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LIBRO I DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA

1. Por qué surge la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado. Por la
necesidad de separar el campo jurídico que concierne al Estado y el que concierne al
individuo.

2. En qué momento surge la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado. En la


antigüedad el Derecho obedeció a una concepción unitaria, es por ello que en los primeros
cuerpos legales no se hacía evidente una división por materias jurídicas. Es hasta en la Edad
Media que da principio el desbordamiento de la idea unitaria iniciándose la ramificación de
los ordenamientos legales en materias que después fueron agrupadas en dos grandes
ramas, el Derecho Público y el Derecho Privado.

3. Por qué existe una controversia doctrinaria en cuanto a la división del Derecho en
Público Privado. Por el hecho de que en el contenido y aplicación de las normas legales
no alcanza a distinguirse con claridad qué atañe solamente al interés del Estado y qué nada
más al interés de los particulares.

4. Cuál es la utilidad de dividir el Derecho en Público y Privado. Su utilidad es práctica,


tanto para la debida interpretación y aplicación de la norma como para el mismo estudio
doctrinario del Derecho.

5. Qué es el Derecho Público y qué es el Derecho Privado. El Derecho Público es el


conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares y el Estado, cuando
este último actúa como ente soberano. El Derecho Privado es el conjunto de normas que
regulan las relaciones entre los particulares entre sí, y de los particulares con el Estado
cuando este último actúa en relaciones de coordinación.

6. Dónde se ubica el Derecho Civil. En el Derecho Privado.

7. Cuál es el origen de la denominación Derecho Civil. Del Derecho romano viene la


denominación Derecho Civil (Ius Civile). Justiniano lo caracterizó como el derecho de la
ciudad, de los ciudadanos romanos, contrapuesto al Ius Gentium, el derecho común a todos
los pueblos, en relación a Roma. Por tanto, el Derecho Civil, en un principio fue concebido
como el derecho de todo un pueblo, comprensivo de lo público y de lo privado, acepción que
pierde importancia práctica en el año 212 de la era cristiana, al promulgar Caracalla el edicto
que otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes de lmperio. En la Edad Media, Ius
Civile ya no significa el derecho de una ciudad, nada más derecho romano. En la Edad
Moderna el Derecho Civil deja de comprender lo público y lo privado en sentido unitario,
separándose paulatinamente las ramas que constituyeron el derecho público, hasta quedar
el Derecho Civil como derecho esencialmente privado.

8. Qué es el Derecho Civil. Es el conjunto de preceptos que determinan y regulan las


relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia, y los que
existen entre los individuos de una sociedad para la protección de intereses particulares.
(Sánchez Román).
9. Cuál es el contenido del Derecho Civil. 1. La persona y la familia. 2. Los bienes, la
propiedad y demás derechos reales. 3. La sucesión hereditaria. 4. El Registro de la
Propiedad. 5. El Derechos de Obligaciones (Obligaciones en general y contratos en
particular).

10. Cuáles son los planes de división del Derecho Civil.


1. El Plan romano-francés, que surge mediante la obra de Gayo y Justiniano que dividían el
Derecho Civil en personas, cosas y acciones. Este plan fue adoptado con modificaciones por
el Código Civil francés que consta de un título preliminar y tres libros: las personas, los
bienes y modificaciones de la propiedad y los diferentes modos de adquirir la propiedad.
(Guatemala sigue este plan de división).
2. El plan alemán. Fue expuesto por Savigny. Conforme este plan el Derecho Civil se divide
en parte general, derechos reales, derecho de obligaciones, derecho de familia y derecho de
sucesiones. El plan alemán antepone los derechos reales de obligaciones a los derechos de
las personas y de la familia, dando más importancia a las relaciones humanas que al ser
humano.
11. Por qué surge la codificación. Por la necesidad de un conocimiento general de las
leyes y de su fácil consulta

12. Qué son las compilaciones o recopilaciones. Son colecciones de leyes emitidas en
distintas épocas o fechas, sin responder a un criterio global determinado.

13. Qué es la codificación. En sentido amplio es la reunión de todas las leyes de un país y
en sentido estricto es la reunión de las disposiciones legales relativas a una determinada
rama jurídica, obedeciendo a un mismo criterio.

14. Qué es un código. Es la ley que regula sistemáticamente una parte del ordenamiento
jurídico de la Nación.

15. Cómo surgió la codificación del Derecho Civil en Guatemala. Por más de medio siglo
después de la declaración de independencia, en Guatemala se siguió aplicando el Derecho
español. Justo Rufino Barrios, para terminar con esa situación legal, por acuerdo del 26-7-
1875 nombró una comisión codificadora. Por un estado de guerra con El Salvador, la
comisión suspendió su trabajo, hasta que por acuerdo del 29-9-1876, se dispuso que
terminara esa obra la comisión, la cual presentó el 5-2-1877 un proyecto de código civil y uno
de código de procedimientos civiles. Por Decreto 175 del Presidente de la República dichos
proyectos se transformaron en ley vigentes a partir del 15-9-1877 (primer Código Civil de
Guatemala). Después por Decreto 921 (30-7-1926) el Ejecutivo promulgó el nuevo Libro I De
las personas y dispuso que según la comisión legislativa entregara los restantes, entrarían
en vigor después de su publicación en el Diario Oficial, lo cual no ocurrió. El 13-5-1933, la
Asamblea Legislativa promulgó el Decreto 1932 (nuevo C.C.) El Código de 1933 fue objeto
de reformas por Decreto 2010. Por ultimo el 14-9-1963 se emitió el Decreto Ley 106 (código
actual) con reformas por el Decreto Ley 218 y otras a la fecha. (Consta de 5 libros). En total
han existidos los siguientes códigos civiles: Código Civil de 1877, Código Civil de 1926,
Código Civil de 1933 y Código Civil de 1963 que entró en vigencia el 1 julio de 1964.
16. Cuál es el número de decreto del Código Civil guatemalteco. Decreto Ley 106

17. Cuándo entró en vigencia. El 1 de julio de 1964.

18. Cuántos libros tiene el Código Civil y cuáles son. Cinco: 1. De la persona y de la
familia. 2. De los bienes, la propiedad y demás derechos reales. 3. De la sucesión
hereditaria. 4. Del Registro de la Propiedad. 5. De los Derechos de Obligaciones
(Obligaciones en general y contratos en particular).

19. Cuál es la importancia de la regulación legal de la persona. Porque en torno a ella


gira todo el Derecho.

20. Cuál es la etimología de la palabra persona. Es un sustantivo derivado del verbo latino
persono (de per y sono, as, are) o sono, as, are (sonar) y el prefijo per (reforzando el
significado sonar mucho, rezonar). La palabra persona, según su origen etimológico,
designaba la máscara que los actores utilizaban para caracterizarse y dar más volumen a la
voz en los lugares faltos de adecuada acústica en que representaban.

21. Qué es la persona. Es un ente jurídico capaz de adquirir derechos y contraer


obligaciones.

22. Qué clases de personas existen.


1. Personas físicas, individuales o naturales.
2. Personas jurídicas, morales, sociales, abstractas o colectivas.

23. Quiénes son las personas físicas o individuales. Los seres humanos.

24. Qué son los estados jurídicos de la persona. Son las situaciones jurídicas en que se
encuentra una persona en relación a alguien o a algo.
25. Cuáles son los estados jurídicos de la persona.
1. El estado de libertad. Qué se refiere a que una persona es libre y no esclava.
2. El estado de nacionalidad. Que se refiere a que una persona desde que nace queda
vinculada a un Estado.
3. El estado de familia. Que se refiere a que la persona forma parte de una familia.

26. Qué son las acciones de estado. Son aquellas que tienden a la constitución,
destrucción o declaración de un estado. O bien la facultad de toda persona para exigir el
reconocimiento de cualquiera de los estados que conforme a la ley puede tener.

27. Qué clases de acciones de estado existen. Constructivas, destructivas y declarativas.

28. Qué es la personalidad. Es la investidura jurídica que nos permite adquirir la capacidad
de adquirir derechos y contraer obligaciones.
29. Cuándo tiene lugar el nacimiento. Tiene lugar en el instante en que el feto ha salido
completamente del seno materno.

30. Cuáles son las teorías para determinar cuando comienza la personalidad.
1. Teoría de la concepción. Para la cual la personalidad se inicia desde el momento de la
concepción.
2. Teoría del nacimiento. Para la cual la personalidad se inicia en el momento del nacimiento.
3. Teoría de la viabilidad. Esta teoría agrega al hecho físico del nacimiento que se nazca en
condiciones de viabilidad.
4. Teoría ecléctica. La cual conjuga las teorías anteriores.

31. Cuándo comienza la personalidad civil. La personalidad civil comienza con el


nacimiento y termina con la muerte; sin embargo, al que está por nacer se le considera
nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad.

32. Qué establece el código sobre los partos dobles. Que si dos o más nacen de un
mismo parto, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad.

33. Qué establece el código sobre la comorencia. Que si dos o más personas hubiesen
fallecido de modo que no se pueda probar cual de ellas murió primero, se presume que
fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos
entre ellas.

34. Cómo se identifica una persona individual. Con el nombre con que se inscriba su
nacimiento en el Registro Civil de las Personas, el que se compone del nombre propio y del
apellido de sus padres casados, o del de sus padres no casados que la hubieren reconocido.
Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta. Los hijos de padres
desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los
inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el Registro Civil de las Personas con un
sólo apellido, la madre, o quien ejerza la patria potestad, podrá acudir nuevamente a dicho
registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos.

35. Qué es el nombre. Es un signo constante de individualización de la persona que la


distingue de las demás.

