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DERECHO SUCESORIO

“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”

“UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE


MENDOZA”

“FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICA”

DOCENTE: Walter Huaranga Soto.

CURSO: Derecho Civil VII: Sucesiones.

TEMA: Quinto Reporte de lectura del libro Derecho de Sucesiones.

CICLO: IX.

INTEGRANTES:
 FERNANDEZ GONZALES, Alicia.
 TORRES LINGAN, Yoselyn.
 HUAMAN MAS, Gloria.

CHACHAPOYAS 2018

EL DERECHO DE REPRESENTACION

SEXTO REPORTE UNTRM-IX


DERECHO SUCESORIO

De Fabian Elorriaga De Donis.

SUMARIO: I. Introducción, II. Reseña de la obra, III. Referencias derivadas a otras lecturas, IV.

Impacto en el proyecto de investigación, V. Consideraciones finales, y VI. Fuentes de consulta.

I. INTRODUCCIÓN.

Para la construcción del presente reporte, nuevamente fue encomendada por el Dr. Huaranga Soto la

lectura de la obra titulada: “Derecho sucesorio”, En estos capítulos nos enfocaremos en el

Testamento.

La sucesión mortis causa implica la muerte de una persona y la trasmisión de sus bienes, derechos y

obligaciones a sus causahabientes o sucesores. Al abrirse la sucesión de una persona se llama a

aquellos que tengan vocación sucesoria; esta convocatoria puede deberse al llamado que haga el

mismo causante (aquel que con su muerte causa la sucesión) a través de un acto eminentemente

formal llamado testamento, o puede deberse al llamado que haga la ley en defecto de testamento y en

todos los supuestos contemplados en el artículo 816 del Código Civil (casos en que procede la

sucesión intestada o legal).

Un testamento, es u documento donde se expresa la última voluntad del propietario de un bien

mueble y/o inmueble, quien decidirá la forma cómo ordenar y distribuir su patrimonio.

La voluntad testamentaria, puede ser otorgada por Testamento Cerrado, Testamento por Escritura

Pública, Testamento Ológrafo o por testamentos especiales como el Marítimo o el Militar.

Es recomendable que el testamento se eleve por escritura pública y que se inscriba en los Registros

Públicos. El interesado debe ir acompañado de dos testigos (que no pueden ser familiares,

beneficiarios del acervo, entre otros) a la notaria para expresar su última voluntad.

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En caso de personas mayores es aconsejable llevar un certificado médico de salud mental, pues,

aunque en estricto basta el notario para dar fe de la capacidad del testador, el certificado coadyuva en

caso de una impugnación.

En cuanto a los documentos que acrediten la propiedad de lo que se heredará, la acreditación ante el

notario no puede ser tan rigurosa, pues el acto recién será eficaz a la muerte del testador. Sin

embargo, se sugiere llevar copia de la partida registral de los bienes si desea mayores garantías.

FÓRMULAS DEFINITORIAS DEL TESTAMENTO

Nos recuerda JORDANO BAREA que en la doctrina se mueven tres concepciones fundamentales

del testamento, a saber: 1ª en sentido formal; 2ª en sentido sustancial y amplio; 3ª en sentido

sustancial y estricto.

 En sentido formal

Según esta primera concepción, lo más importante en el conceptuar el testamento no en su

consideración de negocio jurídico, sino el concebirse como una simple forma documental apta para

recoger en sí la más disímil gama de negocios a causa de muerte admitidos en el ordenamiento

jurídico. Lo que caracteriza al testamento más que un determinado contenido es la forma. De esta

manera se contempla al testamento como un simple caparazón en que pueden tener cobija las más

variadas manifestaciones de última voluntad con designio normativo.

 En sentido sustancial y amplio

Según esta acepción, se concibe al testamento como un tipo negocial a causa de muerte, de carácter

general y contenido variable, patrimonial y no patrimonial. Según esta variante el testamento se

asimila con el acto de última voluntad y éste con aquél, donde tienen cabida las más disímiles

disposiciones del testador, no ligadas necesariamente con el patrimonio.

