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1-3-2018

DERECHO PRIVADO I
Examen Final Integrador
Presencial

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UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21

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EJE TEMÁTICO 1: PERSONA HUMANA 3
➢ Derecho privado:
El DERECHO CIVIL se divide en Derecho Objetivo y Derecho subjetivo

• Derecho objetivo: es el derecho ley, es el conjunto de normas o reglas impuestas por


el estado con carácter obligatorio imponiendo deberes y reconociendo facultades. Se
puede clasificar en: Derecho Público y Derecho Privado. Cuando interviene el Estado
en su carácter de poder público pertenece al derecho público. Cuando en la relación
jurídica intervienen los particulares (o el Estado como titular de un derecho
subjetivo privado) pertenecen al derecho privado.
• Derecho Subjetivo: es el derecho facultad – el poder o atribución de que goza una
persona. (Dentro de estos son los derechos personalísimos).
➢ La Relación Jurídica privada: Noción y elementos

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Definición: es el vínculo entre dos o más personas que, tendiente a la satisfacción de
intereses dignos de tutela jurídica, es disciplinado y orgánicamente regulado por el
ordenamiento jurídico.

La relación jurídica está conformada por:

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a) Sujeto: titulares de las prerrogativas y deberes jurídicos que la conforman. Se denomina
sujeto activo a quien se le atribuyen derechos o facultades y sujeto pasivo a aquel sobre
el que recaen deberes.
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b) Objeto: es aquello sobre lo que recae cada uno de los derechos.
c) Causa: es la fuente de la que ella emana. Son los hechos o actos jurídicos que le dan
origen. Ej.: el contrato de compraventa da nacimiento a una relación jurídica entre
comprador y vendedor.
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➢ Persona Humana

La palabra persona hace referencia a la personalidad jurídica que es la disposición


potencial para tener derechos, para adquirirlos y para ser sujeto activo o pasivo de las
relaciones jurídicas. La persona humana es el primer elemento de la relación jurídica. La
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existencia de la persona humana comienza con la concepción. (Art. 19 CCC)

Hombre hace referencia al sustrato o soporte biológico de las personas humanas, que,
para estar protegido, necesita de esa personalidad jurídica.


Sujeto de derecho alude a las personas cuando están interactuando en interferencia


intersubjetiva, por ejemplo, cuando le están dando vida a un contrato. Gráficamente, es
la persona en movimiento.
➢ Derechos y actos personalísimos
Los derechos personalísimos:

Son los que recaen sobre ciertos aspectos o manifestaciones de la personalidad del hombre
para proteger su libre desenvolvimiento: derecho al honor, a la intimidad, a la libertad, a
la integridad física, etc.

Naturaleza jurídica:
Estos derechos subjetivos no sólo tienen reconocimiento expreso en el Código Civil y
Comercial; el derecho supranacional de derechos humanos constitucionalizado (art. 75
inc. 22 CN) establece las bases fundacionales del régimen de los derechos personalísimos,

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toda vez que la dignidad personal como sus emanaciones (intimidad, imagen, identidad,
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honor y derechos sobre el propio cuerpo) son reconocidos de manera explícita en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos
supranacionales.
Caracteres
Estos derechos son:

• Absolutos: Porque se dan contra todos, erga omnes, ya que todos y cada uno de los
miembros que constituyen la comunidad jurídicamente organizada están obligados
a respetar la persona de los demás.
• Extra patrimoniales
• Irrenunciables
• Relativamente disponibles por las partes y por ende no transmisibles. Son

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relativamente disponibles por las partes pues, de conformidad al art. 55 del Código
Civil y Comercial, se puede disponer de los derechos personalísimos bajo ciertas
condiciones: que medie consentimiento por el titular de los derechos, que éste no
sea contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. El consentimiento no se
presume, es decir que debe otorgarse en forma clara, ya sea expresa, tácitamente,
o incluso por vía de silencio, y “es de interpretación restrictiva, y libremente

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revocable”. (art.55.- Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento
para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es
contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no
se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente revocable.)
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• Otro carácter: es que la vulneración de ellos da derecho a su titular a reclamar la
prevención y reparación de los daños conforme lo estipulado en los arts. 1708 a
1780 inclusive del Código Civil y Comercial.

➢ Derechos a la personalidad espiritual tutelados:


LA

Derecho a la intimidad personal y familiar


• El artículo 51 prevé “Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana
es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto
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de su dignidad”.
De tal modo, el reconocimiento y el respeto de la dignidad personal, además de estar
previsto expresamente en el Código, encuentra amparo constitucional por vía del art. 75


inc. 22 y rango constitucional asignado al art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica. La
inviolabilidad de la persona humana extiende su tutela tanto a los derechos de la
personalidad espiritual, es decir la imagen, la intimidad, identidad, honor o reputación,
como a cualquier otro que resulte de una emanación de la dignidad personal.
• El artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “Afectaciones a la
dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o
reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su
dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos,
conforme lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I.”
La intimidad es el ámbito de reserva de la vida, de los sentimientos, creencias de un
individuo. Este ámbito de reserva es el bien jurídico protegido por este derecho, que
garantiza al titular el derecho a vivir en forma independiente.

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De la lectura del artículo 52 del Código, se advierte que no sólo se protege la intimidad
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personal, sino también la familiar, es decir que “nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia
Derecho a la honra o reputación:
Tiene dos aspectos. De un lado, el honor en sentido objetivo, que es la valoración
que otros hacen de la personalidad, es el buen nombre o reputación, el aprecio de terceros;
y en sentido subjetivo es la autovaloración, el íntimo sentimiento que cada persona tiene
de la propia dignidad y la de su familia. La vulneración al honor da lugar a la posibilidad
de interponer acciones penales, como la injuria y la calumnia.
El derecho a la propia imagen:

• Art-53.- “Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de


una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento,

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excepto en los siguientes casos:
a. que la persona participe en actos públicos;
b. que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las
Precauciones suficientes para evitar un daño innecesario;

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c. que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos
de interés general.
En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el
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designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo
entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la
muerte, la reproducción no ofensiva es libre.”

Es el derecho personalísimo que protege la imagen -entendida ésta en sentido amplio - de


LA

una persona física, ya que permite a su titular oponerse a que su imagen o su voz sean
reproducidas, captadas o publicadas por cualquier medio, sin su consentimiento. Este
derecho goza de amparo constitucional, ya sea como un aspecto del derecho a la
privacidad (art. 19 CN) o bien como un derecho autónomo implícito en el art. 33 de la CN,
a lo que se suma su recepción por vía del art. 75 inc. 22, que otorga rango constitucional
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a diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentra el Pacto de San José
de Costa Rica (art. 11). Este derecho se vulnera con la mera captación de la imagen o la
voz sin el consentimiento del sujeto, aun cuando no se infiera una lesión a la privacidad.
Tiene un contenido positivo y uno negativo. Desde su faz negativa o de exclusión, el


derecho a la imagen confiere la facultad de oponerse y prohibir a terceros su captación y


divulgación; en su faz positiva, permite a su titular ceder su uso y explotación incluso a
título oneroso.
La regla es la exigibilidad del consentimiento a fin de “captar” o “reproducir” de cualquier
forma la imagen o la voz de una persona. Dicha conformidad no se presume, es de
interpretación restrictiva y libremente revocable (art. 55).
Debemos señalar tres excepciones a la exigencia del consentimiento:
a) “Que la persona participe en actos públicos” (inauguraciones, desfiles, cortejos
fúnebres de hombres célebres, ceremoniales oficiales, etc.)
b) “Que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario” (siempre que
no resulte ofensiva y que se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño
innecesario.)

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c) “Que se trate de informar sobre acontecimientos de interés general” (sea porque
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la imagen se vincula a la actividad profesional o pública del sujeto o presenta cierta
relevancia pública)
En el caso de las personas fallecidas, dispone la norma que el consentimiento puede ser
prestado por sus herederos o por quien hubiera sido designado por el causante del efecto
en una disposición de última voluntad. En caso de desacuerdo entre los herederos, lo
resolverá la autoridad judicial. Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción es
libre en tanto no resulte ofensiva. De tal modo, si aún antes de transcurrido tal lapso legal
no existiese ninguna de las personas que por ley deben prestar su consentimiento, podría
reproducirse la imagen.
Derecho a la identidad:
Este derecho implica que “cada persona sea ella misma”, que pueda distinguirse sobre la

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base de sus atributos y sus propias cualidades personales que hacen a esa determinada
persona distinta de las otras. Este derecho comprende tanto la identidad biológica como
la identidad de género (regulada por ley 26.743 “De identidad de género”).
➢ Derechos de la personalidad física
Derecho a la vida

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Es sumamente importante esta categoría porque se tiene (al igual que los demás derechos
humanos) desde que se comienza a ser persona para el derecho. Se refleja al impedimento
de obrar contra la propia vida y sobre la vida de los demás. Se encuentra en grandes
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discusiones bioéticas debido a que existen fallos que lo contraponen con el derecho a la
dignidad. Por ejemplo, cuando se permite a la persona que se niegue a recibir tratamiento
médico para preservar su dignidad.
Derecho a la integridad física:
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El artículo 54 del CCCN dispone que no resultan exigibles aquellas convenciones que
tengan por objeto la realización de un acto peligroso para la vida o integridad física.
Carecerá por tanto de fuerza obligatoria para quien asumió dicha obligación, no siendo
pasible de exigir su cumplimiento forzado o indirecto, salvo que el acto de que se trate se
corresponda a su actividad habitual (v.gr. un boxeador, un corredor de autos) y que se
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adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. Este


derecho se vincula también con el derecho a disponer sobre el propio cuerpo.
Art. 54.- Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene
por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una


persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten


las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.
Derecho a disponer sobre el propio cuerpo:
En primer lugar, es dable señalar que el cuerpo humano no es una cosa en sentido
jurídico, en tanto no constituye un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria.
El art. 17 del CCCN establece que: “Los derechos sobre el cuerpo humano o sobre sus
partes no tiene un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico,
humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se
respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. “
Este derecho de disponer del cuerpo humano se vincula con el derecho a la integridad
física.

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La regla es que no están autorizados aquellos actos que causen una disminución
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permanente en la integridad del propio cuerpo o sean contrarios a la ley, la moral
o las buenas costumbres.
Excepciones: Descriptas, el art. 56 del CCCN. Cuando se trata de actos realizados para el
mejoramiento o preservación de la salud de la persona titular, como ser una intervención
quirúrgica; o, “excepcionalmente”, para el mejoramiento o preservación de la salud de otra
persona distinta a la del titular, la que tiene lugar cuando se dispone la ablación de un
órgano (que se rige por la ley 24.193, modificada por ley 26.066) a los fines de ser
trasplantado.
Prohibido art. 57 CCCN. Está prohibida toda práctica destinada a producir una
alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia.
Las investigaciones biomédicas en seres humanos que procuran un beneficio para el

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paciente y pueden aprovechar en general a la ciencia médica. Estas investigaciones deben
cumplir con los recaudos legales que establece el art. 58 CCCN, teniendo una especial
trascendencia el previsto en el punto “f”, que alude al ineludible acuerdo que debe prestar
la persona objeto de la intervención, quien siempre deberá estar debidamente informada
en relación con los riesgos para su vida. (art 58, “f”: (…) contar con el consentimiento
previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la

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investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos
y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho
consentimiento es revocable;)
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Derecho de disposición sobre el cadáver propio:
Art 61. CCCN- La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier
forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la
dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos,
pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido
LA

expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al


conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes
no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de
haber podido expresar su voluntad.
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La manifestación de la voluntad puede ser expresada por cualquier forma, es decir, puede
ser por disposición testamentaria, o bien puede ser escrita o por signos inequívocos, o
inducida de hechos o circunstancias que posibiliten conocerla.
➢ Atributos de la persona


Concepto: La persona posee atributos que son cualidades esenciales, que son inherentes,
a priori de la persona. Comienzan con su existencia.

Estos son:

• Capacidad
• Nombre
• Estado
• Domicilio
Naturaleza: Los atributos de la persona son cualidades inherentes a la calidad de persona.
Se adquieren simultáneamente a su existencia y la acompañan toda la vida protegiéndola
e identificándola. (No son deberes ni derechos.)
Caracteres:

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• Necesarios e inherentes a las personas 8
• Únicos
• Indisponibles
• Inmutables
• Imprescriptibles

Necesarios e inherentes a las personas: la persona física no puede carecer de alguno de


estos atributos porque la determinan en su individualidad.
Únicos: una misma persona no puede poseer más de un atributo de cada clase en un
momento determinado. Así, la persona humana no puede, por ejemplo, tener más estados
civiles familiares del mismo orden, por ejemplo, soltero-casado.
Indisponibles: no pueden ser transferidos, pues están fuera del comercio.

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Son inmutables: sólo se modifican cuando se verifica el supuesto normativo que así lo
prevé.
Son imprescriptibles: por cuanto no se adquieren ni pierden por el transcurso del tiempo.
➢ Nombre
Noción:

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Es el atributo de la persona que la identifica y la individualiza del resto. Está compuesto
por dos elementos: El prenombre o nombre de pila (o apelativo) y el apellido (o cognomen
o patronímico). Ambos cumplen funciones diferentes; el nombre de pila individualiza a la
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persona en su familia y el apellido la individualiza en la sociedad.

Régimen Legal:
Art. 63. La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes:
LA

a) corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal
fin; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la
autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio
Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
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b) no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros


prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden
inscribirse prenombres extravagantes;
c) pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y


latinoamericanas.
Art. 64. Es dable señalar que el apellido, nombre familiar o patronímico, es la designación
común a todos los miembros de una misma familia, que, unido al prenombre, identifica a
la persona física, conformando su nombre propiamente dicho. Así, el apellido designa el
grupo familiar, pues cada individuo lleva el apellido que le corresponde debido a su
pertenencia a dicho grupo.
El art. 64 del CCCN prevé que el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno
de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres,
o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del
otro. Asimismo, dispone que, en caso de que un mismo matrimonio tuviera muchos
hijos, todos deben llevar el mismo que se haya decidido para el primero.

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En el caso del hijo extramatrimonial: con un solo vínculo filial, éste lleva el apellido de
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ese progenitor. Filiación de ambos padres: se determina simultáneamente, se sigue la
regla establecida para los hijos matrimoniales en cuanto a que llevarán el primer apellido
de alguno de los cónyuges. Si la segunda filiación se determina después: ambos padres
deberán acordar el orden de los apellidos. A falta de acuerdo, será determinado por el juez
según sea el interés superior del niño. El supuesto de la persona menor de edad sin
filiación determinada: se establece que debe ser anotada por el oficial del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apellido que esté usando o, en su defecto,
con un apellido común (art. 65) o bien, si la persona tiene edad y grado de madurez
suficiente, puede solicitar la inscripción del apellido que esté usando (art. 66).

Apellido de los cónyuges.


Art. 67 dispone: Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro,
con la preposición “de” o sin ella.

OM
La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el
apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a
conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras
no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial. En materia de apellido
y matrimonio, el Código posibilita: a que cualquiera de ellos pueda utilizar el apellido

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del otro con o sin la preposición “de”.

Cambio del prenombre y del apellido


DD
Los arts. 69 y 70 del Código Civil y Comercial receptan la posibilidad del cambio del
prenombre y del apellido sólo de mediar, a criterio del juez, justos motivos. Al
respecto, formula una enunciación de justos motivos:
a) cuando el seudónimo hubiese adquirido notoriedad;
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b) por “la raigambre cultural, étnica o religiosa”;


c) por “la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su
causa, siempre que se encuentre acreditada”.

Para lograr el cambio del nombre y/o del prenombre, es preciso la intervención del Poder
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Judicial y esa es la regla, con excepción de los dos supuestos contemplados en el último
párrafo del art. 69.

• cuando se pretende “el cambio del prenombre por razón de identidad de género



y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada,


apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad”.
Se tramitará “por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con intervención
del Ministerio Público”, debiendo “publicarse en el diario oficial una vez por mes en el
lapso de dos meses”, a fin de que presenten las oposiciones y se soliciten informes respecto
de “las medidas precautorias que existieren con relación al interesado”. Una vez inscrita
en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, será oponible a terceros.
Acciones de protección
Las acciones para proteger el nombre son tres:1) la acción de reclamación o
reconocimiento del nombre: se requiere que el demandado haya desconocido el derecho
de usar el nombre por parte del sujeto afectado, debiendo el juez ordenar la publicación
de sentencia a costa del demandado. 2) La acción de impugnación, o usurpación del
nombre: se requiere que el demandado use en forma indebida el nombre de otra persona
y el efecto propio de la sentencia es el cese en dicho uso indebido. 3) La acción de
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supresión del nombre: debe mediar un uso indebido por parte del demandado del nombre
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de otra persona para individualizar una cosa o un personaje de fantasía y dicho uso
provocar un perjuicio material o moral. El efecto de la sentencia es el cese de dicho uso
indebido. (Art. 71)
Quiénes pueden interponer estas acciones:
El titular exclusivo es el interesado y, si éste ha fallecido, podrá ser ejercida por sus
descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos.
SEUDÓNIMO:

El seudónimo es la designación, diferente del nombre verdadero, que una persona


voluntariamente se da a sí misma, en el desarrollo de alguna actividad específica cultural,
artística, comercial o profesional, sea con el objeto de ocultar su verdadera identidad o
para darle realce en el ejercicio de esa actividad. Puede formarse con un nombre y apellido,

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con un prenombre, o con una designación de fantasía.

Como el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre, el titular para su protección
podrá interponer las acciones previstas para proteger el nombre, es decir las previstas en
el art. 71. Asimismo, el art. 69 ha receptado el cambio de nombre cuando existan justos
motivos a criterio del juez y el inc. “a" dispone que se considera justo motivo al supuesto

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en que el seudónimo hubiese adquirido notoriedad.
➢ Domicilio
DD
Noción:

El domicilio es el atributo de las personas que permite establecer el centro de sus


relaciones jurídicas, es ahí donde podrán ser notificadas resoluciones al respecto, por
ejemplo. “Domicilio es el asiento jurídico de las personas o el lugar donde el derecho
considera que la persona tiene el centro de sus relaciones”. (Buteler).
LA

Clases de domicilios:
FI


El domicilio se clasifica de la siguiente manera:

General u ordinario El domicilio general, lugar en que la ley sitúa a la persona para la
generalidad de sus relaciones jurídicas. Este a su vez se clasifica en: a) real o voluntario:
(art. 73 del CCCN) es donde la persona humana tiene su residencia habitual. Si ejerce
actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Este domicilio toma en
cuenta la efectiva residencia de la persona, es voluntario, pues sólo depende de la voluntad
del individuo, y, además, es de libre elección e inviolable (art. 18 CN). Elementos
constitutivos del domicilio real: 1) un elemento material o corpus (constituido por la
residencia de la persona que es efectiva y permanente), 2) el animus es la intención o
propósito de permanecer en un determinado lugar. El domicilio real se constituye por la
reunión de sus dos elementos.

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El domicilio legal como el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que
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una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones. (Art 74 CCCN):
a) los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus
funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar que lo están
prestando;
c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen
domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
Este domicilio es forzoso (la ley lo impone independientemente de la voluntad del

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interesado); es ficticio (el sujeto puede no estar allí presente); es excepcional y de
interpretación restrictiva, (porque sólo funciona en los casos previstos por la ley); y es
único, (porque es una clase de domicilio general u ordinario).

El domicilio especial: es el que las partes de un contrato eligen para el ejercicio de


los derechos y obligaciones que de él emanan (art. 75). Este domicilio produce sus

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efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas, es decir, tiene eficacia
sólo para aquellas relaciones jurídicas para las que ha sido instituido. Es elegido
libremente por las partes y el domicilio convenido tiene fuerza de ley para los
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contratantes, es decir que tiene efecto vinculante, salvo que, por acuerdo común de
partes, lo modifiquen. Este domicilio es temporario en principio y se termina cuando la
situación finaliza. (No se puede decir que éste sea un atributo de las personas, sino que
puede faltar). Ej. De domicilio especial es, en el caso de las sociedades que poseen este
tipo de domicilio. Caracteres: a) no es necesario, (porque la persona puede no tener
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constituido domicilio especial alguno); b) puede ser múltiple, (porque la persona puede
tener varios domicilios especiales); c) es voluntario, convencional, transmisible tanto a
los sucesores universales como a los singulares.

➢ CAPACIDAD
FI

Noción:

La capacidad es uno de los atributos más importantes de la persona. Este atributo forma
parte del concepto mismo de persona. La capacidad de derecho siempre está presente.


Existen diferentes tipos de capacidades: la de derecho, que es atributo de la persona, y la


de hecho o de ejercicio, que no es un atributo, puesto que puede faltar por completo.
La noción de capacidad no se agota entonces en la capacidad de derecho –atributo de la
persona– puesto que comprende también la capacidad de hecho o de obrar, que consiste
en la aptitud de las personas físicas para ejercer por sí mismas los actos de la vida civil.
La capacidad tiene los siguientes caracteres: a) las reglas que gobiernan la capacidad
son de orden público y no pueden ser modificadas por voluntad de los particulares; b) es
principio general que tanto las incapacidades como las restricciones a la capacidad son la
excepción; c) las restricciones a la capacidad son de interpretación restrictiva.

Capacidad de derecho (siempre está presente). El Art. 22 del CCCN define la capacidad
de derecho: “Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para
ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta
capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados.” La

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capacidad de derecho se define como la aptitud de que goza toda persona humana para
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ser titular de derechos y deberes jurídicos. Esta aptitud se vincula muy directamente con
la personalidad humana; por ello, todas las personas son capaces de derecho y no
puede concebirse una incapacidad de derecho absoluta, es decir, que comprenda todos
los derechos y obligaciones, porque sería contrario al orden natural. La capacidad de
derecho nunca puede faltar de manera absoluta, pues es uno de los atributos de la
persona, es decir que nace concomitante a la existencia de la persona. Ahora bien,
es relativa, pues no se posee de manera total, ya que el límite para ser titular de
derechos no sólo está en los derechos de los demás, sino también en el interés
público.

Por otro lado, la capacidad de hecho o de ejercicio es la aptitud o grado de aptitud de las
personas físicas para ejercer los derechos de los que se es titular o para ejercer por sí los
actos de la vida civil. Es decir que, en este caso, sí se pudieron adquirir ciertos derechos,

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pero, por alguna situación en especial, no se los puede ejercer si no es a través de un
representante.

Capacidad de hecho:(o de obrar) (Art. 23) “Capacidad de ejercicio. Toda persona


humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones
expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial”.

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Limitaciones el Código:
Art 24.-Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio: a) la persona por
nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el
DD
alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo; c) la persona declarada incapaz
por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.
➢ Estado civil
LA

El estado civil es un atributo propio de las personas físicas y hace referencia a la


posición o rol que ocupa una persona en la sociedad.

