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Derecho Romano
TEMA
Tarea 8
PARTICIPANTES:
FACILITADOR (A):
Alberto Jiménez Monegro
De una forma más breve y en esta misma acepción objetiva, también puede
considerarse como aquel conjunto de normas, que formando parte del derecho
civil, regula la sucesión hereditaria.
Esto es lo que señalan los arts. 659 y 661 C.C.; art. 659: «La herencia comprende
todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan
con su muerte»; art. 661: «Los herederos suceden al difunto por el hecho sólo
de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.»
La herencia
Parece seguir este sentido el art. 660 C.C., cuando dice: «Llamase heredero al
que sucede a título universal, y legatario al que sucede a título particular.».
El art. 659 del Código se hace cargo indirectamente de esta acepción, diciendo
que «la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona, que no se extingan por su muerte.
La herencia está compuesta tanto por el activo como por el pasivo de la masa
hereditaria, es decir de los bienes y derechos del causante
Definición de la sucesión.
a) Sucesión.
b) Herencia.
c) Heredad.
La sucesión testamentaria
Se dice que en la romanística no existe una sistemática relacionada con el
testamento. La afirmación que antecede no quiere decir que la sucesión
testamentaria no haya sido objeto de tratamiento y estudio en la ciencia romana.
El testamento tiene importancia extraordinaria en la conciencia social; así, según
Cicerón, "es el acto más grave de la vida del civil, como lo es la ley en la órbita
pública. Tanto era su importancia, que respondía en un tiempo a la exigencia no
ya de perpetuar la sacra, ya que éstos eran independiente de las disposiciones
de última voluntad, sino de mantener la unidad patrimonial de la familia bajo un
nuevo jefe, y tenía sus profundas raíces en la tradicional inspiración individualista
del derecho y en la sociedad romana, en la cual la certeza de la eficacia de la
propia voluntad ultra norte se consideraba como solitium mortis".
Por otra parte, la sucesión testamentaria en la doctrina romana y la confección
del testamento, respondía a un hecho normal de la vida, por tanto era
excepcional que no se testase. Esta forma de proceder provoca repercusión en
cuanto a importancia se refiere, y se reafirma desde la Ley de las XII Tablas,
pues este instrumento admite la apertura de la sucesión legitima al haberse
fallecido sin testamento o cuando existiendo éste se declarase nulo, por
encontrarse incurso en alguna causal de nulidad absoluta que lo haga ineficaz.
Incluso en las codificaciones modernas prevalece la sucesión testamentaria
sobre la sucesión ab-intestato.
Capacidad de testar
Testamenti factio es expresión genérica, con la que designan los romanos la
capacidad del testador, sea respecto de sí mismo y en orden a otorgar
testamento -ius testamenti faciendi-, sea con referencia al válido llamamiento de
una persona concreta como heredero legatario o tutor -testamenti factio cum
herede, cum legatario, cum tutore- o como -testamenti factio cum teste.
Sólo goza de testamenti factio activa quien tiene plenamente la capacidad
jurídica y la capacidad de obrar, En consecuencia con lo primero, el testador ha
de ser libre, ciudadano romano y paterfamilias. Se hace excepción con el esclavo
del Estado -servus publicus-, que puede disponer por testamento de la mitad de
su peculio, y con el filiusfamilias, que puede hacerlo también respecto del
peculium castrense y quasi castrense.
Por faltarles la necesaria capacidad de obrar, no pueden otorgar testamento el
sui iuris -quonian nondum plenum iudicium haber-; el loco, salvo en los
momentos de lucidez -dilucida intervalla-; el pródigo, en cuanto no tiene el
commercium, y, el Derecho posclásico, el apóstata, el maniqueo, el herético.
El mudo y el sordo son incapaces, al principio, de otorgar testamento: el mudo
no podía pronunciar los verba nuncupationis; el sordo, porque no podía oírlos.
Introducidas las formas escritas, el sordo y el mudo han de impetrar autorización
del emperador para poder testar. En el Derecho justinianeo la capacidad de
testar se limita a los sordomudos de nacimiento.
La testamenti factio activa debe existir desde el momento de otorgar testamento
hasta aquel en que acaece la muerte. Si el testador tiene capacidades el instante
en que testa, pero sufre luego una capitis deminutio, el testamento se inritum,
salvo que al prisionero de guerra se aplican la fictio legis Corneliae y el ius
postliminio. La adquisición de la testamenti factio activa en momento posterior a
aquel en que se otorgó testamento, no lo convalida, pero el Pretor confiere la
bonorum posssesio secundum tabulas cuando el testador muere siendo
ciudadano romano y sui iuris. Tal bonorum possesio es cum re en el caso de que
no haya herederos en el Derecho civil.
Nulidad absoluta del testamento
Se dará en los casos en que hay que considerar el testamento inexistente por
falta de alguno de sus requisitos esenciales.
Son nulos los testamentos otorgados por personas incapaces para testar
En este caso, y aun cuando le falten requisitos, el testamento sigue siendo válido,
mientras no se declare su nulidad.
En este caso nos encontraremos si el testamento se otorgó con violencia, dolo
o fraude.
La tradición.
Es un modo bilateral de adquirir la propiedad y consiste en la entrega material y
voluntaria de la cosa a otra persona que la recibe del mismo modo. Se opera
entre dos sujetos, uno llamado tradente y el otro adquirente. La tradición
normalmente se hace mediante la entrega física de la cosa, pero también puede
hacerse por medio de otros símbolos que signifiquen su puesta a disposición.
Algunos ejemplos son:
La ocupación.
La ocupación es, en el derecho civil, un modo de adquirir la propiedad de las
cosas que carecen de dueño, y consiste en su aprehensión material unida al
ánimo de adquirir el dominio. Es necesario que el bien tanto no tenga propietario,
al poseerlo por un tiempo determinado, se adquiere la propiedad por ocupación.
La accesión. Es un derecho, que tiene atribuido el propietario del suelo, y que
le permite hacer suyo todo aquello que quede unido a dicho suelo, ya sea en
forma natural o artificial.
La ley. La ley señala otras formas para adquirir la propiedad como es el caso de
los contratos.
La Sucesión Ab Intestato.
Es importante que en una familia se tome en cuenta a las personas que han
muerto, sobre todo si son muertes de jóvenes y que han sido olvidadas,
poniendo especial énfasis en los hermanos… porque los que vienen detrás
tienden a “seguirlos”, generando alguna enfermedad o estando propensos a los
accidentes, esto se da en el contexto del “amor ciego” aquel que en su “buena
consciencia” lo hace por amor al que se ha ido. Se observa en muchos casos
cuando por ejemplo una persona tiene un anhelo por realizar algo y puede que
no se posea ningún talento para ello pero una “fuerza sistémica” le empuja a
lograr los sueños que otro miembro desaparecido no pudo cumplir. Así obra el
amor… buscando equilibrio en las dinámicas familiares.
Los Coherederos.
Los Legados.
También recibe por extensión ese nombre el conjunto de bienes que son objeto
del legado. La persona que recibe un legado es denominada legatario y,
normalmente, tiene menos derechos que un heredero a la hora de la
administración y defensa del caudal hereditario