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Desarrollo:

Entre hecho jurídico y acto jurídico existe una relación de género a especie. Todo acto jurídico
es un hecho jurídico pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico. Aquellas diferencias serán
desarrolladas a continuación:

Hecho Jurídico:

Podemos definir el hecho jurídico como todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud
de producir, por sí o en unión de otros, un efecto jurídico, es decir, la adquisición, la pérdida o
la modificación de un derecho. Íntimamente relacionado con el concepto del hecho jurídico,
pero distinto de él, se encuentra el llamado por la doctrina moderna elemento de
hecho o supuesto de hecho, denominaciones con las cuales se designa el conjunto
de circunstancias necesarias para que una norma jurídica sea aplicable.

“La clasificación de los hechos jurídicos es un presupuesto necesario para estudiar otras
instituciones del Derecho civil. El Derecho civil no solo está constituido por el Código
Civil y por los principios sistemáticamente organizados en las normas jurídicas, sino que
es también el resultado de las construcciones conceptuales. Estas construcciones
cumplen una función cognoscitiva ya que informan a los operadores jurídicos sobre el
significado de las normas jurídicas. También cumple una función argumentativa porque
aclaran, integran y desarrollan un discurso claro y coherente para su aplicación
práctica. En este sentido, la actividad de la construcción de conceptos se identifica con
la del legislador y la del administrador de justicia, porque todos realizan una actividad
teórica para aplicarla a una experiencia concreta.”1

Entre sus características mencionaremos:

• Es el genero

• Se produce por hechos naturales o por la conducta humana

• No buscar producir efecto de derecho, los efectos surgen de la ley

• Acepta cualquier clase de prueba.

Acto jurídico:

En sentido amplio, es aquel acontecimiento fruto del actuar humano que sucede en la vida
social y produce un efecto jurídico porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. Es a su vez la
manifestación de voluntad consciente, libre y destinada a producir los efectos jurídicos
determinado por la ley. Los actos jurídicos pueden dividirse en ilícitos, cuando están
sancionados, o lícitos, que a su vez de dividen en actos de derecho, cuyos efectos están
determinados por la ley, y negocios jurídicos, cuyos efectos se establecen por la voluntad de
las partes. Alessandri-Somarriva-Vodanovic, conceptúa acerca del actor jurídico y entre la más
tradicional es aquella que alude a “la declaración de voluntad de una o más partes dirigida a un
fin práctico, reconocido y protegido por el derecho objetivo.”2

1
Hechos y actos jurídicos, MORALES HERVIAS Rómulo. Revista PUCP
2
Alessandri, Arturo, Somarriva, Manuel, Vodanovic, Antonio, Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte
General. Explicaciones basadas en las versiones de clases de los profesores de la Universidad de Chile
Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., redactadas, ampliadas y actualizadas por Antonio
Vodanovic H., Tomo Segundo, Ediar-Conosur Ltda., Santiago, 1991, Quinta Edición, p. 158.
“La distinción es admisible desde la óptica del Derecho comparado; el acto jurídico
americano (al que hay que incluir al francés) y el negocio jurídico europeo tienen la
misma significación: la de manifestación de voluntad dirigida hacia un fin jurídico
concreto. En cambio para los autores europeos el acto jurídico es simplemente un
hecho jurídico voluntario. Es decir, los europeos llaman negocio jurídico lo que los
americanos y por supuesto los peruanos denominamos acto jurídico. Y ellos llaman
acto jurídico lo que nosotros denominamos hechos voluntarios.”3

Entre sus características tenemos:

• Es la especie

• Se produce solo por la conducta humana

• Necesita exteriorización de la voluntad

• La exteriorización de la voluntad está destinada a producir efectos jurídicos

• Acepta solo prueba documental.

A continuación, haremos uso de un organizador para explicar mejor las diferencias y


jerarquizar al Hecho Jurídico y Acto Jurídico.

En la Codificación Civil Peruana:

Art.140.- Noción de Acto Jurídico: elementos esenciales

El acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o


extinguir relaciones jurídicas .Para su validez se requiere:

1. Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley.