Caracteres

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las normas que regulan el estado de las personas son de orden público; no pueden
ser modificadas por la voluntad de los interesados;
• es indivisible y oponible erga omnes;
• generalmente es recíproco o correlativo, porque a cada estado de una persona le


corresponde el de otro que resulta correlativo;


• es inalienable, es decir intransmisible;
• es necesario, indisponible y único, es decir que no se puede tener dos estados
correlativos a la vez (por ejemplo, ser casado y soltero al mismo tiempo, ser padre
e hijo al mismo tiempo).
Efectos:

• El estado genera deberes jurídicos. (Como el de usar un apellido o suministrar


alimentos; en el ámbito del derecho procesal es causal de excusación o de
recusación de los jueces o funcionarios, quienes no podrán entender en aquellos
pleitos en que intervengan parientes que se hallen en los grados previstos en las
leyes rituales; en el ámbito penal es agravante o eximente de pena.
• Se relaciona con los otros atributos, por ejemplo, en el matrimonio (estado: casado),
los esposos tienen limitaciones entre sí para ciertos contratos; o por caso los padres
no pueden contratar con sus hijos sometidos a responsabilidad parental. Además,

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si se logra el reconocimiento de un hijo extramatrimonial por el padre, este
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reconocimiento cambia el estado del hijo reconocido y del padre que reconoce.)
Acciones: Los efectos de este atributo son importantes a la hora de los reclamos
patrimoniales o de deberes correspondientes al estado que se posea, para lo cual la ley
establece una serie de normas que lo protegen. A las personas les reconoce dos acciones:
1) De reclamación de estado: que son acciones que persiguen un reconocimiento
(por ejemplo, las acciones de filiación).
2) De impugnación de estado: que son acciones que persiguen un desconocimiento
de un estado ostentado hasta entonces (por ejemplo, la que le corresponde al padre
con respecto al hijo nacido en matrimonio y que no es suyo).

➢ Personas por Nacer

OM
Diferencia entre persona y vida humana. Persona: categoría jurídica (ser portador de
derechos)
Vida humana: es un suceso de la naturaleza.
Importancia jurídica de la concepción:
El artículo 19 del Código Civil y Comercial prevé: “Comienzo de la existencia. La

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existencia de la persona humana comienza con la concepción”. La concepción
determina el momento a partir del cual se es persona, es decir que el sujeto tiene
personalidad jurídica y goza de protección de la ley. El Código Civil y Comercial
DD
reconoce su comienzo en el momento mismo de la concepción. Se considera que hay
persona durante todo el proceso de gestación: desde su inicio hasta el nacimiento y,
luego, habrá persona física desde ese instante hasta la muerte. El Pacto de San José
de Costa Rica establece esta postura de considerar a la persona desde la concepción y
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
LA

general, a partir del momento de la concepción. El art. 75 inc. 22 CN asigna tutela jurídica
a la vida humana desde este momento de la concepción. La Convención de los Derechos
del Niño en su art. 1°, establece que “niño” es todo ser humano menor de dieciocho años.
Con respecto al comienzo de la vida, la Convención nada aclara, pero sí lo hace la ley
23.849 –la de ratificación del Tratado– en su art. 2, el cual declara que: con relación al
FI

artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina


entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta
los 18 años. Repárese que lo que goza de jerarquía constitucional es el texto de la
Convención junto a la ley de ratificación. Duración del embarazo: Art. 20.-Duración del


embarazo. Época de la concepción. Época de la concepción es el lapso entre el


máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto
prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días y el
mínimo de ciento ochenta, excluyendo el día del nacimiento. Sin contar el día del parto,
se cuentan trescientos días hacia atrás y luego ciento ochenta días, también hacia atrás.
En el período de ciento veinte días que hay entre uno y otro término, la ley presume que
se ha producido la concepción. Entonces, se presume, salvo prueba en contrario, que la
concepción se produjo en los primeros ciento veinte días de los trescientos del embarazo,
sin contar la fecha de parto. Para la postura mayoritaria en la doctrina, la fecundación del
óvulo por el espermatozoide da inicio no sólo a la vida humana sino también a la persona
humana, sea que la fecundación se hubiese producido en el seno materno o en el
laboratorio. Hemos señalado precedentemente que la jurisprudencia internacional no
participa de la postura mayoritaria en orden a que la concepción debe entenderse como
fecundación. NACIMIENTO CON VIDA: Definición El artículo 21 dispone: “Nacimiento
con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer

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quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se
14
considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume.” Los
derechos y obligaciones adquiridos por el nasciturus (Persona antes de nacer, mientras
permanece en el claustro materno.) en el momento mismo de la concepción (es allí donde
adquiere la calidad de “persona”) quedan sometidos a una suerte de condición suspensiva:
el nacimiento con vida. Ocurrida ella, se produce su “adquisición irrevocable” de todos los
derechos que le correspondan por filiación; por el contrario, es decir en caso de nacer
muerto o sin vida, se extinguirán retroactivamente la totalidad de los derechos que pudo
haber adquirido desde la concepción. Si el niño nace con vida, mantiene o conserva
esos derechos que adquirió desde la concepción, de manera tal que su nacimiento lo
único que hace es perfeccionar o consolidar esa personalidad que ya poseía. Prueba:
la prueba por excelencia del nacimiento, así como sus circunstancias de tiempo, lugar,
sexo, nombre y filiación de las personas nacidas, es la partida del Registro Civil. El
nacimiento ocurrido en el extranjero se prueba con los instrumentos otorgados según las

OM
leyes del lugar donde se produce, legalizado o autenticado del modo que disponen las
convenciones internacionales y, a falta de ellas, las disposiciones consulares de la
República. Para el supuesto en que no hubiera partida del Registro, porque no hay registro
público o bien porque falta o es nulo el asiento, y quisiera demostrarse el hecho del
nacimiento, se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba, ya sea una
información pericial, testimonios de los médicos o expertos, entre otros. Presunción El

.C
mencionado artículo 21 establece que “el nacimiento con vida se presume”; presunción
que funciona ante la hipótesis de que existieran dudas al respecto. Admite prueba en
contrario, es decir que, si alguien alegara que el niño nació muerto, debe cargar con la
DD
prueba de tal extremo
➢ Ausencia de la persona
Definición: El Código Civil y Comercial contempla en seis artículos (79 a 84) las normas
sustantivas y procedimentales correspondientes a la simple ausencia y al procedimiento
LA

previsto a los fines de obtener tal declaración. El fin último de esta regulación es la
protección del patrimonio del ausente, pues lo que se pretende es la designación de un
curador especial a los bienes para que estos puedan ser administrados en debida forma
mientras dure el estado de ausencia.
FI

Presupuestos fácticos y jurídicos: Configuración del presupuesto de ausencia simple Art.


79. Ausencia simple. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse
noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus
bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe
apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente


el mandato. Entonces deben darse los 3 presupuestos: Desaparición del domicilio sin
noticias, que haya dejado bienes que exijan protección, y que no haya dejado apoderado, o
que habiéndolo dejado sus poderes resulten insuficientes, o en último término no haya un
buen desempeño de su mandato. No se exige el transcurso de un plazo para peticionar
ante juez competente, solo se impone que existan bienes para cuidar, para tomar las
medidas necesarias para proteger el patrimonio del ausente. Procedimiento: (art. 80, 81,
82, 83 y 84) 1) Legitimados para iniciar el proceso de ausencia: a) El Ministerio Publico
b) Toda persona con interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Juez competente:
art 81.- Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o no
es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es
necesario; si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido. 2) Petición
de la declaración de ausencia: art. 82 regula el procedimiento para la petición de la
declaración de ausencia simple, disponiendo, en primer término, que el presunto ausente
debe ser citado por edictos durante cinco días, y, si vencido el plazo no comparece, se debe
dar intervención al defensor oficial o, en su defecto, nombrarse un defensor al ausente,
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debiendo nombrarse un abogado de la matrícula. Asimismo, se prevé que el Ministerio
15
Público es parte necesaria en el juicio y su intervención resulta imprescindible. “En caso
de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas
que las circunstancias aconsejan” a fin de la preservación del patrimonio. Una vez oído el
defensor y producida la prueba correspondiente, que tendrá por fin acreditar la
desaparición del ausente y que podrá rendirse por cualquier medio, si concurren los
extremos legales, el juez estará en condiciones de dictar la sentencia de declaración de
ausencia simple y designar al curador. 3) Efectos: Dictada la sentencia de simple
ausencia, se designará un curador a fin de que realice los actos de conservación y
administración ordinaria de los bienes. Para el supuesto de que deba realizar un acto que
exceda la administración ordinaria, deberá requerir autorización al juez, la que debe
ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e impostergable. La curatela del ausente
termina por su presentación personalmente o por apoderado; por su muerte o por su
fallecimiento presunto declarado judicialmente (art. 84).

OM
➢ Muerte presunta
Régimen legal. Casos y términos. La presunción de fallecimiento: al igual que la
muerte, constituyen supuestos jurídicos extintivos de la persona humana. Así, los efectos
de la sentencia judicial que declara el fallecimiento presunto son idénticos a los de la
muerte, pero la ley establece diferencias fundadas en la eventual reaparición del declarado

.C
muerto presunto y en la necesidad de proteger sus intereses.
Distintos supuestos: el Código contempla:
DD
• Art 85.- Caso ordinario. La ausencia de una persona de su domicilio sin que
se tenga noticia de ella por el término de tres años causa la presunción de
su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse
desde la fecha de la última noticia del ausente.
• Art 86.- Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un
LA

ausente: a. si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto,


acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte,
o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene
noticia de él por el término de dos años, contados desde el día en que el
suceso ocurrió o pudo haber ocurrido; b. si encontrándose en un buque o
FI

aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por


el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber
ocurrido.


Procedimiento para su declaración: 1) Plazos: caso ordinario: tres años desde la


última noticia. Caso extraordinario: dos años desde la última noticia. La disminución de
los plazos en los casos extraordinarios en relación con el supuesto ordinario se debe a que
se trata de hipótesis que se sustentan en circunstancias particulares, en las que las
posibilidades de supervivencia resultan ínfimas. 2) Legitimados: art. 87, cualquier
persona que tenga “algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se
trate puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los
extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la
existencia del ausente” que arrojen resultado negativo. 3) Juez competente: juez del
domicilio del ausente. 4) El artículo 88 prescribe el procedimiento al trámite del pedido
de declaración de fallecimiento presunto. El juez deberá nombrar un defensor al ausente
a fin de garantizarle el derecho de defensa durante la tramitación del juicio. Deberá citarse
al ausente por edictos que se publicarán una vez por mes durante seis meses, publicación
que deberá disponerse en el Boletín Oficial y en otro que resulte de importancia. En el
supuesto de que existan bienes y no haya mandatario, o, si el que hubiere, ejerciera

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incorrectamente el mandato, deberá nombrarse un curador a sus bienes a los fines de que
16
los administre y conserve. 5)Efectos de la declaración el artículo 88 aclara que la
declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración
de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para
conocer la existencia del ausente. Pasados los seis meses –tiempo en que se publican los
edictos–, recibida la prueba que acredite que la búsqueda del ausente dio resultado
negativo y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presuntivo si están
acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la
inscripción de la sentencia en el Registro Civil. Sobre los efectos patrimoniales, los
artículos 90 y 91 regulan sobre el punto. Dictada la declaratoria, el juez mandará abrir,
si existiese, el testamento que hubiese dejado el desaparecido; los herederos y los
legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previo
inventario. El dominio se inscribirá en el registro correspondiente (Registro de la
Propiedad, Registro de la Propiedad del Automotor) con la prenotación del caso, a

OM
nombre de los herederos o legatarios que podrán hacer partición de estos, pero no
enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial. Ahora bien, si, entregados los bienes,
aparece el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración
de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del interesado. La
conclusión de la prenotación se encuentra regulada en el art. 92. Éste prevé que la
prenotación queda sin efecto transcurridos cinco años desde la fecha presuntiva del

.C
fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede
disponerse libremente de los bienes, es decir que los herederos y legatarios pasan a tener
el dominio pleno. Efectos sobre el matrimonio: según el art. 435 inc. “b”, la declaración
DD
de ausencia con presunción de fallecimiento es una causal de disolución del matrimonio,
por lo que el otro cónyuge podrá contraer nuevo matrimonio.

Día presuntivo de fallecimiento. Art. 90


Deberá fijarse como día presuntivo del fallecimiento:
LA

a) en el caso ordinario, el último día del primer año y medio;


b) en el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso y si no está
determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber
ocurrido;
FI

c) en el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque
o aeronave perdidos;
d) si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del


fallecimiento; en caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día


declarado como presuntivo del fallecimiento.

Reaparición del presunto muerto:


Puede reclamar a) la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran.
b) el adquirido con el valor de los que faltan c) el precio adeudado de los enajenados d) los
frutos no consumidos.

Muerte comprobada
El art. 93 CCCN dice “la existencia de la persona humana termina con su muerte”. Hecho
que será comprobado según el art.94 de acuerdo con los estándares médicos aceptados,
aplicándose la legislación especial en caso de ablación de órganos del cadáver. La ley
24193 en su art 23 establece que la persona ha fallecido cuando se verifiquen de modo
acumulativo los siguientes signos. Art. 23. — El fallecimiento de una persona se
considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos,
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que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de su
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constatación conjunta: a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida
absoluta de conciencia; b) Ausencia de respiración espontánea; c) Ausencia de
reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas; d) Inactividad
encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las
diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por
el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Certificación de fallecimiento: debe ser realizada por dos médicos, en los que figurara
por lo menos un neurólogo o neurocirujano y que ninguno de ellos integre el equipo que
realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido. Prueba La muerte se prueba con
la partida del Registro Civil. El art 296 del CCCN dispone: “En el Registro Civil se
inscribirán a) todas las defunciones que ocurran en la Nación b) todas aquellas

OM
cuyo registro sea ordenado por juez competente c) las sentencias que declaren
desaparición forzada de personas. d) las que ocurran a buques o aeronaves de
bandera argentina, ante el oficial público del primer puerto o aeropuerto argentino
de arribo f) las que ocurran en lugares bajo jurisdicción Nacional.” Muerte sucedida
en el extranjero (art 97) debe otorgarse por los instrumentos otorgados según las leyes del
lugar donde acaece. Los que deberán legalizarse o autenticarse según lo disponen las

.C
convenciones internacionales. Prueba supletoria: art. 98. CCC- Falta de registro o
nulidad del asiento. Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el
nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Si el
cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede
DD
tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro,
si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida
como cierta. Conmoriencia: art.95: Se presume que mueren al mismo tiempo las
personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si
no puede determinarse lo contrario.
LA

EJE TEMÁTICO 2: LA INCAPACIDAD


➢ Incapacidades.
Noción
FI

Además de las capacidades, existen las incapacidades de derecho y, de hecho.

• Las “incapacidades de derecho”, son incompatibilidades o prohibiciones que


la ley prevé en casos concretos para evitar un daño al interés público (mal


llamadas incapacidades de derecho). Son restricciones a la aptitud genérica para ser


titular de ciertos derechos en una determinada relación jurídica. El fin concreto de
estas prohibiciones es ése: proteger el interés público y castigar al incapaz para
evitar que cometa actos o hechos que puedan ser perjudiciales para otras personas.
• La incapacidad de hecho se comprueba cuando determinada persona no tiene
aptitud para ejercer por sí misma determinados actos de la vida civil, o sea se trata
de una persona necesitada de un régimen de protección jurídica que la
ampare y que impida el aprovechamiento, por parte de terceros, de esa
situación de debilidad.

La incapacidad de derecho: Se presentan como prohibiciones o restricciones impuestas


por la ley teniendo en cuenta distintas circunstancias e implican la total imposibilidad de
adquirir el derecho, contraer el deber o realizar el acto prohibido, no solamente por
actuación propia sino también por intermedio de otra persona. Caracteres: acerca de los
casos de incapacidad de derecho: a) Son excepcionales. La regla es la capacidad; sólo por

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excepción se establecen ciertas incapacidades de derecho en forma de prohibiciones de
18
realizar determinados “hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados”, las que
suelen ser precisas, es decir sin tener carácter general. b) Obedecen siempre a una causa
grave: la restricción a la capacidad de derecho responde siempre a un interés superior o
una razón moral y de buenas costumbres. c) No pueden suplirse por representación: la
incapacidad de derecho no puede subsanarse por representación como se prevé para los
incapaces de hecho (Borda, 2008).

Enunciación ejemplificativa de las incapacidades de derecho:


Las incapacidades de derecho no están sistematizadas en el Código Civil y Comercial, sino
que aparecen diseminadas. Se refieren a prohibiciones o restricciones en relación con:
a) la calidad de las personas que intervienen en el acto
b) las cosas que constituyen su objeto

OM
c) la clase de acto de acto de que se trate.
a) La calidad de las personas que intervienen en el acto: un ejemplo de incapacidades
debido a la calidad de las personas que intervienen es el art. 689 del Código Civil y
Comercial, que refiere a los contratos que tienen prohibido celebrar los progenitores con
el hijo que está bajo su responsabilidad. Por caso, no pueden comprar por sí ni por persona

.C
interpuesta bienes de su hijo, ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o
acciones contra su hijo, ni hacer partición privada con su hijo de la herencia del progenitor
pre fallecido, entre otros actos.
DD
b) Un ejemplo de prohibiciones en relación con las cosas: es el art. 1002 del código
único, que señala que: No pueden contratar en interés propio:
a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o
enajenación están o han estado encargados;
LA

b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus


auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o
han intervenido;
c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que
FI

intervienen o han intervenido;


d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.
Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa


sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo.


c) En lo que toca a prohibiciones con relación a ciertos actos, podemos citar el art.
120, que prevé los actos prohibidos del tutor; el art. 1646 inc. “b”, que establece que no
pueden hacer transacciones “los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas
de su gestión, ni siquiera con autorización judicial”.

Incapacidad de ejercicio (o, de hecho): (art. 24 CCCN). Personas incapaces de


ejercicio. Son incapaces de ejercicio: a. la persona por nacer; b. la persona que no
cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la
Sección 2ª de este Capítulo; c. la persona declarada incapaz por sentencia judicial,
en la extensión dispuesta en esa decisión. Entonces Consiste en la falta de aptitud o
en la imposibilidad del sujeto para realizar por sí mismo actos jurídicos válidos, pero esta
ineptitud legal puede suplirse a través del instituto de la representación, previsto en los
arts. 100 y 101 del código único. Las incapacidades de hecho han sido establecidas en
interés mismo del incapaz y por ello la ley ha procedido con un criterio tutelar. Una
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persona puede carecer de capacidad de hecho de manera absoluta, o bien, sólo para
19
determinados actos jurídicos.

Enumeración legal (según art. 24 CCCN)

a.) La persona por nacer, que es la persona que está concebida en el seno materno y aún
no ha nacido; para que sus derechos y obligaciones queden irrevocablemente adquiridos,
debe nacer con vida, pues, de lo contrario, se considerará que ella nunca existió.

b.) Menores de edad y mayores que no cuentan con edad y grado de madurez
suficiente. Este inciso debe estudiarse en correlación con lo dispuesto en el art. 25, el
que dispone que “menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años”. En
efecto, el supuesto de análisis refiere que son incapaces de ejercicio las personas “que no
cuentan con la edad y grado de madurez suficiente”, por lo que incluye a todas las

OM
personas que no han cumplido los dieciocho años, salvo: 1) el supuesto de los
adolescentes en relación a los tratamientos no invasivos (que veremos más adelante); 2)
el caso de los menores emancipados por matrimonio que gozan de plena capacidad de
ejercicio con las limitaciones previstas (arts. 27 y 28); 3) la persona menor de edad con
título profesional habilitante que puede ejercer profesión sin necesidad de previa
autorización (art. 30). 4) También son considerados incapaces de obrar las personas

.C
mayores de edad que no cuenten con madurez suficiente, pues el artículo utiliza la
conjunción “y”, requiriéndose ambos requisitos para que alguien sea considerado capaz.
En definitiva: Fuera de estas situaciones excepcionales, la regla es que las personas, para
DD
gozar de la plena facultad para ejercer los derechos, deben ser mayores de dieciocho años.
Las dos pautas, edad y madurez suficiente, predeterminan el límite. Si la persona tiene
edad y madurez suficiente, puede validar su actuación autónoma; de lo contrario, es
incapaz de ejercicio.
LA

c.) La persona incapaz por sentencia judicial. Este supuesto implica que, mediante
sentencia, se puede restringir la capacidad para determinados actos, debiendo partirse
siempre del presupuesto de la capacidad, y que sus limitaciones son de carácter
excepcional. Cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de
FI

interaccionar y expresar su voluntad, el sentenciante puede declarar la incapacidad y


designar un curador. Por último, comprende a los inhabilitados por prodigalidad, a
quienes se les designará un apoyo para el otorgamiento de actos de disposición.

➢ Distinción entre Menor de edad y adolescencia




Menor de edad: Definición (art 25 CCCN) menor de edad es la persona que no ha


cumplido dieciocho años y adolescente, la persona menor de edad que cumplió trece
años. Distinción entre menor de edad y adolescente: Entonces las personas que desde
su nacimiento hasta que cumplen dieciocho años, son “menores de edad”, especificando
la denominación de “adolescente” a la persona menor de edad que ha cumplido la edad
de trece años.

Modo de ejercer los derechos los menores de edad


A través de sus representantes legales, que son los padres, tutor o curador. Sin embargo,
la persona menor de edad que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede
ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, salvo que
hubiere conflicto de intereses con sus representantes legales, en los que ejercerán sus
derechos mediante asistencia letrada. Alguno de los derechos que pueden ejercer los
menores de edad sin necesidad de que intervengan sus representantes legales son: a) El

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menor de edad que ha obtenido título habilitante puede ejercer la profesión por cuenta
20
propia (art. 30). b) La persona mayor de dieciséis años es considerada adulta para las
decisiones sobre su propio cuerpo, así como el adolescente tiene aptitud para decidir sobre
tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado o provoquen un riesgo
grave para su vida o integridad física (art. 26). c) El adoptado con edad y grado de madurez
suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder a ellos
cuando así lo requiera (art. 596). d) Los progenitores adolescentes, estén o no casados,
ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos
las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud (art. 644). e) El hijo menor de
edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización
judicial, si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada (art. 679).
f) El hijo adolescente no precisa autorización de sus progenitores para estar en juicio
cuando sea acusado criminalmente (art. 680). En definitiva, la persona menor de edad
debe actuar por medio de sus representantes legales, salvo en los casos en que el Código

OM
establezca que pueden hacerlo por sí solos (art. 26).
➢ El derecho a ser oído

El artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con el art. 12 de la


Convención de los Derechos del Niño y con la ley 26.061, consagra el derecho de los
menores a ser oídos, el que implica que, siempre que los menores tengan edad para

.C
poder expresar una opinión con fundamento, deben ser escuchados y debe ser tenido
en cuenta su parecer. De esta forma, se contempla y reafirma un importante protagonismo
del niño, en cuanto se le reconoce mayor intervención en los actos que le competen y
DD
afectan. Este reconocimiento implica destacar la autonomía de la voluntad del sujeto, a
pesar de su condición de menor. En resumen, se establecen las condiciones de
participación de los menores en los procesos judiciales que le conciernen, teniendo en
cuenta el juez el grado de madurez, reconociendo en forma progresiva su capacidad sobre
la base de la regla del discernimiento, en particular en aquellos casos en los que pudiera
LA

haber conflictos de intereses entre el menor y sus representantes legales.

