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TEMA 1 - INTRODUCCIÓN
I. CONCEPTO. –
SUCESIONES. – Herencias
HERENCIA: la sustitución de una persona por otra por causa de muerte en los derechos y
obligaciones de ésta.
1281 CC. – Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus
derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.
a. Testamentaria
1. - Por voluntad del autor b. Legítima
c. Mixta
1282 CC. – La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley.
La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima.
1283 CC. – El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de
que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima.
a. Judicial
2. - Por el procedimiento
b. Extrajudicial (Notarial)
782 CPC. – Iniciado el juicio y siendo los herederos mayores de edad, podrán, después
del reconocimiento de sus derechos, encomendar a un notario la formación de
inventarios, avalúos, liquidación y partición de la herencia, procediendo en todo de común
acuerdo, que constará en una o varias actas. Podrán convenir los interesados que los
acuerdos se tomen por mayoría de votos, que siempre serán por personas.
Cuando no hubiere este convenio, la oposición de parte se substanciará
incidentalmente ante el juez que previno.
872 CPC. – Cuando todos los herederos fueren mayores de edad y hubieren sido
instituidos en un testamento público, la testamentaría podrá ser extrajudicial, con
intervención de un notario, mientras no hubiere controversia alguna, con arreglo a lo que
se establece en los artículos siguientes.
876 CPC. – Cuando todos los herederos fueren mayores de edad y hubieren sido
reconocidos judicialmente con tal carácter en un intestado, éste podrá seguirse tramitando
con intervención de un notario, de acuerdo con lo que se establece en este capítulo. El
juez hará saber lo anterior a los herederos para el efecto de que designen a un notario
ante el que se seguirá la tramitación sucesoria.
166 LN. –
III. FUNDAMENTACIÓN DE LAS SUCESIONES. –
Porque existen las sucesiones, para que si ya murió la persona, no sería mas justo
que lo adquiriera el Estado y lo distribuyera según los intereses y las necesidades que
perciba.
1607 CC. – Si a la muerte de los padres quedaran sólo hijos, la herencia se dividirá entre
todos por partes iguales.
1659 CC. – Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo
se transmite a sus sucesores.
3. Por estirpe. –
1609 CC. – Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán
pro cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la
herencia.
1610 CC. – Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por
estirpes, y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella
corresponda se dividirá por partes iguales.
Solo hay tres casos o cuatro en los que si falta la cabeza entra la estirpe,
normalmente lo que pasa es que el derecho de los otros herederos acrece.
Por líneas
1618 CC. – Si hubiere ascendientes por ambas líneas se dividirá la herencia en dos
partes iguales, y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la
materna.
¿En que momento se produce la sucesión? Al momento de la muerte, ni
antes ni después.
1707 CC. – Los albaceas dentro de los quince días siguientes a la aprobación del
inventario, propondrán la juez la distribución provisional de los productos de los bienes
hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los
herederos o legatarios.
El juez, observando el procedimiento fijando por el Código de la materia, aprobará
o modificará la proposición hecha según corresponda.
El albacea que no presente la proposición de que se trata o que durante dos
bimestres consecutivos, sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios lo que les
corresponda, será separado del cargo a solicitud de cualquiera de los interesados.
1773 CC. – Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada
uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños
ocasionados por malicia o negligencia.
Estos dos artículos hacen referencia a la distribución provisional de los frutos. Por
ejemplo, una persona muere y deja $10’000,000.00 que van a producir intereses de
$100,000.00 al mes - ¿De quien son esos $100,000.00? de los herederos.
¿Para que nos sirve hacer esta aclaración?
Para saber si hay un impuesto y determinar el monto que se incluye.
Los acreedores del muerto tienen derecho sobre lo que dejó y no sobre los frutos.
V. TIPOS DE HERENCIA. –
a. Vacante
Tipos de Herencia
b. Yaciente
Bienes vacantes. – 785 CC – Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen
dueño cierto o conocido.
La naturaleza de heredero no tiene que ver con la cuantía. Por ejemplo puede
darse el caso que el legado sea una casa con un valor de 8 millones y el heredero reciba
100,000.00 que había en las cuentas bancarias. La importancia es para saber quien
responde primero.
Para entender lo que estamos hablando tenemos que retomar los conceptos que
se estudiaron en el curso de bienes:
791 CC. – Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho salvo lo
dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él.
793 CC. – Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud
de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa,
y que la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que
él ha recibido, no se le considera poseedor.
205 CC. – Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y
administración del fondo social, con intervención del representante de la sucesión
mientras no se verifique la partición.
314 LGS. - .
343 LGS. - .
337 CC. – Para los efectos legales, sólo se tendrá por nacido al que, desprendido
enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo ante el juez
del Registro Civil. Faltando algunas de esas circunstancias, no se podrá interponer
demanda sobre la paternidad o maternidad.
El artículo 22 CC. habla de todos los efectos declarados en este Código. Por eso
respecto de la personalidad del concebido hay dos teorías en cuanto a cuales efectos
jurídicos son los que se declaran el Código en los que el concebido puede ser parte.
Dichas teorías son las siguientes:
i. Al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos declarados en el
Código Civil.
1314 CC. – Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de
falta de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor
de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto
en el artículo 337.
2357 CC. – Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan
estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo
dispuesto en el artículo 337.
CONMORENCIA. -
314 LGS. – .
336 LGS. – .
1826 CC. – Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede
serlo la herencia de una persona viva, aún cuando ésta preste su consentimiento.
Primero se requiere que haya un muerto para poder enajenar parte de la porción
hereditaria o la masa hereditaria.
Pero tiene que haber una aceptación del heredero, debe haber certidumbre en la
muerte. Ahora bien ya vimos que en que caso puede vender, ahora nos debemos
preguntar ¿qué puede vender?, porque no sabemos si pueda vender su derecho al caudal
hereditario o bienes en específico de ese mismo caudal hereditario.
No puede vender los bienes concretos hasta la partición, porque no son de él los
bienes como tales, todavía no sabemos que bienes en lo individual le van a corresponder
a cada heredero. No sabemos exactamente cuando va a ser su porción hereditaria, pero
la puede vender, vemos que se presenta una especie de alea en esa venta.
1289 CC. – Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria;
pero no puede dispone de las cosas que forman la sucesión.
1292 CC. – El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho
hereditario debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o por
medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de
que aquéllos, dentro del término de ocho días, hagan uso del derecho del tanto, si los
herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta a su
favor, conforme a las bases concertadas. Por el sólo lapso de los ocho días se pierde el
derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este
artículo, será nula.
1293 CC. – Si dos o más coherederos quisieron hacer uso del derecho del tanto, se
preferirá al que represente mayor porción en la herencia, y si las porciones son iguales, la
suerte decidirá quién hace uso del derecho.
973 CC. – Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte
alícuota respectiva si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A este efecto, el
copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que
tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del
tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo lapso del término se pierde el derecho.
Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto alguno.
974 CC. – Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, será
preferido al que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte,
salvo convenio en contrario.
En materia sucesoria el Derecho del Tanto procede en el caso de que un heredero
quiera enajenar su derecho a la parte alícuota de la masa hereditaria a un extraño, ya sea
un legatario o un tercero. En ese caso los coherederos tienen Derecho del Tanto, pero
como coheredero a quien le notificó si aun no se si son o no herederos.
Por ejemplo, relacionándolo con el Derecho del Tanto en materia sucesoria ¿qué
pasa si tengo que vender parte de la masa hereditaria y no encuentro a mis coherederos
para que reciban la notificación y acepten que yo enajene mi parte a la porción hereditaria
y me estoy muriendo de hambre?
Enajenación sujeta a una condición resolutoria.
Esta bien que el Código haya regulado el Derecho del Tanto porque tratándose de
sucesiones no hay copropiedad. En la sucesión cada coheredero tiene su propio
derecho, en cambio en la copropiedad o cotitularidad se está compartiendo la misma cosa
o derecho.
CRÍTICAS: probablemente hubiera sido suficiente decir que se regiría por las
disposiciones de la copropiedad.
Después de muerta una persona ¿cuánto tiempo tienen los presuntos herederos
para pedir la herencia?
El Código nos está hablando de reclamar, las acciones se ejercitan contra alguien.
La acción de petición de herencia prescribe 10 años después de la declaración del juez de
herederos, reconociendo los derechos de estos, no 10 años después de la muerte.
Por ejemplo, una persona murió en 1990 hoy se dan cuenta que había otra familia
y los hijos quieren heredar. ¿Tienen derecho a ejercer la acción de petición de herencia?
NO, ya pasaron 10 años de la declaratoria de herederos.
808 CPC. – Transcurrido el término de los edictos, a contar desde el día siguiente de su
publicación, si nadie se hubiere presentado, trayendo los autos a la vista, el juez hará la
declaración prevenida en el artículo 805.
Si hubieren comparecido otros parientes, el juez les señalará un término no mayor
de quince días, para que, en audiencia del Ministerio Público, presenten los justificantes
del parentesco, procediéndose como se indica en los artículos 803 y 807.
1. Existencia
3. Dignidad
1312 CC. – Para juzgar la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado en
que se halle al hacer testamento.
1313 CC. – Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean, tienen
capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, pero con
relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las
causas siguientes:
I. Falta de personalidad;
II. Delito;
III. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o
integridad del testamento;
IV. Falta de reciprocidad internacional;
V. Utilidad pública; y
VI. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.
Como ya veíamos el artículo 1313 CC nos da las razones por las que se puede
perder la capacidad, pero es importante mencionar que ninguna persona puede ser
privada de modo absoluto de su personalidad.
1314 CC. – Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de
personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia,
o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337.
Las personas que al fallecimiento del autor de la herencia, bien sea que
todavía no existen o que ya dejaron de existir. El que no esté concebido al tiempo de la
muerte del de cuius o los concebidos que no sean viables conforme al 337 CC.
2. Los que mueren antes que el de cuius. – Tampoco las personas que ya
están muertas cuando muere el autor de la herencia son aptas para heredar por falta de
personalidad, recordemos el problema de la conmorencia.
11 LIAP. -
Cuando una persona afecta sus bienes por testamento para crear una
fundación de asistencia privada no podrá hacer valer la falta de capacidad derivada de los
artículos 1313 y 1314 CC. Lo que debió decir es lo que ya señalábamos, es decir: que se
constituya desde el momento de la muerte del de cuius, ya que así es la forma más viable
de justificarlo, sino caeríamos en decir que la sucesión queda sin titular, o mientras son de
determinada persona y luego ésta lo transmite a la fundación, o peor aun diríamos que la
sucesión tiene personalidad jurídica.
1327 CC. – Los extranjeros y las personas morales, son capaces de adquirir bienes por
testamento o por intestado; pero su capacidad tiene las limitaciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las respectivas leyes
reglamentarias de los artículos constitucionales. Tratándose de extranjeros, se observará
también lo dispuesto en el artículo siguiente.
1328 CC. – Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar por
testamento o por intestado, a los habitantes del Distrito Federal los extranjeros que, según
las leyes de su país, no pueden testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los
mexicanos.
6 LARCP. – Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo
ante la Secretaría de Gobernación, en los términos de esta ley.
Las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios estatutos, los
que contendrán las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas
y determinarán tanto a sus representantes como, en su caso, a los de las entidades y
divisiones internas que a ellas pertenezcan. Dichas entidades y divisiones pueden
corresponder a ámbitos regionales o a otras formas de organización autónoma dentro de
las propias asociaciones, según convenga a sus estructura y finalidades, y podrán gozar
igualmente de personalidad jurídica en los términos de esta ley.
Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones.
Como podemos ver en estos artículos se establece que las asociaciones religiosas
tienen personalidad jurídica a partir de que hayan obtenido el Registro Constitutivo de la
Secretaría de Gobernación y además se requiere una Declaratoria de Procedencia
respecto de los bienes inmuebles que vaya adquirir la asociación religiosa y por último
establecen que el fedatario ante el cual se formalice la aportación deberá dar aviso al
Registro Público de la Propiedad correspondiente, de que el inmueble de que se trata
habrá de ser destinado a los fines de la asociación religiosa.
6. Los Ministros de Culto. – Los ministros tienen una incapacidad especial por
falta de personalidad derivada de los artículos 15 LARCP y 1325 CC.
1325 CC. – Los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento de los
ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del
cuarto grado. La misma incapacidad tienen los ascendientes, descendientes, cónyuges y
hermanos de los ministros, respecto de las personas a quienes éstos hayan prestado
cualquiera clase de auxilios espirituales, durante la enfermedad de que hubieren fallecido
o de quienes hayan sido directores espirituales los mimos ministros.
Esto artículos dicen que los ministros de culto no pueden ser herederos de los
ministros del mismo culto ni de un particular, si no tienen parentesco dentro del 4° grado
por testamento, luego entonces si pueden entrar por la sucesión legítima, pero no se da el
supuesto.
1307 CC. – Es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez, con
tal de que al efecto se observen las prescripciones siguientes.
Incapacidades en especial:
1321 CC. – Por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la herencia, son
incapaces de adquirir por testamento del menor, los tutores y curadores, a nos ser que
sean instituidos antes d ser nombrados para el cargo o después de la mayor edad de
aquél, estando ya aprobadas las cuentas de la tutela.
1323 CC. – Por presunción contraria a la libertad del testador, son incapaces de heredar
por testamento, el médico que haya asistido a aquél durante su última enfermedad, si
entonces hizo su disposición testamentaria, así como el cónyuge, ascendientes,
descendientes y hermanos del facultativo, a nos ser que los herederos instituidos sean
también herederos legítimos.
1324 CC. – Por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del testamento,
son incapaces de heredar, el notario y los testigos que intervinieron en él, sus cónyuges,
descendientes, ascendientes o hermanos.
El notario que autorizo un testamento contra los artículos 1323, 1324 y 1325, se le
priva del oficio. El problema es que en esta sanción no se está contemplando los
supuestos previstos por los artículos 1321 y 1322.
1328 CC. – Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar por
testamento o por intestado, a los habitantes del Distrito Federal los extranjeros que, según
las leyes de su país, no pueden testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los
mexicanos.
Tanto por testamento como por intestado, los extranjeros que según las
leyes de sus respectivos países prohíban dejar por ley o por testamento sus bienes a
mexicanos.
1331 CC. – Por renuncia o remoción d un cargo, son incapaces de heredar por
testamento, los que, nombrados en el tutores, curadores o albaceas, hayan rehusado, sin
justa causa, el cargo, o por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su
ejercicio.
Para que el herrero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo de la muerte
del de cuius (1334 CC), luego entonces esta incapacidad es sobrevenida, porque sucede
después de la muerte del de cuius, luego entonces está sujeta a una condición resolutoria
de que se renuncia o es removido, ya no es herrero, pero en realidad nunca lo fue.
1334 CC. – Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo que
muera el autor de la herencia.
1335 CC. – Si la institución fuere condicional, se necesitará, además, que el heredero sea
capaz al tiempo en que se cumpla la condición.
2. La renuncia sin justa causa del albacea – heredero, basta para que sea
incapaz (sobrevenida), y aunque lo haga con causa sigue siendo incapaz si lo que el de
cuius le dejó era para remunerarlo del desempeño de su cargo.
1696 CC. – El albacea que renuncie sin justa causa, perderá lo que hubiere dejado el
testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que deja al
albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo.
INDIGNIDADES
Son supuestos que la ley considera como suficientes para que el heredero no
reciba la herencia por relaciones entre el heredero y el autor de la herencia. Sin embargo,
el autor de la herencia pueden rehabilitar al indigno, mientras en las incapacidades no los
pueden rehabilitar.
Respecto del tema del expuesto o del abandonado creemos que podemos
ahondar para entender cuando estamos en presencia de un expósito y de un
abandonado.
492 CC. – La ley coloca a los expósitos y abandonados bajo la tutela de al persona que
los haya acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones previstas para
los demás tutores.
Se considera expósito al menor que es colocado en una situación de desamparo
por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no
pueda determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiere a un menor
cuyo origen se desconoce, se considerará abandonado.
El acogimiento tiene por objeto a protección inmediata del menor; si éste tiene
bienes, el juez decidirá sobre la administración de los mismos.
En todos los casos, quien haya acogido a un menor, deberá dar aviso el Ministerio
Público dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Hoy en día si no se conoce su origen se le llama expósito y si se conoce su
origen es abandonado. Antes abandonado era el infante que dejaban a su suerte y el
exponerlo era dejarlo pero en donde alguien iba a estar a su cuidado.
1317 CC. – Se aplicará también lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, aunque
el autor de la herencia no fuere descendiente, ascendiente, cónyuge o hermano del
acusador, si la acusación es declarada calumniosa.
No podrán heredar, los parientes del de cuius que tenían la obligación de darle
alimentos y no cumplieron.
No puede heredar el que haya sido condenado por haber dado, mandado o
intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos,
cónyuge o hermanos de ella.
Es indigno el que use violencia, dolo o fraude con el autor de la herencia para que
haga, deje de hacer o revoque su testamento. J.M.A. añade que debe obtener un
beneficio, porque si no obtiene un beneficio no pasa nada.
1333 CC. – Las personas llamadas por la ley para desempeñar la tutela legítima y que
rehúsen sin causa legítima a desempeñarla, no tienen derecho de heredar a los
incapaces de quienes deben ser tutores.
El tutor legítimo que rehúsa sin causa justa a desempeñar la tutela, no tiene
derecho de heredar a los incapaces de quienes debe ser tutor. Pero al respecto debemos
preguntarnos lo siguiente: ¿se tratará en realidad de una indignidad?; ¿por qué se ubica
ahí?; ¿podrá rehabilitarse o es un incapaz?
1318 CC. – Cuando LA parte agraviada de cualquiera de los modos que expresa el
artículo 1316 perdonare al ofensor, recobrará éste el derecho de suceder al ofendido, por
intestado, si el perdón consta por declaración auténtica o por hechos indubitables.
1319 CC. – La capacidad para suceder por testamento, sólo se recobra si después de
conocido el agravio, el ofendido instituye heredero al ofensor o revalida su institución
anterior con las mismas solemnidades que se exigen para testar.
1320 CC. – En los casos de intestado, los descendientes del incapaz de heredar
conforme al artículo 1316, heredarán al autor de la sucesión, no debiendo ser excluidos
por la falta de su padre; pero éste no puede, en ningún caso, tener en los bienes de la
sucesión el usufructo, ni la administración que la ley acuerda a los padres sobre los
bienes de sus hijos.
428 CC. – Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos
clases:
I. Bienes que adquiera por su trabajo;
II. Bienes que adquiera por cualquier otro título.
430 CC. – En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo le
pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las
personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por
herencia, legado o donación y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo
pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto.
1334 CC. – Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo de la
muerte del autor de la herencia.
Excepciones:
1331 CC. – Por renuncia o remoción de un cargo, son incapaces de heredar por
testamento, los que, nombrados en el tutores, curadores o albaceas, hayan rehusado, sin
justa causa, el cargo, o por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su
ejercicio.
1335 CC. – Si la institución fuere condicional, se necesitará, además, que el heredero sea
capaz al tiempo en que se cumpla la condición.
1342 CC. – No puede deducirse acción para declara la incapacidad pasados tres años
desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado, salvo que se trate de
incapacidades establecidas en vista del interés público, las cuales en todo tiempo pueden
hacerse valer.
Efectos:
1336 CC. – El heredero por testamento que muera antes que el testador o antes de que
se cumpla la condición; el incapaz de heredar y el que renuncie a la sucesión no
transmiten ningún derecho a sus herederos.
1337 CC. – En los casos del artículo anterior la herencia pertenece a los herederos
legítimos del testador, a no ser que éste haya dispuesto otra cosa.
1339 CC. – Los deudores hereditarios que fueren demandados y que no tengan el
carácter de herederos, no podrán oponer, al que esté en posesión del derecho de
heredero o legatario, la excepción de incapacidad.
Esto no quiere decir que la mayoría de las sucesiones sean legítimas, la regla es
la sucesión testamentaria. La sucesión legítima son reglas supletorias que el legislador
consideró como una media para el Distrito Federal.
1. Reglas Generales. –
1282 CC. – La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley.
La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima.
Nos interesa la segunda parte de ambos enunciados ya que la sucesión
legítima va a derivar por disposición de la ley y recibe el nombre de legítima.}
1614 CC. – Si el intestado no fuere absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte
de que legalmente haya dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera que
disponen los artículos que preceden.
Excepciones:
1609 CC. – Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán
por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la
herencia.
Los descendientes excluyen a los ascendientes, los cuales solo tienen derecho a
alimentos, cuya porción no puede ser mayor a la de los descendientes que heredan.
1611 CC. – Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos,
que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos.
1605 CC. – Los parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán por partes
iguales.
Excepciones:
1609 CC. – Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán
por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la
herencia.
Ej. :
A ($100)
H($50) H($50)
Ej. :
A($50) A($0) A($25) A($25)
H($100)
N($100)
1631 CC. – Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble
porción que éstos.
1606 CC. – Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las disposiciones
contenidas en el capítulo I, título VI, libro primero.
292 CC. – La ley sólo reconoce como parentesco los de consanguinidad, afinidad y civil.
293 CC. – El parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden
de un tronco común.
También se da parentesco por consanguinidad, en el hijo producto de
reproducción asistida y de quienes la consientan.
En el caso de la adopción, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquél
que existen entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de
aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.
295 CC. – El parentesco civil es el que nace de la adopción, en los términos del artículo
410-D.
296 CC. – Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se
llama línea de parentesco.
297 CC. – La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre
personas que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados
entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco
común.
299 CC. – En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el
de las personas, excluyendo al progenitor.
300 CC. – En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones,
subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas
que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o
tronco común.
1607 CC. – Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre
todos por partes iguales.
Excepciones:
1624 CC. – El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho
de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan
a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con
hijos adoptivos del autor de la herencia.
1608 CC. – Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le
corresponderá la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1624.
1609 CC. – Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán
pro cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la
herencia.
1610 CC. – Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por
estirpes, y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella
corresponda se dividirá por partes iguales.
1611 CC. – Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos,
que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos.
1612 CC. – El adoptado hereda como hijo, pero en l adopción simple no hay derecho de
sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante.
1. Concurren con los descendientes del de cuius. Aquí tenemos que distinguir
distintos supuestos:
c. Si tiene más bienes de los que le toca recibir a cada hijo no recibe nada.
1624 CC. – El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho
de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan
a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con
hijos adoptivos del autor de la herencia.
1625 CC. – En el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá integra la porción
señalada; en el segundo, sólo tendrá derecho a recibir lo que baste para igualar sus
bienes con la porción mencionada.
2. Concurre con los ascendientes, se divide en dos partes iguales, una para el
cónyuge y otra para los ascendientes, aunque tengan bienes propios.
1628 CC. – El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos
artículos anteriores, aunque tenga bienes propios.
3. Si concurre con uno o más hermanos del de cuius, dos terceras partes le
corresponden al cónyuge y una tercera parte para el hermano o hermanos, a éstos les
corresponde por partes iguales y se divide esa tercera parte entre ellos, aunque tenga
bienes propios.
1627 CC. – Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión,
tendrá dos tercios de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá
por partes iguales entre los hermanos.
1628 CC. – El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos
artículos anteriores, aunque tenga bienes propios.
4. Si no hay descendientes, ascendientes, ni hermanos, ni estirpe, el cónyuge
hereda todo.
La fórmula para saber cuanto le toca al cónyuge en caso de que concurra con los
descendientes pero si tenga bienes es la siguiente:
$ de la herencia + $ bienes propios y eso lo tiene que dividir entre el número de
hijos del cónyuge y eso lo – a lo que tiene y es lo que le toca a la viuda. Para ser más
claro lo haremos con números.
