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TEMA I

LA SUCESIÓN
Introducción:

Al aborda el tema de las sucesiones, es necesario considerar previamente dos instituciones


que guardan estrecha relación con el tema, como lo son la Comunidad de Gananciales
Matrimoniales y la Herencia.

En cuanto a la Comunidad de Gananciales Matrimoniales, por cuanto, en ella son comunes


de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan en el matrimonio (art. 148 C.C.),
esta comunidad se inicia el día de la celebración del matrimonio, toda estipulación en
contrario es nula (Art. 149 C.C.) ello en virtud de que los cónyuges antes de la celebración
del matrimonio, pudieron celebrar unas capitulaciones matrimoniales, lo cual les permitiría
celebrar todos los acuerdos patrimoniales a regir en su matrimonio; Estos mismos derechos
lo tienen, también los concubinos de conformidad con los artículos 767 del mismo Código,
en concordancia con el Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Observando que si al día de la muerte la persona no se encontraba casada o no mantenía


una unión estable de hecho (comunidad concubinaria) no existen bienes gananciales que
distribuir de por mitad pasando todo su patrimonio a ser herencia.

En lo que respecta a la herencia, que se refiere al patrimonio que deja una persona al
fallecer, el cual se va a trasmitir a sus herederos, causahabientes o legatarios, por
testamento o por ley.

En cuanto a la herencia, hay que observar que habrá una parte disponible y otra no
disponible, esta última llamada también legitima (art.883 CC).

UBICACIÓN:
La sucesión: Es una forma de adquirir la propiedad. (Art. 796 C.C.)

CONCEPTO:
La sucesión un conjunto de deberes y derechos de contenido patrimonial que se suceden de
la persona que fallece a sus herederos por testamento o por ley; es un cambio en la
titularidad patrimonial y el que la adquiere no lo hace a título originario sino derivativo.

CLASES DE SUCESIONES ENTRE VIVOS

1. SUCESIONES A TÍTULO PARTICULAR: Son aquellas en las que se transfiere


una o más relaciones jurídicas y son de tipo patrimonial. Por ejemplo: la
compraventa, la permuta, la donación y también son sucesiones a título particular:
los legados. Los legados son consecuencia de lo acordado en un testamento; por esta
razón, si no hay testamento, no hay legado.
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2. MORTIS CAUSA: Denominada también SUCESION A TÍTULO UNIVERSAL:


Es aquella en la cual se transfiere la totalidad de las relaciones jurídicas de las
cuales era titular una persona. Cuando hablamos de relaciones jurídicas, nos
referimos a bienes, acciones, derechos, obligaciones, títulos, deudas etcétera.

FUENTES DE LAS SUCESIONES

En la Doctrina se distingue, que la fuente es el derecho Positivo o se es el derecho natural,


la mayoría tiende a inclinarse por el derecho natural, sustentando el criterio que la ley de la
vida tiene por concepto que los descendientes continúan con el manejo del matrimonio de
sus padres o causantes.

Igualmente la doctrina divide a la Sucesión en Sucesión Testamentaria y Sucesión Ab-


Intestato, esta misma división se adopta en nuestra legislación, cuando dice que la sucesión
legitima o ab-intestato existirá cuando falte en un todo o en parte la sucesión testamentaria
(Art. 807 C.C.)

OTRAS fuentes son:

1. EL TESTAMENTO: Es un documento mediante el cual una persona deja todo su


patrimonio o parte de él a sus "herederos". Esta es considerada la primera fuente del
Derecho Sucesoral. Una vez que se hace el testamento corresponde a la persona
hacer que el contenido el mismo se cumple, y este cumple sus efectos a partir de la
muerte. El testamento puede ser modificado un sin número de veces por el testador
(art. 833 y siguientes CC).
2. LA LEY: Se encuentra principalmente en el Código Civil en los artículos 807 y ss.
En caso de que no exista el testamento, la sucesión entonces se regirá por la Ley.
3. LOS PACTOS Y LOS CONVENIOS: la cual no se aplica en Venezuela. Provienen
del principalmente del Derecho Alemán. (Art. 835 CC).

PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN EL DERECHO SUCESORAL:

1. El heredero continúa y representa a la voluntad del causante, significa que a


la muerte del causante no hay un vacío en la titularidad de la herencia ya que todas las
relaciones jurídicas pasan automáticamente al nuevo titular en el momento de la muerte.
2. La Unidad del patrimonio hereditario. La circunstancia de que exista más de un
heredero no afecta la unidad porcentual del patrimonio. Ejemplo: A cada heredero le
corresponde una cuota de la herencia, ya que el patrimonio es uno solo.
3. Puede haber a la vez, Sucesión Universal y Sucesión Particular. Significa que el
causante para después de su muerte haya establecido mediante testamento que sus
bienes pasen en su totalidad a sus herederos y salvo uno de estos (o varios), sean
entregados a un heredero o a un tercero en calidad de legado.
4. Continuación en el heredero de las relaciones jurídicas del de cujus. Todos los derechos
se transmiten con excepción de los no patrimoniales. (Art. 781. C.C.).
5. La transmisión patrimonial que determina la sucesión a título universal no modifica las
relaciones jurídicas o de hecho que correspondían a la persona que fallece. Ejemplo el
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caso de la posesión (relación de hecho). Esta no es otra cosa que el ejercicio material,
del dominio de una cosa sin ser el titular de la misma.
6. La aceptación de la herencia produce la confusión del patrimonio del heredero y de su
causante. Ejemplo: cuando una persona muere y deja un carro y el heredero tiene una
casa, pues las dos cosas pasan a ser prenda común de los acreedores, debido a que los
patrimonios se confunden. Lo más común será aceptar la herencia a beneficio
de inventario.

MOMENTOS DE LA SUCESIÓN:
Tiene tres momentos importantes:
1. APERTURA Artículo 993 del Código Civil.- La sucesión se abre en el momento de
muerte y en el lugar del último domicilio del de cujus. La apertura es el momento
que se produce con la muerte del titular de un patrimonio.

ASPECTOS QUE SE DESPRENDEN DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN


 Es el momento que se toma en cuenta para determinar quiénes son los sucesores y que
derechos tienen en la sucesión.
 No existe sucesión de una persona viva.
 La determinación del domicilio viene dada por el artículo 27 del Código Civil.
 Origina una comunidad hereditaria sujeta a partición.
 Genera la obligación de asumir aspectos tributarios. Está referido al impuesto sobre
sucesiones.
 Determina el Fuero Sucesoral, es decir, cual es el Tribunal competente para conocer las
acciones derivadas de la herencia.

2. DELACIÓN O ACEPTACION: (Art. 996 CC) Es el llamado que se hace al


heredero, para que haga suya la herencia. Este llamado se puede hacer en virtud de
la Ley o del Testamento. La cual se encuentra en libertad de aceptarla o repudiarla.
También se llama herencia deferida, en virtud de la protección a menores,
entredichos, inhabilitados y entes públicos. Artículo: 998, 999 y 1.000 del CC,
estos, menores, entredichos, inhabilitados y Entes Públicos, no pueden aceptar
válidamente la herencia, sino a beneficio de inventario. Es de observar que cuando
un coheredero no acude al llamado de adirse la herencia, este puede ser compelido
por el tribunal el cual le fija fecha para la aceptación o la repudiación. (art.1.019
C.C.)
3. ADQUISICIÓN: Es el momento en el cual el heredero comparece y acepta o no la
herencia. Y si la acepta de manera pura y simple o a beneficio de inventario. (Art.
996 y siguientes y repudiación art. 1.012 CC); el heredero, puede también renunciar
a la herencia. (Art. 1009 CC.) salvo lo dispuesto en el art. 1022 (comprende dos
aspectos: a- La renuncia (1009) excep: 1022, y b- la repudiación (1012).
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TEMA 2
LA HERENCIA:

DEFINICION: La herencia es el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que


constituyen el patrimonio del difunto, menos esas relaciones jurídicas o derechos
individuales de la cual es titular una persona, y que se extinguen con la muerte.

Al tratar de expresar el concepto de herencia, se deben distinguir dos aspectos:

ASPECTO OBJETIVO: Referido a todo el patrimonio del difunto, y este comprende todas
las relaciones jurídicas del causante, independientemente de los elementos singulares que la
integran, como por ejemplo: cosas, derechos, créditos, obligaciones, acciones, etc.

ASPECTO SUBJETIVO: Es la subrogación de un heredero en las obligaciones de su


causante y la nueva condición que este asume.

COMENTARIO: La herencia es el patrimonio que se puede transmitir, menos el "talento"


que poseía la persona en vida. La herencia por esta razón es un concepto muchas veces
intangible.

ANTECEDENTES HISTORICOS:

Según investigadores nacionales y extranjeros, tuvo su origen en Roma, cuando el Páter


familias o Jefe del grupo familiar, hacia la designación en uno de sus descendientes
(heredero más próximo) quien le sucedía en la jefatura del grupo familiar. De allí que el
heredero, era aquel, a quien le correspondían los títulos sobre el patrimonio dejado por el de
cujus, sin importar que el conjunto de bienes hubiere dejado de existir, por haberse agotado
con las contribuciones que debían cumplir (pagos de impuestos).

En el derecho germánico, la situación es distinta a roma, puesto que la herencia no se


coloca a la orden del señor de la casa, sino que por el contrario el orden de suceder tiene
lugar en función de la comunidad y puede dividirse el patrimonio en las llamadas
sucesiones especiales, con la muerte del causante se disgrega el patrimonio dando lugar a
una sucesión de derechos singulares (particulares).

En este derecho se orienta la sucesión en términos generales parecida al derecho romano,


pero la diferencia estriba en que en el primero, la herencia va al designado como heredero,
mientras que en el segundo la sucesión se distribuye en forma general entre todos los
miembros del grupo familiar.

Estas ideas han pasado al derecho moderno, pero aun con más influencia de la sucesión
romana.

CAUSAS DE LA SUCESION HEREDITARIA:

En el derecho venezolano, son dos


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1. La declaración de voluntad de causante, es decir el testamento; y


2. La Ley, que surge con carácter supletorio, cuando dicha voluntad no ha sido
expresa o no lo ha sido en forma valida.

A estas dos únicas causas de sucesión hereditaria, van a corresponder las dos únicas clases
de sucesiones existentes en Venezuela: 1.) La Sucesión testamentaria y 2.) Ab intestada
denominada también sucesión legitima, también se denominada sucesión necesaria, sin que
se llegue a creer que exista una tercera clase de sucesión.

SITUACIONES EN QUE PUEDE ENCONTRARSE LA HERENCIA:

No siempre la masa hereditaria o de bienes de la herencia, que constituyen el patrimonio


del de cujus, se encuentra en condiciones de solvencia, es decir, que su activo sea superior
al pasivo, al contrario, puede suceder, que al momento de practicar el balance de activos y
pasivos, las deudas y obligaciones se encuentren en situación deficitaria o pasiva, es así
como hablamos de herencia activa o herencia pasiva. Cuando la herencia es pasiva, los
Herederos a titulo universal, deben cargar con las deudas y obligaciones existentes, ello, en
virtud de la confusión patrimonial del causante y de la del heredero. En este caso, el
heredero o los herederos pueden solicitar el beneficio de inventario, que no es más que la
elaboración de un informe o balance para determinar la solvencia o no de la herencia lo
cual le permite aceptar o repudiarla, o bien mente cancelar los pasivos hasta el agotamiento
del activo.

LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA (es uno de los momentos de la herencia, vimos


que existen tres momentos de la herencia: la apertura, la delación y la adquisición).

En la herencia cobra mayor importancia la aceptación y la repudiación (Es el momento en


el cual el heredero comparece y acepta o no la herencia. Y si la acepta de manera pura y
simple o a beneficio de inventario. (Art. 996 y siguientes y repudiación art. 1.012 CC).

ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

ACEPTACIÓN: Es el acto mediante el cual la persona llamada manifiesta su intención


voluntaria de ser heredero.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACEPTACIÓN
1. Puede ser expresa o tácita (art. 1.002 CC). Significa que si es expresa debe constar en
un documento, y este debe contener las solemnidades de un documento jurídico. Puede
ser tácita, porque no necesariamente la persona debe aceptar la herencia con un
documento, sino que también puede aceptarla haciendo acto material sobre la cosa, en
otras palabras ejerciendo la posesión.
2. Debe reunir los requisitos de un acto jurídico válido. Porque tiene que cumplir con las
formalidades que establece el Código Civil con respecto a los actos jurídicos.
3. Tiene que ser con posterioridad al fallecimiento del titular.
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4. Es total y sin condiciones. Cuando se acepta la herencia se debe aceptar completa, no en


partes (sólo los activos) y de forma incondicional.
5. Irrevocable y de efectos retroactivos. Es irrevocable porque una vez que la persona
acepta la herencia no se puede rechazar, por esta razón se establece que la misma puede
aceptarse de manera pura y simple o a beneficio de inventario.
6. La facultad de aceptar una herencia no se prescribe si no con el trascurso de 10 años.

REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA
Es la cesación o pérdida de manera voluntaria de la cualidad de heredero.

SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA REPUDIACIÓN (art. 1.012 CC).


1. Que la sucesión este abierta.
2. Que el renunciante haya adquirido el derecho a aceptar la herencia.
3. Que la renuncia comprenda toda la herencia.
4. Que no esté sujeta a condición.

COMENTARIO: Artículo 1.019 ejusdem.- Todo el que tenga acción contra la herencia,
o derecho de suceder a falta del llamado actualmente, tiene derecho de pedir al Tribunal
que compela al heredero, sea ab-intestato o testamentario, a que declare si acepta o
repudia la herencia.
El Juez, procediendo sumariamente, fijará un plazo para esta declaración, el cual no
excederá de seis meses.
Vencido este plazo sin haberla hecho, se tendrá por repudiada la herencia.
5. Que cumpla con las formalidades de Ley. Esto significa que la renuncia siempre tiene
que ser expresa, nunca puede ser tácita. Sin embargo el Código Civil en el artículo 1019
establece una presunción legal de repudiación de la herencia.
6. Que la herencia no haya sido aceptada antes por el renunciante.
7. Que el renunciante tenga facultad para disponer. No puede ser una persona inhabilitada,
entredicho solo puede hacerse mediante un consejo de tutela para decidir si renuncia o
no a la herencia, pero para que pueda renunciar primero el tutor tiene que hacer
el procedimiento del beneficio de inventario.

EFECTOS DE LA RENUNCIA DE LA HERENCIA

1. Quien renuncia se considera como que nunca fue llamado a la herencia.


2. Tiene efectos retroactivos a la fecha de la apertura de la sucesión.
3. La parte de quien renuncia acrece a los otros coherederos.
4. La renuncia debe ser pura y simple, jamás condicionada.
5. Es absoluta, erga omnes, frente a todo el mundo.
6. La renuncia puede ser revocada por el heredero.
7. La renuncia es anulable cuando quien la hizo no tenía capacidad para ello (caso de
interdicción o de inhabilitación judicial); o bien se encuentre afectada de los vicios del
consentimiento.
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TEMA 03
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HEREDEROS

Por la sucesión, el heredero o coherederos, como representante (s) del difunto subentran en
todas las relaciones jurídicas y queda investido en todos los derechos y obligaciones de éste
como si originariamente hubiesen surgido en la persona o personas de los herederos. El
Patrimonio del causante es adquirido por el heredero como una unidad indivisible sin que
la trasmisión produzca alguna modificación; sólo cambia el titular.