Las decisiones de los menores en el ámbito de la salud

a) Tratamientos no invasivos: El artículo 26 del código unificado establece una


presunción de que el adolescente de entre trece y dieciséis años puede y se considera
FI

facultado para aceptar y consentir por sí mismo ciertos tratamientos, siempre que
estos no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo
grave en su vida o integridad física. Esta presunción funcionará siempre que el
adolescente pueda comprender los aspectos esenciales relativos a la práctica propuesta,


aunque, de ser necesario, una última determinación siempre quedará en manos de los
tribunales, la lex artis y la costumbre, y, por lo general, será el médico tratante quien
decida acerca de la aptitud del tratamiento, con base en criterios que desde el ámbito
médico se van pautando.
b) Tratamientos que comprometen la salud del menor: si se trata de un tratamiento
que compromete su estado de salud o está en riesgo su vida, el adolescente debe prestar
su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, y, en caso de existir un
conflicto entre ambos, se resolverá judicialmente teniendo en cuenta el interés superior
del niño y la opinión médica respecto de las consecuencias de la realización del acto.
c) Los cuidados del propio cuerpo del mayor de dieciséis años: el art. 26 establece que
la persona mayor de dieciséis años es considerada como un adulto para las decisiones
sobre el cuidado de su propio cuerpo. Se reconoce una anticipación de la capacidad
de los menores para dar consentimiento o asentimiento para ciertos actos de

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intrusión en su cuerpo. En el caso de desacuerdo entre el menor, el médico y los padres,
21
deberá intervenir la justicia a fin de que se valore la situación concreta del sujeto.

La persona menor de edad con título profesional habilitante. La persona menor de


edad que ha obtenido un título habilitante para ejercer la profesión puede ejercerla por
cuenta propia sin necesidad de previa autorización; consecuentemente, se le otorga la
facultad de administración y disposición de los bienes que adquiera con el producto de
aquélla, pudiendo también estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas con dicho
ejercicio (art. 30 CCCN). Por el contrario, en los casos del menor sin título habilitante
debe tenerse en cuenta las prohibiciones de la ley 26.390 de Prohibición de Trabajo Infantil
y Protección del Trabajo Adolescente. Así, cabe destacar que la ley laboral prohíbe trabajar
a los menores de 16 años; luego de esa edad, sólo pueden hacerlo, hasta los 18, si cuentan
con autorización de los padres, tal como lo prevé el art. 32 de la ley 20.744.Importante:
debemos destacar que los bienes adquiridos por el menor con su trabajo constituyen

OM
un patrimonio especial que queda bajo su libre administración y disposición, mientras
que los bienes del patrimonio general siguen bajo la administración del representante
legal.
➢ Personas con capacidad restringida
Noción de persona con capacidad restringida y con incapacidad. Distinción:

.C
El art. 31 del Código Civil y Comercial establece reglas generales en materia de
restricción a la capacidad.
DD
Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por
las siguientes reglas generales:
a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando
se encuentre internada en un establecimiento asistencial; b) las limitaciones a la
capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la
LA

persona; c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto


en el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona tiene derecho a recibir
información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; e)
la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada
que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios; f) deben priorizarse
FI

las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.

Estas reglas generales que se agrupan en la norma rigen todo lo referido a las restricciones
al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, y son producto especialmente de la


aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley
26.378) y de la Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.557). Manteniendo el criterio
biológico-jurídico, el art. 32 del código unificado prevé dos supuestos diferenciados:

• a) incapacidad de ejercicio relativa, que alcanza los actos señalados en


cada sentencia.
• b) incapacidad de ejercicio absoluta.
Se puede restringir judicialmente la capacidad de una persona: (art. 32 del Código)
a partir de los trece años cuando ésta padece una adicción o alteración mental permanente
o prolongada de entidad suficiente – elemento biológico- y se estime que de no restringirle
la capacidad pueda ocasionar un daño a su persona o a sus bienes – elemento jurídico; o
excepcionalmente declarar la incapacidad : “cuando la persona se encuentre
absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su
voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos
resulte ineficaz”.

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Presupuestos jurídicos y fácticos
22
La persona con capacidad restringida es, por regla, una persona capaz y sólo no podrá
ejercer por sí sola determinados actos que se especifiquen en la sentencia (art. 24 inc. “c”).
El juez, en la sentencia, debe designar el o los apoyos que estime convenientes, siempre
tratando de limitar lo menos posible la autonomía de la persona, favorecer las
decisiones que respondan a las preferencias de la persona tutelada y, de esta manera,
garantizar el respeto de los derechos de la persona protegida. El o los apoyos que se
designen no tienen por misión sustituir la voluntad del sujeto, sino todo lo contrario;
promueven la libertad, la autonomía, “la comunicación, la comprensión y la
manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos” (art32).

Persona incapaz de ejercicio absoluta cuando:


a) se encuentre imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por

OM
cualquier modo, medio o formato adecuado.
b) el sistema de apoyos cualquiera que fuere resulte ineficaz. En este supuesto, el juez
deberá designarle un curador para que represente al incapaz, siendo de aplicación los
arts. 138 a 140 (curatela).
Si no se dieran estos requisitos esenciales, corresponderá una sentencia de capacidad

.C
restringida y no una declaración de incapacidad absoluta.
Procedimiento para su declaración:
DD
Medios de protección: de la persona que padece de alguna discapacidad, son: a) La
declaración de capacidad restringida; b) la incapacidad, cuando la persona padece
una incapacidad absoluta, es decir que no puede accionar con el medio que la
circunda y los medios de apoyo son ineficaces y c) Como veremos más adelante, la
declaración de inhabilitación en el caso del pródigo. Personas legitimadas: La
LA

declaración de incapacidad, sea esta absoluta o restringida a determinados actos, no


procede de oficio, es necesario que las personas legitimadas a tal fin lo soliciten. El
Código Civil y Comercial lo establece en el art. 33, 1) El propio interesado (deberá
presentarse con abogado; de no hacerlo, se le deberá nombrar un asesor que lo represente)
2) El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya
FI

cesado (o sea la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, público,


notorio, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de
vida común, sean del mismo o diferente sexo (art. 509). 3) Los parientes dentro del cuarto
grado (sea que se trate de un parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción


humana asistida o por adopción) en línea recta o colateral y, si fueran por afinidad, sólo
hasta el segundo grado. 4) El Ministerio Público.
Se sostiene que la enumeración que realiza el mencionado artículo es taxativa de las
personas que se hallan facultadas para peticionar la declaración de incapacidad. Sin
embargo, en caso de tratarse de personas que no están legitimadas para iniciar la acción,
podrán hacer una presentación ante el Ministerio Público, a fin de que evalúe la posibilidad
de iniciar el proceso. Entrevista personal. El conocimiento personal del juez con el
interesado debe ser obligatorio y no facultativo. Es por ello por lo que la entrevista
personal prevista en el art. 35 del CCCN no será una facultad sino un deber indelegable
en cabeza del juez, quien deberá asegurarla en cada proceso y previo a dictar cualquier
resolución, salvo las medidas cautelares que puede ordenar en caso de urgencia para
garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona (art. 34). En la
audiencia, deberán concurrir el interesado, el Ministerio Público y al menos un
letrado que ejerza la defensa técnica de la persona. El juez tomará contacto personal con
el padeciente para garantizarle el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás
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y para darle un trato más personalizado y humanitario, así como la garantía de acceso
23
directo al órgano de decisión Intervención del interesado. Podrá comparecer con un
abogado particular y, en caso de no hacerlo, necesariamente se le deberá designar un
defensor que ejerza su defensa técnica desde el inicio del proceso. Prueba: rige el principio
de amplitud probatoria, pudiendo aportar todos los elementos que hagan a su defensa.
Competencia procesal (art.36) El juez competente para entender en la causa es el
correspondiente al del domicilio de la persona o el de su lugar de internación. Valor
del dictamen del equipo interdisciplinario. Previo al dictado de la sentencia es
imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Este dictamen es una prueba
necesaria que, sin su realización, no podrá arribarse luego al dictado de una sentencia
válida. Los equipos interdisciplinarios para realizar la evaluación incluyen: las áreas
de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras
disciplinas o campos pertinentes. Sentencia. Luego de la valoración del dictamen
interdisciplinario, junto con los otros elementos traídos al proceso, el juez debe resolver

OM
con relación al ejercicio de la capacidad jurídica, considerando especialmente la voluntad,
deseos y preferencias de la persona, y procurando que la afectación de la autonomía
personal sea la menor posible. De tal modo, la sentencia puede: a) desestimar la acción;
b) restringir la capacidad del sujeto o c) declarar la incapacidad. La sentencia que limite o
restrinja la capacidad: debe señalar los actos y funciones que la persona no puede realizar
por sí misma y, a fin de que tome las decisiones pertinentes, le designará los apoyos que

.C
considere necesarios e indicará la modalidad de actuación, es decir, si la función debe ser
cumplida por dos o más personas, si la actuación debe ser conjunta o indistinta, o si la
validez de los actos jurídicos requiere del asentimiento otorgado por el apoyo. La sentencia
DD
que disponga la incapacidad: deberá indicar los curadores que se designan (puede ser
una o más personas), permitiendo que la persona incapaz pueda designar quién ejercerá
su curatela, ya sea mediante una directiva anticipada (art. 60), ya sea descubriendo su
verdadera voluntad por alguna manifestación (art. 43). La sentencia que limite la
capacidad ya sea en forma total o parcial, es un verdadero estatuto de cómo debe
LA

actuar la persona del incapaz. Registración de la sentencia: La sentencia que restrinja


la capacidad y los sistemas de apoyo que se designen deben ser inscriptos en el Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas, debiendo dejar constancia marginal en la
partida de nacimiento de la persona. Este régimen, lo que pretende es dar publicidad de
la sentencia y, a su vez, resguardar los derechos de terceros que contraten con la persona
FI

a la que se le ha restringido su capacidad jurídica. Una vez que las restricciones sean
dejadas sin efecto, o bien modificadas por una nueva sentencia dictada, se deberá ordenar
la inmediata cancelación o inscripción registral, respectivamente. Revisión. La sentencia
puede ser revisada en cualquier momento, a instancias del interesado. Se impone al juez


la carga de impulsar de oficio la revisión de los términos de la sentencia en un plazo no


mayor a tres años, a partir de la realización de nuevas evaluaciones interdisciplinarias y
tras haber entrevistado nuevamente en forma personal al interesado; de lo que se
desprende el rol activo que se le asigna al juez. En caso de que ello no ocurra, será el
Ministerio Público quien deberá instar a que se lleve a cabo la revisión. El plazo de los
tres años es un plazo máximo; es posible instar su revisión con anterioridad si las
circunstancias del caso así lo aconsejan.

Cese de la incapacidad
El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el
juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado, que dictamine
sobre el restablecimiento de la persona. El juez competente para declarar el cese de las
restricciones será el mismo que en su momento las había impuesto. El juez, ante la
solicitud de los legitimados –quienes podrán promover un nuevo procedimiento para
determinar el cese de las restricciones a través del dictado de una nueva sentencia–, podrá

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disponer el cese total de las restricciones, o bien, que éste sea sólo sea parcial, en cuyo
24
caso se podrá ampliar la nómina de actos y funciones que la persona podrá realizar por sí
misma o con asistencia de los apoyos. Cuando la sentencia haya sido de incapacidad, se
podrá dictar una nueva sentencia: a) que resuelva el cese total y definitivo de la
incapacidad; b) que confirme la situación actual; o c) que convierte la incapacidad en
capacidad restringida, debiendo especificar las restricciones y nombrando el o los apoyos
necesarios. Cuando la sentencia haya sido de “capacidad restringida”, la nueva
sentencia podrá: 1) resolver el cese total de las restricciones; 2) ampliar o disminuir la
nómina de actos que la persona podrá realizar por sí sola y si requiere de nuevos apoyos;
3) mantener la situación actual sin modificaciones. De acuerdo con lo dicho
anteriormente, sea la sentencia que se dicte deberá inscribirse en el Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas para la debida oponibilidad a terceros.
➢ Inhabilitados

OM
Noción. Presupuestos fácticos: De conformidad al art. 48 del Código Civil y Comercial,
podrán ser inhabilitados: los pródigos: aquellos a quienes, por la mala gestión de sus
bienes, en el sentido de dilapidar, malgastar, expongan el patrimonio familiar a que se vea
menoscabado. Definición del art.48 de Prodigo: como aquélla que padece una alteración
funcional permanente o prolongada, física o mental, que, en relación con su edad y medio
social, implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional

.C
o laboral. Lo que la ley pretende es proteger al grupo familiar de la pérdida del
patrimonio, legitimando a promover la inhabilitación al cónyuge, conviviente,
ascendientes y descendientes. Para que proceda la inhabilitación se requiere dos
DD
situaciones: 1) personas a quienes proteger y 2) prodigalidad en la gestión del patrimonio
por parte de la persona que se pretende inhabilitar. Procedimiento de la declaración.
Los legitimados son: el cónyuge, conviviente, ascendientes y descendientes, sin establecer
la norma distinción de grados ni edad, por lo que debe interpretarse que, cualquiera fuere
la edad o el grado, podrán iniciar la acción. Juez competente: el juez del domicilio de la
LA

persona que se pretende inhabilitar. También se deberá acompañar los elementos


probatorios. Si bien no está prevista la evaluación interdisciplinaria dentro del proceso,
podría realizarse por interpretación analógica con lo normado en el art. 50, donde sí se
exige en el marco del proceso para disponer el cese de la inhabilitación. Cabe señalar
que deben aplicarse supletoriamente las normas previstas sobre incapacidad o
FI

capacidad restringida en la medida en que no sean incompatibles. Efectos de la


declaración: Declarada la inhabilitación, se restringe la capacidad jurídica de la persona,
quien ya no podrá ejercer libremente determinados actos por sí misma. No podrá ejercer
actos de disposición entre vivos, sí los de última voluntad, y para aquéllos requerirá


contar con un apoyo que lo asista. Además de estos actos, el apoyo deberá asistir al
inhabilitado en todos aquellos actos que hayan sido indicados por el juez en su sentencia
de inhabilitación. La figura del apoyo: es necesaria a fin de evitar que el inhabilitado
realice actos de otorgamiento que puedan perjudicar la integridad del patrimonio y
perjudicar así a las personas del cónyuge, conviviente e hijos menores o con discapacidad.
La sentencia, deberá establecer las condiciones de validez de los actos y la modalidad de
actuación del apoyo, debiendo inscribirse esta sentencia en el Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas a fin de resguardar a los terceros que contratan con la
persona del inhabilitado.

Cese de la inhabilitación: El mismo juez que declaró la inhabilitación será el


encargado de decretar el cese, previo examen interdisciplinario que dictamine sobre
el restablecimiento de la persona. La sentencia que se dicte podrá: 1) ordenar el cese
total de la inhabilitación, recuperando la plena capacidad jurídica la persona del
inhabilitado, 2) podrá disponer ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar
por sí o con apoyo o 3) bien mantener las restricciones que se habían impuesto sin
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modificaciones. (Dependerá fundamentalmente de lo que aconseje el examen de
25
facultativos, el que, si bien no será vinculante para el juez, tendrá fundamental
importancia.
➢ La representación y asistencia de los incapaces

La representación necesaria. Definición El artículo 100 del Código Civil y Comercial


establece que las personas incapaces ejercen, por medio de sus representantes, los
derechos que no pueden ejercer por sí. Estos incapaces a los que refiere son única y
exclusivamente los incapaces de obrar o, de hecho, quienes no podrán obrar por sí mismos,
pero sí a través del instituto de la representación.
La relación entre representante y representado puede provenir de: A) la ley –que es la
representación legal o necesaria–B) Voluntaria: de la voluntad del representado.
La representación que veremos es 1) Necesaria, pues no puede faltar, 2) Es legal, pues

OM
se impone con prescindencia de la voluntad del representado 3) Es conjunta, pues se
complementa con la actuación del Ministerio Público.

Responsabilidad parental. Tutela. Curatela. Régimen legal.


El artículo 101 del código unificado nos dice quiénes son los representantes legales de
los incapaces y comprende tres instituciones: 1) La responsabilidad parental,2) La tutela

.C
3) La curatela. Son representantes: a) Los padres de las personas por nacer; b) Los padres
de las personas menores de edad no emancipadas; c) El tutor o los tutores que se designen,
en caso de falta de padres, o si ambos son incapaces o privados de la responsabilidad
DD
parental o suspendidos en su ejercicio; d) El o los apoyos designados de las personas con
capacidad restringida cuando, conforme la sentencia, estos tengan representación para
determinados actos; e) El curador de las personas incapaces en los términos del art. 32
del código unificado.
EJE TEMÁTICO 3: PERSONA JURÍDICA
LA

➢ Persona jurídica

Noción: “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico
les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el
FI

cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.” (Art. 141 CCC) Según Buteler
Cáceres (2000), las personas de existencia ideal son abstracciones que se originan en la
realidad social y representan la posibilidad de los hombres de unir sus esfuerzos en pos de
un fin común; por ello, estos entes se encuentran provistos de personalidad jurídica y están


dotados de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones

o Naturaleza jurídica:
Tres grandes posturas a lo largo de la historia trataron de descifrar la naturaleza jurídica
de estos entes de existencia ideal; Buteler Cáceres (2000), las clasifica o agrupa de la
siguiente manera:

▪ a) La teoría de la ficción: elaborada por Savigny, parte que el derecho


subjetivo es un poder que se sustenta en la voluntad moral, por lo
tanto, la única persona que lo puede detentar es la real, la persona
física. Pero la realidad demuestra la necesidad de los hombres de
actuar conjuntamente y administrar bienes durante esa actuación, por
lo tanto, sólo pueden lograrlo a través de la creación de un ente
artificial, producto de la ficción, al que denomina “sujeto del derecho

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de bienes”; este sujeto no tiene voluntad propia, por eso actúan por el
26
mismo las personas físicas que lo representan.
▪ b. Las teorías negatorias de la personalidad jurídica: estas teorías
parten de la base de que estos sujetos que se unen para lograr sus
objetivos no logran crear un sujeto distinto, por lo tanto, ese sujeto
no existe; la base para lograr la protección de la ley es sólo que estos
grupos persiguen fines de acuerdo con la solidaridad social.
▪ c. Las teorías realistas: éstas reconocen que el sujeto creado por sus
miembros conforma un ente diferente. Estas teorías a su vez presentan
diferentes posturas. Por ejemplo, Las que se fundan en la voluntad:
sostienen que la persona jurídica es un verdadero ente semejante al
organismo de las personas físicas, se basa en una fantasía que
asimila biológica y orgánicamente a las personas físicas y
jurídicas. Este grupo a su vez tiene un subgrupo: a) La teoría del

OM
órgano: este es un concepto que se toma en la actualidad y reemplaza
el concepto de la representación de la persona jurídica por el del órgano
de voluntad de la misma, b)Las que se basan en los intereses:
sostienen que las personas jurídicas poseen un interés distinto al de los
miembros que las componen, entonces este ente representa la
configuración jurídica legal de ese interés, c)La teoría de la institución:

.C
de Hauriou, sostiene que la persona jurídica es una institución, es
una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en
un medio social. Entre los miembros del grupo social interesado en la
DD
realización de la idea, se producen manifestaciones de comunión
dirigidas por órganos de poder y reglamentadas por procedimientos. El
elemento más importante de toda institución corporativa: 1) es la
idea de la obra a realizar. La idea de la empresa es el objeto de la
empresa, porque la empresa tiene por objeto realizar la idea. 2) un
LA

poder de gobierno: organizado para la realización de la idea de la


empresa, y que está a su servicio. 3) la "manifestación de comunión"
de los miembros del cuerpo y también de los órganos de gobierno, tanto
en la idea de la obra a realizar como en los medios a emplear.
FI

Buteler Cáceres adhiere a la concepción realista, destacando que la


persona jurídica es una realidad, pero es tan sólo realidad-idea,
realidad que vive en el mundo del pensamiento jurídico.

Frente a los diferentes tipos de personas jurídicas privadas que contempla el código,


la forma de constitución de dichas personas dependerá en cada caso del tipo de que
se trate.

o Concepción de la personalidad de las personas jurídicas

Cuando hablamos de persona jurídica hacemos referencia a un ente ideal distinto de los
socios que lo componen. Este ente cuenta con capacidad jurídica plena para el
cumplimiento de su objeto y los fines de su creación y, por ende, puede adquirir
compromisos propios frente a los terceros y constituye un centro de imputación
distinto del patrimonio de los socios. Art. 143 del código establece que la persona
jurídica tiene una personalidad jurídica distinta de la de sus miembros y ellos no
responden por las obligaciones contraídas por la persona jurídica, salvo en los casos
previstos en la ley. Esto responde al principio de separación de patrimonios entre la
persona jurídica y sus miembros, que es uno de los ejes rectores de la personalidad de las
personas jurídicas. Este principio opera en relación con los bienes de titularidad de la

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persona jurídica, que, por ende, no pertenecen a ninguno ni a todos sus miembros, y en
27
relación con las obligaciones, ya que ninguno de sus miembros, ni el conjunto de ellos, es
responsable por éstas. (Este principio sólo se puede dejar de lado ante circunstancias
excepcionales previstas en el Código Civil y Comercial o en otras leyes especiales o
generales, como la Ley 19.550 de Sociedades o la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras.)

o Inoponibilidad de la personalidad jurídica

Cuando el accionar de la persona jurídica esté destinada a la consecución de fines ajenos


a la persona jurídica o constituya un recurso para violar la ley, el orden público y la buena
fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, procede la inoponibilidad de la persona
jurídica, es decir que, en tales casos, la actuación del ente se imputará directamente a los
socios, asociados, miembros, controlantes directos e indirectos que la hicieron posible,
quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados (art. 144
CCCN). Opera en un doble sentido: a) la imputación diferenciada: atribuye la actuación

OM
al miembro del ente en su propia persona; b) la limitación de la responsabilidad,
debiendo responder el miembro ilimitada y solidariamente por los daños causados.

o Clasificación de las personas jurídicas


Se clasifican en públicas y privadas

.C
Personas jurídicas públicas

La persona jurídica pública es aquélla cuya existencia y funcionamiento dependen


del derecho público, aunque parte de su actividad esté regulada por el derecho privado.
DD
Así, para determinar el carácter público de un ente es necesario: 1) la obligación de la
persona jurídica hacia el Estado de cumplir sus fines propios; 2) el control estatal de la
gestión de la entidad; 3) el ejercicio de potestades de imperio.

o Clases de Personas jurídicas Públicas (146 CCC):


LA

▪ a) El Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los


municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas
en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter
(Cuando el artículo, en el inciso “a”, refiere a “las demás organizaciones constituidas
FI

en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter”, debe


entenderse que abarca los entes públicos no estatales, como lo son los sindicatos,
las obras sociales sindicales, las empresas del Estado, los partidos políticos, entre
otras entidades.)


▪ b) Los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho


internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona
jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su
derecho aplicable (La alusión a los estados extranjeros debe entenderse
comprensiva de los estados provincial y municipal, organizaciones internacionales,
supranacionales o regionales, como la Organización de las Naciones Unidas,
Organización de Estados Americanos, la Cruz Roja Internacional, la Organización
Mundial de la Salud).
▪ c) La Iglesia Católica. (Debiendo entenderse que se trata de la religión Católica
Apostólica Romana, cuya personería está expresamente reconocida en la
Constitución Nacional)

Esta enumeración no es taxativa.

o Personas jurídicas privadas

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Las personas jurídicas privadas son aquéllas que tienen reglamentada su existencia
28
y actividades por el derecho privado, aunque dependan de una autorización especial
para funcionar. Es decir que, dentro de las personas jurídicas privadas, tendremos
aquellas que requieren autorización para funcionar, como es el caso de las asociaciones
civiles o las fundaciones, y las que no, como por ejemplo las sociedades comerciales, el
consorcio de propietarios, entre otros.

o Enunciación (art 148). Son personas jurídicas privadas:

• a) las sociedades;
• b) las asociaciones civiles;
• c) las simples asociaciones;
• d) las fundaciones;
• e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;

OM
• f) las mutuales;
• g) las cooperativas;
• h) el consorcio de propiedad horizontal;
• i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y
cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de
funcionamiento.