2. Objeto física y jurídicamente posible.

3
Acto o Negocio Jurídico. Cuestión de Términos. NÚÑEZ MOLINA Waldo.
3. Fin lícito.

4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

ART.141.- MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Puede ser oral o expresa:

Es expresa cuando se realiza de forma oral, escrita, a través de cualquier medio directo,
manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alternativo
de comunicación. Incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos requeridos de la
persona.

Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o conductas reiteradas


en la historia de la vida que revelan su existencia. No puede considerarse que existe
manifestación tacita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula
reserva o declaración en contrario

ART.142.-EL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese


significado.

Como podemos observar en la Codificación Peruana (Código Civil) está desarrollado de una
manera clara y entendible lo relacionado con el Acto Jurídico. Comprende un libro entero en
donde se detalla a profundidad todas sus características así como también los vicios que
posee. Para continuar haremos énfasis en los elementos esenciales del Acto Jurídico y su
relación con los demás artículos del Código Civil, para entender por último su importancia.

1. AGENTE CAPAZ:

Capacidad de goce.

Art.1.-Sujetos de derecho

La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con
la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuando le favorece. La atribución
de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.

Art.3.- Capacidad jurídica

Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y el ejercicio de sus derechos. La capacidad
de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen
capacidad de ejercicio de igualdad en condiciones a todos los aspectos de la vida.

Capacidad de ejercicio.

Art.42.-Capacidad de ejercicio plena

Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esta incluye a todas
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los
aspectos de la vida, independiente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para
la manifestación de voluntad. Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los
mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, quienes
ejerciten la paternidad.
Art.43.-Incapacidad absoluta

Son absolutamente incapaces

1. Los menores de dieciséis años, salvo aquellos actos determinados por la ley.

2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de descernimiento

3. Los sordomudos, los ciegos sordos y ciegos mudos que no pueden expresar su
voluntad de manera indubitable.

Art.44.-Capacidad de ejercicio restringida

Son relativamente incapaces

1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.

2. Los Retardados mentales.

3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad

4. Los pródigos.

5. Los que incurren en mala gestión.

6. Los ebrios habituales.

7. Los toxicómanos.

8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.

9. Las personas que se encuentren en un estado de coma, siempre que no hubiera


designado un apoyo de anterioridad.

2. OBJETO FÍSICA Y JURÍDICAMENTE POSIBLE

Art.219.- Causales de nulidad

Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea determinable

 La posibilidad física está referida a la factibilidad de realización con adecuación


a las leyes de la naturaleza. Se trata de una posibilidad material, como la
existencia o posibilidad de existir de los bienes.
 La posibilidad jurídica está referida a la conformidad con el ordenamiento
jurídico. Se le suele confundir con la licitud, pero creemos que son conceptos
diferentes. La licitud es lo que guarda conformidad con el ordenamiento legal,
el cual queda comprendido en un concepto más amplio como es el del
ordenamiento jurídico.
 La determinabilidad está referida a la identificación de los bienes e intereses
que constituyen el objeto.
3. FIN LÍCITO
 La licitud es lo que guarda conformidad con el ordenamiento legal.
 La finalidad o "fin lícito” consiste en la orientación que se da a la manifestación
de voluntad, esto es, que se dirija directa y reflexivamente a la producción de
efectos jurídicos, vale decir a crear, regular. modificar o extinguir relaciones
jurídicas.
4. OBSERVANCIA DE LA FORMA PRESCRITA BAJO SANCIÓN DE NULIDAD

Art.141.-Formalidad

En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad debe hacerse a través
de alguna formalidad expresa o requisa de firma, esta podrá ser generada o comunicada a
través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos
públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conversar
una versión integrada para su ulterior consulta.

Art.143.-Libertad de forma

Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden
usar la que juzguen conveniente.
Contratos:

El título de este trabajo monográfico hace referencia a la Atribución Patrimonial; un tema de


suma importancia, al que dividimos en dos partes; la primera la explicamos en las páginas
anteriores señalando todo lo relacionado con el Acto Jurídico. Siguiendo ese hilo lo segundo
por desarrollar tiene que ver con los contratos lo cual será abordado a continuación:

Definición:

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las


partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más
personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de
autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no
prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que
nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. A continuación
analizaremos un poco de su historia, más específicamente en el Derecho Romano.

