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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SINDICALES Y DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA DE LA F.S.T.S.E.

LICENCIATURA EN DERECHO BUROCRÁTICO

MODALIDAD MIXTA

DERECHO CIVIL IV

MAESTRA:

ALUMNOS:

5TO. CUATRIMESTRE

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TEMA I

LOS DERECHOS DE LA FAMILIA

1. 1 DERECHO DE FAMILIA.

Doctrinariamente se define como “el conjunto de instituciones jurídicas de orden personal


y patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura, la vida y la disolución de la familia”
Díaz de Guijarro, en su tratado de derecho de familia afirma que es “el conjunto de
normas que, dentro del Código Civil y de las leyes complementarias, regulan el estado de
familia, tanto de origen matrimonial como extramatrimonial, los actos de emplazamiento
en ese estado y sus efectos personales y patrimoniales”. El derecho de familia es de
orden público e interés social, y por ende son normas obligatorias, ésta obligatoriedad
emana del deber moral y de los principios naturales en que se funda, como la institución
humana más antigua, y como elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la
sociedad, ya que a través de ella, la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino
que se encarga de prepararlos y formarlos para que cumplan con su papel social
asignado, de una manera benéfica y satisfactoria.
La base de los derechos de la familia es la persona. Ello se debe a que la familia
constituye un grupo social en el que las personas se agrupan y enlazan por vínculos ya
sea conyugales, de parentesco u otros como la adopción, generalmente para conservar y
transmitir a las generaciones posteriores sus valores, costumbres, religión, instrucción
entro otros, esto con el fin de integrar una sociedad sólida, con valores y costumbres
comunes.

En el Derecho de Familia se reproduce la estructura del Derecho Público, porque el


interés impuesto por la norma es siempre superior al interés individual. El Estado
interviene en muchos de los aspectos reguladores del derecho de familia con normas que
se refieren en forma directa o indirecta a la familia, a la que protegen y promueven, y esto
se explica por la importancia que esta institución tiene para la sociedad y para el Estado;
pero lo hace –o debe hacerlo– sin la menor intención de coartar la libertad, de tal forma
que en el derecho de familia el interés individual se subordina al interés superior.

1.1.1 FORMAS DE CONSTITUIR A LA FAMILIA

La familia es una institución de carácter social constituida por la unión matrimonial o


concubinaria de un hombre y una mujer o por los vínculos de parentesco reconocidos
por la ley lleva la función de garantizar la cohabitación , el respeto y la producción
reciproca entre los miembros de la pareja , establece así con la reproducción una
relación paterno filia con funciones especificas encomendadas a quienes ejercen la
patria potestad , tutela o instituciones a fines a la nutrición material y afectiva , así
como la humanización y socialización de los descendientes pupilos o personas a su
cargo , este vinculo legal pretende garantizar la relación afectiva ,el respeto y la
protección reciproca entre los hermanos. Jurídicamente dispuesto en los articulo
1,2,3,4, y 5 del Código Civil de Familia para el Estado de Sonora, garantizando las

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garantías constitucionales referentes al articulo 4º constitucional donde todo hombre y
mujer son iguales ante la ley. por lo que de común acuerdo refiere el artículo 7 del
mismo código decidirán en forma libre , responsable e informada sobre el numero y
espaciamiento entre los hijos así como el domicilio el trabajo de uno o ambos y la
administración o disposición del patrimonio. Así mismo los hijos cualquiera que sea el
vinculo entre sus padres ( matrimonio o concubinato ) son iguales ante la ley con
derecho a conocer íntegramente su identidad por lo que pueden reclamar su vinculo
paterno -filial y a exigir informes sobre su origen genético en los casos y condiciones
provistas en la ley de acuerdo al artículo 8 del mismo ordenamiento

La protección constitucional a la organización y desarrollo de la familia.

Nuestra Carta Magna le otorga protección a la familia mediante diversas disposiciones


que se contienen a lo largo de su articulado; pero fundamentalmente por algunos
derechos establecidos en el artículo 4° constitucional. Dicho artículo, que para muchos
consagra entre otras cosas un derecho a la libertad reproductiva, tiene innegablemente la
virtud de concederle a la familia un lugar privilegiado y la protección de nuestra más alta
norma jurídica, en muchos de sus aspectos.

Así, la protección de la familia, a nivel constitucional, comienza por el establecimiento en


nuestra Carta Magna del principio de igualdad de géneros, al señalar que el varón y la
mujer son iguales ante la ley; para después continuar con un enunciado normativo que
establece con toda claridad que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la
familia, reconociéndola, por ese simple hecho, como célula básica de organización de la
sociedad y merecedora de la protección especial del Estado. De tal suerte que éste tendrá
como menester garantizar la protección integral de la familia cualquiera que sea su
organización.

El Jurista Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derecho de Familia define a la familia como


“la institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas
por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación”.

Sumamente destacable son los derechos, elevados a rango constitucional, que tienen los
menores de edad a la satisfacción de sus necesidades de salud, alimentación, educación,
sano esparcimiento y desarrollo integral; así como la correlativa obligación de los
ascendientes, tutores, custodios y, más importante aún, del propio Estado como
coadyuvante y facilitador de estos derechos.

Por otra parte, debe decirse que, como señalaba, muchas otras normas constitucionales
tienen relación con la protección del núcleo familiar en el nivel individual. Así, las
garantías individuales en materia de salud, medio ambiente sano, educación, etc., están
absolutamente vinculadas a este principio protector de la familia desde el nivel
constitucional.

Pero algo que es digno de señalar de manera separada a lo antes dicho, es la forma en
que la Constitución concibe la formación del núcleo familiar, que no solo es a través del
matrimonio, pues éste no es requisito constitucional para la formación de la familia.

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Considerando el concubinato y las relaciones de parentesco así como las relaciones de
hecho.

Así, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que:


Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tiene derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán
de iguales derechos en cuanto a matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio.
Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse
matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
En tanto que el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
reproduce en buena medida el contenido de este concepto, y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales dispone que:
“…los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la
familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección
y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del
cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre
consentimiento de los futuros cónyuges…” (Artículo 10)

1.1.2 PARENTESCO

Existen dos fuentes principales del derecho de familia para constituir el


parentesco, estos son el parentesco y el matrimonio.
El parentesco implica un estado jurídico por cuanto es es una situación permanente
que se establece entre dos o mas personas por virtud de la consanguinidad, del
matrimonio o de la adopción que genera consecuencias de derecho .
Las tres formas de establecer el parentesco son:

1. Consanguinidad .- se establece de descendencia reconocida definida en el art.


297 del cc y se compone de grados entre personas que descienden unas de otras en
línea recta art 298 y 299 cc , o en línea transversal lo estipula el arti. 300 del cc

2. Afinidad .- este se encuentra definido en el art 294 cc y se adquiere por matrimonio


o concubinato y sus respectivos parientes consanguíneos, de esta manera el conyugue
entra en parentesco por afinidad con los ascendientes y descendientes consanguíneos
del conyugue y e los mismos grados que aplica al parentesco consanguíneo, en esta
clasificación solo se producen consecuencias restringidas pies o existen derechos de
alimentos y no da derecho a heredar art 1603 cc , solo que no pueden haber
matrimonios entre parientes por afinidad en línea recta.

3. Adopción .- resultado de un acto jurídico que algunos autores lo constituyen en


contrato que se crea entre el adoptante y el adoptado que crean derechos y
obligaciones igual a la filiación legitima entre padres e hijos, estipulado en los Art
390-410 del cc, con las siguientes consecuencias jurídicas : ejercer la patria potestad

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o tutela , parte importante en la adopción es el consentimiento que debe haber por
quien ejerce la patria potestad para delegar en otro la responsabilidad jurídica que
implica la adopción con la consecuente transmisión de la patria potestad , y ante la
falta del padre o tutor , valdrá la representación social del Ministerio publico Art 397
cc

Las Consecuencias Jurídicas Del Parentesco Son:

· Crea derechos y obligaciones de alimentos

· Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima

· Crea determinadas incapacidades en el matrimonio

· Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen


solo entre padres e hijos, abuelos y nietos en su caso

1.1.3 MATRIMONIO

1) ESPONSALES

Es la promesa del matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada
por este ultimo (Art 139 cc) constituye un contrato que deben llevar todos los
elementos de Valdez y esenciales como son el consentimiento, el objeto, la capacidad
y la ausencia de vicios, forma y un objeto, motivo y un fin licito

No obstante que los esponsales se conforman como un contrato de acuerdo a los art
2243 a 2247 del cc , este no produce la obligación de contraer el matrimonio, en el
código civil los efectos de los esponsales para en caso de incumplimiento fueron
derogados ya que no puede exigirse de manera coactiva su cumplimiento

2) REQUISITOS DEL MATRIMONIO

En los términos que establece el código civil vigente se valoran los elementos
esenciales y de validez del matrimonio, como requisitos de derecho para contraer la
misma los siguientes son los elementos a considerar:
Elementos esenciales del matrimonio: son elementos esenciales del acto jurídico, la
manifestación de voluntad y la existencia de un objeto física y jurídicamente posible art.
2224 , y 1794 del cc así mismo y de acuerdo a los artículos 1795, 1798 ,1812 a
1834( que se refiere a los vicios , objeto fin y formas del contrato ) , 2225 a 2231 del
código civil ( refiere a la nulidad de los contratos ) . En cuanto a los elementos de
validez: en el matrimonio se requiere como para todos los demás actos jurídicos la
capacidad , la ausencia de vicios en el consentimiento , la observancia de las
formalidades legales y la licitud en el objeto , motivo , fin y condición del acto
Asimismo son elementos de validez lo siguiente:

a) Capacidad
b) Ausencia de vicios de voluntad

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c) Licitud en el objeto, fin o condición del acto
d) Firma, cuando lo requiera la ley

Consentimiento como elemento esencial del matrimonio.- Es necesario manifestarse en


el sentido de estar de acuerdo los contrayentes para que el juez del registro civil
exteriorice la voluntad del Estado para declararlos legalmente unidos siguiendo el
precepto del Art 102 cc
Objeto posible como elemento esencial del matrimonio.- este consiste en la creación de
derechos y obligaciones entre los consortes, de tal manera que los fines específicos del
matrimonio imponen a los cónyuges las responsabilidades y obligaciones de vida en
común, y cuando existan hijos originara consecuencias con relación a los mismos

Reconocimiento que debe hacer la norma a la manifestación de voluntad contenida en el


acto jurídico.- en el matrimonio expresamente se prohíbe en el art 147 cc cualquier
condición contraria a la perpetuación de la especie, a la ayuda mutua.

Formalidades anteriores a la celebración del matrimonio.- estipulados en los artículos 97


al 101 del cc además del lo estipulado en el 102 y 103 del mismo ordenamiento.

Solemnidades.- se deben considerar a la celebración del matrimonio lo siguiente:

o Que se otorgue acta de matrimonio

o Que se haga constar en ella la voluntad de los consortes

o Que se determinen los nombres y apellidos

Formalidades.- se consideran los siguientes:

o Asentar el lugar , día y hora del acta matrimonial

o Hacer constar la edad , ocupación , domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes

o Hacer constar la mayoría de edad

o En caso de no ser mayores de edad el consentimiento de los padres

o Que no hay impedimento para la nupcias

o La manifestación de los conyugues sobre el régimen que contraen

o Nombres apellidos y domicilios así como ocupación de los testigos

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES (Art. 162 al 177 del cc)

Los derechos y obligaciones que emanan del matrimonio se establecen en el código


civil en el titulo 5º capitulo 3 donde se establecen las siguientes premisas:

· Los conyugues están obligado a contribuir en el matrimonio y socorrerse


mutuamente

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· Vivir juntos en el domicilio conyugal

· Contribuir económicamente en el sostén del hogar, alimentación y educación de


los hijos

· Derecho preferente sobre los ingresos y bienes

· Autoridad por igual hombre mujer para resolver situaciones propias del
matrimonio, educación, administración de bienes, número de hijos, autoridad

· Derecho de los cónyuges a desarrollar cualquier actividad siempre y cuando no


dañe la moral de la familia

· Los cónyuges tienen capacidad personal para administrar sus propios bienes

· Los conyugues requieren autorización judicial para elaborar contratos entre ellos

· Solo en el régimen de separación de bienes se puede hacer entre cónyuges


contratos de compraventa

4) BIENES Y MATRIMONIOS

El régimen patrimonial se rige según el tipo de contrato que se realice al momento del
matrimonio esto es en régimen de sociedad conyugal o e régimen de separación de
bienes

SOCIEDAD CONYUGAL ARTÍCULO 183. La sociedad conyugal se regirá por las


capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente
estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad

Los consortes son coparticipes por igual del logro o goce de los bienes comunes , este
régimen está formado por una comunidad de bienes entre cónyuges integrada por la
aportación de cada uno de ellos al momento de constituirse en sociedad de todo o
parte de los bienes que le pertenecen

SEPARACION DE BIENES

Este régimen es aquel en que ambos cónyuges por separado conservan la propiedad
de sus bienes, la titularidad de los derechos sobre ellos , la responsabilidad personal
por la obligaciones que contrajeron cada uno , los patrimonios de ambos y cada uno de
los cónyuges quedan perfectamente diferenciados ,

La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que
no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad
conyugal que deben constituir los esposos. ( art 208 cc) Serán también propios de cada
uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por
servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión,
comercio industria. ( art 213 cc), La ley trata exclusivamente de los bienes adquiridos en
común por los cónyuges a título gratuito o don de la fortuna los cuales serán

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administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro. Este último será
considerado como mandatario, estando obligado a entregar cuentas exactas de su
obligación. (Art 215 cc )

DONACION ANTENUPCIALES

Se llaman antenupciales las donaciones que antes del matrimonio hace un esposo al otro,
cualquiera que sea el nombre que la costumbre les haya dado (art 219 cc). También son
donaciones antenupciales, las que un tercero hace a uno o a ambos de los futuros
contrayentes en consideración del matrimonio. Este tipo de donaciones son definidas en
el a. 220. Las donaciones antenupciales no son sino una especie del género
"donaciones", pero que gozan de un tratamiento especial por parte del legislador, al
permitir a los menores de edad hacer este tipo de , y al dispensar, en lo relativo a su
forma, la aceptación expresa

Los requisitos precisos para que se den estas donaciones entre futuros consortes son:

1. Que se trate de una transmisión de dominio de uno o varios bienes, sin exceder de la
sexta parte de los bienes del donante,

2. Que se otorguen por razón de matrimonio;

3. Que se hagan antes de la celebración de éste;

4. Que se realicen por uno de los futuros consortes a favor del otro.

1.1.4 CONCUBINATO

El concubinato se encuentra precariamente reglamentado en nuestro derecho y


solo se adscriben algunos efectos, este presupone relaciones sexuales fuera del
matrimonio de personas libres de matrimonio pero cuyas relaciones tienen carácter de
duración, de estabilidad, viven ante la sociedad como un matrimonio, no existen
relaciones pecuniarias que deriven del concubinato, únicamente el concubino en su
testamento debe dejar alimentos a la concubina con quien vivió los últimos 5 años que
precedieron a su muerte o con quien tuvo hijos , siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio y que el superviviente este impedido para trabajar Art
1368 frac V C, también por sucesión legitima puede heredar la concubina pero con
serias limitaciones , Art 1635 frac II del CC. En relación con los hijos solo existen
mayor consistencia jurídica pues el sistema estructura una presunción de paternidad al
atribuir al concubino a ya la concubina

Otra de las fuentes de las relaciones familiares es el concubinato. Situación de hecho


regulada y reconocida por el Derecho. Derivado de las reformas adiciones al Código Civil
para el Distrito Federal el artículo 291 bis establece que los concubinos tienen derechos
y obligaciones recíprocos cuando no tengan impedimentos legales para contraer
matrimonio y que hayan vivido en Forma permanente y constante por un periodo de dos
años que precedan a la generación de derechos y obligaciones, y que no es necesario

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que transcurra el término antes citado cuando estén reunidos los requisitos y tengan un
hijo en común.

Asimismo se menciona que si se establecen varias uniones en ninguna se reconocerá el


concubinato y quien haya actuado de buena fe podrá demandar al otro una indemnización
por daños y perjuicios.

Antes de las reformas de mayo de 2000, no se contaba con un capítulo específico que se
refiriera al concubinato, pues aunque esta situación de hecho era reconocida, únicamente
lo era para ciertos efectos, uno de los cuales era, por ejemplo, la obligación de dar
alimentos habiéndose satisfecho los requisitos marcados por el artículo 1635 del anterior
código. Estos consistían en que los concubinos tenían derecho a heredarse mutuamente
de acuerdo a las disposiciones que regulaban la sucesión del cónyuge, siempre que
hubieren vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron
inmediatamente a su muerte, o bien cuando hubieren tenido hijos en común, siempre que
hubieren permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

Una de las características principales que predominan en el concubinato es la


permanencia, y que esta exista de un solo concubinario con una sola concubina, pues de
no ser así no habría concubinato, esta idea se mantiene antes y después de las reformas
del mes de mayo de 2000. Con las tan citadas reformas, se incorporó un capitulo
denominado “Del concubinato”, en el que se establece que el concubinato genera entre
los concubinos derechos alimentarios y sucesorios con independencia de los demás
derechos y obligaciones reconocidos por el propio Código Civil para el Distrito Federal o
en otra leyes.

De la misma manera se establece que, al cesar la convivencia, la concubina o el


concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene
derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato.

No pudiendo reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato


o contraiga matrimonio. El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante
el año siguiente a la cesación del concubinato.

Si esta unión socialmente tiene la importancia de ser base de una familia, si ha habido
hijos, si la concubina se mantiene en una conducta igual a la de la esposa no vemos la
razón por la cual no venga la ley en auxilio de ella a reconocer determinados derechos,
por ejemplo el derecho a los alimentos, para que no pueda ser abandonada en cualquier
momento si existe ya una familia formada, el legislador no puede permanecer indiferente
ante este hecho.

En el concubinato se genera un parentesco consanguíneo entre el hijo y sus progenitores,


no así entre los concubinos, pues no son parientes, como tampoco lo son los cónyuges,
pero existen algunos efectos jurídicos que los vinculan como los alimentos y la sucesión
legitima.

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Respecto al fundamento jurídico del concubinato el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sonora crea la siguiente jurisprudencia, el decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora. Con el
decreto número 94 del primero de marzo del 2011:

Artículo 191.- El concubinato es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, libres de


impedimentos matrimoniales por vínculo no disuelto o por parentesco, con el propósito
tácito de integrar una familia, el respeto recíproco y la mutua protección, así como la
eventual perpetuación de la especie.

Artículo 192.-… I.- y II.-… Se deroga .

Artículo 193.-…

Los bienes de los concubinos y sus productos, así como sus ingresos, quedan afectados
preferentemente al pago de los alimentos. Para hacer efectivo este derecho, podrán los
concubinos y los hijos procreados entre ellos o sus representantes, pedir el
aseguramiento de aquellos bienes.

Artículo 195.- Una vez disuelto fácticamente el concubinato, el derecho a alimentos se


Prolongará por seis meses en favor del concubino que carezca de empleo o de bienes
suficientes para alimentarse y a cargo del otro, pero concluido este plazo, ninguna de las
partes podrá exigirse alimentos a menos que se haya pactado expresamente esta
obligación por un tiempo mayor.

Artículo 202.- El concubinato termina por la muerte, la separación voluntaria de cualquiera


de los concubinos o el matrimonio de cualquiera de éstos con persona diversa al
concubinario.

1. 2 SUCESIONES

El estudio de Derecho Hereditario en el Código Civil Vigente distingue tres


grandes partes 1.- Sucesión testamentaria, 2.- Sucesión Legitima, y 3.- Disposiciones
comunes a las sucesiones testamentarias y legitimas.

Rafael Rojina Villegaz divide el estudio del derecho hereditario en cinco conceptos
jurídicos fundamentales:

1.-Sujetos del derecho hereditario

2.-Supuestos del derecho hereditario

3.-Consecuencias del derecho hereditario

4.-Objetos del derecho hereditario

5.-Relaciones jurídicas del derecho hereditario

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1. Sujetos del Derecho Hereditario (se determina que personas intervienen en las
relaciones posibles que pueden presentarse)

2. Supuestos del Derecho Hereditario, (tiene por objeto determinar las hipótesis
normativas y su realización a través de hechos y actos o estados jurídicos que producen
consecuencias en la sucesión, estos son por orden de importancia:

a. Muerte del tutor

b. Testamento

c. Parentesco, matrimonio y concubinato

d. Capacidad de goce de los herederos

e. Aceptación de herederos y legatarios

f. No repudiación de la herencia o de los legados

g. Toma de posesión de los bienes objeto de la herencia y legados

3. Consecuencias del derecho hereditario( estas consecuencias pueden ser coactivas


y no coactivas en la primera están la creación , modificación y extinción de las
sanciones jurídicas y su aplicación , y en las segundas se encuentra todo lo relativo a la
creación , transmisión , modificación y extinción de derechos obligaciones o situaciones
jurídicas concretas.

4. Objeto del Derecho Hereditario ( esta incluye dos partes , los objetos directos que
incluyen los derechos subjetivos como los deberes jurídicos y sanciones , es decir
tienen que ser necesariamente formas de conducta humana que se manifiestan en
facultades , deberes y obligaciones . y los objetos indirectos sobre los cuales recae o se
relaciona la conducta humana en su interferencia intersubjetiva que se manifiesta en
facultades , deberes y sanciones

5. Relaciones Jurídicas del Derecho hereditario son las relaciones jurídicas que se
presentan en la diversidad de interesados, tales como herederos , legatarios , ,
albaceas , interventores, acreedores , y deudores hereditarios

1.2.1 CONCEPTO DE SUCESIONES

En un sentido amplio sobre el derecho se transmite un derecho cuando se


reemplaza a su titular por otra persona , que pasa a ocupar jurídicamente su lugar ,
en el Derecho sucesorio se da específicamente esta denominación, a un supuesto
jurídico que se encuentra ubicado en el capítulo relativo a la aceptación y /o
repudiación de la herencia .

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Históricamente la sucesión se da desde el derecho Romano en que debido a las
guerras que se mantenían para la conquista de territorio , los muertos en acción
dejaban sus bienes sin transmisión , y en el derecho romano clásico no se admitía
históricamente la posibilidad de transmitir este derecho si el beneficiario del mismo
moría , siendo en época de Justiniano quien concedió este derecho en el código
Justiniano a los herederos siempre y cuando lo utilizaran dentro de un ano contando
desde la apertura de la sucesión, y en el año 544 el propio Justiniano en la Novela
158 lo otorgo sin límites de tiempo

La herencia es por excelencia la sucesión en todos los bienes del difunto y en


todos sus derechos y obligaciones , que no se extinguen por la muerte , es pues el
objeto de la sucesión mortis causa , el patrimonio del finado es distribuido en un
cierto orden que se determina por la voluntad del de cujus o por la ley, a través de la
sucesión el testador puede sustraer su herencia al régimen de la sucesión ab intestato

Se aprecian tres problemas básicos que plantea la herencia, estos son:

1. La apertura de la Sucesión (Se abre en el momento en que muere el autor de la


herencia o cuando se declara la presunción de muerte de un ausente (ART, 1649 CC)

2. La delación de la Herencia ( se refiere al llamamiento efectivo del sucesor y puesta


de la herencia a disposición del llamado para que lo acepte o repudie, esta se produce
en el momento de la apertura de la sucesión que es cuando se hace efectivo el
llamamiento, esta delación hace nacer un derecho al heredero y la acción de reclamar
la herencia prescribe en 10 anos , en el momento mismo que se produce la delación se
adquiere el jui delationis y le confiere a su titular tres facultades , 1.- la de aceptar o
repudiar la herencia , 2.-la facultad de poseer los bienes hereditarios , y 3.-la facultad de
realizar sobre los bienes actos meramente conservativos

3. La adquisición de la herencia, el jus delations es la capacidad de heredar , se


establece en el Artículo 1313 del cc que mandata que cualquier habitante del DF de
cualquier edad que sean tienen capacidad de heredar y no puede ser privado de ella
de un modo absoluto, la excepción a la regla es la incapacidad absoluta y esta deriva
de la falta de personalidad jurídica

1.2.2 NATURALEZA JURÍDICA

La naturaleza jurídica de la sucesión se establece en el Código Civil para el


Estado de Sonora en los Artículos 1356, 1357, 1358, 1359,1360 y1361

En el Código Civil Federal el ARTÍCULO 1281 establece. Herencia es la sucesión en


todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen
por la muerte.

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Hoy en día, la palabra herencia se emplea con mayor frecuencia aplicada al conjunto de
bienes que se transmiten por causa de muerte a los herederos, comprende —ampliando
su sentido técnico— a los bienes que son objeto de legado y así, el término connota la
masa hereditaria en su totalidad.

ARTÍCULO 1282. La herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de
la ley. La primera se llama testamentaría, y la segunda legítima.

Que se defiera la herencia por voluntad del testador o por disposición de la ley, significa
que la transmisión de los bienes del difunto tendrá lugar conforme a lo que éste haya
dispuesto en su testamento o a falta de disposición testamentaria, siguiendo el orden de
las personas que la ley señala y en la porción que la misma establece. La herencia será
pues testamentaria si se defiere por voluntad del autor, declarada en el testamento, o
legítima si no hay testamento y la transmisión se efectúa en favor de las personas
(cónyuge, concubino o concubina, descendientes, ascendientes o parientes colaterales)
que la ley señala. La distinción que establece este precepto legal, ya era conocida en el
derecho romano.

ARTICULO 1283. El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte
de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima.

En la actualidad y tomando en cuenta que la sucesión legítima es un régimen supletorio


de la sucesión testamentaria, es explicable que si el testador no dispone para después de
su muerte de la totalidad de sus bienes, aquella porción de su patrimonio sobre la que no
se ha manifestado, deba regirse por las disposiciones aplicables a la sucesión legítima o
intestada.

Por medio de esta disposición legal, la propiedad de los bienes que pertenecía al de cajas
(de rujas sureesione agitar) no se extingue, antes bien, continúa en la persona de sus
herederos legatarios en la parte de la herencia que el testamento defiere y en la de sus
herederos legítimos o ab intestato.

ARTÍCULO 1284. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la


herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.

El precepto enuncia el principio que se conoce como "beneficio de inventario" que se


encuentra reiterado en el a. 1678, conforme al cual se mantienen separados los bienes
que pertenecían al autor de la herencia y los que adquiere el heredero en tal carácter,
"porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no se
exprese".

ARTICULO 1285. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las
que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria
con los herederos.

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El heredero entra en la sucesión a título universal, es decir, adquiere los bienes del autor
de la herencia y con ellos, asume la obligación de cubrir las deudas cuyo pago garantiza,
pero sólo hasta donde alcance el valor del activo de la sucesión.

Dispone el artículo materia de este comentario que el legatario adquiere los bienes que
constituyen el legado, a título particular, lo que quiere decir que no asume, al aceptar el
legado, otras obligaciones que las que expresamente le imponga el testador a título de
carga o modalidad establecida en el testamento a quien instituye legatario. Por ello se
dice que la trasmisión por vía de legado se entiende siempre a título particular, pues se
refiere a bienes o derechos concretamente determinados por el testador.