.C
La enumeración que realiza este artículo es meramente enunciativa.

a) la Ley 26.994 (ley que aprueba la reforma del Código Civil y Comercial) sustituye
DD
el texto del art. 1 de la Ley 19.550 (Ley de Sociedades) por el siguiente: “Habrá
sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o
intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las
pérdidas. La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima.
LA

La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal”. En los


hechos, la sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima y como
sociedad de responsabilidad limitada.

El artículo 149 del código único señala que la participación del Estado en una persona
FI

jurídica privada no transforma la calidad de ésta, la que sigue siendo privada sin importar
el grado de participación del Estado y sin perjuicio de que se prevea un régimen especial
en materia de derechos y obligaciones. Esta norma se aplica no sólo a las sociedades, sino
a todo tipo de personas jurídicas de carácter privado.


h) En el inciso “h” se incluye como personas jurídicas privadas al “Consorcio de


propiedad horizontal”, y en las disposiciones del Título V del Libro cuarto, denominado
“Propiedad Horizontal”, refiere su naturaleza jurídica y regula su funcionamiento. Dentro
de ese Título, el artículo 2044 dispone que el conjunto de propietarios de las unidades
funcionales constituye la persona jurídica “consorcio”, es decir que éste es un sujeto de
derecho distinto de los copropietarios de las diversas unidades funcionales que lo
componen.

o Asociaciones civiles

Las asociaciones civiles son un tipo de personas jurídicas privadas (inc. “b” del art. 148)
a través de las cuales se puede realizar múltiples actividades. Constitución, las
asociaciones deben cumplir ciertos requisitos y formalidades objeto principal el bien
común, el interés general, es decir un espíritu altruista. Presupuesto Sin fines de lucro
(lo que las distingue de las sociedades comerciales. Pero pueden realizar actos dirigidos a

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obtener ganancias que sirvan para seguir cumpliendo con su finalidad específica. Art168
29
del CCCN prevé “No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por
fin el lucro para sus miembros o terceros”, el fin de obtener réditos económicos no debe
ser el principal objetivo de la asociación civil. Requisitos de formación: La forma
instrumental para constituirse las asociaciones civiles es la escritura pública, la que
deberá ser inscripta una vez que haya sido otorgada la autorización estatal para funcionar.
Lo que dará nacimiento a la asociación civil como tal es la inscripción en el registro
correspondiente; hasta tanto acaezca dicha inscripción, serán aplicables las normas de
la simple asociación. Contenido del acto constitutivo (art. 170 del Código), 1) La
identificación de los constituyentes 2) El nombre de la asociación con el aditamento
“Asociación Civil” antepuesto o pospuesto 3) el objeto 4) domicilio social 5) el plazo de
duración 6) las causales de disolución 7) las contribuciones que conforman el patrimonio
inicial de la asociación 8) el régimen de administración y representación, entre otros
recaudos que establece. Las partes libremente establecer cualquier otra cuestión que sea

OM
útil para reglar y cumplir los fines de la asociación, teniendo como único límite la no
afectación del orden público, la moral y las buenas costumbres.

o Simples asociaciones

Las simples asociaciones también son personas jurídicas privadas (art. 148, inc. “c”), que
no requieren autorización estatal alguna para funcionar. Constitución: puede ser por

.C
instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por escribano
público, debiendo consignarse el aditamento “simple asociación” o “asociación civil”.
Comienzo de la existencia: comienzan su existencia como personas jurídicas a partir de
DD
la fecha del acto constitutivo, es decir que, una vez otorgada la escritura pública o el
instrumento privado con firmas certificadas, estos sujetos de derechos gozan de
personalidad jurídica. Están reguladas en los arts. 187 a 192 del Código Civil y Comercial
y en cuanto a su constitución, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y
funcionamiento, se rigen por lo dispuesto para las asociaciones civiles, es decir remite a
LA

los arts. 168 a 186.

o Fundaciones

Las fundaciones son personas jurídicas con propósito de bien común, sin fines de lucro,
que se constituyen con el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer
FI

posibles sus fines. Estos entes carecen de miembros, sólo tiene órganos de conducción
y beneficiarios. Para su nacimiento solo se requiere la existencia de un sujeto de derecho
que es la persona del fundador, quien se convierte en un extraño cuando la fundación
obtiene la autorización para funcionar. Constitución: Las fundaciones deben


constituirse necesariamente mediante instrumento público y solicitar y obtener


autorización del Estado para funcionar. Este acto constitutivo que crea la fundación
debe ser otorgado por el o los fundadores o apoderado con poder especial, si se hace por
acto entre vivos o por el autorizado por el juez del sucesorio si es por disposición de última
voluntad y debe contener: a) La identificación de los fundadores, sean personas físicas o
jurídicas; b) Nombre y domicilio de la fundación; c) Objeto preciso y determinado que
propenda al bien común; d) Patrimonio inicial, integración y recursos futuros; e) Plazo
de duración; f) Organización del consejo de administración, duración de los cargos,
régimen de reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros; g) Cláusulas
atinentes a su funcionamiento; h) Procedimiento y régimen para la reforma del estatuto;
i) Fecha de cierre del ejercicio anual; j) Cláusulas de disolución y liquidación y el destino
de los bienes; k) Plan trienal de actividades. Confeccionado el instrumento de
constitución, deberá ser presentado ante la autoridad de contralor para su aprobación y
una vez aprobada, adquirirá personalidad jurídica.

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➢ Atributos de las personas jurídicas
30
La persona jurídica resulta no sólo una regulación del derecho constitucional de
asociarse con fines útiles y una forma de ejercer libremente una actividad
económica, sino que constituye una realidad jurídica que la ley reconoce como
medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se
propone. Tiene personalidad jurídica y, por ende, posee atributos: 1) el nombre para
individualizarse, 2) el domicilio para determinar la ley aplicable y la jurisdicción donde
puede demandar o ser demandada, 3) la capacidad siempre de derecho y limitada al
objeto para el que se constituyó y4) el patrimonio, a los fines del cumplimiento de sus
fines.

o Nombre.
Régimen legal: El nombre o razón social es un atributo de las personas jurídicas, toda

OM
vez que es necesario a los fines de su individualización y designación que permita
distinguirlas.

De acuerdo con lo normado en el art. 151 del Código, el nombre debe reunir los
siguientes requisitos:
a) aditamento de la forma jurídica utilizada para que los terceros conozcan la

.C
naturaleza y extensión de la responsabilidad, por ejemplo “SRL”, “SA”.
b) cumplir con los recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, ello así a los
fines de que se distingan entre las personas jurídicas.
DD
c) no contener términos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres.
d) no inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica.
e) la inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas
LA

requiere la conformidad de éstas, que se presume si son sus miembros.

o Domicilio y sede social (art 152 del Código Civil y Comercial).

Distinción. El término “domicilio” remite a la indicación genérica de la ciudad, localidad


o región donde se ha constituido la sociedad. El término “sede” alude al lugar geográfico
FI

concreto (dirección) donde se ha instalado la persona jurídica. Por ejemplo, Córdoba


capital es el domicilio y Bv. San Juan 710 es la sede. En el estatuto de las personas
jurídicas deberá consignarse obligatoriamente el domicilio y la sede o dirección. No sólo
la ciudad o localidad sino también la calle, número y designación de la unidad funcional


si la hubiera. Si posee muchos establecimientos o sucursales: tiene su domicilio


especial en el lugar de dichos establecimientos, pero sólo para la ejecución de las
obligaciones allí contraídas. Para cambiar el domicilio, debe modificarse el estatuto, y,
si se quiere cambiar la sede, puede ser resuelto por el órgano de administración. Las
notificaciones que se realicen en la sede inscripta de la persona jurídica: serán
vinculantes, aunque ya no funcione allí, pues lo que se pretende es proteger los derechos
de terceros que contraten con el ente social.

o Patrimonio

El patrimonio constituye un elemento esencial de la persona jurídica; es un atributo y,


consecuentemente, no se concibe la idea de persona jurídica sin patrimonio. El
artículo 154 del código nos dice: “la persona jurídica debe tener un patrimonio”. Este
comienza a formarse desde el mismo momento en que los socios se comprometen a realizar
aportes. Patrimonio: es el conjunto de bienes de la persona jurídica con el cual la

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sociedad actúa y afronta el pasivo que lo integra. Este patrimonio no se confunde con el
31
de los individuos que concurren a conformar el sustrato material de la entidad.

o Capacidad

La capacidad vinculada a las personas jurídicas se refiere sólo a la capacidad de derecho


o aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos y ejercer por sí o por otros
los actos inherentes a los derechos de los que se es titular. La noción de capacidad de
obrar es absolutamente ajena, pues estos sujetos de derechos siempre actuarán a través
de sus órganos o representantes. La regla general es que tienen capacidad de derecho
para todos los actos y todos los derechos que no les estén expresamente prohibidos.

Esta capacidad, sin embargo, tiene sus limitaciones debido al principio de


especialidad y de la naturaleza de las cosas.

OM
El principio de la especialidad: significa que las personas jurídicas tienen
capacidad para celebrar aquellos actos inherentes a la finalidad para la que
ha sido creadas, es decir en función de su objeto y su fin. De tal modo, no
pueden celebrar actos que nada tengan que ver son su objeto de creación,
pero ello no significa que no puedan ejecutar los que son convenientes o
necesarios para la mejor obtención de aquél.
• Limitaciones impuestas por la naturaleza de las cosas: las personas

.C
jurídicas no pueden ser titulares, por ejemplo, de los derechos potestativos.
o Representación
DD
Las personas jurídicas desarrollan su actividad por medio de personas físicas que
actúan en su nombre y por su cuenta, de modo tal que su gestión es atribuida a la
misma entidad. Así, las personas jurídicas actúan a través de sus órganos, es decir
aquellas personas autorizadas a manifestar la voluntad del ente y a desarrollar
la actividad jurídica necesaria para la consecución de sus fines. El artículo 159
LA

dispone que los administradores deben obrar con lealtad con la persona que les encarga
la función de administrar sus intereses y con diligencia, es decir con idoneidad, con
aptitud profesional para el exitoso desenvolvimiento de la clase de actividad que constituye
el objeto social. El deber de obrar con lealtad tiene por fundamento la obligación de
fidelidad del mandatario (art. 1324 CCCN), que se extiende a todos los casos de
FI

representación de intereses ajenos, y el deber de buena fe (art. 9 CCCN). El administrador


se debe conducir con la corrección de un hombre honrado, en defensa de los intereses
cuya administración se le ha confiado, por encima de cualquier otra consideración,
evitando obtener un beneficio particular a expensas de la persona jurídica. Tiene prohibido


contratar con ésta, salvo que se trate de contratos referidos a su actividad ordinaria y en
las mismas condiciones en que el ente lo hubiera hecho con terceros. Deberá abstenerse
de intervenir en la toma de decisiones en las que tenga un interés contrario a la persona
jurídica y no podrá competir con ella.

El art. 159 menciona las siguientes reglas de conducta:


1) El administrador no puede perseguir ni favorecer intereses contrarios
a los de la persona jurídica.
2) Si, en determinada operación, los tuviera por sí o por interpósita
persona, debe hacerlo saber a los demás miembros del órgano de
administración o en su caso al órgano de gobierno, y abstenerse de
cualquier intervención relacionada con dicha operación. En estos
supuestos se encuentra comprometido el deber de lealtad, más allá de
que se puedan incorporar situaciones no contempladas normativamente.
El deber del administrador de actuar con diligencia debe examinarse
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según las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, debiendo
32
tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1) la dimensión de la sociedad,
2) el objeto social, 3) las funciones genéricas que le incumben y las
específicas que le hubieran confiado, 4) las circunstancias en que debió
actuar, 5) la aptitud que es común encontrar en personas que
administran negocios similares.
➢ Responsabilidad contractual y extracontractual

La responsabilidad civil por daño, entendida en sentido amplio, incluye tanto la


responsabilidad dimanada del incumplimiento de obligaciones contractuales cuanto la
proveniente de los daños causados por los actos ilícitos obrados por los administradores
o representantes de la persona jurídica. Los administradores y representantes de la
persona jurídica son responsables ilimitada y solidariamente frente a la persona
jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el

OM
ejercicio o con ocasión de sus funciones (arts. 160 y 1763 del CCCN). Responderán
ilimitadamente con todo su patrimonio por los daños que produzcan a la persona jurídica,
pues quien causa un daño debe repararlo, y solidariamente entre los administradores
que faltaren a sus obligaciones de lealtad y diligencia en los casos de administración
plural. Para que surja la responsabilidad, es necesario que hayan ocasionado un daño
causado ya sea por dolo o culpa, en el ejercicio o con ocasión de sus funciones. El daño

.C
se considera ocasionado en ejercicio de la función: cuando existe congruencia entre el
daño y la actuación propia de la esfera de competencia del órgano, cuando es el resultado
directo del desempeño de la función. Por último, debemos señalar que la
DD
responsabilidad de los administradores respecto a la persona jurídica es de
naturaleza contractual, y es extracontractual respecto de los terceros.

EJE TEMÁTICO 4: EL OBJETO DE LA RELACIÓN JURÍDICA PRIVADA


➢ El objeto
LA

Puesto que las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos que ellas contienen son de
diferente naturaleza, el objeto variará según la clase de relación y de derecho subjetivo de
que se trate. Objeto de las relaciones jurídicas puede ser: cosas, hechos u objetos
inmateriales.
FI

En las relaciones que tienen por contenido los derechos personalísimos o los
derechos humanos, el objeto está dado por las diversas manifestaciones o
proyecciones que integran la personalidad de la persona física, como su honor,
libertad, integridad física o espiritual.


En las que tienen por contenido los derechos subjetivos potestativos, el objeto está dado
por el conjunto de deberes y prerrogativas de los padres para la educación y pleno
desarrollo de la personalidad de sus hijos.

En las que tienen por contenido los derechos reales, el objeto es la cosa: objeto material
susceptible de valor, sobre las que se ejercen las facultades o prerrogativas del titular.

Las relaciones jurídicas que recaen sobre derechos personales o de crédito, el objeto:
se proyecta sobre la conducta del deudor, denominada prestación.
En los derechos intelectuales el objeto: es la obra científica, literaria o artística, la
expresión de ideas, procedimientos, es decir, el producto del intelecto humano.

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➢ Bienes y cosas.
33
• Bien está noción está estrechamente vinculada al enfoque económico y, por lo
tanto, no podría aplicarse a los bienes ambientales, o al cuerpo, o partes del cadáver.
• En relación con las cosas, se las define como los objetos materiales susceptibles
de tener un valor.
Desde el punto de vista físico, es todo lo que existe; no sólo los objetos que pueden
ser propiedad del hombre, sino también todo lo que en la naturaleza escapa a esta
apropiación exclusiva: el mar, el aire, el sol, etc.
Desde el punto de vista jurídico, “debemos limitar la extensión de esta
palabra a todo lo que tiene un valor entre los bienes de los particulares”.

ARTÍCULO 15.- Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos
individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece
en este Código.

OM
ARTÍCULO 16.- Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15
pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se
llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las
fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre

.C
o Clasificaciones
El Código Civil y Comercial contiene varias clasificaciones de las cosas:
a) muebles e inmuebles;
DD
b) cosas divisibles e indivisibles;
c) cosas principales y accesorias;
d) cosas consumibles y no consumibles;
LA

e) cosas fungibles y no fungibles.

La importancia de estas clasificaciones radica en que, según el estatuto que reciba la cosa,
el régimen jurídico que se le aplique variará.
FI

➢ Criterios de distinción

El Código Civil y Comercial realiza una clasificación de las cosas:


a) Cosas consideradas en sí mismas; distingue inmuebles y muebles, cosas fungibles y


no fungibles, cosas principales y accesorias, cosas consumibles y no consumibles, frutos


y productos, entre otros.
b) Bienes con relación a las personas; distingue los bienes pertenecientes al dominio
público, al dominio privado del Estado y los bienes de los particulares.
c) Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva; relativizando los
derechos individuales en función de la protección de los derechos de incidencia colectiva.

o Inmuebles y muebles.

• Art. 225: Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo,
las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo
el suelo sin el hecho del hombre.

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Entonces son inmuebles por su naturaleza: el suelo, es decir la corteza terrestre, lo
34
incorporado orgánicamente a él, como los vegetales, y lo que está debajo de él, es decir los
árboles, ríos, minerales enterrados, etc.
• Art. 226: Inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles
que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter
perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden
ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran
inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la
actividad del propietario.
Son inmuebles por accesión: las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su
adhesión física al suelo con carácter de perdurabilidad, como son todas las clases de
construcciones, casas, edificios, obras de infraestructuras en general. Las cosas muebles
que se incorporan de manera permanente a todas estas construcciones, como las estufas

OM
de una casa, las ventanas de un edificio, las barandas, etc. son también inmuebles por
accesión, mientras permanezcan en esa condición. El precepto mencionado (art. 226)
establece la regla general de que “los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden
ser objeto de un derecho separado sin la voluntad”, por lo que, celebrado un negocio
jurídico sobre el inmueble, todo lo que esté en él, adherido e inmovilizado con carácter
perdurable, forma parte de la contratación, salvo acuerdo en contrario.

.C
No se consideran inmuebles por accesión las cosas que se adhieren transitoriamente al
suelo (una carpa), ni las afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del
propietario, como ser las semillas puestas intencionalmente por el dueño del inmueble, o
DD
los utensilios o máquinas de labranza, los animales puestos para el cultivo, entre otros.

Muebles: Art. 227: “Cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden desplazarse
por sí mismas o por una fuerza externa”. Este concepto engloba las cosas que pueden
transportarse fácilmente de un lugar a otro, movidas ya por una influencia extraña, como
LA

son los automóviles, o por sí mismas, como son los animales que se denominan
semovientes.

o Cosas divisibles y no divisibles


Cosas divisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales
FI

sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las
otras partes como a la cosa misma.
Presupuestos:


• Que la cosa pueda dividirse de hecho.


• Que las cosas obtenidas formen un todo homogéneo.
• Que sean análogas a las demás partes y a toda la cosa.

Todas estas particularidades deben presentarse conjuntamente, pues, de lo


contrario, podría llegarse a conclusiones desacertadas, como sostener que un
automóvil es divisible pues se pueden separar el volante, las ruedas, las puertas y
esos objetos forman un todo homogéneo. Pero falta el requisito de que sean análogas
en todas las partes y a toda la cosa, por lo que no es una cosa divisible. Son cosas
divisibles el dinero en general, los granos, los líquidos; y no son divisibles, por
ejemplo, los libros. (Rivera y Medina, 2014, p. 507).

Cosas indivisibles si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y


aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento

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parcelario corresponde a las autoridades locales. Por ejemplo: Esto puede ocurrir con
35
una colección de monedas.
o Cosas Principales y Accesorias

Cosas principales: El artículo 229 dispone: “Cosas principales. Son cosas principales
las que pueden existir por sí mismas”.

Así, son cosas principales las que tienen una existencia propia e independiente de
cualquier otra (por ejemplo, un auto)

Cosas accesorias art. 230 prevé: Cosas accesorias. Son cosas accesorias aquellas cuya
existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la
cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto
disposición legal en contrario. Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar

OM
un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de
mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesoria.

Son cosas accesorias las que jurídicamente carecen de existencia propia por depender de
otras, por ello siguen la suerte de la principal.
La calidad de accesorias de las cosas puede manifestarse:

.C
a) Por la accesión física: es el caso de las cosas que natural o artificialmente están
adheridas al suelo del que son accesorias, por ejemplo, un edificio.
b) Por la dependencia: es el caso de las cosas muebles adheridas a otras cosas muebles
DD
con el fin de uso, adorno, complemento o conservación. Así, en los anteojos, las lentes son
lo principal y el marco lo accesorio. La calidad de accesorio se determina por la función o
el fin para el que se ha unido, y sólo cuando no pueda distinguirse la cosa principal de la
accesoria se tendrá por principal la de mayor valor, y si son iguales, no habrá cosa
principal o accesoria.
LA

o Cosas consumibles y no consumibles

Dispone el art. 231: Cosas consumibles. Son cosas consumibles aquellas cuya
existencia termina con el primer uso. Son cosas no consumibles las que no dejan de
FI

existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de
consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.

Existen dos clases de cosas consumibles:




a) Las cosas que se extinguen con el uso que de ellas se haga, como los alimentos.
b) Las que dejan de existir para su propietario, como el dinero.

Las cosas no consumibles no se extinguen con el primer uso, aunque puedan consumirse
o deteriorarse por el uso más o menos prologado, como los muebles de una casa, la
vestimenta, etc.

o Cosas fungibles y no fungibles

Art. 232: “Cosas fungibles. Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la
especie equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras
de la misma calidad y en igual cantidad”.

De la definición legal resulta que la expresión “fungibles” significa “equivalentes”,


“sustituibles” ´,
Las cosas fungibles presentan dos características esenciales:
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• 1) cada cosa es perfectamente equivalente a otra
36
• 2) pueden ser sustituidas las unas por las otras, siendo de la misma especie y
calidad.
Así, una tonelada de arroz o diez kilos de azúcar de determinada marca son
fungibles. Ahora bien, este carácter no sólo está dado por la naturaleza de la cosa,
sino también depende de la voluntad del sujeto, pues un libro nuevo es equivalente
a otro de iguales características, pero no lo es si se trata de un ejemplar con una
especial dedicatoria.

No son fungibles aquellas cosas que tienen características que las hacen únicas y, por
ende, no pueden ser sustituidas por otras de características exactamente idénticas,
como ser un caballo de carrera, puesto que éste tiene particularidades.

o Frutos y productos

OM
Dispone el art. 233: Frutos y productos. Frutos son los objetos que un bien produce,
de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia.
Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.
Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura
de la tierra.

.C
Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.
Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.
DD
Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran
o disminuyen su sustancia.
Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no
son separados.
LA

Los frutos y los productos son cosas que produce la cosa.


Pero existen diferencias sustanciales:
Los frutos se producen y Los productos no se reproducen.
FI

reproducen en forma periódica y


regular.
La extracción de los frutos no La extracción de los productos trae
altera ni disminuye la sustancia como consecuencia la extinción
de la cosa, que continúa siendo la paulatina de la cosa


misma

Por ejemplo, una vaca produce leche como fruto y carne como producto.
Clasificación los frutos en:

Frutos naturales: son los que la cosa produce espontáneamente, como las crías de
ganado, la leche de los animales. Frutos industriales: son los que se producen por la
industria del hombre o de la cultura de la tierra, como ser la soja o el trigo que se obtienen
de una cosecha. Frutos civiles: las rentas de una cosa, como el alquiler de un inmueble.