“En las legislaciones primitivas el Derecho es un procedimiento, luego la voluntad


humana por sí sola no origina obligaciones. Para que éstas existan deben cumplirse
una serie de formalidades. Así es que el origen del contrato se lo encuentra en el nexum
que establecía una suerte de derecho real del acreedor sobre el deudor. Este
procedimiento se realizaba por medio de las formalidades del cobre y de la balanza
(per aes et libram), el libripens y cinco testigos que representaban las cinco clases en
que se dividía la población de Roma. Luego aparece una manera de contratar que
reemplaza al nexum y que consistía en una pregunta hecha por el acreedor seguida de
una respuesta dada por el deudor. En una primera etapa sólo podían prometer con
esas palabras solemnes los ciudadanos, ya que para ello debían emplear la palabra
spondere; por ello se la conoce como sponsio. Más adelante también se permitió a los
peregrinos que usaran de esa manera de contratar aunque utilizando otros verbos,
porque el spondere era de uso exclusivo de los ciudadanos. De esta manera se llegó a la
stipulatio o estipulación. La estipulación constituyó el típico ejemplo de los contratos
verbis o verbales del Derecho romano, pues para que se perfeccionaran debían
pronunciarse palabras solemnes. Los otros casos de contratos verbales eran la dictio
dotis o promesa de dote, y la jusjurandum liberti o juramento de los libertos”4

En la Codificación Peruana (Código Civil) encontramos diferentes artículos que hablan sobe
contratos; los cuales los encontramos en el Libro VII (Fuentes de las Obligaciones).

Art.1351.- DEFINICIÓN

El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una
relación jurídica patrimonial.

ART.1352.-PERFECCIÓN DE CONTRATOS

Los contratos se perfeccionan por el consentimiento, de las partes, excepto aquellos que,
además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad.

4
El Consentimiento: sus términos. OVSEJEVICH Luis.
ART.1353.-RÉGIMEN LEGAL DE CONTRATOS

Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las
reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las
reglas particulares de cada contrato.

ART.1361.-OBLIGATORIEDAD DEL CONTRATO

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la
declaración expresa en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue
esta coincidencia debe probarla.

ART.1362.-BUENA FE

Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y
común intención de las partes.

Los elementos del contrato son los elementos de existencia y de validez:

Elementos de existencia.

Son ciertas características que deben llenar los elementos del acto para que éste produzca
efectos.

1. Consentimiento: Se entiende como la voluntad manifiesta (ya sea de carácter tácito o


expreso) de un mínimo de dos individuos para aceptar y reconocer obligaciones y
derechos de diversa índole. Respecto a un contrato, el consentimiento es la
conformidad que las partes involucradas expresan en relación a sus contenidos.
Algunos artículos relacionados con este elemento a continuación.

ART.1373.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por


el oferente.

ART.1376.- CONTRAOFERTA

La aceptación tardía y la oportuna que no sea conforme a la oferta equivalen a una


contraoferta. Sin embargo, el oferente puede considerar eficaz la aceptación tardía o la que se
haga con modificaciones, con tal que de inmediato aviso en ese sentido al aceptante.

ART.1380.- ACEPTACIÓN TÁCITA

Cuando la solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, la
prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa, el contrato queda
concluido en el momento y lugar en que comenzó la ejecución. El aceptante debe dar aviso
prontamente al oferente del inicio de la ejecución y, en su defecto, queda obligado a la
indemnización de daños y perjuicios.

