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ASIGNATURA

Derecho Romano

TEMA
Tarea 8

PARTICIPANTES:

Yesica Castillo Faña

FACILITADOR (A):
Alberto Jiménez Monegro

María Trinidad Sánchez, Nagua,


República Dominicana
26de ene. de 19
El derecho de sucesión hereditaria
El derecho de sucesión hereditaria, puede considerarse como aquella parte del
derecho privado constituida por el conjunto de normas que regulan el destino
que ha de darse a las relaciones jurídicas de una persona cuando muere.

De una forma más breve y en esta misma acepción objetiva, también puede
considerarse como aquel conjunto de normas, que formando parte del derecho
civil, regula la sucesión hereditaria.

Suceder significa ocupar el lugar anteriormente detentado por otra persona y,


especialmente, el ingresar un heredero en lugar del fallecido.

El sucesor hereda en bloque en los derechos y deberes del causante, fallecido.

La sucesión hereditaria universal


La sucesión hereditaria es una sucesión universal de una o varias personas
como herederos de un conjunto de derechos transmisibles por herencia y
perteneciente a un difunto, ocupando los herederos la misma situación jurídica
del causante fallecido.

¿Qué dice el Código Civil respecto a la sucesión hereditaria?


En el Código Civil, fiel a la tradición romanista, consagra el principio de sucesión
en el crédito y en las deudas del causante.

Esto es lo que señalan los arts. 659 y 661 C.C.; art. 659: «La herencia comprende
todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan
con su muerte»; art. 661: «Los herederos suceden al difunto por el hecho sólo
de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.»

La sucesión comprende los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen


por la muerte del causante y que constituyen su herencia si no tienen un destino
prefijado.

La herencia

La herencia equivale a sucesión hereditaria universal.

Significa subrogarse los herederos en la universalidad de los derechos y


obligaciones del causante y la situación que el heredero asume por virtud de
este hecho.

Parece seguir este sentido el art. 660 C.C., cuando dice: «Llamase heredero al
que sucede a título universal, y legatario al que sucede a título particular.».

Pero la herencia también se refiere a la masa o conjunto de bienes y relaciones


patrimoniales que son objeto de la sucesión.

El art. 659 del Código se hace cargo indirectamente de esta acepción, diciendo
que «la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona, que no se extingan por su muerte.
La herencia está compuesta tanto por el activo como por el pasivo de la masa
hereditaria, es decir de los bienes y derechos del causante

Definición de la sucesión.

La sucesión es la transmisión a titulo universal, a una o varias personas vivas


del patrimonio dejado por una persona fallecida.

El patrimonio recibe el nombre de:

a) Sucesión.

b) Herencia.

c) Heredad.

Así al difunto se le llama COJUS porque es aquel de cuya sucesión se trata

Objeto de la sucesión. Se denomina cesión de herencia o cesión de derecho


hereditario al contrato en virtud del cual una persona física llamada heredero
transfiere a un tercero, todos los derechos y obligaciones de carácter
patrimonial, o una parte alícuota de ellos, que le corresponden en
una sucesión.
Sujetos que Intervienen en la Sucesión
En lo que respecta a los sujetos intervinientes en la sucesión mortis causa, es
preciso delimitar los conceptos de causante y sucesores, debiendo diferenciar
en este último caso, entre herederos y legatarios.
En este sentido, se entiende por sucesión la subrogación en la titularidad del
dominio y demás derechos y obligaciones del causante (esto es, el que causa el
fenómeno sucesorio; el fallecido o declarado fallecido). Por su parte, en cuanto
a los sucesores de éste cabe diferenciar, atendiendo a los Art. 660,Art.
668 ,Código Civil, entre:

 Legatario. Persona natural o jurídica favorecida por el testador con una o


varias mandas a título singular.
 Heredero. Es considerado como el titular de la herencia que sucede al
causante sustituyéndolo en su situación jurídica general de modo que
recibe globalmente las relaciones que lo sobreviven. Es preciso
diferenciar entre los herederos voluntarios, que son aquellas personas
expresamente designadas en el testamento, y los herederos forzosos,
que son aquellos a los que la ley, debido a cierto vínculo parental próximo
con el causante, reconoce el derecho a heredar la parte de la herencia
denominada legítima (Art. 808-810 ,Código Civil). Son herederos forzosos
en base al Art. 807 ,Código Civil:
o Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes.
o A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus
hijos y descendientes.
o El viudo o viuda en la forma y medida que establece el Código Civil.