El heredero adquiere todos los derechos y obligaciones del causante y se convierte en su


propietario, se hace titular de los bienes hereditarios, se hace poseedor, y acreedor con la
libre disponibilidad de los bienes; pero también se hace deudor de todas las deudas y
obligaciones del causante, con la aceptación de la herencia nace una nueva acción a favor
del heredero, “la petitio hereditatis”, que es aquella acción, mediante la cual el heredero,
puede pedir el reconocimiento de cualidad de heredero ante aquellos que lo desconozcan o
nieguen, y puede reivindicar el patrimonio hereditario de todo tercero que ilegítimamente lo
detente.

NATURALEZA DE LOS DERECHOS TRASMISIBLES AL HEREDERO:


La regla general es que todos los derechos y obligaciones del difunto, se trasmiten al
heredero, excepción hecha de ciertas relaciones, en que no procede esta trasmisión, como
son los derechos públicos y los privados que ofrecen un cierto carácter público, o que
siendo estrictamente privados se fundan en una relación personal o se hallen limitados en
cuanto a su duración por la ley, o requieren para su ejercicio una apreciación o valoración
de que solo es capaz su titular.

SON TRASMISIBLES:
1.- Todos los derechos y deberes, activos y pasivos de contenido patrimonial del de cujus.
2.- Los derechos y deberes respecto a la propiedad (art. 796 CC) y la Posesión (art. 781
CC).
3.- Todos los vínculos obligacionales en los cuales el causante era acreedor o deudor.

ASÍ TENEMOS QUE SON INTRASMISIBLES:


Los contemplados en la Constitución de la R. B. de Venezuela.
a. Los derechos personalísimos y/o civiles inherentes solo al individuo.
b. Los derechos y deberes políticos
c. Los derechos y deberes de asociación, reunión, protección por parte del Edo.

Los derechos y poderes derivados de las relaciones familiares, excepto la acción de


desconocimiento del hijo (art. 207 CC) y la reclamación de estado de hijo (Art. 228 y 229
del CC).

Los derechos de usufructo, uso y habitación (Art.619, ap. 1º y Art. 631 CC).
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Los derechos y obligaciones tanto del mandante como del mandatario, derivados del
contrato de mandato (Art. 1704, ap.3º CC).

Los derechos y obligaciones derivados del contrato de sociedad (Art. 1673 ap. 3º CC).

El derecho a alimentos y la obligación de suministrarlos (Art. 298 CC; Art. 383 lit. a
LOPNA).

El contrato de arrendamiento de obras se resuelve por la muerte del obrero, del arquitecto o
empresario de la obra (Art. 1640 CC).

ACCIONES DEL HEREDERO:


1.- Todas las acciones personales o reales que correspondieron al difunto, con el derecho de
obtener y ejercer las mismas acciones que hubiese podido ejercer el difunto, para el
reconocimiento judicial de todo crédito o derecho real.
2.- La petitio hereditatis, la cual como vimos es una acción de carácter real y universal, con
la que el heredero actúa contra quien le discuta el título hereditario y retenga la posesión de

las cosas de la herencia.


Es real, porque puede ejercitarse contra todo aquel tercero poseedor, y porque tiende a
reivindicar los bienes hereditarios.

Es universal, porque no tiende a obtener la reivindicación de las cosas singularmente


consideradas y si a conseguir el reconocimiento en el actor del título hereditario.

Su objeto: Es hacer reconocer que el actor de la acción es el heredero o el titular del


derecho a la herencia.

REQUISITOS Y EFECTOS DE LA PETITIO HEREDITATIS:


REQUISITOS:
a.- Legitimación activa: La acción, puede ser ejercida solo por el heredero ya sea
testamentario o legítimo.

b.- Legitimación pasiva: Es el poseedor de los bienes de la herencia o de la cuota parte de la


herencia reclamada, o el que discute al actor su condición de heredero; existen dos clases de
legitimados pasivos: el primero, el que se denomina heredero aparente, sin que realmente lo
sea, lo puede ser de buena o mala fe; y el segundo caso: es un simple poseedor de la
herencia sin detentar título alguno.

EFECTOS:
Reconocido el título hereditario en el verdadero heredero, el demandado debe restituir a
éste todo lo perteneciente a la herencia; los bienes con sus acciones y frutos, el precio de los
bienes enajenados, el importe de los créditos cobrados y, en general, todo valor que hubiese
ingresado en el patrimonio del demandado a consecuencia de actos de gestión o de
disposición de la herencia.
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Responden de modo distinto, el heredero aparente, de buena fe y de mala fe y el mero


poseedor.

El heredero aparente: Es quien poseía invocando un título hereditario, por ejemplo un


testamento o un determinado grado de parentesco con el causante, en este caso no importa
que el titulo no exista sino que basta que el poseedor afirme ser el heredero y que se
comporte como tal ante terceros.

Será heredero aparente de buena fe, cuando posea como heredero ignorando que existía o
heredero de grado más próximo llamado por la ley: y quien haya aprehendido bienes en
virtud de un testamento cuya nulidad o revocación ignoraba

Será heredero aparente de mala fe, quien posea bienes de la herencia y tenga conocimiento
del llamamiento de otro sucesor en su lugar; que sea inexistente el título invocado o que
tenga conocimiento de la revocatoria o nulidad del testamento.

El mero poseedor, no tiene derechos ni acciones que sustentar, puede determinarse como
poseedor precario.

Diferencias entre el heredero aparente de buena fe y del de mala fe:


1. El heredero aparente de buena fe no está obligado a la restitución de los frutos, sino
desde el día en que se le notifico de la demanda judicial; el de mala fe los debe
todos, incluso los consumidos y los que hubiere podido percibir. (art. 790 CC).
2. El heredero aparente de buena fe no responde de las perdidas ni de los deterioros; el
de mala fe si debe responder por ellos.
3. En caso de enajenaciones, el heredero aparente de buena fe solamente está obligado
a restituir el precio percibido y a ceder su acción contra el comprador que no lo
hubiese pagado todavía, igualmente, no está obligado a restituir los frutos sino
desde el momento en que se le haya notificado de la demanda (art. 1001 CC).
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TEMA 4
BENEFICIO DE INVENTARIO

Es una institución de tipo Sucesoral mediante la cual el heredero del acervo hereditario,
previo análisis de manera voluntaria, opta por la aceptación o repudiación de la herencia.

Tomando en consideración que a la muerte de una persona sus herederos asumen la carga
de heredar el patrimonio del difunto, confundiéndolo con su patrimonio particular, a los
fines de evitar esta confusión se ha otorgado a los herederos como a los acreedores del de
cujus, el beneficio de solicitar a los primeros la aceptación a beneficio de inventario y a los
segundos a solicitar la separación de la herencia de los bienes propios del heredero.

El beneficio de inventario no es una forma de aceptación, porque como su nombre lo indica


es el beneficio que, en caso de duda; el legislador ofrece al heredero para que pueda ejercer
la acción, que a su vez puede ser de dos formas:

1. ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE


2. PRE-INVENTARIO

DE LAS FORMALIDADES DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

Los Artículos 1.023 y 1.025 del Código Civil, establecen las formas rigurosas, que ha de
cumplir el heredero para invocar este beneficio, con la salvedad de que la omisión o
incumplimiento de esos requisitos trae como consecuencia jurídica que al heredero se le
considerará. como aceptante puro y simple – requisitos.1- La declaración o solicitud por
escrito del heredero ante el tribunal de la apertura de la sucesión. (¿Cuándo se
materializa? Cuando el heredero se dirige al Tribunal y dice acepto la herencia, pero a
beneficio de inventario). 2- El inventario del patrimonio del heredero con acatamiento de
las normas adjetivas contempladas en los artículos 991 y 992 del CPC. Luego se publicará
en extracto en el periódico oficial o en otro a falta de éste (Se entiende en la actualidad
como el diario de mayor circulación de la jurisdicción. Anteriormente al año 1942, todos
los periódicos eran de tipo oficial), y se fijará por edictos en la puerta del Tribunal.

GARANTÍA

Artículo 1.024 ejusdem.- El heredero puede pedir que se le admita al beneficio de


inventario, no obstante prohibición del testador. (Ver art. 914 ejusdem)

En el artículo ut supra se establece el beneficio de inventario como una garantía de manera


que el heredero no salga perjudicado.

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN
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Artículo 1.025 ejusdem.- Aquella declaración (la del 1023) no produce efecto, si no la
precede o sigue el inventario de los bienes de la herencia, formado con las solemnidades
establecidas en el Código de Procedimiento Civil y en los términos fijados en este
parágrafo.
La declaración a que se refiere el artículo antes mencionado, no surte ningún efecto si no se
hace el inventario.

Este debe ser concatenado con el artículo 921 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 921 del Código de Procedimiento Civil.- Para dar principio a la formación del
inventario deberán los jueces fijar previamente día y hora. Si se tratare del inventario de
herencias, testadas o intestadas, o de cualquiera otro solemne, se hará, además,
publicación por la prensa y por carteles, convocando a cuantos tengan interés.

GARANTÍA EN CASO DE SER VARIOS HEREDEROS

Artículo 1.026 ejusdem.- Cuando haya varios herederos, bastará que uno declare que
quiere que la herencia se acepte a beneficio de inventario, para que así se haga.

Este último artículo constituye otra garantía para el heredero que tiene el derecho de
solicitar el beneficio de inventario, en tal caso; todos los demás herederos deben someterse
a la voluntad de quien solicite este beneficio. Cuando se realice el inventario, será entonces
el momento en que el heredero decida si acepta o no la herencia.

HEREDERO EN POSESIÓN REAL DE LA HERENCIA. LAPSOS Y PRÓRROGAS

Artículo 1.027 ejusdem.- El heredero que se halle en posesión real de la herencia, deberá
hacer el inventario dentro de tres meses a contar desde la apertura de la sucesión (primera
circunstancia), o desde que sepa que se le ha deferido aquella herencia (segunda
circunstancia). Si ha principiado el inventario y no lo pudiere terminar en este plazo,
ocurrirá al Juez de Primera Instancia del lugar donde se ha abierto la sucesión, para
obtener una prórroga, que no excederá de otros tres meses, a menos que graves
circunstancias particulares hagan necesario que sea mayor (también se puede extender un
poco más, previa demostración ante el Tribunal, de las circunstancias que le impidieron
realizar el inventario a tiempo).

Este último artículo se encuentra en concordancia con el 1030 ejusdem.

ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE POR NO INICIACIÓN O CONCLUSIÓN DEL


INVENTARIO en el tiempo otorgado por el tribunal.

Artículo 1.028 ejusdem.- Si en los tres meses dichos no ha principiado el heredero a hacer
el inventario, o si no lo ha concluido en el mismo término, o en el de la prórroga que haya
obtenido, se considerará que ha aceptado la herencia pura y simplemente.

DECLARACIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL INVENTARIO. ACEPTACIÓN O


REPUDIACIÓN
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Artículo 1.029 ejusdem.- Después de haber terminado el inventario el heredero que no


haya hecho la declaración preceptuada en el artículo 1.023, tendrá un plazo de cuarenta
días, a contar desde la conclusión del inventario, para deliberar sobre la aceptación o
repudiación de la herencia. Pasado este término sin haber hecho su declaración, se le
considerará como heredero puro y simple.

Una vez concluido el inventario, el heredero debe notificar al Juez del fuero que ha
concluido el inventario, entonces; a partir de ese momento empiezan a correr los cuarenta
días (se entiende que son días hábiles y no de despacho del tribunal) que estipula el artículo
in comento. Si en esos cuarenta días el heredero no manifiesta su voluntad, entonces se
entenderá que la ha aceptado de manera pura y simple.

Desde el artículo 1023 al 1029 del Código Civil se ha nombrado al heredero que realizó la
declaración, pero a partir del artículo ut supra, se principia a hablar del heredero que no ha
hecho la declaración, es decir, que no se ha manifestado de ninguna forma, ni aceptando de
manera pura y simple, ni a beneficio de inventario. Este heredero es alcanzado por un
beneficio (el inventario) que ha solicitado otro de los coherederos.

HEREDERO QUE NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN REAL DE LA HERENCIA

Artículo 1.030 ejusdem.- Cuando el heredero no esté en posesión real de la herencia, ni se


haya mezclado en su administración, conserva el derecho de aceptarla bajo beneficio de
inventario, mientras no se haya prescrito la facultad de aceptar la herencia (10 años ver
artículo 1011 ejusdem).

Una vez hecha la declaración a que se refiere el artículo 1.023, de acogerse al beneficio
de inventario, el heredero deberá dejar concluido el inventario dentro del término de tres
meses contados desde la declaración, a menos que obtenga una prórroga del Juez de
Primera Instancia en la forma prevista en el artículo 1.027. La falta en el oportuno
levantamiento del inventario hace que la aceptación se tenga por pura y simple (se repite
el mismo efecto que los anteriores artículos).

Cuando el inventario ha sido terminado, el heredero debe hacer la manifestación de


aceptación dentro de los cuarenta días siguientes. A falta de esta declaración, se tiene por
repudiada la herencia (esto último debe leerse a continuación del 1028).

En el caso del artículo 1.019, el heredero (este heredero tiene ventajas con relación a los
otros porque goza de tres meses más una prórroga de seis meses más), que no se encuentra
en la posesión real de la herencia, deberá concluir el inventario dentro del mismo plazo
que le haya fijado el Tribunal para su aceptación o repudiación, salvo que haya obtenido
una prórroga de ese Tribunal. Si hace la declaración y no hace el inventario se le tiene por
heredero puro y simple.

CASO DE MENORES, ENTREDICHOS E INHABILITADOS


Artículo 1.031 ejusdem.- Los menores (se considera que el menor tiene un privilegio ya que
en el caso de que no se le compela aceptar la herencia a través de curador), los
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entredichos y los inhabilitados, no se consideran privados del beneficio de inventario sino


al fin del año siguiente a la mayor edad, o a la cesación de la interdicción o de la
inhabilitación, si en este año no han cumplido las disposiciones del presente parágrafo.

CURADOR DE DERECHO DE LA HERENCIA

Artículo 1.032 ejusdem.- Durante el plazo concedido para hacer el inventario y para
deliberar, el llamado a la sucesión no está obligado a tomar el carácter de heredero.

Sin embargo, se le considerará como curador de derecho de la herencia, y con tal carácter
se le puede demandar judicialmente para que la represente y conteste las acciones
intentadas contra la herencia. Si no compareciere, el Juez nombrará un curador a la
herencia para ese caso.

El artículo anterior establece una situación concreta en la que se solicitó un inventario. El


heredero no está obligado a aceptar la herencia, pero es igualmente es responsable si los
acreedores intentan acciones contra la herencia que aún no ha sido aceptada.