Los frutos naturales e industriales y los productos no son accesorios de la cosa, sino
que forman un todo con ella mientras estén unidos. Una vez separados, adquieren
existencia propia e independiente y deben ser considerados cosas principales.
➢ El patrimonio

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Definición. Caracteres
37
El patrimonio constituye una unidad jurídica compuesta por elementos singulares
que lo integran, los cuales pueden ingresar o egresar, aumentar o disminuir o aun
ser nulos, sin que el patrimonio deje de ser tal.

El patrimonio como universalidad jurídica está integrado:

• Por los bienes materiales (cosas)


• bienes inmateriales (prestaciones, derechos)
• y por las relaciones jurídicas y derechos que se ejercen sobre ellos, existiendo
acuerdo en que integran la categoría de derechos patrimoniales: los derechos
crediticios, reales, y de propiedad intelectual.

El patrimonio General: conjunto de bienes susceptibles de valoración económica del que

OM
es titular la persona, junto con las cargas que lo gravan.
Patrimonios especiales, conjunto de bienes afectados a un fin determinado y sometidos
a un régimen especial.

El patrimonio general. Caracteres:

• Es único e indivisible: la persona no puede ser titular de más de un patrimonio


general.

.C
Es inalienable e intransmisible: no puede ser enajenado ni transmitido en su
totalidad como unidad. Es idéntico a sí mismo: las variaciones en los elementos
DD
singulares que lo componen no alteran al patrimonio como unidad o universalidad
jurídica.
Patrimonios especiales. Caracteres:

• Su existencia depende de la ley: la voluntad del titular de los bienes no es suficiente


LA

por sí sola para crear un patrimonio especial, sino que se trata de supuestos
previstos por la ley.
• Está sujeto a un régimen legal especial: el patrimonio especial es independiente del
patrimonio general, los bienes que lo integran sólo responden por determinadas
deudas.
FI

Ejemplos de patrimonios especiales, el patrimonio de la sociedad, el patrimonio del


causante mientras se mantiene separado del patrimonio de los herederos, el patrimonio
del emancipado constituido por los bienes recibidos a título gratuito, el patrimonio del


declarado presuntamente fallecido durante el período de prenotación, entre otros.


➢ Vivienda
Definición: vivienda 'cosas con que o en que se ha de vivir'(Real academia española). la
casa es mucho más que un simple techo, ya que es allí donde el hombre realiza y
vive su propia vida, crece, se educa, construye también su identidad más profunda,
sus relaciones con los otros y la unión fundamental de su existencia que es la
familia. Ello demuestra la importancia que tiene la propiedad de la vivienda para
el desarrollo integral de la persona humana y más específicamente de la familia.
(Borda 2012)
o Régimen de afectación: presupuestos fácticos

ARTÍCULO 244.- Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo,


un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor.
Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

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La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas
38
previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas
contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de
dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese
carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de
considerarse afectado el constituido en primer término.

o La característica fundamental de este régimen


Es que, una vez afectada la vivienda e inscripta en el Registro de la Propiedad, la misma
se torna inembargable e inejecutable por deudas que contraiga su titular, aun en caso de
concurso o quiebra e independientemente de cuál sea la causa de la obligación, si ésta es
posterior a la afectación. Puede afectarse un inmueble destinado a vivienda por su

OM
totalidad o hasta una parte de su valor. Es decir que la ley permite una protección
parcial a quien posee un inmueble de gran valor, lo que, por un lado, asegura la vivienda
y, por otro, evita el abuso que significa proteger la vida lujosa del deudor mientras su
acreedor no puede cobrar lo que es legítimamente debido. Tampoco puede afectarse más
de un inmueble, por lo que, si alguien es propietario único de dos o más inmuebles, debe
optar por la subsistencia de uno solo dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación,

.C
so pena de considerar afectado el constituido en primer término.
o Inscripción en el registro de la propiedad
La afectación del inmueble al régimen de vivienda debe inscribirse en el registro de
DD
la propiedad inmueble para su adecuada publicidad frente a terceros. Asimismo, la
inscripción produce el efecto de prioridad temporal de la afectación, la que se rige por las
normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario (ley 17.801); de esta manera
se permite la retroactividad de la registración a través del sistema de reserva de prioridad
regulado en dicha normativa.
LA

o Legitimados
Según el art. 245 del CCCN, la afectación de la vivienda puede constituirse: a) Por
actos entre vivos. En este caso se requiere ser titular dominial o, si hay condominio, la
FI

solicitud debe ser efectuada por todos los cotitulares. b) Mortis causa. Se prevé que la
constitución puede hacerse por actos de última voluntad y, aunque el Código no lo diga,
el único acto por el que podría hacerse la afectación es a través de testamento. En este
caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, del


Ministerio Público o de oficio en el caso de que hubiere incapaces o personas con


capacidad restringida. c) Constitución judicial. Finalmente, se prevé que la afectación
pueda ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda
en el juicio de divorcio o que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la
convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.
o Beneficiarios

Según el art. 246 del CCCN, Beneficiarios. Son beneficiarios de la afectación:


a. el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o
descendientes;
b. en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan
con el constituyente.

o Desafectación y cancelación de la inscripción.

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ARTÍCULO 255.- Desafectación y cancelación de la inscripción. La desafectación y
39
la cancelación de la inscripción proceden:
a. A solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta
se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es
incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada
judicialmente;
b. A solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto
de última voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del
conviviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida,
caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente para el interés de
éstos;
c. A requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus

OM
respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso anterior;
d. A instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos
previstos en este Capítulo, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;
e. en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo,
con los límites indicados en el artículo 249.

.C
EJE TEMÁTICO 5: LA CAUSA FUENTE DEL ACTO JURÍDICO
➢ Los hechos jurídicos
DD
Los hechos jurídicos son todos los acontecimientos que, según el ordenamiento jurídico,
producen el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas (art.
257 CCCN). La causa eficiente, en virtud de la cual las relaciones jurídicas nacen, se
modifican, transforman, transmiten o extinguen.
LA

o Hechos jurídicos como causa eficiente:


Debe entenderse que el suceso o acontecimiento está previsto de antemano por la
ley, para que, según las circunstancias y siempre que se reúnan los requisitos que impone
una determinada norma, produzca efectos jurídicos. Por ejemplo, el nacimiento con
FI

vida es causa eficiente porque, luego de que se produce, el ser humano adquiere
automáticamente, con carácter definitivo e irrevocable, la personalidad jurídica.
o Se clasifican en:
1) Hechos externos o naturales: son aquellos en los que no interviene la conducta


humana. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte, la destrucción natural de una cosa, el


derrumbe de un edificio por un terremoto, etc. Estos, si bien son hechos en los que no
intervino la voluntad del hombre, son jurídicos en tanto producen consecuencias para el
derecho.
2) Hechos humanos. Los hechos jurídicos humanos son voluntarios o involuntarios.

Voluntarios: si son realizados con discernimiento (capacidad general de razonar, de


conocer, que aumenta a medida que el sujeto crece o madura), intención (la posibilidad
de dirigir la voluntad hacia lo querido o deseado sobre la base del discernimiento) y
libertad (la posibilidad de movimiento, libertad física, y la posibilidad de decidir sin
presión externa, libertad moral). A su vez, se dividen en lícitos e ilícitos (según sean
conformes o contrarios a la ley.) Los lícitos son los actos jurídicos y pueden ser los
simples actos lícitos. Los hechos voluntarios ilícitos pueden ser: delitos (se supone la

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intención de causar un daño) o cuasidelitos (se causa el daño, aunque no haya habido
40
intención; es por culpa: imprudencia, negligencia o impericia)

Los hechos involuntarios, son los ejecutados sin discernimiento o sin intención o sin
libertad. No producen obligaciones salvo que causaran daño en otro y se enriqueciera
con ello el autor del hecho; la obligación se producirá según la medida de ese
enriquecimiento.

➢ Diferencia entre simple acto lícito y acto jurídico


Acto licito Acto jurídico
El artículo 258 define al simple acto lícito Art. 259 “es el acto voluntario lícito que
“como la acción voluntaria no prohibida tiene por fin inmediato la adquisición,
por la ley, de la que resulta alguna modificación o extinción de relaciones o
situaciones jurídicas.”

OM
adquisición, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas”.
No tiene por fin inmediato crear, modificar Los actos jurídicos tienen por fin
o extinguir relaciones o situaciones inmediato adquirir, modificar, extinguir
jurídicas. Carece de este fin inmediato. relaciones o situaciones jurídicas.
Sus efectos jurídicos: se darán Es decir que el acto jurídico es el acto de
prescindiendo de la voluntad del agente y autonomía privada mediante el cual

.C
por la simple circunstancia de haberse
colocado en la situación prevista por la
norma como supuesto de hecho.
simplemente se persigue un fin práctico
autorizado por el ordenamiento.
DD
Por ejemplo, el que hace reparaciones
urgentes en la propiedad de un amigo
ausente no tiene por fin inmediato entablar
una relación jurídica (el arreglo de una
casa), sino simplemente prevenir un
perjuicio patrimonial al amigo ausente. La
LA

ley es entonces la que establece, más allá


de la intención de esta persona, que el
beneficiado por esa reparación debe
indemnizar al amigo benefactor y dentro de
la medida del beneficio que obtuvo por los
FI

gastos hechos por su amigo.


Es indiferente la voluntad, Siempre es voluntario
requiriéndose cuanto mucho que el
sujeto cuente con discernimiento.


➢ La voluntad jurídica

Definición. Buteler Cáceres (2000) explica que, si partimos de los atributos de las
personas y, dentro de ello, de la capacidad, se advierte que la voluntad o la aptitud de
voluntad es el presupuesto primario, indispensable de la capacidad de hecho. La
voluntad individual, mirada en sí misma y a través de su ejercicio efectivo, a través de
su declaración y condicionada de antemano por la ley, es el factor predominante destinado
a reglar las relaciones jurídicas de carácter privado.

o Enunciación de los elementos internos y externos


Elementos de la Voluntad jurídica:

• Internos: discernimiento, intensión y libertad


• Externos: Manifestación de la voluntad

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ARTÍCULO 260 CCCN. - Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con
41
discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.

➢ El discernimiento.

Definición: Se refiere a la aptitud general de conocer, es decir, a la madurez


intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias.

Es tener una conciencia cabal de nuestras propias acciones, de su conveniencia e


inconveniencia, de su bondad o maldad, de su licitud o ilicitud (Buteler Cáceres, 2000).
Esta aptitud depende del grado de madurez que se haya alcanzado y puede faltar por la
edad o por cuestiones de salud mental.
Diferencia
Discernimiento Capacidad

OM
es una cualidad o aptitud natural del La capacidad es la cualidad o aptitud
sujeto de conocer, razonar y comprender jurídica de obrar, de ejercer actos válidos.
se puede tener discernimiento y ser sin
embargo incapaz
Ej.: menores mayores de diez años que,
conforme la ley (art. 261, inc. “b” del

.C
CCCN), poseen discernimiento para
ejecutar actos ilícitos y por ende son
responsables de sus consecuencias, y sin
embargo son incapaces de obrar, por lo que
DD
no pueden celebrar actos jurídicos válidos
por sí mismos.
➢ Causas obstativas del discernimiento

El artículo 261 del código único reza:


LA

Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento:


a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;
b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no hay cumplido diez años;
FI

c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin
perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.

El discernimiento es uno de los elementos necesarios para que exista voluntad


jurídica, por lo que la ausencia de éste conlleva la involuntariedad del acto. La falta


de discernimiento determina la falta de aptitud del sujeto para hacer uso de la


autonomía privada. No se produce a raíz de vicio alguno sino por una circunstancia
inherente a la aptitud intelectual general del sujeto.
Las causas que obstan el discernimiento pueden agruparse en dos grandes grupos:
• A) aquellas que presuponen un desenvolvimiento insuficiente de la inteligencia
(minoridad, en tanto inmadurez; puntos “b” y “c”). En relación con la edad, debe
señalarse que, de acuerdo con el sistema que adopta el Código Civil y
Comercial, según el cual se presume, sin admitir prueba en contrario, que las
personas obran con discernimiento a partir de determinadas edades, éstas deben
ser capaces de distinguir entre actos lícitos y actos ilícitos. En el caso de actos
ilícitos, la ley ha entendido que el ser humano capta antes la noción de lo bueno y
de lo malo que la apreciación de lo que para él puede ser conveniente o
inconveniente y, por ello, presume, sin admitir prueba en contrario, que los
menores mayores de diez años tienen discernimiento para ejecutar actos ilícitos y
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por ende habrán de responder por sus consecuencias, es decir que responderán
42
civilmente con su propio patrimonio. Esto, sin perjuicio de la responsabilidad de los
padres y del derecho de repetición que, debido a este discernimiento, estos tienen
contra sus hijos (art. 1754 CCCN). En cambio, respecto de los actos lícitos, la ley
considera que se tiene discernimiento desde los trece años, pero no para todos los
actos, sino sólo para aquellos que la ley expresamente les permite realizar, como
ser: la persona adolescente de entre trece y dieciséis años puede tomar decisiones
respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos; a partir de los dieciséis
años, el adolescente puede tomar decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo (art.
26 CCCN); puede ejercer profesión si ha obtenido título habilitante aunque sea
menor de edad (art. 30 CCCN).
• B) las que importan considerar que el sujeto no estaba en pleno uso de sus
facultades intelectuales al realizar el acto (privación de la razón, punto “a”).

OM
Respecto a la privación de razón, ésta puede ser de dos clases según: 1) la falta
de razón refleje alguna clase de patología más o menos permanente o 2) bien un
oscurecimiento del intelecto temporal o accidental y sólo relacionado con el acto en
cuestión;
➢ La intención.

Se ha definido la intención como el discernimiento aplicado al acto concreto de que

.C
se trata. Es representarse los motivos determinantes de la acción y tener conocimiento
concreto del estado de casos (Buteler Cáceres, 2000). En una palabra, es la conciencia
plena y cabal del acto y de los alcances de un acto determinado.
DD
➢ La libertad.

Consiste en la posibilidad de elegir entre distintas opciones sin presiones de ninguna


naturaleza. Este concepto comprende dos aspectos: la libertad física y la libertad moral
o libre albedrío. La libertad física es el poder material de hacer lo que de antemano se ha
LA

resuelto hacer, o bien, abstenerse de hacer lo que de antemano se ha resuelto no hacer.


La libertad moral: es la espontaneidad en la determinación adoptada por la persona, sin
ningún influjo extraño que pueda torcerla o desvirtuarla.

➢ Elemento externo
FI

La manifestación de la voluntad: La voluntad jurídica debe manifestarse a través de un


hecho exterior. Esta exigencia luce razonable, dado que, de no existir alguna
exteriorización, el mero suceso interno no puede ser valorado por el ordenamiento. Es
decir que una voluntad no manifestada no es de interés para el derecho, ya que, sin


exteriorización, no sólo no puede haber hecho voluntario, sino tampoco involuntario:


a los efectos legales, en ambos casos no habría modificación alguna susceptible de ser
aprehendida por el derecho (Rivera y Medina, 2014).

➢ Vicios de los actos voluntarios


Los vicios de la voluntad:
Nociones.

Voluntad: es la voluntad sana y manifestada que genera, modifica, transforma o extingue


relaciones o situaciones jurídicas. La trinidad de: discernimiento, intención y libertad.

• El discernimiento: es la aptitud general de conocer, la facultad de discurrir es tener


conocimiento pleno de las consecuencias de los actos. Este existe o no en caso de
que haya causas obstativas, pero no es pasible de vicios.

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• La intención, pueden afectarla los vicios de error o ignorancia o el vicio del dolo.
43
En estos casos, no habrá intención.
• La libertad, pueden concurrir la fuerza irresistible o la intimidación.
➢ El error. Noción

Afecta la intención, y consiste en un conocimiento inexacto de la realidad. Es el falso


conocimiento o la falsa noción acerca de alguno de los elementos de las
circunstancias vinculadas al acto que se ejecuta o a su régimen legal.

o Hay que distinguir entre error de derecho y error de hecho

El error de derecho. Definición. Consiste en desconocer la existencia o contenido de


una norma jurídica, o interpretar su significado de una manera distinta a la real,
o hacer una aplicación inexacta de esa norma a una situación jurídica que no la
regula, o atribuir a un hecho o una situación jurídica una calificación jurídica

OM
incorrecta, o suponer en vigor una norma inexistente. Es la defectuosa imputación
de las consecuencias jurídicas vinculadas a una determinada relación o negocio, debido a
una falsa noción sobre el alcance, sentido y significación de la ley.

o Principio general
El artículo 8 del Código Civil y Comercial dispone “Principio de Inexcusabilidad. La

.C
ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no
está autorizada por el ordenamiento jurídico”.
El precepto establece el principio general: que nadie, so pretexto de ignorancia,
DD
podrá impedir la fuerza obligatoria de la ley o eludir las sanciones o
responsabilidades que la ley impone debido a nuestros propios actos. Ello así, pues,
si a cada uno le fuese permitido aducir el desconocimiento de las leyes para eludir las
consecuencias que emanan de sus prescripciones (para sustraerse de las obligaciones que
la ley impone), estaríamos ante un verdadero caos jurídico, pues ningún derecho podría
LA

subsistir y no habría seguridad jurídica.

El Error de hecho. Definición. Como dijimos es la falsa noción que recae sobre los
elementos o circunstancias fácticas vinculadas al negocio o a la relación jurídica de que
se trate. Pero este puede recaer en el contenido o presupuesto del acto, así como en la
FI

identidad de las personas, en la naturaleza o características de las cosas o los hechos


materiales constitutivos de la conducta. El art. 265 del código único, prevé “Error de
hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si
el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible


por el destinatario para causar la nulidad”.

• Formas:
• a) Esencial
• b) Espontáneo
• c) Reconocible.

a)El error es esencial : si recae sobre la naturaleza del acto, sobre un bien o un hecho
diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad,
extensión o suma diversa a la querida; sobre la cualidad sustancial del bien que haya
sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias
del caso; sobre los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o
tácitamente; sobre la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue
determinante para su celebración (art. 267 del CCCN); en una palabra, sobre los aspectos
primordiales del acto.

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b) El error es espontáneo si se ha cometido por una falsa noción de la persona misma
44
y no porque la otra parte del negocio jurídico la indujo a error, pues sería un error
provocado.

c) Es reconocible (art. 266 del CCCN) El error es reconocible cuando el destinatario


de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias
de persona, tiempo y lugar.
Significa que cada persona debe comportarse diligentemente, y sólo se habilita la anulación
del acto a favor del emisor cuando el yerro tendría que haber sido conocido por el receptor
de haber actuado con diligencia.
Es decir que lo que hay que determinar es si la persona afectada por la declaración del
que yerra estuvo o no en condiciones de percibir que el emisor se había equivocado

OM
y, en consecuencia, de haberle advertido, ya que, de ser efectivamente así y no haberlo
hecho, sería anulable el acto por haber actuado de mala fe.

o Clases de error. Efectos.

Dentro del error de hecho hay dos categorías. A) Error

.C
esencial
DD
B) Error
accidental

o Error esencial

ARTÍCULO 267.- Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando


LA

recae sobre:
a. la naturaleza del acto;
b. un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar,
o una calidad, extensión o suma diversa a la querida;
FI

c. la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica
según la apreciación común o las circunstancias del caso;
d. los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o


tácitamente;
e. la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue
determinante para su celebración.

A) Error en la naturaleza del acto: es aquel que recae sobre la especie jurídica del acto
que se celebra, produciéndose una divergencia o falta de concordancia entre la declaración
o comportamiento de una de las partes y la representación de lo declarado o actuado. Por
ejemplo, cuando alguien presta algo a quien entiende que se lo están regalando.
B) Error sobre el objeto: este error se produce cuando el sujeto cree celebrar un negocio
jurídico respecto de un determinado objeto o de un determinado hecho y, en realidad, se
trata de una cosa o hecho distinto. Puede afectar la individualidad de la cosa, por ejemplo:
creo estar comprando un terreno en un determinado lugar y lo estoy comprando en otro;
en su especie: por ejemplo, en una venta de granos, el vendedor ha entendido que se trata

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de cebada y el comprador de trigo; error sobre la cantidad, extensión o suma, este error
45
de cantidad no debe consistir en un mero error en el cálculo.
C) Error en la sustancia: debe entenderse por sustancia o cualidades sustanciales de una
cosa, todas las partes y todas las propiedades de una cosa, sin las cuales dejaría de ser lo
que ella es. Es decir, no sólo debe tratarse de una cualidad de la cosa, sino que esa
cualidad se ha tenido en mira al contratar, es decir, no debe ser accidental. En una
palabra, habrá que ver en cada caso cuáles son las cualidades esenciales de la cosa, que
son aquellas que las partes esperaron encontrar en el objeto adquirido y que fueron
especialmente tenidas en cuenta, como también el supuesto de que, sin esas cualidades,
el acto no se habría celebrado, cuestión que debe ser apreciada conforme a las
circunstancias del caso.
D) Error en la causa: se trata del error que recae sobre el elemento moral, es decir, el motivo
interno que ha inclinado a ejecutar el acto. Al pertenecer al fuero interno de cada sujeto,

OM
los motivos sólo pueden llevar a una anulación cuando surjan expresa o implícitamente
del acto, ya que, de lo contrario, se estaría perjudicando a la otra parte, que no tiene forma
de conocer lo que pensaba el otro. Así, quien compra un automóvil creyendo por error que
el suyo no tiene arreglo no podría, una vez advertido de la realidad de las cosas, demandar
la nulidad del acto, ya que se trata de motivos ajenos al vendedor.

.C
E) Error en la persona: el error sobre la persona es aquel que recae sobre alguno de los
sujetos o partes del negocio, ya sea respecto de la identidad de uno de ellos o de sus
cualidades. Este error es causa de nulidad solamente cuando la consideración de la
persona ha sido causa determinante para su celebración, como la donación hecha a una
DD
persona a quien se toma por otra, o en las obligaciones intuito personae; pero no es causa
de nulidad cuando la persona del contratante es indiferente, como en el caso de un
prestamista, vendedor o locador.

ARTÍCULO 270.- Error en la declaración. Las disposiciones de los artículos de este


LA

Capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión

1) El Error en la declaración consiste en que lo querido queda desvirtuado en su


manifestación externa por distracción, apresuramiento o inadvertencia. Esta categoría
tiene dos variantes: la primera, cuando hay una divergencia entre la voluntad interna y la
FI

declaración, que puede darse al haber escrito algo incorrecto (lapsus calami) o empleado
palabras no queridas (lapsus linguae), por ejemplo, si escribo “compro” cuando, en
realidad, quiero decir “vendo”. La segunda variante se da cuando ni siquiera tenía la
intención de manifestar algo, por ejemplo: si alguien ingresa a una sala de remate y levanta


la mano para saludar, y se interpreta que está ofertando.


2) Error en la transmisión se origina en una persona distinta del emisor que, encargada
de trasmitir la declaración de voluntad del sujeto dueño del negocio jurídico, la expresa
desvirtuándola. Ambos errores, tanto en la declaración como en la transmisión, pueden
referirse a cualquiera de los casos de error esencial y, por ende, invalidar el acto. (Rivera
y Medina, 2014).
Hay que señalar que el error de hecho esencial es el que justifica la nulidad del acto
y por ende puede ser invocado por quien lo ha sufrido a fin de que se deje sin efecto
el acto celebrado, pues se ha viciado la voluntad o, más precisamente, el elemento
interno “intención”. Si la otra persona afectada por el acto acepta realizarlo en la manera
en que la entendió el otro, el error en la práctica desaparece y el negocio deviene
exactamente lo que la víctima del yerro pensaba celebrar desde un principio. Así las cosas,
desaparecido el error, desaparece la causa que da origen a la anulación y el consecuente

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derecho a reclamarla por parte de quien antes se veía afectado, todo ello de conformidad
46
al art. 269 del código único.
o B) Error accidental

ARTÍCULO 268.- Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del


acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del
consentimiento.