36. Cuáles son las teorías para determinar la naturaleza jurídica del nombre.
1. El nombre es un derecho de propiedad. En virtud de que el nombre pertenece a la
persona a quien le ha sido asignado.
2. El nombre es un atributo de la persona. Ya que no pueden existir personas sin nombre.
3. El nombre es una institución de policía civil. Entendida la palabra policía como el poder
que tiene el Estado para utilizar medios que le permitan un adecuado control del estado civil
de las personas que nacen en su territorio, razón por la cual el nombre es obligatorio.
4. Es un derecho de familia. Porque el nombre siempre va ligado a una relación de familia.

37. Cuáles son los caracteres del nombre.


1. Es oponible contra todos.
2. No es estimable en dinero.
3. Expresa una relación de familia.
4. Es obligatorio.
5. Es inmutable en cuanto a su objeto. (No cambia su finalidad que es identificar a la
persona)
6. Es imprescriptible.
7. Es intransmisible.

38. Qué es el seudónimo. Es una auto-denominación distinta del nombre verdadero por lo
tanto es un nombre especial creado y popularizado por impulso propio.

39. Qué es el sobrenombre, alias o apodo. Es aquel que se caracteriza por ser impuesto
por otra persona, casi siempre con el objeto de poner de manifiesto una característica
personal o cierta actividad a la cual se dedica quien recibe el sobrenombre

40. Qué puede hacer la persona que constante y públicamente use nombre propio o
apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su
nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden. Puede establecer su
identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma
persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También
podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el
procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil.

41. Puede una persona cambiarse de nombre. Sí puede hacerlo pero requiere
autorización judicial.

42. Qué puede hacer la persona a quien perjudique un cambio de nombre. Oponerse a
la pretensión del solicitante como lo dispone el Código Procesal Civil y Mercantil.

43. Modifican la condición civil de las personas la identificación y el cambio de


nombre. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil de quien la
obtiene ni constituye prueba alguna de la filiación.

44. Qué es la capacidad. Es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.

45. Qué clases de capacidad existen.


1. Capacidad de goce o de derecho. Es la aptitud de adquirir derechos y contraer
obligaciones por medio de un representante legal.
2. Capacidad de ejercicio, de obrar o de hecho. Es la aptitud de adquirir derechos y contraer
obligaciones por sí mismo.

46. Qué clases de capacidad de ejercicio existen.


1. Absoluta. Se adquiere a la mayoría de edad.
2. Relativa. Es la que tienen los menores de edad pero mayores de 14 años para realizar
determinados actos señalados por la ley.
47. Cuáles son las circunstancias determinantes de la capacidad de ejercicio. El sexo,
la edad, la nacionalidad, el domicilio, el parentesco y las enfermedades físicas y mentales.

48. Cuándo se adquiere la capacidad civil para el ejercicio de los derechos. Se adquiere
por la mayoría de edad, es decir a los 18 años. Sin embargo, los menores que han cumplido
catorce años son capaces para algunos actos determinados por la ley.(Arts. 81, 94, 218, 259
y 303 C.C. y 150 C.T.)

49. Qué es la incapacidad. Es la falta de aptitud legal para adquirir derechos y contraer
obligaciones.

50. Qué es la interdicción. Es la declaración judicial por virtud de la cual se priva a una
persona de la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones.
51. Quiénes deben ser declarados en estado de interdicción. Los mayores de edad que
adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Asimismo, las personas que
por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, se exponen ellas mismas o exponen
a sus familias a graves perjuicios económicos. (Art. 406 a 410 CPCYM).

52. Qué efectos produce la declaratoria de interdicción. Desde la fecha en que sea
establecida en sentencia firme produce la incapacidad absoluta de la persona para el
ejercicio de sus derechos.

53. Pueden ser anulados los actos anteriores a la declaración de interdicción. Pueden
ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se
verificaron.

54. Determinan la incapacidad de obrar las perturbaciones mentales transitorias. Las


perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas
las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones.

55. Podrán después de la muerte de un individuo impugnarse por incapacidad los


actos realizados por él. Sólo cuando la incapacidad resulte del mismo acto que se
impugna.

56. Quién puede solicitar la declaración de interdicción. La Procuraduría General de la


Nación, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción qué
deducir.

57. Cuándo cesa la declaración de interdicción. Cuando cesa la causal que la motivó y
así lo declare la autoridad judicial.

58. Quién puede solicitar que cese la declaración de interdicción. Quienes tienen
derecho a pedirla o el mismo declarado incapaz.

59. Cómo ejercen sus derechos o contraen obligaciones los incapaces. Por medio de
sus representantes legales.
60. Qué es una persona jurídica. Es la colectividad de personas o conjunto de bienes que,
organizado para la realización de un fin permanente, obtiene el reconocimiento por el Estado
como sujeto de derecho.

61. Cuáles son las teorías para determinar la naturaleza de las personas jurídicas.
1. Teoría de la ficción legal. Según la cual solo el ser humano es persona capaz de adquirir
derechos y obligaciones, por lo tanto las jurídicas son personas ficticias de creación legal
porque es la ley quien les da la categoría de personas.
2. Teoría de la ficción doctrinal. Esta teoría coincide con la anterior en admitir que solo los
seres humanos son personas pero no admite el concepto de ficción. Además indica que la
persona jurídica carece de existencia legal.
3. Teoría de la realidad. La cual descarta la idea de ficción y de que solo el ser humano es
persona, indicando que las personas jurídicas tienen vida propia y que son sujetos de
derecho.

62. Cómo se clasifican doctrinariamente las personas jurídicas.


1. Según sean producto de relaciones sociales necesarias o voluntarias: necesarias y
voluntarias.
2. Según su estructura: corporativas y fundacionales.
3. Según su encuadramiento estatal: públicas y privadas.
4. Según su función: de interés general y de interés particular.
5. Según su duración: de plazo fijo y de plazo indefinido.
6. Según su nacionalidad: nacionales y extranjeras.

63. Cuál es el proceso de creación de las personas jurídicas.


1. Un proceso volitivo. Es la manifestación de voluntad de uno o varios órganos estatales si
se trata de la formación de una persona jurídica de derecho público, o de una o varias
personas individuales si se trata de la formación de una persona jurídica de derecho privado.
2. El acto constitutivo. El cual será el establecido en la ley según la clase de persona que se
pretende formar.
3. Inscripción en el Registro. Para el caso que la ley exija su inscripción.

64. Quiénes son personas jurídicas de conformidad con la ley Art.15


1. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San
Carlos y las demás instituciones de Derecho Público creadas o reconocidas por la ley.
2. Las fundaciones y demás entidades de interés publico creadas o reconocidas por la ley.
3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas. Que se proponen promover, ejercer y proteger
sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales
o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad
respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social
creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también como
asociaciones.
4. Las sociedades (1720 C.C.), consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que
permitan las leyes.
Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3o. podrán establecerse con la
autorización del Estado, en forma accionada, sin que; por ese solo hecho, sean
consideradas como empresas mercantiles.

65. Quién representa a la persona jurídica. Será representada por la persona u órgano
que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos, o la escritura
social.

66. Pueden las iglesias adquirir bienes. Las iglesias son capaces para adquirir y poseer
bienes y disponer de ellos, siempre que los destinen exclusivamente a fines religiosos, de
asistencia social o de la educación.

67. Qué leyes regulan la capacidad civil de las instituciones, los establecimientos de
asistencia social y demás entidades de interés público, así como las asociaciones.
1. Las instituciones, los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés
público, regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan creado o reconocido.
2. Las asociaciones por las reglas de su institución aprobadas por el Ejecutivo cuando no
hubieren sido creadas por el Estado.

68. Cómo se constituyen las fundaciones. Se constituirán por escritura pública o por
testamento.

69. Qué debe indicar el instrumento de creación de una fundación. El patrimonio afecto,
el fin a que se destina y la forma de administración.

70. Cómo se procede si el fin de la fundación no fuere realizable. Si el fin de la fundación


no fuere realizable, o si resultaren insuficientes los bienes para la finalidad propuesta, o se
hiciere oneroso su mantenimiento, probadas estas circunstancias ante el Juez de Primera
Instancia competente, será incorporado el patrimonio de la fundación a otra institución que
persiga fines análogos, salvo lo que a este respecto hubiere dispuesto el fundador.

71. Cuáles son las causas por las cuales podrán disolverse las asociaciones.
1. Por la voluntad de la mayoría de sus miembros.
2. Por las causas que determinen sus estatutos.
3. Por acuerdo de la autoridad respectiva, a pedido de la PGN cuando se compruebe que
sus actividades son contrarias a la ley y al orden público.

72. Qué pasa con los bienes de una asociación cuando se disuelve ésta. Tendrán el
destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiere dispuesto, serán considerados como
bienes vacantes y aplicados a los objetos que determine la autoridad que acuerde la
disolución.
73. La extinción de la persona jurídica la exime de las responsabilidades que hubiere
dejado pendientes. No y tampoco cesará la representación de las personas que la hayan
tenido, sino hasta que estén fenecidos los asuntos relacionados con dicha persona jurídica.

74. Qué se requiere para que una compañía o asociación extranjera pueda
establecerse en el país. Se requiere autorización del Ejecutivo.

75. Qué requisitos deben cumplirse para obtener la autorización del Ejecutivo.
1. Que la compañía o asociación esté legalmente constituida y autorizada con arreglo a las
leyes del país de su domicilio.
2. Que su constitución y fines no se opongan a las leyes de la República.
3. Nombrar mandatario expensado y arraigado con todas las facultades generales y
especiales que la ley exige para responder de los negocios judiciales y extrajudiciales que se
relacionen con la compañía o asociación.

76. Qué obligaciones deben cumplir las compañías o asociaciones extranjeras que
tengan negocios en la República.
1. Establecer agencias o sucursales que atiendan dichos negocios.
2. Tener contabilidad, en forma legal y escrita en español, en que consten las operaciones o
negocios que verificaren en el país.
3. Someterse a las leyes y tribunales de la República para la decisión de las cuestiones
judiciales a que den lugar sus negocios.