CASO DE OBJETOS DETERIORABLES O DE COSTOSA CONSERVACIÓN

Artículo 1.033 ejusdem.- Si en la herencia se encontraren objetos que no puedan


conservarse o cuya conservación sea costosa, el heredero, durante los plazos que quedan
establecidos, podrá hacerse autorizar para venderlos, de la manera que juzgue más
conveniente la autoridad judicial, sin que se pueda concluir de allí que haya aceptado la
herencia.

GASTOS A CARGO DE LA HERENCIA EN CASO DE REPUDIACIÓN

Artículo 1.034 ejusdem.- Si el heredero repudia la herencia durante los plazos


establecidos, o la prórroga, los gastos que haya hecho legítimamente hasta la repudiación,
serán de cargo de la herencia.

PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE INVENTARIO-CASO DE HEREDERO DE MALA FE

Artículo 1.035 ejusdem.- El heredero que de mala fe haya dejado de comprender en el


inventario algún objeto perteneciente a la herencia, quedará privado del beneficio de
inventario (con este tipo de acciones el heredero de mala fe impide que sus coherederos
participen del valor del objeto que no ha integrado).

EFECTOS DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

Artículo 1.036 ejusdem.- Los efectos del beneficio de inventario consisten en dar al
heredero las ventajas siguientes:

1. No estar obligado al pago de las deudas de la herencia ni al de los legados, sino


hasta concurrencia del valor de los bienes que haya tomado, y poder libertarse de
14

unas y otras abandonando los bienes hereditarios a los acreedores y a los


legatarios.
2. No confundir sus bienes personales con los de la herencia, y conservar contra ella
el derecho de obtener el pago de sus propios créditos.
OBLIGACIONES DEL HEREDERO A BENEFICIO DE INVENTARIO

Artículo 1.037 ejusdem.- El heredero a beneficio de inventario tiene la obligación de


administrar los bienes de la herencia y de dar cuenta de su administración a los
acreedores y a los legatarios.

No puede compelérsele a pagar con sus propios bienes, sino en el caso de que, estando en
mora para la rendición de la cuenta, no satisficiere esta obligación.

Después de la liquidación de la cuenta, no puede compelérsele a hacer el pago con sus


bienes personales, sino hasta concurrencia de las cantidades por las cuales sea deudor.

Artículo 1.038 ejusdem.- El heredero a beneficio de inventarlo prestará la culpa que presta
todo administrador de bienes ajenos.

Artículo 1.039 ejusdem.- Los acreedores y los legatarios pueden hacer fijar un término al
heredero para el rendimiento de cuentas.

Cuando en la sucesión se encuentren menores, entredichos o inhabilitados; el beneficio de


inventario deberá realizarse de manera obligatoria.

CUOTA HEREDITARIA

Artículo 1.040 ejusdem.- El heredero a quien se deba la legítima, aunque no haya aceptado
la herencia a beneficio de inventario, podrá hacer reducir las donaciones y legados hechos
a sus coherederos.

PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE INVENTARIO. CASO DE ENAJENACIÓN DE


BIENES INMUEBLES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Artículo 1.041 ejusdem.- El heredero queda privado del beneficio de inventario, si enajena
los inmuebles de la herencia sin autorización judicial.

PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE INVENTARIO. CASO DE ENAJENACIÓN DE


BIENES MUEBLES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LAPSOS

Artículo 1.042 ejusdem.- Queda privado igualmente del beneficio de inventario, si vende
los bienes muebles de la herencia sin autorización judicial, antes de que hayan
transcurrido dos años de la declaración de la aceptación bajo beneficio de inventario;
después de este plazo, puede vender los bienes muebles sin ninguna formalidad.
15

TEMA 5

SEPARACIÓN DEL PATRIMONIO DEL DE CUJUS Y EL HEREDERO

Al momento de la muerte de una persona, se distingue la existencia de dos patrimonios:

1) El patrimonio dejado por el de cujus (la herencia), y


2) El patrimonio propio del heredero.

Estos patrimonios se pueden conjugar dependiendo de la conducta asumida por el sucesor


al momento de aperturarse la sucesión, dado que este la puede aceptar o la puede repudiar o
no aceptar, y en el primer caso de aceptación se produce la llamada confusión de los
patrimonios, y en el segundo caso cada patrimonio subsiste autónomamente, sin confusión
alguna.

Ahora, nuestro ordenamiento jurídico le concede a un grupo de terceros relacionados con la


herencia, un beneficio para proteger sus derechos pecuniarios en esa herencia, y que la ley
ha denominado “SEPARACION DE LOS PATRIMONIOS DEL DE CUJUS Y DEL
HEREDERO”, ese tercer grupo de personas son: 1) Los acreedores del de cujus; y 2) los
legatarios de la herencia.

Se encuentra señalado en el artículo 1.049, del CC, cuando dice:

“Los acreedores de la herencia y los legatarios, pueden pedir la separación del patrimonio
del de cujus y el del heredero, aun cuando tengan una garantía especial sobre los bienes de
la herencia.”

Igualmente la ley señala cual es el objeto de la separación de patrimonios, cuando el


artículo 1.050 ejusdem, señala:

La separación tiene por objeto el pago, con el patrimonio del de cujus, a los acreedores y a
los legatarios que la han pedido (los acreedores y los legatarios que no lo han pedido no
tienen este privilegio), con preferencia a los acreedores del heredero.

Esta separación de los patrimonios del de cujus y del heredero, se ha definido de la


siguiente manera:

“Facultad concedida a los legatarios y acreedores de la herencia frente a los acreedores del
heredero con el fin de ser preferidos en el patrimonio del causante, para así preservar la
recuperabilidad de sus créditos”

O como la define Rodríguez, Luis Alberto: “La separación de patrimonios del de cujus y
del heredero es un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia,
16

y a los legatarios, con relación a los acreedores del heredero, de modo de poder hacer
efectivos sus créditos o legados con el patrimonio del de cujus”.

Diferencia con el beneficio de Inventario.


1. EN CUANTO AL OBJETO:

La separación tiene por objeto evitar la concurrencia de los acreedores del causante y
legatarios con los acreedores propios del heredero. (se protege a los acreedores y legatarios
del causante).

El beneficio de inventario tiene por objeto evitar que el heredero pague las deudas de la
herencia y los legados más allá del valor de los bienes que haya tomado, y no confundir sus
bienes personales con los bienes adquiridos de la herencia, conservando el derecho de
acceder al pago de sus propios créditos. (se protege al heredero y a su patrimonio).

2. EN CUANTO A LA SOLICITUD:

La separación de patrimonios exige como requisito sine qua non la presentación de una
solicitud formal por parte del interesado ante el Juez de la apertura de la sucesión.

El beneficio de inventario igualmente exige este requisito, pero la diferencia estriba en que
este beneficio procede como norma de orden público, cuando concurren, menores,
incapaces, inhabilitados y personas jurídica de orden público.

3. EN CUANTO A LOS SUPUESTOS:

La separación de patrimonios supone, la posibilidad de la deficiencia económica del


heredero.

El beneficio de inventario supone, la deficiencia económica de la herencia.

4. EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN ACTIVA:

La separación de patrimonios corresponde única y exclusivamente a los acreedores de la


herencia y a los legatarios.

El beneficio de inventario se concede a cualquier sucesor, pero es obligatorio en los casos


de incapaces y personas jurídicas; no se le concede al legatario en atención a que éste no
representa a la persona del causante.

CONDICIONES DE PROCEDENCIA:

1. Formal solicitud ante el Juez de la apertura de la sucesión (Juez de primera instancia


en lo civil) efectuada por los acreedores de la herencia o por los legatarios, en
ningún por los acreedores del heredero.
2. Que los acreedores de la herencia y los legatarios no hayan aceptado al heredero por
deudor. Si estos aceptan al heredero como deudor al abrirse la sucesión, es que
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consideran que este tiene capacidad económica y no tiene sentido la solicitud de


separación de patrimonios. (Art. 1.051 CC.).
3. Presentar la solicitud antes de transcurran cuatro meses contados a partir de la
apertura de la sucesión. (Art. 1.052 CC).
SOLICITUD O PEDIMENTO DE LA SEPARACION

Cuando alguna persona de las a quienes se refiere el artículo 1049, pidiere la separación de
la separación de patrimonios, se procederá a la formación del inventario solemne de todos
los bienes de la herencia, tanto muebles como inmuebles, y terminado que sea se enviará a
las Oficinas de Registro de los Departamentos o Distritos a que correspondan las
respectivas situaciones de los inmuebles, copia autentica de las partidas del inventario que
se refieren a inmuebles, juntamente con la de la solicitud del peticionario, a fin de que
dichas copias sean protocolizadas en los protocolos de hipotecas correspondientes. (ART.
1054 CC.).

Cuando los bienes muebles ya han sido enajenados el derecho de separación solo se referirá
únicamente al precio que se deba (ART. 1055), en cuanto a la hipoteca de los inmuebles de
la herencia, otorgadas a favor de los acreedores del heredero y las enajenaciones de
aquellos inmuebles, aunque estén registrados, no perjudican los derechos de los acreedores
del de cujus ni de los legatarios, siempre que unos y otros hayan llenado los requisitos
establecidos por la ley y en los plazos fijados ( art. 1056 CC).

BENEFICIARIOS DE LA SEPARACION.

La separación de los patrimonios aprovecha únicamente a quienes la han pedido, y no


modifica entre estos, respecto a los bienes del de cujus, la condición jurídica originaria de
los títulos respectivos (art. 1057 CC).

PROCEDIMIENTO

En nuestro ordenamiento no existe un procedimiento señalado para esta solicitud, por lo


cual debemos remitirnos a la norma rectora procedimental, que regula la introducción de las
causas, así tenemos que el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Las
controversias que se susciten entre las partes en reclamación de algún derecho, se ventilaran
por el procedimiento ordinario, sino tienen pautado un procedimiento especial”.

Se debe tener y presentar un inventario hecho de conformidad con el artículo 921 y 922
ejusdem y se debe cumplir con los requisitos de la demanda de conformidad con lo pautado
en el artículo 340 ibídem.

EFECTOS JURIDICOS:

1. El principal y más importante efecto jurídico, es el derecho de preferencia de los


acreedores de la herencia y de los legatarios a que se les satisfaga sus créditos con
preferencia o primero que a los acreedores del heredero.
2. Con la obtención de beneficio, los acreedores de la herencia y los legatarios pueden
perseguir sus derechos hasta la satisfacción de sus créditos.
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3. Si el heredero paga a los acreedores de la herencia ay a los legatarios o da caución


suficiente, la separación de patrimonios cesa o se impide su ejecución.

TEMA 6

LA COLACIÓN É IMPUTACION

La Colación es el aporte a la masa hereditaria por parte de los herederos legitimarios


obligados a ello, de los bienes, o de su valor, que recibieron en vida del causante, por
donación u otro concepto lucrativo, para que aumentado de esta manera el caudal
hereditario, se distribuya equitativamente entre los herederos.

En materia Sucesoral es una figura jurídica poco relevante, ya que se dan pocos casos.

La Colación aparece en el artículo 1.083 del Código Civil de Venezuela.

Artículo 1.083.- El hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque sea a beneficio de
inventario, junto con sus hermanos o hermanas, o los descendientes de unos u otras,
deberá traer a colación todo cuanto haya recibido del de cujus por donación, directa o
indirectamente, excepto el caso en que el donante haya dispuesto otra cosa.

FUNDAMENTOS:

(Señalar el fundamento de la colación)

FUNDAMENTO DE LA COLACIÓN. Está en la presunta voluntad del de cujus, el cual al


donar pretende de ordinario dar al futuro heredero un anticipo de lo que corresponde en la
sucesión.

De acuerdo con el artículo 1.083 del CC, la masa partible comprende no sólo los bienes del
de cujus que están al momento de su muerte, sino también los bienes donados que revierten
a la masa como consecuencia de la colación, es decir; con la colación de las donaciones
viene a aumentarse la masa de bienes a partir, enriqueciéndose con las cosas que antes
habían salido del patrimonio del de cujus o con su valor.

Ejemplo: Un señor que tiene tres hijos, de buena voluntad le DONA a uno de los hijos un
apartamento, posteriormente a la donación directa o indirecta, el padre fallece y los
hermanos del donatario le solicitan a este que traslade de su dominio a la masa patrimonial
del de cujus el apartamento en cuestión, de esta forma pueden tener acceso al derecho que
les corresponde sobre ese apartamento, con excepción que se haya dispensado en el
documente de donación que no estaba obligado a colacionar.

Otros autores, sostienen, que el fundamento de la colación lo constituye el principio de


igualdad entre los heredero, es decir, que el universo hereditario se distribuya
proporcionalmente entre los interesados (los herederos legalmente comprobados del de
cujus).
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Artículo 1.084.- Aunque el hijo o descendiente haya sido dispensado de la obligación de


traer a colación lo recibido, no podrá retener la donación sino hasta el monto de la cuota
disponible (si el monto de la cuota hereditaria supera lo donado, entonces el donatario está
en la obligación de devolver el exceso, ya que este está sujeto a colación). El exceso está
sujeto a colación.

Es importante destacar, que tal restitución a la masa hereditaria puede hacerse de dos
maneras distintas:
A.-) Por colación: es decir, que el heredero presente la cosa objeto de la donación en
especie.

B.-) Por imputación: o sea, atribuyéndole el valor del bien en su respectiva porción y
proceder a descontársela (art.1.097 CC).

LA COLACIÓN HEREDITARIA:

DEFINICION: Es el hecho jurídico, en virtud el cual el heredero junto con otros herederos
reciba una sucesión, reconstituyendo la masa hereditaria, que se había dispersado con las
donaciones del de cujus, devolviendo según sea el caso los bienes recibidos del difunto por
un título determinado.

Es una operación previa a la partición, consiste en restituir bienes o sumas de dinero a la


masa que se ha de partir.

Según el artículo 1.083 del CC, Es la obligación legal que tiene el heredero de devolver a la
herencia todas las donaciones directas e indirectas que haya recibido del de cujus en vida de
éste, con el fin de restablecer el patrimonio hereditario y así todos los comuneros puedan
obtener lo que por ley les corresponda conforme a sus respectivas cuotas.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA:

1.- Que haya un beneficiario de una donación, sea directa o indirecta.


2.- Que el favorecido sea hijo o descendiente del donante y por ende heredero (Si renuncia
a la herencia no tiene obligación de colacionar, dado que se considera como si nunca fuese
llamado).
3.- Que ese beneficiario concurra en la herencia con sus hermanos o hermanas, o los
descendientes de los unos y los otros, es decir como herederos del mismo causante.
4.- Que el donante haya eximido al donatario de colacionar.

DONACIONES COLACIONABLES:

Las donaciones que son 0bjetos de colacionar las divide el legislador en dos tipos de
donaciones: las directas y las indirectas.
Las primeras comprenden los actos traslativos de propiedad de cosas u otros derechos
Del patrimonio del donante al patrimonio del donataria que lo acepta (Ver artículo 1.431
CC)
20

La segundas comprenden los bienes y otros derechos que no entran por vía directa al
patrimonio del donatario, que este obtiene una ventaja o beneficio en forma privilegiada.