Los tipos de sucesión


Que existen son la testamentaria e testamentaria. En la sucesión testamentaria
el de cujes manifiesta su voluntad de disponer de sus bienes y derechos después
de su muerte, mediante un acto personalísimo, unilateral, libre y solemne, que
se denomina testamento. En la sucesión intesta mentaría no existe una
disposición expresa del testador para disponer de sus bienes, después de su
muerte, por lo que la repartición de los mismos se realizará de acuerdo a las
reglas que la ley de la materia especifique.

La sucesión testamentaria
Se dice que en la romanística no existe una sistemática relacionada con el
testamento. La afirmación que antecede no quiere decir que la sucesión
testamentaria no haya sido objeto de tratamiento y estudio en la ciencia romana.
El testamento tiene importancia extraordinaria en la conciencia social; así, según
Cicerón, "es el acto más grave de la vida del civil, como lo es la ley en la órbita
pública. Tanto era su importancia, que respondía en un tiempo a la exigencia no
ya de perpetuar la sacra, ya que éstos eran independiente de las disposiciones
de última voluntad, sino de mantener la unidad patrimonial de la familia bajo un
nuevo jefe, y tenía sus profundas raíces en la tradicional inspiración individualista
del derecho y en la sociedad romana, en la cual la certeza de la eficacia de la
propia voluntad ultra norte se consideraba como solitium mortis".
Por otra parte, la sucesión testamentaria en la doctrina romana y la confección
del testamento, respondía a un hecho normal de la vida, por tanto era
excepcional que no se testase. Esta forma de proceder provoca repercusión en
cuanto a importancia se refiere, y se reafirma desde la Ley de las XII Tablas,
pues este instrumento admite la apertura de la sucesión legitima al haberse
fallecido sin testamento o cuando existiendo éste se declarase nulo, por
encontrarse incurso en alguna causal de nulidad absoluta que lo haga ineficaz.
Incluso en las codificaciones modernas prevalece la sucesión testamentaria
sobre la sucesión ab-intestato.

Sucesión testamentaria en el derecho antiguo:

El derecho antiguo reconoció tres formas testamentarias, el testamento


calatis comitiis, in procinctu, per aes et libram:

 Testamento calatis comitiis:


Es el testamento que el paterfamilias hacía en tiempo de paz.
 Testamento in procinctu:

Se realizaba en tiempo de guerra, frente al ejército


 Testamento per aes et libram:

Apareció entonces el testamento per aes et libram o testamento mancipación,


que consistía en una venta ficticia, efectuada por medio de la manciparía,
frente al líder y los cinco testigos.

Capacidad de testar
Testamenti factio es expresión genérica, con la que designan los romanos la
capacidad del testador, sea respecto de sí mismo y en orden a otorgar
testamento -ius testamenti faciendi-, sea con referencia al válido llamamiento de
una persona concreta como heredero legatario o tutor -testamenti factio cum
herede, cum legatario, cum tutore- o como -testamenti factio cum teste.
Sólo goza de testamenti factio activa quien tiene plenamente la capacidad
jurídica y la capacidad de obrar, En consecuencia con lo primero, el testador ha
de ser libre, ciudadano romano y paterfamilias. Se hace excepción con el esclavo
del Estado -servus publicus-, que puede disponer por testamento de la mitad de
su peculio, y con el filiusfamilias, que puede hacerlo también respecto del
peculium castrense y quasi castrense.
Por faltarles la necesaria capacidad de obrar, no pueden otorgar testamento el
sui iuris -quonian nondum plenum iudicium haber-; el loco, salvo en los
momentos de lucidez -dilucida intervalla-; el pródigo, en cuanto no tiene el
commercium, y, el Derecho posclásico, el apóstata, el maniqueo, el herético.
El mudo y el sordo son incapaces, al principio, de otorgar testamento: el mudo
no podía pronunciar los verba nuncupationis; el sordo, porque no podía oírlos.
Introducidas las formas escritas, el sordo y el mudo han de impetrar autorización
del emperador para poder testar. En el Derecho justinianeo la capacidad de
testar se limita a los sordomudos de nacimiento.
La testamenti factio activa debe existir desde el momento de otorgar testamento
hasta aquel en que acaece la muerte. Si el testador tiene capacidades el instante
en que testa, pero sufre luego una capitis deminutio, el testamento se inritum,
salvo que al prisionero de guerra se aplican la fictio legis Corneliae y el ius
postliminio. La adquisición de la testamenti factio activa en momento posterior a
aquel en que se otorgó testamento, no lo convalida, pero el Pretor confiere la
bonorum posssesio secundum tabulas cuando el testador muere siendo
ciudadano romano y sui iuris. Tal bonorum possesio es cum re en el caso de que
no haya herederos en el Derecho civil.
Nulidad absoluta del testamento