 En sentido sustancial y estricto

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Conforme con esta tercera acepción, el testamento es el negocio jurídico unilateral mortis causa,

típico, por el cual se dispone del patrimonio para después de la muerte.

CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO

a) Ser un acto jurídico mortis causa.

En este sentido ya se ha explicado porqué el testamento es un acto jurídico como manifestación

enteramente deliberada y libre de una persona física, único tipo de persona que para el derecho tiene

aptitud para testar. Acto en que la muerte juega el rol de ser elemento causal-funcional, ratio misma

de su existencia. Por consiguiente, al testamento le resultan de aplicación todas aquellas normas del

Código Civil reguladoras del acto jurídico, en lo que no se avenga en contra de su propia naturaleza,

quedarán excluidas las relativas a la representación.

b) Su unilateralidad.

El testamento es necesariamente un acto unilateral. Sólo requiere una única declaración de voluntad:

la del testador. Atrás han quedado las tesis que se han fundado en una pretendida contractualidad del

testamento, al intentar equiparar la aceptación por el heredero al valor que tiene la aceptación del

destinatario en la oferta contractua (Barea, pág. 38).

Ni el testamento es una oferta, ni la aceptación del heredero es una respuesta a esa institución de

heredero, en la que el testador se limita a nombrar al designado, para que a su muerte tenga lugar a su

favor la vocación y delación hereditarias. Testamento y aceptación son dos negocios jurídicos

distintos y autónomos. Como expresa JORDANO BAREA la ratio de esta unilateralidad viene dada

como vía para garantizar la absoluta independencia en la formación libre y espontánea de la

voluntad. Por ello la unilateralidad no es sólo condición suficiente, sino también necesaria, para que

el acto despliegue sus efectos. Se establece imperativamente la estructura ex uno latere de la

declaración de última voluntad testamentaria.

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c) Ser una declaración de voluntad de naturaleza no recepticia.

Muy vinculada a la unilateralidad, la declaración de voluntad testamentaria no requiere del

conocimiento de los herederos o legatarios instituidos para que surta plenos efectos jurídicos para

éstos, tras el deceso del testador. Se trata de una declaración de voluntad que por sí sola da vida al

testamento. Tal declaración de voluntad per se es suficiente para crearlo.

La aceptación de los beneficiarios sólo es necesaria para la adquisición de los bienes hereditarios,

pero tal negocio es independiente del testamento.

d) Ser un acto intuitu personae.

La llamada personalidad del testamento implica el carácter personalísimo que éste tiene. Su

otorgamiento es indelegable, insustituible. Están proscritos los poderes testatorios.

El art. 660 del Código Civil Peruano, establece que, desde la muerte de la persona, los bienes,

derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a su sucesor o sucesores. Es así

que, la sucesión se produce sólo con la muerte del causante. Para poder tener calidad de heredero se

necesario tener un título sucesorio. Este título sucesorio se podrá obtener ya sea mediante una

sucesión testamentaria (testamento) o una sucesión intestada ante el Juez o ante el Notario (cuando el

causante fallece y no ha dejado testamento).

II. RESEÑA DE LA OBRA.

La sucesión testamentaria depende de la voluntad expresa manifestada por el testador en un

testamento, que es el acto, otorgado con las solemnidades legales, en que una persona dispone de

todo o parte de sus bienes, consignando o no otras disposiciones, para que tenga efecto después de

sus días. Si no hay testamento o si en el testamento no ha dispuesto el testador de sus bienes, la

sucesión es intestada en su totalidad o respecto de la cuota de bienes de que el testador no ha

dispuesto (Alejandro, 1988, pág. 112).