ENTRE AMBAS CATEGEORIAS SE PUEDEN SEÑALAR COMO BIENES


COLACIONABLES LOS SIGUIENTES:

1.- Las donaciones que cumplen los supuestos señalados en los artículos: 1.431 y 1.432 del
CC.
2.- Lo preceptuado en el artículo 1.089 del CC,
3.- Lo dejado por testamento queda a colación, pero si así el testador lo instituyó (art. 1.090
CC)
4.- las ganancias obtenidas en sociedades con el de cujus con fraude a la ley. (Art. 10992 y
1.093 del CC).

COSAS NO COLACIONABLES:
Comprenden aquellas cosas indicadas en el código civil y las que el testador dispense.)

No son colacionables:

1.- Las dispensadas según el artículo 1.083 parte in fine.


2.- “Lo dejado en testamento no está sujeto a colación…” (1.090 CC)
3.- Los gastos de manutención, curación, educación, instrucción ni los ordinarios por
vestidos, matrimonio y regalos de costumbres (art. 1.091 CC)
4.- Los señalados en el artículo 1.092, 1.093 del CC.
5.- El inmueble que perezca por causo fortuito y sin culpa del donatario. (Artículo 1.094
CC)
6.- Los frutos e intereses de las cosas sujetas a colación generados en tiempo anterior a la
apertura de la sucesión (art. 1095 CC).

PERSONAS QUE PUEDEN PEDIR LA COLACION:


LAS INDICADAS EN EL ARTÍCLO 1.083 DEL CC. EN CONCORDANCIA CON EL
1.096.

QUE PERSONAS NO PUEDEN PEDIR LA COLACION: LAS INDICADAS EN EL


1.096.

EFECTOS DE LA COLACION:

1.- Se restablece la verdadera cuantía de la masa hereditaria


2.- tiene el efecto de retrotraerse desde el momento de la apertura de la sucesión y antes de
la partición.
3.- Los frutos e intereses se deben desde el momento de la muerte del causante.
4.- las mejores hechas en las cosas colacionables se le deben al donatario (art. 1.100
5.- Igualmente se le deben los gastos de manutención o conservación al donatario. (1.101
del CC)
6.- el deterioro y desmejoras por culpa o negligencia las debe el donatario. (1.102 CC)
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IMPUTACION O COLACION POR IMPUTACION:

El instituto de la imputación alude a la obligación que tiene el legitimario de calcular


cuánto ha recibido de ascendiente causante a título de donación o legado y atribuírselo o
cargárselo a su cuota parte de la herencia.

Está contemplado en el artículo 1.097 y 1.108 del CC.

DIFERENCIA ENTRE LA COLACION E IMPUTACION

1.- En la colación el deber se efectúa presentando la cosa en especie


En la imputación atribuyéndole a la cuota hereditaria del donatario el valor del bien u
objeto de la donación.

2.- En la colación no hay obligación de incluir legados solo donaciones directas o


indirectas.
En la imputación se deben aportar tanto donaciones como los legados (art- 1.808)
22

TEMA 7

PARTICIÓN DE LA HERENCIA (Arts. 1.066 al 1082 del CC)


La comunidad hereditaria. Partición de la herencia. Definición. Naturaleza Jurídica. Formas
de pedir la partición hereditaria. Tipos o especies de partición. Garantía de las cuotas
hereditarias y la rescisión por lesión. Nulidad de la partición.

LA COMUNIDAD HEREDITARIA:

Se produce la comunidad hereditaria, cuando en una misma relación jurídica, y con un


mismo objeto, existen varios sujetos, denominados herederos, causahabientes o legatarios,
que pueden ser dueños o tener derechos, en ese objeto, bien sea causa de la muerte, de un
legado o de derechos particulares como usufructos o rentas vitalicias, o servidumbres
preferenciales.

También se puede definir la comunidad hereditaria, afirmando que esta existe cuando la
titularidad de un derecho, pertenece proindiviso a varias personas.

Para que exista comunidad Sucesoral es necesaria:


1. La existencia de un objeto o de varios objetos, es decir un patrimonio hereditario
(Conjunto de relaciones jurídicos patrimoniales integrado por los derechos y
obligaciones del causante).
2. Que existan necesariamente por lo menos dos sujetos (herederos, causahabientes o
legatarios) y
3. Una relación jurídica o derecho que vincule al objeto con los sujetos.

La comunidad hereditaria al quedar constituida es pro indivisa (Proindiviso significa, según


la Doctrina: “poseer en común un cuerpo de bienes cuya propiedad no está dividida”

En nuestro derecho, las personas pueden permanecer en comunidad, pero no están


obligados a ello, y siempre cualquiera de los partícipes puede demandar la partición
(artículo 768 del CC).

En la doctrina existen varios tipos de comunidad, por lo que es necesario, determinar a cuál
de ellas pertenece la comunidad hereditaria, así encontramos por ejemplo:

1. La comunidad originaria y derivada, según se prescinda de un acto jurídico anterior


o se derive de él.
2. La comunidad ordinaria y forzosa, la cual es susceptible o no de partición.
3. La comunidad incidental o convencional, según medie la voluntad de los
comuneros.
4. La comunidad legal, como la del concubinato.
5. La comunidad judicial, aquella que se constituye mediante una sentencia.
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Dentro de este contexto, consideramos, que la comunidad hereditaria, es DERIVATIVA, ya


que tiene su origen en un acto mortis causa, es ORDINARIA, dado que sus coparticipes
pueden siempre demandar la partición, excepto que los herederos hayan establecido el
denominado pacto de indivisión que no puede durar más de cinco años, contemplado en el
segundo párrafo del artículo 768 del CC, y es INCIDENTAL, porque se constituye por
causas ajenas a la voluntad de los herederos.

La comunidad hereditaria se puede extinguir, por:


1. Consolidación: cuando se reúnen las cuotas hereditarias en un solo heredero o
comunero.
2. Por el perecimiento de la cosa, objeto de la herencia, que en este caso la comunidad
se extingue.
3. Por el hecho de la partición.

PARTICION DE LA HERENCIA:

Definición:

Al quedar constituida jurídicamente una comunidad hereditaria, sus comuneros o


coparticipes son propietarios y poseedores ope legis y proindivisos del patrimonio dejado
por el causante, en la porción que corresponda de acuerdo a la forma de sucesión que se
abra, ya se ab intestato o testamentaria

Se puede definir de una forma descriptiva, como aquel negocio jurídico plurilateral o
unilateral, según los casos, en el que como consecuencia de una serie de operaciones
basadas en supuestos de hecho y de derecho, se pone fin a la comunidad hereditaria,
atribuyendo a cada coheredero un lote de bienes formado con parte de los que integraban la
masa de la herencia.

NATURALEZA JURÍDICA

Su naturaleza jurídica ha sido muy discutida, destacando fundamentalmente dos posturas: la


ATRIBUTIVA y la DECLARATIVA. LA PRIMERA señala que la partición supone un
trueque de partes indivisas pertenecientes a los coherederos, para conseguir la finalidad de
concretar cada bien en un heredero, con lo el adjudicatario adquiere tanto del causante de la
herencia, como de los demás coherederos (en cuanto a sus cuotas). Por otro lado en LA
SEGUNDA, la teoría de la NATURALEZA DECLARATIVA supone que en la partición
no hay transmisión de nada, sino una concreción de una particular situación anterior,
recibiendo el adjudicatario solamente del causante, ya que se considera que los bienes que
le correspondan han sido propiedad exclusiva de éste desde el momento de la apertura de la
sucesión, retroactivamente, por tanto.

Si bien ambas teorías cuentan con apoyo, LA TEORÍA MÁS SEGUIDA en la actualidad
parece centrarse no en esas características que señalan aquellas dos, sino en que la partición
cambia el derecho sobre la totalidad por otro que se concreta sobre los bienes determinados,
cambia lo abstracto por concreto (teoría determinativa y especificativa de derechos).
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FORMAS DE PARTICIÓN
Se distinguen dos formas de partición; según la función de la partición en el proceso
sucesorio (relación herederos - causante) y en la comunidad hereditaria (relación entre
coherederos). EN EL PRIMER ASPECTO, la partición como acto complementario de la
delación cumple juntamente con ella, completando la función traslativa. EN EL
SEGUNDO ASPECTO, la partición en sí misma considerada como negocio jurídico que
pone fin a la comunidad tiene naturaleza determinativa.

¿QUIENES PUEDEN PEDIR LA PARTICIÓN?


Pueden pedir la partición NO SOLAMENTE LOS HEREDEROS SINO TAMBIÉN EL
LEGATARIO de una PARTE ALÍCUOTA. Los cesionarios de unos u otros, el cónyuge
viudo, los acreedores de la herencia, los acreedores del heredero y los herederos del
heredero; sin olvidar lo dispuesto para los herederos sometidos a condición. Y la pueden
pedir siempre que sean capaces, aplicándose en el caso de menores y ausentes (piden la
partición sus representantes legítimos).

 SI LOS MENORES SON NO EMANCIPADOS, deberán estar representados por


sus padres o por aquel de ellos que ejerza la patria potestad. Caso de interés
contrapuesto entre los titulares de la misma y el menor, deberán nombrarse un
defensor judicial.
 SI EL MENOR ESTÁ EMANCIPADO, deberá completarse su capacidad para pedir
la partición. La división de la herencia podrán demandarla judicialmente sin
necesidad del consentimiento de sus padres o del curador en su caso.
 EN EL CASO DE INCAPACITADOS O MENORES SOMETIDOS A TUTELA,
el Código Civil considera como representantes de ellos al tutor.
 EN EL CASO DE LOS AUSENTES se requiere la intervención de representante, si
bien necesita de autorización judicial salvo cuando el representante sea cónyuge,
hijo o ascendiente del ausente, que vive al deferirse la herencia.

OPERACIONES QUE RIGEN LA PARTICIÓN

La partición se inicia con un inventario o relación de bienes seguido de una valoración o


tasación de esos bienes inventariados, para proceder a continuación a la fijación del activo
líquido. Esta fijación presupone la determinación del activo bruto, que implica la disolución
de la sociedad conyugal. En ese activo bruto habrá que tener en cuenta lo referido a rentas,
frutos, impensas y daños ocasionados por malicia o negligencia; lo dispuesto sobre gastos
de la partición, en relación con la carga real perpetua o renta que grave alguna finca de la
herencia, los bienes donados y sujetos a colación, y sobre todo es necesario no olvidarse de
la posición de los acreedores. En relación con ellos cabe distinguir algunos casos, según la
cuál sea el momento en que se encuentran con relación a la partición. Antes de efectuarse,
como ya se vio en sede de comunidad hereditaria, parece que la responsabilidad es
solidaria, pudiendo los acreedores promover el juicio voluntario de testamentaria, también
pueden oponerse a que se lleve a cabo la partición sin que se les pague o afiance el importe
de sus créditos, pero sólo los acreedores reconocidos como tales en escritura pública o
título que haga prueba plena o demostrados en sentencia judicial; también pueden intervenir
a su costa en la partición, para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.
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Hecha la partición, se establece la responsabilidad solidaria de los coherederos,


expresamente, y además la configura como universal, con la excepción de la aceptación de
la herencia a beneficio de inventario. Por ello es lógico que se conceda un derecho de
regreso al coheredero que ha pagado, respecto de la parte proporcional de cada una de los
otros.

Realizadas todas las operaciones anteriormente señaladas, se procede a formar lotes donde
es importante tener en cuenta la "POSIBLE IGUALDAD" que implica una distribución de
los bienes de forma proporcional en las cuotas, no entendiéndose, por tanto; como igualdad
meramente cuantitativa. Para el caso de que la cosa sea indivisible o desmerezca mucho
con su división, lo que no impide la adjudicación de bienes pro indiviso a los herederos
conforme a las reglas de la copropiedad o condominio.
Formulados ya los lotes, se procede a las adjudicaciones de los bienes con sus respectivos
títulos.

CLASES DE PARTICIÓN
Como se ha apuntado incidentalmente con anterioridad, la partición puede llevarse a cabo
por diferentes sujetos, lo que da lugar a la siguiente clasificación:
A. PARTICIÓN EFECTUADA POR LOS HEREDEROS. Es un negocio plurilateral con
unanimidad y capacidad.
B. NO EXISTIENDO ACUERDO, deberá acudirse a la PARTICIÓN JUDICIAL que se
llevará a efecto bien a través del juicio divisorio de testamentaria o de ab intestato, y
que en ningún caso impiden un posterior juicio declarativo ordinario.
C. Según la doctrina mayoritaria, a pesar del nombramiento de la figura que ahora
consideramos, los herederos siempre que actúen por unanimidad, pueden, en la práctica,
reducir a la nada al contador partidor, realizando ellos la partición. Expresamente dicha
solución fue acogida por la compilación catalana y también por la Navarra.
D. EL TESTADOR puede designar por acto entre vivos o mortis causa a cualquier
persona, que no sea coheredero, para que realice la partición. Es esta la figura del
contador partidor que tiene como única función contar y partir, es decir; efectuar las
operaciones de partición que conllevan a satisfacer los derechos previamente
establecidos por vía de testamento. Su función es, por tanto, muy estricta (partir) a
diferencia del albacea que ejecuta la última voluntad del testador en general (ver.
Albacea). Ambos cargos pueden, sin embargo; yuxtaponerse, pero ello sólo implica una
mera suma de facultades.
E. PARTICIÓN A TRAVÉS DEL CONTADOR - PARTIDOR DATIVO. Ciertamente la
criticada regla de la unanimidad de los herederos pueden verse truncada con el hecho de
que simplemente uno de ellos se oponga. Pero sin reparar en los gastos que el que se
opone puede sufrir derivados del vencimiento, permite a los herederos y legatarios que
representen, al menos, el cincuenta por ciento del haber hereditario, pedir al juez el
nombramiento del contador – partidor que será quien efectúe la partición. Estamos ante
una figura jurídica cuya gestión se garantiza por la intervención judicial, tanto en su
nombramiento como en la aprobación de su gestión, si bien esta última sólo se da en el
caso en que no haya acuerdo entre los interesados.
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F. TAMBIÉN PUEDEN HACER LA PARTICIÓN LOS ÁRBITROS que resuelven


extrajudicialmente las diferencias surgidas entre los herederos no forzosos y que pueden
nombrarlos los coherederos o el propio testador.
G. LA PARTICIÓN PUEDEN REALIZARLA TAMBIÉN EL TESTADOR y no sólo en
acto mortis causa, sino también entre vivos, si bien tanto una como otra modalidad
requieren un testamento que señale los lotes que se han de llenar a través de las
correspondientes adjudicaciones. Esta forma particional puede llevarla a cabo el
testador como tenga por conveniente siempre que respete el límite de las legítimas,
límite así mismo importante respecto de la impugnación de esa partición. No está sujeta,
por tanto, al criterio de la igualdad de lotes, y ésta es uno de los casos en que desaparece
la recíproca obligación de saneamiento y evicción existente entre los coherederos.

En esta línea de la partición efectuada por el testador, cobra importancia en cuanto


considera como básicos los criterios del interés familiar, y en su caso el económico, que
pueden aconsejar el que se mantenga indiviso una explotación fabril, agrícola, industrial o,
en general mercantil. En este caso se cubren las legítimas en metálico, que incluso pueden
pertenecer al instituido.