ARTICULO 1286. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán
considerados como herederos.

Las obligaciones de la herencia es subsidiaria, por lo tanto, sólo puede hacerse efectiva
cuando los bienes que constituyen la masa hereditaria estimada en su justo precio, no
sean suficientes para cubrir el pasivo de la herencia. Los acreedores no podrán ver
satisfechos sus créditos si el testador hubiere dispuesto que la totalidad de su patrimonio
se distribuyera en legados.

En este supuesto la responsabilidad patrimonial del legatario no será subsidiaria, sino que
habrá de ser principal y directa frente a los acreedores de la sucesión, aun cuando son
adquirentes a título particular; es decir, el legado no transmite al legatario las
obligaciones, pues lo cierto es que habiéndose transmitido todos los bienes del de cujus
en legados, por ese medio desaparecería la responsabilidad patrimonial y con ella la
garantía general de los acreedores. Suele tener la solemnidad por lo que es un acto
jurídico solemne donde la voluntad del testador debe ser otorgada observando las
formas de solemnidad prescritas en el código civil,

Se distinguen dos formas de testamento, la ordinaria y la especial

En el testamento ordinario tenemos las siguientes modalidades

1. Testamento Público abierto

2. Testamento publico cerrado

3. Testamento Ológrafo

E el testamento especial las modalidades que se enmarcan son:

1. Testamento Privado

2. Testamento Militar

3. Testamento marítimo

4. Testamento hecho e país extranjero

14
1. 3 DIVERSAS CLASES DE SUCESIONES.

1.3.1 SUCESIÓN INTESTAMENTARIA

La ley determina que es procedente la sucesión intestamentaria cuando no hay


testamento , o el que se otorgo es nulo o perdió validez aun cuando la ley reconozca
otras causas de apertura legitima Art 1500 fracc I del CC, históricamente la sucesión se
modelo sobre las base de una copropiedad familiar lo que explica que esta organizada en
base a parentesco, sin embargo la ley fija límites a la familia en latu senso ( SENTIDO
AMPLIO) y pueden heredar en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive , la
literatura jurídica describe cuatros modelos de suceder:

o In capita ( opera cuando los llamados suceden en nombre propio por cabeza )

o In stirpes ( los herederos concurren en representación del otro)

o Por línea (Divide el caudal hereditario en dos partes la paterna y la materna

o Por troncalidad( establece una distinción de los bienes , los de procedencia familiar y
los adquiridos por el causante)

El modelo de llamamiento en la herencia legitima se rige por varios principios generales:

· Los parientes más próximos excluyen a los más remotos (art 1604 cc)

· Los parientes de mismo grado heredan en partes iguales (art 1605 cc)

· El parentesco de Afinidad no da derecho a heredar (art. 1603 cc)

· La conyugue puede excluir de la herencia a los parientes del de cujus, (art 1629
cc)

· La concubina concurre a la herencia en situación inferior (art 1635 cc)

PRIMER LLAMAMIENTO .- se hace en favor de los hijos y del cónyuge (art 1624 cc ))
en este opera el modelo in stirpes, si quedaran hijos y descendientes de ulterior grado
los primeros heredaran por cabeza y los segundos por estirpes (art 1609, 1610 cc).

SEGUNDO LLAMAMIENTO a falta de descendientes y de cónyuge suceden el padre y la


madre por partes iguales (art 1615 cc) excluyen a los ascendientes de primer grado por
línea materna y paterna.

TERCER LLAMAMIENTO en el concurren los hermanos (art 1630 cc ) y los medios


hermanos (art 1631 cc ) y los parientes mas próximos del cuarto grado ( Art 1634 cc )

CUARTO LLAMAMIENTO.- a la falta de herederos llamados por la ley sucederá la


beneficencia pública ( art. 1636 cc )

15
1.3.2 SUCESIÓN TESTAMENTARIA

El ordenamiento civil indica que el testador es el mejor arbitro de sus intereses y


soberano de sus bienes , por lo tanto nadie mejor que el puede disponer de ellos . El
testamento se define común acto personal , revocable y libre por el cual una persona
capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de
su muerte Art. 1295 CC, es por lo tanto un acto jurídico unilateral Mortis Causa ya que
surte efectos a la muerte de su autor y está destinada a la reglamentación de una
situación jurídica, el testamento es la ley de sucesión , las principales características del
testamento son entonces , Unilateral , Personal , no perceptible Art. 1378 CC y
finalmente es un acto formal y esencialmente revocable, está sujeta a las reglas
generales del acto jurídico por efecto del Art. 1859 del CC debe estar ausente de
vicios

1. 4 LOS LEGADOS.

1.4.1 CONCEPTO DE LEGADOS

CONCEPTO DE LEGADOS.-Se denomina legado al acto a través del cual una persona,
en su testamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona
determinada mediante una disposición especial. Hablamos en todo caso de bienes
individuales, y no de porciones del patrimonio.

El capítulo VII del código civil federal establece las condiciones y conceptos en torno al
legado , asi el Art. 1392 de CC establece que el legado puede ser de cosas o servicios ,
el primero se refiere a un bien material específicamente determinado y en el segundo
caso se refiere a la prestación de un servicio determinado, ambas figuras se perfilan
bajo la disposición mortis causa en virtud de la cual se transmite a título gratuito o con
ciertas modalidades un bien materia determinado o un hecho o servicio a favor de un
heredero que asume la denominación particular de legatario el objeto sentido de legado
debe entregarse en su totalidad tal y como se encuentra al momento de la muerte del de
cujus y el mismo podrá tener un gravamen impuesto por el testador (art 1395 cc) , asi
mismo el legado tendrá que aceptarse en su totalidad no pudiendo este rechazar una
parte del mismo (art. 1397 cc ) si e legado condiciona cargas económicas estas serán
salvo dispuesto a lo contrario sufragadas por el legatario (art, 1396 cc ), en caso de
muerte del legatario antes de que acepte el legado este puede ser heredado ( art
1398 )

1.4.2 CLASES DE LEGADOS

Podemos distinguir entre varios tipos de legados (art 1392 cc):

DE ESPECIE.- En donde el bien se transmite al legatario desde el mismo momento de la


apertura de la sucesión, por eso se indica que la cosa legada deberá ser entregada en
todos sus accesorios y en el estado en que se haya al morir el testador. De donde se
deduce que el principio fundamental, tratándose de legados de cosa específica y

16
determinada, propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquel
muere y hace suyos los frutos pendientes y futuros.

DE CANTIDAD O DE GÉNERO.- Esta no transmite la propiedad hasta que dicha cantidad


o género se especifica, es por eso, que se acepta el legado de cosa ajena si el testador
sabía lo que era.

A FAVOR DE UN HEREDERO.- Que tiene validez y, en este caso, se autoriza al heredero


a renunciar la herencia si así le conviniere y a aceptar el legado o a renunciar a este y
aceptar aquella; por esa razón se indica que el testador puede gravar con legados no sólo
a los mismos herederos sino a los mismos legatarios.

DE CRÉDITO.- No obliga al grabado a garantizar el buen nombre ni la eficacia del crédito.

La sucesión puede ser fundamentalmente a titulo universal y a título particular. La primera


se caracteriza porque a través de ella, se produce una transferencia en cascada o en
bloque sobre la persona del sucesor de todos los derechos articulados en el causante.

En cambio, la sucesión a título particular indica solo la adquisición por el sucesor de


bienes concretos e individualizados. El antiguo derecho posibilita la sucesión universal
inter vivos, y en la legislación romana podemos encontrar precedentes de la misma.

1. 5 OBJETO Y SUJETO DE LA HERENCIA


Del legatario.-Hemos indicado que el heredero es un continuador del patrimonio del
autor de la herencia, que gracias a ello las relaciones jurídico-patrimoniales, activas y
pasivas, se transmiten integras al heredero, siendo, por tanto, un causahabiente a
título universal. En cambio, el legatario no continúa la personalidad del autor de la
herencia ni las relaciones patrimoniales de éste; en tanto que para el heredero existe
una transmisión del patrimonio como universalidad (el universum jus del difunto),
como unidad abstracta, para el legatario existe simplemente una transmisión a título
particular sobre un bien determinado. Esto origina que el legatario no responda de las
relaciones patrimoniales activas o pasivas, quedando obligado sólo a pagar la deuda o
carga con que expresamente el autor de la herencia grave el legado. Esta es la
situación normal, sin embargo, excepcionalmente, puede el legatario asumir la función
del heredero para representar al autor de la herencia y ser un continuador de su
patrimonio. Esta situación excepcional se presenta cuando toda la herencia se
distribuye en legados, de tal suerte que no hay institución de heredero. En este caso,
como todo el activo hereditario se transmite a personas determinadas y a título
particular, no podría dejarse el pasivo sin representante, sin continuador y sin que
hubiere un sujeto responsable. Cuando existe heredero, éste es el que representa al
autor, y responde del pasivo, a beneficio de inventario, es decir, hasta donde alcancen
los bienes de la herencia. Cuando falte el heredero, es menester que exista un
continuador; de lo contrario todas las relaciones del autor de la herencia, activas y
pasivas, quedarían sin sujeto a quien imputarlas. En este caso los legatarios a quienes
se ha aplicado todo e! activo hereditario, responden de! pasivo hasta donde alcance e!
valor de los legados y continúan el patrimonio del autor de la herencia.
Además de esta situación en que Se equipara al heredero con e! legatario, existe
otra semejante para imponer responsabilidad a los legatarios a pesar de que
exista institución de heredero. Esto ocurre cuando los bienes dejados a éste son
insuficientes para cubrir las deudas de la herencia. Entonces los legatarios

17
responden y por esto su responsabilidad se llama subsidiaria. Si los bienes que se
dejan al heredero alcanzan para cubrir e! pasivo hereditario, e! legatario recibe
íntegro su legado. pero, naturalmente que si esos bienes son insuficientes, no va a
perjudicarse;, a los acreedores de la herencia, ya que existen otros bienes de!
autor de ella, que reportaban una prenda tácita para responder del pasivo
hereditario. En este caso los legatarios responden subsidiariamente; primero se
aplican los bienes dejados al heredero y la parte que falte para cubrir el pasivo
habrá de distribuirse proporcionalmente entre los legatarios.
Precisada esta distinción entre herederos y legatarios, se aplican todas las normas
que hasta ahora hemos estudiado. Es decir, deben observarse las mismas reglas
que ya estudiamos para la institución del heredero o la del legatario. La capacidad
para dejar bienes en e! testamento por herencia es la misma que para dejar bienes
en calidad de legado.
Las condiciones que pueden imponerse a los herederos, se aplican a los
legatarios y las que anulan la institución de herederos, anulan la del legatario; por
ejemplo, las condiciones imposibles, física o legalmente anulan tanto la institución
de heredero como de legatario. La condición de testar a favor de determinada
persona, impuesta al heredero o al legatario, anulan también la institución. Las
condiciones que para el caso de herencia se reputan como no puestas, son
aplicables también a los legados; por ejemplo, la condición de tomar estado, la de
no impugnar e! testamento, la de no dar o hacer que atenten contra la libertad
personal del heredero o legatario.
El heredero no puede quedar sujeto a un plazo suspensivo ni a un término
extintivo para que deje de serlo a partir de cierto momento.
El heredero lo es desde un principio y definitivamente, nunca en forma temporal.
En cambio, el legatario puede quedar sujeto a un término suspensivo o resolutorio.
Si se transmite el legado bajo término suspensivo, e! heredero responsable
simplemente usufructuario de él, para entregarlo cuando se cumpla e! plazo fijado
por el testador. Cuando se transmite un legado bajo término resolutorio, el
legatario simplemente es usufructuario del bien, mientras que se cumple el plazo y
al vencer éste deberá entregarlo al albacea, para que entre en la masa hereditaria.
Los artículos aplicables para fijar estas normas generales que se refieren a
herederos como a legatarios, son los siguientes: 1391, 1345, 1380, 1363 Y 1367
del Código CiviL
0bjeto o materia del legado.-EI legado puede consistir tanto en la prestación de
un bien, como de un servicio, es decir, existen legados de dar y de hacer. Los
legados de dar tienen por objeto la transmisión del dominio, del uso o goce de una
cosa o de un derecho. Los legados de hacer, implican una obligación impuesta a
un heredero o a otro legatario para cumplir un servicio en favor del legatario
instituido.
Los legados de dar que tienen por objeto cosas, bien sea la transmisión del
dominio, goce o uso, suponen los siguientes requisitos:
1° La cosa debe existir en la naturaleza;
2°-Debe estar en el comercio;
3°-Debe ser determinada o determinable.
Cuando el legado tiene por objeto la prestación de servicios, es decir, cuando es
un legado de hacer, el hecho debe ser posible, tanto física como legalmente y,
además, lícito.
.Castán Tobeñas hace una clasificación de los legados partiendo de
la distinción fundamental entre legados de cosas corporales y de cosas
incorporales. En el primer grupo a su vez comprende los legados de Cosa

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Específica, de cosa genérica y de pensión periódica, haciendo nuevas subdivisiones que
se indican en el cuadro que a continuación transcribimos. En la segunda categoría
comprende los legados de derechos reales y los de derechos personales, que a su vez
subdivide, en legados de liberación, de crédito y de deuda.

AUTO EVALUACION TEMA I

1. -QUE SE ENTIENDE POR FAMILIA?


Familia nuclear: Los padres e hijos (si los hay); también se conoce Como “círculo familiar”;
Familia extensa: Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros
parientes, sean consanguíneos o afines.
Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive (n) sólo con uno de los padres.
Otros tipos de familias Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos
(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de
consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y
otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo considerable.

2.-QUE ES EL DERECHO DE FAMILIA?


El Derecho de Familia es el conjunto de normas que rigen la constitución, organización
disolución de la familia como grupo, en sus aspectos personales y de orden patrimonial.

3.-QUE SON LOS ESPONSALES?


Esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Quienes contraen
esponsales son los esposos. Jurídicamente, los esponsales son un contrato, de
naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio.

4.-CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL MATRIMONIO?


Matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen
legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y
educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.
El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges.

5.- CUALES SON LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL MATRIMONIO?


El consentimiento y el objeto

6.-CUALES SON LOS ELEMENTOS DE VALIDES DEL MATRIMONIO?


Elementos de validez: la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento, la
forma de un objeto, motivo y fin lícitos.

7.-QUE ES CONCUBINATO? QUE EFECTOS PRODUCE?


El concubinato es la unión de dos personas de distinto sexo que se encuentran en unión
libre y que esta cuenta como relación prematrimonial, que tiene los mismos derechos y
obligaciones que el matrimonio, pero con la condición de que no están registrados al
registro civil, al cual se tienen que registrar, y veces este o tiene validez.

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8.-QUE ES EL PARENTESCO? CUANTAS CLASES HAY? CUALES SON SUS
EFECTOS Y QUE SON LAS LÍNEAS Y GRADOS DE PARENTESCO?
FUNDAMÉNTELO
Líneas de parentesco, hay tres tipos:
- Consanguinidad. Vínculos que existen entre los descendientes y ascendientes de un
progenitor común (ejem., bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, etc.)
- Afinidad. Vínculos que se forman a través del matrimonio, que cada cónyuge contrae
con los parientes consanguíneos del otro (p.ejem., suegros, yernos y nueras, cuñados,
etc.)
. Por lo general, los parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal con los
parientes del otro (p. ejem., legalmente los consuegros y los concuños no son parientes,
aunque se traten como familia). Adopción. Vínculo entre el adoptado y los padres
adoptivos y sus parientes consanguíneos.
2. Grados: el parentesco se mide en grados. En las líneas rectas de parentesco
cada generación cuenta como un grado. Por ejemplo, entre padre e hijo hay un grado de
separación y entre un abuelo y un nieto hay dos grados.
En las líneas colaterales los grados entre dos parientes se cuentan por generaciones en
la línea ascendiente desde el primer pariente hasta el tronco y se sigue contando por la
línea descendiente hasta llegar al otro pariente. Por ejemplo, entre hermano y hermana
hay dos grados de separación: un grado del hermano a los padres, y otro de los padres a
la hermana. Entre un tío y un sobrino hay tres grados de separación: dos del tío a sus
padres, y uno de ellos al sobrino.

9.-CUANTAS CLASES DE SUCESIONES HAY? , MENCIÓNELAS


Cuándo una persona fallece y tiene bienes a su nombre (casa, apartamento, lote, finca,
dinero, acciones, ganado, muebles y enseres) es necesario llevar a cabo el proceso de
sucesión, es decir, las diligencias legales con el fin de asignar sus bienes a otras
personas.

¿Cuántas clases de sucesión hay?

Dos. Testada e intestada.

10.-QUIENES TIENEN LA CAPACIDAD PERA TESTAR?


Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de ese
derecho. (Art.1305 CCS)

TEMA II

CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO HEREDITARIO.

2.1 ESTUDIO DEL DERECHO HEREDITARIO.


En un sentido amplio el derecho hereditario o sucesorio se refiere a la
trasmisión de un derecho cuando se reemplaza al titular por otra persona que pasa a
ocupar jurídicamente su lugar, en el derecho sucesorio se da específicamente esta

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denominación a un supuesto jurídico que se ubica en lo relativo a la aceptación y
repudiación de la herencia.
Cuando un heredero llamado por la ley o por voluntad del testador fallece
antes de pronunciarse la aceptación o el rechazo se trasmite esta facultad a sus
propios herederos , quienes a su vez adquieren el derecho de aceptarla o repudiarla Art
. 1659 cc .En materia de legado, se da la misma regla según lo dispone el art 1398
cc este concepto de derecho hereditario no se consideraba en el derecho romano
clásico, ya que no se admitía la posibilidad de trasmitir el derecho de aceptar la herencia
, y es hasta la época de Justiniano quien en el código Justiniano concedió este
derecho a los herederos solo que se aplicara en el trascurso de un ano contando
de la apertura de la sucesión y es el mismo Justiniano en 544 en la novela 158 que
otorgo este derecho sin límites de tiempo. Derecho que la legislación mexicana
abraza y establece como norma sucesoria.

2.2 CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO HEREDITARIO.


Para Rafael Rojina Villegaz el estudio de los conceptos jurídicos
fundamentales del derecho lo plantea en las siguientes premisas
1.-Sujetos del derecho hereditario

2.-Supuestos del derecho hereditario

3.-Consecuencias del derecho hereditario

4.-Objetos del derecho hereditario

5.-Relaciones jurídicas del derecho hereditario

6. Sujetos del Derecho Hereditario (se determina que personas intervienen en las
relaciones posibles que pueden presentarse)

7. Supuestos del Derecho Hereditario, (tiene por objeto determinar las hipótesis
normativas y su realización a través de hechos y actos o estados jurídicos que producen
consecuencias en la sucesión, estos son por orden de importancia :

a. Muerte del tutor

b. Testamento

c. Parentesco, matrimonio y concubinato

d. Capacidad de goce de los herederos

e. Aceptación de herederos y legatarios

f. No repudiación de la herencia o de los legados

g. Toma de posesión de los bienes objeto de la herencia y legados

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8. Consecuencias del derecho hereditario( estas consecuencias pueden ser coactivas
y no coactivas en la primera están la creación , modificación y extinción de las
sanciones jurídicas y su aplicación , y en las segundas se encuentra todo lo relativo a la
creación , transmisión , modificación y extinción de derechos obligaciones o situaciones
jurídicas concretas.

9. Objeto del Derecho Hereditario ( esta incluye dos partes , los objetos directos que
incluyen los derechos subjetivos como los deberes jurídicos y sanciones , es decir
tienen que ser necesariamente formas de conducta humana que se manifiestan en
facultades , deberes y obligaciones . y los objetos indirectos sobre los cuales recae o se
relaciona la conducta humana en su interferencia intersubjetiva que se manifiesta en
facultades , deberes y sanciones

2.3 RELACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO HEREDITARIO.


Relaciones Jurídicas del Derecho hereditario son las relaciones jurídicas que se
presentan en la diversidad de interesados, tales como herederos , legatarios , ,
albaceas , interventores, acreedores , y deudores hereditarios

AUTOEVALUACIÓN

TEMA II

1. ¿Cuál es el concepto jurídico de "sujetos del Derecho Hereditario"?


Personas intervienen en las relaciones posibles que pueden presentarse

2. Concepto de "supuestos del Derecho Hereditario".


Tiene por objeto determinar las hipótesis normativas y su realización a través de hechos
y actos o estados jurídicos que producen consecuencias en la sucesión, estos son por
orden de importancia

3. Mencione por orden de importancia los supuestos del Derecho Hereditario.

a. Muerte del tutor

b. Testamento

c. Parentesco, matrimonio y concubinato

d. Capacidad de goce de los herederos

e. Aceptación de herederos y legatarios

f. No repudiación de la herencia o de los legados

g. Toma de posesión de los bienes objeto de la herencia y legados

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4. ¿A qué se refiere el art. 1313 del Código Civil Federal?
Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean, tienen Capacidad
para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a
ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las causas
siguientes:
I. Falta de personalidad;

II. Delito;

III. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o integridad


del testamento;

IV. Falta de reciprocidad internacional;

V. Utilidad pública;

VI. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.

5. ¿Cuáles son las consecuencias del Derecho Hereditario?


Pueden ser coactivas y no coactivas

6. ¿Cuáles son las consecuencias coactivas?


En la primera están la creación, modificación y extinción de las sanciones jurídicas y su
aplicación

7. ¿Cuáles son las consecuencias no coactivas?


Y en las segundas se encuentra todo lo relativo a la creación, transmisión, modificación
y extinción de derechos obligaciones o situaciones jurídicas concretas.

8. ¿Cuáles son las partes del objeto del Derecho Hereditario?


los objetos directos que incluyen los derechos subjetivos como los deberes jurídicos y
sanciones , es decir tienen que ser necesariamente formas de conducta humana que
se manifiestan en facultades , deberes y obligaciones . y los objetos indirectos sobre los
cuales recae o se relaciona la conducta humana en su interferencia intersubjetiva que se
manifiesta en facultades , deberes y sanciones

9. ¿Entre quienes se dan las relaciones jurídicas del Derecho Hereditario?


Son las relaciones jurídicas que se presentan en la diversidad de interesados, tales
como herederos, legatarios, albaceas, interventores, acreedores, y deudores hereditarios

10. ¿Quienes tienen la capacidad para heredar?


Cualquier persona que tenga capacidad reconocida por la ley

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TEMA III

SUJETO DEL DERECHO HEREDITARIO.

En el derecho de transmisión es necesario considerar

A) Al primer de cujus

B) Al heredero de este que muere sin aceptar ni repudiar la herencia

C) Al transmitente o trasmisor que después de deferida la herencia o legado, fallece sin


haber expresado que aceptaba o repudiaba

D) El trasmitido que habiendo aceptado la herencia del transmitente adquiere el


derecho de aceptar la herencia o legado dejados por el primer causante.

3.1 AUTOR DE LA HERENCIA.


El autor de la herencia como sujeto del derecho hereditario es distinto en ambos
procesos de sucesiones, la legítima y la testamentaria:
En la sucesión legitima o ab intestado , el de cojus se toma como punto de referencia
para que se opera la transmisión a titulo universal en favor de aquellas personas que por
virtud del parentesco , matrimonio , concubinato, y a falta de ellos el Estado , sea
llamadas a heredar por disposición de la ley en el orden , términos y condiciones que la
ley establece

3.2 LOS HEREDEROS.


Existen dos sistemas a través de los cuales se determina el diverso papel de los
herederos como sujetos del derecho hereditario;
a) El del beneficio de inventario con separación de patrimonios.- se entiende con el
beneficio de inventario para no producir confusión entre el patrimonio personal del
heredero y el patrimonio que recibe en herencia, conforme al art.1678 cc confirmando
la idea del art. 2208 del cc
b) El que no admite el citado beneficio por ministerio de ley trayendo consigo la reunión
de patrimonios ( el personal del heredero y el hereditario), en este caso el heredero no
solo responde con los bienes heredados par a pagar las deudas del difunto sino también
con sus bienes personales.EL heredero como Adquiriente a Titulo Universal.- El artículo
1284 establece sobre la carga de la herencia, y conforme a este precepto el heredero
es un verdadero continuador del patrimonio del de cujus y representa todas sus
relaciones activas y pasivas de carácter pecuniario, pero con le limite que establece el
inventario.

Los art 1378 al 1390 contienen las reglas sobre la institución del heredero, de tal
manera que este puede existir aun cuando el testamento no exista o bien cuando el
heredero instituido no acepte la herencia o sea incapaz de heredar, existiendo en estos
dos casos una caducidad del derecho de heredar art 1497 fracc II y III

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Conviene precisar cuales son los derechos patrimoniales que se extinguen con la
muerte tanto los de naturaleza real como personal .

Respecto a los derechos reales son trasmitidos por herencia la propiedad, las
servidumbres , los derechos de autor, la prenda ,la hipoteca , y la anticresis, se
extinguen con la muerte del titular, el usufructo el uso y la habitación

En cuanto a los derechos personales, todos los derechos personales nacidos de


una fuente distinta a los contratos son trasmitidos hereditariamente, estas son : la
declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento ilegitimo, la gestión de negocios, los
hechos ilícitos la responsabilidad objetiva , obligaciones nacidas de supuestos jurídicos
naturales o relacionados con el hombre

3.3 DE LOS LEGATARIOS.


Legado Significa un acto de trasmisión a título particular de cosa alguna o derecho, es
una trasmisión gratuita y a título particular hecha por el testador de un bien determinado
o susceptible de determinarse que tiene las siguientes consecuencias
· Implica el legado siempre una disposición a título particular

· Constituye el legado una liberalidad una trasmisión a título gratuito

· Constituye siempre por testamento

· Implica la trasmisión de un bien determinado, que puede consistir en un derecho,


una cosa o en u servicio a cargo del heredero

En cuanto a los legatarios no continúan la personalidad del autor de la herencia ni en


las relaciones patrimoniales de este , existe en él una trasmisión a título particular ( no
universal ) sobre un bien determinado, esto determina que el legatario no responda de
las relaciones patrimoniales activas o pasivas quedando solo obligado a pagar la la
carga con que expresamente el autor de la herencia grave el legado.

El objeto o materia del legado puede consistir en un dar y / o un hacer, los legados
de DAR tiene por objeto la trasmisión del dominio, del uso o goce de una cosa o de un
derecho. Los legados de HACER, implican una obligación impuesta a un heredero o a
otro legatario para cumplir un servicio a favor del legatario instituido.

3.4 PERSONALIDAD EN LA SUCESIÓN.

La sucesión se presenta como si tuviese capacidad jurídica tanto por que ejercita
derechos públicos subjetivos como derechos privados.

En el campo del derecho privado la sucesión tiene la facultad jurídica de actuar para
crear, trasmitir modificar o extinguir derechos, es decir puede efectuar actos jurídicos ,
como comprar , vender , arrendar , hipotecar , celebrar contratos.