77. Qué es el domicilio. Es la sede jurídica de la persona en que puede ejercitar sus
derechos y cumplir sus obligaciones.

78. Cuál es la etimología de la palabra domicilio. Del latín domicilium, que a su vez
proviene de domus que significa casa.

79. Qué clases de domicilio existen.


1. Domicilio voluntario o real. Que es el que se constituye voluntariamente.
2. Domicilio legal, necesario o derivado. Que es el que la ley le señala a una persona para el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Domicilio especial, de elección o electivo. Que es el que las personas señalan en los
contratos.
4. Domicilio múltiple. Que se da cuando una persona reside en varios lugares.

80. Cuáles son los elementos del domicilio.


1. Elemento espacial: constituido por el lugar en donde está el domicilio.
2. Elemento temporal: constituido por el tiempo de residencia en un lugar.
3. Elemento intencional: constituido por la intensión de residir en determinado lugar.

81. Cómo se constituye el domicilio. El domicilio se constituye voluntariamente por la


residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él.
82. Cuándo se presume el ánimo de permanencia. Se presume por la residencia continua
durante UN (1) AÑO en el lugar.

83. Cuándo cesa dicha presunción. Si se comprueba que la residencia es accidental o que
se tiene en otra parte.

84. Dónde se considera domiciliada una persona que vive alternativamente o tiene
ocupaciones habituales en varios lugares. Se considera domiciliada en cualquiera de
ellos; pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, éste
será el domicilio de la persona.

85. Dónde se considera domiciliada una persona que no tiene residencia habitual. Se
considera domiciliada en el lugar donde se encuentra.
86. Qué es el domicilio legal de una persona. Es el lugar en donde la ley le fija su
residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

87. Qué domicilios se consideran domicilio legal.


1. Del menor de edad e incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la
tutela.
2. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que prestan
sus Servicios.
3. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados.
4. De los que se hallen extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen en cuanto a
las relaciones jurídicas posteriores a ella, en cuanto a las anteriores, conservarán el último
que hayan tenido.
5. De los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su
cargo, el último domicilio, que tenían en el territorio nacional.

88. Cuál es el domicilio de una persona jurídica. Es el que se designa en el documento en


que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus
oficinas centrales. También se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan
agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en
que se hallan dichas agencias o sucursales respecto a los actos o contratos que estas
ejecuten.

89. Qué establece el código sobre el domicilio electivo. Que las personas, en sus
contratos, pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones
que estos, originen.

90. Qué es la vecindad. Es la circunscripción municipal en que una persona reside.

91. Qué es la ausencia. Es la situación jurídica en que se encuentra una persona que se
halla fuera de la república y tiene o ha tenido su domicilio en ella o quien desaparezca de su
domicilio y cuyo paradero se ignora.
92. Quién es ausente. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha
tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente, para los efectos legales, la
persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora.

93. Qué clases de ausencia existen.


1. Ausencia material: se refiere al hecho de que la persona se halla fuera de la república y
tiene o ha tenido su domicilio en ella.
2. Ausencia legal: se refiere a que para los efectos legales se considera ausente la persona
que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora.
3. Ausencia simple: Es aquel tipo de ausencia en la cual no hay riesgo para la vida.
4. Ausencia calificada: Es aquel tipo de ausencia en la cual hay riesgo para la vida.

94. Qué objeto tendrá la declaratoria de ausencia. Nombrar defensor judicial al ausente
para responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio.

95. Quién podrá ser nombrado como defensor judicial. Si el ausente hubiere dejado
apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial
recaerá de preferencia en éste. A falta de apoderado, el juez nombrara a una persona de
notoria honradez, arraigo y competencia.

96. Cuándo termina el cargo de defensor judicial.


1. Cuando se termina el litigio en que se le nombró
2. Desde que se provea de guardador de bienes al ausente.
3. Desde que el ausente se apersone por si o por medio de apoderado con facultades
suficientes.

97. Cuándo se debe nombrar guardador de bienes. Cuando el ausente tenga bienes que
deban ser administrados.
98. Quién puede solicitar el nombramiento de guardador de bienes. Cualquier persona
capaz o la PGN.

99. Tendrá derecho a alguna retribución el guardador de bienes. Tiene derecho a una
retribución anual que fijara el Juez de Primera Instancia competente, de acuerdo con lo
dispuesto para la tutela en el artículo 340. (No menor de 5% ni mayor de 15%).

100. Cuándo no tendrá derecho a retribución el guardador de bienes. Cuando sea


removido por su culpa.

101. Qué parientes pueden solicitar la administración de los bienes del ausente. El
cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden
de sucesión que establece la ley. (Ver art. 416 del CPCM).

102. Qué requisitos deben cumplir los parientes para que se les otorgue la
administración de los bienes del ausente.
1. Hacer inventario.
2. Tasación de los bienes.
3. Liquidación o partición de los bienes que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere
casado.
4. Prestar garantía.

103. Qué clase de garantías se pueden prestar. Hipoteca o fianza por el valor de los
bienes del ausente.

104. Qué sucede si se adquieren bienes o derechos para el ausente por sucesión u
otro título gratuito. Se debe denunciar dicha circunstancia al Juez respectivo dentro de
QUINCE (15) DIAS y se ampliará la garantía hasta el valor de estos bienes o derechos.

105. En qué momento se declara la muerte presunta de una persona en caso de


ausencia simple. Transcurridos CINCO (5) AÑOS desde que se decretó la administración
por los parientes, o desde que se tuvo la última noticia del ausente.

106. En qué momento se declara la muerte presunta de una persona en caso de


ausencia calificada.
a. De la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomada parte o se
hubiera encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido UN (1) AÑO de
terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella.
b. De la persona que se hubiere encontrado a bordo de un buque náufrago, o al verificarse
un accidente de aviación, cuando haya transcurrido UN (1) AÑO de su desaparición.
c. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa
de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Inmediatamente
(Art. 419 C.C.)

107. A quiénes corresponde la herencia del declarado presuntamente muerto. A los que
resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta.

108. En qué registros deben inscribirse las resoluciones que declaren la muerte
presunta y la posesión definitiva de los bienes. En los registros del estado civil de las
Personas y de la propiedad inmueble.

109. Cuándo cesa la posesión definitiva. Cuando haya noticia comprobada de que vive el
ausente.

110. Podrá la persona que haya obtenido la posesión definitiva de los bienes del
ausente retenerlos en caso de que regresara el ausente. No podrá hacerlo porque el
ausente mientras viva, conserva la posesión civil de los bienes.

111. Qué pasa con los bienes que han sido dados en posesión definitiva si aparece el
ausente o se prueba su existencia. El ausente recobrara sus bienes en el estado en que
éstos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que haya
hecho de ese precio.
112. Podrán adquirirse por prescripción los bienes del ausente cuando se ha dado la
posesión definitiva de los mismos. Los herederos o legatarios que hayan obtenido la
posesión definitiva de los bienes, NO podrán adquirirlos por prescripción.

113. Qué sucede si el cónyuge de la persona declarada presuntamente muerta contrae


nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio será válido aunque el ausente viva, a no ser que
los cónyuges o uno de ellos conocieran la circunstancia de estar vivo el ausente.

114. A quién corresponde la acción de nulidad del nuevo matrimonio. Al ausente o al


cónyuge que haya ignorado, al casarse, que aquel vivía.

115. Dentro de qué plazo prescribe la acción de nulidad del nuevo matrimonio. SEIS (6)
MESES contados, para el ausente, desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo
matrimonio; y para el cónyuge, desde que supo la supervivencia del ausente.

116. Qué es la familia. Es aquella institución que asentada sobre el matrimonio, enlaza en
una unidad total a los cónyuges y sus descendiente para que, presidida por los lazos de la
autoridad y sublimada por el amor y respeto, se de satisfacción a la conservación,
propagación y desarrollo de la especie humana en todas las esferas de la vida.

117. Cómo se divide el derecho de familia.


1. Derecho objetivo de familia. Es el conjunto de normas que regulan el nacimiento,
modificación y extinción de las relaciones familiares.
2. Derecho subjetivo de familia. Es el conjunto de facultades o poderes que derivan del
derecho objetivo de familia.

118. Qué es el matrimonio. Es una institución social por la que un hombre y una mujer se
unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y
educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Art.78 CC

119. Cuál es la etimología de la palabra matrimonio. De matrimonium, que a su vez se


deriva de las voces matris y munium (madre y carga o gravámen).

120. Cuáles son los criterios para determinar la naturaleza jurídica del matrimonio.
1. El matrimonio es un contrato. En virtud de que en el mismo se requiere el consentimiento
de los contrayentes, quienes por virtud de tal contrato adquieren derechos y obligaciones.
2. El matrimonio es un acto jurídico mixto o negocio jurídico complejo. Porque en el
matrimonio intervienen tanto los particulares que contraen matrimonio como un funcionario
que lo realiza.
3. El matrimonio es una institución. En virtud de que el matrimonio esta regulado por una
serie de preceptos y en este caso debe tomarse la palabra institución como una situación o
estado regida por un conjunto especial de reglas impuestas por el Estado.

121. Cuáles son las clases de matrimonio.


1. Doctrinariamente: Antiguamente: por grupos, por rapto, por compra, consensual, canónico,
rato, solemne, no solemne también llamado secreto o de conciencia, el igual, el morganático.
Modernamente: civil y religioso.
2. Legalmente: civil.