ART.1381.- ACEPTACIÓN EXCEPCIONAL

Si la operación es de aquella en que no se acostumbra la aceptación expresa o si el destinatario


ha hecho una invitación a ofrecer, se reputa concluido el contrato si la oferta no fue husada sin
dilación. La prueba de la costumbre y de la invitación a ofrecer corresponde al oferente.
2. Objeto que pueda ser materia de contrato: El objeto del acto jurídico es el contenido
del mismo, La posibilidad física del objeto, se deduce de esto que el objeto debe ser
posible de realizar, ejemplo. Si se el objeto del acto jurídico es la venta de
constelaciones, este es un objeto imposible de realizar, por lo tanto carece de validez.
La posibilidad jurídica consiste en que el ordenamiento jurídico lo permita. Artículos
relacionados a continuación

ART.1402.- DEFINICIÓN

El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones.

ART.1403.- OBLIGACIÓN LÍCITA

La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. La prestación en que consiste la
obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles.

3. Solemnidad: Es el conjunto de requisitos legales para la validez de ciertos


actos jurídicos y de otros instrumentos que la ley denomina públicos y solemnes, la
solemnidad tienen la función de regular las situaciones jurídicas y las relaciones
comunes u ordinarias del hombre en lo que atañe a su personalidad, a su patrimonio, y
a la institución de la familia.

Elementos de validez.

Son ciertas características que deben llenar los elementos del acto para que éste produzca
efectos.

1. Capacidad: La Capacidad jurídica es, en Derecho, la aptitud para ser titular de


derechos y obligaciones; de reclamar los primeros y contraer los segundos en forma
personal y comparecer a juicio por propio derecho.
2. Falta de vicios de la voluntad: Se refiere a que la voluntad se exprese sin vicio alguno
(error, dolo o lesión.) y que sea una voluntad libre, definida y cierta.
3. Licitud en el objeto, motivo o fin: La licitud civil se refiere a las acciones u omisiones
que se encuentran dentro de un marco legal, es decir, aquello que una persona puede
hacer o no hacer. Como contenido de un negocio jurídico solo puede tenerse en
cuenta la conducta positiva o negativa que implique realmente un recorte o limitación
de la libertad jurídica de la persona, es decir, aquello que se puede hacer o no hacer
lícitamente.
4. Forma: La forma es el modo en que las partes manifiestan su voluntad de celebrar el
contrato. Algunos artículos relacionados con este elemento son:

ART.1411.-REQUISITO FORMAL

Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es
requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad.

ART.1412.-EXIGENCIA DE PARTES DEL CUMPLIMIENTO DE FORMALIDAD

Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro
requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes
por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la
formalidad requerida.
ART.1413.- FORMALIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita para ese
contrato.

Clasificación de los contratos:

Para el presente trabajo monográfico hemos considerado la clasificación en la que los


contratos, dependiendo de si tienen denominación o no, son clasificados en nominados e
innominados. Y dependiendo de si existe un conjunto de normas jurídicas que los regulen
específicamente; podrás ser clasificaos en típicos o atípicos.

Contratos Nominados y Típicos:

Un contrato nominado es un aquel que tiene una denominación establecida en la legislación


(nomen iure), mientras que un contrato típico es aquel respecto del cual existe en la legislación
un conjunto de normas jurídicas (imperativas o supletorias) que le resultan aplicables por ser
de determinado tipo. Por lo general, los contratos típicos son a su vez contratos nominados.

Por ejemplo: En las legislaciones modernas, el contrato de compraventa es un contrato


nominado, pues la legislación se refiere a dicho tipo contractual por un nombre
("compraventa"), y también es un contrato típico, ya que en la legislación se establecen reglas
que las partes de dicho contrato deben cumplir o reglas que aplican para ciertos aspectos no
regulados por las partes. Estas reglas pueden estar referidas al precio pactado, obligaciones y
derechos del comprador y del vendedor, pactos nulos en la compraventa, entre otros.

No obstante, puede darse el caso de que un contrato sea innominado pero típico.

Por ejemplo, en el Código Civil peruano se establece que, a los "contratos innominados de doy
para que hagas y hago para que des", les son aplicables las reglas previstas para los contratos
de prestación de servicios. Es decir, la misma ley ha omitido establecer una denominación para
dicho tipo de contrato, pero sí le ha asignado una serie de reglas aplicables. Otros ejemplos de
contratos nominados y típicos son la donación, el arrendamiento, la permuta, el mandato, el
préstamo (mutuo o comodato) y el suministro.