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La sucesión es titular de derechos reales o personales, puede ser propietaria,
usufructuaria o bien acreedora o deudora y en juicio obtiene sentencia favorable o
condenatoria.

Teoría de BRINZ.

Se dice que el derecho hereditario es el régimen del patrimonio en liquidación por causa
de muerte, el fin consiste en mantener intactas ciertas relaciones patrimoniales activas y
pasivas para que la muerte no venga a trastornar la situación de los acreedores y
deudores en la herencia, por consiguiente la herencia en el derecho positivo se organiza
como un patrimonio en liquidación, y como un patrimonio afectado a la realización de un
fin jurídico-económico

El código Civil vigente dice que a la muerte del autor de la herencia los herederos tienen
derechos sobre la masa hereditaria , como si se tratara de un patrimonio común , con lo
que claramente la ley crea una copropiedad hereditaria, al hablar la ley de patrimonio
común crea jurídicamente una copropiedad

Tesis de Kelsen al problema de personalidad.-

Para Kelsen las personas jurídicas es la personificación de un sistema jurídico total o


parcial. En la personificación de un sistema jurídico parcial debe haber unidad de fin ya
que todo el conjunto de normas que lo integran tienen una finalidad común. La tesis de
Kelsen solo nos puede dar el método para personificar o no un sistema jurídico por lo
tanto el problema de la personalidad tanto de la sucesión como de cualquier ente
colectivo deberá resolverse estudiando cada derecho positivo.

En nuestro derecho no es posible la personificación del sistema jurídico que se llama


derecho sucesorio , en virtud de que el propio sistema regula la actuación de los
herederos como la única que jurídicamente tiene contenido posible , en atención a que
el heredero se reputa como causahabiente a titulo universal de la herencia

3.5 LOS ALBACEAS.


Se entiende como albacea a la persona designada por el testador o por los herederos
para cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesión , y
ejercitar todas las acciones correspondientes al de cujus, así como para cumplir sus
obligaciones, procediendo a la administración , liquidación y división de la herencia.
Son órganos representativos de la comunidad hereditaria para proceder a su
administración, liquidación, división y en su caso, los ejecutores de las disposiciones
testamentarias

Clasificación.- Existen diversos tipos de albaceas, conforme a la doctrina y a la


regulación que hace el código civil se pueden distinguir en:

Albaceas universales.-solo tienen la función representativa de la herencia

Albaceas especiales.-tiene una función determinada por disposición expresa de testador

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Albaceas mancomunadas.- son designados por el testador o por los herederos para que
obren de común acuerdo

Albaceas sucesivos.- son designados por el testador para aque desempeñen el cargo
en el orden que se indique el testamento

Albaceas testamentarios.- Son los que designa el testador

Albaceas legítimos.- Son aquellos que designan los herederos o el juez en su caso a
falta de albacea testamentario o renuncia a su cargo

Albaceas dativos.-

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Son derechos y obligaciones del albacea general lo dispuesto en el Art. 1706 del cc y
cada uno de lo mencionado en el articulo1706 implica un derecho en el albacea. No
obstante que el heredero es el continuador del patrimonio del de cujus, corresponde
al albacea ejercitar las acciones hereditarias dada la función representativa que le
asigna la ley, por lo que debe defender la sucesión en juicio y fuera de el.

El albacea tiene un conjunto de obligaciones como son presentar el testamento,


pedir el aseguramiento de los bienes que constituyen el universo hereditario, pagar la
deuda mortuorias y proceder a la liquidación de la herencia pagando a los acreedores de
la misma, el articulo 1717 del cc faculta al albacea para el pago de deudas de acuerdo
con los herederos la enajenación de los bienes que fuesen necesarios, a pesar que la
ley prohíbe la enajenación de los bienes inventariados según el art 841 del cc con
excepción de los casos previstos en los artículos 1717, 1758.

Así mismo el código de procedimientos civiles PARA EL DISTRITO FEDERAL en su Art


841 establece las condiciones de la enajenación

ARTICULO 841

DURANTE LA SUBSTANCIACION DEL JUICIO SUCESORIO NO SE PODRAN


ENAJENAR LOS BIENES INVENTARIADOS, SINO EN LOS CASOS PREVISTOS EN
LOS ARTICULOS 1,717 Y 1,758 DEL CODIGO CIVIL, Y EN LOS SIGUIENTES:

I.- CUANDO LOS BIENES PUEDAN DETERIORARSE;

II.- CUANDO SEAN DE DIFICIL Y COSTOSA CONSERVACION;

III.- CUANDO PARA LA ENAJENACION DE LOS FRUTOS SE PRESENTEN


CONDICIONES VENTAJOSAS.

3.6 LOS INTERVENTORES DE LA HERENCIA.


Tomando en cuenta las disposiciones que existen en los códigos procesal y civil
podemos distinguir dos tipos de

27
INTERVENTORES Provisionales .- Son designados por el juez en dos casos cuando
pasando 10 días de la muerte del autor de la sucesión no se hubiere presentado el
testamento o en el no se hubiere designado albacea ni se hubiere denunciado el
intestado regulada por el Art 771 al 773 del CC y 836 del código de procedimientos
civiles PARA EL DISTRITO FEDERAL

INTERVENTORES Definitivos.- esta clase de sujetos del derecho hereditario se


encuentran definidos en el Art 1729 del CC, y tiene por objeto vigilar el exacto
cumplimiento del cargo de albacea y duraran en su función el tiempo que dure el
albaceazgo y mientras no se revoque su nombramiento desempeñaran sus funciones sin
sujeción determinado plazo Art 1733 cc

3.7 ACREEDORES Y DEUDORES DE LA HERENCIA.


Todo Activo hereditario queda destinado preferentemente a cubrir el pasivo de la
sucesión, de tal manera que los herederos deberán pagar a beneficio de inventario el
importe de las obligaciones a cargo de la herencia, si el activo fuese insuficiente y
hubiere legatarios estos responderán subsidiariamente con los herederos y hasta el
límite de sus legados, ya se estableció en párrafos anteriores que el legatario puede de
acuerdo con los herederos poner en venta los bienes hereditarios para hacer el pago de
las deudas mortuorias y de los créditos a cargo de la sucesión y en el caso de que no se
pusiesen de acuerdo podría llevarse a cabo por autorización judicial.
Los deudores de la herencia son sujetos obligados a hacer el pago de sus obligaciones
al albacea sin que por lo tanto puedan perjudicar a los acreedores hereditarios haciendo
un pago a los acreedores personales de dichos herederos, además los deudores de la
herencia son responsables de valores destinados , como parte del activo hereditario al
pago de pasivo sucesorio para satisfacer preferentemente a los acreedores de la
herencia.

AUTOEVALUACION
TEMA III

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas.

1. Diga usted la función del autor de la herencia como sujeto del Derecho
Hereditario (la legítima).
En el código civil de 1879 por legítima se entendía la parte que forzosamente debería
respetar el testador a sus parientes consanguíneos en línea recta descendente o
ascendente en su caso.
Este desempeña un papel de simple punto de referencia para que se opere la transmisión
a titulo universal, extinguiéndose su personalidad como motivo de su muerte, sin que sean
admisibles las ficciones de continuidad o supervivencia de dicha personalidad en el
heredero.

2. ¿Cuál es la conducta jurídica en la sucesión testamentaria si el testador es un


sujeto del Derecho Hereditario?
El heredero es un verdadero continuador del patrimonio del de cujus y representa todas
sus relaciones activas y pasivas de carácter pecuniario, pero con el límite que establece el
beneficio de inventario.

28
3. El Artículo 1284 del Código Civil Federal se refiere a:
Artículo 1,284.- El heredero adquiere a titulo universal y responde de las cargas de la
herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.

4. ¿Qué artículos del Código Civil Federal contienen reglas sobre la institución de
herederos?
Artículos 1,378 al 1,390 del Código Civil Federal.

5. ¿En qué caso la institución se denomina pura o simple?


Los herederos pueden instituirse sin sujetar su designación o modalidad (condiciones,
términos, cargas o mancomunidad)

6. La Doctrina distingue tres efectos de las condiciones las cuales son:


Primero: Antes de que la condición se cumpla;
Segundo: Una vez cumplida la condición, y
Tercera: Cuando exista certeza de que la condición no podrá realizarse.

7. La designación del heredero puede ser individual o colectiva, defínala:


Individual: es aquella en que el testador designa nominalmente al heredero.
Colectiva: cuando se refiere a un conjunto de personas, siempre y cuando exprese...

8. Definición del legado.


El legado, como la herencia, tiene dos acepciones, significa tanto el acto de transmisión a
título particular de una cosa o derecho, como los objetos transmitidos. Generalmente el
legislador, cuando emplea la palabra legado, se está refiriendo al objeto transmitido, es
decir, a la cosa o al derecho objetos de una disposición testamentaria a título particular. El
legado consiste en la transmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de un
bien determinado o susceptible de determinarse, que puede consistir en una cosa, en un
derecho, en un servicio o hecho, en favor de una persona y a cargo de la herencia de un
heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesión se transmite en el momento de la
muerte del testador si se trata de cosas determinadas o hasta que éstas se determinen
posteriormente.
De esta definición del legado se desprenden las siguientes consecuencias:
Primera.-El legado implica siempre una disposición a título particular; por consiguiente, el
legatario adquiere un bien determinado o determinable, sin responder de las relaciones
pasivas patrimoniales del autor de la sucesión, como acontece con el heredero. En tanto
que el heredero adquiere el activo y pasivo, siempre bajo beneficio de inventario, y "es un
continuador del patrimonio del autor de la sucesión, transmitiéndosele en junto las
relaciones patrimoniales activas y pasivas, el legatario simplemente es un adquirente a
título particular de cierto bien, que no responde del pasivo ni continúa el patrimonio autor
de la herencia.
Segunda.-El legado constituye una liberalidad, es decir, una transmisión a título gratuito.
Sin embargo, la ley habla de legados gratuitos y onerosos. El legado es oneroso sólo
desde el punto de vista de que la cosa legada se transmite con una carga O gravamen, o
bajo la condición de cumplir otro legado; pero a pesar de que se impone esta carga o
condición, siempre existe un valor que se transmite gratuitamente, supuesto que la carga
no puede ser superior allegado, y habrá un remanente, como en las donaciones onerosas
que adquiere el legatario. Desde este punto de vista el legado siempre implica una

29
transmisión gratuita; si la carga fuere igualo superior al valor del legado, no existiría
propiamente éste.
Tercera.-Los legados se instituyen siempre por testamento. En tanto que la herencia
puede transmitirse por testamento O por disposición de la ley, existiendo dos clases de
herederos: testamentarios y legítimos.
En materia de legados sólo por virtud del testamento se pueden instituir y sólo existirán,
por consiguiente, legados testamentarios.
.Cuarta.-Finalmente, todo legado implica la transmisión de un bien determinado
('determinable que puede consistir en un derecho, en una cosa, O en un servicio a cargo
de un heredero, de otro legatario, o de la masa de la herencia. En el caso de heredero
único, el legado recae sobre la masa de la herencia, pero está afectando a una persona
determinada.

9. ¿Cuáles son los legados nulos?


Son nulos los legados en' los casos siguientes:
1°-Cuando recaen sobre cosa propia individualmente determinada que no exista en la
herencia.
2°-,-euando recae sobre cosa ajena, ignorándolo el testador.
3°-Cuando recae sobre un bien inmueble indeterminado comprendido en género
determinado que no exista en la herencia.

10. Diga por lo menos 10 clases de legados.


1.-De cosa propia.
2.-De cosa ajena.
3.-De cosa determinada.
4.-De cosa indeterminada, pero comprendida en género determinado.
5.-De géneros.
6.-De cantidad.
7.-De cosa dada en prenda o hipoteca.
8.-De un crédito.
9.-De deuda determinada.
10.-Genérico de liberación de deudas.

11. Expliqué brevemente la definición de los albaceas.


Los albaceas son las personas designadas por el testador o por los herederos para
cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesión y ejercitar todas
las acciones correspondientes al de cujus, así como para cumplir sus obligaciones,
procediendo a la administración, liquidación y división de la herencia. Es decir, los
albaceas son los órganos representativos de la comunidad hereditaria para proceder a su
administración, liquidación y división y, en su caso, los ejecutores de las disposiciones
testamentarias.
Del concepto que antecede se desprende que los albaceas pueden ser designados por
testamento, en cuyo caso. se llaman albaceas testamentarios y su misión consiste en
cumplir las disposiciones hechas por el testador y representar a la sucesión; cuando no
existe testamento o el testador no designó albacea, éste tiene fundamentalmente la
función de representar a la herencia, ejercitando las acciones conducentes y celebrando,
además, los actos O contratos que sean necesarios para la administración y liquidación
de la masa hereditaria. Este albacea designado por los herederos o el juez en ciertos
casos.

30
12. Existen diversas clases de albaceas menciónelas y clasifícalas.
Existen diversas clases de albaceas. Conforme a la doctrina y a la regulación que hace el
Código Civil, podemos distinguir albaceas universales y especiales, mancomunados y
sucesivos, testamentarios, legítimos y dativos.
Los albaceas universales Son aquellos que tienen por objeto cumplir todas las
disposiciones testamentarias y representar a la sucesión, cuando son designados por el
testador. Cuando su nombramiento depende de los herederos o del juez, dichos albaceas
sólo tienen la función representativa de la herencia. Para ambos, el artículo 1706
determina cuáles son sus obligaciones, que en su oportunidad estudiaremos.
Los albaceas especiales son aquellos que tienen una función determinada por disposición
expresa del testador para cumplir una cierta disposición testamentaria, como por ejemplo,
haciendo entrega de un bien a un legatario. Esta clase de albaceas sólo pueden ser
designados por testamento. Los que nombran los herederos O el juez tienen el carácter
de universales.
Los albaceas mancomunados son aquellos que se designan por el testador o por los
herederos (o legatarios en su caso, cuando son considerados como herederos), para que
obren de común acuerdo. En consecuencia, no pueden actuar en forma separada y será
necesario el consentimiento de la mayoría para la ejecución de actos de dominio o de
administración.
Si faltare este consentimiento, el acto ejecutado será nulo, a no ser que los demás
albaceas lo ratifiquen. Véanse los artículos 1692,1693 Y 1694.
Los albaceas sucesivos son aquellos que el testador designa para que desempeñen el
cargo en el orden que Se indique en el testamento, bien Sea por muerte de alguno de
ellos, por renuncia o remoción del cargo. A efecto, en el artículo 1692 se determina que
cuando fueren varios los albaceas designados por el testador, el albaceazgo será
ejercitado por cada uno de ellos, en el orden en que hubiesen sido nombrados, salvo que
en el testamento se disponga que desempeñen el cargo mancomunadamente.
Los albaceas testamentarios son los que designa el testador y pueden ser universales,
especiales, sucesivos o mancomunados.
Los albaceas legítimos son aquellos que designan los herederos, o el juez en su caso, a
falta de albacea testamentario, o cuando éste renunciare el cargo, fuere removido o no
concluyere en e! plazo señalado en el testamento. Los artículos 1682 a 1688 regulan la
designación de los albaceas legítimos.
Permite el artículo 1688 que entre tanto se designan herederos, el albacea será nombrado
por los legatarios.

13. Hay dos clases de interventores ¿Cuáles son?:


-Tomando en cuenta las disposiciones que sobre esta materia existen respectivamente en
los Códigos Procesal y Civil, podemos distinguir dos clases de interventores: provisionales
y definitivos.
a) Interventores provisionales. De acuerdo con los artículos 771 a 773 y 836 del Código
de Procedimientos Civiles, los interventores provisionales son aquellos que designa el
juez en dos casos:
1.--Cuando pasados 10 días de la muerte del autor de la sucesión, no se hubiere
presentado el testamento, o en él no se hubiere designado albacea, ni tampoco se
hubiere denunciado e! intestado. En estas distintas hipótesis cumplidos estos requisitos,
e! juez nombrará un interventor que sea mayor de edad, de notoria buena conducta, con
domicilio en el lugar de! juicio sucesorio, debiendo caucionar su manejo con fianza judicial
que deberá otorgar en e! plazo de diez días contados a partir de la aceptación de! cargo
bajo pena de remoción.
Las funciones de este interventor provisional las determina e! artículo 772.

31
La función del interventor es exclusivamente provisional, pues cesará luego que se
nombre o se dé a conocer al albacea, entregando a éste los bienes, sin que pueda
retenerlos bajo ningún pretexto ni aún por razón de mejoras O gastos de manutención, O
reparaciones (Artículo 773 del Código de Procedimientos Civiles).

14. ¿Cuándo son interventores provisionales y cuando definitivos?


2.-La segunda categoría de interventores provisionales está regulada por el artículo 836
del mismo Código Procesal y tiene lugar cuando por cualquier motivo no hubiere albacea
después de un mes de iniciado e! juicio sucesorio, a cuyo efecto el juez nombrará un
interventor que podrá intentar, previa la autorización correspondiente, todas las acciones
que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la
herencia, así como contestar las demandas que se promovieren en contra de la
sucesión.
En casos muy urgentes podrá el juez, aún antes de que se cumpla el término
mencionado, autorizar al interventor para que demande y conteste a nombre de la
sucesión. Los terceros no podrán invocar coma defensa la falta de autorización judicial en
el caso concreto.
El interventor no podrá deducir en juicio las acciones que por razón de mejoras,
manutención o reparaciones tenga contra la testamentaría o el intestado, a no ser que
haya hecho los gastos respectivos con previa autorización judicial. (Artículo 837 del
Código Procesal).
b) Interventores definitivos. Esta clase de sujetos de! derecho hereditario están definidos
por e! artículo 1729 del Código Civil, caracterizándolos como aquellos que tienen por
objeto vigilar el exacto cumplimiento del cargo del albacea. Es decir, el interventor de la
herencia es un órgano de control de las funciones de! albacea a efecto de vigilar el exacto
cumplimiento de su cargo.
Los interventores definitivos no pueden tener la posesión ni aún interina de los bienes
hereditarios, deben ser mayores de edad y con capacidad general para obligarse. Durarán
en su función todo el tiempo que dure el albaceazgo, y por esto el artículo 1733 del
Código Civil estatuye que entre tanto no se les revoque su nombramiento, 'desempeñarán
sus funciones sin sujeción a un determinado plazo. Exclusivamente la vigencia de su
encargo depended de la duración del albaceazgo, dada la función específica de los
interventores en los términos de! citado artículo 1729.

15. ¿Cuándo termina el cargo del interventor?


Las mismas causas que dan fin al cargo de albacea, terminan también con el cargo de
interventor.
TEMA IV

SUPUESTOS DEL DERECHO HEREDITARIO, SUPUESTOS

COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIA E

INTESTAMENTARIA

4.1 DE LA MUERTE DEL AUTOR DE LA HERENCIA.


La muerte del de cujus como supuesto básico del derecho hereditario.- La muerte del de
cujus determina la apertura de la herencia y opera la trasmisión de la propiedad y
posesión de los bienes a los herederos y legatarios. El Art 1649, establece el momento
de la apertura de la sucesión tanto en la herencia legitima como en la testamentaria se

32
aplica el principio de que los herederos adquieren el derecho a la propiedad y posesión
de los bienes de la herencia desde la muerte del autor de la sucesión “EL MOMENTO
DE LA MUERTE SE LLAMA TECNICAMENTE APERTURA DE LA HERENCIA” como es
evidente la denuncia y radicación será posterior pero el juez declarara la apertura en el
momento de la muerte ( retroactividad) esto es importante en casos muy específicos ,
por ejemplo en un accidente automovilístico donde incluían al de cujus y a la familia
(herederos ) es importante determinar quien murió primero si los herederos mueren
antes del testador o al momento mismo en que muere el testador no tendrán derecho
de heredar, ( sucesión hereditaria ) pero si mueren después del testador , el
derecho se preserva a sus herederos. La apertura de la herencia tiene entonces en este
caso el efecto primordial de originar la caducidad del derecho hereditario para aquellas
personas que hubieran fallecido antes o en el momento mismo de la muerte del autor de
la herencia.

4.2 VOCACIÓN Y DELACIÓN HEREDITARIAS.


Vocación y delación hereditaria son términos propios reconocidos desde el derecho
romano para designar al llamamiento virtual que se hace por ley o por el testamento a
los herederos, en el instante preciso de la muerte del autor de la sucesión y al
llamamiento real y efectivo que se opera en el juicio sucesorio por medio de los edictos
convocando a los que se crean con derecho a una herencia. Desde el punto de vista civil
ambos momentos se retrotraen o refieren siempre al instante de la muerte del De
CUJUS para que cualquiera que sea la fecha de radicación del juicio, el juez declare
legalmente abierta la sucesión desde el dia y la hora de la defunción .
Existen momentos importantes que deben referirse a la apertura de la herencia:

(1) Día y hora de la muerte del de cujus o delación judicial de presunción de muerte

(2) Vocación hereditaria que se hace en el mismo día y hora de muerte

(3) Radicación material del juicio sucesorio en fecha posterior a la muerte

(4) Delación hereditaria o sea llamamiento efectivo mediante edictos o notificación


judicial

(5) Reconocimiento judicial de herederos y legatarios

(6) Adquisición irrevocable de la herencia por aceptación expresa o no existencia del


derecho por repudiación de la misma.

(7) Administración y liquidación de la herencia

(8) Partición y adjudicación de la herencia.

4.3 DECLARACIÓN DE HEREDEROS.

33
La declaración de herederos tiene tanto interés procesal para determinar quiénes son
los herederos, como interés civil por lo que se refiere a los problemas que le juez deberá
resolver para el reconocimiento de herederos y legatarios. Existen tres problemas
fundamentales:
A) la declaración como herederos del ser concebido no nato designado como heredero
o legatario

B) el reconocimiento de herederos en el caso de perecer en un mismo accidente el


autor de la herencia y aquellos que estaban avocados a la misma

C) reconocimiento de los derechos del ausente.

4.4 ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA.


La herencia se adquiere desde el momento de la muerte del de cujus y el heredero es
en ese instante dueño y poseedor de los bienes , siendo menester la aceptación tacita
que confirma la sucesión hereditaria , toda herencia se recibe a beneficio de inventario
por lo que en nuestra legislación la presunción de aceptación basta para la adquisición,
y solo esta quedara desvirtuada cuando se de la renuncia o repudia o si hay
abandono también hay repudiación.

4.5 ADQUISICIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA.


La aceptación de la herencia es un acto jurídico unilateral, por el cual el heredero
manifiesta expresa o tácitamente su voluntad en el sentido de aceptar los derechos y
obligaciones del de cujus que no se extinguen con la muerte invocando o no el beneficio
de inventario. Establecido en el Art 1670 del cc siendo esta irrevocable exceptuando
cuando exista dolo o violencia o mediante facultad del heredero cuando se altere la
calidad y cantidad de la herencia Art 1671 cc , no produciendo en ningún caso la
aceptación confusión de los bienes del autor de la herencia y la de los herederos art
1678 cc
Otro requisito de aceptación o repudiación es que no puede aceptarse parte de la
herencia asignada, tiene que ser total art 1657 cc sin mediar condicionamiento.
La repudiación de la herencia es un acto también unilateral por el cual el heredero
testamentario o ab intestato , renuncia a su calidad de tal y por consiguiente a los
derechos , bienes y obligaciones que se le trasmiten por herencia, esta debe hacerse
siempre en forma expresa observando ciertas formalidades, consistiendo en la
presentación de un escrito ante el juez que conozca del caso sucesorio, expresando su
repudiación de la herencia , y si el heredero no se encuentra en el lugar podrá hacerlo
mediante notario público, una vez hecha la repudiación esta tiene carácter de
irrevocable, cuando el que recibe la herencia es a la vez heredero y legatario , el
renunciar a la herencia no le quita el derecho de recibir el legado a no ser que se trate
de heredero ejecutor, las condiciones para el repudios son :
· Ser mayor de edad

· Las corporaciones oficiales solo previa audiencia del ministerio público

34
· Que haya muerto la persona de cuya herencia se trata, nadie puede repudiar la
herencia de una persona viva y es menester que se haya hecho la apertura de la
herencia

4.6 CAPACIDAD PARA TESTAR Y HEREDAR.


En este término se entiende que para que pueda existir una trasmisión hereditaria
debe haber condiciones de existencia y validez del testamento y capacidad del
heredero o legatario.
La capacidad para testar es un supuesto especial de la sucesión testamentaria, solo
tienen incapacidad para testar l cuando se trata de enajenados o cuando la persona
tiene menos de 16 anos, existen ciertas incapacidades especiales que se regulan:

· Por falta de personalidad del heredero o legatario art 1314 cc

· Por delito art 1316 cc

· Por atentado contra la libertad del testador

· Por violación a la integridad del testamento

· Por razones de orden publico

· Por falta de reciprocidad internacional

· Por renuncia o remoción de un cargo conferido en testamento

4.7 INVENTARIO ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN.

El albacea dentro de los diez días a la aceptación del cargo debe proceder a la
formación del inventario y concluirlo en un plazo de setenta días, en cuanto se inicie la
formación del inventario debe dar aviso al juez a efecto que los herederos nombren un
perito evaluador en virtud de que el inventario y el avaluó debe ejercitarse en el mismo
acto, este puede ser simple o solemne, el primero se hace por el albacea con citación
de todos los interesados es decir herederos , legatarios ,acreedores , ministerio público,
representantes de la herencia publica, y procede cuando no haya menores en la
herencia ni tampoco sea herencia de beneficencia publica de ser asi se procederá al
inventario solemne, cualquier interesado puede oponerse al inventario dentro de los
cinco días formulando sus motivos en que se funde tal petición., si no se oponen en
cinco días el inventario será aprobado por el juez o bien si todos los herederos
manifiestan su conformidad con respecto a él.

4.8 PARTICIÓN DE LA HERENCIA Y SUS EFECTOS.


Una vez aprobado el inventario y la cuenta de administración del albacea se procederá
a la partición de los bienes hereditarios, ningún coheredero puede quedar obligado a
permanecer en la indivisión ni tampoco el testador puede obligar a los herederos a que
permanezcan en la misma, las reglas de la partición son
1.- en primer término si el testador hace la partición se observara estrictamente

35
2.- a falta de división hecha en el testamento el acuerdo de los herederos será la norma
suprema

La formalidad que debe llenar la partición será la que exige para la validez del contrato
de compra-venta, por lo tanto si en la herencia existen bienes raíces la partición debe
hacerse en documentos privados si el valor de esos mismo bienes no pasa de
quinientos pesos o en escritura pública si excede la cantidad

AUTOEVALUACIÓN

TEMA IV

1. ¿Cuáles son las distinciones de los supuestos jurídicos del Derecho Hereditario?
a) Supuestos comunes a las testamentarías e intestados.
b) Supuestos especiales de las testamentarías.
c) Supuestos propios de los intestados.

2. ¿A qué nos referimos cuando decimos “la muerte del de cujus como supuesto
básico del Derecho Hereditario”?
La muerte del autor de la herencia es el supuesto principal y básico de! derecho
hereditario y a él se refieren múltiples consecuencias que además se retrotraen a la citada
fecha, aun cuando se realicen con posterioridad. Por esto la citada muerte determina la
apertura de la herencia y opera la transmisión de la propiedad y posesión de los bienes a
los herederos y legatarios.