EFECTOS DE LA PARTICIÓN
Como ya se vio, el efecto inmediato de la partición es poner fin a una situación plural-
objetiva, por regla general, derivada del fallecimiento de una persona y considerada como
antieconómica (por mimetismo de la comunidad en general) y llamada comunidad
hereditaria. En efecto, hecha la partición, cada heredero se transforma en propietario de
cosas determinadas (sin perjuicio de poder formarse una comunidad ordinaria entre los
coherederos), evolucionando así su posición jurídica de titular de cuotas.

Por otro lado, los derechos de los terceros anteriores a la partición sobre bienes relictos no
se modifican.
Así mismo, la partición permite que se inscriban en el Registro Público, a nombre de cada
heredero, los inmuebles o derechos reales inmobiliarios adjudicados.

Al implicar la partición una evolución de lo abstracto a lo concreto, de la cosa, y suponer de


alguna manera un intercambio, no es de extrañar que entre los coherederos exista una
obligación recíproca de evicción y saneamiento proporcional a sus respectivos haberes
hereditarios y cubriéndose entre sí, en igual proporción, en caso de insolvencia, si bien los
que pagaren conservan su acción para cuando el insolvente mejore de fortuna.

De otro lado, según la doctrina mayoritaria al ser aplicables subsidiariamente las reglas que
en éste regulan el saneamiento y la evicción en sede de compraventa y comprendiéndose
ahí dos supuestos (perturbación del derecho o titularidad adquirida sobre una cosa: evicción
y el caso en que la cosa resulte inservible para el uso a que se destina o que este uso
desmerezca en el estado en que está la cosa: vicios ocultos), considera que ambos casos son
aplicables, así mismo, en materia de partición hereditaria.

Esta obligación, no supone que la partición devenga ineficaz, sino que se traduce en una
indemnización, para fijarla la cual habrá de tenerse en cuenta primero porque la partición
continúa y segundo porque la mala fe viciaría la partición.
27

GARANTIA DE LAS CUOTAS:


Los coherederos se deben mutuo saneamiento por las perturbaciones y evicciones
precedentes por causa anterior a la partición (Art. 1117 del CC), por lo que cada heredero
queda obligado personalmente a indemnizar, en proporción a su parte a los demás
coherederos, de la perdida ocasionada por la evicción. Si algún heredero es insolvente,
concurrirán proporcionalmente, en la parte con que él debiera de contribuir, los coherederos
solventes, inclusive el que haya padecido la perdida (Art. 1118 del CC). La garantía no dura
más de cinco años después de la partición (art. 1119 del CC).

LA ACCION DE RESCISION POR LESION:

Es un medio legal y especial para impugnar la partición, y consiste en que en la partición


todo heredero que haya padecido lesión que exceda del cuarto de su parte, puede ejercer
esta acción (Art. 1120 del CC). Para comprobar se ha habido lesión, se procede a la
estimación de los objetos, según su estado y valor en la época de la partición (Art. 1123 del
CC), dado que la simple omisión de un objetivo de la herencia, no da lugar la acción por
rescisión, sino a una partición suplementaria (última parte del art. 1123 del CC).

La acción es ejercitable en cualquier especie de partición, en tal sentido el art. 1122 del CC,
señala, que “la acción de rescisión se da contra todo acto que contenga por objeto hacer
cesar entre los coherederos la comunidad de los bienes de la herencia, aun cuando se lo
califique de venta, de permuta, de transacción o de cualquier otra manera”. Se excluye tan
solo, contra la transacción celebrada después de la partición o acto que la supla, Tampoco
se admite contra la venta del derecho hereditario hecha sin fraude a uno de los herederos a
su riesgo, por uno o más coherederos (Art. 1122 del CC).

El demandado por rescisión puede suspender o detener el curso de la acción e impedir una
nueva partición, dando al demandante el suplemento de su porción hereditaria en dinero o
especie (Art. 1124 del CC).

NULIDAD DE LA PARTICION:
Una vez practicada la partición cualquier interesado podría objetarla si no la creyere justa y
continuar la controversia en juicio ordinario (Art. 1077 del CC).

Si la objeción se declara fundada por sentencia debidamente ejecutoriada, la partición se


reformará en el sentido que indique la sentencia, quedando concluida la partición después
que esto se verifique (Art. 1079 del CC).
28

TEMA 8
ORDEN DE SUCEDER

¿EN QUE CONSISTE EL ORDEN DE SUCEDER?


Es un complejo sistema de concurrencia, ya que los familiares del de cujus concurren en
búsqueda de lo que llamamos patrimonio, y al cual se accede mediante la concurrencia para
poder ser partícipes de lo que pueda corresponderle a cada uno de la masa hereditaria.
Además de ser un complejo sistema de concurrencia, es un complejo sistema de
exclusiones, esto quiere decir que no todos los que concurren van a recibir una cuota parte
de la masa hereditaria ya que estos van a ser excluidos. En síntesis, el orden de suceder es
un complejo sistema de concurrencia y de exclusiones, mediante el cual los parientes de la
persona que ha fallecido, acceden de la masa patrimonial a fin de que esta sea dividida
proporcionalmente entre los que realmente tienen derecho a la sucesión.

PRIMER GRUPO: PARIENTES CONSANGUÍNEOS DEL CAUSANTE


HIJOS

1 A. En primer lugar, los hijos nunca son excluidos de la sucesión (cuando existe una
sucesión de persona que tuvo hijos, éstos jamás podrán ser excluidos de la misma por
nadie, ya que tienen todos los derechos hereditarios habidos).
2 A. Ellos excluyen a todos los herederos, excepto al cónyuge (su sola presencia en la
sucesión es para excluir a todas las demás personas que pudiesen tener algún derecho, con
excepción del cónyuge).
3 A. Cuando concurren a la herencia lo hacen en pie de igualdad (en el caso de que sean
cinco hermanos, y la masa de la herencia estuviese compuesta por veinte millones de
bolívares, pues a cada uno de los hijos les corresponderá cuatro millones,
independientemente del grado de instrucción de cada uno de los hijos cosa que en la
realidad natural no se perfecciona este "deber ser").
4 A. Cuando concurren con el cónyuge a la herencia a éste le corresponde una cuota igual a
la de un hijo (cuando en una comunidad conyugal no se establecieren capitulaciones
matrimoniales en el caso del fallecimiento de uno de los cónyuges; al superviviente le
corresponde el 50 % de la comunidad conyugal más una cuota parte equivalente a la que
le corresponda a cada uno de los hijos que tuvo con el causante).
5 A. En el caso de la partición de la herencia, la división de la misma se hace por
cabezas (en el caso de que existan tres hijos, entonces la cuota parte que le corresponda a
uno de los herederos debe ser dividida en partes iguales entre los herederos de éste).
6 A. Los descendientes más próximos al causante excluyen a los más lejanos (caso de
repudiación de la herencia, la declaración de ausencia o indignidad).

PADRES
1 B. Son excluidos por los hijos (los padres se encuentran presentes en la herencia cuando
en la misma no existen hijos o que habiéndolos estos renuncien a la herencia).
29

2 B. Ellos excluyen a los hermanos y a otros parientes colaterales (sobrinos) del


causante (los padres del causante excluyen a los hermanos y a otros parientes).
3 B. Pueden concurrir con el cónyuge en la sucesión (con el único que pueden concurrir es
con el cónyuge, claro está; si éste existe).
4 B. Cuando concurren con el cónyuge, les corresponde el 50 % de la herencia.
5 B. Los ascendientes más próximos al causante excluyen a los más lejanos.
6 B. La división de la cuota que les corresponde a ellos, se hará por mitad.

HERMANOS
1 C. Son excluidos por los hijos y por los padres del causante (la sola presencia de los
hermanos indica la inexistencia de padres e hijos del causante).
2 C. Pueden concurrir con el cónyuge a la herencia.
3 C. Ellos excluyen a los demás parientes colaterales del causante.
4 C. Cuando concurren con el cónyuge le corresponde el 50 % de la herencia.
5 C. Su concurrencia es en pie de igualdad.

OTROS PARIENTES COLATERALES


1 D. Son excluidos por todas las categorías de herederos.
2 D. Ellos no excluyen a nadie.
3 D. La división de la herencia entre ellos es por partes iguales.

SEGUNDO GRUPO: PARIENTES AFINES DEL CAUSANTE

EL CÓNYUGE
A 1. Jamás puede ser excluido por nadie de la herencia.
A 2. Él excluye a todos, menos a los hijos.
A 3. En ausencia de los hijos puede concurrir con los padres del causante, y en defecto de
estos; con los hermanos.
A 4. En la repartición le toca cuotas iguales que a los hijos.

TERCER GRUPO: LOS HIJOS ADOPTIVOS


HIJOS ADOPTIVOS (VER L.O.P.N.A.)
Los hijos adoptivos tienen igual trato que los hijos verdaderos que tenga el causante.
CUARTO GRUPO: EL ESTADO
Cuando una persona no tiene ningún tipo de heredero, estos pasan al Estado. Esto no quiere
decir que el Estado sea heredero, sino que éste va a quedar con los bienes en el caso de que
no existan personas que tengan derechos sobre la herencia o hayan renunciado a la misma.

REPRESENTACIÓN

Generalmente se habla de representante como alguien que viene en el lugar de otro. En


materia Sucesoral esa figura jurídica es idéntica, en cualquier otra materia jurídica; esa
persona puede ir a representar a otro en calidad de mandante o como apoderado, pero para
resumir podemos decir que en materia Sucesoral la representación significa: "Alguien que
viene en lugar de otro que era a quien le correspondían los derechos sucesorales o una
sucesión."
30

Artículo 814.- La representación tiene por efecto hacer entrar a los representantes en el
lugar, en el grado y en los derechos del representado.

CONSECUENCIA Y EFECTO DE LA REPRESENTACIÓN. La representación tiene


como efecto tres cosas distintas: "...hacer entrar al representante en el 1. LUGAR, 2.
GRADO, 3. Y EN LOS DERECHOS, del REPRESENTADO, es decir, para estas tres
circunstancias aparece un señor llamado REPRESENTANTE en el lugar, grado y derecho
del representado. Esta viene a ser la consecuencia y efecto de la representación.
Artículo 815.- La representación en la línea recta descendente tiene efecto
indefinidamente ( si un causante hubiese nacido en el año 1783, aún en el día de hoy tendría
descendencia, por esta razón se dice que es indefinido)y en todo caso, sea que los hijos del
de cujus concurran con los descendientes de otro hijo premuerto (quiere decir que los hijos
del de cujus concurren con sus sobrinos), sea que, habiendo muerto todos los hijos del de
cujus antes que él, los descendientes de los hijos concurran a heredarlos; ya se encuentren
entre sí en grados iguales (se refiere a la misma generación), ya en grados desiguales (si
los hijos del de cujus mueren antes que él, entonces heredarán los nietos y/o bisnietos del
de cujus, aun cuando estos son de diferentes generaciones), y aunque encontrándose
en igualdad de grados, haya desigualdad de número de personas en cualquiera generación
de dichos descendientes (independientemente del número de herederos, todos ellos
concurren en búsqueda de un solo derecho).
Artículo 816.- Entre los ascendientes no hay representación: el más próximo excluye a los
demás.

Artículo 817.- En la línea colateral (esto significa que el causante es un hermano sin
descendencia) la representación se admite en favor de los hijos de los hermanos y de las
hermanas del de cujus, concurran o no con sus tíos.

Artículo 819.- En todos los casos en que se admite la representación, la división se hará
por estirpes.
Si una estirpe ha producido más de una rama, la sub-división (se refiere a la división de los
bienes de la herencia que le correspondan con base a la representación) se hace por estirpes
también en cada rama; y entre los miembros de la misma rama, la división se hace por
cabezas (es decir, cuando ya no quedan más estirpes o descendientes, entonces estaremos
en presencia de las cabezas).
Artículo 820.- No se representa a las personas vivas (no se puede representar a una persona
que se encuentra viva), excepto cuando se trata de personas ausentes o incapaces de
suceder (indigno).

EXCEPCIÓN. En este artículo se establecen las excepciones a la regla general sobre


representación.

Artículo 821.- Se puede representar a la persona cuya sucesión se ha renunciado.


COMENTARIO. Esto quiere decir que si una persona renuncia a su parte de la herencia,
entonces los hijos de este último pueden representarlo y aceptarla ellos mismos. Este caso
no puede ser encuadrado en las excepciones establecidas en el artículo anterior, porque la
persona que renuncia a la herencia, tiene la potestad de revocar la renuncia con
posterioridad.
31

HERENCIA YACENTE Y HERENCIA VACANTE

Artículo 1.060 del Código Civil de Venezuela.- Cuando se ignora quién es el heredero, o
cuando han renunciado los herederos testamentarios o ab-intestato, la herencia se reputa
yacente y se proveerá a la conservación y administración de los bienes hereditarios por
medio de un curador.
Artículo 1.061 ejusdem.- El Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar donde
se haya abierto la sucesión, nombrará el curador, a petición de persona interesada o de
oficio.
Artículo 1.062 ejusdem.- El curador está obligado a hacer formar el inventario de la
herencia, a ejercer y hacer valer los derechos de ésta, a seguir los juicios que se le
promuevan, a administrarla, a depositar en un instituto bancario el dinero que se
encuentre en la herencia y el que perciba de la venta de los muebles y, de los inmuebles, y,
por último, a rendir cuenta de su administración.
El curador nombrado deberá dar caución por la cantidad que fije el Tribunal, sin lo cual
no podrá entrar en el ejercicio de sus funciones.
Si la caución dada no hubiere sido suficiente a cubrir las resultas de la curatela, el Juez
será responsable de los daños y perjuicios sobrevenidos a los interesados.
Artículo 1.063 ejusdem.- Las disposiciones del parágrafo 3º de esta Sección sobre
inventario, sobre la manera de administrar la herencia y rendición de cuentas por parte
del heredero beneficiario, son comunes a los curadores de las herencias yacentes.
Artículo 1.064 ejusdem.- El Juez deberá emplazar por edicto y por la imprenta si fuere
posible, a los que se crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo.
Artículo 1.065 ejusdem.- Pasado un año después de fijados los edictos a que se refiere el
artículo anterior, sin haberse presentado nadie reclamando fundadamente derecho a la
herencia reputada yacente, el Juez que haya intervenido en las diligencias de su
administración provisional, declarará vacante la herencia, y pondrá en posesión de ella al
empleado fiscal respectivo, previo inventario y avalúo que se hará de acuerdo con el
curador.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL ORDEN DE SUCEDER


Sección III
Del Orden de Suceder
Artículo 822 del Código Civil de Venezuela.- Al padre, a la madre y a todo ascendiente
suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada (esto último
es muy importante, ya que si no se demuestra la filiación no puede heredar).
Artículo 823 ejusdem.- El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la
persona de cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de
bienes sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo prueba, en ambos casos, de
reconciliación (después de divorciado(a) no puede ser heredero de quién en vida era su
cónyuge).
Artículo 824 ejusdem.- El viudo o la viuda concurre con los descendientes cuya filiación
esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo.
Artículo 825 ejusdem.- La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o
descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, se defiere conforme a las
siguientes reglas:
32

Habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a éste


la otra mitad. No habiendo cónyuge la herencia corresponde íntegramente a los
ascendientes.
A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a
los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos.
A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge y si
faltare éste corresponde a los hermanos y sobrinos expresados.
A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán al de cujus sus otros
colaterales consanguíneos.
Artículo 826 ejusdem.- Una vez que haya sido establecida su filiación, el hijo nacido y
concebido fuera del matrimonio tiene, en la sucesión del padre y de la madre, en la de los
ascendientes, y demás parientes de éstos, los mismos derechos que el hijo nacido o
concebido durante el matrimonio.
Artículo 827 ejusdem.- Salvo lo previsto en el artículo 219, el padre y la madre, sus
ascendientes y demás parientes del hijo nacido y concebido fuera del matrimonio, tienen en
la sucesión de este último y en la de sus descendientes, los mismos derechos que la Ley
atribuye al hijo nacido o concebido durante el matrimonio.
Artículo 828 ejusdem.- Cuando concurran hermanos de doble conjunción, aun cuando
hayan sido concebidos y nacidos fuera del matrimonio, con hermanos de simple
conjunción, a estos últimos les corresponderá una cuota igual a la mitad de lo que a cada
uno de aquéllos corresponda.
Artículo 829 ejusdem.- Los hijos adoptivos en adopción simple tienen, en la herencia del
adoptante o adoptantes, los mismos derechos que los otros hijos.
Artículo 830 ejusdem.- Cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos a los
hermanos y sobrinos, sucederán al de cujus según las reglas siguientes:
1º El o los colaterales del grado más próximo excluyen siempre a los demás.
2º Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado (en
el caso de que el heredero sea un sobrino éste puede acceder a la herencia hasta el sexto
grado).
Artículo 831 ejusdem.- Los colaterales de simple conjunción gozan de los mismos derechos
que los colaterales de doble conjunción.
Artículo 832 ejusdem.- A falta de todos los herederos ab-intestato designados en los
artículos precedentes, los bienes del de cujus pasan al patrimonio de la Nación, previo el
pago de las obligaciones insolutas.
33

TEMA 9
EL TESTAMENTO:

TESTAMENTO – CONCEPTO – CARACTERÍSTICAS - CAPACIDAD PARA


DISPONER - CAPACIDAD PARA RECIBIR – CLASES – NULIDAD.