Se dará en los casos en que hay que considerar el testamento inexistente por
falta de alguno de sus requisitos esenciales.

Son causas de nulidad total:

• Falta de capacidad para testar

Son nulos los testamentos otorgados por personas incapaces para testar

1. Los menores de catorce años de uno y otro sexo.


2. El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio.

• Testamento otorgado con infracción de prohibiciones legales:

1. Testamento mancomunado: No podrán testar dos o más personas


mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho
recíproco, ya en beneficio de un tercero.

2. Testamento por comisario: El testamento es un acto personalísimo:


no podrá dejarse su formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni
hacerse por medio de comisario o mandatario. Tampoco podrá dejarse al arbitrio
de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la
designación da las porciones en que hayan de suceder cuando sean instituidos
nominalmente.

• Falta de solemnidades establecidas por la ley

→ Anulabilidad o Nulidad relativa del testamento

En este caso, y aun cuando le falten requisitos, el testamento sigue siendo válido,
mientras no se declare su nulidad.
En este caso nos encontraremos si el testamento se otorgó con violencia, dolo
o fraude.

→ La acción de nulidad de un testamento y efectos

Se trata de una acción que se ejercita (demanda que se interpone) por un


abogado ante los Tribunales a instancias de cualquier perjudicado por un
testamento en el que concurran las causas de nulidad o anulabilidad
anteriormente citadas.

La acción (demanda) puede dirigirse contra otros herederos o legatarios


(depende de los casos).

Si la nulidad llega a declararse, sus efectos serán:


a) La cesación de efectos del testamento, o de las cláusulas del mismo
objeto de anulación.
Esto implicará, o bien la validez del testamento anterior válido, o la apertura de
la sucesión intestada.

b) La declaración de nulidad surtirá efectos incluso contra terceros, aunque


éstos no hubieren litigado.

c) El causante de la amenaza, dolo o fraude incurre en indignidad para


suceder y el Notario que lo otorgó será responsable de los daños y perjuicios
que sobrevenga, si obró con malicia, ignorancia o negligencia inexcusables.

d) El testamento cerrado nulo por falta de formalidades establecidas en su


otorgamiento, será sin embargo válido como testamento ológrafo, si todo él
estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás condiciones
propias de éste testamento.

Los modos de adquirir la propiedad son:


 La tradición.
 La ocupación.
 La accesión.
 La usucapión o prescripción adquisitiva.
 La sucesión por causa de muerte.
 La ley.

La tradición.
Es un modo bilateral de adquirir la propiedad y consiste en la entrega material y
voluntaria de la cosa a otra persona que la recibe del mismo modo. Se opera
entre dos sujetos, uno llamado tradente y el otro adquirente. La tradición
normalmente se hace mediante la entrega física de la cosa, pero también puede
hacerse por medio de otros símbolos que signifiquen su puesta a disposición.
Algunos ejemplos son:

 La entrega de las llaves de un almacén donde se encuentra el bien mueble.


 La entrega de documentos que dan derecho a recibir los bienes: albaranes,
títulos valores, etc.
 La inscripción en un registro público.