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La regla general en materia sucesoria es que teóricamente la ley parece establecer un sistema general
de sucesión que no está basado en la existencia del testamento, y que se aplica como regla general a
menos de que exista testamento. Enfocado de esta manera, resultaría que la sucesión testamentaria es
la excepción y la intestada la regla general.

Se define al testamento, como un acto más o menos solemne en virtud del cual una persona dispone
del todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la
facultad de revocar las disposiciones contenidas en el, mientras viva (Domínguez y Rodríguez, 2006,
pág. 218).

Características del testamento: Es un acto jurídico (puesto que es una manifestación de voluntad
destinada a producir efectos jurídicos), En general, se aceptan como notas fundamentales que el
testamento es un negocio jurídico unilateral, personalísimo, gratuito, Por causa de muerte, revocable,
solemne y dispositivo.

Negocio jurídico: testamento, en primer término, es un acto jurídico; esto es, una declaración
unilateral de voluntad destinada a producir consecuencias jurídicas. Unilateral: Se perfecciona por la
voluntad de una sola parte, que recibe el nombre de testador, “el testamento es un acto de una sola
persona”.

Personalísimo: Esto se refleja en un doble sentido: a. Es un acto de una sola persona. Son nulos las
disposiciones mancomunadas de un testamento. Tampoco se aceptan las disposiciones captatorias
que son aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición de que el
asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos y b. No puede ser otorgado por
mandatario o representante, puesto que la facultad de testar es indelegable (Rodríguez, 2011, pág.
44).

Gratuito: Beneficiario va a adquirir la asignación, sin que ello le signifique un sacrificio económico.
Por cusa de muerte: Esto significa que para que produzca todos sus efectos es necesario que se
produzca la muerte del testador. Esencialmente revocable: Aquellas disposiciones testamentarias que
prohíben su derogación futura se miraran como no escritas. Excepcionalmente va a ser irrevocable la
declaración testamentaria referida al reconocimiento de un hijo mediante testamento (pág. 45).

Solemne: Todos los testamentos son solemnes más allá que la definición diga que “es un acto más o
menos solemne”. Dispositivo: tiene por objeto la disposición de bienes, Testamento puede contener
tanto disposiciones de carácter patrimonial (como la institución de herederos o legatarios; la
revocación de un testamento anterior o el desheredamiento; disposiciones sobre el modo de operarse

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la transmisión) como extrapatrimoniales o declarativas (tales como el reconocimiento de un hijo, la


designación de un guardador (Rodríguez y Domínguez, 2010, pág. 329).

Requisitos del testamento: son los requisitos del testamento se les suele dividir en requisitos internos
y externos. Los primeros son la capacidad y la voluntad del testador, Algunos agregan objeto y causa
Son requisitos externos las solemnidades.

La capacidad para testar, La regla general es que toda persona puede testar, salvo los que la ley
declara incapaces: 1) el impúber; 2) el que se hallare en interdicción por causa de demencia; 3) el que
actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa, y 4) todo el que de palabra o
por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente. (Fabián, 2010, pág. 161).

Impúber: en lo que hace a los impúberes quedan comprendidos en la incapacidad testamentaria los
varones menores de catorce años y las mujeres menores de doce. Pero sí pueden testar los menores
adultos. Interdicto Por demencia: Es necesario que la persona esté interdicto al día que otorga su
testamento. El testamento otorgado durante un eventual intervalo lúcido del demente que se
encuentra en interdicción, si es que se acepta que pueden existir estas situaciones, es nulo por
incapacidad absoluta del causante. De la misma forma, si el testamento se otorga después de que el
demente sea legalmente rehabilitado, el acto es válido.

Los privados de la razón: Quedan aquí comprendidas todas las personas que, por cualquier motivo,
estén privadas de la razón o de su sano juicio. Los que no pudieron manifestar su voluntad
claramente: “Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente”.
Establece que el ciego, el sordo o el sordomudo que puedan darse a entender claramente, aunque no
por escrito, sólo podrán testar nuncupativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces
de tal (pag. 164).