1611 CC. – Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos,
que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos.
1604 CC. – Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto
en los artículos 1609 y 1632.
1618 CC. – Si hubiere ascendientes por ambas líneas se dividirá la herencia en dos
partes iguales, y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la
materna.
1617 CC. – Si sólo hubiera ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la
herencia por partes iguales.
1621 CC. – Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, las dos terceras
partes de la herencia corresponden al cónyuge y la otra tercera parte a los que hicieren la
adopción.
1620 CC. – Concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado en forma simple,
la herencia de éste se dividirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes.
J.M.A. dice que debería dividirse la herencia en dos partes una para el adoptante y
otra para los ascendientes, más no dividirla en tantas partes como adoptantes, que por lo
general es uno, y ascendientes haya.
1622 CC. – Los ascendientes, aún cuando sean ilegítimos, tienen derecho de heredar de
sus descendientes reconocidos.
1623 CC. – Si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya adquirido
bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales del que reconoce,
haga suponer fundadamente que a motivo del reconocimiento, ni el que reconoce ni sus
descendientes tienen derecho a la herencia del reconocido. El que reconoce tiene
derecho a alimentos en el caso de que el reconocimiento lo haya hecho cuando el
reconocido tuvo también derecho a percibir alimentos.
1627 CC. – Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión,
tendrá dos tercios de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá
por partes iguales entre los hermanos.
1630 CC. – Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales.
1631 CC. – Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble
porción que éstos.
1634 CC. – A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes
más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea, ni consideración al doble
vínculo, y heredarán por partes iguales.
Al aplicar las disposiciones anteriores se tendrá en cuenta lo que ordena el
capítulo siguiente.
1636 CC. – A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá
la Beneficencia Pública.
1637 CC. – Cuando sea heredera al Beneficencia Pública y entre lo que le corresponda
existan bienes raíces que no pueda adquirir conforme al artículo 27 de la Constitución, se
venderán los bienes en pública subasta, antes de hacerse la adjudicación, aplicándose a
la Beneficencia Pública el precio que se obtuviere.
Para J.M.A. la Beneficencia Pública es una función del Estado, aunque sea una
persona moral y un ente jurídico, luego entonces realmente quien hereda es el Estado.
1. Concepto de Testamento. -
Acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz
dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su
muerte. (1295 CC)
1295 CC. – Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una
persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para
después de su muerte.
2. Características del testamento. -
Se perfecciona desde que se otorga, por regla general, pero surte efectos hasta la
muerte del autor.
C. Personalísimo. –
2548 CC. – Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no
exige intervención personal del interesado.
1296 CC. – No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho
recíproco, ya en favor de un tercero.
1549-Bis’III CC. – Testamento público simplificado es aquél que se otorga ante notario
respecto de un inmueble destinado oque vaya a destinarse a vivienda por el adquirente en
la misma escritura que consigne su adquisición o en la que se consigne la regularización
del inmueble que llevan a cabo las autoridades del Distrito Federal o cualquier
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, o en acto posterior, de
conformidad con lo siguiente:
III Si hubiere pluralidad de adquirentes del inmueble, cada copropietario podrá
instituir uno o más legatarios respecto de su porción. Cuando el testador estuviere
casado bajo el régimen de sociedad conyugal, su cónyuge podrá instituir uno o más
legatarios en el mismo instrumento, por la porción que le corresponda. En los supuestos
a que se refiere este artículo no se aplicará lo dispuesto por el artículo 1296 de este
Código.
1. Tácita
E. Libre. – Para que sea eficaz el testamento debe otorgarse libremente, entendiendo
esa libertad en dos sentidos:
1485 CC. – Es nulo el testamento que haga el testador bao la influencia de amenazas
contra de su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus
parientes.
1486 CC. – El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede, podrá, luego
que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su estamento con las
mismas solemnidades que si lo otorga de nuevo. De lo contrario será nula la revalidación.
1312 CC. – Para juzgar la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado en
que se halle al hacer testamento.
Por lo tanto si el objeto del testamento es disponer de los bienes y derechos del de
cuius para después de su muerte, así como el de declarar o cumplir deberes
(reconocimiento de hijo, designación de tutores, etc.) para después de la misma. Pero
nos debemos preguntar ¿Todo testamento lleva necesariamente una disposición de
bienes?
1486 CC. – El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede, podrá, luego
de que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su testamento con las
mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario será nula la
revalidación.
2228 CC. – La falta de forma establecida por la le, sino se trata de actos solemnes, así
como el error, el dolo la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores
del acto, produce la nulidad relativa del mismo.
El legislador siempre, respecto a esto, usa un lenguaje confuso, pero haciendo una
interpretación de este artículo, concluimos que la falta de forma prescrita por la ley tendrá
como consecuencia la nulidad absoluta o la inexistencia conforme a la doctrina, si cumple
con los requisitos hay testamento, sino no hay testamento, por ello J.M.A. dice que el
testamento no encaja en la teoría de las ineficacias.
Podemos decir que la regla es que todos pueden hacer testamento, con excepción
de los menores de dieciséis años y las personas que no pueden gobernarse a sí mismos.
1305 CC. – Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohiba expresamente el
ejercicio de ese derecho.
Con relación a la fracción primera del artículo 1306 tenemos que poner atención al
caso concreto. Por ejemplo, si yo nací el 1 de enero de 1980 cuando puedo hacer
testamento el 31 de diciembre de 1995 o hasta el 1 o 2 de enero de 1996. En doctrina se
discute pero yo por seguridad jurídica lo haría hasta el 2 de enero de 1996. Habla de que
a partir de los 16 años pueden hacer testamento porque antes establecía que los que
eran capaces de hacer testamento los que eran capaces de contraer matrimonio.
Con relación a la fracción segunda del artículo 1306 tenemos que regresar al
artículo 450, que en resumen nos dice que son incapaces los que no pueden gobernarse
por sí mismos.
1307 CC. – Es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez, con
tal de que al efecto se observen las descripciones siguientes.
Lo que pasa es que con la fracción segunda del 1306 el legislador quiso dar
entrada al 1307 y siguientes, que son la excepción, pero se le paso la mano y quedo muy
amplio el supuesto que establece el artículo 1306.
1312 CC. – Para juzgar la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado en
que se halle al hacer el testamento.
4. Tipos de Testamento. -
1. Ológrafo
2. Público abierto
ORDINARIOS
3. Público cerrado
4. Público simplificado
Los especiales solo se van a dar si se reúnen los requisitos especiales que
marca la ley.
1. Privado
2. Militar
ESPECIALES O
EXTRAORDINARIOS 3. Marítimo
Los testamentos son números cerrados. La materia civil por exclusión es materia
local, pero ¿porque se regula la materia de sucesiones en el Código Civil Federal?
A. Testamento Ológrafo. –
1550 CC. – Se llama testamento ológrafo el escrito de puño y letra del testador.
Los testamentos ológrafos no producirán efecto si no están depositados en el
Archivo General de Notarías en la forma dispuesta por los artículos 1553 y 1554.
Es el escrito de puño y letra por el propio testador, pero que el legislador impuso
como requisito adicional que es que se deposite en el Archivo General de Notarias, con lo
que se desnaturaliza este testamento. Por eso en México no sólo es ológrafo el que es de
puño y letra del testador sino que se requiere su depósito.
Requisitos:
1553 CC. – El testador hará por duplicado su testamento ológrafo e imprimirá en cada
ejemplar su huella digital. El original dentro de un sobre cerrado y lacrado, será
depositado en el Archivo General de Notarias, y el duplicado también cerrado en un sobre
lacrado y con la nota en la cubierta a que se refiere el artículo 1555, será devuelto al
testador. Este podrá poner en los sobres que contengan los testamentos, los sellos,
señales o marcas que estime necesarios para evitar violaciones.
d. Que se señale la fecha del otorgamiento: día, mes y año. (1551 CC)
1555 CC. – En el sobre cerrado que contenga el duplicado del testamento ológrafo se
pondrá la siguiente constancia extendida por el encargado de la oficina: “Recibí en pliego
cerrado que el señor … afirma contiene original su testamento ológrafo, del cual, según
afirmación del mismo señor, existe dentro de este sobre un duplicado”. Se pondrá luego
el lugar y la fecha en que se extiende la constancia y será firmada por el encargado de la
oficina, poniéndose también al calce la firma del testador y de los testigos de identificación
cuando intervengan.
1558 CC. – En cualquier tiempo el testador tendrá derecho de retirar del Archivo General
de Notarías, personalmente o por medio de mandatario con poder especial otorgado en
escritura pública, el testamento depositado, en cuyo caso se hará constar el retiro en un
acta que firmarán el interesado o su mandatario, y el encargado de la oficina.
1552 CC. – Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará
el testador bajo su firma.
La omisión de esta formalidad por el testador, sólo afecta a la validez de las
palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, pero no al testamento mismo.
1559 CC. –El juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá informes al
encargado del Archivo General de Notarías, acerca de si en su oficina se ha depositado
algún testamento ológrafo del autor de la sucesión, para que en caso de que así sea, le
remita el testamento.
1561 CC. – Recibido el testamento, el juez examinará la cubierta que lo contiene para
cerciorarse de que no ha sido violada, hará que los testigos de identificación que
residieren en el lugar, reconozcan sus firmas y la del testador, y en presencia del
Ministerio Público, de los que se hayan presentado como interesados y de los
mencionados testigos, abrirá el sobre que contiene el testamento. Si éste llena los
requisitos mencionados en el artículo 1551 y queda comprobado que es el mismo que
depósito el testador, se declarará formal testamento de éste.
1562 CC. – Sólo cuando el original depositado haya sido destruido o robado, se tendrá
como formal testamento el duplicado, procediéndose para su apertura como se dispone
en el artículo que precede.
1563 CC. – El testamento ológrafo quedará sin efecto cuando el original o del duplicado,
en su caso, estuvieren rotos o el sobre que los cubre resultare abierto, o las firmas que los
autoricen aparecieren borradas, raspadas o con enmendaduras, aún cuando el contenido
del testamento no sea vicioso.
¿Quién verifica que el duplicado sea idéntico al que se deposita? El sobre que se
deposita está cerrado. Los dos testigos que se requieren son de identidad y por el hecho
de ser testigos se vuelven incapaces de heredar (1324 CC).
1518 CC. – Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede, escribirá su
testamento, que será traducido al español por el intérprete a que se refiere el Artículo
1503. La traducción se trascribirá como testamento en el respectivo protocolo y el
original, firmado por el testador, el intérprete y el notario, se archivará, en el apéndice
correspondiente del notario que intervenga en el acto.
En contra otros autores, entre ellos J.M.A., dicen que no es nuncupativo, ya que
puede expresarse la voluntad por escrito, ya que la ley dice que debe ser clara y cumplida
(1489 CC), además dice que la voluntad sea clara y terminante (1512 CC).
1511 CC. – Testamento público abierto es el que se otorga ante notario, de conformidad
con las disposiciones de este capítulo.
1519 CC. – Las formalidades expresadas en este capítulo se practicarán en un solo acto
que comenzará con la lectura del testamento y el notario dará fe de haberse llenado
aquellas.
1520 CC. – Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el testamento sin
efecto, y el notario será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá, además, en la
pena de pérdida de oficio.
Requisitos:
ii. Que la ley los exija para determinados casos, que son:
1. Que el testador no sepa o pueda firmar
2. Que el testador sea sordo.
3. Que el testador sea ciego o no sepa o pueda leer.
1513 CC. – En los casos previstos en los artículos 1514, 1516 y 1517 de este Código, así
como cuando el testador o el notario lo soliciten, dos testigos deberán concurrir al acto de
otorgamiento y firmar el testamento.
Los testigos instrumentales a que se refiere este artículo podrán intervenir,
además, como testigos de conocimiento.
1514 CC. – Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, uno
de los testigos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella digital.
1516 CC. – El que fuere enteramente sordo, pero que sepa leer, deberá dar lectura a su
testamento; si no supiere o no pudiere hacerlo designará una persona que lo lea a su
nombre.
1517 CC. – Cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura al
testamento dos veces: una por el notario, como está prescrito en el artículo 1512, y otra,
en igual forma, por uno de los testigos u otra persona que el testador designe.
1834 CC. – Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos
deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación.
Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el
documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.
1503 CC. – Cuando el testador ignore el idioma del país un intérprete nombrado por el
mismo testador concurrirá, al acto y firmará el testamento.
1518’1 CC. – Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede, escribirá su
testamento, que será traducido al español por el intérprete a que se refiere el artículo
1503. La traducción se trascribirá como testamento en el respectivo protocolo y el
original, firmado por el testador, el intérprete y el notario, se archivará, en el apéndice
correspondiente del notario que intervenga en el acto.
1518’4 CC. – En este caso el intérprete podrá intervenir además, como testigo de
conocimiento.
Requisitos:
1521 CC. – El testamento público cerrado, puede ser escrito por el testador o por otra
persona a su ruego, y en papel común.
En papel común quiere decir que no hay un papel o formato especial, como
por ejemplo la solicitud para pedir un certificado de gravámenes o libertad de gravámenes
al Registro Público de la Propiedad.
1522 CC. – El testador debe rubricar todas las hojas y firmar al calce del testamento; pero
si no supiere o no pudiere hacerlo, podrá rubricar y firmar por él otra persona a su ruego.
c. Otorgamiento:
1524 CC. – El papel en que esté escrito el testamento o el que le sirva de cubierta, deberá
estar cerrado y sellado, o lo hará cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento, y
lo exhibirá al notario en presencia de tres testigos.
1525 CC. – El testador, al hacer la presentación, declarará que en aquel pliego está
contenida su última voluntad.
3. El notario dará fe del otorgamiento, pondrá una razón en el sobre
expresando que se cumplieron las formalidades que la ley exige, misma que deberá ser
firmada por el testador, los testigos y el notario quien además pondrá su sello. (1526 CC)
1526 CC. – El Notario dará fe del otorgamiento, con expresión de las formalidades
requeridas en los artículos anteriores; esa constancia deberá extenderse en la cubierta
del testamento y deberá ser firmada por el testador, los testigos y el Notario, quien
además pondrá su sello.
Hay una excepción a la regla, porque el notario actúa como notario cuando lo hace
con su sello y firma y en su libro, por excepción en el testamento público cerrado solo se
necesita sello y firma.
1536 CC. – Por la infracción del artículo anterior, no se anulará el testamento, pero el
notario incurrirá en la pena de suspensión por seis meses.
1542 CC. – Luego que el juez reciba un testamento cerrado, hará comparecer al notario y
a los testigos que concurrieron a su otorgamiento.
1543 CC. – El testamento cerrado no podrá ser abierto sino después de que el notario y
los testigos instrumentales hayan reconocido ante el juez sus firmas, y la del testador o la
de la persona que por éste hubiere firmado, y hayan declarado si en su concepto está
cerrado y sellado como lo estaba en el acto de la entrega.
1544 CC. – Si no pudieren comparecer todos los testigos por muerte, enfermedad o
ausencia, batará el reconocimiento de la mayor parte y del notario.
1545 CC. – Si por iguales causas no pudiere comparecer el notario, la mayor parte de los
testigos o ninguno de ellos el juez lo hará constar así por información, como también la
legitimidad de las firmas y que en la fecha que lleva el testamento se encontraban
aquéllos en el lugar en que éste se otorgó.
1546 CC. – En todo caso, los que comparecieren reconocerán sus firmas.
877 CPC. – Para la apertura del testamento cerrado, los testigos reconocerán
separadamente sus firmas y el pliego que las contenga. El representante del Ministerio
Público asistirá a la diligencia.
878 CPC. – Cumplido lo prescrito en sus respectivos casos en los artículos del Código
Civil números 1542 a 1547, el juez, en presencia del notario, testigos, representante del
Ministerio Público y secretario, abrirá el testamento, lo leerá para sí y después le dará
lectura en voz alta, omitiendo lo que deba permanecer en secreto.
En seguida firmarán al margen del testamento las personas que hayan intervenido
en la diligencia, con el juez y el secretario, y se le pondrá el sello del juzgado,
asentándose acta de todo ello.
879 CPC. – Será preferida para la protocolización de todo testamento cerrado, la notaría
del lugar en que haya sido abierto, y si hubiere varias, se preferirá la que designe el
promovente.
880 CPC. – Si se presentaren dos o más testamentos cerrados de una misma persona,
sean de la misma fecha o de diversas, el juez procederá respecto de cada uno de ellos
como se previene en este capítulo y los hará protocolizar en un mismo oficio, para los
efectos a que haya lugar en los actos previstos por los artículos 1494 y 1496 del Código
Civil.
1547 CC. – Cumplido lo prescrito en los cinco artículos anteriores, el juez decretará la
publicación y protocolización del testamento.
Reglas especiales:
1523 CC. – En el caso del artículo que precede, la persona que haya rubricado y firmado
por el testador, concurrirá con él a la presentación del pliego cerrado, en este acto, el
testador declarará que aquella persona rubricó y firmó en su nombre y esta firmará en al
cubierta con los testigos y el notario.
1529 CC. –Sólo en los casos de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, ya sea
por el que no sepa hacerlo, ya por el testador. El notario hará constar expresamente esta
circunstancia, bajo la pena de suspensión de oficio por tres años.
1527 CC. – Si alguno de los testigos no supiere firma, se llamará a otra persona que lo
haga en su nombre y en su presencia, de modo que siempre haya tres firmas.
3. Sordomudo:
1531 CC. – El sordomudo podrá hacer testamento cerrado con tal que éste todo él escrito,
fechado y firmado de su propia mano, y que al presentarlo al notario ante cinco testigos
escriba a presencia de todos sobre la cubierta que en aquel pliego se contiene su última
voluntad, y va escrita y firmada por él. El notario declarará en el acta de la cubierta que el
testador lo escribió así, observándose, además, lo dispuesto en los artículos 1524, 1526 y
1527.
J.M.A. dice que el sordomudo puede otorgar cualquier clase de testamento, por el
contrario IBARROLA dice que es el único testamento que puede otorgar el sordomudo.
4. Sordo / Mudo:
Lo debe escribir él, o poner una nota que aclare que fue
escrito por otro.
1533 CC. – El que sea sólo mudo o sólo sordo, puede hacer testamento cerrado con tal
que esté escrito de su puño y letra, o si ha sido escrito por otro, lo anote así por el
testador, y firme la nota de su puño y letra, sujetándose a las demás solemnidades
precisas para esta clase de testamentos.
5. Si no cumple con todos los requisitos legales. – El testamento queda sin efectos y
al notario se le sanciona con la pérdida de oficio. (1534 CC)
6. Si el sobre con el testamento está abierto o el pliego interior está roto, o las firmas
alteradas. – El testamento también queda sin efectos. (1548 CC)
1548 CC. – El testamento cerrado quedará sin efecto siempre que se encuentre roto el
pliego interior o abierto el que forma la cubierta, o borradas, raspadas o enmendadas las
firmas que lo autorizan, aunque el contenido no sea vicioso.
1530 CC. – Los que no saben o no pueden leer, son inhábiles para hacer testamento
cerrado.
8. Solo se requiere que se feche cuando se trata del testamento del sordomudo.
(1531 CC)
a. Una vez que el testador concurrió ante Notario, y cumplió los requisitos del
testamento, el notario devuelve el sobre cerrado al testador. (1535 CC)
1539 CC. – Pueden hacerse por procurador la presentación y depósito de que habla el
artículo que precede, y en este caso, el poder quedará unido al testamento.
1541 CC. – El poder para la entrega y para la extracción del testamento, debe otorgarse
en escritura pública, y está circunstancia se hará constar en la nota respectiva.
D. Testamento Público Simplificado. – Es un testamento relativamente
novedoso, que data de 1994 y por eso todo se regula en un artículo que es el artículo
1549-Bis CC.
1549-Bis CC. – Testamento público simplificado es aquél que se otorga ante notario
respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente
en la misma escritura que consigne su adquisición o en la que se consigne la
regularización del inmueble que lleven a cabo las autoridades del Distrito Federal o
cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, o en acto posterior,
de conformidad con lo siguiente:
I Que el precio del inmueble o su valor de avalúo no exceda del equivalente
a 25 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, al
momento de la adquisición. En los casos de regularización de inmuebles que lleven a
cabo las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, no importará su
monto;
II El testador instituirá uno o más legatarios con derecho de acrecer, salvo
designación de sustitutos. Para el caso de que cuando se llevare a cabo la
protocolización notarial de la adquisición a favor de los legatarios, éstos fueren incapaces
y no estuvieren sujetos a patria potestad o tutela, el testador también podrá designarles
un representante especial que firme el instrumento notarial correspondiente por cuenta de
los incapaces;
III Si hubiere pluralidad de adquirentes del inmueble cada copropietario podrá
instituir uno o más legatarios respecto de su porción. Cuando el testador estuviere
casado bajo el régimen de sociedad conyugal, su cónyuge podrá instituir uno o más
legatarios en el mismo instrumento, por la porción que le corresponda. En los supuestos
a que se refiere este artículo no se aplicará lo dispuesto por el artículo 1296 de este
Código.
IV Los legatarios recibirán el legado con la obligación de dar alimentos a los
acreedores alimentarios, si los hubiere, en la proporción que el valor del legado
represente en la totalidad del acervo hereditario de los bienes del autor de la sucesión.
V Los legatarios podrán reclamar directamente la entrega del inmueble y no
le serán aplicables las disposiciones de los artículos 1713, 1770 y demás relativos de este
Código; y
VI Fallecido el autor de la sucesión, la titulación notarial de la adquisición de
los legatarios se hará en los términos del artículo 876-Bis del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal.
1
J.M.A. dice que pueden ser varios inmuebles no solo uno.
2
Es un requisito de otorgamiento, por ello si se destina a otra cosa, el estamento si surte efectos.
3. El testador puede designar beneficiarios, legatarios respecto del bien objeto
del testamento, entre ellos tienen derecho de acrece, salvo que haya designación de
sustitutos.
J.M.A. luego entonces, al faltar una persona, no tiene sustituto, los otros legatarios
desde el principio fueron dueños, luego entonces no es realmente un derecho de acrecer,
es el único caso de sustitución recíproca que impone la ley en materia de sucesiones.
3
Es una regla especial, por lo general son los Herederos los responsables de la obligación de dar
alimentos.
Solo se puede hacer ante notario y la diferencia entre el público simplificado y el
público abierto en su costo no es ninguna. Por eso podemos afirmar que no es un
testamento para la clase necesitada, sino que se trato de una disposición populista.
A. Testamento Privado. –
Después de estudiar a detalle el testamento privado nos podemos dar cuenta que
en realidad es muy fácil falsificarlo y que los supuestos que se establecen para poder
otorgar testamento privado caen mucho en el subjetivismo.
1566 CC. – Para que en los casos enumerados en el artículo que preceda pueda
otorgarse testamento privado, es necesario que al testador no le sea posible hacer
testamento ológrafo.
Requisitos:
a. Lo debe escribir el testador frente a 5 testigos, si no sabe escribir el
testador un testigo redactará el testamento por escrito. (1567 CC)
1568 CC. – No será necesario redactar por escrito el testamento cuando ninguno de los
testigos sepa escribir y en los casos de suma urgencia.
1569 CC. – En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos idóneos.
1571 CC. – El testamento privado sólo surtirá sus efectos si el testador fallece de la
enfermedad o en el peligro en que se hallaba, o dentro de un mes de desaparecida la
causa que lo autorizó.