CONCEPTO. Se encuentra dentro del artículo 833 de nuestro Código Civil.


Artículo 833 del Código Civil de Venezuela.- El testamento es un acto revocable por el cual
una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de parte de su
patrimonio, o hace alguna otra ordenación, según las reglas establecidas por la Ley.

COMENTARIO. Esta institución es una de las pocas que se encuentran definidas dentro de
nuestro código sustantivo.

CARACTERÍSTICAS. Los caracteres del testamento, al igual que su definición; se


encuentran establecidos dentro de la misma norma.

1. Debe ser legal (Contenido en la Ley)


2. "El testamento es un acto..." (quiere decir que es un acto jurídico)
3. "...revocable..." (es revocable porque puede ser modificado tantas veces como quiera el
testador, no sucede lo mismo con la venta)
4. "...por el cual una persona...” (Es unipersonal, ya que una sola persona dispone para
después de su muerte. Las secuelas o efectos del testamento se perfeccionan es después
de la muerte del testador)
5. "... dispone de la totalidad o de parte de su patrimonio,..." (cuando se refiere a la
totalidad, se habla de la sucesión de tipo universal, y cuando establece una parte de los
bienes se refiere a la sucesión de tipo particular. Ver Art. 834 ejusdem)
6. "... o hace alguna otra ordenación,..." (con el testamento, además de la repartición de
patrimonio, se pueden realizar otros actos o disposiciones; como por ejemplo el
reconocimiento de hijos, donación de órganos, petición de cremación por ejemplo)
7. "...según las reglas establecidas por la ley..."

Artículo 834 ejusdem.- Las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad


de una parte alícuota de los bienes del testador, son a título universal y atribuyen la
calidad de heredero.
Las demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad de legatario.

COMENTARIO. Solamente mediante un testamento, se puede dar o perfeccionar la figura


del legado. Dentro del testamento se pueden instituir herederos o legatarios. Por lo tanto si
no existe testamento, no puede existir legado (PRIMERA CAUSAL DE
NULIDAD).
34

Artículo 835 ejusdem.- No pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea en
provecho recíproco o de un tercero.

COMENTARIO. Únicamente puede hacerlo una sola persona. Si no es así entonces será
nulo ya que se estaría trastocando una norma de orden público (SEGUNDA CAUSAL DE
NULIDAD).

CAPACIDAD PARA DISPONER


Sección I
De la Capacidad para Disponer por Testamento
Artículo 836 ejusdem.- Pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados
incapaces de ello por la Ley.

INCAPACIDAD PARA DISPONER


Artículo 837 ejusdem.- Son incapaces de testar:
1º Los que no hayan cumplido diez y seis años, a menos que sean viudos, casados o
divorciados. (Excepción. Menores emancipados)
2º Los entredichos por defecto intelectual. (Dementes, locos, etc.)
3º Los que no estén en su juicio al hacer el testamento. (Pareciera que fuera lo mismo del
anterior, pero se refiere al caso en que un testador se encuentre bajo los efectos de
sustancias alcohólicas o drogas al momento de realizar el testamento)
4º Los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. (Por interpretación en
contrario aquellos sordomudos o mudos que sepan escribir si están habilitados para
disponer por testamento)
Artículo 838 ejusdem.- Para calificar la capacidad de testar se atiende únicamente al
tiempo en que se otorga el testamento. (Se determina por la edad o el tiempo en que se
realizó el testamento)

CAPACIDAD PARA RECIBIR


Sección II
De la Capacidad para Recibir por Testamento
Artículo 839 ejusdem.- Pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados
incapaces de ello por la Ley.

INCAPACIDAD PARA RECIBIR


Artículo 840 ejusdem.- Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces
para suceder ab-intestato.
Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los
hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador,
aunque no estén concebidos todavía. (Esta es la excepción a la regla)

COMENTARIO. Si nace mucho después de la muerte del testador no se le considera como


heredero, a tenor de lo establecido en el Art. 201 y 202 del Código Civil referido a la
determinación de la filiación paterna (cálculo de los trescientos días).

Artículo 841 ejusdem.- Son igualmente incapaces de heredar por testamento:


35

1º Las Iglesias de cualquier credo y los Institutos de manos muertas. (Los institutos de
manos muertas son aquellos que tienen las manos abiertas para recibir, pero cerradas para
dar. Ponemos como ejemplos: la Cruz Roja Internacional y el Colegio de Abogados)
2º Los ordenados in sacris y los ministros de cualquier culto, a menos que el instituido sea
cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado
inclusive del testador.
Artículo 842 ejusdem.- Los descendientes del indigno tienen siempre derecho a la legítima
que debería tocarle al que es excluido.

COMENTARIO. En el supuesto de que se afecte la legítima, los afectados pueden utilizar


la Acción de Rescisión por Lesión. Esta debe ser interpuesta ante el Tribunal del fuero
Sucesoral. La legítima es el 50% de lo que debería corresponderle al heredero ab-intestato.
Artículo 843 ejusdem.- Son aplicables al indigno para recibir por testamento las
disposiciones de los artículos 811 y 812 y las de la primera parte del artículo 813. (Ojo)
Artículo 844 ejusdem.- El tutor no podrá aprovecharse jamás de las disposiciones
testamentarias de su pupilo, otorgadas antes de la aprobación de la cuenta definitiva de la
tutela, aunque el testador muera después de la aprobación de la cuenta.
Son eficaces, sin embargo las disposiciones otorgadas en favor del tutor, cuando es
ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador.

CLASES DE TESTAMENTO
TESTAMENTOS ORDINARIOS
Sección III
De la Forma de los Testamentos
1º. De los Testamentos Ordinarios

Artículo 849 ejusdem.- El testamento ordinario es abierto o cerrado.

Artículo 850 ABIERTO FORMA del Art. 852 854 REQUISITOS


TESTAMENTO ORDINARIO
Artículo 851 CERRADO FORMA del Art. 853 855 REQUISITOS
Artículo 850 ejusdem.- Es abierto o nuncupativo el testamento cuando el testador, al
otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar
el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone.
Artículo 851 ejusdem.- Es testamento cerrado aquél en que se cumplen las formalidades
establecidas en el artículo 857.
Artículo 852 ejusdem.- El testamento abierto debe otorgarse en escritura pública con los
requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Registro Público para la protocolización
de documentos.
Artículo 853 ejusdem.- También podrá otorgarse sin protocolización ante el Registrador y
dos testigos, o ante cinco testigos sin la concurrencia del Registrador.
Artículo 854 ejusdem.- En el primer caso del artículo anterior, se llenarán las
formalidades siguientes:
1º El testador declarará ante el Registrador y los testigos su voluntad que será reducida a
escrito bajo la dirección del Registrador, si el otorgante no presentare redactado el
documento.
36

2º El Registrador, si el testador no prefiere hacerlo, leerá el testamento a quienes


concurran al acto, sin que baste que la lectura se haga separadamente.
3º El Registrador y los testigos firmarán el testamento.
4º Se hará mención expresa del cumplimiento de estas formalidades.
Este testamento se protocolizará sin ninguna otra formalidad, no pudiendo deducirse
derecho alguno derivado del mismo sin que antes se haya verificado su protocolización en
la Oficina de Registro correspondiente al Registrador que autorizó el acto.
Artículo 855 ejusdem.- En el segundo caso del artículo 853, todos los testigos firmarán el
testamento, y dos por lo menos reconocerán judicialmente su firma y el contenido del
testamento, dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento, bajo pena de nulidad; lo
que deberá hacer también el testador si viviere en la fecha del reconocimiento, a menos
que se pruebe que estuvo en la imposibilidad de hacerlo.

TESTAMENTOS ESPECIALES
1. Artículo 865 del Código Civil de Venezuela.- En los lugares donde reine una epidemia
grave que se repute contagiosa, es válido el testamento hecho por escrito ante el
Registrador o ante cualquiera Autoridad Judicial de la jurisdicción, en presencia de
dos testigos, no menores de diez y ocho años y que sepan leer y escribir.
El testamento siempre será suscrito por el funcionario que lo recibe y por los testigos,
y, si las circunstancias lo permiten, por el testador. Si el testador no firmare, se hará
mención expresa de la causa por la cual no ha sido cumplida esta formalidad.
2. CASO DE EPIDEMIAS
3. CASO DE LOS BUQUES

Artículo 867 ejusdem.- Los testamentos hechos a bordo de los buques de la marina de
guerra, durante un viaje, se otorgarán en presencia del Comandante o del que haga sus
veces.
A bordo de los buques mercantes se otorgarán ante el Capitán o patrón, o el que haga
sus veces.
En ambos casos deben presenciar el otorgamiento, además de las personas
anteriormente expresadas, dos testigos mayores de edad.

1. CASO DE TESTAMENTO DE GUERRA O DE LOS MILITARES


2. CASO DE TESTAMENTO OTORGADO EN TERRITORIO EXTRANJERO

Artículo 879 ejusdem.- Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el
exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma a las
disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá
otorgarse en forma auténtica, no se admitirá el otorgado por dos o más personas en el
mismo acto, ni el verbal ni el ológrafo.
Artículo 880 ejusdem.- También podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar
testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, ante el Agente Diplomático o
Consular de la República en el lugar del otorgamiento, ateniéndose a las disposiciones de
la Ley venezolana. En este caso, el funcionario Diplomático o Consular hará las veces de
Registrador y cumplirá en el acto del otorgamiento con los preceptos del Código Civil.
37

TEMA 10

EL LEGADO

LEGADO – CONCEPTO – SUPUESTOS - CARACTERÍSTICAS - NULIDAD -


CLASES – ELEMENTOS REALES Y PERSONALES. DIFERENCIAS Y
SEMEJANZAS ENTRE HEREDEROS Y LEGATARIOS.

Legado es toda disposición testamentaria que no atribuye la cualidad de heredero, es decir,


toda disposición a título particular, cualquiera que sea su contenido, que constituya una
disminución de la herencia, una disposición a cargo del heredero o un tercero, una
liberalidad, un lucro para el favorecido o también una carga.

El legado sólo se instituye por testamento y el legatario debe tener la misma capacidad que
el heredero. El legatario es un acreedor del heredero para el cobro de su legado; el legatario
nunca tiene opción a todos los bienes del testador, diferenciándose el legado de la herencia
en que en ella el heredero asume el activo y el pasivo causante, hasta el límite del
patrimonio que recibe, en que el heredero puede llegar a serlo a título universal de todos los
bienes del causante, el legatario no está obligado a pagar las cargas de la herencia como si
lo está el heredero.

COMENTARIO. El legado, como es una parte del testamento, no puede existir sin éste. Lo
fundamental dentro del testamento es la voluntad del testador, por lo tanto se puede dejar
por llegado a un heredero o a un tercero.

SUPUESTOS DEL LEGADO


El legatario por regla general no responde de las cargas y deudas de la herencia.
Excepcionalmente responde a tres supuestos:
1. Si no habiendo herederos, toda la herencia se ha distribuido en legados.
2. Si el legado es con cargo, esto es el testador encarga expresamente que el legatario
pague tal deuda con el bien legado.
3. Cuando el legado es sobre parte alícuota de la porción de libre disposición;
consecuentemente pagará las deudas de la parte proporcional que corresponda,
quedando sobre el activo de dicha parte, instituido el legado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS LEGADOS


EL OBJETO DEL LEGADO DEBE SER CIERTO, esto ocurre cuando el testador lo
determina exactamente o cuando fija los elementos para su determinación. Y puesto que el
legado, es una disposición de carácter personal, no puede el testador remitir a terceros la
38

fijación de estos elementos, excepto el caso del legado ordenado a título de remuneración
por servicios prestados.
"Artículo 898 del Código Civil de Venezuela.- Es nula toda disposición:..."
"...3º Que deje al heredero o a un tercero libre facultad de determinar el objeto de un
legado. Se exceptúan los legados que se ordenen a título de remuneración por servicios
prestados al testador en su última enfermedad."
Así pues si la cosa resulta ser incierta, el legado será nulo.
EL LEGADO DEBE SER LÍCITO. Por lo que no tendrá validez el legado cuyo
complemento implique, en forma alguna, violación de la ley, o el que vaya contra el orden
público o las buenas costumbres. La comisión de un hecho ilícito impuesta por el testador a
uno o varios de sus herederos a favor de un legatario, carecerán de relevancia jurídica y no
podrá cumplirse.
EL LEGADO DEBE SER POSIBLE, la acción ordenada puede ser ejecutada por el
heredero o herederos obligados. Así pues, no tiene efecto el legado de la cosa que se
encuentre fuera del comercio, ni el que ordene la ejecución de un acto imposible.

DE LA NULIDAD, LA REVOCATORIA Y EXTINSION DE LOS LEGADOS:

1. NULIDAD DEL LEGADO:

La nulidad del legado puede devenir por extinción, por nulidad o por caducidad. Será nulo
si la cosa objeto del legado se extingue o perece completamente, en vida o después de la
muerte del testador, en este último supuesto, que no haya incurrido en manos respecto de la
entrega. O si la cosa perece en manos del legatario, según lo dispone el artículo 957 del
Código Civil Venezolano Vigente.