122. Cuáles son los sistemas matrimoniales.


1. Sistema religioso. Atribuye efectos jurídicos sólo al matrimonio religioso.
2. Sistema civil. Atribuye efectos jurídicos sólo al matrimonio civil. (En Guatemala).
3. Sistema mixto. Atribuye efectos jurídicos tanto al matrimonio religioso como al civil.
123. Producen obligación de contraer matrimonio los esponsales. Los esponsales no
producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las
cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó.

124. Cuáles son los requisitos personales para la validez del matrimonio.
1. Capacidad de los contrayentes y la realización del mismo ante persona competente para
ello.
2. Consentimiento.
3. Ausencia de impedimentos.

125. Qué establece el código sobre la aptitud para contraer matrimonio. Que la mayoría
de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio.

126. Quién otorga la autorización para que los menores de edad con aptitud para
hacerlo, contraigan matrimonio. La autorización anteriormente debían otorgarla
conjuntamente el padre y la madre, o el que de ellos ejerza, sólo la patria potestad. La del
hijo adoptivo menor la daba el padre o la madre adoptante. A falta de padres, la autorización
la daba el tutor.
Posteriormente se delegó esta autorización estrictamente al Juez de primera instancia de
familia, sin embargo actualmente es PROHIBIDO que un menor de edad contraiga
matrimonio indistintamente la edad, la situación o el caso en particular.

127. Cual era el procedimiento para obtener la autorización de matrimonio de un


menor de edad
Inicialmente se tramitaba la dispensa judicial por la vía incidental
Luego al encomendarse la autorización estrictamente al juez, se realizaba a través de
diligencias voluntarias
Actualmente es PROHIBIDO

128. Qué son los matrimonios excepcionales. Son aquellos matrimonios en los que se
observan mayores o menores requisitos en su celebración, o bien aquellos que son
autorizados por persona distinta de la normalmente autorizada para realizarlo. Ejemplo:
matrimonio de contrayente extranjero (se exigen mayores requisitos), matrimonio en artículo
de muerte (se exigen menos requisitos) y matrimonio de militares en campaña (lo celebra o
autoriza persona distinta).
129. Qué establece el código sobre el matrimonio por poder. Que el matrimonio podrá
celebrarse por poder. El mandato debe ser especial (Ver art. 1692 C.C.), y éste debe
expresar la identificación de la persona con que debe contraerse el matrimonio y contener la
declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del
poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya
estuviere celebrado.

130. Tendrá validez el matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio


celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su
celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que
medie impedimento absoluto para contraerlo por algunas de las causas que determina este
el C.C. (Ver Arts. 36 del Código de Derecho Internacional Privado y 35, 36 y 37 de la Ley de
Extranjería).

131. Qué son los impedimentos matrimoniales. Son causas o circunstancias que impiden
la celebración de un matrimonio.

132. Qué clase de impedimentos existen.


1. Impedimentos dirimentes: son aquellas prohibiciones cuya contravención producen que el
matrimonio sea nulo o insubsistente, es decir no nace a la vida jurídica. Estos se clasifican
en absolutos (que impiden contraer matrimonio con cualquier persona) y relativos (que
impiden contraer matrimonio con determinada persona).
2. Impedimentos impedientes: son aquellas prohibiciones cuya contravención no afecta la
validez del acto, es decir el matrimonio es válido pero produce sanciones tanto para los
contrayentes como para quien lo celebró.

133. Quiénes tienen impedimento dirimente para contraer matrimonio.


1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los hermanos y medio
hermanos (Ver art. 236 del CP).
2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad (Ver art. 236
CP).
3. Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente,
mientras no se haya disuelto legalmente esa unión.

134. Quiénes tienen impedimento impediente para contraer matrimonio.


1. El menor de dieciocho años, sin él consentimiento expreso de sus padres o del tutor.
2. El varón menor de dieciséis años o la mujer de catorce años cumplidos, salvo que antes
de esa edad hubiere concebido la mujer y presten su consentimiento las personas que
ejerzan la patria potestad o la tutela.
3. La mujer, antes de que transcurran TRESCIENTOS (300) DÍAS contados desde la
disolución del anterior matrimonio (Art. 229 CP) o de la unión de hecho, o desde que se
declare nulo el matrimonio, a menos que haya habido parto dentro de ese término, o que uno
de los cónyuges haya estado materialmente separado del otro o ausente por el término
indicado. Si la nulidad del matrimonio hubiere sido declarada por impotencia del marido la
mujer podrá contraer nuevo matrimonio sin espera de término alguno.
4. El tutor y protutor o sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela.
5. El tutor o del protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado bajo su
tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración
Art. 231 CP).
6. El que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de los bienes de
aquéllos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona.
7. El adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción.

135. Será valido el matrimonio celebrado existiendo un impedimento dirimente o un


impedimento impediente. En caso de impedimento dirimente el matrimonio no es valido, es
decir es nulo o insubsistente (no nace a la vida jurídica) y en caso de un impedimento
impediente será valido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la
infracción serán responsables de conformidad con la ley (Art. 230 CP) y las personas a que
se refieren los incisos 4o. y 5o. perderán la administración de los bienes de los menores, y
no podrán sucederles por intestado.

136. Qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio. El alcalde municipal o el concejal


que haga sus veces, un Notario o un ministro de cualquier culto que tenga esa facultad,
otorgada por la autoridad administrativa que corresponde.

137. Qué formalidades se deben observar en la celebración de un matrimonio. Las


personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio, lo manifestaran así ante el
funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá
bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos
siguientes que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad,
profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos si los
supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento
legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentaren escritura de
capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de
hecho con tercera persona. (Ver art. 88 y 89 C.C.)

138. Qué documentos deben presentar los menores que deseen contraer matrimonio y
que tengan capacidad para hacerlo. Si no comparecen acompañados de sus padres, o
tutores, deben presentar autorización escrita de ellos, en forma autentica, o judicial si
procediere y, además, las partidas de nacimiento o, si esto no fuere posible, certificación de
la calificación de edad declarada por el juez.

139. Qué documentos deberá presentar el contrayente que fue casado si desea
contraer nuevo matrimonio. Debe presentar el documento que acredite la disolución o
insubsistencia del matrimonio anterior; si hubiere tenido hijos, comprobara estar garantizada
la obligación de alimentarlos; y si tuviere bienes de menores bajo su administración,
presentara el inventario respectivo.

140. Qué establece el código sobre el matrimonio de contrayente extranjero. Que el


contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado, deberá comprobar en forma
fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio, se
publicaran edictos en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación, por él termino de
QUINCE (15 DIAS), emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal
para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los SEIS (6) MESES de
publicados los edictos, estos perderán su efecto legal.

141. Para quién es obligatorio presentar certificado de sanidad para la celebración de


un matrimonio. La constancia de Sanidad es obligatoria para ambos cónyuges.

142. Cuándo no es obligatorio presentar el certificado de sanidad. Cuando al solicitar el


matrimonio ya se hubieren tenido relaciones de hecho que lo haga innecesario.

143. Qué establece el código sobre la celebración de la ceremonia. Que estando


presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio, a dar
lectura a los artículos 78 y del 108 al 112 del C.C.; recibirá de cada uno de los cónyuges su
consentimiento expreso de tomarse, respectivamente, como marido y mujer y, enseguida, los
declarara unidos en matrimonio. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y
los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además
del funcionario autorizante.

144. Qué establece el código sobre la constancia del matrimonio. Que una vez
efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregara inmediatamente constancia
del acto a los contrayentes, remitirá aviso circunstanciado al Registro Civil de las Personas,
dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la celebración de dicho acto, para que se
hagan las anotaciones correspondientes.

145. En dónde se harán constar las actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán
asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los Notarios harán
constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada, y los ministros de los
cultos, en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación.

146. Dentro de qué plazo debe darse aviso de la celebración de un matrimonio al


Registro Civil. Dentro de los TREINTA (30) DÍAS hábiles siguientes a la celebración del
matrimonio, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al Registro Civil de personas
que corresponda, copia certificada del acta y los Notarios y ministros de los cultos aviso
circunstanciado. (Ver art. 422 C.C.)

147. Qué establece el código sobre el matrimonio en artículo de muerte. Que en caso
de enfermedad grave de uno o de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio
sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento
ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de
los contrayentes enfermos.

148. Cuáles son las clases de efectos que produce la celebración de un matrimonio.
1. Efectos personales: constituidos por los derechos y obligaciones que nacen del
matrimonio.
2. Efectos patrimoniales: constituidos por las relaciones de naturaleza patrimonial generadas
por el matrimonio.
149. Qué derechos comprende el código civil en cuanto al matrimonio.
1. Derecho de la mujer a usar el apellido de su esposo.
2. Derecho a la representación legal.
3. Derecho a la protección de la mujer.
4. Derecho al sostenimiento del hogar.
5. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido.

150. A quién corresponde la representación legal en el matrimonio. A ambos cónyuges.

151. Cómo se regula el régimen económico del matrimonio. Se regula por las
capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la
celebración del matrimonio.
152. Qué son las capitulaciones matrimoniales. Son los pactos que otorgan los
contrayentes para, establecer y regular el régimen económico del matrimonio.

153. En qué casos son obligatorias las capitulaciones matrimoniales.


1. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a dos mil quetzales.
2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio, que le produzca renta o
emolumento que exceda de doscientos quetzales al mes.
3. Si alguno de ellos tuviere en administración bienes de menores o incapacitados que estén
bajo su patria potestad, tutela o guarda.
4. Si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado.

154. En qué documento deben constar las capitulaciones matrimoniales. Deberán


constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el
matrimonio.

155. En dónde se inscribirán las capitulaciones matrimoniales. El testimonio de la


escritura o la certificación del acta, se inscribirán en el Registro Civil de las Personas, una
vez efectuado el matrimonio: y también en el Registro de la Propiedad si se afectaren bienes
inmuebles o derechos reales sobre los mismos.