1572 CC. – El testamento privado necesita, además, para su validez, que se haga la
declaración a que se refiere el artículo 1575, teniendo en cuenta las declaraciones de los
testigos que firmaron u oyeron, en su caso, la voluntad del testador.
1573 CC. – La declaración a que se refiere el artículo anterior, será perdida por los
interesados, inmediatamente después que supieren la muerte del testador y la forma de
su disposición.
1574 CC. – Los testigos que concurran a un testamento privado deberán declarar
circunstancialmente:
I El lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento;
II Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador;
III El tenor de la disposición,
IV Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción;
V El motivo por el que se otorgó el testamento privado
VI Si saben que el testador falleció o no de la enfermedad o en el peligro en
que se hallaba.
1575 CC. – Si los testigos fueren idóneos y estuvieron conformes en todas y cada una de
las circunstancias enumeradas en el artículo que precede, el juez declarará que sus
dichos son el formal testamento de la persona de quien se trate.
1576 CC. – Si después de la muerte del testador muriese uno de los testigos, se hará la
declaración con los restantes, con tal de que no sean menos de tres, manifiestamente
contestes, y mayores de toda excepción.
1578 CC. – Sabiéndose el lugar donde se hallan los testigos, serán examinados por
exhorto.
884 CPC. – A instancia de parte legítima formulada ante el tribunal del lugar en que se
haya otorgado, puede declararse formal testamento privado de una persona, sea que
conste por escrito o sólo de palabra en caso del artículo 1568 del Código Civil.
885 CPC. – Es parte legítima para los efectos del artículo anterior:
I El que tuviere interés en el testamento;
II El que hubiere recibido en él algún encargo del testador.
886 CPC. – Hecha la solicitud, se señalará día y hora para el examen de los testigos que
hayan concurrido al otorgamiento.
Para la información se citará al representante del Ministerio Público, quien tendrá
obligación de asistir a las declaraciones de los testigo y repreguntarlos para asegurarse
de su veracidad.
Los testigos declararán al tenor del interrogatorio respectivo, que se sujetará
estrictamente a lo dispuesto en el artículo 1564 del Código Civil.
Recibidas las declaraciones, el tribunal procederá conforme al artículo 1575 del
Código Civil.
B. Testamento Militar. -
- Militar se refiere a los miembros del ejército, fuerza aérea y armada, etc.
- Debe estar en el momento de entrar acción de guerra o estar herido en el
campo de batalla.
Requisitos:
1581 CC. – Los testamentos otorgados por escrito conforme a este Capítulo, deberán ser
entregados luego que muera el testador, por aquel en cuyo poder hubieren quedado, al
jefe de la corporación, quien lo remitirá al Secretario de la Defensa Nacional y éste a la
autoridad judicial competente.
d. Si es verbal, los testigos instruirán de él desde luego al jefe de la
corporación, quien dará parte en el acto al Secretario de la Defensa Nacional y éste a la
autoridad judicial competente a fin de que proceda conforme a los artículos 1571 a 1578
CC, es decir se van a aplicar las reglas del testamento privado en cuanto a su caducidad,
etc.
1582 CC. – Si el testamento hubiere sido otorgado de palabra, los testigos instruirán de él
desde luego al jefe de la corporación, quien dará parte en el acto al Secretario de la
Defensa Nacional, y éste a la autoridad judicial competente, a fin de que proceda teniendo
en cuenta en lo dispuesto en los artículos del 1571 al 11578.
Este estamento también caduca, debe fallecer por la causa que facultó el
otorgamiento del mismo, o dentro del mes siguiente de desaparecida dicha causa.
1583 CC. – Los que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional,
sea de guerra o mercante, pueden testar sujetándose a las prescripciones siguientes.
1584 CC. – El testamento marítimo será escrito en presencia de dos testigos y del capitán
del navío, y será leído, datado y firmado como se ha dicho en los artículos del 1512 al
1519, pero en todo caso deberán firmar el capitán y los dos testigos.
1585 CC. – Si el capitán hiciere su testamento, desempeñará sus veces el que deba
sucederle en el mando.
1586 CC. – El testamento marítimo se hará por duplicado, y se conservará en los papeles
más importantes de la embarcación y de él se hará mención en su diario.
1587 CC. – Si el buque arribare a un puerto en que haya agente diplomático, cónsul o
vicecónsul mexicanos, el capitán depositará en su poder uno d los ejemplares del
testamento, fechado y sellado, con una copia de la nota que debe constar en el diario de
la embarcación.
1588 CC. – Arribando ésta a territorio mexicano, se entregará el otro ejemplar a ambos, i
no se dejó alguno en otra parte, a la autoridad marítima del lugar, en la forma señalada en
el artículo anterior.
1589 CC. – En cualesquiera de los casos mencionados en los dos artículos precedentes,
el capitán de la embarcación exigirá recibo de la entrega y lo citará por nota en el diario.
1590 CC. – Los Agentes Diplomáticos, Cónsules o las autoridades marítimas, levantarán,
luego que reciban los ejemplares referidos, una acta de la entrega y la remitirán con los
citados ejemplares, a la posible brevedad a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual
a su vez la enviará al Gobierno del Distrito Federal, el cual hará publicar en la Gaceta
Oficial la noticia de la muerte del testador, para que los interesados promuevan la
apertura del testamento.
1591 CC. – El testamento marítimo solamente producirá efectos legales falleciendo el
testador en el mar, o dentro de un mes, contado desde su desembarque en algún lugar
donde, conforme a la ley mexicana o a la extranjera, haya podido ratificar u otorgar de
nuevo su última disposición.
1593 CC. – Los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el Distrito
Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se
otorgaron.
1594 CC. – Los secretarios de legación, los cónsules y los vicecónsules mexicanos
podrán hacer las veces de notarios o de receptores de los testamentos de los nacionales
en el extranjero en los casos en que las disposiciones testamentarias deban tener su
ejecución en el Distrito Federal.
1595 CC. – Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada de los testamentos
que ante ellos se hubieren otorgado, a la Secretaría de Relaciones exteriores, Para los
efectos prevenidos en el artículo 1590.
1596 CC. – Si el testamento fuere ológrafo, el funcionario que intervenga en su depósito
lo remitirá por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el término de diez
días al encargado del Archivo General de Notarías.
1597 CC. – Si el testamento fuere confiado a la guarda del secretario de legación, cónsul
o vicecónsul, hará mención de esa circunstancia y dará recibo de la entrega.
1598 CC. – El papel en que se extiendan los testamentos otorgados ante los agentes
diplomáticos o consulares, llevará el sello de la legación o consulado respectivo.
891 CPC. – Si el testamento fuere ológrafo, luego que lo reciba el encargado del registro
público tomará razón en el libro a que se refiere el artículo 1557 del Código Civil,
asentando acta en que se hará constar haber recibido el pliego del secretario de legación,
cónsul o vicecónsul, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como las
circunstancias en que se halle la cubierta. En todo lo demás obrará como se dispone en
el capítulo IV, título II, libro tercero del Código Civil.
892 CPC. – Ante el tribunal competente se procederá, con respecto al testamento público
cerrado, al privado o al ológrafo, como está dispuesto para esas clases de testamentos
otorgados en el país.
Por otra parte, hay quienes incluyen el testamento del demente o loco dentro del
supuesto de los testamentos especiales, por eso creemos oportuno estudiarlo en este
momento.
Requisitos:
1311 CC. – Firmarán el acta, además del notario y de los testigos, el juez y los médicos
que intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento razón expresa
de que durante todo el acto conservo el paciente perfecta lucidez de juicio y sin este
requisito su constancia, será nulo el testamento.
1312 CC. – Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado
en que se halle al hacer el testamento.
Lo que se busca es que todas las partes que intervienen estén presentes durante
todo el otorgamiento del testamento, ni el notario ni el juez son competentes clínicamente
para determinar si una persona está o no en un período de lucidez.
Pero aun que el Código regula el testamento del demente, debemos preguntarnos
si tendrá capacidad cuando está en un intervalo de lucidez para disponer de todos sus
bienes. J.M.A. no puede el incapaz celebrar una compraventa, no puede formar parte de
una asociación aunque esté lúcido entonces porque si puede hacer testamento.
A. “Testamento” Bancario. –
56 LIC. – El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46
de esta ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a
cargo de instituciones de crédito, podrá en cualquier tiempo designar o sustituir
beneficiarios, así como, modificar en su caso, la proporción correspondiente a cada uno
de ellos.
En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe
correspondiente a los beneficiarios que el titular haya designado expresamente y por
escrito para tal efecto, sin exceder el mayor de los límites siguientes:
I El equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal elevado al año, por operación; o
II El equivalente al setenta y cinco por ciento del importe de cada operación.
Si existiere excedente, deberá entregarse en los términos previstos por la
legislación común.
Los beneficiarios recibirán la cantidad que tenía el de cuius sin exceder la mayor
de los siguientes límites:
¿Qué pasa con los intereses? Los intereses que surgen desde la muerte del de
cuius hasta la entrega a los beneficiarios si forman parte de lo que deben recibir los
beneficiarios porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, o en su caso el excedente
y su interés le corresponderán a la sucesión.
¿En que momento se debe entregar?; ¿Hay que esperar a la liquidación?; ¿Qué
pasa con los acreedores?; ¿La capacidad se sujeta a la regla de los herederos?
Otro punto importante es el relativo al Impuesto Sobre la Renta, ya que lo que nos
podríamos preguntar es que si como la herencia y el legado están exentos de ISR, lo
estará también el dinero que reciben los beneficiarios de una cuenta bancaria.
B. “Testamento Bursátil”. –
92 LMV. – En los contratos que celebran las Casas de Bolsa con su clientela, el
inversionista que sea titular de la cuenta podrá en cualquier tiempo designar o cambiar
beneficiario.
En caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la casa de bolsa entregará al
beneficiario que haya señalado de manera expresa y por escrito, el saldo registrado en la
cuenta que no exceda el mayor de los límites siguientes:
I El equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del distrito
federal elevado al año; o
II El equivalente al 50% del saldo registrado en la cuenta.
El beneficiario tendrá derecho de elegir la entrega de determinados valores
registrados en la cuenta o el importe de su venta en bolsa, con sujeción a los límites
señalados.
El excedente en su caso deberá devolverse de conformidad con la legislación
común.
Como podemos ver los contratos de intermediación bursátil se asemejan a los que
se celebran con las Instituciones de Crédito sin embargo los límites establecidos por la
Ley del Mercado de Valores son inferiores. En este caso los límites son los siguientes.
Esto tiene también los mismos problemas que ya nos preguntamos al hablar del
llamado “Testamento” Bancario.
C. “Testamento” Agrario. –
En la Ley Agraria encontramos otra disposición post-mortem de los derechos que
le corresponden al ejidatario, dicha disposición debe hacerla mediante un escrito en el
que señale a sus sucesores, lo que la propia LA llama lista de sucesión (en la que se
contiene los nombres y lista de preferencia).
19 LA. – Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que
se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y
avecindados del núcleo de población de que se trate, el importe de la venta
corresponderá al núcleo de población ejidal.
163 LSCS. – El asegurado tendrá derecho a designar un tercero como beneficiario, sin
necesidad del consentimiento de la empresa aseguradora. La cláusula beneficiaria podrá
comprender la totalidad o parte de los derechos derivados del seguro.
171 LSCS. – Cuando los hijos de una persona determinada figuren como beneficiarios sin
mención expresa de sus nombres, se entenderán designados los descendientes que
debieran sucederle en caso de herencia legítima.
172 LSCS. – Por el cónyuge designado como beneficiario se entenderá el que sobreviva.
174 LSCS. – Si el derecho del seguro se atribuye conjuntamente como beneficiarios a los
descendientes que suceden al asegurado y al cónyuge que sobreviva, se atribuirá una
mitad a éste y la otra a los primeros, según su derecho de sucesión.
177 LSCS. – Al desaparecer alguno de los beneficiarios, su porción acrecerá por partes
iguales la de los demás.
185 LSCS. – El beneficiario perderá todos sus derechos si atenta injustamente contra la
persona del asegurado. Si la muerte de la persona asegurada es causada injustamente
por quien celebró el contrato, el seguro será ineficaz, pero los herederos del asegurado
tendrán derecho a la reserva matemática.
5. Los Testigos. -
El principio es que todos pueden ser testigos excepto los que disponga la
ley.
No pueden ser testigos, es decir se van a considerar como testigos no idóneos los
siguientes: (1502 CC)
a. Los amanuenses (los que escriben a mano) del notario que autorice.
b. Los menores de 16 años.
c. Los que no estén en su sano juicio.
d. Ciegos (no pueden ver el testamento), sordos (no oyen el testamento) y
mudos (no entendemos ¿por qué los mudos no pueden ser testigos?)
e. Los que no entiendan el idioma que habla el testador.
f. Los que hayan sido condenados por delito de falsedad.
g. Los herederos o legatarios, descendientes, ascendientes, hermanos,
cónyuge. Si concurren tendrá como resultado la nulidad de las disposiciones que los
beneficien o sus parientes. (más bien se trata de incapacidad para heredar como
consecuencia de influjo contrario a la libertad del testador.
1504 CC. – Tanto el notario como los testigos que intervengan en cualquier testamento
deberán conocer al testador o cerciorarse de algún modo de su identidad, y de que se
halla en su cabal juicio y libre de cualquier coacción.
Si la identidad del testador no puede ser verificada se declarará esto por los
testigos y/o por los notarios, señalando uno u otro, todas las señales que caractericen la
persona de aquél. (1505 CC)
1505 CC. – Si la identidad del testador no pudiere ser verificada, se declararía esta
circunstancia por el notario o por los testigos, en su caso, agregando uno u otros, todas
las señales que caractericen a la persona de aquél.
1506 CC. – En el caso del artículo que precede, no tendrá validez el testamento mientras
no se justifique la identidad del testador.
1. Público abierto. –
a. Regla. – ningún testigo.
b. Excepción. – 2 testigos.
2. Público cerrado. –
a. Regla. – 3 testigos.
b. Excepción. – 5 testigos (caso del sordomudo).
3. Ológrafo. –
a. Regla. – ninguno
b. Excepción. – 2 testigos de identidad no instrumentales.
5. Privado. –
a. Regla. – 5 testigos.
b. Excepción. – 3 testigos (urgencia).
6. Militar. – 2 testigos.
7. Marítimo. – ninguno
7. El heredero. -
1386 CC. – El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido, y si
hubiere varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y
circunstancias que distingan al que se quiere nombrar.
1389 CC. – Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere
saberse a quién quiso designar el testador, ninguno será heredero.
1390 CC. – Toda disposición a favor de persona incierta o sobre cosa que no pueda
identificarse será nula, a menos que por algún evento puedan resultar ciertas.
1387 CC. – Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador le designare de
otro modo que no pueda dudarse quién sea, valdrá la institución.
1302 CC. – Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las
palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del
testador.
En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición
testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador,
según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse por
los interesados.
Hay algunas excepciones a la obligación de que el heredero sea nombrado
directamente por el testador, ya que el testador puede encomendar a un tercero que
determine a quienes concretamente se beneficiará, con las cantidades que el propio
testador haya especificado, siempre y cuando se trate de actos de beneficencia, pudiendo
el tercero incluso distribuir la cantidad a distintas instituciones o establecimientos públicos
o privados a los que hayan de aplicarse. (1297 a 1299 y 1381 CC)
1298 CC. – Cuando el testador deje como herederos o legatarios a determinadas clases
formadas por número ilimitado de individuos, tales como los pobres, los huérfanos, los
ciegos, etc., puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje
para ese objeto y la elección de las personas a quienes deban aplicarse, observándose lo
dispuesto en el artículo 1330.
1299 CC. – El testador puede encomendar a un tercero que haga la elección de los actos
de beneficencia o de los establecimientos públicos o privados a los cuales deban
aplicarse los bienes que legue con ese objeto, así como la distribución de las cantidades
que a cada uno correspondan.
1381 CC. – Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno
corresponda, heredarán por partes iguales.
B. INSTITUCIÓN SUB-CAUSA. –
1813 CC. – El error de derecho o o de hecho inválida el contrato cuando recae sobre el
motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la
celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo
contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivo y no por otra causa.
1831 CC. – El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco
debe ser contrario a leyes de orden público ni a las buenas costumbres.
1301 CC. – Las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen ningún
efecto cuando se funden en una causa expresa, que resulte errónea, si ha sido la única
que determinó la voluntad del testador.
1304 CC. – La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se
tendrá por no escrita.
1344 CC. – El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes.
1350 CC. – La condición que solamente suspende por cierto tiempo la ejecución del
testamento, no impedirá que el heredero o el legatario adquieran derecho a la herencia o
legado y la transmitan a sus herederos.
Si acudimos al 1380 CC nos debemos preguntar que es lo que tienen que ver las
condiciones con el plazo, se confundió el legislador. No puede tratarse de condición sino
que se trata de un término independientemente de que sea suspensivo o extintivo. Por
eso podemos afirmar que no se trata en realidad de una condición sino de un plazo.
1344 CC. – El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes.
1345 CC. – Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios, en lo que no esté
prevenido en este capítulo, se regirán por las reglas establecidas para las obligaciones
condicionales.
Para hablar de condiciones tenemos que distinguir una clasificación que hace la
doctrina y la propia ley respecto de cierto tipo de condiciones. Dicha clasificación es la
siguiente:
Pero ¿qué pasa si hago el testamento sujeto a la condición que puedas volar pero
muere el autor de la herencia hasta el 2025 y en ese entonces ya hay un invento para que
los individuos puedan volar.
1348 CC. – Si la condición que era imposible al tiempo de otorgar el testamento, dejaré de
serlo a la muerte del testador, será válida.
1349 CC. – Es nula la institución hecha bajo la condición de que le heredero o legatario
hagan en su testamento alguna disposición a favor del testador o de otra persona.
1350 CC. – La condición que solamente suspende por cierto tiempo la ejecución del
testamento, no impedirá que el heredero o el legatario adquieran derecho a la herencia o
legado y la transmita a sus herederos.
1352 CC. – Si la condición es puramente potestativa de dar o hacer alguna cosa, y el que
ha sido gravado con ella ofrece cumplirla, pero aquel a cuyo favor se ha establecido
rehúsa aceptar la cosa o el hecho, la condición se tiene por cumplida.
1353 CC. – La condición potestativa tendrá pro cumplida aún cuando el heredero o
legatario hayan prestado la cosa o el hecho antes de que se otorgara el testamento, a no
ser que pueda reiterarse la prestación, en cuyo caso no será ésta obligatoria sino cuando
el testador haya tenido conocimiento de la primera.
1354 CC. – En el caso final del artículo que precede corresponde al que debe pagar el
legado la prueba de que el testador tuvo conocimiento de la primera prestación.
1356 CC. – Cuando la condición fuere causal o mixta, bastará que se realice en cualquier
tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiere dispuesto otra cosa.
Primero tenemos que estar a la voluntad del testador, en caso de que no haya
expresado nada la ley no es clara. Por ejemplo si la condición establece que se instituye
como heredero a X siempre y cuando haya un hotel en la luna. Es muy difícil determinar
cual será el plazo para que se cumpla con esa condición, entonces va a quedar a criterio
del juez el determinar cual es el tiempo verosímil aplicable al caso.
1351 CC. – Cuando el testador no hubiere señalado plazo para el cumplimiento de la
condición, la cosa legada permanecerá en poder del albacea, y al hacerse la partición se
asegurará competentemente del derecho del legatario para el caso de cumplirse la
condición, observándose, además, las disposiciones establecidas para hacer la partición
cuando alguno de los herederos es condicional.
1362 CC. – Si no se hubiere señalado tiempo para el cumplimiento de la carga, ni ésta por
su propia naturaleza lo tuviere, se observará lo dispuesto en el artículo 1351.
En Francia hay un artículo que dice que cuando una persona impugne el
testamento para el solo efecto de retardar el procedimiento, el testador puede establecer
que es una condición para que dicha persona no sea heredero. En cambio en México
dicha condición se tendrá por no puesta, se da el supuesto de la condición negativa.
Que pasaría si la condición se refiriese a que una persona tome o deje de tomar
estado eclesiástico. El Código no distingue a que Estado se refiere, presumiblemente
diremos que solo se trata de Estado Civil.
1359 CC. – Podrá, sin embargo, dejarse a alguno el uso o habitación, una pensión
alimenticia periódica o el usufructo que equivalga a esa pensión, por el tiempo que
permanezca soltero o viuda. La pensión alimenticia se fijará de acuerdo con lo prevenido
en el artículo 311.
1363 CC. – Si el legado fuere de presentación periódica, que debe concluir en un día que
es inseguro si llegará o no, llegado el día el legatario habrá hecho suyas todas las
prestaciones que correspondan hasta aquel día.
1364 CC. – Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro, sea que se sepa o no
cuando ha de llegar, el que ha de entregar la cosa legada, tendrá, respecto de ella los
derechos y las obligaciones del usufructuario.
Legado sujeto a término de día incierto suspensivo. En este caso los
herederos se van a considerar hasta entonces como usufructuarios respecto de dichos
bienes.
1365 CC. – En el caso del artículo anterior, si el legado consiste en prestación periódica,
el que debe pagarlo hace suyo todo lo correspondiente al intermedio, y cumple con hacer
la prestación comenzando el día señalado.
1366 CC. – Cuando el legado debe concluir en un día que es seguro que ha de llegar, se
entregará la cosa o cantidad legada al legatario, quien se considerará como usufructuario
de ella.
1367 CC. – Si el legado consistiere en prestación periódica, el legatario hará suyas todas
las cantidades vencidas hasta el día señalado.
a. Albacea
(cosas)
1. Suspensiva
b. Indefinición
A. ANTES
a. Heredero (cosa)
2. Resolutoria
b. Indefinición
EFECTOS DE
LA CONDICIÓN
a. Se cumple – fue
heredero
1. Suspensiva
b. No se cumple – no
fue heredero, entran el
sustituto o la sucesión
legítima
B. DESPUÉS
a. Se cumple – no fue
heredero, entran el
sustituto o la sucesión
legítima
2. Resolutoria
b. No se cumple
siempre fue heredero.
1361 CC. – La carga de hacer alguna cosa se considera como condición resolutoria.
CARGA: la ley no la regula, por eso debemos decir para evitarnos problemas que la carga
es una condición resolutoria.
Pero surgen muchos problemas empezando por determinar quien es el que nos
puede exigir el cumplimiento de la carga. Por ejemplo, pinta tu casa de amarillo.
1362 CC. – Si no se hubiere señalado tiempo para el cumplimiento de la carga, ni ésta por
su propia naturaleza lo tuviere, se observará lo dispuesto en el artículo 1351.
En doctrina la carga es una imposición al beneficiario de que realice una conducta
y el modo es que con los propios bienes que le dejo el de cuius debe de realizar dicha
conducta, pero para efectos de la ley sería también una condición resolutoria.
7. LEGADO. -
1285 CC. – El legatario es el que adquiere a título particular y no tiene más cargas que las
que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria
con los herederos.
1391 CC. – Cuando no haya disposiciones especiales, los legatarios se regirán por las
mismas normas que los herederos.
No es regla especial respecto de los legatarios, se rige por la de herederos
(capacidad).
1678 CC. – La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la
herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de
inventario aunque no se exprese.
También la aceptación de legatarios es a beneficio de inventario y no sólo
la de los herederos.
Heredero puede haber con o sin testamento, pero la institución típica y exclusiva
testamentaria es la designación de herederos. El legado solo se va a presentar si lo
establecemos en un testamento.