3. ¿A qué se refiere la presunción del ausente en el Art. 1649 del Código Civil
Federal?

Presunción de muerte del ausente.-Dice al efecto el artículo 1649: "La sucesión se abre
en el momento en que muere e! autor de la herencia y cuando se declara la presunción de
muerte de un ausente".

Tanto en la herencia legítima, como en la testamentaria, se aplica el principio de que los


herederos adquieren derecho a la propiedad y posesión de los bienes de la herencia,
desde la muerte del autor de la sucesión. Por consiguiente, los herederos son propietarios
y poseedores en la parte alícuota correspondiente, antes de la aceptación de la herencia.
El momento de la muerte se llama técnicamente apertura de la herencia. Aun cuando
materialmente no se haya radicado en ningún juzgado e! juicio sucesorio, jurídicamente la
herencia se ha abierto en el instante mismo de la muerte o al declararse por sentencia la
presunción de muerte de! ausente. Como es evidente, la denuncia y su radicación serán
posteriores; pero e! juez declarará abierta la herencia desde e! momento mismo de la
muerte. En ocasiones es necesario precisar e! instante y no sólo la hora en que muere el
autor de la sucesión. Tiene interés probar ese instante, cuando el autor de la herencia
perece en un accidente con sus presuntos herederos, porque entonces, solamente
heredarán, si murieron después del autor, y no tendrán derecho a heredar, si murieron
antes, o en el mismo momento que él. En los casos en que perezcan varias personas en

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un accidente, la ley presume que todas murieron en el mismo momento, salvo prueba en
contrario. La apertura de la herencia tiene entonces, en este caso, el efecto primordial de
originar la caducidad del derecho hereditario para aquellas personas que hubieran
fallecido antes O en el momento mismo de la muerte del autor.

4. ¿Qué es la vocación legítima o testamentaria?


La vocación legítima o testamentaria es el llamamiento virtual que por ministerio de la ley
se hace a todos los que se crean con derecho a una herencia en el instante preciso en
que muera el autor de la misma o, al declararse la presunción de muerte del ausente.

5. ¿Qué es el llamamiento real?


Además de este llamamiento virtual, existe el llamamiento rea.; que se llama delación y
que, según los distintos sistemas positivos, s, lleva a cabo en forma de edictos, como
disponía el Código Procesal anterior, convocando a los que se creían con derecho a la
herencia legítima, o citando personalmente a los que aparecían instituidos en el
testamento.

6. ¿Cuáles son los momentos que deben referirse a la apertura de la herencia?


-La adquisición hereditaria por virtud del reconocimiento judicial de herederos y legatarios,
también queda referida y retrotraída al momento de la apertura. Por consiguiente,
podemos diferenciar los siguientes momentos en una herencia:
1'-Día y hora de la muerte del de cujus o declaración judicial de presunción de muerte del
ausente, que originan la apertura de la herencia.
2"-Vocación hereditaria, que por ministerio de la ley se hace el mismo día y hora de la
muerte.
3'-Radicación material del juicio sucesorio mediante la denuncia. Lógicamente en fecha
posterior a la muerte,
4'-Delación hereditaria, o sea, llamamiento efectivo mediante edictos o notificación judicial
5"-Reconocimiento judicial de herederos y legatarios,
6"-Adquisición irrevocable de la herencia por su aceptación expresa o tácita o no
existencia del derecho por repudiación de la misma,
7'-Administración y liquidación de la herencia, y,
8'-Partición y adjudicación de la herencia.
Todos estos momentos jurídicamente se retrotraen al de la apertura de la herencia en
cuanto a sus consecuencias legales y, por tanto, al día y hora de la muerte del autor de la
sucesión.

7. ¿Cuáles son los problemas principales de la declaración de los herederos?


-La declaración de herederos y legatarios o reconocimiento judicial de los mismos, tiene
no sólo interés procesal para determinar con exactitud quiénes son los herederos, sino
también interés civil por lo que se refiere a los problemas que el juez habrá de resolver
para llegar al reconocimiento de herederos y legatarios. Fundamentalmente se pueden
presentar tres problemas en el caso del reconocimiento, que son:
1°.-La declaración como heredero del ser concebido que no ha nacido, designado como
heredero o legatario.

37
2°.-El reconocimiento de herederos, en el caso que perezcan en un mismo accidente el
autor de la -herencia y aquellos que estaban avocados a la misma, y
3°.-EI reconocimiento de los derechos del ausente.

8. ¿De qué trata el Artículo 324 del Código Civil Federal?


Al efecto, conforme al Art. 324 se presumen hijos legítimos los nacidos dentro de los
trescientos días siguientes a la muerte del marido, por ser el término máximo del
embarazo conforme a la ley.

9. ¿De qué habla el Art. 723 del Código Napoleón?


Conforme a la ley de 25 de marzo de 1896 se le dio una nueva redacción al artículo 723
de! Código Napoleón, en los siguientes términos: "La ley regula e! orden de sucesión
entre los herederos legítimos y los herederos naturales. A falta de ellos, los bienes pasan
al cónyuge supérstite, y si no existe, al Estado". Esa modificación originó, como dice
Baudry-Lacantinerie, que los herederos legítimos y naturales quedaran colocados en el
mismo plano, modificándose también el artículo 724 en el sentido de que:
"Los herederos, legítimos y los herederos naturales adquieren de pleno derecho (sont
saisis de plein droit) los bienes, derechos y acciones del difunto, bajo la obligación de
cubrir todas las cargas de la sucesión. El cónyuge supérstite y el Estado deben hacerse
poner en posesión"

10. ¿De qué trata la adquisición de la herencia?


-La siguiente etapa se refiere a la adquisición hereditaria. Ya hemos expuesto las reglas
fundamentales aplicables a la adquisición hereditaria y también hemos dicho que la
herencia se adquiere ipso jure, desde e! día y hora de la muerte del de cujus; pero sujeta
a condición de que no se repudie. Parece innecesario decir que si la adquisición de la
herencia opera ipso jure en el momento de la muerte de! de cujus, y el heredero es en ese
instante dueño y poseedor de los bienes, sea menester una aceptación expresa o tácita
para confirmar la adquisición hereditaria; sin embargo, la adquisición ipso jure se funda en
una presunción lógica, de que nadie rechazará una herencia que le beneficia. En nuestro
derecho, es más fundada la presunción, porque toda herencia se recibe a beneficio de
inventario. En las legislaciones en las que no opera por ministerio de ley e! beneficio de
inventario, se admite también la presunción ipso jure. Pero es lógico reglamentar las dos
posibilidades: la de repudiación o la de aceptación expresa o tácita. La presunción de que
se acepta la herencia quedará desvirtuada si se renuncia o repudia; si hay un abandono
también hay repudiación.

11. ¿Cuáles son los requisitos de la aceptación y repudiación de la herencia?


La aceptación de la herencia es un acto jurídico unilateral, por el cual el heredero
manifiesta expresa o tácitamente su voluntad en el sentido de aceptar los derechos y
obligaciones del de cujus que no se extinguen con la muerte, invocando o no el beneficio
de inventario.
Castán Tobeñas, ob. cit., t. IV, pág. 159.

38
El principio en nuestro derecho es el de que la aceptación o repudiación deben ser libres,
puras, ciertas, totales, y can carácter retroactivo. Son libres en dos sentidos: Porque nadie
está obligado a aceptar o repudiar una herencia, y porque debe aceptarse o repudiarse
sin violencia física o moral; de tal manera que si el heredero fuera víctima de alguno de
dichos vicios, puede nulificar la aceptación o repudiación. Nuestro Código determina que
la repudiación o aceptación son irrevocables, excepto cuando haya mediado dolo o
violencia.
"La aceptación y la repudiación. Una vez hechas, son irrevocables, y no pueden ser
impugnadas sino en los casos de dolo o violencia", (Art. 1670).

12. Expliqué ¿Qué dice el artículo 1678 del Código Civil Federal?
Art. 1678: "La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la
herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de
inventario, aunque no se exprese".

13. ¿Cuáles son los tres sistemas de la aceptación de la herencia?


-En cuanto a la aceptación de la herencia, son posibles tres sistemas:
1°-El romano, según el cual entretanto no hubiese la aceptación, no se transfería la
herencia y, por consiguiente, había un período de herencia yacente; los efectos de la
aceptación no se retrotraían a la fecha de la muerte. Sólo respecto de los herederos
necesarios se entendía aceptada la herencia de pleno derecho.
2°-El que no requiere la aceptación, de tal suerte que la herencia se entiende transmitida,
y no hay prescripción hereditaria; no se pierde e! derecho de reclamar, aunque jamás se
acepte, ni en forma expresa, ni en forma tácita, porque la ley considera aceptada la
herencia, no obstante que e! heredero guarde silencio y se abstenga de ejecutar actos
que puedan revelar la aceptación tácita. Tal es el sistema de la saisine de! antiguo
derecho germánico.
3°-EI tercer sistema, que es e! reconocido por los derechos latino europeos, por el Código
Napoleón, y por nuestra legislación, consiste en presumir la aceptación. La ley, en e!
momento de la muerte del de cujus, presume que se ha aceptado la herencia, pero
requiere después una adición expresa o tácita, de tal suerte que si no existe, comienza a
correr el término de prescripción de equis años, para que vencido ese plazo, se pierda la
herencia. En cambio, en el sistema anterior, no corre ningún plazo de prescripción, porque
la herencia se presume aceptada. En algunos derechos y en el nuestro, la aceptación
expresa o tácita tiene no sólo el efecto negativo de que ya no puede repudiarse, sino el
positivo de que interrumpe el término de prescripción. A su vez, la aceptación es
necesaria para que no prescriba la herencia.

14. ¿Qué es la repudiación de la herencia?


La repudiación de la herencia es el acto por el cual el heredero testamentario o ab
intestato, renuncia a su calidad de tal y, por consiguiente, a los derechos, bienes y
obligaciones que se le transmiten por herencia.

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15. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para la repudiación?
Solamente las personas mayores de edad, es decir, capaces para disponer de sus
bienes, pueden repudiar una herencia; los menores o incapacitados no pueden
renunciarla. Su representante legítimo con autorización judicial y previa audiencia de!
ministerio público, podrá renunciar a la herencia y el juez sólo autorizará esta renuncia si
considera que es perjudicial la calidad de heredero para el incapacitado. Las
corporaciones oficiales no pueden renunciar una herencia sin autorización judicial), con
previa audiencia del ministerio público y las instituciones de beneficencia tampoco pueden
repudiar una herencia sin sujetarse a las disposiciones de la ley de la materia. Finalmente,
los establecimientos públicos no pueden repudiar una herencia sin consentimiento de la
autoridad administrativa superior. Un segundo requisito para repudiar la herencia, exige,
como en el caso de la aceptación, que haya muerto la persona de cuya herencia se trata.
Nadie puede repudiar la herencia de una persona viva. Además, es menester que se haya
hecho la apertura de la herencia y que se llame al heredero a la sucesión para que dentro
del juicio sucesorio pueda presentar el escrito en que renuncie.

16. ¿Cuáles son los puntos de la capacidad para testar y heredar y de la caducidad
de la herencia?
Los requisitos para que pueda existir una transmisión hereditaria son de diversa índole:
unos relativos a las condiciones de existencia y validez del testamento, cuando se trata de
una sucesión testamentaria, y otros relativos a la capacidad del heredero o legatario. Por
consiguiente, para que una herencia se transmita es menester, si existe testamento, que
este acto jurídico reúna todos los requisitos tanto de existencia como de validez y,
además, que haya capacidad en el heredero y legatario para recibir la herencia; podrá
existir un testamento legalmente válido, pero caducar la disposición testamentaria por
incapacidad del heredero o del legatario. En realidad, la capacidad para testar es un
supuesto especial de la sucesión testamentaria; pero la estudiaremos en este lugar, para
no separarla de la capacidad para heredar que sí es un supuesto común a las
testamentarias e intestados. Se establece como regla general la capacidad de toda
persona para testar y como regla especial la incapacidad creada sólo en nuestro derecho
en dos casos: l.-Cuando se trata de enajenados; y 2.Cuando se refiere a menores de
ambos sexos que no han cumplido 16 años de edad.
Por consiguiente, fuera de estos dos casos especiales se fija como regla general la
capacidad que comúnmente tiene toda persona para disponer de sus bienes por
testamento.

17. ¿Qué es el inventario en la herencia?


El albacea, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de su cargo, debe proceder
a la formación del inventario y concluirlo en un plazo de sesenta días. En cuanto e!
albacea inicie la formación del inventario, dará aviso al juez a efecto de que los herederos
nombren un perito valuador, en virtud de que el inventario y e! avalúo deben ejecutarse, si
es posible, en e! mismo acto. Los herederos se pondrán de acuerdo para la designación
de un perito que será elegido por mayoría, y si no se ponen de acuerdo, el juez hará la

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designación tomando en cuenta los peritos propuestos. El inventario puede ser simple o
solemne.

18. En la adquisición de las herencias el Art. 1707 del Código Civil Federal nos
habla de:
Art. 1707.-"Los albaceas, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del
inventario, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes
hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los
herederos o legatarios. El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de la
materia, aprobará o modificará la proposición hecha, según corresponda. El albacea que
no presente la proposición de quien se trata O que durante dos bimestres consecutivos,
sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios 10 que les corresponda, será
separado del cargo a solicitud de cualquiera de los interesados".

19. El Art. 1716 del Código Civil Federal dispone al respecto de:
Art. 1716.-"El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, de acuerdo con
los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y el
número y sueldos de los dependientes"",

20. ¿Qué es la liquidación de la herencia?


Aprobado el inventario, procederá el albacea a liquidar la herencia. Para la liquidación de
la misma existen las siguientes reglas: En primer lugar se pagan las deudas mortuorias
(que pueden cubrirse antes de la formación del inventario, dada su naturaleza). Se
entiende por deudas mortuorias los gastos del funeral y los causados en la última
enfermedad a consecuencia de la cual haya muerto el autor de la sucesión. En segundo
término, se pagarán las deudas erogadas por la administración y conservación de los
bienes, as! como las pensiones alimenticias. También esta clase de deudas pueden
pagarse por el albacea antes de la formación del inventario. Son las únicas, con las
mortuorias, que se hacen exigibles sin necesidad de que el albacea forme el inventario y
si no hay efectivo, el albacea podrá pedir la venta de bienes suficientes de acuerdo con
los herederos, y observando las solemnidades que después indicaremos. Si no se ponen
de acuerdo los herederos, el juez puede autorizar la venta para el pago de las mismas
(Art. 1717, 1758 Y 1765 del Código Civil). Después de pagadas esas deudas preferentes,
se cubrirán las hereditarias exigibles, es decir, de plazo cumplido. Por deudas hereditarias
se entienden las contraídas por el autor de la herencia independientemente de su
testamento, es decir, antes de su muerte, sin incluir aquellas deudas que reconozca en el
testamento, que hemos visto que se consideran como legados preferentes, si no existe
más constancia de la deuda, que la declaración del testador. Para el pago de las deudas
hereditarias exigibles, el albacea deberá respetar, si existe concurso, la sentencia de
graduación, es decir, si se ha declarado la quiebra O el concurso de la sucesión o del de
cujus antes de su muerte, en la sentencia de graduación se fijará el orden conforme al
cual deberán pagarse las deudas. Si no existe concurso, se pagarán conforme se vayan
exigiendo, respetándose los créditos preferentes (Arts. 1754 a 1762 del Código Civil). El
albacea no puede pagar los legados, ni hacer la partición entregando a los herederos la

41
porción que les corresponda sin haber garantizado suficientemente todas las deudas
hereditarias. Una vez que éstas queden pagadas o debidamente garantizadas, se
entregarán a· los legatarios los bienes dejados en legado y se procederá a la partición del
caudal hereditario. Los acreedores que se presenten después de pagados los legados,
ejercitarán su acción en primer término en contra de los herederos o masa hereditaria y
sólo que no haya bienes suficientes para cubrir los créditos podrán proceder contra los
legatarios. Tanto para el pago de las deudas preferentes antes de la formación del
inventario, como para el de las hereditarias, puede el albacea vender los bienes muebles
e inmuebles de la herencia por. Acuerdo de la unanimidad de los herederos. Si no se
ponen de acuerdo, el juez puede autorizar la venta de esos bienes, que tendrá que
hacerse en pública subasta (Arts. 1717, 1757 Y 1765 del Código Civil). Cuando entre los
herederos existan menores de edad, la venta de bienes raíces tendrá que sujetarse a las
disposiciones especiales para la enajenación de los mismos, conforme a las cuales, si
todos los herederos fueren menores de edad, la venta sólo podrá hacerse en pública
subasta, con previa autorización judicial, y una vez que se demuestre por e! tutor la
necesidad de la venta o la evidente utilidad de la misma. Cuando algún heredero sea
menor de edad, de tal suerte que exista una copropiedad hereditaria entre mayores y
menores de edad, la venta de bienes raíces O de muebles preciosos, se sujetará a las
siguientes formalidades: el juez mandará valorizar los bienes a fin de resolver si conviene
la venta O si se puede adjudicar al heredero menor de edad la parte que le corresponda.
Si el juez acuerda la venta, será en subasta pública; pero puede dispensar esta
formalidad si así lo estima conveniente (Arts. 563, 1766 Y1717 de! Código Civil).

TEMA V

SUPUESTOS ESPECIALES DE LAS TESTAMENTARIAS

5.1 TESTAMENTO.

Definición.- El testamento es un acto unilateral personalísimo, revocable y libre por


el cual una persona trasmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen
con la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después
de la misma

Características: art 1295 cc

Es un acto jurídico unilateral

o Una manifestación de voluntad

o La intención de producir consecuencias de derecho

o Sancionado por la norma jurídica

o Tiene por objeto producir consecuencias de derecho

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Personalísimo, libre y revocable.- no se puede realizar por conducto de un
representante.

Debe ser ejecutado por persona capaz

Tiene por objeto la trasmisión de bienes, derechos, y obligaciones que no se


extinguen por la muerte. El objeto es la trasmisión de bienes, derechos y obligaciones
que se condiciona por el arti 1378 del cc en su validez legal

5.2 VALIDEZ Y NULIDAD DEL TESTAMENTO.


En cuanto a la nulidad el art 8 del cc establece que los actos ejecutados en
contra del tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos excepto en
los casos que la ley disponga lo contrario. No obstan te que la nulidad absoluta del
testamento se puede invocar en cualquier tiempo la ley fija un término para reclamar
la herencia y es de diez anos , de manera que no tendría interés para los presuntos
herederos dejar pasar ese término después de la muerte del testador , porque aún
cuando pudiesen impugnar el testamento como nulo después del plazo indicado , esta
nulidad no les beneficiaria , ya que el termino para reclamar la herencia habría
transcurrido , por lo tanto el termino que motivan la acción de nulidad tanto en cuando
el testamento está afectado por nulidad absoluta o relativa debe establecerse antes del
plazo de diez anos art 1652 cc
Evocando las causas de nulidad de testamento estas pueden ser:

Nulidad absoluta

Nulidad por incapacidad.- esta esta considerada como relativa en los casos de
retraso mental y en menores de 16 anos

Nulidad relativa.- En casos de que el acto jurídico sea ejecutado por una persona
incapaz art 2236 cc

Nulidad por vicios de voluntad.- si el testador manifiesta su voluntad sin libertad, es


victima de violencia , si no la manifiesta en forma cierta es victima del error o el dolo

Nulidad por dolo.-el dolo por si mismo es motivo de nulidad y es aplicable a a la


incapacidad o por error y esta acción prescribe a los diez anos

Nulidad por violencia.- la violencia no solo se puede ejercer sobre el testador sino
también sobre los hijos , parientes o cónyuges, e incluye la violencia moral , la
violencia física y las amenazas .

Nulidad por falta de forma.- e testamento es un acto jurídico solemne al determinar


las especies de testamentos como son los públicos abiertos o públicos cerrados

5.3 LA FORMA EN LOS TESTAMENTOS.


Por su forma los testamentos se clasifican en dos categorías que son los
testamentos ordinarios y los testamentos especiales art 1499 cc

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Entre los testamentos ordinarios tenemos el publico abierto , el publico cerrado , y el
ológrafo ,y en las reformas de 1994 se establece un tercer elemento que es el
publico simplificado art 1500 cc

Los testamentos especiales hacen referencia a, el privado, el marítimo, el militar y el


hecho en país extranjero. Art 1501 cc

5.4 CADUCIDAD HEREDITARIA Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS.


1.- La caducidad.- La caducidad no es un vicio del testamento, sino que supone su validez
por haberse otorgado cumplimiento todos los requisitos tanto de existencia como de
validez. A pesar de que el acto jurídico es perfecto, existe una imposibilidad de que surta
efectos por un hecho ajeno al testador y generalmente posterior a su muerte.
Las causas que originan la caducidad son las siguientes

1º Cuando el heredero o legatario muere antes que el testador, se trata en este caso un
hecho ajeno al testador pero anterior a su muerte. Los siguientes casos son posteriores.

2º. Cuando el heredero o legatario muere después del testador, pero antes de que se
cumpla la condición suspensiva. Cómo esta impide el nacimiento del derecho, es
necesario que se cumpla viviendo el heredero o legatario, si muere antes de que se
realice caduca la disposición testamentaria en lo referente al heredero, y en tal virtud, no
puede ya trasmitir esos bienes a sus herederos sino que se considera que no hubo
disposición testamentaria eficaz y debe abrirse la sucesión legítima. Si el heredero o
legatario muere antes de que se realice la condición, la disposición testamentaria caduca
y, por consiguiente no puede transmitirse esos bienes a sus herederos a pesar de que
mueren con posterioridad al testador. Justamente para evitar la caducidad el testador
puede hacer substituciones, es decir, puede nombrar un substituto del heredero.

3º. Cuando el heredero se hace incapaz de heredar. Ya indicamos las causas que
originan la incapacidad para heredar. En estos casos caduca la disposición y se abre la
sucesión legítima para los bienes objeto de la disposición que ha caducado.

4º. Cuando la renuncia la lleve a cabo el heredero o legatario.

Aunque la transmisión de los bienes se opera de pleno derecho por la muerte del testador
y en el momento mismo de la muerte, hemos indicado que se exige una aceptación tácita
o expresa del heredero o legatario supuesto que nadie puede ser heredero o legatario
contra su voluntad. Si se manifiesta la aceptación tácita o expresa, produce efectos
retroactivos y la transmisión de la herencia se opera desde la muerte del testador, pero si
se renuncia expresamente la herencia, caduca la disposición testamentaria y en este caso
debe también abrirse la sucesión legítima (sólo por lo que se refiere a la parte del
heredero, no del legatario), a no ser que se haya nombrado un substituto, que
precisamente tiene por objeto evitar la apertura de la sucesión legítima.

5º. El incumplimiento de la condición suspensiva respecto de herederos o legatarios.


Hemos visto que el testador puede imponer condiciones suspensivas o resolutorias para
los legados puede imponer condiciones suspensivas o resolutorias para los legados y que

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si no se cumple la condición suspensiva, el legatario no llega a adquirir la cosa,
liberándose el responsable del legado. Si se trata de un heredero, entonces se abrirá la
sucesión legítima por la parte que caducó

2.- Substitución de heredero. La substitución, por consiguiente tiene por objeto evitar, en
los tres casos indicados, que se abra la sucesión legítima; el testador previendo esos
casos que originarían la caducidad de la institución, puede nombrar a un substituto para
que entre en la herencia. Esta es la substitución llamada vulgar.

En el Código vigente, al admitirse sólo la substitución vulgar, aquella en la que se origina


solamente en los casos en que el heredero muera antes que el testador, resulte incapaz
de heredar o renuncie la herencia, no se permite ya que los que ejercen la patria potestad
nombren substitutos, para los descendientes impúberes. . Actualmente si el heredero
impúber muere antes de la edad permitida para testar (16 años). Se abrirá en sucesión
legítima. No será válida la cláusula en la cual el ascendiente testador, nombrase un
substituto si el heredero muriese antes de los 16 años.

En la doctrina se acepta otra forma de substitución, llamada recíproca , como subdivisión


de la directa que estamos estudiando. Mas que una substitución es un modo de sustituir
permitido en nuestro derecho actual en el cual los herederos instituidos son substituidos
recíprocamente

3.- Substitución fideicomisaria. Además de la substitución directa que comprende las


cuatro formas ya indicadas (la vulgar, pupilar, ejemplar y recíproca), existe la indirecta
llamada fideicomisaria. Esta substitución esta prohibida por la ley.

Se llama substitución indirecta o fideicomisaria aquella en la cual el testador impone al


heredero la obligación de transmitir los bienes hereditarios a determinada persona, bien
sea durante su vida o cuando muera. En la substitución fideicomisaria el heredero queda
considerado simplemente como un usufructuario de los bienes, supuesto que el dominio
lo habrá de transmitir a su muerte o bien durante su vida, en un cierto plazo

El testador es el fideicomitente y el heredero el fiduciario; los bienes que se transmiten se


consideran en fideicomiso en ésta forma se impone una vinculación para ir
transmitiéndolos de generación en generación, como se aceptaba en la legislación
antigua, lo que era perjudicial tanto a la economía, como a la libertad de testar que se
reconoce en el derecho moderno.

La sustitución fideicomisaria trae consigo su nulidad pero no la del testamento o


institución respectiva. Es decir, la cláusula se tiene por no puesta y es válida la institución.
El único efecto en éste caso sería originar la herencia legítima cuando sobrevenga alguna
causa de caducidad ante la imposibilidad de que el substituto pueda recibir por
testamento, toda vez que la substitución se considera como no puesta.

AUTOEVALUACION

TEMA V

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1.- ¿Qué es testamento?
Definición: El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre,
por el cual una persona capaz trasmite sus bienes, derechos y obligaciones que se
extinguen por la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para
después de la misma.

2.- ¿Qué dice el Código Civil del Testamento?


Artículo 1295.Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una
persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para
después de la muerte.
El Código Civil define al testamento aunque no dice que sea un acto jurídico unilateral,
sino simplemente que es un acto. Naturalmente se caracteriza como un acto jurídico
porque es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir
consecuencias de derecho; y es unilateral porque solo anteviene sus manifestaciones de
voluntad Art. 1295
En nuestro Código Civil para el D.F. hay tras posibilidades en materia sucesoria:

1.- La sucesión testamentaria (cuando en el testamento se disponga de todos los bienes)

2.- La sucesión legítima o intestada (cuando no hay testamento), y

3.- La sujeción en que subsisten simultáneamente la sucesión testamentaria y la legítima.

3.- ¿Cómo es la manifestación de voluntad?


El testamento que es también el documento en el cual consta la voluntad última de
carácter patrimonial, puede contener otras cuestiones (nombramiento de tutor,
reconocimiento de hijos, disposiciones funerarias, etc. Además de ser un acto jurídico
unilateral, solemne y personalísimo, característica con las que conceptualmente se define
el testamento, nuestro Código Civil lo califica de revocable y libre.