Situación de los sordos y sordo mudos: que el ciego, el sordo o el sordomudo que puedan darse, a
entender claramente, aunque no por escrito, sólo podrán testar nuncupativamente y ante escribano o
funcionario que haga las veces de tal. En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta
dos veces: la primera por el escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al
efecto por el testador.

Tratándose del sordo o del sordomudo, la primera y la segunda lectura deberán efectuarse, además,
ante un perito o especialista en lengua de señas, quien deberá, en forma simultánea, dar a conocer al
otorgante el contenido de esta.

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Situación de las personas mudas: se refiere aquí a las personas mudas pero que si escuchan; Si el
mudo sabe leer, escribir podrá otorgar testamento cerrado. La ley autoriza que permite a estas
personas hacer todas las declaraciones que exige este tipo de testamentos por escrito.

III. REFERENCIAS DERIVADAS A OTRAS LECTURAS.

La revisión a otras lecturas resultó necesaria para el análisis de la sucesión testamentaria y temas que
se desligan de este, ya que no solo quedan dudas sino además es muy importante tener diferentes
conceptos y aspecto para incrementar nuestro conocimiento.

En principio en Roma no se admitió la sucesión testamentaria para evitar que ello trastornase
económicamente a la familia del causante. Tampoco existió en los pueblos anteriores. Recién
aparece en la Ley de las XII Tablas, y desde ese momento el derecho de testar ha sido admitido con
mayores o menores limitaciones según las épocas y los países.

En México Javier Arce Gargollo nos dice que la sucesión testamentaria se basa en el acto jurídico
llamado testamento.

Barros Errázuriz nos habla de “la facultad de testar, que es el atributo más importante; es como el
coronamiento del derecho de propiedad, porque lo prolonga hasta más allá de la muerte. Es
indudable que el hombre tiene el derecho de testar, como consecuencia de su derecho de dominio. El
testamento no se distingue de la simple donación, sino en que no produce sus efectos hasta después
de la muerte del donante, y en que transmite al favorecido, al mismo tiempo que los bienes del
testador, sus diferentes obligaciones (pp. 484 y 485).

La capacidad de testar como un caso especial de la capacidad de hecho, en contra de quienes limitan
a ésta a los actos «inter vivos». Desde esta perspectiva, será aplicable no la ley que rige toda la
sucesión sino la ley competente para regir la capacidad de las personas. Ello se debe a que la
capacidad para la realización de cualquier acto jurídico debe ser analizada en el momento de la
celebración del acto, pues es allí donde interesa conocer si el sujeto era o no capaz, a fin de
determinar si realizó un acto válido. No interesará pues, la ley del último domicilio del causante,
pues ella resultará irrelevante para determinar la validez del acto en relación con el agente capaz
(Goldschmidt, p.379).

A base de este tema nace el testamento, la idea de concebirla como un negocio de última voluntad
que contiene disposiciones patrimoniales y no patrimoniales, aunque sea más exacto, no fue aceptada

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en Italia para una nueva definición legal. Se entendió que aquello desdibuja la concepción tradicional
y la función que ella cumple (Borda, p. 149).

El Código Civil de México en su art. 1295 define al testamento como “un acto personalísimo,
revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple
deberes para después de su muerte”.

En principio el testador tiene libertad para hacer sus disposiciones testamentarias como lo juzgue
más conveniente, dentro de los límites y con la forma que establece el ordenamiento jurídico.

Alguna doctrina nacional y extranjera pone de relieve como característica del testamento, el que es
un acto jurídico (Solar, p. 423).

La capacidad del agente importa para la validez del acto, independientemente a su eficacia, que en el
caso del testamento se adquiere a partir de la muerte; y esta debe ser apreciada al momento de la
celebración del acto.
Se desea asegurar que el testamento sea la expresión auténtica de la voluntad del causante; se quiere
evitar que el representante traicione el pensamiento de aquél y disponga de sus bienes de una manera
distinta a la que era su voluntad (Borda, p. 151).