2301 CC. – Puede pactarse que la cosa comprada no se venda a determinada persona,
pero es nula la cláusula en que se estipule que no puede venderse a persona alguna.
1286 CC. – Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán
considerados como herederos.
Se refiere a todos los legados que el testador dejó, pero no sabemos
cuales son todos los bienes que el testador dejó hasta que se haga el inventario.
En el Código Civil debería decir que si solo hay legados en el testamento, los
legatarios tendrían responsabilidad directa con los acreedores y para que no pagaran
tendrían que demostrar que hay más bienes, para que no opere esta responsabilidad.
J.M.A. – El artículo 1286 CC no rompe con la incertidumbre.
1409 CC. – Si la cosa legada estuviese en poder del legatario, podrá éste retenerla, sin
perjuicio de devolver en caso de reducción lo que corresponda conforme a derecho.
1395 CC. – La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado
en que se halle al morir el testador.
1396 CC. – Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada, serán a cargo del
legatario, salvo disposición del testador en contrario.
Los impuestos se deducen del valor del legado, salvo que el testador disponga
otra cosa. Por ejemplo, en caso de que se entreguen lis impuestos ya pagados. La regla
es conforme a lo que diga o disponga el testador.
1397 CC. – El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar la otra.
1398 CC. – Si el legatario muere antes de aceptar un legado y deja varios herederos,
puede uno de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda en el legado.
El 1398 CC dice o parece decir que se transmite del de cuius a los herederos del
legatario directamente. Pero, es absurdo porque que pasa si hay pasivos, luego entonces
a estos herederos no les toca nada.
J.M.A. nos debemos regir por el 1659 CC porque los herederos del indeciso
(legatario) aceptan o repudian en sustitución y luego entonces de éste pasa a sus
herederos.
M1 + 1980
M2 + 2000
N1 N2 N3
NAC. 83 84 85
Es absurdo, porque le estaría heredando a personas que ni siquiera estaban
concebidas al momento de su muerte.
1400 CC. –El heredero que sea la mismo tiempo legatario, puede renunciar la herencia y
aceptar el legado o renunciar éste y aceptar aquélla.
1399 CC. – Si se dejaren dos legados y uno fuere oneroso, el legatario no podrá renunciar
éste y aceptar el que no lo sea. Si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para
aceptarlos todos o repudiar el que quiera.
1406 CC. – El legatario puede exigir que el heredero otorgue fianza en todos los casos en
que pueda exigir al acreedor.
1407 CC. – Si sólo hubiere legatarios, podrán éstos exigirse entre sí la constitución de la
hipoteca necesaria.
1364 CC. – Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro, sea que sepa o no
cuando ha de llegar, el que ha de entregar la cosa legada, tendrá, respecto de ella, los
derechos y las obligaciones del usufructuario.
1365 CC. – En el caso del artículo anterior, si el legado consiste en prestación periódica,
el que debe pagarlo hace suyo todo lo correspondiente al intermedio, y cumple con hacer
la prestación comenzando el día señalado.
1366 CC. – Cuando el legado debe concluir en un día que es seguro que ha de llegar, se
entregará la cosa o cantidad legada al legatario, quien se considerará como usufructuario
de ella.
1367 CC. – Si el legado consiste en prestación periódica, el legatario hará suyas todas las
cantidades vencidas hasta el día señalado.
1301 CC. – Las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen ningún
efecto cuando se funden en una causa expresa, que resulte errónea, si ha sido la única
que determinó la voluntad del testador.
1302 CC. – Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las
palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del
testador.
En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición
testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador,
según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse por
los interesados.
1303 CC. – Si un testamento se pierde por un evento ignorado por el testador, o por haber
sido ocultado por otra persona, podrán los interesados exigir su cumplimiento si
demuestran plenamente el hecho de la pérdida o de la ocultación, logran igualmente
comprobar lo contenido en el mismo testamento y que en su otorgamiento se llenaron
todas las formalidades legales.
1304 CC. – La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se
tendrá por no escrita.
5. Sub-modo. – Son en los que se expresa el fin al que deben destinarse los
bienes legados, el fin para el cual se otorgaron. El Código Civil regula expresamente el
legado sub-modo de alimentos y de educación. (1463 y 1466 CC)
1463 CC. – El legado de alimentos dura mientras viva el legatario, a no ser que el testador
haya dispuesto que dure menos.
1466 CC. – El legado de educación se dará hasta que el legado sale de la menor edad.
1414’I CC. – Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el
pago se hará en el siguiente orden:
I Legados remuneratorios
En principio todos los legados son ordinarios y se pagan al mismo tiempo, por lo
que si los bienes no son suficientes se paga a prorrata. Sin embargo, los legados pueden
ser preferentes y se pagan de la siguiente manera:
1414 CC. – Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el
pago se hará en el siguiente orden:
I Legado remuneratorios;
II Legados que el testador o la ley hayan declarado preferentes;
III Legados e cosa cierta y determinada;
IV Legados de alimentos o de educación; y
V Los demás a prorrata.
a. Los que el testador indique que se paguen antes que los demás.
Esto dice J.M.A. tenemos que distinguirlo ya que puede ir en primer lugar y no en tercer
lugar como lo establece el artículo 1414 CC, lo importante es entender la forma en que se
redactó el testamento para ver cual fue la verdadera intención del testador.
b. Los remuneratorios.
1401 CC. – El acreedor cuyo crédito no conste más que por testamento, se tendrá para
los efectos legales como legatario preferentes.
1. Legados de Hacer:
HACER:
Sería todo lo que no cabe en los cuatro supuestos de las obligaciones de dar:
2028 CC. – El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de
daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el
acreedor que sea destruida a costa del obligado.
DAR:
2011 CC. – La prestación de cosa puede consistir:
I En la traslación de dominio de cosa cierta;
II En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;
III En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.
c. Cosa totalmente
ajena del testador
1. Legados de
bienes específicos d. Cosa particularmente
ajena del testador
I. Legados de
bienes corpóreos
e. Cosa gravada,
alternativa o universal
a. Género
2. Legados de
bienes genéricos b. Cantidad
LEGADOS
DE DAR
a. Sin finalidad
3. Legados de
pensión periódica b. Con finalidad
1. Derechos reales
II. Legados de
bienes incorpóreos
a. De Liberación
2. Derechos b. De Crédito
personales
c. De Deuda
Si se lega una cosa con todo lo que comprenda, no se entenderán legados los
créditos activos ni los documentos justificativos de la propiedad, a no ser que el testador
lo haya mencionado expresamente.
Este artículo es ilógico, en primer lugar para que quiere el título justificativo
de la propiedad si ya se le transmitió la propiedad y si era necesario que existiera un título
lo más seguro es que ya se haya expedido en su favor al momento de la transmisión.
Quien sabe que quiso decir este artículo. (1402 CC)
1402 CC. – Cuando se legue una cosa con todo lo que comprenda, no se entenderán
legados los documentos justificantes de propiedad, no los créditos activos, a nos ser que
se hayan mencionado específicamente.
Si se legó el menaje de una casa sólo se van a comprender los bienes a que se
refiere el artículo 761 CC que vamos a de transcribir. (1403 y 761 CC)
1403 CC. – El legado del menaje de una casa sólo comprende los bienes muebles a que
se refiere el artículo 761.
761 CC. – Cuando se use las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se
comprenderán los que formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirven exclusiva y
propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las circunstancias de las
personas que la integren. En consecuencia, no se comprenderán: el dinero, los
documentos y papeles, las colecciones científicas y artísticas, los libros y sus estantes, las
medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, ninguna clase de ropa
de uso, los granos, caldos, mercancías y demás cosas similares.
1404 CC. – Si el que lega una propiedad le agrega después nuevas adquisiciones, no se
comprenderán éstas en el legado, aunque sean contiguas, si no hay nueva declaración
del testador.
1460 CC. – En el legado, de especie, el heredero debe entregar la misma cosa legada; en
caso de pérdida se observará lo dispuesto para las obligaciones de cosa determinada.
1412 CC. – El legado queda sin efecto si la cosa legada perece viviendo el testador, si se
pierde por evicción, fuera del caso previsto en el artículo 1459, o si perece después de la
muerte del testador, sin culpa del heredero.
1429 CC. – Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el
legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere y hace suyos los frutos
pendientes y futuros, no ser que el testador haya dispuesto otra cosa.
1430 CC. – La cosa legada en el caso del artículo anterior, correrá desde el mismo
instante a riesgo del legatario; y en cuanto a su pérdida, aumento o deterioro posteriores,
se observará lo dispuesto en las obligaciones de dar, para el caso de que se pierda,
deteriore o aumente la cosa cierta que debe entregarse.
1416 CC. – El legatario de n bien que perece incendiado después de la muerte del
testador tiene derecho de recibir la indemnización del seguro, si la cosa estaba
asegurada.
1412 CC. – El legado queda sin efecto si la cosa legada perece viviendo el testador, si se
pierde por evicción, fuera del caso previsto en el artículo 1459, o si perece después de la
muerte del testador, sin culpa del heredero.
1459 CC. – El obligado ala entrega del legado responderá en caso de evicción, si la cosa
fuere indeterminada y señalare solamente por género y por especie.
Este legado se va a determinar según si l cosa es o no propia del testador al
momento de su muerte, y si no es así, el legado queda sin efecto por lo que si enajenó y
recuperó antes de su muerte hay legado. (1413, 1427 y 1435)
1413 CC. – Queda también sin efecto el legado, si el testador enajena la cosa legada,
pero ale si la recobra por un título legal.
1427 CC. – Es nulo el legado que el testador hace de cosa propia individualmente
determinada, que al tiempo de su muerte no se halle en su herencia.
Los legatarios tienen derecho de reivindicar de terceros la cosa legada con tal de
que la cosa sea cierta y determinada. (1415 CC)
1415 CC. – Los legatarios tienen derecho de reivindicar de tercero la cosa legada, ya sea
mueble o raíz, con tal que sea cierta y determinada, observándose lo dispuesto para los
actos y contratos que celebren ls que en el Registro Público aparezcan con derecho para
ello, con terceros de buena fe que los inscriban.
No produce efectos el legado si por acto del testador se pierde la cosa legada la
forma y denominación que la determinaban. (1393 CC) Por ejemplo, lega un lingote de
oro y luego lo funde y los hace cadena.
1393 CC. – No produce efecto el legado si por acto del testador pierde la cosa legada la
forma y denominación que la determinan.
Por ejemplo, te lego 8 cuadros de Diego Rivera y al morir sólo tiene 5, se queda
con esos 5. Otro ejemplo sería, te dejo mis $100 pesos de la cuenta tal del banco tal, y
sólo hay $80 entonces se queda con esos $80.
1428 CC. – Si la cosa mencionada en el artículo que precede, existe en la herencia, pero
no en la cantidad y número designados, tendrá el legatario lo que hubiere.
1462 CC. – El legado de cosa o cantidad depositada en lugar designado, sólo subsistirá
en la parte que en él se encuentre.
1413 CC. – Queda también sin efecto el legado, si el testador enajena la cosa legada,
pero ale si la recobra por un título legal.
1432 CC. – El legado de cosa ajena, si el testador sabía que lo era, es válido y el
heredero está obligado a adquirirla para entregarla al legatario o dar a éste su precio.
1433 CC. – La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena, corresponde al
legatario.
1434 CC. – Si el testador ignoraba que la cosa legada era ajena, es nulo el legado.
Es válido el legado hecho aun tercero de cosas propias del heredero o del un
legatario, quienes si aceptan la sucesión, deberán entregar la cosa legada o su precio.
(1439 CC)
1439 CC. –Es válido el legado hecho a un tercero de cosa propia del heredero o de un
legatario, quienes si aceptan la sucesión, deberán entregar la cosa legada o su precio.
Si el de cuius ignoraba que la cosa era del Heredero o del otro legatario el legado
es nulo. (1440 CC)
1440 CC. – Si el testador ignoraba que la cosa fuese propia del heredero o del legatario,
será nulo el legado.
1436 CC. – Es nulo el legado de cosa que al otorgarse el testamento pertenezca al mismo
legatario.
1432 CC. – El legado de cosa ajena, si el testador sabía que lo era, es válido y el
heredero está obligado a adquirirla para entregarla al legatario o dar a éste su precio.
1431 CC. – Cuando el testador, el heredero o el legatario sólo tengan cierta parte o
derecho en la cosa legada, se restringirá e legado a esa parte o derecho, si el testador no
declara de u modo expreso que sabía ser la cosa parcialmente de otro, y que no obstante
esto, la legaba por entero.
Si sí lo sabía, está obligado el heredero a adquirir para transmitir o bien para dar el
precio. (1432 CC)
1437 CC. – Si en la cosa legada tiene alguna parte el testador o un tercero sabiéndolo
aquél, en lo que a ellos corresponda, vale el legado.
1433 CC. – La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena, corresponde al
legatario.
¿Entonces depende de un tercero, dependería de la liquidación de la
sociedad conyugal? Si pensáramos que es copropiedad, es válido el legado en un 50%, o
en el % del marido respecto del departamento, y nada más porque no sabía.
Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, que afecte la cosa, pasa al legatario
con ésta; pero en ambos casos las rentas y los réditos devengados hasta la muerte del
testador son carga de la herencia después de la muerte los paga el legatario (no toda
carga debe pagarse)
1443 CC. – Si la cosa legada esta dada en prenda o hipotecada, o lo fuere después de
otorgado el testamento, el desempeño o la redención serán a cargo de la herencia, a no
ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa.
Si por no pagar el obligado, conforme al párrafo anterior, lo hiciere el legatario,
quedará este subrogado en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra aquél.
Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que se halle afecta la cosa legada,
pasa con ésta al legatario; pero en ambos casos las rentas y los réditos devengados
hasta la muerte del testador son carga de la herencia.
Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso habitación pasan con esto al
legatario y deberá prestarlos hasta que legalmente se extingan, sin que el heredero tenga
obligación de ninguna clase.
1471 CC. – Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el legatario
deberá prestarlos hasta que legalmente se extingan, sin que el heredero tenga la
obligación de ninguna clase.
1422 CC. – Si el heredero tiene la elección, puede entregar la cosa de menor valor; si la
elección corresponde al legatario, puede exigir la cosa de mayor valor.
1423 CC. – En los legados alternativos se observará, además, lo dispuesto para las
obligaciones alternativas.
1424 CC. – En todos los casos en que el que tenga derecho de hacer la elección no
pudiere hacerla, la harán sus representantes legítimos o sus herederos.
1425 CC. – El juez, a petición de parte legítima, hará la elección si en el término que le
señale no la hiciere la persona que tenga derecho de hacerla.
866 CPC. – Todo legatario de cantidad tiene derecho de pedir que se le apliquen en pago
bienes de la herencia y a ser considerado como interesado en las diligencias de partición.
El que por sucesión adquiere el usufructo universal, está obligado a pagar por
entero el legado de pensión alimenticia o renta vitalicia. (1027 CC)
1027 CC. – El que por sucesión adquiere el usufructo universal está obligado a pagar por
entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos.
El que por sucesión adquiera una parte alícuota del usufructo universal, pagará el
legado o la pensión en proporción a su cuota. (1028 CC)
1028 CC. – El que por el mismo título adquiera una parte del usufructo universal, pagará
el legado o la pensión en proporción a su cuota.
1029 CC. – El usufructuario particular de una finca hipotecada no está obligado a pagar
las deudas par cuya seguridad se constituyó la hipoteca.
Si el usufructo es de todos los bienes de una herencia, o de una parte de ellos, el
usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditarias
correspondan a los bienes usufructuados y tendrá derecho de exigir del propietario su
restitución, sin intereses al extinguirse el usufructo (1031 CC). Si no quiere anticiparlas, el
propietario puede hacer que se venda la parte de bienes que baste para que el pago de la
cantidad que aquel debía satisfacer según la regla de lo anterior (1032 CC)
1031 CC. –Si el usufructo es de todos los bienes de una herencia, o de una parte de ellos,
el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditarias
correspondan a los bienes usufructuados y tendrá derechos de exigir del propietario su
restitución, sin intereses, al extinguirse el usufructo.
La elección es de la persona que deba pagar el legado, quien si las cosas existen
cumple entregando una de mediana calidad, pudiendo, en caso contrario, comparar una
cosa de esa misma calidad o abonar al legatario el precio correspondiente, previo
convenio, a juicio de peritos. (1456 CC)
1456 CC. – En el caso del artículo anterior, la elección es del que debe pagar el legado,
quien, si las cosas existen, cumple con entregar una de mediana calidad, pudiendo, en
caso contrario, comprar una de esa mismas calidad o abonar al legatario el precio
correspondiente, previo convenio, o a juicio de peritos.
Si el testador concedió la elección al legado, este podrá si las hay, escoger la
mejor, pero si no hay, sólo podrá escoger uno de mediana calidad o el precio que le
corresponda. (1457 CC)
Solo existe si en la herencia hay varias del mismo género (1458 CC). La elección
se hace se hace igual que tratándose de bienes muebles.
1458 CC. – Si la cosa indeterminada fuere inmueble, solo valdrá el legado existiendo en la
herencia varias del mismo género; para elección se observarán las reglas establecidas en
los artículos 1456 y 1457.
Evicción. -
J.M.A. dice que es nulidad y que igual que pueda elegir otra vez. Responde de
ella el obligado a la entrega de legado de género (1459 CC). Otros dicen que si es
evicción solo da lugar a saneamiento.
1459 CC. – El obligado a la entrega del legado responderá en caso de evicción, si la cosa
fuere indeterminada y señalare solamente por género o por especie.
Los legados de dinero deben pagarse en esa especie, si no hay, se venden bienes
para que al efecto el producto de la venta se aplique al pago del legado. El heredero está
obligado a pagar dinero, pero el legatario tiene derecho a escoger dinero o un bien que
forme parte de la masa hereditaria. (1461 CC)
1461 CC. – Los legados en dinero deben pagarse en esa especie; y si no la hay en la
herencia, con el producto de los bienes que al efecto se vendan.
1468 CC. – El legado de pensión, sean cuales fueren la cantidad, el objeto y los plazos,
corre desde la muerte del testador; es exigible al principio de cada período, y el legatario
hace suya la que tuvo derecho de cobrar, aunque muerta antes de que termine el período
comenzado.
1363 CC. – Si el legado fuere de prestación periódica, que debe concluir en un día que es
inseguro si llegara o no, llegado el día el legatario habrá hecho suyas todas las
prestaciones que correspondan hasta aquel día.
1367 CC. – Si el legado consistiere en prestación periódica, el legatario hará suyas todas
las cantidades vencidas hasta el día señalado.
1364 CC. – Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro, sea que se sepa o no
cuando ha de llegar, el que ha de entregar la cosa legada, tendrá, respecto de ella, los
derechos y las obligaciones del usufructuario.
1365 CC. – En el caso del artículo anterior, si el legado consiste en prestación periódica,
el que debe pagarlo hace suyo todo lo correspondiente al intermedio, y cumple con hacer
la prestación comenzando el día señalado.
Dura mientras viva el legatario a menos que el de cuius haya establecido un plazo
menor a lo que dure le vida del legatario, pero nunca excederá de dicho plazo. (1463 CC)
1463 CC. – El legado de alimentos dura mientras viva el legatario, a no ser que el testador
haya dispuesto que dure menos.
1465 CC. – Si el testador acostumbró en vida dar al legatario cierta cantidad de dinero por
vía de alimentos, se entenderá legada la misma cantidad, si no resultare en notable
desproporción con la cuantía de la herencia.
El legado nominado de educación tendrá lugar hasta que el legatario sea mayor de
edad. Con las siguientes excepciones, en las cuales terminará también:
a. Que el menor contraiga matrimonio.
b. Tenga una profesión u oficio suficiente para subsistir.
1466 CC. – El legado de educación dura hasta que el legatario sale de la menor edad.
1467 CC. – Cesa también el legado de educación, si el legatario, durante la menor edad,
obtiene profesión u oficio con que poder subsistir, o si contrae matrimonio.
Si lo anterior se le dejó a una corporación, el legado dura 20 años. (1470 CC) Sin
embargo, si decimos corporación como lo hace el artículo en cuestión el término no es
preciso, ya que nuestro derecho no habla de corporaciones, que hasta cierto punto
pudiéramos decir que son las sociedades mercantiles. Sin embargo, consideramos que al
hablar de una corporación el legislador quiso referirse a cualquier persona moral.
1470 CC. – Sólo durante veinte e años los legados de que trata el artículo anterior, si
fueren dejados a alguna corporación que tuviere capacidad de adquirirlos.
Es criticable que se vayan cambiando los términos en cada figura similar; por
ejemplo, el fideicomiso dura 30 años, el fideicomiso en la Ley de Inversión Extranjera para
extranjeros que adquieran inmuebles en la zona prohibida habla de 50 años y en este
caso nos habla de 20 años.
1471 CC. – Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el legatario
deberá prestarlos hasta que legalmente se extingan, sin que el heredero tenga obligación
de ninguna clase.
El que por sucesión adquiera una parte alícuota del usufructo universal, pagará el
legado o la pensión en proporción a su cuota. (1028 CC)
1028 CC. – El que por el mismo título adquiera una parte del usufructo universal, pagará
el legado o la pensión en proporción a su cuota.
1029 CC. – El usufructuario particular de una finca hipotecada no está obligado a pagar
las deudas par cuya seguridad se constituyó la hipoteca.
1031 CC. –Si el usufructo es de todos los bienes de una herencia, o de una parte de ellos,
el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditarias
correspondan a los bienes usufructuados y tendrá derechos de exigir del propietario su
restitución, sin intereses, al extinguirse el usufructo.
(1444 CC) El legado de un crédito del testador (una deuda) hecho al mismo
deudor [¿cuándo? después de la liquidación] extingue la obligación y el obligado a pagar
el legado debe:
1444 CC. – El legado de un deuda hecho al mismo deudor extingue al obligación, y el que
debe cumplir el legado está obligado, no solamente a dar al deudor la constancia del
pago, sino también a desempeñar las prendas, a cancelar las hipotecas y las fianzas y a
liberar al legatario de toda responsabilidad.
El legado del título que ampara el crédito, incluye el legado del crédito mismo y de
sus accesorios. (1445 CC)
1445 CC. – Legado el título, sea público o privado, de una deuda, se entiende legada
ésta, observándose lo dispuesto en los artículos 1441 y 1442.
1453 CC. – Dichos legados subsistirán aunque el testador haya demandado judicialmente
al deudor, si el pago no se ha realizado.
1451 CC. – Cumpliendo lo dispuesto en el artículo que precede, el que debe para el
legado queda enteramente libre de la obligación de saneamiento y de cualquiera otra
responsabilidad, ya provenga ésta del mismo título, ya de insolvencia del deudor o de sus
fiadores, ya de otra causa.
1449 CC. – El legado hecho a un tercero, de un crédito a favor del testador, sólo produce
efecto en la parte del crédito que está insoluto al tiempo de abrirse la sucesión.
1452 CC. – Los legados de que hablan los artículos 1444 y 1449, comprenden los
intereses que por el crédito o deuda se deban a la muerte del testador.
1450 CC. – En caso del artículo anterior, el que debe cumplir el legado entregará al
legatario el título de crédito y le cederá todas las acciones que en cirtud de él
correspondan al testador.
El obligado, una vez que cumple, quede libre de responder por evicción y de
cualquiera otra, sin imposibilidad de la causa. (1451 CC)
1451 CC. – Cumpliendo lo dispuesto en el artículo que precede, el que debe para el
legado queda enteramente libre de la obligación de saneamiento y de cualquiera otra
responsabilidad, ya provenga ésta del mismo título, ya de insolvencia del deudor o de sus
fiadores, ya de otra causa.