El error accidental es el que recae sobre las cualidades no sustanciales de las cosas
o sobre los motivos no determinantes del acto, por lo que no acarrea la nulidad.
El error de cálculo es un tipo de error accidental que se da cuando, en el acto, se
establecen las bases para fijar el precio, pero se realiza mal el cálculo para fijarlo, se
adicionan mal las cuotas que integran el saldo del precio, etc. En la práctica, este error
no invalida el negocio jurídico, pues del acto mismo se puede llegar a la voluntad real y

OM
determinar que es un error. Esto es así siempre que no fuera determinante del
consentimiento, pues en ese caso se convertiría en error esencial y habilitaría a la nulidad
del acto (Rivera y Medina, 2014).
➢ El dolo. Diversas acepciones
La palabra dolo tiene en derecho distintas acepciones:

• .C
a) como elemento intencional del acto ilícito, es la intención o propósito de
causar un daño;
DD
b) en el ámbito obligacional, el dolo es la deliberada intención de no cumplir
pudiendo hacerlo
• c) como vicio de la voluntad, en tanto interviene en la formación del acto
jurídico, consiste en maniobras engañosas empleadas por una de las partes
para inducir a la otra a celebrar un determinado acto jurídico.
LA

➢ Definición de dolo como vicio de la voluntad.

Art 271 CCC.- Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o
disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee
FI

para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción
dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.

Art 272 CCC- Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es
determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas


partes.

Art. 273 CCC.- Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad; en


consecuencia, no afecta la validez del acto.

Art.274 CCC.- Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de
las partes del acto o un tercero.

Art.275 CCC.- Responsabilidad por los daños causados. El autor del dolo esencial o
incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que al tiempo
de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero.

El dolo es toda maniobra tendiente a engañar, a fin de inducir a alguien a la realización


de un acto que no habría sido celebrado de no mediar este vicio.
Puede consistir:

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• 1) en una acción
47
• 2) en una omisión dolosa.
1) Acción dolosa se realizan maniobras o ardides destinados a provocar una falsa visión
en la víctima para que realice un acto que, de otra manera, no habría decidido ejecutar;
2) Omisión dolosa: se aprovecha el engaño de otro, pese a no haber realizado nada
concreto para que cayera en el mismo.
Para que el dolo provoque la invalidez del negocio jurídico, será imprescindible que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el dolo haya sido esencial, es decir grave, determinante de la voluntad.
b) Que haya ocasionado un daño importante.
c) Que no haya habido dolo recíproco, es decir de ambas partes.

OM
➢ Dolo esencial. Efectos

Art 272 CCC- Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es
grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido
dolo por ambas partes.

.C
Para determinar si el dolo es esencial, habrá que verificar que se reúnan los cuatro
requisitos que fija el precepto:
1) Que sea grave: la gravedad del dolo alude a la entidad del engaño, astucia o ardid. La
DD
conducta o maniobra empleada debe ser apta para inducir a engaño a una persona que
pone la diligencia necesaria en los asuntos, calidad que ha de ser evaluada en función de
las circunstancias y condiciones personales del sujeto engañado.
2) Debe ser determinante de la voluntad: ello es así cuando, de no haber mediado el
LA

engaño, el sujeto no hubiere celebrado el negocio jurídico.


3) Debe probar un daño importante: o sea, con cierta significación para la persona que
lo sufre, pero no sólo de significación económica, pues puede tratarse de un daño moral.
4) Ausencia de dolo de ambas partes: “quien juega sucio no tiene derecho a exigir juego
FI

limpio”. El que obra con dolo no puede pretender que se anule el acto alegando el cometido
en su perjuicio por la otra parte. Ello así, pues se trata de una exigencia negativa, cuyo
fundamento radica en la regla de que nadie puede alegar la propia torpeza.
➢ Dolo incidental. Efectos.


Art. 273 CCC.- Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad; en


consecuencia, no afecta la validez del acto.

El dolo incidental es aquel en el que le faltan uno o más requisitos que exige el art.
272 para que el dolo sea apto para actuar como vicio.

• No afecta la celebración del acto. Afecta sus condiciones.

• La parte que lo sufre lo habría celebrado aun de no haber mediado el engaño,


aunque en condiciones distintas; por ende, no es causa de invalidez del acto,
aunque quien lo comete debe resarcir los daños causados de conformidad al art.
275 del Código Civil y Comercial.
El dolo esencial y el dolo incidental pueden ser:

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• 1) directo si es cometido por una de las partes del acto jurídico, su dependiente o
48
representante;
• 2) indirecto, si proviene de la conducta de un tercero ajeno a la relación de que se
trata para beneficiar a alguna de las partes. Una y otra clase de dolo afecta la validez
del acto.

➢ La violencia

La violencia en términos jurídicos es la coerción que por distintos medios se emplea


sobre una persona para obligarla a ejecutar un acto que no estaba dispuesta realizar:
Excluye la libertad.

➢ Principio general: inexcusable


La violencia se presenta como:

OM
• La fuerza irresistible. La fuerza irresistible es la coacción física o material que
suprime la libertad constriñendo al sujeto a obrar en determinado sentido o a dejar
de hacerlo. Se trata de una fuerza suficientemente grave como para impedir a la
víctima repelerla (Tagle, 2002). Indiscutiblemente invalida el acto jurídico.

.C
La intimidación o amenazas (o violencia moral) consiste en inspirar temor por
medio de amenazas para infundir miedo, alterando el ánimo y la libertad de obrar
para que el amenazado ceda en perjuicio de sus propios intereses. Estas amenazas
deben ser graves (art. 276 del CCCN). La gravedad se valorará teniendo en cuenta
DD
los bienes jurídicos –que pueden ser de naturaleza patrimonial o no; la vida, la
salud, la honra, la reputación, la intimidad, etc.– del propio amenazado, así como
de cualquier otro sujeto en tanto y en cuanto se demuestren aptos para alterar la
conducta del afectado. El mal amenazado ha de ser inminente, no
necesariamente presente o actual, pero sí de realización en un lapso más o
LA

menos próximo, de modo que no pueda evitarse a tiempo ni reclamarse el


auxilio de la autoridad para impedir la amenaza o defenderse de ella. Lo
relevante no es siempre la temporalidad próxima, sino la convicción de la
dificultad o imposibilidad para contrarrestarlas o evitarlas.
Tanto la fuerza irresistible como las amenazas pueden provenir de una de las partes del
FI

acto o de un tercero (art. 277 del CCCN) y el autor debe reparar los daños (art. 278 del
CCCN).
A diferencia de lo que ocurre con el dolo, la existencia de daños no es un requisito


para que se configure el vicio de violencia. Sin embargo, en la práctica al ser un ataque
a la integridad de la persona, la violencia siempre apareja un daño al menos de naturaleza
moral. Quien deberá resarcir será la parte del acto o el tercero autor de la violencia; ahora
bien, si proviene de un tercero, pero ésta era conocida por la otra parte, se le atribuye la
condición de cómplice y responde solidariamente, aun cuando hubiera tomado
conocimiento a posteriori y guardara silencio al respecto.
SUB EJE 6: LOS ACTOS JURÍDICOS
➢ Los actos jurídicos
Acto jurídico
Definición. Caracteres.

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El artículo 259 CCCN “El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin
49
inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas”.

• Los caracteres que presenta el acto jurídico:


1) Es un acto voluntario: el acto jurídico es en esencia un acto voluntario, es decir
ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Esta voluntad interna debe traducirse
en una acción material que la dé a conocer.
2) Acto lícito: el acto jurídico debe ser conforme a los preceptos del derecho, pues no
podría concebirse que el ordenamiento tutelara actos contrarios al ordenamiento mismo.
De modo que, cuando aparece en sus elementos lo contrario a la ley, al orden público o a
las buenas costumbres, la ilicitud se comunica a todo el acto que, en consecuencia, es
inválido.

OM
3) El fin jurídico inmediato: el fin jurídico es la realización de un interés que la ley
considera digno de tutela, característica sobresaliente del acto jurídico porque en ella se
manifiesta el aspecto funcional del negocio jurídico como instrumento destinado a cumplir
una función económica social. Este aspecto funcional es el que permite distinguir el acto
jurídico de otros actos que, siendo voluntarios y lícitos, no son actos jurídicos, ya que la
voluntad no está encaminada a establecer relaciones jurídicas, o no tiene por objeto


.C
inmediato la producción de efectos jurídicos (Tagle, 2002).
Elementos esenciales
DD
A) En relación con el sujeto:
a) Voluntad,
b) capacidad,
LA

c) parte
d) otorgante
e) representante
FI

Los elementos esenciales que, por ser tales, constituyen el negocio jurídico. Ellos son: los
sujetos, el objeto, la causa y la forma. Diferentes personas o sujetos pueden intervenir
en el otorgamiento de un acto jurídico, por lo que corresponde distinguir entre 1) partes,
2) otorgantes y 3) representantes. 1) Las partes: son las personas o sujetos que, con la
declaración de voluntad, ejercen una prerrogativa jurídica que les es propia, por


repercutir directamente en su esfera de interés patrimonial o extrapatrimonial. Son


aquellos cuyos derechos se crean, modifican, transfieren, extinguen, etc.2) otorgantes
son quienes intervienen en la celebración de un acto emitiendo la declaración de voluntad
que conforma su contenido. Generalmente, quien otorga el acto es la parte, pero en
muchas ocasiones ocurre que quien otorga el acto no es la parte, sino otro sujeto que obra
en su representación.3) Los representantes: son quienes, en virtud de una autorización
legal o convencional, emiten una declaración de voluntad en nombre, por cuenta y en
interés de otra, denominada representado. Según la naturaleza de la autorización para
obrar en nombre de otro, los representantes son legales o voluntarios.

Ahora bien, la validez del acto jurídico en relación con los sujetos depende de dos
requisitos: a) la capacidad. La exigencia de la capacidad supone la aptitud para ejercer
por sí mismos actos jurídicos válidos (capacidad de ejercicio); b) la voluntariedad. (En
cuanto a la voluntariedad, supone que el sujeto haya obrado con discernimiento,
intención y libertad)

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B) En relación con el objeto
50
En cuanto al objeto del acto jurídico, el art. 279 del Código Civil y Comercial dispone que:

El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley,
contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los
derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un
motivo especial se haya prohibido que lo sea.

Requisitos del objeto de los actos jurídicos son:


a) Posibilidad: el objeto del acto jurídico no debe ser imposible, requisito que se predica
no sólo de los hechos sino también de los bienes. La imposibilidad para causar la nulidad
del acto debe ser: originaria, es decir, debe estar presente desde que el acto se celebró, sin
perjuicio del supuesto de convalidación previsto para los actos jurídicos sujetos a plazo o
condición suspensiva (art. 280); absoluta, el objeto debe ser imposible para todos y no

OM
sólo para el sujeto obligado. Si la imposibilidad es parcial, el acto no es necesariamente
nulo; quien pretendió adquirir un derecho sobre un objeto parcialmente imposible puede
dejar sin efecto el contrato o demandar la parte que existiese (art. 1130).
b) Determinabilidad: el objeto del acto jurídico debe ser determinado o determinable. Este
requisito surge de los arts. 1005 y 1006 del CCCN, que regulan el objeto de los contratos.

.C
Así, es determinado permitan precisarlo en el momento del cumplimiento del acto y es
determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. En
caso de que el objeto fuera absolutamente indeterminable, el acto podrá ser declarado
DD
nulo.
c) Licitud: cuando la conducta que constituye el objeto del negocio está prohibida, el acto
tiene un objeto ilícito.
d) Hechos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público: este
recaudo impone la conformidad del objeto con la moral, las buenas costumbres y el orden
LA

público. Generalmente, el concepto de buenas costumbres se identifica con la moral, y


respecto al orden público se ha entendido que es lo esencial para la convivencia que puede
variar en el tiempo y en el espacio. En estos supuestos, la sanción será la nulidad
absoluta.
FI

e) No lesivos de los derechos ajenos a la dignidad humana: serían hechos lesivos de los
derechos ajenos, por ejemplo, los actos fraudulentos, debiendo señalar que en tal caso el
acto es inoponible, y no nulo. Por otro lado, los hechos lesivos de la dignidad humana
quedan comprendidos entre otros supuestos, los actos cuyo objeto lesione la intimidad


personal o familiar, la honra, la reputación, es decir, cualquier derecho personalísimo.


f) “un bien que por un motivo especial se haya prohibido que sea”: hace referencia por
ejemplo a las cosas muebles que no pueden hipotecarse o los inmuebles que no pueden
prendarse. Este recaudo, supone falta de idoneidad del objeto, es decir, imposibilidad
jurídica. Asimismo, están comprendidos en este supuesto, aquellos bienes cuya
comercialización está prohibida, armas, algunos medicamentos, estupefacientes, etc.
Importante: si el objeto del acto jurídico no cumpliere los recaudos señalados, podrá ser
declarado nulo. La nulidad absoluta o relativa, como ya veremos, dependerá de qué tipo
de interés se vea afectado, pues, si se afecta el interés general, será absoluta, y relativa si
es particular.
C) En relación con la causa: causa del acto jurídico

Art. 281.- Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento


jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los
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motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en
51
forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.

El Código toma en cuenta la causa en tanto fin inmediato autorizado por el


ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, como así también los
motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma
expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
La causa es un elemento esencial del negocio jurídico, lo que surge de los artículos 1013
y 1014 del Código.

ARTÍCULO 1013.- Necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y


durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar,
según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato.

OM
ARTÍCULO 1014.- Causa ilícita. El contrato es nulo cuando: a. su causa es contraria
a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; b. ambas partes lo han
concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si sólo una de ellas ha obrado por
un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra,
pero ésta puede reclamar lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido

Estos artículos reafirman los principios de necesidad de causa, que debe existir en la

contrato.
.C
formación, subsistir durante su celebración y mantenerse durante la ejecución del

Determinando que la falta de causa implicará, según los casos, la nulidad, adecuación o
DD
extinción del contrato.
El art. 1014 sanciona con nulidad a todo contrato con causa contraria a la moral, al
orden público o a las buenas costumbres, sanción que se extiende al supuesto en que
ambas partes lo hubieran concluido por un motivo ilícito o inmoral, dejando a salvo el
LA

caso en que, si sólo una de ellas hubiera obrado por un motivo ilícito o inmoral, carecerá
de derecho a invocarlo frente a la otra parte, pero la parte inocente podrá reclamar lo que
ha dado sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.
o Presunción.
FI

El artículo 282 del Código Civil y Comercial introduce el principio de presunción de


causa fin, según el cual el acto es válido, aunque la causa –final– no esté expresada o sea
falsa, pero esté fundada en otra verdadera.


ARTÍCULO 282.- Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto se


presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa
expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera.

Se presume la existencia de causa, aunque no esté explicitada en el negocio, mientras


no se demuestre lo contrario. El acto es válido, aunque la causa sea falsa si se funda en
otra verdadera. De tal forma, la falsedad de la causa no provoca por sí misma la invalidez
del negocio, sino que invierte la carga de la prueba. Acreditado que la causa es falsa, quien
pretende mantener el acto deberá probar que el negocio tiene causa y que ella es lícita.
En relación con el acto abstracto El art. 283 del CCCN:

ARTÍCULO 283.- Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son


discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo
autorice.

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Acto abstracto: es aquél en el cual la causa no está presente o visible y, en principio, no
52
influye en su validez o eficacia, pero no significa que no la haya.
En los actos causados, la carencia, ilicitud o falsedad de causa determina su invalidez; en
los abstractos, esas circunstancias no juegan inicialmente cuando el acreedor pretende el
cumplimiento –es decir, el deudor no podría invocarlas como defensas frente a la acción
del acreedor–, pero, una vez que ha pagado lo que se le reclamaba, puede accionar contra
el acreedor para obtener la restitución de lo pagado. No se trata de que el acto abstracto
no tenga causa fin, sino de que lo relativo a ella no obsta al éxito de un reclamo del
acreedor fundado en un título suficiente, lo que será debatido con posterioridad e
independientemente de aquel reclamo.
Se cita como ejemplo el caso del firmante de un título circulatorio comercial, como un cheque,
pagaré o una acción de sociedad anónima, especialmente cuando son al portador, cuya
negociación se efectúa en instrumentos en los que no consta la causa y su circulación va a

OM
tener eficacia con prescindencia de la causa.
Actos causados 282 CCCN Actos abstractos 283 CCCN
se presume la existencia de causa, aunque es aquél en el cual la causa no está
no esté explicitada en el negocio presente o visible y, en principio, no influye
en su validez o eficacia
el acto es válido, aunque la causa sea falsa

.C
si se funda en otra verdadera
, la carencia, ilicitud o falsedad de causa la carencia, ilicitud o falsedad de causa
determina su invalidez determina su invalidez no juegan
DD
inicialmente cuando el acreedor pretende el
cumplimiento

D) En relación con la forma:

La forma como elemento esencial del acto jurídico es el modo de exteriorización de la


LA

voluntad o de las voluntades jurídicas, el elemento exterior y sensible por el que se


manifiesta el contenido inmaterial que es la voluntad o voluntades orientadas a
producir efectos jurídicos. La forma en sentido estricto, forma impuesta o legal, es el
conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las modalidades que deben
FI

observarse en la celebración de ciertos actos jurídicos bajo pena de invalidez.

➢ Clasificación de los actos según la forma

Legal
Actos Solemnidad absoluta


jurídicos
Actos jurídicos según la forma formales
O
convencion
al

Solemnidad relativa
Actos
No solemne
jurídicos de
forma
impuesta

Los actos jurídicos según la forma se dividen entre A) actos jurídicos formales o de
forma impuesta –legal o convencional–: aquellos que en virtud de la ley o de la voluntad
de las partes deben ser otorgados para determinadas solemnidades, y los actos jurídicos
B) no formales o de forma libre, que pueden realizarse bajo cualquiera de las
formalidades idóneas para exteriorizar la voluntad.

A) Los actos jurídicos de forma impuesta (art.285) se dividen en: 1) actos formales
de solemnidad absoluta y 2) actos formales de solemnidad relativa 3) actos formales no
solemnes.

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• 1) Los actos formales de solemnidad absoluta: son aquellos cuya eficacia
53
depende del estricto cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas,
de modo que la inobservancia de la forma prescripta acarrea la nulidad del acto,
privándolo de todo efecto jurídico. Por ejemplo, el matrimonio (art. 406 CCCN), la
donación de inmuebles (art. 1522 CCCN), el testamento (art. 2462 CCCN).
• 2) Los actos formales de solemnidad relativa: son aquellos en los que la eficacia
del acto depende del cumplimiento de una formalidad determinada cuya
inobservancia, si bien priva al acto de sus efectos propios, no impide que produzca
otros efectos jurídicos previstos en la ley, como sucede por ejemplo con la
transmisión de la propiedad de cosas inmuebles.
La regla es que los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o
extinción de derechos reales sobre inmuebles deben ser otorgados por escritura pública
(art. 1017 CCCN). Ahora bien, si la compraventa se realiza mediante boleto privado de

OM
compraventa (art. 1170), no es que el contrato será nulo, sino que se generará en la
persona del vendedor una obligación de hacer: la de otorgar la escritura pública (art.
1018). Lo mismo acontece con las convenciones matrimoniales (art. 448), la
constitución de renta vitalicia (art. 1601), entre otros. En estos supuestos, el
incumplimiento de la formalidad exigida –la escritura pública– impide que el acto
produzca sus efectos propios, pero se produce la conversión del negocio pues la ley le

.C
reconoce la eficacia de otro negocio jurídico distinto.

• 3) Los actos formales no solemnes: son los que pueden ser otorgados bajo
cualquier formalidad, aunque la prueba de su celebración depende del
DD
cumplimiento de la formalidad exigida por la ley.
Por ejemplo, la forma escrita se requiere para acreditar el pacto de retroventa (art.
1163 CCCN), el pacto de preferencia (art. 1165 CCCN), el contrato por tiempo
indeterminado (art. 1183 CCCN), entre otros.
LA

B) Los actos no formales son aquellos en los que las partes pueden elegir libremente el
modo en el que han de expresar su voluntad, rigiendo el principio de libertad de formas,
pues se trata de actos con forma libre y es lo que prevé el art. 284 del CCCN. -
o Principio general
FI

Art. 284. CCCN. - Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la
exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las
partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.


El precepto mencionado consagra que la fuerza jurídica de las convenciones emerge de la


voluntad individual, con excepción de aquellos casos especiales que, debido a la seguridad
o finalidad, requieren de forma impuesta. La regla de la libertad de formas no es
absoluta y reconoce excepciones, como son los casos de forma impuesta, ya sea exigida
por la ley o por la voluntad de las partes.
o El art. 285 del Código prevé:

Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda
concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, peo vale como
acto en el que las partes se ha obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto
que ella se exija bajo sanción de nulidad.

El acto que no sigue la forma impuesta no queda concluido, mientras no se haya


otorgado el instrumento previsto. El hecho de haberse otorgado el acto sin forma, no le
quita al mismo validez, sino que lo considera como acto en que las partes se han obligado
a cumplir con la expresada formalidad instrumental en algún momento y tiempo, como es
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el caso que hemos señalado de la transmisión de dominio de un inmueble por boleto
54
privado de compraventa. Pero el supuesto en que la forma sea exigida como condición
del nacimiento del acto, la misma no podrá ser suplida ni ser sometida a una obligación
posterior, y ese acto carecerá de efectos por una causa imputable al momento de su
nacimiento, que es lo que se conoce como acto formal de solemnidad absoluta.
o Expresión escrita: modalidades
Según el art. 286 del Código Civil y Comercial:

Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos,
o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que
determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier
soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su
lectura exija medios técnicos.

OM
La expresión escrita puede tener lugar:

• por instrumentos públicos


• o por instrumentos particulares firmados o no firmados.
La excepción: está dada cuando determinada instrumentación sea impuesta, ya sea

.C
legalmente o por voluntad de las partes.
El soporte del instrumento: elemento material sobre el que se asienta o material del que
está constituido, puede ser papel, cd, correos electrónicos, etc., siempre con texto
DD
inteligible, a pesar de que para su lectura puedan ser necesarios diversos medios técnicos
en materia de firma digital, por ejemplo, la lectura tanto de la clave pública como la clave
privada

• Elementos accidentales: modalidades: Se denominan modalidades o elementos


accidentales del acto jurídico aquellas disposiciones accesorias introducidas por las
LA

partes, que modifican los efectos normales del tipo legal, subordinando a un
acontecimiento futuro la adquisición de un derecho o la resolución de un derecho
ya adquirido, postergando su exigibilidad, o imponiendo un deber jurídico
excepcional y accesorio al adquirente de un derecho.
FI

Las modalidades que las partes, de conformidad a la autonomía de la voluntad, pueden


introducir a los actos jurídicos son:
a) condición;


b) plazo;
c) cargo.
➢ La condición:
El artículo 343 del CCCN establece:

Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos, por


la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e
incierto. Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto fueran
compatibles, a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de
un derecho a hechos presentes o pasados ignorados.