156. Qué deben comprender las capitulaciones matrimoniales.


1. La designación de los bienes de cada cónyuge.
2. Declaración del monto de las deudas de cada uno.
3. Declaración del régimen que adoptan.

157. Qué establece el código sobre el régimen de comunidad absoluta. Que en este
régimen todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante
el mismo, pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el
matrimonio.

158. Qué establece el código sobre el régimen de separación absoluta. Que en este
régimen cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le
pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Que
serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y
ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria.

159. Qué establece el código sobre el régimen de comunidad de gananciales. Que


mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la
propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante el,
por título gratuito o con el valor de unos y otros; pero harán suyos por mitad, al disolverse el
patrimonio conyugal los bienes siguientes: 1. Los frutos de los bienes propios de cada uno
de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas
fiscales y municipales de los respectivos bienes. 2. Los que se compren o permuten con
esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. 3. Los
que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria.

160. Es posible alterar las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de
alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio
conyugal, durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá
hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos.

161. Qué régimen se considera subsidiario. El de comunidad de gananciales.

162. Qué establece el código sobre los bienes propios de cada cónyuge. Que son
bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro titulo
gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o
enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad.

163. A quién corresponde el menaje de casa. A la mujer, exceptuándose únicamente los


objetos de uso personal del marido.
164. Por qué causas termina la comunidad de bienes.
1. Por la disolución del matrimonio. (Ver art. 153 C.C.)
2. Por separación de bienes. (Ver art. 123 C.C.)
3. Por ser condenado en sentencia judicial firme, alguno de los cónyuges por delito cometido
en contra del otro.

165. Qué establece el código sobre la liquidación del patrimonio. Que concluida la
comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación.

166. En qué casos el matrimonio es insubsistente. En los casos señalados en el art. 88


del C.C.

167. En qué casos es anulable el matrimonio.


1. Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. (Arts. 1257 y
1268 C.C.)
2. Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por
su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio.
3. De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo.
4. Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el cónyuge
sobreviviente.

168. Qué error es el que hace anulable el matrimonio. El que recae sobre la identidad
personal del otro contrayente, o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del
mismo, de tal gravedad, que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para
la prole.

169. A quién corresponde la acción de nulidad del matrimonio que nace por error o
dolo. Al cónyuge engañado.

170. Dentro de qué plazo se debe ejercitar la acción de nulidad del matrimonio que
nace de error o dolo. Dentro de TREINTA (30) DIAS de haberse dado cuenta del error o
dolo.

171. A quién corresponde la acción de nulidad del matrimonio por motivo de coacción.
Corresponde al contrayente agraviado.

172. Dentro de qué plazo se debe ejercitar la acción de nulidad del matrimonio por
motivo de coacción. Dentro de los SESENTA (60) DIAS, contados desde la fecha en que
cesó la violencia.

173. A quién corresponde la acción de nulidad del matrimonio por impotencia. A


cualquiera de los contrayentes si la impotencia es relativa; pero si fuere absoluta, el cónyuge
impotente no podrá demandar la nulidad.

174. Dentro de qué plazo se debe ejercitar la acción de nulidad del matrimonio por
impotencia. Dentro de SEIS (6) MESES de haberse efectuado el matrimonio.

175. A quién corresponde la acción de nulidad en caso de muerte del cónyuge. Al


cónyuge inocente, a los hijos de la víctima o a la Procuraduría General de la Nación.

176. Dentro de qué plazo se debe ejercitar la acción de nulidad del matrimonio por
muerte del cónyuge. Dentro de los SEIS (6) MESES contados para el cónyuge inocente,
desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge y para los hijos y la
PGN, desde que se celebró el nuevo matrimonio.ver art. 149 cc.

177. A quién corresponde la acción de nulidad en caso de incapacidad mental. Al


cónyuge capaz, al padre, madre o tutor del incapacitado y a la Procuraduría General de la
Nación.

178. Dentro de qué plazo se debe ejercitar la acción de nulidad del matrimonio por
incapacidad mental. Dentro de SESENTA (60) DIAS contados desde que tengan
conocimiento del matrimonio.
179. Qué establece el código sobre la publicación de la declaratoria de nulidad o de
insubsistencia del matrimonio. Que tal declaratoria se mandará publicar por el Juez en el
Diario Oficial y se comunicará al Registro Civil de las Personas y al de la Propiedad.

180. Qué es el divorcio. Es la disolución de un matrimonio válido.

181. Qué es la separación. Es el estado de los esposo que han sido dispensados por los
tribunales de la obligación de vivir juntos.

182. Doctrinariamente qué clases de separación existen.


1. Separación de hecho. Se da cuando uno de los cónyuges abandona el hogar, por voluntad
o de común acuerdo con el otro, para cesar la vida en común, pero sin que exista resolución
judicial.
2. Separación legal. Es aquella separación declarada judicialmente y que es modificativa del
matrimonio porque cesa la vida en común.

183. Qué diferencia existe entre separación y divorcio. Que la separación modifica al
matrimonio y el divorcio lo disuelve.

184. En qué forma puede declararse la separación y el divorcio.


1. Por mutuo acuerdo de los cónyuges.
2. Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. (Ver art. 426 CPCYM.)

185. Qué requisitos son necesarios cumplir para un divorcio o separación de mutuo
acuerdo. Que haya transcurrido UN (1) AÑO desde la fecha en que se celebró y que se
presente un proyecto de convenio.

186. Qué causas son comunes para obtener la separación o el divorcio. Art 155 cc
1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges.
2. Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y
ofensas al honor y, en general, la conducta que haga insoportable la vida en común.
3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos.
4. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o ausencia inmotivada por más
de 1 año.
5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, a un hijo concebido antes de su
celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del
matrimonio.
6. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos.
7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos
comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado.
8. La disipación de la hacienda doméstica.
9. Los hábitos de juego o embriaguez, o el uso indebido y constante de estupefacientes,
cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de
desavenencia conyugal.
10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro.
11. La condena de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la propiedad, o
por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de CINCO (5) AÑOS de prisión.
12. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la
descendencia.
13. La impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea
incurable y posterior al matrimonio.
14. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar
la interdicción.
15. La separación de personas declarada en sentencia firme.

187. Quién puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada. Sólo
puede solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él.

188. Dentro de qué plazo puede solicitarse el divorcio por causal determinada. Dentro
de los SEIS (6) MESES siguientes al día en que se tuvo conocimiento de la causal.

189. Cuáles son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio.


1. La liquidación del patrimonio conyugal.
2. El derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable.
3. La suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la causal de separación o divorcio
la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada.

190. Cuáles son efectos propios de la separación. La subsistencia del vínculo conyugal y
además:
1. El derecho del cónyuge inculpable, a la sucesión intestada del otro cónyuge.
2. El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido.

191. Cuál es el efecto propio del divorcio. La disolución del vínculo conyugal, que deja a
los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio.

192. Qué debe contener el proyecto de convenio.


1. A quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio.
2. Por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y
cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno
de ellos.
3. Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten
para cubrir sus necesidades.
4. Garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio
contraigan los cónyuges.

193. Qué es la unión de hecho. Es una situación de hecho reconocida por la ley en los
casos en que un hombre y una mujer con capacidad de contraer matrimonio hayan vivido
maridablemente por más de tres años y cumplido los fines del matrimonio.

194. Cuándo se puede declarar una unión de hecho. La unión de hecho de un hombre y
de una mujer con capacidad para contraer matrimonio, puede ser declarada por ellos
mismos ante el alcalde de su vecindad o un Notario, para que produzca efectos legales,
siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de
tres años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación,
alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco.

195. Qué clases de uniones de hecho existen.


1. Unión de hecho voluntaria. Cuando ambos convivientes están de acuerdo en hacer la
declaración.
2. Unión de hecho judicial. En caso de oposición o muerte de uno de los convivientes.

196. Cómo se hace constar una unión de hecho. Si es voluntaria, en acta que levantará el
alcalde, o en escritura pública o acta notarial si fuere requerido un Notario. Si es judicial en
sentencia.

197. Dentro de qué plazo debe darse aviso de la unión de hecho. Dentro de los TREINTA
(30) DÍAS siguientes a la declaración, el alcalde o el Notario darán aviso al Registro Civil
jurisdiccional para que proceda a la inscripción de la unión de hecho, oficina que entregará a
los interesados constancia de dicha inscripción, la que producirá iguales efectos que la
certificación de matrimonio. (Ver art. 436 C.C.) a certificación del acta municipal o el
testimonio notarial, se presentarán al Registro de la Propiedad, si se hubieren declarado
inmuebles, como bienes comunes.

198. En qué casos uno de los convivientes puede pedir el reconocimiento judicial de la
unión de hecho. En caso de existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos
deberá presentarse el interesado ante el Juez de Primera Instancia competente, quien en
sentencia hará la declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente probada. La
certificación de la sentencia favorable al demandante, deberá presentarse al Registro Civil y
al de la Propiedad si hubiere bienes inmuebles, para que se proceda a las respectivas
inscripciones.

199. Dentro de qué plazo debe ejercitarse la acción para solicitar el reconocimiento
judicial de la unión de hecho. Antes de que transcurran TRES (3) AÑOS desde que la
unión cesó, salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración
judicial de la unión de hecho de sus padres, para el solo efecto de establecer su filiación.

200. Cómo se procede en caso de que varias mujeres igualmente solteras,


demandaren la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero. El Juez
hará la declaración a favor de la que probare los extremos previstos en el artículo 173 y en
igualdad de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua.