El legado subsiste aunque el deudor este demandao por el testador. (1453 CC)
1453 CC. – Dichos legados subsistirán aunque el testador haya demandado judicialmente
al deudor, si el pago no se ha realizado.
C. Legado de Deuda.
1446 CC. – El legado hecho al acreedor no compensa el crédito, a no ser que el testador,
lo declare expresamente.
1447 CC. – En caso de compensación, si los valores fueren diferentes, el acreedor tendrá
derecho de cobrar el exceso del crédito o del legado.
1448 CC. – Por medio de un legado puede el deudor mejorar la condición de su acreedor,
haciendo puro el crédito condicional, hipotecario el simple, o exigible desde luego el que
lo sea plazo; pero está mejor no perjudicará en manera alguna los privilegios de los
demás acreedores.
¿Qué pasa cuando el legatario por ejemplo es incapaz, con las cosas objeto del
legado? Los bienes siguen siendo del de cuius y entran al caudal hereditario.
1336 CC. – El heredero por testamento que muera antes que el testador o antes de que
se cumpla la condición; el incapaz de heredar y el que renuncie a la sucesión no
transmiten ningún derecho a sus herederos.
1657 CC. – Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con el plazo o
condicionalmente.
No se puede aceptar la herencia sujetando dicha aceptación a modalidad.
1420 CC. – Si el legatario a quien se impuso algún gravamen no recibe todo el legado, se
reducirá la carga proporcionalmente y si sufre evicción, podrá repetir lo que haya pagado.
Es distinto al beneficio de inventario. El legado lo cumpjle el heredero. Por
escepción se va a estar a lo que el testador lo iga que lo cumpla otro legatario – sub-
legado – luego entonces cumple en la proporción en que él recibe su legado, ya que se le
impuso un gravámen.
1418 CC. – Si el heredero o legatario renunciare a la sucesión, la carga que se les haya
impuesto se pagará solamente con la cantidad a que tiene derecho el que renunció.
1964 CC. – La elección no producirá efecto sino desde que fuere notificada.
B – Nudo Propietario
A muere después del testador – hubo usufructo pero se extingue por su muerte.
1471 CC. – Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el legatario
deberá prestarlos hasta que legalmente se extingan, sin que el heredero tenga obligación
de ninguna clase.
SUSTITUCIONES
Son verdaderas instituciones de heredero. Son una segunda llamada para el caso
en que el llamado en primer lugar no asista por cualquier motivo. Por ende si se trata e
una verdadera institución de heredero se van a seguir las mismas reglas de la institución
de heredero.
1472 CC. – Puede l testador sustituir una o más personas al heredero o herederos
instituidos, para el caso de que mueran antes que él, o de que no puedan o no quieran
aceptar la herencia.
1475 CC. – El sustituto del sustituido, faltando éste, lo es del heredero sustituido.
1476 CC. – Los sustitutos recibirán la herencia con los mismos gravámenes y condiciones
con que debían recibirlos los herederos; a no ser que l testador haya dispuesto
expresamente otra cosa, o que los gravámenes o condiciones fuere meramente
personales del heredero.
CLASES DE SUSTITUCIÓN:
1473 CC. – Quedan prohibidas las sustituciones fideicomisarias y cualquiera otra diversa
de la contenida en el artículo anterior, sea cual fuere la forma de que se la revista.
Esta es una prohibición de la mayoría de las sustituciones, ya que una
persona está disponiendo de bienes que en realidad no son de él. Este tipo de
sustituciones no existen en México, hay algunos países en el que si existen como España.
Ej. : A 70
B 20
C 10
1349 CC. – Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o legatario
hagan en su testamento alguna disposición a favor del testador o de otra persona.
Los legados fideicomisarios están prohibidos (1473 CC), la razón es que podría
haber una disposición de bienes hasta el infinito, dejando sin efecto el derecho de
propiedad. Sin embargo, el legislador olvidó que para que se tenga capacidad para ser
heredero la persona tiene que estar concebida.
1473 CC. – Quedan prohibidas las sustituciones fideicomisarias y cualquiera otra diversa
de la contenida en el artículo anterior, sea cual fuere la forma de que se la revista.
1480 CC. – Puede el padre dejar una parte o la totalidad e sus bienes a su hijo, con la
carga de transferirlos al hijo o hijos que tuviere hasta la muerte del testador, teniéndose
en cuenta lo dispuesto en el artículo 1314, en cuyo caso el heredero se considerará como
usufructuario.
1483 CC. – La obligación que se impone l heredero de invertir ciertas cantidades en obras
benéficas como pensiones para estudiantes, para los pobres o para cualquier
establecimiento de beneficencia, no está comprendida en la prohibición del artículo
anterior.
Si la carga se impusiere sobre bienes inmuebles y fuere temporal, el heredero o
herederos podrán disponer de la finca gravada, sin que cese el gravamen mientras que la
inscripción de esta no se cancele.
Si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capitalizarla e imponer el capital a
interés con primera y suficiente hipoteca.
La capitalización e imposición del capital se hará interviniendo la autoridad
correspondiente, y con audiencia de los interesados y del Ministerio Público.
DERECHO DE ACRECER
Solo se puede acrecer un derecho que ya se tiene (hay que distinguir el derecho
de acrecer de la sustitución recíproca), no se puede acrecentar lo que aún no se tiene.
1549-Bis’II CC. – El testador instituirá uno o más legatarios con derecho de acrecer, salvo
designación de sustitutos. Para el caso de que cuando se llevare a cabo la
protocolización notarial de la adquisición a favor de los legatarios, éstos fueren incapaces
o no estuvieren sujetos a patria potestad o tutela, el testador también podrá designarles
un representante especial que firme el instrumento notarial correspondiente por cuenta de
los incapaces;
1744 CC. – Si el testador legó conjuntamente a los albaceas alguna cosa por el
desempeño de su cargo, la parte de los que no admitan éste, acrecerá a los que lo
ejerzan.
983 CC. – Si se constituye a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia,
sea por contrato, cesando el derecho de una de las personas, pasará al propietario, salvo
que al constituirse el usufructo se hubiere dispuesto que acrezca a los otros
usufructuarios.
Lo primero que nos debemos preguntar para entrar al estudio de este tema es que
si ¿es o no aplicable la teoría y la regulación de las ineficacias de la Teoría General de las
Obligaciones a la materia de sucesiones y sobre todo de testamentos, todo esto en razón
de lo que dispone el artículo 1859 CC?
Por lo tanto nos podemos preguntar si un testamento puede ser inexistente, nulo
absoluto o nulo relativo y si tiene o no los mismos requisitos de existencia y de validez,
según son expuestos por la Teoría General de las Obligaciones.
Sin embargo, podemos decir que el testamento produce o no produce efectos, sin
entrar a investigar si el testamento produce provisionalmente sus efectos o no, luego
entonces se no se puede aplicar la teoría general de las nulidades porque la naturaleza
del Testamento es contraria a esas disposiciones, por lo tanto el testamento no produce
efectos.
El Código Civil habla de nulidad sin establecer cual, pero realmente es nulo
simplemente el testamento y por ende no produce efectos. Algunos ejemplos de nulidad
en los testamentos son los siguientes:
2228 CC. – La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así
como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores
del acto, produce la nulidad relativa del mismo.
1485 CC. – Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas
contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus
parientes.
1486 CC. – El testador que se encuentre en el caso del artículo que precede, podrá, luego
que cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su testamento con las
mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario será nula la
revalidación.
1488 CC. – El juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentará
sin demora en al casa del segundo para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará
acta en que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o personas
que causen la violencia y los medios que al efecto hayan empleado o intentado emplear, y
si la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho.
2. Expresa – Tácita. – J.M.A. dice que siempre debe ser de manera expresa
ya sea implícita o explícitamente, dependiendo si el testador diga que el testamento
anterior queda revocado o no lo diga, más nunca podemos presumir que lo quiso revocar,
porque debe de realizar otro testamento expresamente para revocar el anterior.
1494 CC. – El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior
perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en
parte.
369’IV CC. – El reconocimiento de un hijo deberá hacerse por alguno de los modos
siguientes:
Por testamento.
1368 CC. – El testador debe dejara alimentos a las personas que se mencionan en las
fracciones siguientes:
I A los descendientes menores de 18 años respecto de los cuales tenga
obligación legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte;
II A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que
sea su edad, cuando exista la obligación a que se refiere la fracción anterior;
III Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes
suficientes. Salvo otra disposición expresa del testador, este derecho subsistirá en tanto
no contraiga matrimonio y viva honestamente.
IV A los ascendientes;
V A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante
los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre
que ambos hayan permanecido libres del matrimonio durante el concubinato y que el
superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo
subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena
conducta. Si fueran varias las personas con quien el testador vivió como si fueran su
cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos.
VI A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si
están incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho años, si no tiene bienes para
subvenir a sus necesidades.
Respecto de las fracciones del artículo anterior vamos viendo como van
cambiando los requisitos. Por ejemplo, la fracción II habla de que esté imposibilitado para
trabajar si es mayor de 18 años y que haya obligación de darle alimentos. Por su parte en
la fracción III se habla del cónyuge, está reforma es de 1974, año Mundial de la Mujer,
antes solo se hablaba de la cónyuge lo cual daba un mayor beneficio a la mujer. En la
fracción IV solamente se dice que a los ascendientes sin aclarar nada al respecto, lo cual
no es del todo claro.
El Derecho a la Pensión Sucesoria lo tienen los mismos que tienen derecho a ser
llamados a la sucesión legítima, aunque algunos supuestos están condicionados.
1369 CC. – No hay obligación de dar alimentos, sino a falta o por imposibilidad de los
parientes más próximos en grado.
1371 CC. – Para tener derecho a ser alimentado se necesita encontrarse al tiempo de la
muerte del testador en alguno de los casos fijados en el artículo 1368 y cesa ese derecho
tan luego como el interesado deje de estar en las condiciones a que se refiere el mismo
artículo, observe mala conducta o adquiera bienes, aplicándose en este caso lo dispuesto
en el artículo anterior.
1373 CC. – Cuando el causal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a todas
las personas enumeradas en el artículo 1368, se observarán las reglas siguientes:
I Se ministrarán a los descendientes y al cónyuge supérstite a prorrata;
II Cubiertas las pensiones a que se refiere la fracción anterior, se ministrarán
a prorrata a los ascendientes;
III Después se ministrarán, también a prorrata, a los hermanos y a la
concubina;
IV Por último, se ministrarán igualmente a prorrata, a los demás parientes
colaterales dentro del cuarto grado.
Vemos como aun después de las reformas de 74 y 83, ésta última en la que se
equipara el concubinato al matrimonio para efectos sucesorios, no se hicieron los
cambios. Se maneja una jerarquía distinta en la sucesión legítima y en la pensión
alimenticia.
Los preteridos van a ser aquellos que hubieren tenido derecho a la sucesión
legítima y no fueron llamados.
Hay que determinar los productos del caudal hereditario y de lo que le corresponde
de esos productos lo va a determinar el juez.
1611 CC. – Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos,
que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los hijos.
Hijo Póstumo. -
1377 CC. – No obstante lo dispuesto en el artículo 1375, el hijo póstumo tendrá derecho a
percibir íntegra la porción que le correspondería como heredero legítimo si no hubiere
testamento, a menos que el testador hubiere dispuesto expresamente otra cosa.
Respecto del artículo 1377 CC podemos decir que el heredero forzoso es el hijo
póstumo porque el capítulo está a favor de los pensionistas no atenta contra la libertad de
testar porque el testamento se respeta, por lo que si no beneficia al hijo póstumo o da
menos de le que corresponde conforme a la sucesión legítima no es válido.
REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE
LOS TESTAMENTOS
1. Objetivo
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
2. Subjetivo
1851 CC. – Si los términos de un contrato con claros y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes,
prevalecerá ésta sobre aquéllas.
1302 CC. – Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las
palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del
testador.
En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición
testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador,
según el tenedor del testamento y la prueba auxiliar a este respecto pueda rendirse por
los interesados.
1853 CC. – Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá
entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.
3. Hay que estar a la costumbre y forma de ser del testador. (1856 CC)
1856 CC. – El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las
ambigüedades de los contratos.
Esto lo veíamos al estudiar como debe hacerse la designación de heredero, y al
respecto podemos decir que al interpretar un testamento no es lo mismo decir nombro
heredero al “torero” si soy José Ramón Fernández que si soy otra persona.
1854 CC. – Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras,
atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
1857 CC. – Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas
establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias
accidentales del contrato, y éste fuere gratuito se resolverán en favor de la menor
transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la
mayor reciprocidad de intereses.
Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto
principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cual fue la
intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.
1389 CC. – Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere
saberse a quién quiso designar el testador, ninguno será heredero.
1300 CC. – La disposición hecha en términos vagos a favor de los parientes del testador,
se entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden de la sucesión
legítima.
10. Si designa como heredero a una persona y a los hijos de esta persona, se
entenderá que todos son llamados de manera simultánea y no sucesiva. (1385 CC)
1385 CC. – Si el testador llama a la sucesión a cierta persona y a sus hijos, se entenderán
como instituidos simultánea y no sucesivamente.
11. Si Designa como heredero a los pobres en general a la Iglesia, etc., se rige
por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y por la Constitución, en donde la Junta
o un tercero, según sea el caso, van a decidir a donde se van los fondos.
1298 CC. – Cuando el testador deje como herederos o legatarios a determinadas clases
formadas por número ilimitado de individuos, tales como los pobres, los huérfanos, los
ciegos, etc., puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje
para ese objeto y la elección de las personas a quienes deban aplicarse, observándose lo
dispuesto en el artículo 1330.
1299 CC. – El testador puede encomendar a un tercero que haga la elección de los actos
de beneficencia o de los establecimientos públicos o privados a los cuales deban
aplicarse los bienes que legue con ese objeto, así como la distribución de las cantidades
que a cada uno correspondan.
1301 CC. – Las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen ningún
efecto cuando se funden en una causa expresa, que resulte errónea, si ha sido la única
que determinó la voluntad del testador.
12. Cuando El testador utilice el contexto “bien mueble” debemos estar a lo que
él deseó que significará. (762 CC)
1381 CC. – Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno
corresponda, heredarán por partes iguales.
14. Si el testador designa dos o más herederos sin especificar la porción que
les corresponda y son hermanos y medios hermanos a éstos últimos les toca la mitad de
lo que les toa a los hermanos, es decir, se reparte igual que por intestado. (1384, 1630 y
1631 CC)
1384 CC. – Si el testador instituye a sus hermanos, y los tienes sólo de padre, sólo de
madre, o de padre y madre se dividirán la herencia como en el caso de intestado.
1630 CC. – Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales.
1631 CC. – Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble
porción que éstos.
1692 CC. – Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será ejercido
por cada uno de ellos, en el orden en que hubiesen sido designados, a no ser que el
testador hubiere dispuesto expresamente que se ejerza de común acuerdo por todos los
nombrados, pues en este caso se considerarán mancomunados.
1413 CC. – Queda también sin efecto el legado, si el testador enajena la cosa legada,
pero ale si la recobra por un título legal.
1480 CC. – Puede el padre dejar una parte o la totalidad e sus bienes a su hijo, con la
carga de transferirlos al hijo o hijos que tuviere hasta la muerte del testador, teniéndose
en cuenta lo dispuesto en el artículo 1314, en cuyo caso el heredero se considerará como
usufructuario.
1481 CC. – La disposición que autoriza el artículo anterior, será nula cuando la
transmisión de los bienes deba hacerse a descendientes de ulteriores grados.
18. En los casos de testamento público simplificado, debemos entender que los
legatarios son sustitutos recíprocamente (derecho de acrecer) si no se les nombra
sustitutos. (1549-Bis’II CC)
1549-Bis’II CC. – El testador instituirá uno o más legatarios con derecho de acrecer, salvo
designación de sustitutos. Para el caso de que cuando se llevare a cabo la
protocolización notarial de la adquisición a favor de los legatarios, éstos fueren incapaces
o no estuvieren sujetos a patria potestad o tutela, el testador también podrá designarles
un representante especial que firme el instrumento notarial correspondiente por cuenta de
los incapaces;
TUTELA TESTAMENTARIA
1. Legítima
1. Patria Potestad
4. Adopción
476 CC. – En ningún otro caso hay lugar a la tutela testamentaria del incapacitado.
470 CC. – El ascendiente que sobreviva, de los que en cada grado deban ejercer la patria
potestad conforme a lo dispuesto en el artículo 414,, tiene derecho, aunque fuere menor,
de nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quienes ejerza, con inclusión del hijo
póstumo.
471 CC. – El nombramiento de tutor testamentario, hecho en los términos del artículo
anterior, excluye del ejercicio de la patria potestad a los ascendientes de ulteriores
grados.
475 CC. – El padre o la madre que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción, pude
nombrarle tutor testamentario si el otro ha fallecido o no puede legalmente ejercer la
tutela.
473 CC. – El que en su testamento, aunque sea un menor no emancipado, deje bienes,
ya sea por legado o por herencia, a un incapaz que no esté bajo su patria potestad, ni
bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes que
le deje.
907 CPC. – El menor podrá oponerse al nombramiento del tutor hecho por la persona que
no siendo ascendiente le haya instituido heredero o legatario, cuando tuviere dieciséis
años o más.
430 CC. – En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo
pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las
personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por
herencia, legado o donación y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo
pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto.
481 CC. – El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho de nombrar tutor
testamentario a su hijo adoptivo, aplicándose a esta tutela lo dispuesto en los artículos
anteriores.
395 CC. – El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos
derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de las personas y bienes de los
hijos.
El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que, por
circunstancias específicas no se estime conveniente.
Se puede nombrar a un solo tutor para varios descendientes o un tutor para cada
uno o varios tutores para el mismo que entren en funciones sucesivamente. (474 CC)
474 CC. – Si fueren varios los menores podrá nombrárseles un tutor común o conferirse a
persona diferente la tutela de cada uno de ellos, observándose en su caso lo dispuesto en
el artículo 457.
479 CC. – Deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones puestas por el
testador para la administración que no sean contrarias a las leyes, a no ser que l juez,
oyendo al tutor y al curador, las estime dañosas a los menores, en cuyo caso podrá
dispensarlas o modificarlas.
477 CC. – Siempre que se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primer
nombrado, a quien substituirán los demás por el orden de su nombramiento, en los casos
de muerte, incapacidad, excusa o remoción.
478 CC. – Lo dispuesto en el artículo anterior no regirá cuando el que testador haya
establecido que los tutores deban sucederse en el desempeño de la tutela.
480 CC. – Si por un nombramiento condicional, de tutor, o por algún otro motivo, faltare
temporalmente el tutor testamentario, el juez proveerá de tutor interino al menor, conforme
a las reglas generales sobre nombramiento de tutores.
535 CC. – Cuando el tutor tenga que administrar bienes no podrá entrar a la
administración sin que antes se nombre curador excepto en el caso del artículo 492.
623 CC. – Los que tienen derecho a nombrar tutor, lo tienen también de nombrar curador.
458 CC. – Los cargos de tutor y de curador de un incapaz no pueden ser desempeñados
al mismo tiempo por una sola persona. Tampoco pueden desempeñarse por personas
que tengan entre sí parentesco en cualquier grado de la línea recta o dentro del cuarto
grado de la colateral.
RECONOCIMIENTO DE HIJ0
369’IV CC. – El reconocimiento de un hijo deberá hacerse por alguno de los modos
siguientes:
IV Por testamento;
361 CC. – Pueden reconocer a sus hijos los que tengan la edad exigida para contraer
matrimonio, más la edad del hijo que va a ser reconocido.
148 CC. – Para Contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores
de edad.
Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan
cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se requerirá del consentimiento de quienes
ejerzan la patria potestad, o en su defecto, la tutela; y a falta o por negativa o
imposibilidad de éstos, el Juez de lo Familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá
ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del caso.
Respecto de si los menores pueden reconocer a un hijo por testamento, hay las
dos posturas pero nosotros sostenemos que ya no pueden reconocer hijos más que los
mayores de edad, porque ahora la capacidad para contraer matrimonio solo existe en los
mayores de edad.
362 CC. – El menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o
de los que ejerzan sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se
encuentre, o, a falta de ésta, sin la autorización judicial.
Problema Para que suceda esto, los que deben brindar el consentimiento deben
comparecer al testamento, luego entonces no pueden ser capaces de heredar ni ellos ni
el reconocido ,pues hay una presunción de influjo contrario a la verdad o integridad del
testamento. }(1324 y 1502’VI)
1324 CC. – Por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del testamento,
son incapaces de heredar, el notario y los testigos que intervinieron en él, y sus cónyuges,
descendientes, ascendientes o hermanos.
371 CC. – El juez del Registro Civil, el juez de primera instancia en su caso, y el notario
que consienten en la violación del artículo que precede, serán castigados con la pena de
destitución del empleo e inhabilitación para desempeñar otro por un término que no baje
de dos ni exceda de cinco años.
Reconocimiento convenenciero
1377 CC. – No obstante lo dispuesto en el artículo 1375, el hijo póstumo tendrá derecho a
percibir íntegra la porción que le correspondería como heredero legítimo si no hubiere
testamento, a menos que el testador hubiere dispuesto expresamente otra cosa.
1638 CC. – Cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado encinta, lo
pondrá en conocimiento del juez que conozca de la sucesión, dentro del término de
cuarenta días, para que lo notifique a los que tengan a la herencia un derecho de tal
naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo.
El Código las regula como: “De las precauciones que deben adoptarse cuando la
viuda queda encinta”.
1638 CC. – Cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado encinta, lo
pondrá en conocimiento del juez que conozca de la sucesión, dentro del término de
cuarenta días, para que lo notifique a los que tengan a la herencia un derecho de tal
naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo.
1640 CC. – Háyase o no dado el aviso de que habla el artículo 1638, al aproximarse la
época del parto la viuda deberá ponerlo en conocimiento del juez para que lo haga saber
a los interesados. Estos tienen derecho de pedir que el juez nombre una persona que se
cerciore de la realidad del alumbramiento; debiendo recaer el nombramiento precisamente
en un médico o en una partera.
3. La madre que cumple con estos avisos tiene derecho a una pensión de
alimentos. Son impedimentos para verificar que si es el hijo y que si es del muerto. (1639
y 1642 CC)
1639 CC. – Los interesados a que se refiere el precedente del artículo pueden pedir al
juez que dicte las providencias convenientes para evitar la suposición del parto, la
sustitución del infante o que se haga pasar por viable la criatura que no lo es.
Cuidará el juez de que las medida que dicte no ataquen al pudor, ni a la libertad de
la viuda.
1642 CC. – La omisión de la madre no perjudica la legitimidad del hijo, si por otros medios
legales puede acreditarse.
1644 CC. – Si la viuda no cumple con lo dispuesto en los artículos 1638 y 1640, podrán
los interesados negarle los alimentos cuanto tenga bienes; pero si por averiguaciones
posteriores resultare cierta la preñez se deberán abonar los alimentos que dejaron de
pagarse.
1645 CC. – La viuda no está obligada a devolver los alimentos percibidos aún cuando
haya habido aborto o no resulte cierta la preñez, salvo el caso en que ésta hubiere sido
contradicha por dictamen pericial.
1646 CC. – El juez decidirá de plano todas las cuestiones relativas a alimentos conforme
a los artículos anteriores, resolviendo en caso dudoso a favor de la viuda.
ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN
1. Conceptos. –
2. Reglas comunes. -
a. Capacidad. –
El que tiene disposición de sus bienes puede aceptar / repudiar el que no esté
exceptuado por la ley. Los mayores de edad capaces que no estén en el caso del artículo
450 CC. (1653 y 24 CC)
1653 CC. – Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre disposición
de sus bienes.
1798 CC. – Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley.
1668 CC. – Las personas morales capaces de adquirir pueden por conducto de sus
representantes legítimos, aceptar o repudiar herencias, pero tratándose de corporaciones
de carácter oficial o de instituciones de Asistencia Privada, no pueden repudiar la
herencia, las primeras, sin aprobación judicial previa y las segundas, sin sujetarse a las
disposiciones relativas de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito
Federal.
643 CC. – El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre
necesita durante su menor edad:
I De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de
bienes raíces;
II De un tutor para negocios judiciales.
1678 CC. – La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la
herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de
inventario aunque no se exprese.
1654 CC. – La herencia dejada a los menores y demás incapacitados será aceptada por
sus tutores, quienes podrán repudiarla con autorización judicial, previa audiencia del
Ministerio Público.
579 CC. – El tutor tiene obligación de admitir las donaciones simples, legados y herencias
que se dejen al incapacitado.
En lo que respecta a los cónyuges tenemos que distinguir varios supuestos: (1655
CC)
1655 CC. – La mujer casada no necesita la autorización del marido para aceptar o
repudiar la herencia que le corresponda. La herencia común será aceptada o repudiada
por los dos cónyuges, y en caso de discrepancia, resolverá el juez.
182-Quintus’II CC. – En la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto
en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales:
II Los bienes que adquiera después de contraído el matrimonio, por herencia,
legado, donación o don de la fortuna;
Esto antes no sucedía, lo cual nos lleva a hacer las siguientes aclaraciones:
El autor del testamento debe estar muerto, porque no se puede realizar ningún
acto jurídico con la sucesión aunque el autor preste su consentimiento. (1826, 1291, 1665
y 1667)
1826 CC. – Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede
serlo la herencia de una persona viva, aún cuando ésta preste su consentimiento.
1665 CC. – Ninguno puede renunciar la sucesión de persona viva, ni enajenar los
derechos que eventualmente pueda tener a su herencia.
1666 CC. – Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquel de cuya
herencia se trate.
NO hay plazo para aceptar o repudiar, pero pasados mínimo nueve días después
de la muerte y a petición de interesado, el juez le fijará al que deba decidir un plazo no
mayor a un mes, y si después de este plazo no decide surge la presunción jure et de jure
que la acepta. (1669 CC)
1669 CC. – Cuando alguno tuviere interés en que el heredero declare si acepta o repudia
la herencia, podrá pedir, pasados nueve días de la apertura de ésta, que el juez fije al
heredero un plazo, que no excederá de un mes, para que dentro de él haga su
declaración, apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada.
1657 CC. – Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o
condicionalmente.
d. Indivisibilidad. –
i. Cada heredero decidirá si acepta o repudia. (1658 CC)
1400 CC. – El heredero que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar la herencia y
aceptar el legado o renunciar éste y aceptar aquélla.
1657 CC. – Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o
condicionalmente.
1397 CC. – El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra.
1399 CC. – Si se dejaren dos legados y uno fuere oneroso el legatario no podrá renunciar
a éste y aceptar el que no lo sea. Si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para
aceptarlos todos o repudiar el que quiera.
1662 CC. – La repudiación no priva al que la hace, si no es heredero ejecutor, del derecho
de reclamar los legados que se le hubieren dejado.
1659 CC. – Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo
se transmite a sus sucesores.
1663 CC. – El que es llamado a una misma herencia por testamento y ab intestado, y la
repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los dos.
1664 CC. – El que repudia el derecho de suceder por intestado sin tener noticia de su
título testamentario, puede en virtud de éste, aceptar la herencia.
e. Efectos retroactivos o aplicarlos retroactivamente. – Se retrotraen al
momento de la muerte del de cuius para saber quien es heredero y quien lo es. (1660 y
1288 CC)
1288 CC. – A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la
masa hereditaria como un patrimonio común, mientras que no se hace la división.
Sin embargo, si la manifestación está viciando puede ser anulable. (1670 CC)
1670 CC. – La aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables y no pueden
ser impugnadas sino en los casos de dolo o violencia.
1672 CC. – En el caso del artículo anterior, si el heredero revoca la aceptación, devolverá
todo lo que hubiera percibido de la herencia, observándose respecto de los frutos las
reglas relativas a los poseedores.
1669 CC. – Cuando alguno tuviere interés en que el heredero declare si acepta o repudia
la herencia, podrá pedir, pasados nueve días de la apertura de ésta, que el juez fije al
heredero un plazo, que no excederá de un mes, para que dentro de él haga su
declaración apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada.
b. EFECTOS. -
2. No se produce confusión entre los bienes del autor de la herencia y los del
heredero, esto exclusivamente en perjuicio de terceros. Luego entonces se establece en
beneficio de los acreedores del heredero y del de cuius para que no resultaren
perjudicados. Fuera de los derechos de terceros, si hay configuración de patrimonios,
tenemos que distinguir entre el de cuius y el heredero. (1678 y 2208 CC)
1678 CC. – La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la
herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada en beneficio de
inventario.
2208 CC. – Mientras se hace la partición de una herencia, no hay confusión, cuando el
deudor hereda al acreedor o éste a aquél.
a. FORMA. –
Debe ser por escrito – expresa – ante el juez que conozca de la sucesión. (1) O en
instrumento público ante notario si el llamado a la herencia no se encuentra en el lugar del
juicio. (2)
1661 CC. – La repudiación debe ser expresa o hacerse por escrito ante el juez, o por
medio de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero no se encuentre
en el lugar del juicio.
Al respecto podemos hacernos las siguientes preguntas, sobre todo en lo relativo a
que la repudiación debe hacerse ante el juez.
b. EFECTOS. –
Pero dicha aceptación sólo es en beneficio delos acreedores que hacen valer su
acción, no al heredero / legatario repudiantes ni demás acreedores (1673 y 1674 CC). Se
refiere a todos los acreedores que tengan ese carácter antes de la repudiación, aunque
los créditos sean posteriores a la muerte del de cuius (1675 CC) El deudor puede evitar
esta acción (oblicua) pagando los créditos que obren en su contra (1676 CC).
1674 CC. – En el caso del artículo anterior, la aceptación sólo aprovechará a los
acreedores para el pago de sus créditos por si la herencia excediere del importe de éstos,
el exceso pertenecerá a quien llame la ley, y en ningún caso al que hizo la renuncia.
1675 CC. – Los acreedores cuyos créditos fueren posteriores a la repudiación, no pueden
ejercer el derecho que les concede el artículo 1673.
1676 CC. – El que por la repudiación de la herencia debe entrar en ella, podrá impedir
que la acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tienen contra el que la
repudió.
EL ALBACEA
1. NATURALEZA. –
a. WINOCKHEID – Es un tutor de un patrimonio concreto. Esta teoría no es
correcta porque la sucesión no tiene personalidad jurídica, y luego entonces no es un
patrimonio concreto, y no es un incapaz.
643 CC. – El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre
necesita durante su menor edad:
I De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de
bienes raíces;
II De un tutor para negocios judiciales.
173 CC. – Los cónyuges menores de edad tendrán la administración de sus bines
conforme a lo establecido en el artículo que precede, pero necesitarán autorización
judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales,
en términos de lo dispuesto por el artículo 643 de este ordenamiento.
1680 CC. – No pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos:
I Los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar que
se abre la sucesión;
II Los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo de
albacea;
III Los que no tengan un modo honesto de vivir.
Pueden tanto personas físicas como personas morales ser albaceas, siempre que
éstas tengan en su objeto social contemplado el poder ser administrador de bienes
ajenos.
En el caso que sea albacea alguien que no puede, o sea un acto ultra vires, J.M.A.
dice que los actos ejercitados son válidos, porque en ese momento estaba investido de
esas facultades, pero después de declararse su incapacidad ya no podrá realizar acto
alguno.
1683 CC. – La mayoría en todos los casos de que habla este capítulo y los relativos a
inventario y partición, se calculará por el importe de las porciones y no por el número de
las personas.
Cuando la mayor porción esté representada por menos de la cuarta parte de los
herederos, para que haya mayoría se necesita que con ellos voten los herederos que
sean necesarios para formar, por lo menos la cuarta parte del número total.
1685 CC. – Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se observará también en los
casos de intestado y cuando el albacea nombrado falte, sea por la causa que fuere.
1688 CC. – En el caso del artículo anterior, si hay legatarios, el albacea será nombrado
por estos.
1689 CC. – El albacea nombrado conforme a los dos artículos que preceden, durará en su
encargo mientras que, declarados los herederos legítimos, éstos hacen la elección de
albacea.
1684 CC. – Si no hubiere, mayoría, el albacea será nombrado por el juez de entre los
propuestos.
1689 CC. – El albacea nombrado conforme a los dos artículos que preceden, durará en su
encargo mientras que, declarados los herederos legítimos, éstos hacen la elección de
albacea.
1686 CC. – El heredero que fuere único, será albacea si no hubiere sido nombrado otro
en el testamento. Si es incapaz, desempeñará el cargo su tutor.
4. CLASES DE ALBACEA. –
a. Universal y Particular. -
b. Individual y Mancomunado. –
El albacea es individual cuando es una sola persona. Por el contrario si son varias
las personas que ejercen el cargo de albacea tenemos que distinguir entre dos formas.
1692 CC. – Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será ejercido
por cada uno de ellos, en el orden en que hubiesen sido designados, a no ser que el
testador hubiere dispuesto expresamente que se ejerza de común acuerdo por todos los
nombrados, pues en este caso se considerarán mancomunados.
1693 CC. – Cuando los albaceas fueren mancomunados sólo valdrá lo que todos hagan
de consuno; lo que haga uno de ellos, legalmente autorizado por los demás, o lo que, en
caso de disidencia, acuerde el mayor número. SI no hubiere mayoría decidirá el juez.
1694 CC. – En los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas mancomunados
practicar, bajo su responsabilidad personal los actos que fuesen necesarios, dando
cuenta inmediatamente a los demás.
J.M.A. se opina que está clase de albaceas sólo puede nombrarlos el testador, por
que así dice la ley, y debemos considerarlo como un caso de excepción.
c. Definitivo y Provisional. –
1684 CC. – Si no hubiere, mayoría, el albacea será nombrado por el juez de entre los
propuestos.
1686 CC. – Si no hubiere, mayoría, el albacea será nombrado por el juez de entre los
propuestos.
1286 CC. – Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán
considerados como herederos.
1690 CC. – Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios nombrarán el
albacea.
1737 CC. – El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su
aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o
nulidad del testamento.
El albacea provisional es el nombrado por el juez en el caso de que no haya
herederos ni legatarios o que el albacea nombrado por los legatarios cuando la herencia
no está toda dividida en legados. Su misión es cubrir interinamente la falta de albacea
definitivo, terminando cu cargo con el nombramiento de este último (1687 CC).
Hay que distinguir el no aceptar que el renunciar, en el último caso ya hubo una
aceptación y el albacea que aceptó en su momento quiere separarse y en ese caso debe
contar con el consentimiento de los herederos. (1696 CC)
1696 CC. – El albacea que renuncie sin justa causa, perderá lo que hubiere dejado el
testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja al
albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo.
1700 CC. – El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido ni por su muerte pasa a
sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente; puede hacerlo por
mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de éstos.
1716 CC. – El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, de acuerdo con
los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y el
número de sueldos de los dependientes.
1737 CC. – El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su
aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o
nulidad del testamento.
EXCEPCIONES:
- Podrá ser prorrogado por una vez, y por máximo de un año, y debe ser
aprobado por una mayoría especial de 2/3 partes de la porción hereditaria y una vez
aprobada la cuenta anual del albaceazgo. (1738 y 1739 CC)
1738 CC. –
1739 CC. –
a. El 2% sobre lo líquido
1740 CC. –
1741 CC. –
1742 CC. –
En caso de que sean varios los albaceas vamos a tener que estar a las siguientes
reglas, (1743 CC) y la retribución se repartirá en de acuerdo con los siguientes criterios:
1743 CC. –
1. El tiempo de su administración.
2. El trabajo desempeñado.
Salvo pacto en contrario de los propios albaceas
Si el testador les dejó algo en común y unos aceptan el cargo y otros no, el
legado se reparte entre los albaceas que si aceptaron el cargo. (1744, 1696 y 1662)
1744 CC. – Si el testador legó conjuntamente a los albaceas alguna cosa por el
desempeño de su cargo, la parte de los que no admitan éste, acrecerá a los que lo
ejerzan.
1696 CC. – El albacea que renuncie sin justa causa, perderá lo que hubiere dejado el
testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que deja al
albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo.
1662 CC. – La repudiación no priva al que la hace, si no es heredero ejecutor, del derecho
de reclamar los legados que se le hubieren dejado.
1711 CC. –Si el albacea ha sido nombrado en testamento y lo tiene en su poder, debe
presentarlo dentro de los ocho días siguientes a la muerte del testador.
1508 CC. – El notario que hubiere autorizado el testamento, debe dar aviso a los
interesados luego que sepa la muerte del testador. Si no lo hace, es responsable de los
daños y perjuicios que la dilación ocasione.
1509 CC. – Lo dispuesto en el artículo que precede se observará también por cualquiera
que tenga en su poder un testamento.
1713 CC. –El albacea, antes de formar el inventario, no permitirá la extracción de cosa
alguna, si no es que conste la propiedad ajena por el mismo testamento, por instrumento
público o por los libros de la casa llevados en debida forma, si el autor de la herencia
hubiere sido comerciante.
1714 CC. – Cuando la propiedad de la cosa ajena conste por medios diversos de los
enumerados en el artículo que precede, el albacea se limitará a poner al margen de las
partidas respectivas, una nota que indique la pertenencia de la cosa, para que la
propiedad se discuta en el juicio correspondiente.
1715 CC. – La infracción a los dos artículos anteriores, hará responsable al albacea de los
daños y perjuicios.
1712 CC. – El albacea debe formar el inventario dentro del término señalado por el
Código de Procedimientos Civiles. Si no lo hace, será removido.
1750 CC. – El albacea definitivo, dentro del término que fije el Código de Procedimientos
Civiles, promoverá la formación del inventario.
Características:
816 CPC. – Dentro de diez días de haber aceptado su cargo, el albacea debe proceder a
la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo
819, y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlos.
El inventario y avalúo se practicarán simultáneamente, siempre que no fuere
imposible por la naturaleza de los bienes.
817 CPC. – El inventario se practicará por el actuario del juzgado o por un notario
nombrado por la mayoría de los herederos, cuando ésta la constituyan menores de edad
o cuando los establecimientos de beneficencia tuvieran interés en la sucesión como
herederos o legatarios.
829 CPC. – El inventario hecho por el albacea o por heredero aprovecha a todos los
interesados, aunque no hayan sido citados, incluso los substitutos y los herederos por
intestado.
El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los que lo aprobaron.
Aprobado el inventario por el juez o por el consentimiento de todos los interesados,
no puede reformarse, sino por error o dolo declarados por sentencia definitiva,
pronunciada en juicio ordinario.
1712 CC. – El albacea debe formar el inventario dentro del término señalado por el
Código de Procedimientos Civiles. Si no lo hace, será removido.
830 CPC. – Si pasados los términos que señala el artículo 816, el albacea no promoviere
o concluyere el inventario, se estará a lo dispuesto en los artículos 1751 y 1752 del
Código Civil.
818 CPC. – Deben ser citados, por correo, para la formación del inventario, el cónyuge
que sobrevive, los herederos, acreedores y legatarios que se hubieren presentado.
J.M.A. en realidad quien aprueba el inventario son los herederos, el juez solo va
intervenir si la hay una controversia respecto del inventario para resolverla, aunque la ley
aparentemente diga otra cosa. (824 a 828 CPC)
825 CPC. – Si transcurriese ese término sin haberse hecho oposición, el juez los
aprobará, sin más trámites. Si se dedujese oposición contra el inventario o avalúo, se
substanciarán las que se presentaren en forma incidental, con una audiencia común, si
fueren varias, a los que concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la
valorización, para que con las pruebas rendidas se discuta la cuestión promovida.
Para dar curso a esta oposición es indispensable expresar, concretamente, cuál es
el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las pruebas que se
invocan como base de la objeción al inventario.
826 CPC. – Si los que dedujeron oposición no asistieron a la audiencia, se les tendrá por
desistidos. Si dejaren de presentare los peritos, perderán el derecho de cobrar honorarios
por los trabajos practicados.
En la tramitación de este incidente cada parte es responsable de la asistencia de
los peritos que propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia
de todos o de alguno de los propuestos.
827 CPC. – Si los reclamantes fueren varios e idénticas sus oposiciones, deberán
nombrar representante común en la audiencia, conforme lo dispone el artículo 53.
823 CPC. – Los títulos y acciones que se coticen en la bolsa de comercio podrán valuarse
por informes de la misma. No será necesario tasar los bienes cuyos precios consten en
instrumentos públicos, cuya fecha esté comprendida dentro del año inmediato anterior.
831 CPC. – Los gastos de inventario y avalúo son a cargo de la herencia, salvo que el
testador hubiere dispuesto otra cosa.
1724 CC. – Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa
al albacea de la obligación de hacer inventario o de rendir cuentas.
1721 CC. – El albacea sólo puede dar en arrendamiento hasta por un año los bienes de la
herencia. Para arrendarlos por mayor tiempo, necesita del consentimiento de los
herederos o de los legatarios en su caso.
Al ser un cargo Intuito Persona no puede delegar el cargo, pero no implica que
debe realizar personalmente todas las gestiones, aunque el es el responsable de todo lo
que se realice, esta facultado para otorgar poderes, pero a quien representan. (1700 CC)
1700 CC. – El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por su muerte pasa a
sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente; puede hacerlo por
mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de éstos.
El albacea tiene poder para pleitos y cobranzas y para actos de administración, por
disposición legal, sin que ello implique que sea representante de alguien, si no que es un
ejecutor con facultad para realizar ciertos actos jurídicos, por ello todos los actos de
disposición requieren el consentimiento de los herederos y legatarios o con aprobación
judicial. (1717 a 1719 CC)
1717 CC. – Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente, fuere necesario vender
algunos bienes, el albacea deberá hacerlo, de acuerdo con los herederos, y si esto no
fuere posible, con aprobación judicial.
1718 CC. – Lo dispuesto en los artículos 569 y 570 respecto de los tutores se observará
también respecto de los albaceas. (Adquirir bienes de la herencia)
1719 CC. – El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de sus
herederos o de los legatarios en su caso.
1716 CC. – El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, de acuerdo con
los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y el
número y sueldos de los dependientes.
849 CC. – Cuando no alcancen los bienes para pagar las deudas y legados, el albacea
debe dar cuenta de su administración a los acreedores y legatarios.
1. Anualmente
2. Mensualmente
3. General, que siempre hay obligación de presentarla.
4. O en cualquier otra forma que se pacte, pudiendo ser semestral,
bimestral, semanal.
1722 CC. – El albacea está obligado a rendir cada año cuenta de su albaceazgo. NO
podrá ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido aprobada su cuenta anual.
Además, rendirá la cuenta general del albaceazgo. También rendirá cuenta de su
administración cuando por cualquiera causa deje de ser albacea.
b. Plazo. – El albacea tendrá 5 días para rendir la cuenta anual En los demás
casos no dice nada por lo cual estaremos a la regla general de la Teoría General de las
Obligaciones, que por tratarse de una obligación de hacer sería el tiempo suficiente para
cumplirla. (845 y 848 CPC)
845 CPC. – El interventor, el cónyuge en el caso del artículo 832 y el albacea, ya sea
provisional, judicial o definitivo, están obligados a rendir, dentro de los cinco primeros días
de cada año del ejercicio de su cargo, la cuenta de su administración correspondiente al
año anterior, pudiendo el juez de oficio exigir el cumplimiento de este deber.
848 CPC. – Cuando el que administre no rinda, dentro del término legal, su cuenta anual,
será removido de plano. También podrá ser removido, a juicio del juez y solicitud de
cualquiera de los interesados, cuando alguna de las cuentas no fuera aprobada en su
totalidad.
1724 CC. – Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa
al albacea de la obligación de hacer inventario o de rendir cuentas.
1725 CC. – La cuenta de administración debe ser aprobada por todos los herederos; en
que disienta, puede seguir a su costa el juicio respectivo, en los términos establecidos en
el Código de Procedimientos Civiles.
1726 CC. – Cuando fuere heredera la Beneficencia Pública o los herederos fueren
menores, intervendrá el Ministerio Público en la aprobación de la cuenta.
1727 CC. – Aprobadas las cuentas, los interesados pueden celebrar sobre su resultado,
los convenios que quieran.
Esta obligación de rendir cuentas pasa a los herederos del albacea, aunque
el cargo se acaba con la muerte, esto es porque dicha obligación no se extingue con la
muerte. (1723 CC)
1723 CC. – La obligación que de dar cuentas tiene el albacea pasa a su herederos.
846 CPC. – Las cantidades que resulten líquidas se depositarán a disposición del
juzgado, en el establecimiento destinado por la ley.
Las deudas mortuorias no las adquirió el de cuius, ya que ya estaba muerto. Las
deudas mortuorias son las que se hubieren generado por el funeral así como por los
gastos por la última enfermedad del de cuius. (1755 CC)
1755 CC. – Se llaman deudas mortuorias, los gastos del funeral y las que se hayan
causado en la última enfermedad del autor de la herencia.
Tendremos que estar al caso concreto para delimitar el alcance de la parte que
nos dice que las deudas mortuorias comprenden las que se causaron por la última
enfermedad del autor de la herencia.
Las deudas hereditarias son las que eran a cargo del de cuius y que no se
extinguen con su muerte. (1760 CC)
1760 CC. – Se llaman deudas hereditarias, las contraídas por el autor de la herencia
independientemente de su última disposición, y de las que es responsable con sus
bienes.
Las deudas testamentarias son aquellas que se acreditan con el testamento y son
consideradas por la ley como legados preferentes. (1401, 1414’II y 1760 CC)
1401 CC. – El acreedor que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar la herencia y
aceptar el legado o renunciar éste y aceptar aquélla.
1414’II CC. – Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el
pago se hará en el siguiente orden:
II Legados que el testador o la ley haya declarado preferentes.
Como todos los administradores de bienes ajenos, el albacea tiene que garantizar
su manejo.
1708 CC. – El albacea también está obligado, dentro de los tres meses contados desde
que acepte su nombramiento, a garantizar su manejo, con fianza, hipoteca o prenda, a su
elección, conforme a las bases siguientes:
I Por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los
réditos de los capitales impuestos, durante ese mismo tiempo;
II Por el valor de los bienes muebles;
III Por el de los productos de las fincas rústicas en un año, calculados por
peritos o por el término medio en un quinquenio, a elección del juez;
IV En las negociaciones mercantiles e industriales por el 20% del importe de
las mercancías, y demás efectos muebles, calculado por los libros si están llevados en
debida forma o a juicio de peritos.
Plazo y Forma. –
a. Por el importe de la rentas de los bienes raíces en el último año y por los
réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo.
1709 CC. – Cuando el albacea se también coheredero y su porción baste para garantizar,
conforme a lo dispuesto en el artículo que precede, no estará obligado a prestar garantía
especial, mientras que conserve sus derechos hereditarios. Si su porción no fuere
suficiente para prestar la garantía de que se trata estará obligado a dar fianza, hipoteca o
prenda por lo que falte para completar esa garantía.