La condición: Concepto como la cláusula por la que las partes subordinan su plena
eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Caracteres de la condición: a) debe
ser un hecho futuro: el hecho previsto como condición ha de ser futuro, lo que le da

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incertidumbre. Si se tratara de un hecho pasado o presente no habría incertidumbre.
55
Aunque puede ocurrir que las partes ignoren que el hecho ya ha ocurrido; aquél sería
incierto subjetivamente, pero ello no basta para que exista condición. b) incierto. El
acontecimiento al que se subordina la eficacia o resolución de un derecho ya adquirido
debe ser incierto, contingente, “que puede o no llegar a suceder”, característica esencial y
propia de la condición
o Clases de condición
La condición la condición es las condiciones Condiciones no
suspensiva (art 343) resolutoria (art.343) prohibidas, (el art. escritas
344) (art 344)
Supedita la plena Cuando lo que , art. 344 Las que afecten de
eficacia de la relación depende del hecho disponiendo la modo grave las
jurídica a la incierto y futuro es nulidad del acto libertades de la

OM
realización de un la extinción del jurídico cuando se persona, como la de
hecho futuro e derecho ya haya establecido el elegir domicilio o
incierto previsto como adquirido. Ello acto sujeto a un religión, o decidir
condición, con lo cual implica que los hecho imposible, sobre su estado civil;
se origina un derecho efectos del acto contrario a la moral debiendo entender
eventual ya que, si la comienzan a y a las buenas que el dispositivo es
condición no se producirse desde el costumbres, meramente
cumple,
jurídico
el
no
perfeccionarse.
.C
acto momento mismo de prohibido por el
podrá la celebración del ordenamiento
Es acto, pero cesan si jurídico o que
enunciativo y por lo
tanto comprensivo
de otros casuismos
DD
decir, cuando la la condición no dependa que impliquen
condición es tiene lugar. exclusivamente de afectar las libertades
suspensiva, el acto la voluntad del individuales.
no produce sus obligado. También
efectos sino a partir establece que la
del momento en que condición de no
LA

aquélla se cumple. hacer una cosa


imposible no
perjudica la validez
de la obligación si
ella fuera pactada
FI

bajo modalidad
suspensiva, pues
ello supone que,
nada se ha


constituido, y tal
obligación se
considera pura y
simple, sin que
nada pueda afectar
su existencia. Cabe
señalar que, si se
hubiere pactado
una obligación de
no hacer una cosa
imposible como
condición
resolutoria, ésta
anula la obligación.

o Efectos

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De acuerdo con el art. 346 del CCCN, la regla general es que, cumplida la condición, sea
56
ésta suspensiva o resolutoria, produce efectos hacia el futuro, lo que implica que el acto
jurídico bajo la modalidad suspensiva cobrará eficacia el día del suceso previsto como
condición; en el caso del negocio jurídico bajo condición resolutoria, producido el
acontecimiento, se extinguirán los efectos a partir de ese momento. La excepción es que
las partes libremente modifiquen dicho efecto hacia el futuro, dándole a la condición –
suspensiva o resolutoria– efectos retroactivos.

• Conforme al artículo 348 del Código, el cumplimiento de la condición suspensiva


convierte en puro y simple el derecho del acreedor. Esa conversión produce
efectos desde el momento mismo en que se cumple la condición. Acaecido el hecho
futuro e incierto previsto como condición suspensiva, el sujeto que tenía un
derecho eventual pasa a tener un derecho efectivo y, por ende, podrá hacer valer las
prerrogativas que ese derecho conlleve, de acuerdo con la naturaleza, los fines y el

OM
objeto del negocio jurídico celebrado.

• El acto sujeto a condición resolutoria, cumplida la condición se produce el


aniquilamiento del derecho constituido. Es decir: desaparecen los efectos jurídicos
del negocio para el futuro, en virtud del art. 346 de este cuerpo legal, y,
consecuentemente, la otra parte pasa a ser titular de este nuevo derecho, pudiendo

.C
exigir todas las facultades que ese derecho le genera, de acuerdo con la naturaleza,
los fines y el objeto del acto jurídico.

Si las partes hubieren pactado libremente darle a la condición efecto retroactivo, en el


DD
caso de la condición suspensiva, el derecho se adquiere desde la fecha de la celebración
del acto y, en el caso de la condición resolutoria, el derecho se extingue, considerándose
como si nunca hubiese existido.

➢ El plazo:
LA

El plazo es “la fijación en el tiempo del momento a partir del cual el acto jurídico
comenzará a producir efectos, o dejará de producirlos” (Bustamante Alsina, 2005, p.
228).
FI

El plazo es la modalidad de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan, a un
acontecimiento que es futuro pero que fatalmente se ha de producir, la exigibilidad o
la aniquilación de los derechos.
o Caracteres:


a) ha de ser un hecho futuro.


b) ha de ser un hecho fatal.
o Especies
El plazo puede ser:
Suspensivo o extintivo cierto o incierto indeterminado
El plazo suspensivo es el que El plazo cierto es aquél en El plazo es indeterminado
produce la postergación o el cual el día, mes y año del cuando no está
difiere la exigibilidad de la vencimiento están determinado en el acto, por
obligación hasta el predefinidos de antemano; lo que deberá el juez
acaecimiento del término, Es incierto cuando el día determinar la fecha de
por ejemplo, la obligación de del vencimiento se ignora y cumplimiento en el marco
pagar una suma de dinero no se sabe cuándo ocurrirá del proceso más breve que
(por ejemplo: te pagaré prevea la ley adjetiva local

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en el término de noventa cuando Pedro muera; en (arts. 2559, 871, 887 y
57
días; algún momento Pedro cons. del Código Civil y
El extintivo o resolutivo: morirá y por lo tanto el Comercial).
es el que limita hasta hecho va a ocurrir, pero no
cierto momento los se sabe cuándo).
efectos del acto, como por
ejemplo la obligación de
restituir la cosa locada al
vencimiento del contrato de
arrendamiento.
o Efectos
El plazo, al igual que la condición, opera sus efectos hacia el futuro a partir de su
vencimiento, por lo que deja subsistentes las consecuencias ya producidas.

OM
o Caducidad de plazo
El artículo 353 del CCCN establece los distintos supuestos en que, aun estando pendiente
de cumplimiento el plazo, la ley determina su decaimiento, es decir que el deudor no
puede invocar la pendencia del plazo. Los distintos casos son:

a) si se ha declarado su quiebra: ello así, pues la quiebra produce el vencimiento de todos

.C
los plazos de las obligaciones del fallido.

b) La disminución, por acto propio del deudor, de las seguridades concedidas al acreedor
para el cumplimiento de la obligación, también genera la caducidad del plazo, pues el
DD
deudor a través de estos hechos pone en peligro el pago de la acreencia. Por ejemplo, si el
deudor había constituido caución real o personal para garantizar el cumplimiento de la
obligación y luego las revoca.

c) Si el deudor no ha constituido las garantías prometidas: este supuesto prevé por ejemplo
LA

la hipótesis en que el deudor se comprometió a otorgar una determinada garantía, sea


ésta personal –por ejemplo, fianza, aval– o real –por ejemplo, prenda, hipoteca, anticresis–
y omite constituir las garantías a los fines de asegurar la acreencia.

La diferencia entre la condición y el plazo


FI

Condición Plazo
los derechos condicionales son Los derechos sujetos a plazo son efectivos,
eventuales, pues su misma existencia está pues no hay duda sobre su existencia,
pendiente de definición –condición aunque el titular deba esperar cierto tiempo
suspensiva– o amenazados –condición


para entrar en el pleno ejercicio de sus


resolutoria–, prerrogativas o éstas estén limitadas en el
tiempo.
➢ El cargo:

El cargo es la obligación accesoria y excepcional que se impone al adquirente de un


derecho. Por ejemplo, el legado con el cargo de mantener a ciertos parientes del testador.

Caracteres
a) es una obligación que grava a una de las partes interesadas;
b) es una obligación accesoria a la adquisición de un derecho, es decir que
está anexado al derecho al cual accede, de manera tal que no es posible adquirir el
derecho sin asumir el cargo que importa y, por ende, actúa como un límite al
beneficio del adquirente del derecho.

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c) es excepcional, es decir que no deriva ordinariamente del acto jurídico
58
realizado, sino que es la voluntad del enajenante quien dispone la vinculación entre
el derecho principal y el cargo.
o Efectos

Principio general es que el cargo es simple, lo que significa que el incumplimiento del
cargo faculta al respectivo acreedor para el ejercicio de las medidas compulsivas
pertinentes.

El principio general que gobierna el instituto es que la inejecución del cargo en nada
afecta el derecho principal, salvo los casos en que se hubiere estipulado como cargo
condicional suspensivo o resolutorio. Pero, fuera de esos casos, el cargo en su
dinamismo ordinario no influye en la pérdida del derecho al cual accede.
1. En el primer caso (se hubiere estipulado como condición

OM
suspensiva) el incumplimiento del cargo impedirá que se puedan
cumplir los efectos normales del acto jurídico hasta tanto no se
cumpla con el cargo.
2. En el segundo, (se hubiere estipulado como condición
resolutoria) si el adquirente del derecho principal no cumple con
la obligación que le fue impuesta como accesoria, se le cancelará

.C el derecho adquirido.

o La transmisibilidad del cargo


DD
La regla es que el cargo sea transmisible a los sucesores del obligado, ya sea por actos
entre vivos o por causa de muerte; consecuentemente, el sucesor resulta obligado a
cumplir el cargo aún no ejecutado.

Excepción: no es transmisible si sólo puede ser ejecutado el cargo por quien se obligó
LA

inicialmente a cumplirlo. Es decir que el cargo es intransmisible cuando es inherente al


obligado, ya que se han tenido en cuenta sus calidades personales. En efecto, en el caso
de que el deudor fallezca y no hubiere cumplido el cargo, la adquisición del derecho queda
revocada, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos. Ello significa que los
cargos intransmisibles son siempre resolutorios, habiéndose efectuado la enajenación del
FI

derecho principal bajo la condición resolutoria de no cumplirse el cargo.


o Forma y prueba de los actos jurídicos

La forma: como elemento esencial del acto jurídico alude al modo de exteriorización de


la voluntad. Es la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto respecto del objeto,
en orden a la consecución del fin jurídico propuesto.

o Los conceptos de forma y prueba. Conceptos diferentes


forma Prueba
la forma constituye el elemento externo del La prueba se erige como medio no
acto necesariamente instrumental que sirve para
demostrar la verdad del hecho de haberse
efectivamente realizado el acto jurídico
(puede ser escrita, confesional, testimonial,
etc.).
es contemporánea del acto Mientras que la prueba puede no serlo.
En materia de prueba en los contratos, el
art. 1019 del CCCN, por ejemplo, establece
que los contratos pueden ser probados por

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todos los medios aptos para llegar a una
59
razonable convicción según las reglas de la
sana crítica racional.
➢ Vicios de los actos jurídicos
Definición y fundamento

Los vicios de los actos jurídicos son defectos, imperfecciones o anomalías susceptibles de
provocar la ineficacia del negocio, por atentar contra la licitud, la buena fe o perjudicar
los intereses de terceros. Son vicios propios de los actos jurídicos la lesión, la simulación
y el fraude.

La lesión
El artículo 332 dispone:

OM
Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una
de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra,
obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y
sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en
caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según
valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.

.C
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio,
pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es
ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos
pueden ejercer la acción.
DD
El fundamento de la norma está dado, por un lado, por: a) la existencia de la voluntad
viciada en el sujeto pasivo; por el otro, b) por el principio de buena fe que debe primar en
todo convenio.
LA

o Presupuestos de procedencia
Para que se configure la figura de la “lesión subjetiva-objetiva”, es necesario que
concurran:
a) la grave desproporción en las prestaciones que debe existir al momento de la
FI

celebración del negocio jurídico –elemento objetivo–


b) el elemento subjetivo, que es la explotación por parte del beneficiario de la
“necesidad”, “debilidad síquica” o “inexperiencia” del lesionado.
a)El elemento objetivo: “la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y


sin justificación”, éste debe ser concomitante a la celebración del negocio y la desarmonía
entre las prestaciones debe ser “evidente” a la época en que el negocio tuvo nacimiento y
no surgir con posterioridad por acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes y que
no eran previsibles al tiempo de celebrarse el acto, pues, en tal caso, se podrá revisar el
negocio por aplicación de la cláusula rebus sic statibus (López Mesa, 2008). Se exige que
esa ventaja excesiva se obtenga sin justificación, lo que implica efectuar una indagación
acerca de la causa fin del negocio, pues, si quien celebró el negocio pretendió efectuar una
liberalidad, dicho acto jurídico escapará a la teoría de la lesión. Por último “la
desproporción debe subsistir en el momento de la demanda”, por ende, si, al momento
de entablarse la acción, las prestaciones por diversas circunstancias se tornaron
equivalentes, desaparece el interés jurídicamente protegido para promoverla.
b) El elemento subjetivo: deben coexistir dos presupuestos:

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1) la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia en el lesionado, a) Necesidad:
60
significa falta de las cosas que son menester para la conservación de la vida, lo que traduce
una situación de angustia y agobio derivada de la falta de medios elementales para
subsistir, de lo imprescindible o necesario, teniendo en cuenta las circunstancias propias
de cada persona. b) Debilidad síquica: se trata de trastornos síquicos de conducta que,
por razones ajenas a la voluntad de quien los padece, lo colocan en una situación de
inferioridad. c) Inexperiencia: importa la falta de conocimientos que tiene el sujeto respecto
del acto en el momento de su celebración.
2) el aprovechamiento de esa situación de inferioridad por parte del lesionante o
sujeto activo constituye un acto de mala fe, que presupone la intención de obtener una
ventaja desproporcionada, ya que el estado de inferioridad no basta por sí solo para
nulificar o modificar el acto jurídico.
o Prueba. Presunción:

OM
El artículo 332 del Código establece una presunción iuris tantum de la explotación en
caso de “notable desproporción”. Es decir que, probada la notable desproporción de las
prestaciones, se genera una presunción iuris tantum sobre la existencia del vicio, es decir
que quedan acreditados o presumidos los dos elementos subjetivos que figuran en el
articulado, el aprovechamiento y la situación de inferioridad de la víctima. La carga de la

.C
prueba para sostener la ausencia de esos requisitos incumbe al que sostenga lo contrario.
o Acciones del lesionado. Efectos
Legitimados activos: Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.
DD
Acciones: por vía de acción como de excepción, la nulidad (“nulidad relativa” en los
términos de los arts. 386 y 388 del Código Civil y Comercial,) como la modificación del
acto lesivo, es decir, un reajuste equitativo del convenio. Si el lesionado opta por esta
segunda opción, el litigio queda “trabado” en ese aspecto y el demandado no puede
LA

reconvenir por nulidad. Ahora bien, en el caso de que el lesionante demande por nulidad,
el demandado puede, al contestar la demanda, modificar dicho reclamo en acción de
reajuste, si ofrece suprimir la desproporción de las prestaciones.
o Prescripción
FI

EL plazo es de dos años y comenzará a computarse desde la fecha en que la obligación a


cargo del lesionado debía ser cumplida
La simulación


Art. 333 del Código Civil y Comercial, que dispone:

Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de


un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son
sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o
transmiten derechos o personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en
realidad se constituyen o transmiten.

Hay simulación cuando los contratantes crean, con su declaración, sólo la apariencia
exterior de un contrato del que no quieren los efectos, o cuando crean la apariencia
exterior de un contrato diverso del querido por ellos.
Elementos del negocio simulado
Los elementos del negocio simulado son:

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a) la declaración deliberadamente disconforme con la verdadera intención de
61
las partes;
b) el acuerdo de partes sobre la falsa declaración y
c) el propósito de engañar a terceros.

a) El primer recaudo supone que la disconformidad entre la voluntad interna y la


declarada por las partes es intencional, no es producto del error, sino que es querida y
conocida por ambas partes. En otras palabras, en el acuerdo simulatorio, la voluntad
interna y declarada coinciden; las partes, de común acuerdo, producen la apariencia
externa de un negocio jurídico ficticio para engañar a terceros, sin pretender dar lugar al
efecto jurídico de dicho negocio.

b) El segundo presupuesto supone la conformidad de todos los otorgantes del acto en el

OM
negocio simulado sobre la disconformidad entre lo querido y lo declarado, y se caracteriza
por el querer común de no atribuir al acto aparente efectos vinculatorios.

c) Por último, la acción de simulación requiere el propósito de engañar, que no


necesariamente implica ocasionar un perjuicio jurídico a terceros (porque su causa puede
ser inocua, en cuyo caso estaremos en presencia de una simulación lícita) o bien, puede
sí implicarlo, es decir puede existir el fin de defraudar a terceros –quienes desconocen que

.C
el acto es falso– o el de ocultar una violencia legal.

La enumeración de los supuestos de negocio simulado que realiza el artículo 333 del CCCN
es meramente ejemplificativa.
DD
o Clases de simulación: Debe señalarse que la enumeración de los supuestos de
negocio simulado que realiza el artículo 333 del CCCN es meramente ejemplificativa.
Tenemos la simulación absoluta y relativa:
LA

Absoluta: tiene lugar cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real; el acto es
completamente ficticio, irreal. Las partes no quieren en realidad celebrar ningún negocio
jurídico, sino que quieren modificar la apariencia de una disminución del activo o un
amento ficticio del pasivo de una de las partes, en perjuicio de los acreedores; aunque a
veces puede ser una simulación lícita.
FI

Simulación relativa: las partes encubren la verdadera naturaleza del acto, es decir, se
disimula lo que verdaderamente es. Esta simulación puede versar sobre: la naturaleza,
cuando “se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro”, por ejemplo:


una donación bajo el ropaje jurídico de una compraventa; sobre “cláusulas que no son
sinceras”, por ejemplo: se expresa un precio que no es el real; o bien, sobre “fechas que
no son verdaderas”.

La simulación se clasifica en lícita e ilícita:


La causa simulandi es el interés que induce a las partes a dar apariencia a un negocio
jurídico que no existe, o a presentarlo en forma distinta de lo que verdaderamente es. Esta
razón que tuvieron para celebrar el negocio aparente puede ser perfectamente inocente o
bien perjudicial a terceros, lo que reviste fundamental importancia para distinguir la
simulación lícita de la ilícita.

La simulación ilícita se verifica cuando el negocio jurídico tiene como fin perjudicar a
terceros o quebrantar el ordenamiento jurídico, hipótesis, ésta última, en que se habla de
“fraude a la ley”. Este tipo de simulación causa la nulidad –relativa– del acto ostensible.

La simulación es lícita cuando el negocio simulado no es ilícito ni perjudica a un tercero.


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La simulación puede ser total o parcial.
62
Es total cuando abarca íntegramente al negocio, viciándolo en su esencia;

Es parcial cuando sólo recae sobre una parte del acto, sin que sea necesario que destruya
los aspectos reales del acto.

Acción entre partes.


El artículo 335 del Código Civil y Comercial regula esta cuestión. Así prevé:

Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un acto simulado ilícito o
que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la
simulación, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del
ejercicio de la acción de simulación. La simulación alegada por las partes debe probarse
mediante el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él, cuando la parte

OM
justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median
circunstancias que hacen inequívoca la simulación.

El principio general es que los simuladores del negocio jurídico carecen de toda acción
entre ellos.

Ello es así, toda vez que las partes se pusieron de acuerdo en eludir una prohibición legal

.C
o perjudicar a terceros, por lo que pierden, en principio, el derecho de impugnar el acto
por el vicio de simulación.
DD
Sí se podrá entablar acción de simulación cuando el simulador se haya arrepentido
de su acto y quiera recuperar el bien para entregarlo a sus acreedores. En este
supuesto, quien acciona pidiendo la declaración de invalidez del acto simulado lo hace no
ya para consumar el perjuicio a los terceros o el fraude a la ley, sino porque, arrepentido,
quiere recuperar los bienes aparentemente enajenados para afrontar con ellos el pago de
LA

sus obligaciones. En este supuesto, la acción es admisible siempre que se tenga un


propósito sincero y no interesado de volver las cosas al estado anterior.
o El contradocumento

El contradocumento es la prueba por excelencia entre las partes de la simulación.


FI

Es la constancia escrita –ya sea mediante instrumento público o privado– en el cual las
partes manifiestan el verdadero carácter del acto que ellas han celebrado, por lo que
deviene innecesario el aporte de indicios y presunciones que corroboren la realidad a que
se refiere.


Si fuera realizado mediante instrumento público, debe recurrirse a los arts. 289 a 298
del Código, en tanto se prevén los requisitos, los presupuestos de validez del instrumento
y su eficacia probatoria. Incluso el art. 298 prevé que el contradocumento particular que
altera lo expresado en un instrumento público puede ser invocado por las partes, pero no
es oponible respecto a terceros interesados de buena fe.
Para el supuesto en que el contradocumento fuera confeccionado en instrumento
privado, debe recurrirse a los arts. 313 a 319 del Código Civil y Comercial, toda vez que
allí se regula en relación con los instrumentos privados y particulares y su valor
probatorio.
Si no existiera contradocumento donde las partes hayan exteriorizado la verdadera
voluntad, siempre que haya una prueba incontrovertible, cierta, inequívoca de simulación,
es lógico admitir la acción. Asimismo, deberá probarse la imposibilidad de obtener el

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contradocumento, sea por su inexistencia lógica o por su desaparición posterior, es decir,
63
se deberá justificar por qué no pudo realizarse el contradocumento.
o Acción interpuesta por terceros.

El art. 336 del código único establece “Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos
o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su
nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.”

Los terceros titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo amenazado


por un negocio simulado pueden deducir acción de simulación, debiendo demostrar
la existencia de daño sufrido como consecuencia de la incertidumbre que el estado
de cosas provoca en el demandante. Se exige la existencia de daño –actual o potencial–
aunque se trate de derechos litigiosos o dudosos. El tercero que ejerza la acción debe
demandar a ambas partes del acto simulado; si la simulación fuese por interpósita

OM
persona, también al prestanombres, conformándose un litisconsorcio pasivo con todos
ellos.
La prueba por excelencia en la acción de simulación es el contradocumento. En este
supuesto carece de la exigencia de éste debido a su carácter reservado y a la imposibilidad
de su obtención, por lo que el tercero que entable la acción podrá acreditar la apariencia
del negocio jurídico mediante cualquier medio de prueba, incluso testigos, indicios y
presunciones.