201. Por que causas puede cesar la unión de hecho. Por mutuo acuerdo de varón y
mujer, en la misma forma que se constituyó, o por cualquiera de las causas señaladas en el
artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada
judicialmente.
202. Ante quién se hace constar la cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo.
Debe hacerse constar ante el Juez de Primera Instancia del domicilio de los convivientes, o
ante un Notario pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el
Registro Civil.

203. Qué establece el código sobre el matrimonio de los que están unidos de hecho.
Que cuando las personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí,
la autoridad respectiva o el Notario a quien acudieren lo efectuará con sólo presentar
certificación de la inscripción del Registro Civil, en la cual conste dicha circunstancia, El
matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacidos de matrimonio a los
hijos habidos antes de su celebración y durante la unión de hecho.

204. Qué es el parentesco. Es el vínculo que une a dos personas en virtud de la sangre, del
matrimonio o de la ley.

205. Qué clases de parentesco reconoce la ley. El parentesco de consanguinidad dentro


del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil, que nace de la adopción
y sólo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman
grado. (Art. 24 de la LOJ).

206. Cuál es el parentesco por consanguinidad. Es el que existe entre personas que
descienden de un mismo progenitor.

207. Cuál es el parentesco de afinidad. Es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y
sus respectivos parientes consanguíneos.

208. Cuáles son los sistemas para computar el parentesco. El civil y el canónico.

209. Qué es el grado. Es la distancia que existe de un pariente a otro. Cada generación
constituye un grado.

210. Qué es la línea. Es la serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente


común.

211. Qué clases de líneas existen. 1. Recta: cuando las personas descienden unas de
otras y puede ser ascendente o descendente. 2. Colateral o transversal: cuando las
personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras.

212. Qué es la filiación. Es el lazo de descendencia que existe entre dos personas una de
las cuales es el padre o la madre de la otra. Cuando el lazo existe entre madre e hijo se
llama maternidad y cuando existe entre padre e hijo se llama paternidad.

213. Qué clases de filiación existen.


1. Filiación matrimonial: la del hijo concebido durante el matrimonio.
2. Filiación cuasimatrimonial: la del hijo nacido dentro de unión de hecho declarada y
registrada.
3. Filiación extramatrimonial: la del hijo procreado fuera del matrimonio.
4. Filiación adoptiva: la del hijo adoptivo.
214. Qué hijo se presume concebido durante el matrimonio.
1. El hijo nacido después de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS de la celebración del
matrimonio, o de la reunión de los cónyuges legalmente separados.
2. El hijo nacido dentro de los TRESCIENTOS (300) DÍAS siguientes a la disolución del
matrimonio. Pero se admite prueba en contrario.

215. Qué prueba se admite en contrario a la presunción anterior. La de haber sido


físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros CIENTO
VEINTE (120) DIAS de los TRESCIENTOS (300) que precedieron al nacimiento, por
ausencia, enfermedad, impotencia o cualquiera otra circunstancia.

216. Qué clases de acciones pueden derivarse de la filiación legítima.


1. Acción de desconocimiento o impugnación de la filiación legítima. Va dirigida a impugnar el
estado de filiación que alguno tiene o cree tener.
2. Acción de reclamación de filiación legítima, también llamada acción de reclamación de
estado. Tiene por finalidad reivindicar el estado de filiación por quien de hecho no lo ostenta.

217. En qué casos no puede impugnar el marido la paternidad de un hijo nacido dentro
de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio.
1. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez.
2. Si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, firmó o
consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento.
3. Si por documento público o privado, el hijo hubiere sido reconocido.

218. Dentro de qué plazo debe ejercitar el marido su acción negando la paternidad del
hijo nacido de su cónyuge. Deberá intentarse judicialmente dentro de SESENTA (60) DIAS
contados desde la fecha del nacimiento, si está presente; desde el día en que regresó a la
residencia de su cónyuge, si estaba ausente; o desde el día en que descubrió el hecho, si se
le ocultó el nacimiento.

219. Podrán los herederos del marido continuar la acción de impugnación de la


paternidad iniciada por él. Sí pueden hacerlo, pero únicamente podrán ejercitar este
derecho dentro de SESENTA (60) DIAS contados desde la muerte del marido. También
pueden impugnar la filiación, si el hijo fuere póstumo, o si el presunto padre hubiere fallecido
antes de que transcurriera el plazo de los SESENTA (60) DÍAS para realizar la impugnación.
Los herederos deberán iniciar la acción dentro de los SESENTA (60) DIAS, contados desde
que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos
se vean turbados por el hijo en la posesión de la herencia.

220. Qué establece el código sobre los derechos de la mujer en cinta. Que en caso de
separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez
o al marido, en el término de NOVENTA (90) DIAS contados desde su separación o divorcio.
Asimismo, si la mujer quedare encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez
competente, dentro del mismo término, a fin de que, en uno u otro caso, se tomen las
disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y
establecer la filiación. (Ver arts. 435 al 437 CPCYM).

221. Qué establece el código sobre la paternidad en caso de que disuelto el


matrimonio la madre contrajere nuevas nupcias. Que si disuelto un matrimonio, la madre
contrajere nuevas nupcias dentro de los TRESCIENTOS (300) DIAS siguientes a la fecha de
la disolución, el hijo que naciere dentro de los CIENTO OCHENTA (180) DIAS de celebrado
el segundo matrimonio, se presume concebido en el primero. Se presume concebido en el
segundo matrimonio, el hijo que naciere después de los CIENTO COHENTA (180) DIAS de
su celebración, aunque se esté dentro de los TRESCIENTOS (300) DIAS posteriores a la
disolución del primer matrimonio. Contra estas presunciones es admisible prueba en
contrario.

222. Cómo se prueba la filiación que no resulte de matrimonio ni de unión de hecho


registrada de los padres. Se establece y se prueba, con relación a la madre, del solo hecho
del nacimiento y con respecto del padre, por el reconocimiento voluntario, o por sentencia
judicial que declare la paternidad.

223. Qué clases de reconocimiento existen.


1. Reconocimiento voluntario. Es un acto jurídico unilateral o bilateral, solemne, irrevocable,
por virtud del cual se asumen, por aquel que reconoce y a favor del reconocido, todos los
derechos y obligaciones que atribuye la filiación.
2. Reconocimiento judicial o forzoso. Es aquel reconocimiento que tiene lugar mediante
declaración judicial en los casos señalados en la ley y que es impuesta a los padres.

224. De qué forma puede hacerse el reconocimiento voluntario.


1. En la partida de nacimiento, por comparecencia ante el registrador civil.
2. Por acta especial ante el mismo registrador.
3. Por escritura pública.
4. Por testamento.
5. Por confesión judicial.
En los casos de los tres últimos incisos debe presentarse al registrador civil testimonio o
certificación del documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación
de la partida de nacimiento respectiva.

225. Podrá revocarse el reconocimiento. El reconocimiento no es revocable por el que lo


hizo. Si se ha hecho en testamento y éste se revoca, no se tiene por revocado el
reconocimiento.

226. Podrá el padre o la madre que no intervino en el acto de reconocimiento impugnar


dicho reconocimiento. El padre o la madre que no intervino en el acto, así como el propio
hijo o un tercero interesado legítimamente, puede impugnar el reconocimiento, dentro de
SEIS (6) MESES a contar del día en que tal hecho fuere conocido por ellos. Si el hijo fuere
menor de edad, puede contradecir el reconocimiento dentro de UN (1) AÑO siguiente a su
mayoría.
227. Qué establece el código sobre el reconocimiento por los abuelos. Que en caso de
muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo
paterno o por el abuelo materno, respectivamente.

228. Qué sucede si el incapaz recobrare su salud y no estuviera de acuerdo con el


reconocimiento hecho por los abuelos. Podrá impugnar el reconocimiento dentro de UN
(1) AÑO siguiente al día en que tenga conocimiento de aquel hecho.

229. Podrá un menor de edad reconocer a un hijo. El varón menor de edad no puede
reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan sobre él la patria potestad, o de
la persona bajo cuya tutela se encuentre, o, a falta de ésta, sin la autorización judicial. (Arts.
232, 252, 258, 293 al 296 CC).

230. Qué establece el código sobre el derecho que tiene la mujer mayor de catorce
años en cuanto a reconocer a sus hijos. Que tiene la capacidad civil para reconocer a sus
hijos sin necesidad de obtener el consentimiento de sus padres o autorización judicial.

231. Qué derechos tiene la mujer que ha cuidado a un niño. La mujer que ha cuidado a
un niño, como hijo suyo, y ha proveído a su subsistencia y educación, tiene derecho a que
no lo separen de ella por efecto del reconocimiento que un hombre haya hecho del menor.
Pero si fuere obligada a entregarlo por resolución judicial, el padre que pretenda llevárselo,
deberá previamente pagar el monto de lo gastado en el sostenimiento del niño.

232. Dentro de qué plazo prescribe la acción de filiación del hijo que no fuere
reconocido voluntariamente. No prescribe respecto de él.

233. En qué casos puede ser declarada judicialmente la paternidad.


1. Cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca.
2. Cuando el pretensor se halle en posesión notoria de estado de hijo del presunto padre.
3. En los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la
concepción.
4. Cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de
la concepción.
5. Cuando del resultado de la prueba biológica, del Acido Desoxirribonucleico ADN,
determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto
padre se negare a someterse a la practica de dicha prueba, ordenada por el juez
competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario

234. Qué hijos se presumen ser de los padres que han vivido maridablemente.
1. Los nacidos después de CIENTO OCHENTA (180) DIAS contados desde que iniciaron sus
relaciones de hecho.
2. Los nacidos dentro de los TRESCIENTOS (300) DIAS siguientes al día en que cesó la
vida común.
235. Qué se requiere para que haya posesión notoria de estado. Se requiere que el
presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de éstos y que,
además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Que hayan proveído a su subsistencia y educación.
2. Que el hijo haya usado, constante y públicamente, el apellido del padre.
3. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia.