4.- ¿Cuál es el objeto del testamento?


Como en los testamentos el objeto consiste en la transmisión de los bienes que integran
el patrimonio de la sucesión, es necesario que estos bienes existan o puedan existir en l
la naturaleza, hay una imposibilidad física para el objeto en el acto jurídico, en los
contratos o en los testamentos.

5.- Explique ¿De qué trata el artículo 1378 del Código Civil Federal?
Artículo 1378. El testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga
institución de herederos y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de
heredar.

6.- ¿Qué artículo habla de la nulidad absoluta de testamento y explique por qué?

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En el artículo 8º. Del Código Civil se dispone que los actos ejecutados en contra del tenor
de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la
ley disponga lo contrario.
Artículo 8. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés
público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario

Quiere esto decir que los perjudicados por el testamento podrán invocar en cualquier
tiempo la nulidad, que la prescripción no puede purgar este vicio, cualquiera que sea el
tiempo transcurrido. Tampoco es este un acto susceptible de confirmación, porque si el
testador revoca su testamento y hace uno nuevo en el que ya no se contenga aquella
finalidad ilícita, no se tratará entonces de una ratificación sino de un nuevo otorgamiento,
o sea un problema completamente distinto del que tratamos.

7.- ¿Qué es la nulidad por incapacidad?


- La capacidad de ejercicio es un elemento que solo se requiere para la validez de los
actos jurídicos. Por consiguiente la incapacidad es una causa de invalidez que
origina la nulidad relativa del contrato o del acto jurídico en general.

8.- ¿Explique la nulidad por dolo?


- En materia de testamentos se dice que es nulo el testamento captado por dolo o por
fraude, y en la palabra “captado” tenemos un elemento suficiente para considerar que la
voluntad ha sido falseada, es decir, que ha sido víctima de un error y que este error es su
causa determinante, pues de lo contrario no se le habría captado (Art. 1487)
Artículo 1487. Es nulo el testamento captado por dolo o fraude

9.- ¿Cuál es la nulidad por violencia?


El Código, a propósito de la violencia en los testamentos, se refiere a la violencia moral,
pero es una definición incompleta, ya que debe también comprenderse la física. El
Artículo 1485 supone el caso de amenazas, es decir, la violencia moral.
Artículo 1485. Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas
contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus
parientes.

10.- ¿Cuál es la clasificación de los testamentos en su forma?


Su forma en el Código vigente se distinguen dos clases de testamentos; Ordinarios y
Especiales.

11. -¿De qué trata cada testamento?


Los Ordinarios son: el público abierto, el público cerrado y el ológrafo, y se agregó el
público simplificado, por la forma al artículo 1500, publicada el 6 de enero de 1994
Testamentos especiales, son aquellos que se hacen tomando en cuenta determinadas
circunstancias y solo en atención a las mismas se permite recurrir a esa forma
privilegiada, no siendo eficaz en los casos ordinarios.- Los testamentos Especiales son, el
privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.

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12.- ¿Cuál es el testamento ológrafo?
.- Que reconoce el Código Civil vigente, considerado como testamento ordinario, es el
escrito por el testador de su puño y letra, siempre y cuando sea mayor de edad y sepa
naturalmente leer y escribir. Este testamento debe otorgarse por duplicado y guardarse en
un sobre cerrado cada uno de los ejemplares. Se presentará ante el Director del Registro
Público de la Propiedad y se manifestará ante dicho director y en presencia de testigos
que en ese sobre se contiene el testamento.

13.- ¿Qué es la caducidad hereditaria?


La caducidad no es un vicio del testamento, sino que supone su validez por haberse
otorgado cumplimiento todos los requisitos tanto de existencia como de validez. A pesar
de que el acto jurídico es perfecto, existe una imposibilidad de que surta efectos por un
hecho ajeno al testador y generalmente posterior a su muerte.

14.- ¿Cuándo ocurre la substitución del heredero?


En el Código vigente, al admitirse sólo la substitución vulgar, aquella en la que se origina
solamente en los casos en que el heredero muera antes que el testador, resulte incapaz
de heredar o renuncie la herencia, no se permite ya que los que ejercen la patria potestad
nombren substitutos, para los descendientes impúberes. . Actualmente si el heredero
impúber muere antes de la edad permitida para testar (16 años). Se abrirá en sucesión
legítima. No será válida la cláusula en la cual el ascendiente testador, nombrase un
substituto si el heredero muriese antes de los 16 años.

15.- ¿Cuáles son los tipos de substitución de heredero?


Substitución llamada vulgar Nuestra legislación vigente admite sólo esta forma de
substitución. En cambio, la legislación anterior se hacia la clasificación de substituciones
directas e indirectas, y a la vez se subdividían las primeras en vulgares, pupilares,
ejemplares, y recíprocas.

16.- ¿Cuál es la substitución fideicomisaria?


Se llama substitución indirecta o fideicomisaria aquella en la cual el testador impone al
heredero la obligación de transmitir los bienes hereditarios a determinada persona, bien
sea durante su vida o cuando muera

17.- ¿Qué señala nuestra ley en relación con la nulidad la revocación y la caducidad
de herederos?

18.-¿Qué señala la Ley, en relación con los substituciones testamentarias?


Los casos de substitución de heredero ocurren cuando el testador nombra a un substituto
para el caso de que el heredero muera antes que él, resulte incapaz, o renuncie la
herencia. La substitución, por consiguiente, tiene por objeto evitar, en los tres casos

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indicados, que se abra la sucesión legítima; el testador, previendo esos casos que
originarían la caducidad de la institución, puede nombrar a un substituto para que entre en
la herencia. Esta es la substitución llamada vulgar.

TEMA VI

SUPUESTOS PROPIOS DE LA SUCESION LEGÍTIMA

6.1 APERTURA DE LA HERENCIA LEGÍTIMA.


La herencia legítima se abre en los siguientes casos:
Cuando no se otorgo testamento, que es la hipótesis normal
Cuando habiéndose otorgado el testamento este ha desaparecido
Cuando el testamento jurídicamente es inexistente
Cuando el testamento es nulo, o hay nulidad parcial
Cuando el testador revoca su testamento
Cuando en el testamento solo se disponga de una parte de los bienes
Cuando el heredero testamentario repudia la herencia
Cuando el heredero testamentario muera antes del testador
Cuando el heredero muera antes de que se cumpla la condición suspensiva
En los casos de incapacidad de goce del heredero testamentario

En el código civil vigente la herencia legítima se abre. Art 1599 cc


I.- cuando no hay testamento o el que se otorgo es nulo o perdió validez
II.-cuando el testador no dispuso de todos sus bienes
III.-cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero
IV.- cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia, o es incapaz de
heredar si no se ha nombrado substituto
Caducidad del legado y de la herencia.-
La caducidad del legado beneficia a todos los herederos por que el activo hereditario
aumenta.

6.2 PARENTESCO, MATRIMONIO Y CONCUBINATO COMO SUPUESTOS DE LA


SUCESIÓN LEGÍTIMA.
Son tres los sistemas de heredar, estas son por cabeza, por líneas y por estirpe.
Herencia por cabeza.- es cuando el heredero recibe en nombre propio, es decir no es
llamado a la herencia en representación de otro, esta se tiene en todos los hijos, en los
padres y en los colaterales.
Herencia por líneas.- esta se presenta en los ascendientes de segundo grado o de
ulterior grado , es decir procede respecto a abuelos y bisabuelos , , la característica es
que se divide la herencia en dos partes paterna y materna independientemente de que
en una línea existan mayor número de personas que en la otra , la herencia se divide en
dos partes

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Herencia por estirpe.- esta da derecho a la herencia por representación, esto es
cuando u descendiente entra a heredar en lugar de un ascendiente ( el hijo en
representación del padre), esto da el derecho de representación
En los artículos 1609, 1610 y 1611 de nuestro Código Civil vigente se reglamenta la
herencia por estirpes, tratándose de los descendientes.

6.3 PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA.


Estas son en primer lugar los descendientes, los hijos excluyen a los nietos, estos a los
bisnietos, es decir el pariente más próximo excluye al más lejano.
Son llamados a la herencia los descendientes y el cónyuge, los ascendientes, los
colaterales hasta el cuarto grado, los hijos adoptivos, y los adoptantes, la concubina y el
concubinario y la asistencia publica
1.- Principio.- Las personas que tienen derecho a la herencia legítima son en primer lugar
los descendientes y el cónyuge, que juntos excluyen a los ascendientes y a todos los
parientes colaterales.
2.- Herencia de los descendientes.- Desde el punto de vista se comprende la ambigüedad
del Art. 1609 que dice: “Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros
heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de
descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la
herencia”.
3.- Herencia de los ascendientes.- Los ascendientes sólo tienen derecho a heredar a falta
de descendientes. Al respecto dicen los artículos siguientes:
Art. 1615.- “A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre por
partes iguales”.
Art. 1616.- “Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la
herencia”.
Art. 1618.- “Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos
partes iguales y se aplicará una de los ascendientes de la línea paterna y otra de la
materna”.
4.- Herencia del cónyuge supérstite.- El Código Civil vigente dispone al respecto:
Art. 1624.- “El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho
de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan
hijos adoptivos del autor de la herencia”.
Art. 1625.- “En el primer caso del art. Anterior, el cónyuge recibirá íntegra la Proción
señalada; en el segundo caso, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar
sus bienes con la porción mencionada”.
Art. 1626.- “Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se
dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los
ascendientes”.
Art. 1627.- “Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión,
tendrá dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá
por partes iguales entre los hermanos”.
Art. 1628.- “El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos
artículos anteriores, aunque tengan bienes propios”.

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Art. 1629.- “A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en
todos los bienes”.
5.- Herencia de los colaterales.- El Código Civil vigente regula esta materia en los
artículos 1630 a 1634 en los términos siguientes:
Art. 1630.- “Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales”.
Art. 1631.- “Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán doble
porción que éstos”.
Art. 1632.- “Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios
hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la
herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes teniendo en
cuenta lo dispuesto en el art. Anterior”.
Art. 1633.- “A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por
estirpes, y la porción de cada estirpe por cabeza”.
Art. 1634.- “A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes
más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de líneas, ni consideración al doble
vínculo, y heredarán por partes iguales”.
6.- Herencia de la concubina.- Art. 1635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a
heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del
cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cincos
años que procedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en
común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato. Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas, o
concubinarios en las condiciones mencionadas al principio de este art., ninguno de ellos
heredará.
7.- Herencia de la Asistencia Pública.- Art. 1636.- A falta de todos los herederos llamados
en los capítulos anteriores, sucederá la Beneficencia Pública.
Como el Art. 27 constitucional prohíbe a las instituciones de beneficencia, tanto públicas
como privadas, adquirir bienes raíces innecesaria para su objeto, en los casos en que la
Asistencia Pública herede tales bienes, para cumplir con el mandato constitucional, el art.
1637 ordena que esos bienes se rematen y se le aplique su valor.
8.- Herencia de los hijos naturales.- Art. 360.- “La filiación de los hijos nacidos fuera del
matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo” hecho del nacimiento. Respecto del
padre, sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare
la paternidad.

AUTOEVALUACION
TEMA VI
SUPUESTOS PROPIOS DE LA SUCESION LEGÍTIMA

1.- ¿Cuáles son los casos para abrir una herencia legítima?
En la apertura de la sucesión legitima o intestada se enuncian algunos de los casos en
que puede abrirse.
1.- Cuando no se otorgó testamento, que es la hipótesis normal

2.- Cuando habiéndose otorgado el testamento éste ha desaparecido.

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3.- Cuando el testamento es jurídicamente inexistente.

4.- Cuando el testamento es nulo; la nulidad puede ser total, refiriéndose a determinada
institución de heredero de legatario.

Cuando el testamento es nulo, si la nulidad es parcial, se abre la cesión legítima por lo


que toca a las disposiciones nulas y subsiste la testamentaria por lo que se refiere a las
cláusulas válidas.

5.- Cuando el testador revoca su testamento.

6.- Cuando en el testamento sólo se disponga de parte de los bienes.

7.- Cuando el heredero testamentario repudia la herencia.

8.- Cuando el heredero testamentario muera antes que el testador.

9.-Cuando el heredero muere antes de que se cumpla la condición suspensiva, a pesar de


que su muerte sea posterior a la del testador no se cumpla la condición.

10.- En los casos de la incapacidad de goce del heredero testamentario.

CCF.-Artículo 1599.- La herencia legítima se abre:


I. Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió validez;
II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes;
III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero;
IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de
heredar, si no se ha nombrado substituto.

2.- ¿Las cláusulas para el testamento nulo?


Art. 1484.- Es nula la institución de heredero o legatario hecha en memorias o
comunicados secretos.
Art. 1485.- Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas
contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus
parientes.
Art. 1486.- El testador que se encuentre en el caso del Art. que precede, podrá, luego que
cese la violencia o disfrute de la libertad completa, revalidar su testamento con las
mismas solemnidades que si lo otorgara de nuevo. De lo contrario será nula la
revalidación.
Art. 1487.- Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.
Art. 1488.- El juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentará sin
demora en la casa del segundo para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará acta
en que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o personas que
causen la violencia y los medios que al efecto hayan empleado o intentado emplear, y si
la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho.

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Art. 1489.- Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida y claramente su
voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le
hacen.
Art. 1490.- El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en
que éste deba ser nulo conforme a la ley.
Art. 1491.-El testamento es nulo cuando se otorga en contravención aformas prescritas
por la ley.
Art. 1492.- Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se
obligue a no usar de ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase
que fueren.

3.- ¿Cuáles es la clasificación de los casos de apertura de herencia legítima?


I.- Cuando no hay disposición testamentaria, comprendiendo tres casos:

1.- Cuando no se otorgó testamento;

2.- Cuando se revocó el testamento,

3.- Cuando existiendo un testamento, éste ha desaparecido

II.- En los casos de ineficiencia del testamento. Es decir que no producirá efecto. La
ineficacia del testamento tiene lugar:

1.- Cuando es inexistente;

2.- Cuando está afectado de nulidad absoluta, y

3.- Cuando está afectado de nulidad relativa.

III.- Cuando el testador dispone sólo de parte de los bienes. Este tercer grupo supone:

1.- Que se dispuso de parte de los bienes, por lo que deberá ser materia de sucesión
legítima. 2.- Que sólo se hizo una institución de legatarios respecto de parte del activo, y
nada se dijo del resto no del pasivo; en cuyo caso se abrirá la sucesión legitima por la
parte no dispuesta;

3.- Que sólo hubo una institución parcial de heredero; es decir, se instituyó heredero por
parte alícuota.

IV.- En los casos de caducidad de la herencia. La caducidad de herencia supone a su vez


las siguientes hipótesis:

1.- Que el heredero testamentario repudió la herencia; caduca su parte alícuota que será
materia de sucesión legítima

2.- Que el heredero murió antes que el de cujus

3.- Que el heredero murió antes que se cumpliera la condición suspensiva. A pesar de
que haya muerto después del testador, se abre la sucesión legítima,

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4.- Incumplimiento de la condición suspensiva de que dependa la institución hereditaria

5.- Incapacidad del heredero por los casos siguientes: falta de personalidad, delito, actos,
actos inmorales, falta de reciprocidad internacional, motivos de orden público, presunción
de influencia contraria a la voluntad del testador o a la integridad del testamento, renuncia
y remoción de un cargo conferido en testamento.

4. Que dice el artículo 1497 del código civil federal?


Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los
herederos y legatarios:
-Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la
condición de que dependa la herencia o el legado;
-Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;
-Si renuncia a su derecho.

5. Que dice el artículo 1498 del código civil federal?


La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o presente
desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte
del heredero o legatario, cuyos derechos se transmiten a sus respectivos herederos.

6.- ¿Cuales son las sucesiones legítimas fundamentales de herederos?


Herencia por cabeza, por líneas y por estirpes.
CCF.- Artículo 1602.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:
I. Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto
grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos
señalados por el artículo 1635.
II. A falta de los anteriores, la beneficencia pública.

7. Cuál es la herencia por cabeza?


Sucesión en que cada uno de los sucesores mortis causa hereda por su propio derecho,
no por el de representación.

8.- ¿De qué trata la herencia por líneas?


La herencia por líneas se presenta en los ascendientes de segundo o de ulterior grado; es
decir, procedente respecto de los abuelos, bisabuelos, etc., La herencia por líneas se
caracteriza en que se divide en dos partes: herencia paterna y materna. La herencia se
divide en dos partes, y después cada mitad se subdivide en el número de ascendientes de
cada línea.

9.- ¿Cual es la herencia por estirpes?


Es la que presenta mayor dificultades en su régimen, dando derecho a la herencia por
representación. Se puede definir de la siguiente manera: cuando un descendiente entra a
heredar en lugar de un ascendiente. Este sería el concepto más general. Se presenta

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también el línea recta descendente, sin limitación de grado; en línea recta ascendente
nunca puede ocurrir; es decir; el bisabuelo no representa al abuelo, cuando éste murió
antes que el autor de la sucesión, sino que heredará por líneas cuando no exista el abuelo
y a su vez no haya padres, ni descendientes.
En cambio en la línea recta descendente si hay derecho de representación, sin limitación
de grado. Esto quiere decir que el hijo representa a su padre, si éste muere antes que el
cujus, o el nieto representa a su abuelo, si a su vez murieron su padre y su abuelo; o el
bisnieto puede heredar por estirpes, si a su vez murieron su padre, su abuelo y su
bisabuelo.
La herencia por estirpes puede existir también en la línea colateral, pero limitada solo a
favor de los sobrinos del de cujus, es decir cuando mueren los hermanos del autor de la
herencia, sus hijos, como sobrinos del de cujus, pueden representarlos.

10. A que se refiere el Artículo 1610 del código civil federal?


Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes, y si
en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se
dividirá por partes iguales.

11.- Que decía Valverde en la definición de derecho de representación?


Decía “ Dado el concepto que el código tiene del derecho de representación, que es igual
al de las leyes de Toro, podemos definirle como el famoso comentarista Llamas y Molina,
diciendo que es un derecho en virtud del cual los hijos ocupan el lugar de los padres,
perpetuamente en la línea recta, y hasta el segundo grado en la colateral para dividir la
herencia del ascendiente común, con los parientes de grado más próximo en la colateral”
(Valverde, Tratado de Derecho Civil Español)

12. ¿Cuál es la herencia en caso de adopción?


Herencia del adoptado. El adoptado hereda como hijo, pero en la adopción simple no hay
derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante.
Concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado en forma simple, los
primeros sólo tendrán derecho a alimentos
13.- ¿Quiénes son las personas que tiene derecho a la herencia legítima?
En primer lugar los descendientes y el cónyuge, que juntos excluyen a los ascendientes y
a todos los parientes colaterales. A su vez, en el grupo de los descendientes los hijos
excluyen a los nietos; estos los bisnietos. Es decir el pariente más próximo excluye al más
lejano. En general son llamados a la herencia los descendientes y el cónyuge; los
ascendientes; los colaterales hasta el cuarto grado; los hijos adoptivos y los adoptantes; la
concubina y el concubinario en ciertos casos y la Asistencia Pública.

14. ¿Qué dice en los artículos 1615 y 1616 del código civil federal?
· Artículo 1615. A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la
madre por partes iguales.

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· Artículo 1616. Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la
herencia.

15. El artículo 1618 del código civil federal se refiere a:


Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales, y
se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a la de la materna.

16.- Mencione ¿Qué artículos hay en la herencia del cónyuge supérstite?


El Código Civil vigentes dispone al respecto
Art. 1624.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho
de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión, no igualan
a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con
hijos adoptivos del autor de la herencia.
Art. 1625.- En el primer caso del Art. anterior, el cónyuge recibirá íntegra la porción
señalada; en el segundo, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus
bienes con la porción mencionada.
Art. 1626.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá
en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los
ascendientes.
Art. 1627.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión,
tendrá dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá
por partes iguales entre los hermanos.
Art. 1628.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los dos Art.s
anteriores, aunque tenga bienes propios.
Art. 1629.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en
todos los bienes.

17. Explique los artículos del 1630 al 1634 del código civil federal de la herencia de
los colaterales.
Los colaterales del cujus -hermanas y sobrinos- heredan de la siguiente manera:

Por cabeza los hermanos y por extirpe los sobrinos, estos, solo en caso de que sean hijos
de hermanos que:

a) Pre-murió (falleció antes que el autor de la sucesión)


b) repudio la herencia, o se ( es incapaz de heredar)
Los sobrinos, en este caso, si bien heredan por extirpe, son herederos directos del
causante, y se dice, por ficción legal, que heredan “o representación”. Caso distinto es el
que se da cuando la hermana (o) del cuis muere después que este, porque en esta
hipótesis habiéndole sucedido sus propios herederos lo suceden a él, de forma que ya no
necesariamente son los sobrinos si no cualquier heredero, testamentario o legitimo o
legatario, porque estos no heredan del primer fallecido si no de un causahabiente –
heredero- de este. En el caso de hermano pre-muerto que renuncio a la herencia o que
es incapaz de heredar los hijos de estos están legitimados para acudir al juicio sucesorio
o para entablar juicio de petición de herencia, porque son herederos directos, hay una

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sola transmisión hereditaria, en el segundo caso –hermano muerto después, que no
renuncio a la herencia ni es incapaz-, el legitimado para todo lo anterior es el albacea de
la sucesión de este o bien, los herederos ya declarados tales por sentencia firme. No son
herederos directos del primeramente fallecido, si no del hermano muerto después. Hay
dos transmisiones hereditarias.

18. ¿De que trata la herencia de la concubina?


En la manera como un concubino puede heredar, es porque el otro le confiere derechos a
través de un testamento. Quien no tiene hijos, ni padres vivos, ni cónyuge, tiene libertad
para dejarle la totalidad de sus bienes a quien quiera a través de un testamento, por
ejemplo, puede dejarle los bienes a su concubino. Y quien tiene algún hijo, puede
disponer del 20 % de sus bienes a través de un testamento; quien no tiene hijos, pero
tiene a sus padres con vida, puede disponer de la tercera parte de sus bienes. Entonces,
mediante una disposición testamentaria, es factible conferir derechos a un concubino

19.- ¿Qué dice el artículo 1635 del Código Civil Federal?


Art.1635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente,
aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan
vivido junto como si fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron
inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos
hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las
condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredará.

20.- ¿Cuál es la Herencia de la Asistencia Pública?


Esta solo ocurre cuando faltan los descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales
hasta el cuarto grado.
Art. 1636.- A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá
la Beneficencia Pública.
Art. 1637.- Cuando sea heredera la Beneficencia Pública y entre lo que corresponda
existan bienes raíces que no pueda adquirir conforme al Art. 27 de la Constitución, se
venderán los bienes en pública subasta, antes de hacerse la adjudicación, aplicándose a
la Beneficencia Pública el precio que se obtuviere.

TEMA VII

LAS CONSECUENCIAS DEL DERECHO HEREDITARIO.

7.1 CONSECUENCIAS DE TRANSMISIÓN.


1.- Concepto.- Entendemos por consecuencias del derecho hereditario, las diferentes
situaciones jurídicas concretas que se constituyen con motivo de la creación, transmisión,
modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones en materia hereditaria.
Existen dos tipos de consecuencias las primarias y las secundarias

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2.- Transmisión testamentaria y legitima.- Un principio fundamental en materia hereditaria
es el relativo a la transmisión testamentaria y legitima. Existen en nuestro derecho dos
formas de transmisión hereditaria: la que se hace por testamento, y la que opera por la
ley, condicionada por el hecho jurídico de la muerte. La transmisión por testamento es la
más compleja, comprende dos formas: a titulo universal y a título particular. La primera
implica la transmisión del patrimonio o de una parte alícuota; es decir, del conjunto de
bienes, derechos y obligaciones a beneficio de inventario cuando el heredero es universal,
o de una parte proporcional determinada por el testador, cuando instituye distintos
herederos.
3.- Comparación entre las consecuencias que origina el testamento y las que crea el
contrato. - El testamento, según hemos dicho, es una forma de transmisión a titulo
universal o a título particular. Existe la transmisión a titulo universal al instituir herederos y
la transmisión a título particular al instituir legatarios.
El contrato es solo una forma de transmisión a título particular. El supuesto jurídico
también es distinto en el testamento y en el contrato.
En el testamento el supuesto jurídico siempre es la muerte del testador, para que se
opere la transmisión a titulo universal o a título particular. En el contrato el supuesto
jurídico es el acuerdo de voluntades para transferir la propiedad en forma unilateral o
bilateral; onerosa o gratuita. O en otras palabras: el testamento y el contrato son fuentes
jurídicas que dan nacimiento a derechos reales y a derechos personales.
4.- Transmisión de la posesión.- La posesión como poder de hecho es transmisible por
herencia y su estudio lo debemos separar de la transmisión de los derechos reales y
especialmente, de la propiedad. En otras palabras los herederos adquieren la posesión
animus dominii de los bienes de la herencia, aun cuando no adquieran la propiedad, si
este derecho real no existe en el patrimonio del de cujus. Si el autor de la sucesión no es
propietario, sino simplemente poseedor de ciertos bienes en concepto de dueño, los
herederos son adquirentes de la posesión. Continúa esta para todos los efectos legales, y
pueden llegar a adquirir el dominio por prescripción, contándose en el tiempo de esta el
plazo transcurrido durante la posesión del autor de la herencia. Cuando el derecho de
propiedad sobre los bienes herederos existe en el patrimonio del causante, este se
transmite a los herederos y, consecuentemente, la posesión.
En el artículo 1704 del Código vigente dispone: “El derecho a la posesión de los bienes
hereditarios se transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores
universales (albaceas), desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo
dispuesto en el artículo 205”. Este ultimo precepto dice: “muerto uno de los cónyuges,
continuara el que sobreviva en la posesión y administración del fondo social, con
intervención del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición”.
Dice el Art. 1288 del Código vigente:
“A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa
hereditaria, como un patrimonio común, mientras que no se hace la división “.
5.-Peticion de herencia.- La acción de petición de herencia esta normada por los artículos
13 y 14 del Código de los procedimientos civiles vigentes en el Distrito Federal en los
siguientes términos:

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En el ordenamiento procesal anterior los artículos 1146 a 1169 se referían al interdicto de
adquirir la posesión hereditaria y fundamentalmente en ellos s protegían al heredero
testamentario o abintestato para reclamar la posesión de los bienes hereditarios contra
quienes no poseían a titulo de dueños o de usufructuarios, siempre y cuando no hubiere
albacea ni cónyuge supusiste que debería continuar en la posesión de los bienes del
fondo social del matrimonio. Acreditando el derecho del heredero mediante el testamento
o información testimonial en el caso de intestado, si aun no se hiciere la declaración de
herederos, o si mediante esta si ya existiere, el juez concedía la posesión al heredero sin
prejuicio de terceros de mejor derecho y ordenaba su inscripción en el Registro Público de
la Propiedad y su publicación por edictos en el Diario Oficial y en el Boletín Judicial, a
efecto que pudiera presentarse cualquier contradictor dentro del término de sesenta días
contados a partir de la primera publicación. Cuando no había oposición, el juez
confirmaba la posesión del heredero, teniendo su resolución, conforme al artículo 1161
del Código de procedimiento Civiles de anterior vigencia, Los siguientes efectos: “I.-. Que
no se pueda admitir, después de dictada, reclamación alguna contra la posesión dada; II.-.
Que solo quede al que se crea perjudicado, la acción de propiedad; III.-. Que si se intenta
esta, continúe disfrutando la posesión, durante el juicio, la persona que la hubiere
obtenido.”
“ Si dentro sesenta días contados de la manera que establece el artículo 1160, se
presentara alguna persona con otro título, reclamando contra la posesión otorgada al que
la solicito primero, hará el juez entrega copia de esa reclamación por termino de tres días,
al poseedor, y de lo que este expusiere, se pasara también copia al reclamante” . (Art.
1162).
Previa la substanciación procesal respectiva en una audiencia en la que se presenten
pruebas y se alegue por las partes “la sentencia deber decidir precisamente sise confirma
la posesión otorgada al que intento el interdicto, o si se declara a favor del que reclamo,
quedando sin efecto la primera “. (Art. 1166).
En el último caso del articulo precedente, si resulta de la justificación rendida, que el
poseedor interino ha procedido dolosamente al interponer el interdicto, se les condenara
en las costas y frutos, y a la indemnización de daños y prejuicios” (Art. 1167). “La
sentencia dictada, ya en uno, ya en otro sentido, es apelable en ambos efectos”. (Art.
1168). “Si no se apela, queda la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y se
procederá desde luego a su cumplimiento dándose la posesión al reclamante en forma
antes expuesta, si el fallo se ha dictado en este sentido” (Art. 1169).
Como se advierte de los preceptos transcritos, solo en caso de que no exista oposición
por parte de tercero, se otorgara una posesión definitiva al heredero que hubiere
entablado el interdicto, pues en esa hipótesis únicamente se le podría privar de ella o en
el juicio reivindicatoria o en el plenario de posesión en el que se acreditara por el actor un
mejor derecho para poseer.
En cuanto a la petición de herencia que regulan los artículos 13 y 14 del Código de
Procedimientos Civiles, su objeto y contenido se reducen a determinar el mejor derecho
que afirma el actor a su favor para poseer a titulo de heredero, sin que por lo tanto se
discuta como en el interdicto si se protege provisionalmente su posesión, pues de acuerdo
con el citado artículo 13, la acción de petición de herencia se intentara contra el albacea o

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poseedor de las cosas hereditarias, contra el que no tenga el titulo de posesión de las
mismas o dolosamente haya dejado de poseerlas, y tendrá por objeto, conforme al
artículo 14 del mismo Código Procesal, que sea declarado heredero del demandante y se
le haga entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, sea indemnizado y se le
rindan cuentas. Es decir, en la primera hipótesis se trata de una controversia para discutir
el mejor derecho de poseer las cosas hereditarias, lo que implica que se acredite el
derecho del actor para reclamar la herencia que le corresponda si se le ha negado esta, o
bien para que reconozcan sus derechos de heredero si se le ha preterido o sea declarado
como tal a alguien que el actor excluya por tener un derecho preferente en la sucesión.
La acción de petición de herencia tiene una naturaleza jurídica semejante a la acción
reivindicatoria pero difiere de ella desde varios puntos de vista:

a).- Coinciden ambas acciones en ser reales y, por lo tanto proceden erga omnes ya que
ambos casos se ejercitan un derecho absoluto frente a cualquier tercero que perturbe o
viole el derecho del heredero o del protegido en su caso

b).- También en ambas acciones funge como demandado aquel que se encuentra en
posesión de los bienes hereditarios o de los que son objeto de propiedad.

c).- En la petición de herencia el heredero pretende el reconocimiento de su carácter de


tal y, por lo tanto, de su derecho a la herencia; en cambió, en la acción reivindicatoria, el
actor afirma haber adquirido la propiedad y debe justificar su carácter de dueño.

d).- En tanto que en la acción de herencia solo deberá justificarse la calidad de heredero a
través del título testamentario o de su derecho a la sucesión legítima, en cambio, en la
acción reivindicatoria deberá acreditarse haber adquirido legítimamente el dominio de un
enajenante que a su vez estuvo en posibilidad de transmitirlo.

e).- la petición de herencia es una acción universal a efecto de que se reconozca el


derecho del heredero a todo el patrimonio del difunto, si es un heredero universal o a una
parte alícuota si es un coheredero. Por el contrario, a acción reivindicatoria es singular o
particular, dado que tiene por objeto la restitución de un bien determinado.

7.2 BENEFICIO DE INVENTARIO Y SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS


1.- Otras consecuencias en materia hereditaria.- Existen otras consecuencias generales
en materia hereditaria, cuyo estudio es común a las testamentarias e intestados; nos
referimos a las siguientes:
1º Beneficio de inventario y
2º Separación de patrimonios.
2.- Beneficio de Inventario.- Toda herencia se entiende aceptada, en nuestro derecho, a
beneficio de inventario, aun cuando no se exprese.
Este principio fue reconocido en nuestros Códigos de 1870 y 1884. En el Código vigente
el artículo 1678 dispone:
“La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y
de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario,
aunque no se exprese”.

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Los acreedores de la herencia tienen interés jurídico a su vez, cuando el heredero sea
insolvente, para que los acreedores personales no ejecuten sobre bienes de la herencia, y
de esta suerte, se separan las deudas hereditarias de las personales del heredero.
Los acreedores personales del heredero pueden tener interés jurídico, cuando la
herencia sea insolvente, de tal manera que una mezcla de esos patrimonios, originaría un
peligro de que los bienes personales del heredero, fueran aplicados a pagar las deudas
hereditarias.
En cuanto a los deudores de la herencia o del heredero, en verdad no tienen interés en la
separación de los patrimonios. En estricto derecho, al deudor no le importa pagar a
determinado acreedor, cumple pagando a cualquiera, en el caso de que se confundan los
patrimonios hereditario y personal del heredero, o se separen.
3.-Separación de patrimonio.-En nuestro derecho hay una separación de patrimonios que
opera ipso jure en toda herencia, sin necesidad de ser invocado el beneficio; es decir,
existe la primera excepción fundamental a la teoría clásica del patrimonio-personalidad,
porque el heredero tiene dos masas autónomas de derechos, bienes y obligaciones.
Durante todo el trámite del juicio sucesorio que termina por la partición, desde la
aceptación de la herencia hasta la liquidación de la misma se mantienen con autonomía
esos dos patrimonios. Este principio de separación de patrimonios en nuestro derecho,
tiene las siguientes consecuencias de importancia en la teoría y en la práctica.

I.- Los acreedores de la herencia no pueden ejecutar sobre los bienes personales del
heredero.

II.- Los acreedores personales del heredero no pueden ejecutar sobre los bienes de la
herencia.

III.- Los acreedores personales del heredero, sólo pueden embargar sus derechos
hereditarios, sujetos al beneficio de inventario, para que se determine si hay un
remanente líquido con valor económico que será materia del secuestro. En sentido
opuesto ocurre en el derecho italiano.

Es por esto que en todo embargo que ejecutan los acreedores personales de un
heredero, no se señalan para “la traba de ejecución”, los bienes de la herencia
individualmente determinados, sino que se designa para el secuestro, el derecho
hereditario, en cuanto que tenga valor económico, practicada la liquidación, si el activo de
la herencia es superior al pasivo. Ese derecho será en la parte alícuota que corresponda
al heredero, según se trate de sucesión legítima o testamentaria.

Sistema mexicano del patrimonio familiar.- Nosotros tenemos el sistema del patrimonio
familiar, pero la ley guarda silencio respecto a la protección que para la familia exista
después de que muera el jefe de la misma. No hay una disposición especial que nos diga
que el patrimonio de familia persiste después de la muerte del jefe que lo ha constituido;
pro también en las causas que pueden originar la extinción del patrimonio familiar el
Código Civil no menciona la muerte del citado constituyente. Por consiguiente, es
interesante investigar en nuestro derecho si hay un sistema semejante al norteamericano
que permita la indivisibilidad del patrimonio familiar para después de la muerte del jefe de

61
la familia o bien, si siguiendo la regla general de los demás bienes, debe ser dividido entre
los herederos legítimos. En el Código de Procedimientos Civiles, el artículo 871
simplemente regula una forma más rápida en la tramitación del juicio sucesorio, para el
efecto de la transmisión a los herederos del patrimonio familiar, decretando expresamente
que se haga la división del mismo, como en toda partición hereditaria.

El Art. 741 enumera en el Código Civil vigente cinco causas de extinción del patrimonio
familiar, y entre ellas no encontramos la muerte del jefe de familia; pero se dice en el Art.
724:
“La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad de los bienes que
a él quedan afectos, del que lo constituye a los miembros de la familia beneficiaria. Estos
sólo tienen derecho de disfrutar de esos bienes, según lo dispuesto en el artículo
siguiente”.
La protección reconocida por el Código Civil al patrimonio familiar, principalmente se
endereza a evitar el embargo, las hipotecas o los actos de disposición durante la vida del
jefe de la familia.

7.3 INEXISTENCIA, CADUCIDAD Y NULIDA


En el estudio de estas tres sanciones fundamentales del derecho hereditario, ya hemos
hecho el análisis de su contenido al tratar de la inexistencia y nulidad de las disposiciones
testamentarias y de la caducidad del derecho de los herederas o legatarios, pues aun
cuando propiamente por lo que ve al contenido mismo de tales sanciones, deberían
haberse estudiado hasta el capítulo V, consagrado a los objetos directos e indirectos
de la rama que nos ocupa, se anticipó su análisis para no dividir la materia general
consagrada a los testamentos y a otros supuestos del derecho hereditario. Por
consiguiente, el estudio de las consecuencias en relación con esas. Sanciones, sólo
debe concretarse a la fase dinámica que consiste en la aplicación de las mismas)
motivada por determinados supuestos. Posteriormente, en el capítulo V ya citado,
determinaremos cómo, las sanciones consisten siempre en crear derechos y
obligaciones y, por lo tamo, en nuevas formas de conducta jurídicamente regulada.
En cuanto a los supuestos que determinan la sanción de inexistencia, ya hemos
explicado que ésta sólo puede ocurrir en la sucesión testamentaria, en lo que toca al
acto jurídico del testamento, por falta de alguno de sus elementos esenciales:
manifestación de voluntad y objeto posible.
Además del testamento tenemos otros _actos jurídicos comunes a ambas
sucesiones, tales como la aceptación y repudiación- de la -herencia-, que también
pueden ser inexistentes por la falta de los citados elementos esenciales.
En cuanto a los actos jurídicos que puedan concluir los herederos o el albacea, también
hemos precisado que sobrevendrá la inexistencia cuando falte e! consentimiento unánime
de los citados herederos, si se trata de actos de dominio; que por la misma razón, las
enajenaciones, gravámenes o transacciones que lleve a cabo e! albacea sin dicho
consentimiento, o la mayoría de herederos, serán inexistentes.
Para la partición y adjudicación de los bienes hereditarios, se presentará también la
inexistencia si el acto no se ejecuta concurriendo la unanimidad de herederos. Por
este motivo, cuando existen herederos preteridos, propiamente no debe hablarse de
nulidad de la partición y adjudicación hereditarias, sino de verdadera inexistencia. El
artículo 1789 de! Código Civil, impropiamente dice:
"El heredero preterido tiene derecho de pedir la nulidad de la partición.

62
Decretada ésta, se hará una nueva partición para que perciba la parte que le
corresponda.
En el artículo 1788 se consagra un principio general en los siguientes términos:
"Las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas causas que las
Obligaciones".
De acuerdo con el citado precepto, la partición hereditaria como acto jurídico sigue las
reglas estatuidas por el Código en materia de inexistencia, nulidad y rescisión. Ahora
bien, en el problema concreto, relativo a un heredero preterido, no se trata de un
caso de ilicitud, error, dolo, violencia, lesión, 'incapacidad o falta de forma, que
motivarían la nulidad absoluta o relativa, según los casos, si no de falta del
consentimiento de todos los herederos que como copropietarios de la masa hereditaria
indivisa, deben concurrir al convenio de partición.
Por lo que se refiere a los supuestos que originan la sanción de nulidad,
simplemente tenemos que reproducir aquí lo que ya hemos dicho para la nulidad de los
actos jurídicos en general, en el tomo primero de esta obra, y las aplicaciones especiales
que hicimos para la nulidad de los testamentos. Existen otros actos jurídicos tales
como, la aceptación y repudiación de la herencia y el convenio de partición que siguen
esas reglas generales, de tal suerte que la nulidad absoluta por regla general se
presentará en los casos de ilicitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto de
que se trate, y la nulidad relativa en los casos de incapacidad de ejercicio~ error, dolo,
violencia, lesión e inobservancia de las formalidades legales.
Ya hemos tratado de la nulidad que afecta a la aceptación o repudiación de la herencia,
así como de los vicios de dolo y violencia que expresamente menciona el artículo, 1670
al estatuir:
"La aceptación y la repudiación una vez hechas, son irrevocables y no pueden Ser
impugnadas sino en los casos de dolo o violencia".
En artículos posteriores (1671 y 1672) se regula también el caso especial de error, al
disponer dichos preceptos lo siguiente:
"El heredero puede revocar la aceptación o la repudiación cuando por un
testamento desconocido, al tiempo de hacerla, se altera la cantidad o calidad de
la herencia".
"En el caso del artículo anterior, si el heredero revoca la aceptación, devolverá todo
lo que hubiere percibido de la herencia, observándose respecto de los frutos, las
reglas relativas a los poseedores".
Finalmente, el acto jurídico relativo a la partición hereditaria queda sujeto en cuanto
a las causas de nulidad o rescisión, a las mismas disposiciones que rigen en materia
de obligaciones (Are 1788)_ Aun cuando en este precepto se habla de causas que
originan la rescisión o nulidad de las obligaciones, debe entenderse que se refiere a los
contratos, es decir, a las obligaciones contractuales, pues el Código no reglamenta en los
artículos 1795, 1798, 1799, 1812 a 1834 y 2225 a 2242, causas de nulidad o rescisión de
las obligaciones, sino de los contratos y en algunos casos de los actos jurídicos en
general. Por consiguiente, debemos aplicar a la nulidad de las particiones hereditarias, las
mismas reglas que rigen para la nulidad de los contratos, ya que dichas particiones se
establecen por un convenio.
Los supuestos que motivan la caducidad de las disposiciones testamentarias por lo que
ve a los derechos de herederos y legatarios, así como los que originan también la
caducidad del derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima, ya fueron objeto de
estudio especial al tratar respectivamente de la caducidad en los casos de sucesión
testamentaria o intestada.
Sólo agregaremos que generalmente la caducidad se aplica ante supuestos que no
implican un hecho imputable del heredero o del legatario, como ocurre en los casos de

63
repudiación o de muerte del heredero o legatario, anterior a la de! de cujus, o al
cumplimiento de la condición impuesta. En estas hipótesis, la caducidad no le aplica
como una sanción. En cambio, en los casos de incapacidad por delito, presunción de
atentado contra la verdad o integridad del testamento, razones de orden público, falta de
reciprocidad internacional, remoción o renuncia de un cargo conferido en
e! testamento, previstos por los artículos 1313 a 1333, si se trata de una verdadera
sanción que ·hace perder .totalmente el derecho del heredero o del legatario.
De una manera general, en e! artículo 1497 se comprenden las causas de caducidad,
pero referidas sólo a las disposiciones testamentarias. Dice así e! mencionado precepto:
"Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo
a los herederos y legatarios: l.·Si el heredero ó legatario muere antes que el
testador ó antes de que se cumpla la condición de que dependa la herencia o el
legado; l.-Si el heredero ó legatario se hace incapaz de recibir la herencia ó legado,
111.·5i renuncia a su derecho".
Además, en el artículo 1599 se dispone que:
"La herencia legítima se abre: lII.-Cuando no se cumpla la condición impuesta al
heredero, IV.-Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia ó es
incapaz de heredar; si no se ha nombrado sustituto".
Las consecuencias que se derivan de la caducidad de! derecho del heredero están
determinadas por el artículo 1336, para el caso de sucesión testamentaria. Dice así:
"El heredero por testamento, que muera antes que el testador ó antes de que se
cumpla la condición el incapaz de heredar y el que renuncia a la sucesión, no
transmiten ningún derecho a sus herederos".
Además conforme al artículo 1337:
"En los casos del artículo anterior la herencia pertenece a los herederos legítimos
del testador, a no ser que éste haya dispuesto otra cosa".
De lo expuesto se desprende que hay una doble consecuencia en el caso de la
caducidad del derecho del heredero testamentario: 1.-0riginar Ia perdida de su
citado derecho, de tal manera que no pueda transmitirlo a sus herederos, y II.--
Originar la apertura de la sucesión legítima.
Sólo en el caso de que e! testador hubiere designado un heredero sustituto, éste ocupará
e! lugar de! heredero cuyo derecho caducó. Por este motivo ya hemos explicado que la
sustitución impide la caducidad y la apertura de la sucesión legítima.
Tratándose de herederos legítimos, la caducidad sólo puede sobrevenir por incapacidad,
repudiación o muerte del heredero antes que e! de cujus. En estos casos puede ocurrir
que funcione la herencia por estirpes, según ya hemos explicado o bien, en el caso de
que ' tal cosa no sea posible, se llamará a la herencia a los parientes que sigan en grado
a aquél cuya parte caducó. No admite el Código vigente que en este caso exista e!
derecho de acrecer.
La caducidad del derecho de! legatario tiene consecuencias muy distintas a la caducidad
de! heredero. En efecto, en este último caso, según hemos explicado, se abre la sucesión
legítima por la parte de! heredero que es objeto de caducidad, excepto en e! caso de que
e! testador hubiese nombrado un sustituto, pues entonces éste adquirirá dicha porción
hereditaria.
Tratándose de la caducidad del derecho de! legatario, no se abre la sucesión legítima
respecto a los bienes o derechos objeto de! legado, sino que simplemente se extingue la
carga u obligación que implica aquél, quedando liberada la herencia, e! heredero o el
legatario responsables de! legado objeto de caducidad. Por consiguiente, debemos
distinguir tres casos, según que e! legado sea a cargo de toda la herencia, de un heredero
o de un legatario:

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En la primera hipótesis, al extinguirse la carga u obligación que implica e! legado, por
virtud de la caducidad del mismo, este hecho beneficia a todos los herederos, pues la
masa indivisa queda libre de esa responsabilidad.
En e! segundo caso, cuando e! legado es a cargo de un heredero, si se extingue por
caducidad, exclusivamente dicho heredero queda beneficiado, pues desaparece la carga
u obligación que mermaba su porción alícuota.
Por último, cuando el legado es a cargo de otro legatario, la caducidad del mismo
originará también la extinción de la carga u obligación respectivas y, por lo tanto,
también ocurrirá la misma consecuencia que en la hipótesis que antecede.
Las otras sanciones del derecho hereditario pueden ser en general las relativas a la
ejecución forzosa, a la reparación del daño por hecho ilícito y a la rescisión que se
concretará principalmente al caso de la partición hereditaria.

AUTOEVALUACIÓN
TEMA VII
INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas.

1. ¿Qué son las consecuencias de transmisión?


Entendemos por consecuencias del derecho hereditario, las diferentes situaciones
jurídicas concretas que se constituyen con motivo de la creación, transmisión,
modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones en materia hereditaria.
Existen dos tipos de consecuencias las primarias y las secundarias

2. ¿Cuál es la transmisión testamentaria y legítima?


Transmisión testamentaria y legítima.- Un principio fundamental en materia hereditaria es
el relativo a la transmisión testamentaria y legitima. Existen en nuestro derecho dos
formas de transmisión hereditaria: la que se hace por testamento, y la que opera por la
ley, condicionada por el hecho jurídico de la muerte. La transmisión por testamento es la
más compleja, comprende dos formas: a titulo universal y a título particular. La primera
implica la transmisión del patrimonio o de una parte alícuota; es decir, del conjunto de
bienes, derechos y obligaciones a beneficio de inventario cuando el heredero es universal,
o de una parte proporcional determinada por el testador, cuando instituye distintos
herederos.

3. en Qué artículos se ve la petición de la herencia.

La acción de petición de herencia está normada por los artículos 13 y 14 del


Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal en los siguientes
términos:
Art. 13.-La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o
ab·intestado, o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da
contra e! albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de
heredero o cesionario de éste, y contra el que no alega título ninguno de posesión
del bien hereditario, o dolosamente dejó de poseerlo.
Art. 14.-La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado heredero el
demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones,
sea indemnizado y le rindan cuentas.

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4. ¿Cuáles son los puntos de vista en la acción de petición?
La acción de petición de herencia tiene una naturaleza jurídica semejante a la
acción reivindicatoria, pero difiere de ella desde varios puntos de vista:
a).--Coinciden ambas acciones en. Ser reales y, por lo tanto, proceden erga
omnes ya que en ambos casos se ejercita \In derecho absoluto frente a cualquier
tercero que perturbe o viole el derecho del heredero o del propietario en su caso.
b).-También en ambas acciones funge como demandado aquel que se encuentra
en posesión de los bienes hereditarios o de los que son objeto de propiedad.
c).-En la petición de herencia el heredero pretende el reconocimiento de su
carácter de tal y. por lo tanto, de su derecho a la herencia; en cambio, en la acción
reivindicatoria, el actor afirma haber adquirido la propiedad y debe justificar su
carácter de dueño.
d) .-En tanto que en la acción de herencia sólo deberá justificarse la calidad de
heredero a través del título testamentario o de su derecho a la sucesión legítima,
en cambio, en la acción reivindicatoria deberá acreditarse haber adquirido
legítimamente el dominio de un enajenante que a su vez estuvo en posibilidad de
transmitirlo.
e).-La petición de herencia es una acción universal a efecto de que Se reconozca
e! derecho de! heredero a todo el patrimonio del difunto, si es un heredero
universal o a una parte alícuota si es un coheredero. Por el contrario, la acción
reivindicatoria es singular O particular, dado que tiene por objeto la restitución de
un bien determinado.
5. ¿Cuáles son las otras consecuencias en materia hereditaria?
"Existen· otras consecuencias generales en materia hereditaria, cuyo estudio es
común a las testamentarias e intestados; nos referimos a las siguientes:
1'.' Beneficio de inventario, y
2' Separación de patrimonios

6. ¿Cuál es el beneficio de inventario?


-Toda herencia se entiende aceptada, en nuestro derecho, a beneficio de
inventario, aun cuando no se exprese. Es decir, por ministerio de la ley, e!
heredero en la aceptación tácita, o expresa de la herencia, sólo responde de las
deudas del de cujus, hasta donde alcance e! valor de los bienes que recibe en
herencia. De aquí se deriva la consecuencia de que el heredero no responde con
sus bienes personales de las deudas hereditarias, así como que no puede cubrir
sus deudas personales con los bienes de la herencia, antes de liquidar a los
acreedores hereditarios, para determinar si hay un remanente líquido, que pueda
apropiárselo, a efecto de que ingrese a su patrimonio y responda en unión con sus
demás bienes, de sus deudas personales. Este principio fue reconocido en
nuestros Códigos de 1870 y 1884. En el Código vigente el Art. 1678 dispone:
"La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la
herencia y de los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a
beneficio de inventario, aunque no se exprese".

7. ¿Cuál es la separación de patrimonios?


En nuestro derecho hay una separación de patrimonios que opera ipso jure en
toda herencia, sin necesidad de ser invocado e! beneficio; es decir, existe la

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primera excepción fundamental a la teoría clásica del- patrimonio-personalidad,
porque el heredero tiene dos masas autónomas de derechos, bienes y
obligaciones.
Durante todo el trámite de! juicio sucesorio que termina por la partición, desde la
aceptación de la herencia hasta la liquidación de la misma se mantienen con
autonomía esos dos patrimonios. Por esto indicábamos que el principio de!
patrimonio-personalidad no es exacto en nuestro derecho, por lo que Se refiere al
régimen hereditario. En rigor, se trata de dos patrimonios en el sentido jurídico de
la palabra; de dos universalidades jurídicas independientes, integradas por activo
y pasivo, con sujetos responsables

8. ¿Cuáles son las consecuencias de la separación de patrimonios?


Este principio de separación de patrimonios en nuestro derecho, tiene las
siguientes consecuencias de importancia en la teoría y en la práctica.
l.-Los acreedores de la herencia no pueden ejecutar sobre los bienes personales
de! heredero.
II.-Los acreedores personales del heredero no pueden ejecutar sobre los bienes
de la herencia.
III.-Los acreedores personales del heredero, sólo pueden embargar sus derechos
hereditarios, sujetos al beneficio de inventario, para que se determine si hay un
remanente líquido con valor económico que será materia del secuestro.

9. ¿Cuáles son los sistemas que hay en la separación de patrimonios?


Valverde cita como sistemas principales: el que rigió en el gran Ducado de Baden,
que es el que originó el anerbenrecht obligatorio; en éste el testador no puede
disponer de la "hof", o parte que constituye la finca agrícola que necesariamente
debe pasar íntegra a un heredero; en él los bienes rústicos son indivisibles, y
suceden en ellos un solo heredero, con la obligación de pagar a la masa
hereditaria determinadas partes de su valor. Un segundo sistema existió en
Hannover, Silesia y Brandcnburgo, hasta antes de la guerra; permitía inscribir en
el Registro Público la finca rústica que debía transmitirse íntegra a un heredero;
pero no era obligatorio, porque el testador podía disponer de esa finca; de tal
manera que en la sucesión testamentaria no había la obligación de dejar
determinada finca rústica base del patrimonio agrícola, a cierto heredero. Pero si
el testador no hacía disposición respecto de las fincas rústicas, O moría intestado,
entonces sí funcionaba el sistema para que la finca rústica principal se aplicara,
íntegra a un heredero, que la pagaba en las dos terceras partes de su valor; se Commented [ICG1]:
hacía una estimación del bien, y como en los casos de remate, se pagaba
únicamente las dos terceras partes de su precio. El sistema facultativo consistía
en que el propietario podía inscribir la "Hof" en los registros. / Existía un último
sistema, por virtud del cual se pagaba la finca rústica mediante rentas o productos
de la misma; éste sólo se distinguía del anterior, en que también permitía al autor
de la herencia disponer de los bienes por testamento.

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10. El Artículo 724 del Código Civil Federal nos refiere a:
,.La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad de los
bienes 9ue a él 9uedan afectos, del 9ue lo constituye a los miembros de la familia
beneficiaria. Estos sólo tienen derecho de disfrutar de esos bienes, según lo
dispuesto en el artículo siguiente".

11. El Artículo 741 del Código Civil Federal habla sobre el patrimonio familiar
se extingue cuando.
l.-Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos;
II. -Cuando, sin causa justificada, la familia deje de habitar por un año la casa que
debe servir de morada, deje de explotar el comercio o la industrié} o de cultivar la
parcela por su cuenta, siempre y cuando no haya autorizado su arrendamiento o
aparcería;
III.-Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia,
de que el patrimonio quede extinguido;
IV.-Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman;
V.-Cuando, tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por las
autoridades mencionadas en el artículo 735, se declare judicialmente nula o
rescindida la venta de esos bienes.