Mencionaremos los que pertenecen a esta lista y su relación con los artículos de la
Codificación Peruana (Código Civil):

1. Compra-Venta:

ART.1529.- DEFINICIÓN

Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y


este a pagar su precio en dinero.

ART.1543.- NULIDAD DE LA COMPRAVENTA

La compraventa es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las
partes.

2. Permuta:

ART.1602.-DEFINICIÓN

Por la permuta los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de


bienes.
ART.1603.- REGLAS APLICABLES A LA PERMUTA

La permuta se rige por las disposiciones sobre compraventa, en lo que sean aplicables.

3. Suministro:

Art.1604.- DEFINICIÓN

Por el suministro, el suministrante se obliga a ejecutar en favor de otra persona prestaciones


periódicas o continuadas de bienes.

ART.1605.- PRUEBA Y FORMALIDAD DEL SUMINISTRO

La existencia y contenido del suministro pueden probarse por cualquiera de los medios que
permite la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo
prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios.

4. Donación:

ART.1621.-DEFINICIÓN

Por la donación el donante se obliga transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un


bien-

ART.1623.-DONACIÓN VERBAL

La donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente, cuando su valor no exceda del
25% de la unidad impositiva tributaria, vigente al momento en que se celebre el contrato

ART.1624.-DONACIÓN POR ESCRITO

Si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado en el artículo 1623°, la donación se
deberá hacer por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad. En el instrumento deben
especificarse y valorizarse los bienes que se donan.

5. Arrendamiento:

ART.1666.- DEFINICIÓN

Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de


un bien por cierta renta convenida.

ART.1678.- OBLIGACIÓN DE ENTREGAR EL BIEN

El arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus
accesorios, en el plazo, lugar y estado convenidos. Si no se indica en el contrato el tiempo ni el
lugar de la entrega, debe realizarse inmediatamente donde se celebró, salvo que por
costumbre deba efectuarse en otro lugar o época.

ART.1699.- CONCLUSIÓN DE ARRENDAMIENTO

El arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por


las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas.

Contratos Innominados y Atípicos:

Un contrato innominado es aquel que no cuenta con una denominación prevista en la ley.
Un contrato atípico es aquel "contrato nuevo" con relación a los tipos contractuales que la ley
ya regula; es decir, la ley no establece reglas de aplicación imperativa o supletoria para estos
en función de su tipo. Por lo general, los contratos innominados son contratos atípicos. Sin
embargo, no es inusual que existan contratos atípicos que cuenten con un nombre. Por
ejemplo, el contrato de franquicia, el contrato de agencia comercial y el contrato de hosting
son ejemplos de contratos que, por lo general, son atípicos, ya que no existen reglas que les
sean aplicables específicamente a pesar de contar con una denominación.

En los contratos atípicos, las partes pueden determinar el contenido del contrato dentro de los
límites impuestos por la ley. Es decir, siempre que se cumplan los requisitos de validez
del negocio jurídico y se verifique la noción de contrato, el contrato será vinculante y la ley le
atribuirá todos los demás efectos propios del contrato. Si bien no existen reglas específicas
para tal clase de contratos, siempre resultarán aplicables las normas jurídicas en materia de
negocios jurídicos y contratos.

Como ejemplos de contratos Innominados tenemos:

1. Franquicia:

Es una actividad comercial que se realiza en virtud de un acuerdo o contrato por el que una
empresa (franquiciadora) concede a otra (franquiciada) una licencia o derecho a utilizar su
nombre, su marca, sus productos, servicios o procedimientos, a cambio de
una contraprestación económica.

El franquiciado es propietario de su negocio pero se adhiere a una cadena comercial de la que


depende, sometiéndose al modo de organizar el negocio dado por el franquiciador.

Con carácter previo, convendrá recabar el asesoramiento jurídico de un abogado antes de


redactar o firmar cualquier acuerdo de franquicia.

2. Leasing:

El contrato de leasing o también conocido como arrendamiento financiero es una forma de


financiar la compra de activos fijos que tienen un gran coste.

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