236. En qué casos podrá intentarse la acción de filiación después de fallecidos los
padres.
1. Cuando el hijo sea póstumo.
2. Cuando la persona contra quien se dirija la acción hubiera fallecido durante la menor edad
del hijo.
3. En los casos mencionados en el artículo 221 del C.C.

237. Desde qué momento surte efecto el reconocimiento. El reconocimiento voluntario y


el judicial son actos declarativos de la paternidad y, por consiguiente, surten efectos desde la
fecha del nacimiento del hijo.

238. Cuál es la etimología de la palabra patria potestad. Viene del latín patrios relativo al
padre y potestados relativo a potestad, dominio o autoridad.

239. Qué es la patria potestad. Es una función tuitiva concedida por ley a los padres para el
cuidado de sus hijos menores de edad o mayores en estado de interdicción y el cuidado de
sus bienes.

240. Quién ejerce la patria potestad. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores,
conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho; y por el
padre o la madre, en cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso. Los hijos mayores de
edad permanecerán bajo la patria potestad, solamente que hayan sido declarados en estado
de interdicción. (Ver art. 9 C.C. y arts. 406 al 410 del CPCYM).

241. Qué obligaciones tienen quienes ejercen la patria potestad. Están obligados a
cuidar y sustentar a sus hijos, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de
disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o
materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad.

242. Qué derechos confiere la patria potestad. Comprende el derecho de representar


legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes
y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición.

243. Qué deberes tienen los hijos sujetos a la patria potestad. Los hijos menores de
edad deben vivir con sus padres, o con el padre o la madre que los tenga a su cargo, no
pueden sin permiso de ellos dejar casa paterna o materna o aquélla en que sus padres los
han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública,
para hacer volver a los hijos al poder y obediencia de sus progenitores.
244. Qué establece el código sobre el respeto que los hijos deben a sus padres. Que
los hijos aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición,
deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las
circunstancias de la vida.

245. Pueden los padres enajenar o gravar los bienes de sus hijos o contraer
obligaciones en su nombre. Sólo por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y
previa la autorización del Juez competente e intervención de la PGN. (Ver arts. 420 al 423
del CPCYM).

246. Podrán los padres celebrar contratos por más de tres años o recibir la renta
anticipada por más de un año. Sólo con autorización judicial.

247. En qué caso el que ejerza la patria potestad será separado de la administración de
los bienes del menor o incapacitado. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes
de los hijos, o por su mala administración, se disminuyen o deprecian.

248. Por qué causas se suspende la patria potestad.


1. Por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente. (Ver art. 42 al 44 del C.C.)
2. Por interdicción, declarada en la misma forma. (Ver arts. 406 al 410 CPCYM).
3. Por ebriedad consuetudinaria.
4. Por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes.

249. Por qué causas se pierde la patria potestad.


1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato
de los hijos o abandono de sus deberes familiares.
2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad, o darles órdenes, consejos, insinuaciones y
ejemplos corruptores.
3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro, o contra la persona de alguno de
sus hijos.
4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos, para el que
los haya expuesto o abandonado.
5. Por haber sido condenado dos o más veces por delito del orden común, si la pena
excediere de TRES (3) AÑOS de prisión por cada delito.v
También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona.

250. Quiénes pueden promover la acción sobre pérdida o suspensión de la patria


potestad. Los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de
consanguinidad y la PGN.

251. Podrá restablecerse el ejercicio de la patria potestad. El Juez en vista de las


circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o a la madre en
el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos:
1. Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no fueren
por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos.
2. Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso 3o.
del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubieren existido circunstancias atenuantes.
3. Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de catorce años o por su tutor,
siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviere comprendida dentro de
los casos específicos que determina el inciso 1o. de este artículo.
En todos los casos debe probarse la buena conducta del que se intente rehabilitar, por lo
menos en los TRES (3) AÑOS anteriores a la fecha en que se presente la solicitud
respectiva.

252. Qué comprende la denominación de alimentos. Todo lo que es indispensable para el


sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del
alimentista cuando es menor de edad.

253. Qué es el derecho de alimentos. Es la facultad jurídica que tiene una persona
denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir.
254. Qué es la obligación alimenticia. Es la obligación impuesta a una persona de
suministrar a otra los socorros necesarios para la vida.

255. Cuáles son las características de la obligación alimenticia.


1. Es una obligación recíproca.
2. Es personalísima.
3. Es intransferible.
4. Es inembargable.
5. Es imprescriptible.
6. Es intransigible.
7. Es proporcional.
8. Es divisible.
9. Crea un derecho preferente.
10. No es compensable ni renunciable.
11. No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha.

256. Qué establece el código sobre la proporcionalidad de los alimentos. Que los
alimentos han de ser proporcionales a las circunstancias personales y pecuniarias de quien
los debe y de quien los recibe.

257. En qué forma serán fijados los alimentos. Se fijarán por el Juez en dinero pero al
obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del
Juez, medien razones que lo justifiquen.

258. Qué establece el código sobre la reducción o aumento de los alimentos. Que los
alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente, según el aumento o disminución
que sufran las necesidades del alimentista, y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

259. Quiénes están obligados a darse alimentos. Están obligados recíprocamente a darse
alimentos, los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos.
260. Cómo se procede en el caso de que recaiga sobre dos o más personas la
obligación de dar alimentos. Se repartirá entre ellas el pago, en cantidad proporcionada a
su caudal respectivo.

261. Cómo se procede cuando dos o más alimentistas tuvieren derecho a ser
alimentados por una misma persona y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a
todos. Se prestarán en el orden siguiente:
1. A su cónyuge.
2. A los descendientes, del grado más próximo.
3. A los ascendientes, también del grado más próximo.
4. A los hermanos.
Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge, o varios hijos sujetos a la patria potestad,
el Juez atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinará la preferencia o la
distribución.

262. Desde qué momento será exigible la obligación de dar alimentos. Desde que los
necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. (Ver art. 212 CPCYM). El pago se
hará por mensualidades anticipadas.

263. Por qué causas cesa la obligación de dar alimentos.


1. Por la muerte del alimentista.
2. Cuando aquél que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos, o
cuando termina la necesidad del que los recibía.
3. En el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe
prestarlos.
4. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de
aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas.
5. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres.
264. En qué casos los descendientes no pueden exigir alimentos.
1. Cuando han cumplido DIECIOCHO (18) AÑOS de edad, a no ser que se hallen
habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción.
2. Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad.

265. En qué caso debe garantizarse la obligación de dar alimentos. En el caso de que
haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos en contra de la persona obligada.
La garantía podrá consistir en hipoteca, fianza u otras seguridades a juicio del Juez.

266. Cuál es la etimología de la palabra tutela. Viene del verbo latino Tueor que significa
defender, cuidar o proteger.

267. Qué es la tutela. Es una función tuitiva para el cuidado de la persona y de los bienes
del menor o interdicto cuando no estén bajo la patria potestad de sus padres.

268. En qué casos procede la tutela. En caso de que el menor de edad o el declarado
interdicto no se halle bajo la patria potestad de sus padres. (Ver arts. 8, 9 y 252 del C.C.).
269. Quién ejerce la tutela. La tutela se ejerce por un tutor y un protutor, cuyos cargos son
personales y no pueden delegarse.

270. Será obligatoria la tutela. La tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño
están obligadas todas las personas que se encuentren en pleno goce de sus derechos
civiles, salvo el derecho de excusarse en los casos señalados por la ley.

271. Cuáles son las clases de tutela. Testamentaria, legítima y judicial. También la ley
regula los tutores específicos, especiales y legales.

272. Cuál es la tutela testamentaria. Es aquella que se instituye por testamento, (Ver art.
935 C.C.) por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria
potestad; por el abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima; por
cualquier testador, para el que instituya heredero o legatario, si éste careciere de tutor
nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo; y por el adoptante que designe
heredero o legatario o su hijo adoptivo.

273. A quién corresponde la tutela legítima de los menores. Corresponde en el orden


siguiente:
1. Al abuelo paterno.
2. Al abuelo materno.
3. A la abuela paterna.
4. A la abuela materna.
5. A los hermanos, sin distinción de sexo, siendo preferidos los que procedan de ambas
líneas y entre éstos el de mayor edad y capacidad. La línea materna será preferida a la
paterna para la tutela de los hijos fuera de matrimonio. Sin embargo, mediando motivos
justificados para variar la precedencia, puede el Juez nombrar tutor al pariente que reúna las
mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y
preparación, que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo.

274. Cuándo procede la tutela judicial. Procede por nombramiento del Juez competente,
cuando no haya tutor testamentario ni legítimo.

275. A quién corresponde la tutela de los declarados en estado de interdicción. (Arts


406 al 410 CPCYM).
1. Al cónyuge.
2. Al padre y a la madre.
3. A los hijos mayores de edad.
4. A los abuelos, en el orden establecido para la tutela legítima de los menores.

276. Qué derecho tienen los menores que han cumplido dieciséis años. El tutor debe
asociarlos en la administración de los bienes para su información y conocimiento y si
carecieren de tutor testamentario tendrán derecho a proponer candidato entre sus parientes
llamados a la tutela legítima, o a la falta de éstos, a persona de reconocida honorabilidad
para que ejerza la tutela judicial.
277. Cuál es la función del protutor. Asegurar el recto ejercicio de la tutela.

278. A qué está obligado el protutor.


1. A intervenir en el inventario y avalúo de los bienes del menor y en la calificación y
otorgamiento de la garantía que debe prestar el tutor.
2. A defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, siempre que estén en oposición
con los intereses del tutor.
3. A promover el nombramiento de tutor, cuando proceda la remoción del que estuviere
ejerciéndola, o cuando la tutela quede vacante o abandonada.
4. A intervenir en la rendición de cuentas del tutor.
5. A ejercer las demás atribuciones que le señala la ley.