12. ¿De qué trata el Artículo 735 del Código Civil Federal?

"Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia, se venderán


a las personas que tengan capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo,
las propiedades raíces que a continuación se expresan:
l.-Los terrenos pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal que no estén
destinados a un servicio público ni sean de uso común;
II.-Los terrenos que el Gobierno adquiera por expropiación. De acuerdo con el-
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - - __
llI.-Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del
patrimonio de las familias que cuenten con pocos recursos.

13. En qué consiste la aplicación de sanciones en las consecuencias


secundarias.
-En las consecuencias secundarias del derecho hereditario comprenderemos
únicamente la aplicación de las sanciones específicas de esta rama del derecho
civil, y que fundamentalmente consisten en la existencia, nulidad y caducidad de
las disposiciones testamentarias o del derecho de heredar en la sucesión legítima.

14. El Artículo 1772 del Código Civil Federal habla de:


"Si el autor de;: la sucesión no dispuso cómo debieran repartirse sus bienes y se
trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o comercial,
habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos se
aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros
coherederos la parte que les corresponda. El precio de la negociación se fijará por
peritos. Lo dispuesto en este artículo no impide que los coherederos celebren los
convenios que estimen pertinentes".

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15. ¿Cuáles son las instituciones europeas semejantes al patrimonio familiar
y de que tratan?
En España, Francia y Bélgica existe la institución denominada casa barata. En
Suiza el asilo de familia. Estas instituciones equivalen a nuestro patrimonio
familiar, aunque principalmente se han ideado para proteger a la clase obrera,
dando facilidades, mediante instituciones de crédito controladas por el Estado,
para la construcción de hogares humildes, con la particularidad de que, desde su
constitución, reportan una hipoteca en favor de la institución de crédito que facilitó
el numerario para la obra. Fuera de este gravamen, la casa barata y el asilo de
familia es inembargable e inalienable; y en el caso de muerte del jefe de la familia,
persiste esta protección jurídica durante la menor edad de los hijos y la viudez de
la madre. En estas legislaciones se dispone claramente que este patrimonio
familiar persiste después de la muerte del que lo constituyó y no hay el problema
planteado en nuestro derecho, relativo al régimen hereditario al que queda sujeto
el citado patrimonio.

16. ¿Cuándo ocurre la sanción de inexistencia?


En cuanto a los supuestos que determinan la sanción de inexistencia, ya hemos
explicado que ésta sólo puede ocurrir en la sucesión testamentaria, en lo que toca
al acto jurídico del testamento, por falta de alguno de sus elementos esenciales:
manifestación de voluntad y objeto posible.

17. ¿Qué dice el Artículo 1789 del Código Civil Federal?


El artículo 1789 del Código Civil, impropiamente dice:
"El heredero preterido tiene derecho de pedir la nulidad de la partición. Decretada
ésta, se hará una nueva partición para que perciba la parte que le corresponda".

18. ¿En qué consiste la partición de la herencia?


En el artículo 1788 se consagra un principio general en los siguientes términos:
"Las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas causas que las
obligaciones".
De acuerdo con el citado precepto, la partición hereditaria cama acto jurídico sigue
las reglas estatuidas por el Código en materia de inexistencia, nulidad y rescisión.
Ahora bien, en el problema concreto, relativo a un heredero preterido, no se trata
de un caso de ilicitud, error, dolo, violencia, lesión, 'incapacidad o falta de forma,
que motivarían la nulidad absoluta o relativa, según los casos, si no de falta del
consentimiento de todos los herederos que como copropietarios de la masa
hereditaria indivisa, deben concurrir al convenio de partición.

19. ¿Cuáles son los efectos de la partición?

20. ¿Qué señala la Ley, en relación con la nulidad y la rescisión de las


particiones?

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Finalmente, el acto jurídico relativo a la partición hereditaria queda sujeto en
cuanto a las causas de nulidad o rescisión, a las mismas disposiciones que rigen
en materia de obligaciones (Are 1788)_ Aun cuando en este precepto se habla de
causas que originan la rescisión o nulidad de las obligaciones, debe entenderse
que se refiere a los contratos, es decir, a las obligaciones contractuales, pues el
Código no reglamenta en los artículos 1795, 1798, 1799, 1812 a 1834 y 2225 a
2242, causas de nulidad o rescisión de las obligaciones, sino de los contratos y en
algunos casos de los actos jurídicos en general. Por consiguiente, debemos
aplicar a la nulidad de las particiones hereditarias, las mismas reglas que rigen
para la nulidad de los contratos, ya que dichas particiones se establecen por un
convenio

TEMA VIII

OBJETO DEL DERECHO HEREDITARIO.

8.1 DERECHO A LA HERENCIA.


En derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el cual una persona que
fallece trasmite sus bienes y obligaciones a otra persona u otras personas, que se
denominan herederos, así se entiende por heredero la persona física o jurídica que tiene
derecho a una parte de los bienes de una herencia.
El heredero puede ser el que como tal figura en un testamento, o bien aquellos a quien o
quienes la ley, reconoce tal condición legal, ya sea por ausencia de testamento o por la
aplicación de normas imperativas como legitimas al heredero la ley le atribuye diversas
facultades entre ellas son:

1.- Aceptar o renunciar a la herencia, o aceptarla a beneficio de inventario.

2.- Disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aun antes de haber entrado
en su posesión.

3.- Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y cuantas acciones


judiciales considere necesarias para defender sus derechos, hereditarios.

Este conjunto de bienes y derechos recibe el nombre de caudal hereditario; Lo conforma


el patrimonio del causante en el momento de la muerte, eliminando aquellos bienes,
derechos y obligaciones que se extinguen por el hecho de la muerte, (derechos y
obligaciones personalísimas).

Por otro lado, desde el punto de vista del heredero, se denomina herencia al conjunto de
bienes, derechos y obligaciones que recibe.

8.2 DEL PATRIMONIO HEREDITARIO.

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El patrimonio del causante. Con el fallecimiento de uno de los cónyuges se produce
también la disolución del régimen económico matrimonial, en el caso de una pareja; por
lo que, antes de proceder a la división de la herencia, es necesario determinar qué bienes
componen el patrimonio del viudo/a y cuáles el del fallecido; una ves hecho un inventario
judicial del caudal hereditario a fin de determinar los bienes integrantes del patrimonio a
heredar.
Si bien es cierto el concepto de patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas
pertenecientes a una persona, que tiene una utilidad económica y que por ello son
susceptibles de estimación pecuniaria y cuyas relaciones jurídicas se encuentran
constituidas por deberes y derechos.
La mayor importancia en el patrimonio hereditario se vincula a trabes de las personas, es
decir derechos que responden de obligaciones.
El patrimonio si bien nace con la existencia de la persona, en cualquier ámbito, no es
menos cierto, que no se destruye por la extinción vital de la persona, con su muerte o de
persona jurídica con la caducidad de su existencia.
El patrimonio hereditario queda conformado como una universalidad existencial
transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas naturales o en el
mundo de las sociedades y entes colectivos.

8.3 DE LA COPROPIEDAD HEREDITARIA.


CONCEPCIONES HISTORICAS DE LA COPROPIEDAD.
El origen de la comunidad, referida está claro, a la copropiedad de los bienes, es tan
antigua como el mismo concepto de propiedad.
Los romanos conocieron y regularon la copropiedad denominada dominio o socio a los
condominios o copropietarios de una misma cosa.
La copropiedad producía en el derecho Justiniano los siguientes efectos:
A) Ningún copropietario podía disponer de la cosa común sin el consentimiento de la
totalidad de los condominios.
B) Cada copropietario podía disponer libremente de su derecho de copropiedad, es
decir, cada uno de los copropietarios podía enajenar o gravar su cuota parte sin
necesidad del consentimiento de los demás.
C) Cada copropietario podía utilizar ilimitadamente la cosa coman, pero ninguno podía
hacer alteraciones o innovaciones de la cosa, sin el consentimiento de los demás.
D) Cada copropietario tenía derecho a ejercer contra los demás copropietarios y contra
terceros acciones que protegían la propiedad.
E) Nadie estaba obligado a permanecer en copropiedad, de modo que cada
copropietario estaba en perfecto derecho de pedir la división de la cosa común.
F) Cuando uno de los copropietarios perdía su cuota por renuncia, abandono o por otra
causa, su cuota acrecía la cuota parte de los demás condominios, esto era lo que se
denominaba ius adscrecendi.
Una consecuencia de la llamada de todos los herederos a la totalidad del derecho
hereditario es el llamado ius adscrecendi.

8.4 DEL PATRIMONIO FAMILIAR.

71
Es la afectación de un inmueble para que sirva de vivienda o miembros de una familia o
de un predio destinado a la agricultura, artesanía, industria o comercio para proveer a
dichas personas de una fuente de recurso que aseguren su sustento.
Es el régimen legal que tiene por finalidad asegurar la morada o el sustento de la familia,
mediante la afectación del inmueble urbano o rural sobre el que se ha constituido la casa-
habitación de ella o en el que se desarrollan actividades agrícolas, artesanales,
industriales o de comercio, respectivamente.
Con tal propósito se precisa que el patrimonio familiar es inembargable, inalienable y
transmisible por herencia.
El patrimonio familiar debe constituirse con bienes ubicados precisamente en el domicilio
de quien lo constituye. Si quien pretende crearlo es uno de los cónyuges, para los efectos
de este artículo habrá que ceñirse al concepto de domicilio conyugal (véase comentario al
a. 163).
El a. 731, acorde con lo en este precepto establecido, prevé como una de las condiciones
para la constitución del patrimonio de familia, que el miembro de la familia que quiera
constituirlo deba acreditar al juez, que está domiciliado en el lugar donde quiere constituir
el patrimonio.
AUTOEVALUACIÓN

TEMA VIII

1.- COMO SE DENOMINA AL DERECHO HEREDITARIO?


R.-El derecho hereditario o también llamado sucesorio encuentra su justificación en la
característica de perpetuidad del derecho de propiedad, ya que a la muerte de una
persona el derecho se haya en la en la disyuntiva de disponer lo conducente al patrimonio
del muerto a fin del que el patrimonio no quede desprovisto de su titular.
El derecho sucesorio es la parte del derecho civil que regula la liquidación del patrimonio
del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos, que no se extinguen con su muerte,
a sus sucesores o herederos; el derecho sucesorio en sentido amplio consiste en todo
cambio de sujeto en una relación jurídica en sentido estricto es la transmisión de todos los
bienes y derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la
muerte.
2.-EN QUE CONSISTE EL DERECHO A HEREDAR?
R.- En que cualquier persona tiene el derecho a heredar, que tenga capacidad de ejercicio
esto es, que sea mayor de edad o bien un menor puede heredar pero no puede hacer
disfrute de esto heredado, ya que no tiene capacidad de ejercicio.

3.-CUANDO EXISTE ESTE DERECHO?


R.- Una vez fallecido el causante, debe haber ya sea por disposición legal, o disposición
testamentaria una persona que ocupe el puesto, esta persona que recibe los bienes del
difunto recibe el nombre de heredero, adquiriente, sucesor, causahabiente.
Para adquirir la calidad de heredero:
1. La muerte de un sujeto.
2. La capacidad de un difunto para tener heredero.
3. La capacidad de suceder.

72
4. Que se diera la delación o llamamiento a la herencia.
5. La aceptación del heredero.

4.-QUE ES EL JUS DELATIONIS?


R.-El jus delationis es el derecho a aceptar una herencia, y se adquiere en el momento en
que la delación se produce, y le confiere a su titular tres facultades.
a) La facultad de aceptar o repudiar la herencia
b) La facultad de poseer los bienes hereditarios
c) La facultad de realizar sobre los bienes hereditarios autos de carácter meramente
conservativos.

5.-CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DEL JUS DELATIONIS?


R.- Al no constituir el derecho de transmisión una forma especial de suceder, no da lugar
a un modo de distribución de la herencia distinto de los ya vistos. Una vez presentes los
presupuestos constitutivos de la transmisión del ius optionis, el transmisario sucede, sea
en virtud de testamento o de la ley. Si se trata de una sucesión intestada, operará el
derecho propio o el derecho de representación según el caso, provocando la división per
cápitas o per stirpes, respectivamente.
Cuando el sujeto transmitente, titular originario del ius delationis, ha realizado actos de
disposición del mismo, tanto inter vivos como mortis causa, en éste último caso, a título
singular o de legado, se entiende que el derecho de aceptar o repudiar la herencia se ha
extinguido por aceptación. La disposición del ius delationis equivale al ejercicio en forma
positiva (facta concludentia); de ahí que lo que realmente transmita a su muerte, sea el
patrimonio hereditario ya adquirido, y no el derecho subjetivo de opción.

6.-COMO ERA ANTES DE QUE EXISTIERA EL JUS DELATIONIS?


R.- La sucesión se reguló de manera diferente según las clases de bienes, así respecto
de la familia, que son los bienes inmuebles de importancia colectiva, si el PATER fallecía
sin testamento y sin SUI HEREDES (herederos propios), en la familia sucedían los
AGNADOS. En cambio respecto de la PECUNIA (bienes muebles de escaso valor) el
PATER tenía libertad para disponer de ella, incluso en favor de una persona ajena al
grupo familiar.

7.-CUALES SON LOS ASPECTOS DEL DERECHO SUBJETIVO DE HEREDAR?


R.-Para que sea eficaz el acto de ejercicio del derecho, este debe ser objetivamente
ejercitable. Las condiciones para que sea así vendrán dadas por su plena y definitiva
adquisición y, por lo tanto, por la exigibilidad de la conducta impuesta al sujeto pasivo.
Entre estas condiciones, es importante la oportunidad o tempestividad del ejercicio, el
derecho debe ser ejercitado en el momento oportuno de heredar.

8.-CUALES SON LOS OTROS DERECHOS REALES QUE EXISTEN APARTE DEL
DERECHO SUBJETIVO DE HEREDAR?

73
R.- Se denomina derecho real el que tiene la persona directa o inmediatamente sobre la
cosa considerada como bien, y sin respecto a determinada persona.
Los derechos de esta clase dan nacimiento a las acciones reales.
Los derechos reales se clasifican en principales, aquellos que subsisten por si mismos y
hacen parte del patrimonio; y en accesorios, aquellos que se tienen sobre un bien ajeno y
que constituyen simplemente una garantías para el acreedor, sin aumentar el patrimonio.
El derecho real principal por excelencia es el de dominio o propiedad, mientras que un
ejemplo de derecho real accesorio es el de hipoteca.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los
de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las
acciones reales.”

9.-QUE ES PATRIMONIO HEREDITARIO?


R.- Es el bien que se trasmite a sus herederos, cuando el titular de dicho patrimonio
fallece, en lo que se refiere a los bienes que pueden ser objeto del patrimonio familiar, el
código civil federal en su artículo 728 , señala como patrimonio a heredar, la casa, el
inmueble, sobre lo que se a construido la casa o inmuebles o en el que se desarrollan
actividades agrícolas, artesanales, industrial o comercial respectivamente.
Con tal propósito se precisa que el patrimonio Familiar es inembargable, inalienable y
trasmisible por herencia.
El patrimonio familiar debe constituirse con bienes ubicados precisamente en el Domicilio
de quien lo constituye. Si quien pretende crearlo es uno de los cónyuges, para los efectos
de este artículo habrá que ceñirse al concepto de domicilio conyugal (véase comentario al
a. 163).
El a. 731, acorde con lo en este precepto establecido, prevé como una de las condiciones
para la constitución del patrimonio de familia, que el miembro de la familia que quiera
constituirlo deba acreditar al juez, que está domiciliado en el lugar donde quiere constituir
el patrimonio.

10.-DE QUE HABLA LA COPROPIEDAD HEREDITARIA?


El origen de la comunidad, referida está claro, a la copropiedad de los bienes, es tan
antigua como el mismo concepto de propiedad.
Los romanos conocieron y regularon la copropiedad denominada dominio o socio a los
condominios o copropietarios de una misma cosa.
La copropiedad producía en el derecho Justiniano los siguientes efectos:
A) Ningún copropietario podía disponer de la cosa común sin el consentimiento de la
totalidad de los condominios.
B) Cada copropietario podía disponer libremente de su derecho de copropiedad, es
decir, cada uno de los copropietarios podía enajenar o gravar su cuota parte sin
necesidad del consentimiento de los demás.
C) Cada copropietario podía utilizar ilimitadamente la cosa coman, pero ninguno podía
hacer alteraciones o innovaciones de la cosa, sin el consentimiento de los demás.
D) Cada copropietario tenía derecho a ejercer contra los demás copropietarios y contra
terceros acciones que protegían la propiedad.

74
E) Nadie estaba obligado a permanecer en copropiedad, de modo que cada
copropietario estaba en perfecto derecho de pedir la división de la cosa común.
F) Cuando uno de los copropietarios perdía su cuota por renuncia, abandono o por otra
causa, su cuota acrecía la cuota parte de los demás condominios, esto era lo que se
denominaba ius adscrecendi.
Una consecuencia de la llamada de todos los herederos a la totalidad del derecho
hereditario es el llamado ius adscrecendi.

11.-QUE DICEN LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 1288 Y 1289?
R.- Artículo 1288. A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a
la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división.
Artículo 1289. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa
hereditaria; pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión.

12.-DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 1292, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL?


R.- Artículo 1292. El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su
derecho hereditario, debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente
o por medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a
fin de que aquéllos, dentro del término de ocho días, hagan uso del derecho del tanto; si
los herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta
a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se pierde
el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en esté
artículo, será nula.

13.-QUE PASA CUANDO VIOLAN EL DERECHO HEREDITARIO?

R.-

14.-QUE ES EL PATRIMONIO FAMILIAR?


R.- El patrimonio familiar se le denomina como la afectación de un inmueble para que
sirva de vivienda a los miembros de una familia, o este destinado a la agricultura, la
artesanía, la industria o el comercio, por que el entorno familiar tenga recursos suficientes
que aseguren su subsistencia.

15.-EN QUE CONSISTE EL PATRIMONIO FAMILIAR?


R.- PATRIMONIO FAMILIAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL consagrado a favor
de las familias, y que está regulado en la Ley Civil como un GRAVAMEN, bajo el cual en
la mayoría de los Estados de la República es tiene las siguientes características: Es
inalienable, inembargable, entre otras características, A EXCEPCIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA, en donde conforme a su Legislación Civil DICHO GRAVAMEN NO ES
PREFERENTE

75
TEMA IX

DE LAS RELACIONES JURÍDICAS DEL DERECHO HEREDITARIO.

9.1 RELACIONES DE LOS HEREDEROS ENTRE SI.


Se aplican en este principio las normas generales que se establecen en materia de
copropiedad.
· Los herederos adquieren obligaciones y derechos en masa mientras y tanto no
se realice la repartición de la herencia
· Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria pero
no puede disponer de las cosas que fomran la sucesión
· Para la venta de los derechos que tenga cada heredero se respetara el derecho
de tanto que también se reconoce en la copropiedad
· La repartición de la copropiedad hereditaria se rige por reglas propias
· La repartición se debe hacerse hasta que queden aprobados los inventarios y la
cuenta de administración del albacea
· Ningún heredero puede permanecer en la indivisión
· La partición se rige en los términos dispuestos por el testador
· Entre los herederos existe la obligación de abonarse recíprocamente las rentas y
frutos que cada uno hubiere recibido de los bienes hereditarios
· La repartición es un acto jurídico que debe constatar en escritura pública
· Entre los herederos existe la obligación de saneamiento para el caso de evicción.

9.2 RELACIONES DE LOS HEREDEROS CON LOS LEGATARIOS.


Dos son las relaciones principales:

· La primera se constituye cuando el legado es a cargo de un heredero o de la


masa hereditaria, la distinción de esta se hace en tres tipos de legados , que son de
crédito ( servicios o cosas que no están individualmente determinados ), de gravamen(
se configura entre el legatario titular del mismo y el heredero responsable una relación
real o propter rem ) y de dominio ( para estos legados el legatario se convierte en dueño
de la cosa y el heredero responsable es simple depositario de la misma con obligación de
custodiarla)

· La segunda.- se presenta para el caso de responsabilidad subsidiaria de los


legatarios cuando los bienes dejados a los herederos no alcance a pagar las deudas
del de cujus

9.3 RELACIONES DE LOS HEREDEROS CON LOS ACREEDORES DE LA HERENCIA.


Siendo los herederos causahabientes a titulo universal del patrimonio sucesorio a
beneficio de inventario se convierten en deudores de los acreedores del difunto pero
hasta el límite que permita el activo de la herencia,
Los acreedores hereditarios son los sujetos privilegiados en el régimen sucesorio y por
lo tanto el albacea concluido el inventario no podrá pagar los legados sin haber cubierto
o asignado bienes bastantes para pagar las deudas conservando en los distintos
bienes los gravámenes especiales que tengan art.1763 cc

76
Es un principio fundamental en la sucesión por causa de muerte que los herederos
contribuyan en proporción a su haber hereditario al pago de las deudas y cargas de la
herencia.
Se entiende por deudas las obligaciones que incumben al de cujus y que se transmiten a
sus herederos, y por cargas las obligaciones que nacen para los herederos por causa de
la muerte del autor. Como las deudas mortuorias, los gastos de administración y el pago
de legados.
De allí se explica que antes que se paguen los legados, se satisfagan las deudas de la
herencia

9.4 RELACIÓN DE LOS HEREDEROS CON EL O LOS ALBACEAS.


El albacea es un representante de los herederos y por lo tanto se aplican las
reglas del mandato para regir los derechos y obligaciones existentes entre herederos y
albacea.

9.5 RELACIONES JURÍDICAS ENTRE LOS HEREDEROS Y EL INTERVENTOR DE LA


HERENCIA.
El interventor es un órgano de control de las funciones del albacea que no entra en
posesión de los bienes hereditarios, así que solo desempeña un papel auxiliar el
heredero o herederos inconformes en la designación del albacea según lo refiere el art.
1729 cc
Según este artículo y el anterior, el interventor actuará como órgano de control y vigilancia
del albacea. En consecuencia, cuidará que el albacea, en el ejercicio de sus funciones,
observe una conducta siempre orientada al exacto y cabal cumplimiento de los deberes
que le impone el cargo.

9.6 RELACIONES DE LOS HEREDEROS CON LOS DEUDORES DE LA HERENCIA.


Los herederos a titulo universal se convierten en los acreedores de los deudores
hereditarios pero corresponde al albacea exigir el pago de las obligaciones respectivas.

9.7 RELACIONES DE LOS LEGATARIOS ENTRE SI.


Los legatarios adquieren bienes determinados por lo que no entran en relaciones
directas entre sí.

9.8 RELACIONES DE LOS LEGATARIOS CON LOS ACREEDORES DE LA


HERENCIA.
Solo pueden constituirse estas relaciones para el caso de responsabilidades
subsidiarias de los legatarios, o bien para la hipótesis de que la herencia se distribuya
en puros legatarios. Que en este caso se consideran todos como herederos.

9.8 RELACIÓN DE LOS LEGATARIOS CON EL O LOS ALBACEAS.

77
El albacea mantiene relaciones jurídicas con los legatarios para efecto de no permitir la
substracción de los legados sino hasta que hayan sido liquidados las deudas de la
herencia.

9.9 RELACIONES JURÍDICAS ENTRE LOS LEGATARIOS Y EL INTERVENTOR DE LA


HERENCIA.
Solo en el caso que toda la herencia se distribuya en legados podrá originarse
una relación jurídica indirecta entre el interventor y el legatario

9.10 RELACIONES DE LOS LEGATARIOS CON LOS DEUDORES DE LA HERENCIA.


Estas relaciones pueden presentarse en dos casos
A) Cuando el testador deja al legatario un crédito el legatario se convierte en acreedor
del crédito que se le hubiere legado. Por lo tanto el deudor le pagara directamente a el
B) Cuando toda la herencia se distribuye en legados. Como todos los legatarios se
consideran herederos propiamente ellos son los acreedores quienes tendrán la facultad
de exigir el pago de los créditos que se trasmitieron por el testador

9.11 RELACION DE LOS ALBACEAS ENTRE SI.


Los albaceas mancomunados, conforme al artículo 1692, deben ejercer el albaceazgo de
común acuerdo y, por lo tanto, solo valdrá lo que hagan todos en conjunto; lo que hiciera
uno de ellos legalmente autorizado por los demás, o lo que, en caso de disidencia,
acuerden el mayor número. Si no hubiera mayoría decidirá el juez. Solo en el caso de
suma urgencia, puede uno de los albaceas mancomunados practicar, bajo su
responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente
a los demás.
Albaceas son sucesivos, prescribe el artículo 1962, que el albaceazgo será ejercido por
cada uno de ellos, en orden que hubiesen sido designados.
Pueden existir relaciones entre el albacea universal y los ejecutores especiales. El artículo
1701 dispone que:
“El Albacea general esta obligado a estregar al ejecutor especial las cantidades o cosas
necesarias para que cumpla la parte del testamento que estuviere a su cargo”.
Generalmente los ejecutores especiales tienen por objeto cumplir con los legados que
hubiere asignado el testador y desde ese punto de vista se constituye un nuevo tipo de
relación jurídica entre el albacea general y el especial, según los términos del artículo
1702 que dice así:
“Si el cumplimiento del legado dependiere de plazo o de alguna condición
suspensiva, podrá el ejecutor general resistir la entrega de la cosa o cantidad, dando
fianza a satisfacción del legatario o del ejecutor especial, de que la entrega se hará en su
debido tiempo”.

9.12 RELACIONES DE LOS ALBACEAS CON LOS ACREEDORES DE LA HERENCIA.

78
Los Acreedores de la herencia:
El derecho hereditario persigue como finalidad fundamental de la liquidación del
patrimonio de la sucesión, pagar a los acreedores de la misma y en el supuesto de que
hubiese un remanente, aplicarlo a herederos y legatarios.
Las clases de albacea son:
TESTAMENTARIOS- obviamente designados por testamento
LEGALES: Así se desempeñan los herederos legales
DATIVOS-: Son nombrados por la autoridad judicial en caso de no haber albacea
testamentario o que los albaceas legales tuvieran posiciones contrarias al ejercicio del
cargo.
Por el límite de sus facultades pueden ser Albaceas UNIVERSALES PARTICULARES.

Las funciones de un albacea son:


- Atender a la inhumación del testador, o a su incineración si lo hubiese dispuesto así.
- Ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes
hereditarios
- Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, obviamente con
citación e los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.
- Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador,
hasta que sean entregados a los legatarios o herederos.
- Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.
- Pagar o entregar los legados.
- Vender los bienes hereditarios en cuanto sea indispensables para pagar las deudas de
la herencia y los legados.
- Procurar división y partición de la herencia.
- Cumplir los encargos especiales del testador.
- Sostener la validez del testamento, si hay juicio de impugnación que se promueva.
En caso de ausencia de testamento y orden judicial, se denomina albacea legítimo aquel
a quien compete por derecho cumplir la voluntad de testador. Se llama albacea universal
a quien tiene poder irrestricto para cumplir íntegramente todas las disposiciones de un
testamento.
Testamento: Se le define como el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre,
por el cual una persona capaz trasmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se
extinguen con la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para
después de la misma.
Se denomina legado o manda al acto a través del cual una persona, en su
testamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona
determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales, y no de porciones del
patrimonio. También recibe por extensión ese nombre el conjunto de bienes que son
objeto del legado.