Artículo 957 ejusdem.- El legado no tendrá efecto si la cosa legada ha perecido


completamente durante la vida del testador. Tampoco lo tendrá si ha perecido después de
la muerte de éste sin intervenir hecho o culpa del heredero, aunque éste haya incurrido en
mora respecto de la entrega, cuando la cosa hubiera igualmente perecido en manos del
legatario.

Debiendo señalarse que los materiales o residuos de la cosa extinguida no pertenecerán al


legatario, ya porque la ley determina expresamente la ineficacia del legado, como también
porque estos restos materiales son cosa distinta del objeto, y el legado no puede extenderse
a otra cosa diferente de la determinada, salvo expresa disposición del testador.

La nulidad del legado, también resulta cuando la disposición testamentaria es nula; ya que
porque lo sea todo el testamento o porque la cláusula testamentaria que instituye el legado
resulte nula o anulable. Igualmente queda sin efecto el legado en caso de caducidad,
entendiéndose por tal la ineficacia de una disposición testamentaria por causa sobrevenida,
es decir; cuando surge un obstáculo que no existía para el tiempo de otorgarse el
testamento, y que de haber existido habría determinado la nulidad de la manifestación de
última voluntad.

2.- DE LA REVOCATORIA DE LOS LEGADOS:


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A parte de la manifestación de revocar el legado, expresado mediante testamento valido, la


revocatoria a título particular tiene lugar cuando ocurren hechos de los cuales el legislador
deduce la presunta voluntad del testador de NO mantener la liberalidad; entre los hechos
para que exista o se pueda dar la revocatoria encontramos los siguientes:

1.- La Existencia o supervivencia de un hijo: Las disposiciones a titulo universal o


particular hechas por quien al tiempo de hacer su testamento no tenía conocimiento, o
ignoraba tener hijos o descendientes, aun solamente concebidos SON REVOCABLES
POR LA EXISTENCIA O SUPERVIVIENCIA DE UN HIJO Descubierta aquella o
verificada esta, después de la muerte del testador, salvo que el testador hubiere previsto en
el mismo testamento, o en otro anterior, o en otro posterior no revocado, el caso de
existencia o supervivencia de hijos o descendientes de estos (CASO EN EL CUAL LA
DISPOSICION TESTAMENTARIA O LEGADO NO ES REVOCABLE) . Art. 951 del
CC.

2.- La enajenación de la totalidad o parte de la cosa legada, hecha por el testador, produce
la revocatoria del legado respecto de todo cuanto haya enajenado, aunque la enajenación
sea nula o la cosa haya vuelto al poder del testador.

IGUAL REVOCATORIA SE EFECTURA, si el testador ha transformado la cosa legada en


otra, de manera que haya perdido su precedente forma y su denominación primitiva. Art.
955 CC.

Por otro lado, CABE MENCIONAR: “Que si el testador ha vendido con pacto de rescate
(RETRACTO) la cosa legada y la haya rescatado en vida, EL LEGADO SUBSISTIRA;
AHORA BIEN, si no el testador no la rescato, SOLO SUBSISTIRA EL DERECHO DE
RESCATE DEL LEGADO. ART. 956 CC.

3.- DE LA EXTINCION DE LOS LEGADOS:

EL LEGADO, puede ser ineficaz por extinción, por nulidad o por caducidad

1.- Es ineficaz, si la cosa objeto del legado se extingue o perece completamente, ya en vida
o después de la muerte del testador, en este último caso, siempre que no haya habido hecho
o culpa del heredero obligado, aun cuando haya caído en mora de la entrega o perece en
manos del legatario (art.957 CC)

2.- También será ineficaz si la disposición testamentaria resulta nula, bien porque sea nulo
todo el testamento o porque la cláusula testamentaria que instituye el legado resulte nula o
anulable, bien que la nulidad resulte por falta de requisitos esenciales a su validez o por
vicios a favor de los interesados.

3.- Nulidad (ver anterior)

4.- Por caducidad, Si el favorecido por el legado no sobrevive al testador o es incapaz,


igualmente cuando el heredero o el legatario han renunciado a liberalidad. (art.953 y 954
CC).
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CLASES DE LEGADO
LEGADO ALTERNATIVO: El sucesorio que comprende dos o más casos de elección del
heredero. Si es legatario el que puede escoger, se llama opción.

COMENTARIO. El testador al momento de redactar el instrumento, establece que el


beneficiario del legado va a recibir una cosa u otra de las señaladas por el testador.

LEGADO ANUAL: El que señala una cantidad fija por año mientras viva una persona o
hasta que alcance cierta edad o se produzca algún hecho determinado. Ejemplo: el final de
una carrera universitaria o el matrimonio.

COMENTARIO. Mediante este legado el testador señala al beneficiario la obligación o


deber de entregar de manera cronológica una cantidad determinada de cosas a una
determinada persona a título de legado (particular mortis causa).

LEGADO CAUSAL: Es aquel en que el testador declara la causa o motivo del legado. Éste
solo se anula si la causa es falsa y el testador, de haberlo sabido, no habría dispuesto la
liberalidad.

LEGADO CONDICIONAL: Es el que sujeta por el testador a una condición que suspende
la eficacia del legado o lo revoca según sea suspensiva o resolutoria.

LEGADO DE ALIMENTOS: Recibe este nombre la disposición testamentaria que le


concede al legatario del derecho a percibir, instrucción, comida, habitación y asistencia
sanitaria hasta una determinada edad o mientras estuviese incapacitado para procurarse por
sí mismo la subsistencia.

Artículo 911 ejusdem.- El legado de alimentos comprende la comida, el vestido, la


habitación y demás cosas necesarias durante la vida del legatario; y puede extenderse,
según las circunstancias, a la instrucción conveniente a su condición social.

LEGADO DE CANTIDAD: El comprensivo de bienes determinada clase o género o


especie, con el detalle de número, peso o medida. El más común es el dinero en la moneda
del propio país. Si se trata de numerario y no lo hay en la herencia, o lo anticipa el heredero
o deberán venderse bien en ella. Entre otras cosas, de no haberlas en la sucesión y no
aceptar el legatario otra fórmula, se adquirirán de cantidad intermedia.

Artículo 907 ejusdem.- El legado de una cosa o de una cantidad designada como existente
en cierto lugar, tiene efecto sólo si la cosa se encuentra en él, y por la parte que se halla en
el lugar indicado por el testador.
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LEGADO DE COSA CIERTA: Es el más frecuente, junto con el dinero. Si se trata del que
individualiza perfectamente uno o más bienes muebles o inmuebles del testador.
Fundamento legal establecido en el artículo 906 del Código Civil de Venezuela.

COMENTARIO. El legado es temporal, es decir, hasta el momento en que el testador lo


disponga.
Artículo 906 ejusdem.- Cuando el testador haya dejado como de su propiedad una cosa
particular o comprendida en cierto género o especie, el legado no tendrá efecto si la cosa
no se encuentra en el patrimonio del testador al tiempo de su muerte.

Si la cosa se encuentra en el patrimonio del testador en el momento de su muerte, pero no


en la cantidad indicada en la disposición, el legado no tendrá efecto sino por la cantidad
que se encuentre en él.

LEGADO DE LA COSA INDETERMINADA: Se refiere al caso de indicarse de lo que se


lega únicamente por el género, un traje, un auto. No se considera indeterminado si sólo
existe algo de esa especie en la sucesión y resulta verosímil que el testador se refiera a ello.

Artículo 905 ejusdem.- Es válido el legado de una cosa mueble indeterminada, de un


género o especie, aunque nada de aquel género o especie se encontrare en el patrimonio
del testador cuando se otorgó el testamento ni en la época de la muerte del testador.

LEGADO DE CRÉDITO: Cuando se deja mortis causa un crédito, se transmiten con ello
todas las acciones y garantías existentes. El heredero cumple con entregar títulos y
documentación referente al caso. En modo alguno es fiador, salvo expresa cláusula de
cujus. El crédito lleva como accesorio, los intereses desde la muerte del causante.

Artículo 909 ejusdem.- El legado de un crédito o de la liberación de una deuda, no tiene


efecto sino en la parte que exista en la época de la muerte del testador.
El heredero está obligado únicamente a entregar al legatario los títulos del crédito legado
que se encontraban en poder del testador.

LEGADO DE DEUDA: Esta es una institución muy singular. De un lado cabe el altruismo,
por honor u otro elevado sentimiento, de aceptar suceder en una deuda el testador. Es
admisible por cuanto cabe pagar por otro. Si se acepta con la condición del ser resarcido
por la herencia se sitúa al pagador, más que legatario, en la posición que le corresponda
como acreedor de la sucesión. Pero existe otra variante; cuando el testador lega una deuda
pendiente al verdadero acreedor, con ello se comprometen expresamente los bienes
hereditarios y se otorga un título escrito u otro más titular del crédito. Además, la deuda se
hace líquida y es exigible sin más, aunque hubiese plazo.

Artículo 910 ejusdem.- Si el testador, sin hacer mención de su deuda, hace un legado a su
acreedor, no se juzga hecho el legado para pagar su crédito al legatario.
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ELEMENTOS PERSONALES Y REALES DEL LEGADO

Al igual que en los contratos, en los legados se distinguen tanto elementos personales como
reales, estos son:

PERSONALES: Se entiende por elementos personales del legado a los sujetos que
interviene en esta institución; son tres a saber: El que ordena o dispone que es el testador.
Aquel a favor de quien se instituye, es decir; el legatario o beneficiario y la persona que
debe pagarlo, que por lo general es el heredero.

El sujeto activo del legado es toda persona que tenga capacidad de testar, y el sujeto pasivo
será quien haya sido designado por el testador; siempre que sea persona cierta y capaz de
recibir.

"Artículo 898 ejusdem.- Es nula toda disposición:


1º Que instituya heredero o legatario a una persona incierta, hasta el punto de no
podérsela determinar.
2º Que se haga a favor de una persona incierta, cuya designación se encomiende a un
tercero; pero será válida la disposición a título particular en favor de una persona a quien
haya de elegir un tercero entre varias determinadas por el testador, o pertenecientes a
familias o a cuerpos morales designados por él..."

No importando que éste tenga a su vez la cualidad de heredero, ya que nada impide que
pueda designarse legatario a un llamado a la herencia, sea testamentario o ab intestato, en
cuyo caso se reúnen en la misma persona los títulos de heredero y legatario.

REALES: Con respecto a esta otra clase de elementos denominados REALES, se


encuentran una serie de bienes tanto muebles como inmuebles que constituyen el objeto del
legado, los cuales son susceptibles de valoración económica, entre estos elementos se
encuentran:

 COSAS MUEBLES
 DINERO
 CRÉDITOS
 PENSIONES ALIMENTARIAS (Comida, vestido, habitación, etc.)
 OTRAS COSAS DE DETERMINADA ESPECIE Y GENERO (Un traje, un auto, etc.)
 COSAS INMUEBLES
 CASAS
 FINCAS
 APARTAMENTOS
 TERRENOS

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE HEREDEROS Y LEGATARIOS.

En Cuanto a las diferencias encontramos las siguientes:


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1.- El heredero lo es siempre a titulo universal, mientras que el legatario será siempre a
título particular;
2.- El heredero tiene siempre responsabilidad ilimitada respecto a los efectos de la herencia;
mientras que el legatario no responde por esos efectos;
3.- El heredero continúa la personalidad jurídica del causante; mientras que el legatario no
se coloca en la posición jurídica del difunto (testador);
4.- La herencia se hace depender del título del heredero; mientras que el legado es una
trasmisión patrimonial pura y simple;
5.- El heredo adquiere la posesión de los bienes de la herencia sin necesidad de posesión
material (Articulo 995 CC); mientras que el legatario, debe pedir necesariamente al
heredero que lo ponga en posesión de la cosa legada (928 CC).

En cuanto a las semejanzas hay que mencionar:

1.- Ambas son disposiciones por causa de muerte;


2.- Ambas pueden coincidir o no en un testamento; y
3.- Amas son de carácter patrimoniales y por ende son trasmisibles a sus herederos.
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TEMA 11

LAS SUSTITUCIONES

CONCEPTO – CLASES - FUNDAMENTO


CONCEPTO DE SUSTITUCIÓN
Es cuando el testador dispone de instituciones sucesivas de herederos o de legatarios, es
decir; que ciertos instituidos sustituyen u ocupan el lugar de otros, en ciertas y
determinadas circunstancias.

CLASES DE SUSTITUCIÓN
Nuestro sistema legal reconoce cuatro formas de sustitución:
1. LA VULGAR
2. LA FIDEICOMISARIA,
3. LA CUASIFIDEICOMISARIA Y
4. LA PUPILAR

SUSTITUCIÓN VULGAR
Consiste en un llamado a la herencia o al legado, en grado ulterior al de otro instituido:
constituye un sistema de suplencia, mediante el cual se designa al beneficiario de la
herencia o del legado, para el caso del que el primeramente instituido al efecto no pueda o
quiera aceptar.
Artículo 959 del Código Civil de Venezuela.- Puede sustituirse en primero o ulterior grado
otra persona al heredero o al legatario para el caso en que uno de ellos no quiera o no
pueda aceptar la herencia o el legado.
Se pueden sustituir varias personas a una o una a varias.

De las Sustituciones
Artículo 959 ejusdem.- Puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al
heredero o al legatario para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la
herencia o el legado.
Se pueden sustituir varias personas a una o una a varias.

SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA
Consiste en un llamado a la herencia o al legado, para cuando fallezca la persona
primeramente instituida.
Artículo 963 ejusdem.- Toda disposición por la cual el heredero o legatario quede con la
obligación, de cualquiera manera que esto se exprese, de conservar y restituir a una
tercera persona, es una sustitución fideicomisaria.
Esta sustitución es válida aunque se llame a recibir la herencia o el legado a varias
personas sucesivamente, pero sólo respecto de las que existan a la muerte del testador.

SUSTITUCIÓN CUASIFIDEICOMISARIA
Es la misma sustitución fideicomisaria, que el testador dispone en el caso específico de
que el heredero o legatario primeramente instituido sea incapaz para testar, y que está
destinada a funcionar solo en el supuesto de que dicho incapaz fallezca cuando todavía se
encuentra en situación de incapacidad.
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Artículo 965 ejusdem.- Puede el testador dar sustituto a los incapaces de testar, respecto
de los bienes que les deje, para el caso en que el incapaz muera en la incapacidad de
testar, excepto respecto de lo que tengan que dejarles por razón de legítima.

SUSTITUCIÓN PUPILAR
Es el derecho que la ley otorga al padre y a la madre, de disponer por testamento en nombre
de su hijo incapaz de testar, para que el supuesto que muera adoleciendo de tal incapacidad
y siempre que no tenga herederos legitimarios ni otros parientes cercanos.
Artículo 966 ejusdem.- El padre, y en su defecto, la madre, podrán hacer testamento por el
hijo incapaz de testar para el caso en que éste muere en tal incapacidad, cuando el hijo no
tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos.