.C
o Efectos de la acción de simulación
DD
Contra quién procede la acción

• la acción de simulación no procede contra los acreedores adquirentes de buena


fe que hubiesen ejecutado los bienes simuladamente enajenados.
• En relación con el subadquiriente que adquirió a título gratuito o de mala fe,
LA

sí procede la acción de simulación;


• La invalidez del negocio simulado no alcanza a los terceros subadquirentes de
buena fe –es decir, quien, al momento de la transmisión, ignorase que el derecho
tiene como antecedente un acto simulado– y a título oneroso, respecto a los cuales
la sentencia resulta inoponible.
FI

Subadquirentes de mala fe: aquellos que conocieron o pudieron conocer, obrando con
cuidado y previsión, la simulación.
o Efectos


-Todo tercero que se ha visto perjudicado por la simulación tiene derecho a ser resarcido
del daño sufrido.
-En el supuesto en que, promovida la acción por el acreedor, el bien se haya
enajenado a un subadquiriente de buena fe y a título oneroso, por lo que no le alcanza
la oponibilidad del pronunciamiento judicial. Éste podrá demandar tanto a quien
contrató con él como al subadquiriente –ambos de mala fe– por daños y perjuicios,
quienes responderán de manera solidaria.
-El supuesto que el acreedor promueva acción en contra de subadquiriente de buena
fe, pero a título gratuito, éste responderá sólo en la medida de su enriquecimiento.
o Prescripción
Es de dos años: (arts. 2562 y 2563 incisos “b” y “c” del CCC)

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En la simulación entre partes se computa desde que, requerida una de ellas, se negó a
64
dejar sin efecto el acto simulado;
En la simulación ejercida por tercero, desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto
jurídico.
➢ El fraude

Implica una inmediata referencia al engaño, al acto contrario a la verdad y al recto


proceder. El fraude supone una conducta tendiente a eludir los efectos de una norma
imperativa o de origen convencional, utilizando otra vía negocial no reprobada por ley. Se
configura mediante actos reales, serios y no aparentes, no simulados. No diverge la
voluntad de la realidad declarada. Este fraude no es otro que el fraude a la ley y que está
contemplado en el art. 12 del Código Civil y Comercial.

o El fraude a los acreedores

OM
El fraude a los acreedores es la provocación o agravación de la insolvencia del deudor
mediante actos u omisiones del deudor en perjuicio de sus acreedores, sustrayendo
bienes de su patrimonio.
Tres caracteres

.C
a) Otorgamiento por el deudor de actos o negocios jurídicos; b) provocación o agravación
de la insolvencia del deudor y c) sustracción de bienes del patrimonio del deudor en
perjuicio de los derechos de los acreedores.
DD
o La acción de inoponibilidad

- el efecto de la acción de fraude no es la nulidad, sino la inoponibilidad. Este


efecto implica que el acto otorgado por el deudor en fraude a los acreedores es válido
entre éste y el tercero con quien celebró el acto y sólo queda privado de eficacia
LA

frente al acreedor que acciona, es decir que no puede hacerse valer contra él en la
medida necesaria para la satisfacción de su crédito.
o Procedencia de esta acción: Titulares de la acción

Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos


FI

celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio


de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitarlo empeorar su
estado de fortuna. (art.338 CCC)

Legitimados: cualquier acreedor, incluso los acreedores con privilegio general, especial,


condicionales, a plazo, etc., puedan incoar la acción, pues sólo deberán acreditar su
calidad de acreedor y los requisitos que prevé el artículo 339 del CCCN.
o Actos revocables

Todos los actos que signifiquen un perjuicio para los acreedores son revocables, sea que
produzcan un empobrecimiento del deudor o impidan su enriquecimiento.

El artículo 338 alude a que, mediante la acción de inoponibilidad, se puede revocar


una renuncia a un derecho que hubiera podido mejorar la situación del deudor, o bien un
acto jurídico que empeoró su situación patrimonial. O sea, todos los actos que causan
perjuicio a los acreedores al determinar o incrementar su insolvencia, ya sea porque
importan la salida de un bien de su patrimonio o impiden el ingreso al mismo de algún
derecho, son revocables.

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Excepciones. Hay consenso en la doctrina en que no pueden atacarse, por los acreedores,
65
los actos que implican una renuncia a derechos personalísimos, tales como pedir la
revocación de una donación por una causa de ingratitud del donatario, una causa de
indignidad para suceder, la renuncia a ejercer acción de resarcimiento por daño moral,
etc.
o Requisitos de procedencia
El artículo 339 del código unificado establece las condiciones generales para la
procedencia de la acción de inoponibilidad. Dispone:

Requisitos.
Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad: a) que
el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya
actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores; b) que el acto haya

OM
causado o agravado la insolvencia del deudor; c) que quien contrató con el deudor a
título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la
insolvencia.

Tres condiciones de procedencia de la acción de inoponibilidad.


a. El crédito por el que se acciona debe ser anterior al acto.

.C
b. Relación de causalidad entre la insolvencia y el acto del deudor.
c. Mala fe del tercero contratante.
DD
o Ejercicio de la acción contra los subadquirentes

- el fraude no puede oponerse a los acreedores que, de buena fe, hubieran ejecutado
los bienes objeto del negocio jurídico fraudulento (igual regla veíamos en la acción
LA

de simulación.)
- la acción contra el subadquiriente procede en los casos en que en el tercero
haya adquirido a título gratuito o bien haya obrado de mala fe, es decir, con
conocimiento de la insolvencia del deudor, al tiempo de celebrar el acto.
- Si los dos negocios son a título gratuito, es viable la revocatoria contra el
FI

subadquiriente; si el primero fue a título oneroso con mala fe y el segundo a título


gratuito, también es viable; así como en el caso del primero gratuito y el segundo
oneroso, pero sin buena fe del subadquiriente.
Tanto el tercero contratante como el subadquiriente de mala fe, responden


solidariamente por los daños ocasionados al acreedor que interpuso la acción en los
siguientes supuestos:
a) cuando la cosa fue enajenada a un adquirente de buena fe y a título oneroso contra
quien –como ya se señaló– no procede la acción y, por ende, el acreedor no puede ejecutar
el bien y satisfacer su acreencia;
b) cuando el bien se haya perdido o deteriorado.
Por su parte, el tercero contratante de buena fe y a título gratuito responde en la
medida de su enriquecimiento.
o Efectos de la revocación. Extensión

El artículo 342 “Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se


pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven, y hasta el
importe de sus respectivos créditos.”

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El acto realizado en fraude a los acreedores debe dejarse sin efecto en la medida del
66
perjuicio que se les ha ocasionado. Así, el progreso en justicia de la acción hace efectiva
la inoponibilidad al acreedor demandante del negocio impugnado, del cual se ha admitido
que fue en fraude a sus derechos. Es decir que, reconocido el fraude por sentencia, esa
inoponibilidad lo coloca en la posición de poder reclamar su crédito sobre el bien objeto
del negocio, dado que, a partir de allí, éste no tiene eficacia a su respecto. Ello implica la
posibilidad de actuar en derecho como si el acto impugnado no se hubiese celebrado.
Desde esta perspectiva, el triunfo de la acción le permitirá al acreedor ejecutar su crédito
sobre los bienes que fueron objeto del negocio, hasta la concurrencia de su crédito.
Dicho derechamente, la acción de fraude no beneficia a todos los acreedores, sino sólo a
quien transitó los carriles legales para hacer valer sus derechos, y sólo procede hasta el
importe de su crédito.

OM
Como consecuencia de ello, si, después de ejecutados los bienes materia del acto
fraudulento y satisfecho el crédito del acreedor que ejerció la acción quedara un
remanente, como el acto jurídico es válido entre quienes lo celebraron, aquél pertenece al
tercer adquirente.
o Extinción de la acción. Plazo de prescripción

.C
De acuerdo con el art. 341 del Código, la acción de los acreedores cesa si el
adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o les da garantías
suficientes.
DD
El tercero adquirente del bien transmitido por el deudor puede hacer cesar los efectos de
la acción, satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentando o bien constituyendo
a su favor garantías suficientes –las que pueden ser reales o personales– del pago íntegro
de sus créditos.
Ello así, pues, si los acreedores son desinteresados, desaparece su interés de accionar y
LA

sin interés no hay acción.


o Prescripción
Por último, cabe referir al término de la prescripción, la que, según los arts. 2562 inc. “f”
FI

y 2563 inc. “f” del Código, es de dos años, contados desde que se conoció o pudo conocer
el vicio del acto.
➢ Ineficacia de los actos jurídicos


La validez del negocio jurídico no se confunde con su eficacia, aunque la eficacia del acto
jurídico presupone su validez. El acto jurídico es válido cuando está perfectamente
conformado, cuando no presenta vicios o defectos congénitos que afectan su estructura.
Sin embargo, un acto jurídico válido puede ser ineficaz o devenir ineficaz.

Cuando hablamos de “ineficacia” hacemos referencia a la privación o disminución de los


efectos propios de un determinado negocio jurídico, que las partes tuvieron en cuenta al
momento de su celebración. Ahora bien, la ineficacia puede ser considerada estructural o
funcional. En el primero de los supuestos, la privación de los efectos propios de un negocio
jurídico se produce por defectos en su estructura y existentes desde el momento mismo
de celebrarse el acto, primando la idea de nulidad; en cambio la ineficacia es funcional
cuando el negocio deja de ser apto para satisfacer los fines o interés prácticos que los
sujetos se propusieron alcanzar en virtud de una causa extrínseca a la estructura del
negocio y sobrevinientes a su constitución.

o Noción de acto indirecto

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El artículo 385 del Código Civil y Comercial dispone:
67
Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio
de los efectos de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de
la ley o para perjudicar a un tercero.

El acto indirecto es una modalidad negocial a la que recurren los particulares


valiéndose de un negocio jurídico típico, cuyas consecuencias normales aceptan con el
propósito de obtener una finalidad ulterior distinta. Por ejemplo, son negocios indirectos
la venta que se realiza no para transmitir la propiedad de una cosa, sino con fin de
garantía; la cesión de derechos también con finalidad de asegurar derechos; entre otros.
Finalidad del negocio indirecto siempre debe ser lícita, pues, si el negocio está dirigido
a eludir normas imperativas (es decir, cuando se lo emplea para lograr, a través de una
vía oblicua, fines que no se pueden obtener directamente), el acto constituirá un fraude a
la ley.

OM
o Nulidad
Al hablar de la ineficacia estructural de los actos jurídicos, que dicho concepto de carácter
amplio comprende las situaciones de invalidez, caracterizadas por los supuestos en los
cuales el acto se ve privado de producir sus efectos normales por la existencia de un vicio
originario, es decir, un defecto presente en su estructura desde el momento de la

.C
celebración del negocio jurídico; un defecto constitutivo.

Desde esta perspectiva, un acto jurídico está afectado de nulidad cuando la ley, en virtud
DD
de causas existentes desde el origen mismo del acto, le priva de los efectos que
regularmente debía producir. La nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos
normales a un acto jurídico en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el
momento de su celebración, y es también una ineficacia absoluta en tanto, a diferencia de
la inoponibilidad, el acto jurídico inválido es completamente ineficaz no sólo respecto de
LA

terceros sino también entre las mismas partes que lo celebraron.

Características Generales de la nulidad,

• La nulidad es una sanción. La nulidad tiene naturaleza de sanción en tanto nos


encontramos frente a la reacción del ordenamiento jurídico por la violación de sus
FI

normas. Se trata entonces de una sanción legal, pena que consiste en la privación
al acto jurídico de los efectos propios. • Es de carácter legal, en tanto debe provenir
necesariamente de la ley, es decir que ni los jueces ni las partes en ejercicio de su
voluntad pueden crear nulidades diferentes a las específicamente estipuladas por


ley.
• La nulidad se genera frente a la existencia de un vicio o defecto en la estructura del
negocio jurídico, que debe estar presente a la celebración del acto. En efecto, la
nulidad se caracteriza por la presencia de defectos originarios, intrínsecos y
esenciales.
• la nulidad trae como consecuencia el resultado de privar al acto jurídico de los
efectos normales que estaba destinado a producir y que las partes habían
tenido en cuenta al momento de celebrarlo. Como ya dijimos, a diferencia de la
inoponibilidad, en la nulidad, la privación de efectos es de carácter absoluta,
afectando en consecuencia tanto a las partes como a los terceros.
o Clasificación de las nulidades. Criterios de distinción
1) Actos de nulidad absoluta y actos de nulidad relativa (arts. 387 y 388 del CCCN);
2) Actos de nulidad total o parcial (art. 389 del CCCN).
o Nulidades absolutas y nulidades relativas.
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La distinción entre las de carácter absoluto y las de carácter relativo responde a una
68
causal de naturaleza sustancial, en tanto, para poder determinar frente a qué tipo de
nulidad nos encontramos, es necesario verificar el interés jurídico lesionado por el vicio.
Absolutas Relativas
el vicio que afecta al acto jurídico que se a diferencia de los casos de nulidades
reputa inválido lesiona un interés general, relativas, en los cuales se afecta un interés
es decir que se encuentra de por medio el particular, individual de los sujetos que
orden público forman parte del negocio jurídico
ha sido establecida por el legislador en La nulidad es relativa cuando sólo se está
defensa del orden público, para proteger el afectando el interés particular de algunos
orden social y las buenas costumbres y, al de los contratantes.
contrario,
La nulidad absoluta puede ser declarada Nulidad relativa, la situación es diferente;
de oficio por el juez sin que medie petición al encontrarse de por medio intereses

OM
de parte. particulares de las partes, la nulidad no
. También puede ser solicitada por el puede ser declarada de oficio por el juez,
Ministerio Público y por cualquier sino que corresponde que sea pedida por la
interesado, salvo quien haya dado lugar a parte en cuyo beneficio se establece.
la nulidad (art. 387 del CCCN). Excepcionalmente puede invocarla la otra
parte si es de buena fe y ha experimentado
un perjuicio importante (art. 388 del CCCN

.C
El acto afectado por una nulidad absoluta
no es conformable. por estar de por medio
un interés de carácter general es la misma
si se trata de una nulidad relativa, al estar
en juego un interés de carácter particular,
el vicio del que adolece el acto jurídico sí
DD
sociedad la interesada en su invalidez, por puede ser confirmado; ello es consagrado
lo que el acto podrá llevarse a cabo en el art. 388 del CCCN
nuevamente sin el vicio que afecta al
anterior y sin que sea posible su
confirmación.
la acción derivada de la nulidad absoluta La nulidad relativa puede sanearse por
LA

es imprescriptible prescripción.

o Nulidades totales y parciales


Teniendo en cuenta como criterio de distinción el alcance de la sanción de nulidad,
FI

podemos decir que estamos frente a una nulidad total cuando los efectos de ineficacia se
propagan a la totalidad del acto jurídico; y estamos frente a una nulidad parcial cuando
sólo una cláusula o disposición resulta ineficaz, sin afectar la validez de aquellas partes no
alcanzadas por la nulidad.


En esta línea, cabe tener en cuenta el art. 389 del Código, que dispone:

Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad


parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La nulidad de una
disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son
separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la
nulidad total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar
el acto de acuerdo con su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan
considerarse perseguidos por las partes.

Nulidades Totales. Nulidades Parciales.


Nulidad total es la que se extiende a todo el Cuando sólo una cláusula o disposición
acto resulta ineficaz, sin afectar la validez de
aquellas partes no alcanzadas por la
nulidad.
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Depende de que la cláusula o disposición
69
respecto de la cual se declara la invalidez sea
separable de las otras disposiciones, pues,
de lo contrario, debe declararse la nulidad
total
La condición para que un acto jurídico
pueda ser sólo parcialmente nulo, es que sus
diversas disposiciones, o, mejor dicho, los
diversos actos de disposición que él encierra
sean separables

o Efectos de la nulidad: entre partes y con relación a terceros


Cabe estudiar ahora los efectos que la acción de nulidad produce tanto respecto de
las partes que intervienen en el negocio jurídico, como de los terceros.

OM
En primer lugar, el efecto propio que se deriva del análisis que hemos efectuado se centra
en la idea de que un acto jurídico, al ser declarado nulo, no podrá producir los efectos
normales que se tuvieron en cuenta al momento de celebrarlo. Es decir, tiene como
consecuencia privarlo de sus efectos como si nunca hubiere existido.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial ha receptado jurídicamente esta problemática

los arts. 390 a 392.

.C
analizando adecuadamente los efectos producidos por la nulidad de los actos jurídicos en

El art. 390 del Código estipula la regla general en materia de efectos de la sentencia de
DD
nulidad de los actos jurídicos, en cuanto dispone que la nulidad pronunciada por los
jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo
y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido.
o Efectos de la nulidad entre las partes
LA

Ahora bien, con respecto a los efectos que la nulidad del negocio jurídico genera en
relación con las partes contratantes, es preciso diferenciar si nos hallamos en supuestos
en los cuales el acto defectuoso tuvo principio de ejecución o no.
Así, si el acto no fue ejecutado, una vez dictada la sentencia que declare su nulidad, las
FI

partes no podrán exigir o demandar su cumplimiento. En cambio, si el acto jurídico tuvo


principio de ejecución o se ejecutó en su totalidad, al declararse su invalidez corresponde
la aplicación del art. 390 del Código; las partes deben restituirse mutuamente lo obtenido
en virtud del acto anulado, a fin de volver las cosas al estado anterior al del acto inválido.


Por otro lado, debemos señalar que una o ambas partes del acto nulo por sentencia pueden
haber sufrido daños como resultado de la invalidez del acto jurídico; daños materiales y
aun morales que es preciso reparar para lograr que la situación jurídica de las partes
retorne al estado anterior a la celebración del acto.

En esta línea, el art. 391 del Código expresa:


“Hechos simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los
actos válidos, dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a
las reparaciones que correspondan.”

Desde esta perspectiva, analizando los efectos con miras al futuro, por más que el acto
sea declarado nulo y, con ello, se impida la producción de los efectos propios que se
tuvieron en cuenta al momento de celebrarlo, en función de la norma transcripta se
considera el negocio jurídico anulado como un acto ilícito o hecho jurídico en general. Es

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por ello por lo que corresponde indemnizar los daños y perjuicios que hayan ocasionado,
70
en tanto se genera la obligación de reparar el daño causado.
Es decir que, además de la restitución, se estipula la indemnización de daños y
perjuicios como acción complementaria.
➢ Efectos de la nulidad frente a terceros
Es necesario precisar que la declaración de nulidad de un determinado acto jurídico puede
generar efectos no sólo en relación con las partes sino también con respecto a terceros.

Así, el art. 392 del Código Civil y Comercial dispone:


Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o
personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una
persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún

OM
valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el
subadquiriente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los
subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y a título oneroso si el acto se
ha realizado sin intervención del titular del derecho.

Se advierte que la problemática se genera con relación a los subadquirentes, es decir


aquellas personas que, en función de un acto jurídico celebrado entre las partes, que es

.C
nulo, adquirieron un derecho real o personal, generándose el problema en torno a si recae
sobre ellos la obligación de restituir lo que hubiesen recibido en función a dicho acto.
DD
En esta línea, el efecto retroactivo de la sentencia de nulidad, que constituye la regla
general en materia de efectos, no sólo resulta aplicable en relación con las partes del
negocio jurídico, sino también con respecto a los terceros. Es decir que se aplica el efecto
retroactivo de la sentencia de nulidad respecto de los terceros en cosas registrables. El
tercero a quien el adquirente por acto nulo ha transferido la propiedad de una cosa
registrable y otro derecho sobre la materia es alcanzado por la sentencia de nulidad y
LA

privado de esos derechos.


Ahora bien, el artículo 392 establece una limitación a la obligación de restitución que
recae sobre los terceros. Respecto de terceros subadquirentes de derechos reales o
personales sobre cosas registrables, de buena fe y a título oneroso, no procede la
FI

obligación de restitución.
Cabe precisar que, para que funcione tal protección de los subadquirentes de buena fe y
a título oneroso, es necesario que se cumplan ciertos recaudos: a) debe ser invocada por


un subadquiriente, b) ha de referirse a derechos reales o personales sobre inmuebles o


muebles registrables, c) título oneroso y d) buena fe.
La falta de alguno de los requisitos antes mencionados significa volver al principio general
establecido y, en consecuencia, el subadquiriente estará obligado a la restitución de la
cosa registrable al primer enajenante.
Por último, el precepto mencionado recepta los casos en que la transmisión de la cosa
haya sido otorgada por quien no es el titular del derecho de propiedad ni se encuentra
legitimado para representarlo. Es decir, aquellos supuestos en que el verdadero
propietario no participa de la transmisión al adquirente.
En estos casos, el subadquiriente de buena fe y a título oneroso no puede ampararse en
la protección, pues la primitiva enajenación ha sido realizada por quien no era su
propietario.
o La inoponibilidad

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Definición. La inoponibilidad implica la existencia de vicisitudes extrañas al negocio
71
jurídico que se producen con posterioridad a su constitución. Presupone un acto válido y
está enderezada a la protección de los terceros, por lo que la privación de los efectos es
sólo relativa.

La inoponibilidad es un supuesto de ineficacia que implica que el acto jurídico es


válido y eficaz entre las partes, pero no produce efectos frente a determinados terceros,
protegidos por la ley.
En efecto, es la sanción establecida por la ley a un acto válido en sus comienzos, pero que
se torna ineficaz por incumplimiento de algún requisito adicional que le es exigido por la
ley para la producción plena de sus efectos, especialmente en relación con determinados
terceros interesados.
Diferencia oponibilidad-nulidad:

OM
Oponibilidad Nulidad
ambos configuran supuestos de ineficacia ambos configuran supuestos de ineficacia
El acto jurídico es perfectamente válido En los supuestos de nulidad, el acto no sólo
entre las partes, pero no produce efectos es ineficaz respecto de los terceros sino
respecto de terceros salvo en los casos también con relación a las partes, en tanto
previstos por la ley, en función de una la privación de efectos se produce por un

.C
causa extrínseca o posterior a la
celebración del acto, constituyendo por ello
una ineficacia de carácter funcional y
relativa.
defecto existente en la estructura misma del
acto y desde su origen, es decir, desde el
momento mismo de su celebración,
constituyendo una ineficacia de carácter
DD
estructural y absoluta.
Se alude a dos tipos de inoponibilidad: Absoluta o relativa. /Totales o parciales
1)la inoponibilidad positiva, en los casos de
actos válidos y eficaces en general, pero
ineficaces frente a ciertos terceros (por
LA

ejemplo, el acto fraudulento es inoponible


al acreedor que triunfó en la acción de
declaración de inoponibilidad, como consta
en el art. 342 del CCCN)
2) la inoponibilidad negativa, cuando es
FI

inválido o ineficaz entre partes, pero esa


ineficacia no es oponible frente a ciertos
terceros (por ejemplo, en el supuesto que
prevé el art. 392 del CCCN, que impide
hacer valer la nulidad frente al


subadquiriente a título oneroso de buena


fe).
o Efectos
La inoponibilidad priva al acto jurídico de eficacia sólo en relación con determinados
terceros a quienes la ley brinda protección; pero el acto inoponible es válido y eficaz erga
omnes (entre las partes y en relación con terceros en general), salvo aquellos terceros
prefijados por la ley (terceros interesados).
o Oportunidad para invocar la acción

La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio de la otra


parte a oponer la prescripción o la caducidad (art. 397 del CCCN).

o Legitimados
- El tercero interesado puede recurrir a la justicia para hacer cesar los efectos
propios del acto que lo perjudica, sea por vía de acción o de excepción.
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- La acción de inoponibilidad es prescriptible. Por ejemplo, en el caso de la
72
declaración de inoponibilidad en el fraude, la acción prescribe a los dos años desde
que se conoció o pudo conocer el vicio del acto, por lo que, intentada la acción
después de ese plazo, se podrá interponer la defensa de prescripción.
- La acción de inoponibilidad es renunciable y el acto inoponible puede sanearse
y tornarse plenamente eficaz. Por ejemplo, el instrumento privado sin fecha cierta
es inoponible a los terceros (Art. 317 del CCCN), pero, por ejemplo, una vez
presentado en juicio, adquiere fecha cierta y se torna oponible a terceros.

OM
.C
DD
LA
FI


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