La persona que recibe un legado es denominada legatario y, normalmente, tiene


menos derechos que un heredero a la hora de la administración y defensa del caudal
hereditario. En caso de pleito, por ejemplo, los herederos pueden representar al

79
patrimonio hereditario en juicio, pero no los legatarios. Otra limitación del legatario es que
no tiene derecho a crecer.

Desde este punto de vista los acreedores hereditarios están facultados para exigir
directamente al albacea que tome todas las providencias necesarias para la garantía y
pago de sus créditos. A su vez, el albacea en nombre de los herederos y legatarios en su
caso, deberá pagar en primer término las deudas mortuorias y los gastos de rigurosa
conversación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, pudiendo
hacer estos pagos antes de la formación del inventario. Las demás deudas de la herencia
no podrán pagarse hasta que quede concluido el inventario, esto se rige en el artículo
1753 del código civil. Al efecto el albacea pagara a los acreedores en el orden en que se
presenten, siendo ya exigibles sus créditos; pero si entre los no presentados hubiere
algunos preferentes, se exigirá a los que fueren pagados la caución de acreedor de mejor
derecho. Si hubiere algún concurso, bien sea de la sucesión o del autor de la herencia,
declarado con anterioridad a su muerte, el albacea deberá pagar conforme a la sentencia
de graduación de los acreedores. Para la debida garantía de los distintos créditos a su
cargo de la herencia, el albacea no podrá pagar dichos legados, sin haber cubierto o
asignado bienes bastantes para pagar dichos créditos, regido por el artículo 1763 del
código civil. Pueden ocurrir que se presenten algunos acreedores después de que hayan
sido pagados los legados; en este caso tendrán actuación contra los legatarios cuando en
la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir sus créditos, regido por el artículo
1764 del código civil.

9.13 RELACIONES JURIDICAS ENTRE LOS ALBACEAS Y EL INTERVENTOR DE LE


HERENCIA.
Interventores: Son los que desempeñan un papel de control respecto a ciertas funciones
del albacea y además actúan para proteger intereses determinados de ciertos herederos,
legatarios o acreedores de la herencia.
CLASES DE INTERVENTOR
Provisionales La función guardar los bienes hereditarios
Definitivos Hacer los gastos de las mejoras o manutención de los bienes, hacer
reparaciones a los bienes de la herencia y Entregar los bienes al albacea en cuanto se
nombre o se de a conocer este.
El juez podrá designar un interventor provisional:
Si pasados 10 días de la muerte del de cujus no se hubiere presentado el testamento

* Si en el testamento no se designo albacea.

* Si no se hubiere designado el juicio de intestado.

* Cuando por cualquier motivo no hubiere albacea después de 1 mes de iniciado el juicio
sucesorio.

80
Se nombra interventor definitivo cuando el heredero este ausente o no sea conocido,
cuando la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero albacea,
cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de beneficencia pública.
La función del interventor definitivo es vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea
durante todo el tiempo que dure el albaceazgo; no tiene plazo determinado y no pueden
tener la posesión de los bienes.
REQUISITOS PARA SER INTERVENTOR
Ser mayor de edad
Tener buena conducta notoria
Tener su domicilio en el lugar del juicio sucesorio
Otorgar fianza judicial.

CAUSA DE TERMINACIÓN DEL CARGO DE INTERVENTOR


Por incumplimiento del cargo
Muerte del interventor
Incapacidad legal del interventor
Terminación del albaceazgo
Renuncia
Revocación
Remoción del cargo
Por excusa que el juez califique de legítima.

ARTÍCULO 1613 CC.- El heredero o herederos que no hubieren estado conformes con el
nombramiento del albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un
interventor que vigile al albacea.

Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento de interventor se


hará por mayoría de votos, y si no se obtiene mayoría, el nombramiento lo hará el juez,
eligiendo el interventor de entre las personas propuestas por los herederos de la minoría.

ARTÍCULO 1614.- Las funciones del interventor se limitan a vigilar el exacto cumplimiento
del cargo de albacea.

ARTÍCULO 1615.- El interventor no puede tener la posesión ni aun interina de los bienes.

9.14 RELACIONES DE LOS ALBACEAS CON LOS DEDUDORES DE LA HERENCIA.


Ya hemos dicho que el albacea, en la representación de la sucesión, debe
proceder al cobro de los créditos existentes a favor de la herencia. El artículo 1705, del
código civil expresamente dispone que el albacea debe deducir todas las acciones que
permanezcan a la herencia y el artículo 1706 del código civil enumera las obligaciones del
albacea general, comprendiendo la administración de los bienes, la liquidación de cuentas
del albaceazgo y en general las demás que impongan la ley, entre las que deben
comprenderse el cobro de los créditos en forma extrajudicial.

81
Deudores de la herencia: Desempeñan un papel de sujetos pasivos, no podrán disminuir
su responsabilidad patrimonial por la muerte del autor de la sucesión.
Sujeto activo: acreedor va a exigir que le paguen las deudas
Sujeto pasivo: deudor va a estar obligado al pago de las deudas
Código de Familia para el Estado de Sonora, Exposición de motivos y texto integrado del
código original y sus reformas Dr Miguel Angel Soto Lamadrid editorial Beilis México
2011
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Editorial Fernandez México
2007 edición gratuita
Vid Carbonell, Miguel, La Constitución en Serio. Porrúa y UNAM., México 2001, Págs.
170, 171 y 173
Artículo 296.- Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se
llama línea de parentesco.

Artículo 297.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados


entre personas que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de
grados entre personas que sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o
tronco común.

Artículo 298.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a


una persona con su progenitor o tronco de que procede; descendente es la que liga al
progenitor con los que de él proceden. La misma línea es, pues, ascendente o
descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende.

Artículo 299.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o
por el de las personas, excluyendo al progenitor.

Artículo 300.- En la línea transversal los grados se cuentan por él número de


generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el número
de personas que hay de uno y otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del
progenitor o tronco común.

Artículo 294.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el


varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón.

Artículo 1603.- El parentesco de afinidad no da derecho de heredar.

Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus
derecho puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea
mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y
que acredite además:

I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de


la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la
persona que trata de adoptar;

82
II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al
interés superior de la misma, y

III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de


dos o más incapacitados o de menores e incapacitados simultáneamente.

Artículo 391.- El marido y la mujer podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en
considerar adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito de
la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad
entre cualquiera de los adoptantes y adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se
deberán acreditar además los requisitos previstos de las fracciones del artículo anterior.

Artículo 392.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso
previsto en artículo anterior.

Artículo 393.- El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que hayan sido
definitivamente aprobadas las cuentas de tutela.

Artículo 394.- El menor o la persona con incapacidad que haya sido adoptado bajo la
forma de adopción simple, podrá impugnar la adopción dentro del año siguiente a la
mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido la incapacidad.

Artículo 395.- El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los
mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de
los hijos.

El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que por circunstancias
específicas, en el uso de la adopción simple, no se estime conveniente.

Artículo 396.- El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los
mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo.

Artículo 397.- Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus
respectivos usos:

I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar;

II. El tutor del que se va a adoptar;

III. La persona que haya acogido durante seis meses al que se pretende adoptar y lo trate
como a hijo, cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él ni tenga tutor;

IV. El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando éste no tenga padres
conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su protección y lo haya
acogido como hijo.

83
V. Las instituciones de asistencia social públicas o privadas que hubieren acogido al
menor o al incapacitado que se pretenda adoptar.

Si la persona que se va a adoptar tiene más de doce años, también se necesita su


consentimiento para la adopción. En el caso de las personas incapaces, será necesario
su consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su
voluntad.

Artículo 398.- Si el tutor o el Ministerio Público no consienten en la adopción, deberán


expresar la causa en que se funden, la que el juez calificará tomando en cuenta los
intereses del menor o incapacitado.

Artículo 399.- El procedimiento para hacer la adopción será fijado en el Código de


Procedimientos Civiles.

Artículo 400.- Tan luego como cause ejecutoria la resolución judicial que se dicte
autorizando una adopción, quedará ésta consumada.

Artículo 401.- El juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias respectivas
al Juez del Registro Civil del lugar para que levante el acta correspondiente.

Artículo 2224.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que
pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por
confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.

Artículo 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

Artículo 1795.- El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

Artículo 1798.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley.

Artículo 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio
deberán estar presentes, ante el Juez del Registro Civil, los pretendientes o su apoderado
especial constituido en la forma prevenida en el artículo 44 y dos testigos por cada uno de
ellos, que acrediten su identidad.

Acto continuo, el Juez del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los
documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará

84
a los testigos acerca de si los pretendientes son las mismas personas a que se refiere la
solicitud. En caso afirmativo, preguntará a cada uno de los pretendientes si es su voluntad
unirse en matrimonio, y si están conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de
la sociedad.

Artículo 147.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda


mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

AUTOEVALUACIÓN
TEMA IX
INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas.
¿Cuáles son las :
1. Relaciones de los herederos entre sí?
Se aplican en este principio las normas generales que se establecen en materia de
copropiedad.
· Los herederos adquieren obligaciones y derechos en masa mientras y tanto no
se realice la repartición de la herencia
· Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria pero
no puede disponer de las cosas que fomran la sucesión
· Para la venta de los derechos que tenga cada heredero se respetara el derecho
de tanto que también se reconoce en la copropiedad
· La repartición de la copropiedad hereditaria se rige por reglas propias
· La repartición se debe hacerse hasta que queden aprobados los inventarios y la
cuenta de administración del albacea
· Ningún heredero puede permanecer en la indivisión
· La partición se rige en los términos dispuestos por el testador
· Entre los herederos existe la obligación de abonarse recíprocamente las rentas y
frutos que cada uno hubiere recibido de los bienes hereditarios
· La repartición es un acto jurídico que debe constatar en escritura pública
· Entre los herederos existe la obligación de saneamiento para el caso de evicción.

2. Relaciones de los herederos con los legatarios?


Dos son las relaciones principales:

· La primera se constituye cuando el legado es a cargo de un heredero o de la


masa hereditaria, la distinción de esta se hace en tres tipos de legados , que son de
crédito ( servicios o cosas que no están individualmente determinados ), de gravamen(
se configura entre el legatario titular del mismo y el heredero responsable una relación
real o propter rem ) y de dominio ( para estos legados el legatario se convierte en dueño
de la cosa y el heredero responsable es simple depositario de la misma con obligación de
custodiarla)

· La segunda.- se presenta para el caso de responsabilidad subsidiaria de los


legatarios cuando los bienes dejados a los herederos no alcance a pagar las deudas
del de cujus

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3. Relaciones de los herederos con los acreedores de la herencia?
Siendo los herederos causahabientes a titulo universal del patrimonio sucesorio a
beneficio de inventario se convierten en deudores de los acreedores del difunto pero
hasta el límite que permita el activo de la herencia,
Los acreedores hereditarios son los sujetos privilegiados en el régimen sucesorio y por
lo tanto el albacea concluido el inventario no podrá pagar los legados sin haber cubierto
o asignado bienes bastantes para pagar las deudas conservando en los distintos
bienes los gravámenes especiales que tengan art.1763 cc
Es un principio fundamental en la sucesión por causa de muerte que los herederos
contribuyan en proporción a su haber hereditario al pago de las deudas y cargas de la
herencia.
Se entiende por deudas las obligaciones que incumben al de cujus y que se transmiten a
sus herederos, y por cargas las obligaciones que nacen para los herederos por causa de
la muerte del autor. Como las deudas mortuorias, los gastos de administración y el pago
de legados.
De allí se explica que antes que se paguen los legados, se satisfagan las deudas de la
herencia

4. Relaciones de los herederos con el o los albaceas?


El albacea es un representante de los herederos y por lo tanto se aplican las reglas del
mandato para regir los derechos y obligaciones existentes entre herederos y albacea.

5. Relaciones jurídicas entre herederos y el interventor de la herencia?


El interventor es un órgano de control de las funciones del albacea que no entra en
posesión de los bienes hereditarios, así que solo desempeña un papel auxiliar el
heredero o herederos inconformes en la designación del albacea según lo refiere el art.
1729 cc
Según este artículo y el anterior, el interventor actuará como órgano de control y vigilancia
del albacea. En consecuencia, cuidará que el albacea, en el ejercicio de sus funciones,
observe una conducta siempre orientada al exacto y cabal cumplimiento de los deberes
que le impone el cargo.

6. Relaciones de los herederos con los deudores de la herencia?


Los herederos a titulo universal se convierten en los acreedores de los deudores
hereditarios pero corresponde al albacea exigir el pago de las obligaciones respectivas

7. Relaciones de los legatarios entre sí?


Los legatarios adquieren bienes determinados por lo que no entran en relaciones
directas entre sí.

8. Relaciones jurídicas entre los legatarios y los acreedores de la herencia?


Solo pueden constituirse estas relaciones para el caso de responsabilidades
subsidiarias de los legatarios, o bien para la hipótesis de que la herencia se distribuya
en puros legatarios. Que en este caso se consideran todos como herederos.

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9. Relaciones entre los legatarios y el albacea?
El albacea mantiene relaciones jurídicas con los legatarios para efecto de no permitir la
substracción de los legados sino hasta que hayan sido liquidados las deudas de la
herencia.

10. Relaciones de los legatarios con el interventor de la herencia?


Solo en el caso que toda la herencia se distribuya en legados podrá originarse una
relación jurídica indirecta entre el interventor y el legatario

11. Relaciones de los legatarios con los deudores de la herencia?


Estas relaciones pueden presentarse en dos casos
A) Cuando el testador deja al legatario un crédito el legatario se convierte en acreedor
del crédito que se le hubiere legado. Por lo tanto el deudor le pagara directamente a el
B) Cuando toda la herencia se distribuye en legados. Como todos los legatarios se
consideran herederos propiamente ellos son los acreedores quienes tendrán la facultad
de exigir el pago de los créditos que se trasmitieron por el testador

12. Relaciones de los albaceas entre sí?


Los albaceas mancomunados, conforme al artículo 1692, deben ejercer el albaceazgo de
común acuerdo y, por lo tanto, solo valdrá lo que hagan todos en conjunto; lo que hiciera
uno de ellos legalmente autorizado por los demás, o lo que, en caso de disidencia,
acuerden el mayor número. Si no hubiera mayoría decidirá el juez. Solo en el caso de
suma urgencia, puede uno de los albaceas mancomunados practicar, bajo su
responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente
a los demás.
Albaceas son sucesivos, prescribe el artículo 1962, que el albaceazgo será ejercido por
cada uno de ellos, en orden que hubiesen sido designados.
Pueden existir relaciones entre el albacea universal y los ejecutores especiales. El artículo
1701 dispone que:
“El Albacea general esta obligado a estregar al ejecutor especial las cantidades o cosas
necesarias para que cumpla la parte del testamento que estuviere a su cargo”.
Generalmente los ejecutores especiales tienen por objeto cumplir con los legados que
hubiere asignado el testador y desde ese punto de vista se constituye un nuevo tipo de
relación jurídica entre el albacea general y el especial, según los términos del artículo
1702 que dice así:
“Si el cumplimiento del legado dependiere de plazo o de alguna condición
suspensiva, podrá el ejecutor general resistir la entrega de la cosa o cantidad, dando
fianza a satisfacción del legatario o del ejecutor especial, de que la entrega se hará en su
debido tiempo”.

13. Relaciones de los albaceas con los acreedores de la herencia?

Los Acreedores de la herencia:


El derecho hereditario persigue como finalidad fundamental de la liquidación del
patrimonio de la sucesión, pagar a los acreedores de la misma y en el supuesto de que

87
hubiese un remanente, aplicarlo a herederos y legatarios.
Las clases de albacea son:
TESTAMENTARIOS- obviamente designados por testamento
LEGALES: Así se desempeñan los herederos legales
DATIVOS-: Son nombrados por la autoridad judicial en caso de no haber albacea
testamentario o que los albaceas legales tuvieran posiciones contrarias al ejercicio del
cargo.
Por el límite de sus facultades pueden ser Albaceas UNIVERSALES PARTICULARES.

Las funciones de un albacea son:


- Atender a la inhumación del testador, o a su incineración si lo hubiese dispuesto así.
- Ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes
hereditarios
- Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, obviamente con
citación e los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.
- Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador,
hasta que sean entregados a los legatarios o herederos.
- Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.
- Pagar o entregar los legados.
- Vender los bienes hereditarios en cuanto sea indispensables para pagar las deudas de
la herencia y los legados.
- Procurar división y partición de la herencia.
- Cumplir los encargos especiales del testador.
- Sostener la validez del testamento, si hay juicio de impugnación que se promueva.
En caso de ausencia de testamento y orden judicial, se denomina albacea legítimo aquel
a quien compete por derecho cumplir la voluntad de testador. Se llama albacea universal
a quien tiene poder irrestricto para cumplir íntegramente todas las disposiciones de un
testamento.
Testamento: Se le define como el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre,
por el cual una persona capaz trasmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se
extinguen con la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para
después de la misma.
Se denomina legado o manda al acto a través del cual una persona, en su
testamento, decide repartir una parte muy concreta de sus bienes a otra persona
determinada. Hablamos en todo caso de bienes individuales, y no de porciones del
patrimonio. También recibe por extensión ese nombre el conjunto de bienes que son
objeto del legado.

La persona que recibe un legado es denominada legatario y, normalmente, tiene


menos derechos que un heredero a la hora de la administración y defensa del caudal
hereditario. En caso de pleito, por ejemplo, los herederos pueden representar al
patrimonio hereditario en juicio, pero no los legatarios. Otra limitación del legatario es que
no tiene derecho a crecer.

88
Desde este punto de vista los acreedores hereditarios están facultados para exigir
directamente al albacea que tome todas las providencias necesarias para la garantía y
pago de sus créditos. A su vez, el albacea en nombre de los herederos y legatarios en su
caso, deberá pagar en primer término las deudas mortuorias y los gastos de rigurosa
conversación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, pudiendo
hacer estos pagos antes de la formación del inventario. Las demás deudas de la herencia
no podrán pagarse hasta que quede concluido el inventario, esto se rige en el artículo
1753 del código civil. Al efecto el albacea pagara a los acreedores en el orden en que se
presenten, siendo ya exigibles sus créditos; pero si entre los no presentados hubiere
algunos preferentes, se exigirá a los que fueren pagados la caución de acreedor de mejor
derecho. Si hubiere algún concurso, bien sea de la sucesión o del autor de la herencia,
declarado con anterioridad a su muerte, el albacea deberá pagar conforme a la sentencia
de graduación de los acreedores. Para la debida garantía de los distintos créditos a su
cargo de la herencia, el albacea no podrá pagar dichos legados, sin haber cubierto o
asignado bienes bastantes para pagar dichos créditos, regido por el artículo 1763 del
código civil. Pueden ocurrir que se presenten algunos acreedores después de que hayan
sido pagados los legados; en este caso tendrán actuación contra los legatarios cuando en
la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir sus créditos, regido por el artículo
1764 del código civil.

14. Relaciones de los albaceas y los deudores de la herencia?


Ya hemos dicho que el albacea, en la representación de la sucesión, debe
proceder al cobro de los créditos existentes a favor de la herencia. El artículo 1705, del
código civil expresamente dispone que el albacea debe deducir todas las acciones que
permanezcan a la herencia y el artículo 1706 del código civil enumera las obligaciones del
albacea general, comprendiendo la administración de los bienes, la liquidación de cuentas
del albaceazgo y en general las demás que impongan la ley, entre las que deben
comprenderse el cobro de los créditos en forma extrajudicial.
Deudores de la herencia: Desempeñan un papel de sujetos pasivos, no podrán disminuir
su responsabilidad patrimonial por la muerte del autor de la sucesión.
Sujeto activo: acreedor va a exigir que le paguen las deudas
Sujeto pasivo: deudor va a estar obligado al pago de las deudas
Código de Familia para el Estado de Sonora, Exposición de motivos y texto integrado del
código original y sus reformas Dr Miguel Angel Soto Lamadrid editorial Beilis México
2011
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Editorial Fernandez México
2007 edición gratuita
Vid Carbonell, Miguel, La Constitución en Serio. Porrúa y UNAM., México 2001, Págs.
170, 171 y 173
Artículo 296.- Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se
llama línea de parentesco.

Artículo 297.- La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados


entre personas que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de

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grados entre personas que sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o
tronco común.

Artículo 298.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a


una persona con su progenitor o tronco de que procede; descendente es la que liga al
progenitor con los que de él proceden. La misma línea es, pues, ascendente o
descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende.

Artículo 299.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o
por el de las personas, excluyendo al progenitor.

Artículo 300.- En la línea transversal los grados se cuentan por él número de


generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el número
de personas que hay de uno y otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del
progenitor o tronco común.

Artículo 294.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el


varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón.

Artículo 1603.- El parentesco de afinidad no da derecho de heredar.

Artículo 390.- El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus
derecho puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea
mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y
que acredite además:

I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de


la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la
persona que trata de adoptar;

II. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al
interés superior de la misma, y

III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de


dos o más incapacitados o de menores e incapacitados simultáneamente.

Artículo 391.- El marido y la mujer podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en
considerar adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito de
la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad
entre cualquiera de los adoptantes y adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se
deberán acreditar además los requisitos previstos de las fracciones del artículo anterior.

Artículo 392.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso
previsto en artículo anterior.

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Artículo 393.- El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que hayan sido
definitivamente aprobadas las cuentas de tutela.

Artículo 394.- El menor o la persona con incapacidad que haya sido adoptado bajo la
forma de adopción simple, podrá impugnar la adopción dentro del año siguiente a la
mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido la incapacidad.

Artículo 395.- El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los
mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de
los hijos.

El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que por circunstancias
específicas, en el uso de la adopción simple, no se estime conveniente.

Artículo 396.- El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los
mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo.

Artículo 397.- Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus
respectivos usos:

I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar;

II. El tutor del que se va a adoptar;

III. La persona que haya acogido durante seis meses al que se pretende adoptar y lo trate
como a hijo, cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él ni tenga tutor;

IV. El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando éste no tenga padres
conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su protección y lo haya
acogido como hijo.

V. Las instituciones de asistencia social públicas o privadas que hubieren acogido al


menor o al incapacitado que se pretenda adoptar.

Si la persona que se va a adoptar tiene más de doce años, también se necesita su


consentimiento para la adopción. En el caso de las personas incapaces, será necesario
su consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su
voluntad.

Artículo 398.- Si el tutor o el Ministerio Público no consienten en la adopción, deberán


expresar la causa en que se funden, la que el juez calificará tomando en cuenta los
intereses del menor o incapacitado.

Artículo 399.- El procedimiento para hacer la adopción será fijado en el Código de


Procedimientos Civiles.

Artículo 400.- Tan luego como cause ejecutoria la resolución judicial que se dicte
autorizando una adopción, quedará ésta consumada.

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Artículo 401.- El juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias respectivas
al Juez del Registro Civil del lugar para que levante el acta correspondiente.

Artículo 2224.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que
pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por
confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.

Artículo 1794.- Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

Artículo 1795.- El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

Artículo 1798.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley.

Artículo 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio
deberán estar presentes, ante el Juez del Registro Civil, los pretendientes o su apoderado
especial constituido en la forma prevenida en el artículo 44 y dos testigos por cada uno de
ellos, que acrediten su identidad.

Acto continuo, el Juez del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los
documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará
a los testigos acerca de si los pretendientes son las mismas personas a que se refiere la
solicitud. En caso afirmativo, preguntará a cada uno de los pretendientes si es su voluntad
unirse en matrimonio, y si están conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de
la sociedad.

Artículo 147.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda


mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

15. Relaciones de los acreedores hereditarios entre sí?


De acuerdo con las reglas que hemos expuesto, los acreedores hereditarios pueden ser
Comunes o preferentes; asimismo, puede darse el caso de concurso de la sucesión O del
de cujus antes de su muerte. Según e! artículo 1762, los acreedores, cuando no hay
concurso, serán pagados en el orden que se presenten. Si hubiere algunos acreedores
preferentes, primero se cubrirán sus créditos. En la hipótesis de que no se presentaren a
exigir el pago de los mismos, de todas maneras el albacea deberá exigir a los acreedores
ordinarios que fueren pagados, la caución de acreedor de mejor derecho.

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Para el caso de concurso, bien sea de la sucesión o del autor de la misma, el albacea
pagará de acuerdo conn la sentencia de graduación de acreedores, que a su vez deberá
tomar en cuenta las siguientes categorías:
1"-Acreedores privilegiados (créditos fiscales, hipotecarios, pignoraticios, créditos por el
último año de sueldos a los trabajadores, por indemnizaciones y crédito de alimentos de la
viuda y de sus hijos menores de edad).
2'-Créditos preferentes sobre determinado bienes que enumera el artículo 2993.
3'-Acreedores de primera clase de acuerdo con el artículo 2994.
4'-Acreedores de segunda clase de acuerdo con e! artículo 2995.
Y-Acreedores de tercera clase en los términos de! artículo 2996.
6'-Acreedores de marta clase que enumera e! artículo 2997.
7'-Finalmente acreedores de quinta clase según el artículo 2998.

16. Relaciones de los acreedores de la herencia con el o los interventores?


Como e! interventor de la herencia tiene por objeto vigilar e! exacto cumplimiento del
cargo de albacea, los acreedores están facultados para ocurrir al interventor a efecto de
que el albacea cumpla con las distintas obligaciones que ya hemos analizado y que la ley
impone en beneficio de los acreedores hereditarios.

17. Relaciones de los acreedores hereditarios con los deudores de la


herencia?
Propiamente no existe en este caso ninguna relación jurídica directa, pero sí indirecta
oblicua, pues para el caso de que el albacea en representación de los herederos, o estos
últimos descuidaren exigir el pago a los deudores hereditarios, podrán los acreedores en
los términos del artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, substituirse al albacea o
a los herederos.
Además, para e! caso de un supuesto fraude entre herederos y deudores de la herencia
en perjuicio de acreedores de la misma, o bien entre albacea y dichos deudores, se
configura otro tipo de relación jurídica, pues de acuerdo con los artículos 2163 a 2179 del
Código Civil los acreedores hereditarios podrán intentar la acción pauliana y, por lo tanto,
Nulificar el acto fraudulento.
De acuerdo con el artículo 2171, existe también la posibilidad de que los acreedores de la
herencia se substituyan al albacea o a los herederos, para exigir el pago de los créditos
existentes en favor de la sucesión cuando se hubiere renunciado al cobro de los mismos.
En esta hipótesis los citados acreedores están también facultados para revocar esa
renuncia y usar de las facultades renunciadas.

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