279. Cuándo se nombran tutores especiales. Cuando hubiere conflicto entre hijos sujetos
a la misma patria potestad.

280. Cuándo se nombran tutores específicos. Cuando hubiere conflicto de intereses entre
varios pupilos sujetos a una misma tutela.

281. Qué establece el código sobre los tutores legales. Que los directores o superiores
de los establecimientos de asistencia social, que acojan menores o incapacitados, son
tutores y representantes legales de los mismos, desde el momento de su ingreso, y su cargo
no necesita discernimiento.

282. Estarán obligados los extranjeros a aceptar el cargo de tutor o protutor. No están
obligados, a menos de que se trate de sus parientes y connacionales.

283. Quiénes tienen prohibición para ser tutores o protutores. (Ver art. 92 de la LOJ).
1. El menor de edad y el incapacitado.
2. El que hubiere sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la
honestidad, u otros delitos del orden común que merezcan pena mayor de DOS (2) AÑOS.
3. El que hubiere sido removido de otra tutela, o no hubiere rendido cuentas de su
administración, o si habiéndolas rendido, no estuviesen aprobadas.
4. El ebrio consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el vago y el de
notoria mala conducta.
5. El fallido o concursado, mientras no haya obtenido su rehabilitación.
6. El que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges,
con el menor o incapacitado.
7. El que ha perdido el ejercicio de la patria potestad o la administración de los bienes de sus
hijos.
8. El acreedor o deudor del menor por cantidad apreciable en relación con los bienes del
menor, a juicio del Juez, a menos que con conocimiento de causa, haya sido nombrado por
testamento.
9. El que no tenga domicilio en la República.
10. El ciego y el que padezca enfermedad grave, incurable o contagiosa.

284. Qué tutores pueden ser removidos de sus cargos.


1. Los que demuestren negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo.
2. Los que incitaren al pupilo a la corrupción o al delito.
3. Los que emplearen maltrato con el menor.
4. Los que a sabiendas hayan cometido inexactitud en el inventario, omitiendo bienes o
créditos activos o pasivos.
5. Los que se ausenten por mas de SEIS (6) MESES del lugar en que desempeñan la tutela
y protutela.
285. Quienes pueden excusarse de la tutela y protutela.
1. Los que tengan a su cargo otra tutela o protutela.
2. Los mayores de sesenta años.
3. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más hijos.
4. Las mujeres.
5. Los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de su
subsistencia.
6. Los que padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir los deberes de su cargo.
7. Los que tengan que ausentarse de la República por más de UN (1) AÑO.
Los que no fueren parientes del menor o incapacitado, no estarán obligados a aceptar la
tutela o protutela si hubiere personas llamadas por la ley, que no tengan excusa o
impedimentos para ejercer aquellos cargos.

286. Qué requisitos debe cumplir el tutor para ejercer el cargo. El tutor deberá hacer
inventario de los bienes, avalúo de los mismos y prestar garantía suficiente.

287. Dentro de qué plazo deberá el tutor hacer el inventario y avalúo de los bienes.
Dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la aceptación del cargo.

288. Qué debe asegurar la garantía.


1. El importe de los bienes muebles que reciba el tutor.
2. El promedio de la renta de los bienes en los últimos TRES (3) AÑOS anteriores a la tutela
3. Las utilidades que durante UN (1) AÑO puede percibir el pupilo de cualquier empresa.

289. Qué clase de garantía puede darse. Hipoteca, prenda o fianza (Ver arts. 822, 880,
2100), otorgada por, alguna institución bancaria o legalmente autorizada para el efecto. La
garantía personal y aun la caución juratoria, pueden admitirse por el Juez cuando, a su juicio,
fueren suficientes, tomando en cuenta el valor de los bienes que vaya a administrar el tutor y
la solvencia y buena reputación de éste.

290. Qué establece el código sobre el presupuesto. Que el tutor, dentro de UN (1) MES
contado desde que empezó a ejercer su cargo, someterá a la aprobación del Juez, el
presupuesto de gastos de administración para el año.

291. Para que actos el tutor necesita autorización judicial.


1. Para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor o incapacitado;
para dar los primeros en arrendamiento por mas de TRES (3) AÑOS, o con anticipo de renta
por mas de UN (1) AÑO; para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias; para
constituir servidumbres pasivas; y en general, para celebrar otra clase de contratos que
afecten el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de quinientos quetzales.
2. Para tomar dinero a mutuo.
3. Para repudiar herencias, legados y donaciones.
4. Para transigir o comprometer en árbitros, las cuestiones en que el pupilo tuviere interés.
5. Para hacerse pago de los créditos que tenga contra el menor incapacitado.
6. Para resolver la forma, condiciones y garantías en que debe colocar el dinero del pupilo.
7. Liquidar la empresa que forme parte del patrimonio del menor o variar el comercio o
industria a que éste o sus causantes hubieren estado dedicados.

292. Qué actos le quedan prohibidos al tutor.


1. Contratar por sí o por interpósita persona, con el menor o incapacitado, o aceptar contra él
créditos, derechos o acciones, a no ser que resulten de subrogación legal.
2. Disponer a título gratuito de los bienes del menor o incapacitado.
3. Aceptar donaciones del expupilo, sin estar aprobadas y canceladas las cuentas de su
administración, salvo cuando el tutor fuere ascendiente, cónyuge o hermano del donante.
4. Hacer remisión voluntaria de derechos del menor o incapacitado.
5. Aceptar la institución de beneficiario en seguros a su favor, provenientes de su pupilo.

293. Podrá el tutor reconocer hijos del menor o incapacitado. El tutor no puede
reconocer hijos del pupilo sino con el consentimiento expreso de éste y en ningún caso los
del incapaz.

294. A que está obligado el protutor durante el ejercicio de la tutela. A defender los
derechos del menor en juicio y fuera de él, cuando estén en oposición con los intereses del
tutor y a promover el nombramiento, cuando proceda la remoción del que la tuviera en
ejercicio, o cuando la tutela quede vacante o abandonada.

295. Qué establece el código sobre la retribución de la tutela. Que la tutela y protutela
dan derecho a una retribución que se pagara anualmente y que no bajara del cinco ni
excederá del quince por ciento anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del
pupilo. La retribución se distribuirá entre el tutor y el protutor, correspondiendo al primero el
setenta y cinco por ciento y al segundo el veinticinco por ciento restante.

296. En qué caso el tutor y el protutor no tendrán derecho a retribución. Cuando


hubieren sido removidos por su culpa.

297. En qué momento el tutor deberá rendir cuentas. Anualmente y al concluirse la tutela
o cesar en su cargo.

298. Dentro de qué plazo se hará la rendición final de cuentas. Dentro de SESENTA (60)
DIAS contados desde que terminó el ejercicio de la tutela.

299. A cargo de quién serán los gastos de la rendición de cuentas. A cargo del menor o
incapacitado.
300. Dentro de qué plazo prescriben las acciones que recíprocamente correspondan al
tutor y al expupilo por razón del ejercicio de la tutela. En CINCO (5) AÑOS de concluida
la tutela.

301. Qué es el patrimonio familiar. Es la institución jurídico-social por la cual se destina


uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. (Ver art. 88 de la
Const.)

302. Cuáles son los elementos del patrimonio familiar.


1. Elemento personal. Constituido por las personas que disponen su creación y por los
beneficiarios del mismo.
2. Elemento patrimonial. Constituido por los bienes destinados en patrimonio familiar.
3. Elemento procesal. Constituido por las formalidades procesales establecidas para su
creación.

303. Qué clases de patrimonio familiar existen.


1. Voluntario. Qué es el constituido voluntariamente por una persona.
2. Forzoso o Judicial. Que es aquel que es impuesto judicialmente contra la voluntad del
propietario de los bienes.

304. Sobre qué bienes puede constituirse patrimonio familiar. Sobre casas de
habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales,
que sean objeto de explotación familiar. (Ver art. 444 CPCYM).

305. Cuántos patrimonios familiares pueden constituirse. Sólo puede fundarse un


patrimonio para cada familia.

306. Cuál es el valor máximo del patrimonio familiar. No puede establecerse patrimonio
familiar que exceda de cien mil quetzales en el momento de su constitución.

307. Cuáles son los caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio
familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar gravados ni gravarse,
salvo el caso de servidumbre. (Ver arts 752 1 759 C.C.)
308. Qué obligación tienen los beneficiarios del patrimonio familiar. Los miembros de la
familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar personalmente el predio
agrícola, o la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el Juez permita
temporalmente por motivos justificados.

309. En qué casos se podrá exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar
sobre determinado bien del obligado. Cuando haya peligro de que la persona que tiene
obligación de dar alimentos, pierda sus bienes por mala administración o porque los esté
dilapidando.

310. Qué se requiere para la constitución del patrimonio familiar. Aprobación judicial y
su inscripción en el Registro de la Propiedad, previos los trámites que fije el Código Procesal
Civil y Mercantil. (Ver arts. 444 al 446 CPCYM).
311. Cuándo termina el patrimonio familiar.
1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos.
2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa
que debe servirle de morada, o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado.
3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad.
4. Cuando se expropien los bienes que lo forman.
5. Por vencerse el término por el cual fue constituido.

312. Qué sucede cuando termina el patrimonio familiar. Los bienes sobre que fue
constituido, volverán al poder de quien lo constituyó o de sus herederos; pero si el dominio
corresponde a los beneficiarios, tendrán derecho de hacer cesar la indivisión.

313. Cómo se procede cuando el patrimonio se extingue por expropiación. La


indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se constituye un
nuevo patrimonio familiar.

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