La ocupación.
La ocupación es, en el derecho civil, un modo de adquirir la propiedad de las
cosas que carecen de dueño, y consiste en su aprehensión material unida al
ánimo de adquirir el dominio. Es necesario que el bien tanto no tenga propietario,
al poseerlo por un tiempo determinado, se adquiere la propiedad por ocupación.
La accesión. Es un derecho, que tiene atribuido el propietario del suelo, y que
le permite hacer suyo todo aquello que quede unido a dicho suelo, ya sea en
forma natural o artificial.

La usucapión o prescripción adquisitiva. La usucapión es un modo de


adquirir la propiedad o cualquier otro derecho real, mediante el ejercicio de la
posesión durante el tiempo y con los requisitos exigidos en la ley.

La sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte, es un


modo de adquirir derechos y obligaciones de una persona difunta o de una parte
de ellos

La ley. La ley señala otras formas para adquirir la propiedad como es el caso de
los contratos.

La Sucesión Sniversal Mortis Causa

Concepto De Sucesion Universal Mortis Causa. Es la transmisión a uno o


varios herederos de un patrimonio perteneciente a un difunto. La palabra
sucesión proviene del latín successio, se usa principalmente para designar la
transmisión que tiene lugar a la muerte de una persona.

La Sucesión Ab Intestato.

Abintestato es un término jurídico procedente del latín ab intestato (sin


testamento), que se refiere al procedimiento judicial sobre la herencia y la
adjudicación de los bienes del que muere sin testar o con un testamento nulo,
pasando entonces la herencia, por ministerio de la ley, a los parientes más
próximos.

Los Parientes Excluidos


Es indispensable abrir espacio para todos los miembros de la familia para que
ninguno quede excluido y que más adelante algún descendiente no siga a esta
persona excluida, experimentando otras experiencias de vida y no las de su
antecesor, clamando ser reconocido dentro del sistema familiar.

Es importante que en una familia se tome en cuenta a las personas que han
muerto, sobre todo si son muertes de jóvenes y que han sido olvidadas,
poniendo especial énfasis en los hermanos… porque los que vienen detrás
tienden a “seguirlos”, generando alguna enfermedad o estando propensos a los
accidentes, esto se da en el contexto del “amor ciego” aquel que en su “buena
consciencia” lo hace por amor al que se ha ido. Se observa en muchos casos
cuando por ejemplo una persona tiene un anhelo por realizar algo y puede que
no se posea ningún talento para ello pero una “fuerza sistémica” le empuja a
lograr los sueños que otro miembro desaparecido no pudo cumplir. Así obra el
amor… buscando equilibrio en las dinámicas familiares.

Los Coherederos.

En el Derecho, la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que


fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones (deudas) a otra u otras
personas, que en conjunto se denominan herederos. Heredero/heredera es la
persona física o jurídica que tiene derecho al total o a una parte de los bienes de
una herencia. El régimen jurídico que regula las herencias es el derecho de
sucesiones.2 Las reglas de herencia difieren entre las distintas sociedades y se
ven modificadas por los cambios legislativos viéndose además sujetas a la
correspondiente legislación sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Aunque aún no existe legislación al respecto, se llama herencia digital al conjunto
de los bienes digitales (perfiles, archivos en redes sociales, cuentas, correos,
documentos en la nube, fotografías, vídeos, archivos o accesos) que una
persona tiene y que debería poder decidir sobre ellos cuando muera.34
Facebook usa el término contacto de legado para referirse a la persona a la que
cada usuario puede nombrar para la administración de sus bienes digitales, en
caso de fallecimiento.

Los Legados.
También recibe por extensión ese nombre el conjunto de bienes que son objeto
del legado. La persona que recibe un legado es denominada legatario y,
normalmente, tiene menos derechos que un heredero a la hora de la
administración y defensa del caudal hereditario

Diferencias entre heredero y legatario. En un sentido muy


general, heredero es aquella persona que sucede al difunto en la titularidad de
sus bienes y deudas, a título universal; y legatario aquella que adquiere sólo
bienes concretos y determinados, sin responder del pasivo de la herencia.

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