Es procedente inscribir el acto de atribución patrimonial contenido en un testamento, aun cuando el

área del inmueble discrepe con lo que aparece en el registro, de conformidad con el principio de

conservación del testamento, en virtud del cual se debe optar por aquella interpretación que permite

la validez y aplicación del testamento sobre aquella que lo conduce a su inaplicación o ineficacia,

siempre y cuando, aquella interpretación no resulte incompatible con la voluntad notaria del testador

(RES. N° 301-2002-ORLC/TR, del 18-06-2002, Jurisprudencia Registral, Vol. XIV, T.1, p.27).

IV. IMPACTO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION.

La lectura de la obra nos deja conocimientos que nos permitirán desarrollarnos en nuestra carrera de
una manera más eficaz, y así brindar a una sociedad un correcto desenvolvimiento de la profesión.

Lo que hace falta es que no solo se enfoque en su doctrina, sino en los demás países para que el
conocimiento no se estanque y más bien podamos ver las diferentes realidades de nuestro mundo.

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Además, nos dimos cuenta de que estamos unidos o nos desarrollamos casi igualmente, ya que todos
necesitamos de este derecho para que nos permita una correcta aplicación de nuestros derechos y de
nuestra última voluntad.

V. CONSIDERACIONES FINALES

 Estos son los pasos que hay que seguir para elaborar un testamento por Escritura Pública:

 1.- El testador debe acudir a la notaría para dar a conocer su última voluntad. Es

necesario que dos testigos estén presentes durante el dictado o la entrega escrita de sus

deseos.

 2.- El testamento es leído por el notario en presencia de los testigos. Una vez leído el

testamento y aprobado por el testador, los testigos, así como el notario y el testador,

deberán firmar el documento; cada una de las páginas en caso de haber varias.

 3.- El notario asienta el testamento en los Registro Públicos. Aquí se detallan la fecha

del otorgamiento, las hojas oficiales donde se encuentra en el Registro, el nombre del

notario, el testador, los testigos, así como los bienes muebles y/o inmuebles a heredar.

 4.- Se debe tomar en cuenta que, si el testador es una persona mayor, se necesita un

certificado médico para demostrar que la persona está lúcida y goza de sus facultades

mentales, esto en caso de un intento de impugnación, a pesar de que se haya realizado

la escritura frente al notario.

 5.- Mientras el testador esté vivo, para el notario está prohibido dar información sobre

el contenido del testamento. En caso de que los parientes busquen información,

deberán acercase a Registros Públicos, donde solo se indicará la existencia o no de un

testamento.

 6.- Es conveniente registrar el testamento porque esto da seguridad sobre su

autenticidad.

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 7.- El costo de inscripción de un testamento en la Sunarp es S/. 18 soles (No incluyen

los gastos notariales) y se puede realizar en cualquiera de las 173 oficinas de los

Registros Públicos.

 Es importante mencionar que, mediante el testamento, el testador puede disponer de sus

bienes según su voluntad, sin embargo, esta libertad tiene limitaciones impuestas por la ley,

no se puede perjudicar a los herederos forzosos y si el testador decide favorecer a una

persona, empresa o institución, con respecto a un bien o determinados bienes, esto lo podrá

hacer sólo con el tercio de libre dispoción al que tiene derecho, art. 756 del Código Civil

Peruano.

VI. Fuentes de consulta.

Fenández Arce César, Código Civil, Derecho de Sucesiones, noviembre 2003.

Ferrero Augusto. Derecho de Sucesiones. Cultural Cuzco Lima 1993.

Holgado Valer Enrique, Las sucesiones hereditarias en el Código Civil Peruano, Cuzco 1965.

Jordano Barea, JB, el testamento.

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