1707 CC. – Los albaceas, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del
inventario, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes
hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los
herederos o legatarios.
El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de la misma materia,
aprobará o modificará la proposición hecha según corresponda.
El albacea que no presente la proposición de que se trate o que durante dos
bimestres consecutivos, sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios lo que les
corresponda, será separado del cargo a solicitud de cualquiera de los interesados.
1773 CC. – Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada
uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños
ocasionados por malicia o negligencia.
1705 CC. – El albacea debe deducir todas las acciones que pertenezcan a la herencia.
Sólo se representa a las personas, por lo tanto si una de las funciones del albacea
es representar a la sucesión, nos debemos preguntar si ¿la sucesión tiene personalidad
jurídica? J.M.A. señala que la sucesión no tiene personalidad jurídica, lo que sucede es
que el legislador uso la palabra coloquialmente no jurídicamente, como por ejemplo: el
rector fue elegido por la junta de maestros, la junta de maestros no necesariamente es un
grupo con personalidad jurídica.
Los bines pasan a ser propiedad de los herederos desde la muerte del de cuius,
por lo que los frutos que generen serán de ellos, no responderán de las deudas
hereditarias, luego entonces no tiene por que justificarse en que no tiene patrimonio, sería
un absurdo decir que es una persona jurídica sin patrimonio.
1701 CC. – El albacea general está obligado a entregar al ejecutor especial las
cantidades o cosas necesarias para que cumpla la parte del testamento que estuviere a
su cargo.
1703 CC. – El ejecutor especial podrá también, a nombre del legatario, exigir la
constitución de la hipoteca necesaria
1702 CC. – Si el cumplimento del legado dependiere del plazo o de alguna condición
suspensiva, podrá el ejecutor general resistir la entrega de la cosa o cantidad, dando
fianza a satisfacción del legatario o del ejecutor especial de que la entrega se hará en su
debido tiempo.
1717 CC. – Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente, fuere necesario vender
algunos bienes, el albacea deberá hacerlo de acuerdo con los herederos y si esto no
fuere posible, con aprobación judicial.
1758 CC. – Si para hacer los pagos de que se hablan los artículos anteriores no hubiere
dinero en la herencia, el albacea promoverá la venta de los bienes muebles y aún de los
bienes inmuebles, con la solemnidades que respectivamente requieren.
Es preferible que los legatarios también consientan junto con los herederos para
que luego no puedan reclamar a los herederos responsabilidad subsidiaria o por mala
administración.
841 CPC. – Durante la substanciación del juicio sucesorio no se podrán enajenar los
bienes inventariado, sino en los casos previstos en los artículos 1717 y 1758 del Código
Civil y en los siguientes:
I Cuando los bienes puedan deteriorarse;
II Cuando sean de difícil y costosa conservación;
III Cuando para que la enajenación de los frutos que presenten condiciones
ventajosas.
1765 CC. – La venta de bienes hereditarios para el pago de deudas y legados, se hará en
pública subasta; a no ser que la mayoría de los interesados acuerde otra cosa.
1719 CC. – El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de los
herederos o de los legatarios en su caso.
Esto no necesitaba decirlo, porque hay un principio que dice que puede gravar
sólo aquel que puede enajenar. Pero tenemos que ser más claros y decir que no puede
gravar sin el consentimiento de los herederos y legatarios, ya que si no puede enajenar
con mayor razón no puede gravar. (2906 CC)
2906 CC. – Sólo puede hipotecar el que pude enajenar, y solamente pueden ser
hipotecados los bienes que pueden ser enajenados.
Luego entonces, en los mismos casos y por las mismas razones en que el albacea
puede enajenar va a poder gravar.
El albacea al otorgar poderes, sólo puede otorgar las facultades que tiene,
o bien ¿podrá otorgar facultades que aún no tiene? Por ejemplo: no podrá otorgar un
poder general para pleitos y cobranzas con facultades para transigir y comprometer en
árbitros porque no tiene esa facultad.
Luego entonces podríamos decir que el apoderado del albacea tiene facultad para
transigir y comprometer en árbitros condicionada a que los herederos presten su
consentimiento. En este caso se pueden sostener las dos posturas y fundamentarlas, no
hay una respuesta tajante en ningún sentido.
1721 CC. – El albaca sólo puede dar en arrendamiento hasta por un año los biens de la
herencia. Para arrendarlos por mayor tiempo, necesita del consentimiento de los
herederos o de los legatarios en su caso.
1737 CC. – El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su
aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o
nulidad del testamento.
1718 CC. – Lo dispuesto en los artículos 569 y 570 respecto de los tutores, se observará
también respecto de los albaceas.
569 CC. – Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella puede el tutor comprar o
arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para sí
sus ascendientes, su cónyuge, hijos o hermanos por consanguinidad o afinidad. Si lo
hiciere, además de la nulidad del contrato, el acto será suficiente para que se le remueva.
570 CC. – Cesa la prohibición del artículo anterior, respecto de la venta de bines, en el
caso de que el tutor o sus parientes allí mencionados sean coherederos, partícipes o
socios del incapacitado.
Estos artículos prohíben al albacea que compre, arriende o celebre algún contrato
en relación con los bienes hereditarios, para sí o para sus ascendientes, cónyuge, hijos,
hermanos, si lo hace es causa para su remoción y el contrato es nulo.
2280 CC. – No peden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen
encargados:
III Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de
intestado.
A. Por el término natural del encargo o cumplimiento del cargo. – En este caso la
terminación es ipso iure.
Esto sucede una vez que tiene lugar la partición y adjudicación de los bienes
hereditarios. Esto va a dar fin al albaceazgo.
Las razones para que el cargo de albacea termine con la muerte de éste son
obvias, comenzando porque se trata de un cargo intuito personae. Sin embargo, hay
obligaciones del albacea que si pasan a sus herederos, como la obligación de rendir
cuentas.
La muerte del albacea va a terminar con el cargo de ese albacea, pero no con el
albaceazgo.
Nosotros pensamos que ésta es una causal de terminación, que no opera por sí
sola, debe hacerse valer por algún interesado, si no loasen valer los herederos, el albacea
seguirá en su cargo y será legítimo albacea y los actos que realice tendrán validez. (Esto
lo podemos asimilar hasta cierto punto al cargo de administrador en una Sociedad
Anónima)
E. Por renuncia. –
1696 CC. – El albacea que renuncie sin justa causa, perderá lo que hubiere dejado el
testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja al
albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño de su cargo.
1331 CC. – Por renuncia o remoción de su cargo, son incapaces de heredar por
testamento, los que, nombrados en el tutores, curadores o albaceas, hayan rehusado, sin
justa causa, el cargo, o por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su
ejercicio.
F. Por excusarse. –
EXCUSA: son aquellas circunstancias o aquellos casos en los que la ley faculta a las
personas a no desempeñar el cargo de albacea y son los siguientes:
1. Empleados y funcionarios públicos
2. Militares en servicio activo
3. Pobres, que no pueden atender el albaceazgo sin menoscabar su
subsistencia.
4. Mala salud, o que no sepan leer y escribir.
5. Los mayores de 60 años.
6. Los que ya sean albaceas.
1697 CC. – El albacea que presentaré excusas, deberá hacerlo dentro de los seis días
siguientes a aquél en que tuvo noticia de su nombramiento; o si éste le era ya conocido,
dentro de los seis días siguientes a aquél en que tuvo noticia de la muerte del testador. Si
presenta sus excusas fuera del término señalado, responderá de los daños y perjuicios
que ocasione.
1699 CC. – El albacea que estuviere presente mientras se decide sobre su excusa, debe
desempeñar el cargo bajo la pena establecida en el artículo 1696.
G. Por Revocación. –
1746 CC. – La revocación puede hacerse por los herreros en cualquier tiempo, pero en el
mismo acto debe nombrarse el substituto.
Si el albacea fue nombrado por el de cuius y le hizo un encargo especial, deberá
realizarlo, aunque sea revocado y en este caso se le considerará como ejecutor especial.
(1747 CC)
1747 CC. – Cuando el albacea haya recibido del testador algún encargo especial, además
de seguir el juicio sucesorio para hacer entrega de los bienes a los herederos, no quedará
privado de aquel encargo por la revocación del nombramiento de albacea que hagan los
herederos. En tal caso, se considerará como ejecutor especial y se aplicará lo dispuesto
en el artículo 1701.
1748 CC. – Si la revocación se hace sin causa justificada, el albacea removido tiene
derecho de percibir lo que el testador le haya dejado por el desempeño del cargo o el
tanto por ciento que le corresponde conforme al artículo 1741, teniéndose en cuenta lo
dispuesto en el artículo 1743.
H. Por Remoción. –
Luego entonces se va a requerir de una justa causa para separarlo del cargo y
ésta justa causa la señala la ley. Los herederos deben hacer valer esa causa para poder
remover al albacea. (1749 CC)
1749 CC. – La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente
respectivo, promovida por parte legítima.
9. INTERVENTOR DEFINITIVO. –
Puede ser voluntario (nombrado por el testador) o judicial (nombrado por el juez)
1683 CC. – La mayoría, en todos los casos de que habla este capítulo y los relativos a
inventario y partición, se calculará por el importe de las porciones, y no por el número de
las personas.
Cuando la mayor porción esté representa por lo menos de la cuarta parte de los
herederos, para que haya mayoría se necesita que con ellos voten los herederos que
sean necesarios para formar por lo menos la cuarta parte del número total.
B. Función. – Vigilar el correcto cumplimiento del cargo del albacea. (1729 CC)
1729 CC. – Las funciones del interventor se limitarán a vigilar el exacto cumplimiento del
cargo de albacea.
1730 CC. – El interventor no puede tener la posesión ni aún interina de los bienes.
D. Casos en que es forzoso. – (1731 CC) Lo nombra el juez, sin importar quien
nombró al albacea.
1732 CC. – Los interventores deben ser mayores de edad y capaces de obligarse.
- Es permanente e indefinida.
- Durarán mientras que no se revoque su nombramiento, o se nombre un
nuevo albacea ya que desaparece la causa de su nombramiento a menos que también
estén inconformes con esté nuevo nombramiento, en ese caso lo pueden volver a
nombrar.
Será a cargo de los herederos que lo nombraron y que estuvieron inconformes con
el nombramiento del albacea y acordaron su necesidad. Es decir, los herederos
minoritarios que lo designaron le pagan de su bolsa.
Si los nombró el juez se les va a pagar con base en el arancel para apoderados. Y
si es un interventor forzoso le pagan todos los herederos.
1734 CC. – Los interventores tendrán la retribución que acuerden los herederos que los
nombren, y si los nombra el juez, cobrarán conforme a arancel, como si fueran
apoderados.
1. Capacidad general
2. El artículo 771 CPC agrega los siguientes requisitos:
a. Mayor de edad
b. Buena conducta
c. Domiciliado en el lugar del juicio
d. Otorgar fianza judicial para responder de su manejo dentro de los 10
días siguientes a la aceptación del cargo, si no es causal de
remoción.
771 CPC. – Si pasados diez días de la muerte del autor de la sucesión no se presenta el
testamento, si n él no está nombrado el albacea o si no se denuncia el intestado, el juez
nombrará un interventor que reúna los requisitos siguientes:
I Ser mayor de edad;
II De notoria buena conducta;
III Estar domiciliado en el lugar del juicio;
IV Otorgar fianza judicial para responder de su manejo.
La fianza debe otorgarse en el plazo de diez días contados a partir de la
aceptación del cargo, bajo pena de remoción.
772 CPC. – El interventor recibirá los bienes por inventario y tendrá el carácter de simple
depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera
conservación y las que se refieran al pago de las deudas mortuorias con autorización
judicial.
Si los bienes estuvieren situados en lugares diversos o largas distancias, bastará
para la formación del inventario que s haga mención en él de los títulos de propiedad, si
existen entre los papeles del difunto, o la descripción de ellos según las noticias que se
tuvieren.
2518 CC. – Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devengan
intereses, quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las épocas de su vencimiento,
así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos
depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las
leyes.
836 CPC. – Si por cualquier motivo no hubiere albacea después de un mes de iniciado el
juicio sucesorio, podrá el interventor, con autorización del tribunal, intentar las demandas
que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a
aquéllas, y contestar las demandas que contra ella se promuevan.
En los casos muy urgentes podrá el juez, aun antes de que se cumpla el término
que se fija en el párrafo que antecede, autorizar al interventor para que demande y
conteste a nombre de la sucesión. La falta de autorización no podrá ser invocada por
terceros.
845 CPC. – El interventor, el cónyuge en el caso del artículo 832 y el albacea, ya sea
provisional, judicial o definitivo, están obligados a rendir, dentro de los cinco primeros días
de cada año del ejercicio de su cargo, la cuenta de su administración correspondiente al
año anterior, pudiendo el juez de oficio exigir el cumplimiento de ese deber.
837 CPC. – El interventor no puede deducir en juicio las acciones que por razón de
mejoras, manutención o reparación tenga contra la testamentaría o el intestado, sino
cuando haya hecho esos gastos con autorización previa.
F. Correspondencia. – No puede abrirla, debe darla al juez que tenga conocimiento
del caso. (839 CPC)
839 CPC. – El juez abrirá la correspondencia que venga dirigida al difunto, en presencia y
del interventor, en los períodos que señalen, según las circunstancias. El interventor
recibirá la que tenga relación con el caudal, dejándose testimonio de ella en los autos; y el
juez conservará la restante, para darle en su oportunidad el destino correspondiente.
1687 CC. – El heredero que fuere único, será albacea si no hubiere sido nombrado otro
en el testamento. Si es incapaz, desempeñará el cargo su tutor.
1688 CC. – En el caso del artículo anterior, si hay legatarios, el albacea será nombrado
por estos.
1689 CC. – El albacea nombrado conforme a los dos artículos que preceden, durará en su
encargo mientras que, declarados los herederos legítimos éstos hacen la elección de
albacea.
806 CPC. – Si ninguno de los pretendientes hubiere sido declarado heredero, continuará
como albacea judicial el interventor que se hubiere nombrado antes o que en su defecto
se nombre.
808 CPC. – Transcurrido el término de los edictos, a contar desde el día siguiente de su
publicación, si nadie se hubiere presentado, trayendo los autos a la vista, el juez hará la
declaración prevenida en el artículo 805.
Si hubieren comparecido otros parientes, el juez les señalará un término no mayor
de quince días para que, en audiencia del Ministerio Público, presenten los justificantes
del parentesco, procediéndose como se indica en los artículos 803 y 807.
LIQUIDACIÓN
1. MOMENTO. –
1735 CC. – Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus créditos y
legados, sino hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre que se
forme y apruebe dentro de los términos señalados por la ley; salvo en los casos prescritos
en los artículos 1754 y 1757, y aquellas deudas sobre las cuales hubiere juicio pendiente
al abrirse la sucesión.
Luego entonces los legatarios y los acreedores no pueden exigir el pago de sus
créditos sino hasta después de que se haga y apruebe el inventario.
LIQUIDACIÓN: significa hacer el ajuste formal de una cuneta, sirve para determinar el
neto repartible, saldar, finiquitar.
2. ORDEN DE PAGO. –
El albacea debe pagar todas las deudas aún en contra de la voluntad de los
herederos.
1754 CC. – En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias, si no lo estuvieren ya,
pues pueden pagarse antes de la formación del inventario.
1759 CC. –En seguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles.
1763 CC. – El albacea, concluido el inventario, no podrá pagar los legados, sin haber
cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los
respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan.
1762 CC. – Los acreedores, cuando no haya concurso, serán pagados en el orden en que
se presenten; pero si entre los no presentados hubiere algunos preferente, se exigirá a los
que fueren pagados la caución de acreedor de mejor derecho.
1761 CC. – Si hubiere pendiente algún concurso, el albacea no deberá pagar sino
conforme a la sentencia de graduación de acreedores.
Se entiende que no sabían que existían esos créditos porque si lo sabía debía
haber separado los bienes suficientes para cubrirlos. No tienen acción contra los
legatarios porque tienen responsabilidad subsidiaria.
1764 CC. – Los acreedores que se presenten después de pagados los legatarios,
solamente tendrán acción contra éstos cuando en la herencia no hubiere bienes bastantes
para cubrir estos créditos.
1763 CC. – El albacea, concluido el inventario, no podrá pagar los legados, sin haber
cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los
respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan.
1414 CC. – Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el
pago se hará en el siguiente orden:
I Legados remuneratorios;
II Legados que el testador o la ley hayan declarado preferentes;
III Legados de cosa cierta y determinada;
IV Legados de alimentos o de educación;
V Los demás a prorrata.
1866 CPC. – Todo legatario de cantidad tiene derecho de pedir que se le apliquen en
pago bienes de la herencia y a ser considerado como interesado en las diligencias de
partición.
PARTICIÓN
El concepto que nos da la ley está mal, porque el que fija la porción de los bienes
que corresponden a cada quien es el testador, en caso de que exista testamento, o la ley,
si es intestado. Estaría bien si dijera que fija los bienes correspondientes a cada porción.
PLANIOL define la partición como el acto jurídico por virtud del cual se sustituyen
las partes abstractas e indivisas por partes concretas y divisas.
Se habla de que es indiviso porque es una porción del todo, no sabemos que
bienes en específico le corresponden. (1288 CC) Además se dice que es abstracto
porque las conocemos solo en concepto no materialmente. Por su parte se convierten en
partes concretas porque ya se sabe que bienes son los que le van a corresponder y diviso
porque ya no hay una comunidad de bienes.
2. Naturaleza Jurídica. – Hay autores que dicen que tiene una naturaleza
jurídica declarativa ya que no constituye derechos. Por su parte IBARROLA dice que su
naturaleza jurídica es declarativa atributiva de propiedad, no constitutiva de propiedad, no
la transmite, en consecuencia también sería declarativa, esto va a depender de que es lo
que entendemos por atributiva de propiedad. J.M.A. dice que la naturaleza jurídica de la
partición es declarativa porque ya era propietario desde la muerte del de cuius.
784 CPC. – En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los
cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no
hubiere impedimento de hecho.
Lo que regula el artículo 1761 CC es la obligación del albacea del momento para
hacer la partición. Cuando la partición la hace el testador tenemos que ser cuidadosos y
no olvidar que es un acto jurídico sujeto a todas sus reglas. (1771 CC)
857 CPC. – Aprobada la cuenta general de administración, dentro de los quince días
siguientes presentará el albacea el proyecto de partición delos bienes, en los términos
que lo dispone el Código Civil y con sujeción a este capítulo o, si no hiciere por sí mismo
la partición, lo manifestará al juez dentro de los tres días de aprobada la cuenta, a fin de
que se nombre contador que la haga.
860 CPC. – Cuando el albacea no haga la partición por sí mismo, promoverá dentro del
tercer día de aprobada la cuenta la elección de un contador o un abogado con título oficial
registrado en el asiento del tribunal para que haga la división de los bienes. El juez
convocará a los herederos, por medio del correo o cédula, a junta dentro de los tres días
siguientes, a fin de que se haga en su presencia la elección.
Si no hubiere mayoría, el juez nombrará partido eligiéndolo entre los propuestos.
El cónyuge aunque no tenga el carácter de heredero será tenido como parte, si
entre los bienes hereditarios hubiere bienes de la sociedad conyugal.
6. Suspensión de la partición. –
1. Hijo póstumo
En realidad la aprueban los herederos – pero hay que darle vista al M.P. si hay
herederos menores, el juez aprueba que la aprueben pero él no es el encargado de
aprobarla.
1772 CC. – Si el autor de la sucesión no dispuso cómo debieran repartirse sus bienes y
se trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o comercial,
habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos se aplicará
la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros coherederos la parte
que les corresponda. El precio de la negociación se fijará por peritos.
Lo dispuesto en este artículo, no impide que los coherederos celebren los
convenios que estimen pertinentes.
8. Distribución provisional. -
Partición
1773 CC. – Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada
uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños
ocasionados por malicia o negligencia.
Lo que se reparte son los frutos y productos – se van a repartir porque no son del
de cuius, son de los herederos, son como la recompensa por cuidar los bienes. Si no se
pacta el albacea hará la distribución provisional cada dos meses.
Es una distribución provisional porque no se sabe de quien son los bienes y por lo
tanto los frutos (porque son un accesorio al que tiene derecho el propietario de los bienes)
sino hasta la partición.
9. Forma de la Partición. -
No hay artículo que nos indique la forma en que ésta debe llevarse a cabo, pero se
deduce que es por escrito puesto que el proyecto se presenta ante el juez el cual lo
aprobará o no.
1777 CC. – La partición constará en escritura pública, siempre que en la herencia haya
bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad.
1778 CC. – Los gastos de la partición, se rebajarán del fondo común; los que se harán por
el interés particular de alguno de los herederos o legatarios, se imputarán a su haber.
Los gastos de partición son a cargo de los herederos, todos los gastos que se
realicen, en proporción a su porción hereditaria.
1780 CC. – Cuando por causas anteriores a la partición, alguno de los coherederos fuese
privado de todo o parte de su haber, los otros coherederos están obligados a indemnizarle
de esa pérdida, en proporción a sus derechos hereditarios.
1781 CC. – La porción que deberá pagarse al que pierda su parte, no será la que
represente su haber primitivo, sino la que le corresponda, deduciendo del total de la
herencia la parte perdida.
H1 300,000
H2 300,000
H3 300,000
Total
Si uno de los herederos fuera insolvente, la contra van a dejarla por contribuir y se
repartirá entre los demás, incluso el que perdió su parte queda a deberlo la acción de
cambio cuando se solvente. (1782 CC)
1782 CC. – Si alguno de los coherederos estuviere insolvente la cuota con que debía
contribuir se repartirá entre los demás, incluso el que perdió su parte.
Por ejemplo, que pasa si uno de los herederos es insolvente, entre los demás
herederos, incluso del que sufrió la privación para igualar lo que cada quien reciba en la
medida de lo posible.
3. Cuando la pérdida fuere ocasionada por culpa del heredero que la sufre.
¿Se requerirá sentencia ejecutoria? ¿Puede reconocerse sin necesidad de
sentencia? Si se opone a que se le quite claro que se requiere de una sentencia. (17
CPEUM), pero puede reconocerlo, si hay activo para que seguir un juicio.
1787 CC. – El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados, co contra quien se
pronunciare sentencia en juicio por causa de ellos, tiene derecho de pedir que sus
coherederos caucionen la responsabilidad que pueda resultarles y, en caso contrario, que
les prohíba enajenar los bienes que recibieron.
A. Nulidad. -
La partición se podrá anular por las mismas causas que los demás actos
jurídicos. (1788 y 1859 CC)
1788 CC. – Las particiones pueden rendirse o anularse por las mismas causas que las
obligaciones.
1859 CC. – Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los
convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a
disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.
1. El heredero preterido – se hace una nueva partición para que reciba lo que
le corresponda. Cuando al realizar la partición se olvida incluir a uno de los ya heredero
es el supuesto del heredero preterido. (1789 CC)
2270 CC. – La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y
perjuicios si procede con dolo o mala fe, debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en
el título relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe.
1791 CC. – Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una
división suplementaria, en la cual se observarán las disposiciones contenidas en este
Título.
B. Rescisión. -
La ley establece que puede rescindirse por las mismas causas que las
obligaciones, como ya veíamos al comentar el artículo 1788 CC, pero J.M.A. piensa que
no es posible puesto que la rescisión es la sanción al obligado que incumple una
obligación recíproca. Cosa que no se da en las sucesiones, puesto que los obligados de
transmitir la propiedad no son los herederos, esta se transmite ipso iure por la muerte del
de cuius y ellos nada más aprueban la partición, y en todo caso que fuera su obligación
no sería recíproca.
DERECHO PROCESAL CIVIL II
“PROCESO SUCESORIO”
12 de Marzo de 2001
INDICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
FINALIDADES DEL PROCESO SUCESORIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SUCESORIOS. . . . . . . . . . . . 11
MEDIDAS CAUTELARES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UNIVERSALIDAD DE LA SUCESIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ÓRGANOS DE LA SUCESIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES SUCESORIOS. . . . . . . . . . . 22
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES HEREDIATRIOS. . . . . . . . . . . . . . . 24
RENDICIÓN DE CUENTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
COMPROBACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PROYECTOS PARTITORIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NATURALEZA JURÍDICA DE LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN. . . 30
TRANSMISIÓN HEREDITARIA DEL PATRIMONIO FAMILIAR. . . . . . . 32
TRAMITACIÓN ANTE NOTARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ACUMULACIÓN DE PROCESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
BIBLIOGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Primero tenemos que hacer la distinción que hacía VICENTE Y CERVANTES entre:
En los juicios universales, tanto en los sucesorios como en los de concurso de acreedores
encontramos algunas coincidencias:
2. Desvinculación procesal del conjunto de bienes, que cuenta con capacidad para
ser parte a título de patrimonio autónomo y que actúa en el comercio jurídico
mediante un administrador (en nuestro caso se trata de un albacea)
4. Acumulación – absorción en virtud de la vis atractiva que ejercen sobre los juicios
singulares.
INTRODUCCIÓN
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
Como ya ha quedado apuntado líneas arriba, los juicios sucesorios pueden ser de
dos clases: testamentarias o intestados. La testamentaria es el juicio sucesorio que se
abre por la muerte del autor del testamento, con las mismas finalidades ya apuntadas,
pero habiendo quedado expresada en el texto del testamento la voluntad del autor de la
sucesión, respecto del destino final de los bienes que formaban su patrimonio al momento
de la muerte. Por el contrario la intestamentaria, presupone que el autor de la sucesión, al
fallecer, no dejó ninguna disposición testamentaria sobre su patrimonio y en tal virtud, se
van a aplicar, como ya lo hemos dicho, las reglas de la sucesión legitima contenidas en
los artículos del599 al 1637 del Código Civil.
Las secciones en que se divide el juicio sucesorio las podemos establecer en base a
cuatro interrogantes, las mismas cuatro secciones de los juicios sucesorios: quiénes son
los herederos, que bienes constituyen el acervo hereditario, como deben distribuirse estos
y como deben administrarse. Ello da lugar a que, estas cuatro finalidades vienen a quedar
enmarcadas en las cuatro secciones que integran todo juicio sucesorio, de acuerdo con
los artículos 784 a 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de la
manera siguiente:
Se considera al albacea como uno de los sujetos más importantes en los juicios
sucesorios, al igual que acontece con el síndico en los juicios de concurso.
Por lo que toca a las clases de albacea, en función del origen de su designación,
pueden ser testamentario, legítimos y convencionales así como dativos. El primero es el
concebido vía un testamento; el legitimo, cuando fuere heredero único y no se haya
nombrado otro albacea en el testamento; convencional, es el designado por los propios
herederos en la junta respectiva y el dativo es el nombrado por el juez cuando en la
votación efectuada por los herederos para designarlo, no hubiere la mayoría, o cuando no
haya heredero o el nombrado no entre en la herencia.
Para desempeñar el cargo de albacea puede ser cualquier persona siempre y
cuando tenga libre disposición de sus bienes y posea capacidad de goce y capacidad de
ejercicio. No obstante, la propia ley señala algunos impedimentos para el desempeño del
cargo, y es el articulo 1680 del Código Civil, el que fija quienes no pueden ser albaceas,
excepto en los casos de ser herederos únicos, y así menciona: a los magistrados y jueces
que estén ejerciendo jurisdicción; a los que por sentencia hubieren sido removidos otra
vez del cargo de albacea; a los que hayan sido condenados por delitos contra la
propiedad; y a los que no tengan un modo honesto de vivir.
En cuanto a las funciones del albacea nos dice Mejía Salazar, que estas y las
obligaciones y facultades, las reglamenta el Código Civil siguiendo dos criterios distintos y
así establece en su artículo 1706 algunas de las obligaciones a su cargo y, por otra parte,
en diversas disposiciones aisladas contenidas en los artículos 1695, 1699, 1700, 1717,
1719 al 1723 y, finalmente, se refiere al artículo 772 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal en lo que se le otorgan funciones de mera conservación de los
bienes y el pago de deudas con autorización judicial. Opina el autor en consulta que en
realidad bastaría, por el legislador, establecer como función del albacea el llevar a cabo la
tramitación del juicio sucesorio por todas sus etapas encargándose de la conservación,
administración y distribución y venta de los bienes que integran la masa hereditaria, con
las facualtades y obligaciones de un apoderado general para actos de administración,
pleitos y cobranzas, debiendo solicitar el consentimiento de los herederos y en su defecto
la autorización judicial para la realización de aquellos actos que se refieren a bienes de la
masa hereditaria cuyo valor sea superior al monto de la garantía otorgada para el
desempeño del cargo y en los casos en que no se haya otorgado fianza.
El INTERVENTOR
LOS HEREDEROS
Como ya hemos señalado, los herederos pueden ser de dos clases: los
testamentarios, que son instituidos por el autor de la sucesión, y que tendrán reconocido
tal carácter en cuanto se haga la declaración formal del testamento; y por otro lado, los
herederos legítimos o ab intestato, los cuales son reconocidos como tales, a partir de
declaración de herederos, en el que la autoridad judicial les reconoce tal carácter.
INVENTARIOS Y ADMINISTRACIÓN
INVETARIO Y AVALÚOS
Son los artículos 816 a 831 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal los que contienen las reglas fundamentales para la formulación y elaboración de
los inventarios y avalúos.
ADMINISTRACION DE LA SUCESION
Dispone el artículo 787 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal que la tercera sección de las cuatro en que se divide la tramitación del juicio
sucesorio, se llamará de administración y contendrá: todo lo relativo a la administración;
las cuentas, su glosa y calificación; la comprobación de haberse cubierto el impuesto
fiscal. Por otra parte, los artículos del 832 al 853 del mismo cuerpo legal, se refieren a la
administración misma y a la rendición de cuentas.
GUASP nos dice que las finalidades fundamentales del procesos sucesorio son
tres:
1. Atribución de la herencia a sus titulares
2. Administración de la herencia
3. Adjudicación del caudal sucesorio
Tenemos que partir de decir que los vocablos sucesión y herencia son sinónimos,
incluso en el Digesto se establecía que la herencia no es otra cosa que la sucesión en la
totalidad de los derechos que tuvo el difunto. En sí la sucesión es la transmisión universal
de los bienes, derechos y obligaciones del difunto a sus herederos.
Para poder transmitir los bienes, derechos y obligaciones a los herederos primero
tenemos que determinar quiénes son los herederos; qué bienes, derechos y obligaciones
constituyen el acervo hereditario y, finalmente, cómo deben distribuirse esos bienes,
derechos y obligaciones entre los herederos.
Algunos autores, en contradicción de lo que dice GUASP como una finalidad
fundamental del proceso sucesorio, consideran que la administración de la herencia
puede integrar pero no es un elemento necesario en todo procedimiento sucesorio.
Por lo tanto son cuatro las finalidades que quedan integradas en todo juicio
sucesorio según lo establece nuestro CPC en los artículos 784 a 788 y que podemos
englobar de la siguiente manera:
Si la herencia se difiere, tanto por la vía testamentaria como por disposición de ley
(1282 C. Civil) necesitamos conocer quiénes son los herederos y que derechos derivan en
favor de éstos.
El juez debe convocar a los interesados a una junta y en ella debe reconocer como
herederos a los que están nombrados, en las proporciones que le correspondan.
1. Público abierto
2. Público cerrado
El testamento ordinario puede ser
(1500) 3. Público simplificado (1549 C. Civil)
4. Ológrafo
1. Privado
2. Militar
El testamento especial puede ser
(1501) 3. Marítimo
Reconocidas las firmas o seguidas las disposiciones de los artículos 1542 y 1543,
que se refieren al caso en que las personas a las que se hizo referencia no puedan
comparecer, el juez, en presencia de dichas personas y del secretario, abrirá el
testamento y lo leerá para sí y después en voz alta, omitiendo lo que deba permanecer en
secreto, después las personas que hayan intervenido en la diligencia firmarán al margen
del testamento y se le pondrá el sello del juzgado, asentándose en acta todo ello (878).
En caso de que el testamento sea privado el tribunal fijará una audiencia para
examinar a los testigos que concurrieron al otorgamiento y citará al M.P. (886). El
testador que se encuentre en el caso de hacer testamento privado (1567), declarará en
presencia de 5 testigos idóneos su última voluntad, uno de ellos la redactará por escrito, si
el testador no puede escribir, en caso de que haya suma urgencia o ninguno sepa escribir
no es necesario redactarlo por escrito y en éste caso bastarán tres testigos idóneos
(1569).
Una vez recibidas las declaraciones, el tribunal declarará que lo que dijeron los
testigos constituye formal testamento de la persona de que se trata, siempre que los
testigos hayan sido idóneos y sus declaraciones coincidan.
Podemos decir que para que se reconozcan los derechos de los herederos
designados por voluntad del testador se requiere al verificación previa de que existe un
testamento válido. La validez del testamento puede surgir del testamento o de los actos
realizados al inicio del procedimiento. El artículo 797 nos da los presupuestos para que
se reconozcan como herederos a las personas designadas en el testamento y son: que el
testamento no sea impugnado y que no se objete la capacidad de los interesados. Sin
embargo, el testamento impugnado no impide que el juez reconozca como herederos a
los designados en el, solamente se suspende la adjudicación de los bienes en la partición,
debido a que la impugnación se substanciará en el juicio ordinario correspondiente.
Al inicio de este proceso el denunciante del intestado debe indicar los nombres y
domicilios de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite, o a falta de ellos, de
los colaterales hasta el cuarto grado (799).
En caso de que sean parientes colaterales los que solicitan se les declare
herederos, el juez debe cerciorarse del parentesco, pero debe mandar fijar avisos en los
sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares de fallecimiento y origen del finado,
anunciando su muerte sin testar y los nombres y grado de parentesco de los que
reclaman la herencia y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho, para que
comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de cuarenta días, quedando a criterio del
juez la ampliación de dicho plazo. Además, si el valor de los vienes hereditarios excede
de $5,000 pesos los edictos se insertarán dos veces, de diez en diez días, en un periódico
de información (807).
En todos los supuestos del juicio sucesorio ab-intestato la ley es la que atribuye la
calidad de herederos y el juez, mediante un auto puramente declarativo, reconoce sus
derechos sucesorios.
Es por esto que la primera sección de las cuatro que integran los procesos
sucesorios, denominada de sucesión, debe contener (785):
1. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado
2. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a
la herencia; y
3. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, capacidad
legal para heredar y preferencia de derechos
La ley faculta al órgano jurisdiccional para dictar medidas cautelares en los casos
en que se tenga conocimiento de la muerte de una persona y mientras no se presenten
los interesados bien sea con el testamento o a denunciar el intestado.
a) Aseguramiento de bienes.
Esas medidas urgentes que debe dictar el juez para la conservación de los bienes
son las siguientes (770):
1. Reunir los papeles del difunto que cerrados y sellados se depositarán en el secreto
del juzgado.
2. Ordenar a la administración de correos que remita la correspondencia que venga
para el autor e la sucesión, con la cual hará lo mismo que con los demás papeles.
3. Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la ley.
El M.P. asistirá a la diligencia de aseguramiento de los bienes que se hallen en el
lugar en que se tramite el juicio.
Parecería que el juez no puede asegurar bienes distintos de dinero y alhajas, pero
tenemos que interpretar esa disposición de manera enunciativa y no limitativa.
b) Nombramiento de interventor.
Si pasados diez días de la muerte del autor de la sucesión no se presenta el
testamento, o aun siendo presentado en el no se nombra albacea o si no se denuncia el
intestado, el juez nombrará interventor (771). El interventor debe: (1) ser mayor de edad;
(2) de notoria buena conducta; (3) estar domiciliado en el lugar del juicio; y (4) otorgar
fianza judicial de responder de su manejo, la cual se otorgará dentro de los 10 días
siguientes a la aceptación del cargo, bajo la pena de remoción. El interventor tendrá
obligación y derecho de recibir los bienes por inventario.
Siempre es importante aclarar que tenemos que distinguir entre dos tipos de
interventores, uno es el se encarga de conservar los bienes en caso de su aseguramiento
y el otro es el que vigila el actuar del albacea.
V. ÓRGANOS DE LA SUCESIÓN.
a) Albacea.
Para que una persona desempeñe las funciones de albacea necesita ser
designada para el cargo y aceptarlo, además de que, en su caso, debe otorgar las
garantías de su manejo. El nombramiento de albacea puede derivar de la voluntad del
testador, de los herederos o del juez, y por disposición de la ley, cuando fuere heredero
único y no hubiere sido nombrado otro en el testamento (1681 – 1682 – 1686 -1687).
El cargo de albacea es voluntario pero debe manifestar si acepta dentro de los tres
días (781) y una vez aceptado tiene la obligación de desempeñarlo no pudiendo
delegarlo, aunque si puede nombrar mandatarios que obren bajo sus órdenes (1695 y
1700). Además el albacea tiene derecho a recibir honorarios (838).
b) Junta de herederos.
c) El Ministerio Público.
d) Interventor.
El representante del fisco, tanto local como federal, interviene en los procesos
sucesorios, quedando determinada su intervención, por las leyes especiales, pero
conservando siempre la unidad del juicio (780). Sin embargo, este artículo ha quedado
derogado porque las leyes que establecían el impuesto de herencias y legaos han
quedado derogadas a partir del 62.
En caso de que no haya herederos legítimos dentro del grado fijado por la ley,
cuando no se hubiere presentado ningún aspirante a la herencia antes o después de los
edictos o no fuere reconocido con derecho a ella ninguno de los pretendientes, se tendrá
como heredera a la Beneficencia Pública (815).
h) Tutores.
En los procesos sucesorios pueden existir intereses opuestos entre los menores o
incapaces y sus representantes legales, por ello el artículo 796 ordena que el juez nombre
un tutor especial, para el juicio o que el menor lo designe si tiene dieciséis años de edad.
En la sucesión de los bienes del patrimonio familiar, el juez debe convocar l los
interesados y nombrarles un tutor especial si hay intereses opuestos (871’III).
Lo dicho en el punto IV. anterior hace palpable la distinción entre; (i) herederos y
legatarios y (ii) órganos de la sucesión, aquellos siendo las verdaderas partes en sentido
material de un juicio sucesorio y éstos son aquellos que actúan para que se pueda llevar a
cabo el proceso sucesorio.
a) Inventario.
b) Avalúo.
Los gastos de inventario y avalúo son a cargo de la herencia (831), salvo que el
testador hubiera dispuesto otra cosa. Todo lo relativo al inventario provisional del
interventor, al inventario y avalúo del albacea, los incidentes que se promuevan y la
resolución sobre inventario y avalúo integran la sección segunda (318).
En principio podemos decir que la regla general es que durante el juicio sucesorio
el albacea no puede enajenar los bienes inventariados. Por excepción podrá enajenarlos
cuando los bienes puedan deteriorarse, cuando sean de difícil y costosa conservación,
cuando para la enajenación de los frutos se presten condiciones ventajosas. De igual
modo el albacea podrá pedir autorización para vender bienes cuando se trate de pagar
una deuda o hacer otro gasto urgente y para allegarse fondos necesarios para la
conservación y administración de la herencia (841 1717 y 1758). Asimismo, podemos
decir que por mayoría de razón el albacea puede enajenar para pagar las deudas
mortuorias (772).
En caso de que el albacea no rinda la cuenta anual dentro del plazo legal se daría
una causa de remoción, otra causa de remoción, pero a criterio del juez y previa solicitud
de cualquier interesado, se da cuando alguna de las cuentas no fuere aprobada en su
totalidad (848).
Una vez que se rindan cuentas las cantidades que resulten líquidas deben
depositarse ante la autoridad autorizada para ello (846). En caso de que los bienes no
alcancen para pagar las deudas y legados, el albacea debe dar cuenta de su
administración a los acreedores y legatarios (849).
Debe pagarse la liquidación provisional para que el juez apruebe los inventarios y
debe posteriormente formularse la liquidación definitiva, para lo cual el administrador debe
presentar, dentro del término de un mes a partir de que surtieron efectos los autos
respectivos, copia certificada de la declaración de herederos, nombramiento de albacea y
aprobación de inventarios. Con estos documentos las oficinas receptoras procederán a la
liquidación del impuesto. Los jueces no podrán aprobar la cuenta de división y
participación, ni autorizarán la separación de los herederos, hasta que no se presente
constancia de que ya se pagó el impuesto.
El 30 de diciembre de 1961 se publicó una ley que derogó las leyes para el cobro
de impuesto sobre herencias y legados vigente. Dicha ley entro en vigor el 1° de enero de
1962.
X. PROYECTOS PARTITORIOS.
Dentro de los proyectos partitorios el Código regula dos: uno para distribuir los
productos de los bienes hereditarios y otro para la distribución del haber de la sucesión.
Una vez que se presente el proyecto el juez lo pondrá a la vista de los interesados
por cinco días. Si los interesados están conformes o no objetan dentro de dicho término,
el juez aprobará el proyecto y mandará abonar a cada uno la porción que le corresponda
(855), pudiéndose hacer dicha distribución en efectivo o en especie. La inconformidad
expresa se tramitará y resolverá vía incidental. En caso de que los productos de los
bienes varíen de bimestre a bimestre el albacea presentará un proyecto de distribución
por cada bimestre, teniendo obligación de presentarlo dentro de los primeros cinco días
del bimestre.
d) Nombramiento de partidor.
El albacea puede pedir al juez que la partición la haga un contador, dicha solicitud
se deberá formular dentro de los tres días al de la aprobación de la cuenta general de la
administración del albacea. El proyecto de partición también lo puede preparar un
abogado con título oficial registrado en el asiento del tribunal (860). En ambos casos, el
juez convocará a los herederos, por medio de correo o cédula, a una junta dentro de los
tres días siguientes para que en su presencia se haga la elección.
En caso de que no haya mayoría será el juez el que elija partidor, eligiéndolo entre
los propuestos. En caso que dentro del caudal hereditario hubiese bienes que
pertenezcan a la sociedad conyugal el cónyuge también participará en dicha junta (860).
Una vez nombrado el partidor el juez pondrá a su disposición los autos y, bajo
inventario, los papeles y documentos relativos al caudal, dándole un término, que no será
mayor a veinticinco días, para que presente el proyecto partitorio, bajo el apercibimiento
de perder los honorarios, de ser separado de su encargo y de imponerle una multa de
cien a mil pesos (861).
Una vez que se hayan hecho todas las deducciones del haber hereditario, según la
diversidad de casos para su liquidación, se procede a la división y distribución del mismo
entre todos los herederos por partes iguales o desiguales, según se trate de intestado o
testamentaría. Tanto la liquidación como la división deben integrar el proyecto de
partición.
Además debemos recordar que la sucesión afecta todas las relaciones del difunto,
al patrimonio considerado como una unidad autónoma y orgánica, independientemente de
los elementos singulares que la componen. Se trata de una universitas que implica cosas
y derechos, así como deudas, por lo que puede ser una lucrativa hereditas, cuando los
activos superan al pasivo o damnosa hereditas cuando el pasivo supera al activo, según
la terminología de RUGGIERO.
Incluso el artículo 869 ordena que la escritura de partición tenga los siguientes
requisitos adicionales:
1. Nombres, medida y linderos de los predios adjudicados, con expresión de la parte
que cada heredero adjudicatario tenga obligación de devolver si el precio de la
cosa excede al de su porción o de recibir si falta.
2. La garantía especial que para la devolución del exceso constituya el heredero en
el caso de la fracción que precede.
3. La enumeración de los muebles o cantidades repartidas.
4. La noticia de la entrega de los títulos de las propiedades adjudicadas o repartidas
5. Expresión de las cantidades que algún heredero quede reconociendo a otro.
6. Garantía que se haya constituido.
7. Firma de todos los interesados.
Según la ley del notariado, hoy derogada, cuando el autor de la sucesión otorgó un
testamento público abierto, no puede dudarse del contenido y validez del testamento,
motivo por el cual la ley autoriza a los herederos a reconocerse esa calidad siempre que
todos sean mayores de edad y una vez que en forma fehaciente se acredite la defunción
del autor de la sucesión. La ley autorizaba el trámite de este tipo de sucesiones ante
notario, mientras no haya controversia alguna. Por lo tanto en caso de que presentará
cualquier oposición de los herederos, cesaría la intervención del notario e intervendría el
órgano jurisdiccional.
ACUMULACIÓN DE PROCESOS
a) Los pleitos iniciados contra el finado antes de su fallecimiento: los ejecutivos y los
ordinarios en que se deduzca acción personal, pendientes estos últimos en
primera instancia; los iniciados por acción real, cuando no se sigan en el juzgado
del lugar en que esta sita la cosa inmueble donde se hubieren hallado los muebles
sobre que se litigue.
b) Los pleitos que se deduzcan contra los herederos, en su calidad de tales, después
de denunciado el intestado, ya se trate de demandas ordinarias o ejecutivas.
d) Las acciones de los legatarios, siempre que sean posteriores a la facción de los
inventarios y antes de la adjudicación, excepto los legados de alimentos, de
pensiones, de educación y de uso y habitación. (778).
Los autores en base al artículo 16 transitorio acuden a las disposiciones del CPC
del 84 y dicen lo siguiente: si un mismo juez conoce de los autos cuya
acumulación se pide, dispondrá que se haga relación de ellos, citando a las partes a
audiencia y verificará dentro de los tres días, dicha citación produce los mismos efectos
que la citación para sentencia. Una vez que se lleva a cabo la audiencia el juez tiene tres
días para resolver sobre la acumulación (880 y 881).
Cuando los pleitos se lleven a cabo en juzgados diferentes los se busca que los
pleitos se acumulen ante aquel que conozca el juicio al que los otros deben acumularse
(882). El pleito más moderno se acumulará al más antiguo, salvo si el juicio es atractivo
(883). El juez al que se le pide la acumulación resolverá dentro de tres días, si ésta es o
no procedente (884).
Si procede la acumulación girará oficio al juez que conozca el otro pleito para que
remita los autos dentro de los tres días, insertando en el oficio las constancias que
acrediten la causa por la que se pretende la acumulación (885 y 886). Una vez que el
juez requerido reciba el oficio dará vista el actor que ante él haya promovido el pelito por
tres días y pasado dicho término, dentro de los tres días dictará su resolución, otorgando
o denegando la acumulación (887 y 888). Una vez que se otorgue la acumulación y
ejecutoriada o consentida la sentencia se remitirán los autos al juez requirente (890), en
caso de que se niegue la acumulación el juez librará oficio motivando la negativa (891).
El juez resolverá y lo actuado ante juez competente será válido, pero una vez
pedida la acumulación lo actuado ante dichos jueces será nulo.
BIBLIOGRAFIA
GOMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil, Ed. Trillas, México, 1984 .