FUNDAMENTO DE LAS SUSTITUCIONES


El fundamento legal de las sustituciones se encuentra enmarcado en nuestro Código Civil
en el artículo 959:
"Puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al heredero o al legatario para
el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado.
Se pueden sustituir varias personas a una o una a varias."
De esta disposición puede deducirse:
 Que una vez aceptada la herencia o legado toda sustitución es ineficaz, dado que la herencia
o el legado se transmite por el aceptante a sus herederos, legítimos o testamentarios.
 Que la herencia o el legado pueda ser instituido por el sustituto, en defecto del instituido, es
necesario que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado.
 Que si el sustituto premuere al testador la sustitución no es válida porque no puede adquirir
por testamento el que ha dejado de existir al momento de abrirse la sucesión, pero si el
sustituto sobrevive al testador, pero muere antes que el instituido declarase que renunciaba
a la herencia o al legado, en este supuesto se hará válida la institución y aprovechará a los
herederos del sustituto, puesto que la capacidad para suceder se determina con relación al
momento en que la sucesión se abre y en ese momento el sustituto vivía y tenía capacidad
para adquirir por testamento.
 Que la renuncia hecha posteriormente por el instituido que se considere que caducó la
disposición testamentaria y que se cumple la disposición bajo la cual fue llamado el
sustituido a suceder desde el instante de la muerte del testador, lo que implica que el
sustituido capaz de suceder adquiere el derecho a la sucesión y lo transmite a sus herederos.

Igualmente el sustituido no podrá adquirir por testamento cuando, habiendo sido al mismo
tiempo designado instituido, declarase que renunciaba a la misma sucesión que luego
pretende aceptar como sustituido; por las siguientes razones:
 Al renunciar a la sucesión renuncias a todos los derechos inherentes a la misma
comprendido en éste el derecho a la sustitución.
 Porque no se puede presumir que el testador, cuando instituye recíprocamente al mismo
tiempo a una persona instituido y sustituto, quiera sustituir al sustituto que renuncie a la
institución hecha a su favor, con el sustituto que anteriormente ya había renunciado a la
herencia o legado.
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TEMA12

EL ALBACEA

CONCEPTO. CARACTERÍSTICAS. CAPACIDAD. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

CONCEPTO DE ALBACEA. (ART. 967 Y SIGUIENTES C.C.)

El albacea es la persona designada por el testador con la específica función de ejecutar lo


reflejado en el testamento, es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de
los bienes del testador conforme a su voluntad, teniendo que cumplir dicha misión,
pudiendo incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia, vigilar todo lo
mandado en el propio testamento, proteger los bienes existentes en la misma... etc.

El albacea tras la propuesta del testador tiene que ser aceptado por el mismo, con lo cual es
un cargo voluntario. El albacea tiene que cumplir su cargo dentro del plazo de un año
contado desde el momento de su aceptación, aunque dicho plazo puede ser ampliado por el
testador si así lo cree oportuno.

Los albaceas tendrán que dar cuenta de su cargo a los herederos, en lo que confiere al
cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestión
que se le encomendó.

Con la finalidad de asegurar el respeto de la voluntad del difunto y de evitar o disminuir en


lo posible los litigios entre herederos, legatarios y demás beneficiados por las disposiciones
testamentarias, surgió la institución de los llamados ejecutores testamentarios, es decir; de
las personas en quienes el testador deposita toda su confianza, para que a su muerte ejecute
o cumpla esa voluntad, vele por la conservación de los bienes y, en cierto modo, represente
transitoriamente la personalidad jurídica desaparecida, hasta tanto los bienes queden
definitivamente en propiedad y, en posesión de las personas señaladas en el testamento.

Estos ejecutores testamentarios ha recibido diversas denominaciones a través de los


tiempos, siendo la más usada la de albacea, que proviene del árabe al waci que significa
"ejecutor", aunque también se les llama testamentarios, manteadores, cabezaleros,
marmesones entre otras.

Aun cuando el Código Civil no lo define como tal, encontramos que el artículo 967
ejusdem, dice que "El testador puede nombrar uno o más albaceas”. Dando por sentado su
existencia. Es por ello que surgen muchas definiciones.

El albacea es la persona encargada de cumplir en todo o en pare la voluntad del testador.


Este puede ser nombrado por testamento o escritura pública. Requiere de la misma
capacidad que para ser mandatario y no ser incapaz para título de herencia. Los bancos, por
ejemplo pueden ser albaceas.
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CARACTERES DEL ALBACEAZGO

Aun cuando el Código Civil no lo define como tal, encontramos que el artículo 967 del
C.C, dice que "El testador puede nombrar uno o más albaceas" dando por sentado su
existencia. Es por ello que surgen muchas definiciones.

El albacea es la persona encargada de cumplir en todo o en parte la voluntad del testador.


Este puede ser nombrado por testamento o escritura pública. Requiere de la misma
capacidad que para ser mandatario y no ser incapaz para a título de herencia. Los Bancos,
por ejemplo pueden ser albaceas.

1. En caso de la existencia de varios albaceas, cada uno de ellos se encuentra autorizado


para cumplir por sí sólo las facultades que el testador haya dado a todos, así como las
previstas en la ley.

2. ES DE ORIGEN TESTAMENTARIO. El nombramiento de uno o varios albaceas, es


una disposición de última voluntad, y para que este sea eficaz deberá recaer sobre una
persona capaz; surtiendo efecto después de la muerte de la persona que lo efectúa.

En caso de que el albacea tarde en aceptar o rechazar dicho cargo, cualquier interesado
podrá solicitar a la autoridad judicial competente que fije un término razonable para que
él comparezca a manifestar por cual alternativa opta; si el testador no ocurre dentro del
lapso, el Juez puede declarar caducado el nombramiento. El artículo 970 del Código
Civil, ratifica lo antes expuesto. Aun cuando el albacea no puede renunciar libremente
al cargo, luego de haber aceptado, la Ley admite que la autoridad judicial
correspondiente lo excuse de continuar ejerciendo sus funciones. En tal caso el Juez no
puede actuar de oficio, sino a solicitud de la parte interesada y con conocimiento de la
causa.
La declaración judicial de la caducidad del albaceazgo o de excusar de continuar
ejerciéndolo, no afecta a los demás ejecutores designados por el testador.
COMENTARIO. El albacea no va a actuar de ninguna manera constreñido para cumplir
con lo establecido en el testamento.
3. ES VOLUNTARIO. Lo que significa que el albaceazgo depende tanto de la voluntad
del testador como del designado, es por ello que no es de obligatoria aceptación; pero
una vez aceptado adquiere carácter obligatorio y por consiguiente no es renunciable. La
aceptación del cargo debe llevarse a cabo ante el Juez de Primera Instancia competente
para conocer esta materia, con la jurisdicción del lugar de la apertura de la sucesión.

COMENTARIO. Los actos deben ser realizados por el mismo albacea, por lo tanto no
pueden constituir apoderados para el ejercicio de las funciones que se le atribuyan.

4. ES PERSONALÍSIMO. Esto significa que el nombramiento de los albaceas debe ser


efectuado por la persona del testador, por lo tanto se deduce que dicho cargo no es
susceptible de delegación o de sustitución, a menos que el testador lo hubiere autorizado
de manera expresa. Este carácter tiene su fundamento legal en el artículo 982 del
Código Civil.
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COMENTARIO. Una vez cumplidas las disposiciones establecidas en el testamento, el


cargo de albacea se extingue.

5. ES TEMPORAL. Se dice que el albaceazgo posee tal carácter, por cuanto no son
permanente, ya que tienen por finalidad que el albacea cumpla o vigile el fiel
acatamiento de los legados y otras cargas testamentarias. El artículo 978 del Código
Civil, afirma nuevamente que el albacea tiene que cumplir su cargo dentro del término
que a tal efecto haya establecido el testador, y que si existe tal fijación, debe realizarse
dentro de un año, a partir de la fecha de la apertura de la sucesión.

6. EN PRINCIPIO, ES GRATUITO. Tal como lo estipula el artículo 983 del Código Civil,
al indicar que la ejecutoria testamentaria es "Oficio de amigos", pero el testador puede
proveer en su testamento alguna remuneración para el albacea, caso en el cual éste tiene
derecho a ello una vez que hayan sido aprobadas las cuentas de su gestión.

El albacea tiene derecho a cobrar de la herencia, el reintegro de todos los gastos en que
hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones; tales como el inventario, las
rendiciones de cuentas y otros (Art. 985 C.C).

COMENTARIO. Es gratuito porque no va a recibir emolumentos u honorarios por el


ejercicio del cargo de albacea. Simplemente se limita a ejecutar las disposiciones
establecidas en el instrumento. En caso de que fuera necesario realizar algún gasto,
entonces se dispondrá de los mismos bienes.

CAPACIDAD DEL ALBACEAZGO


La capacidad es considerada como la actitud que tiene una persona para adquirir derechos y
contraer obligaciones o como la facultad de la persona para adquirir y tener para sí
derechos y gozar o disfrutar de ellos, haciéndolos valer y respetar frente a los demás en
cuanto fuere necesario.
Existen dos clases de capacidad:

 CAPACIDAD JURÍDICA O DE GOCE (Capacidad de Derecho), que es atributo de la


persona para ser titular de derechos y obligaciones.
 CAPACIDAD DE OBRAR O DE EJERCICIO (Capacidad Legal), la cual consiste en
aquella facultad que tienen las personas al actuar por sí mismas en el mundo del derecho
tomando en cuenta como regla general que toda persona es legalmente capaz hasta que la
ley determine su incapacidad.

El albaceazgo es un cargo testamentario porque se designa por testamento, el


cual es voluntario tanto de parte de testador como del designado, quien puede o no optar
por el cargo, dicho cargo es gratuito y temporal porque el albacea debe cumplirlo en el
término que señale el testador y si este no lo señala se computa como lapso para su cargo
un año, el cual se contara desde el momento de la muerte del causante, término que se
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puede prolongar si así lo solicita uno de los herederos o el mismo albacea al Juez, cabe
destacar que el albaceazgo es de ejecución obligatoria una vez que es aceptada.
La misión del albacea es diferente a la del administrador de la herencia y a la del partidor y
se considera como capaz para ejercer el cargo de albacea las personas que son capaces de
obligarse según lo que dispone el Código Civil Venezolano en su artículo 18 al indicar que
es mayor de edad quien haya cumplido dieciocho años de edad y este se considera según
nuestra legislación, capaz para todos los actos de la vida civil.

Es por esta razón que no puede ser albacea quien no es capaz de obligarse y en este caso el
menor de edad no puede ser albacea, ni aun con la autorización de sus padres o del tutor por
lo que dispone el Código Civil en su artículo 969. De igual manera el artículo 965 ejusdem
establece que puede el testador dar sustituto a los incapaces de testar, respecto de los que
deje, para el caso de que el incapaz muera en la incapacidad de testar, excepto de lo que
tengan que dejarles por razón de la legítima.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ALBACEA.


La función del albacea es diferente a la del administrador de la herencia y de la del partidor
y entre estas funciones tenemos las siguientes;

1. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este, y en
defecto de esta disposición, según la costumbre del lugar y las facultades de la herencia.
2. Pagar los legados que consistan en cantidades dinerarias.
3. Vigilar la ejecución de las demás disposiciones ordenadas en el testamento y sostener su
validez en juicio o fuera de él.
4. Si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus funciones se
extienden a pagar las deudas.
5. En caso de que en la herencia no hubiese suficiente dinero para hacer los pagos y los
herederos no lo afrontare de lo suyo, entonces los albaceas solicitaran autorización al
tribunal para vender los bienes, la cual deberá notificarse a los herederos.
6. Administrar los bienes hereditarios.
7. Vigilar su conservación y custodia, es decir, tomar medidas precautelarías entre las que
destacan la formación de inventario, y el depósito del dinero sobrante.
8. Realizar los actos necesarios para cumplir la voluntad del causante.
9. Ejecutar las disposiciones del testador.

El albacea deberá cumplir su encargo en el término señalado por el testador, en caso de no


indicarse, se entenderá que es por un año a partir de la muerte de aquel, tiempo que el Juez
podrá prolongar bien sea a petición de los herederos o del mismo albacea. Además los
herederos pueden pedir la terminación del albaceazgo, bien porque haya cumplido, o aun
cuando no esté vencido el plazo.

El albacea no puede delegar sus funciones, para eso necesita autorización expresa del
testador, las cuales terminarán por muerte o porque haya expirado el término señalado por
el testador o por la ley.

El cargo de albacea es gratuito y voluntario, pero una vez aceptado pasa a ser obligatorio.
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Los gastos que el albacea haga con relación al inventario y el rendimiento de cuentas y los
demás que sean necesarios para el desempeño de sus funciones, le serán abonados a la masa
de la herencia.
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TEMA 13

LA LEGÍTIMA

CONCEPTO: El concepto de Legítima se encuentra establecido en nuestro Código Civil


que establece en su artículo 883 lo siguiente:
Artículo 883 del Código Civil.- La legítima es una cuota de la herencia que se debe en
plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no
esté separado legalmente de bienes, con arreglo a los artículos siguientes.
El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición (cualquier
condición o límite que se establezca para la legítima es nula, esto se debe a que la legítima
es un derecho de propiedad que se tiene asignado por la ley).
Artículo 884 ejusdem.- La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o
naturales, y la del cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión
intestada; y concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos
para dicha sucesión.

COMENTARIO. El monto de la legítima, a tenor del artículo ut supra, será la mitad de la


cuota hereditaria.
Esta cuota parte que la ley reserva a tales personas, se denomina cuota legítima lo cuota de
reserva y como, luego de respetar esta porción el testador puede disponer libremente del
resto de sus bienes, esta otra parte sustraída de toda vinculación se ha denominado cuota
libre o cuota disponible.
Nuestro Código Civil consagra la institución de la legítima en el artículo ut supra, al
expresarse que "La legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a
los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado
legalmente de bienes,…" Y luego señala que "...El testador no puede someter la legítima a
ninguna carga ni condición." Y en el siguiente artículo establece cual es el monto de la
cuota parte cuando dice: "…la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión
intestada;…".

QUIENES SON HEREDEROS LEGITIMARIOS


Ya hemos mencionado que el artículo 883 del Código Civil señala que los herederos en
cuyo favor se restringe la facultad de testar son:
a. Los descendientes.
b. Los ascendientes.
c. El cónyuge sobreviviente que no esté legalmente separado de bienes.

A.-LOS DESCENEDIENTES: Se comprende bajo esta denominación en primer lugar a los


hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y a éstos se asimilan los habidos en
matrimonios putativos o nulos (Artículo 127 del Código Civil), y los adoptados, y en efecto
de unos y otros, los demás descendientes en ulterior o ulteriores grados, es decir; nietos,
bisnietos, etc., quienes irían a la sucesión legítima por representación de su ascendiente
legitimarios premuerto, o por derecho propio si no hubiere descendientes de grado más
próximo.
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B.- LOS ASCENDIENTES: Los ascendientes tienen derecho a la legítima sólo cuando no
existan descendientes, o si existiendo, han sido declarados indignos o han renunciado, los
ascendientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano por lo que todos
están en el mismo grado, la cuota legítima se repartirá proporcionalmente entre ellos, sin
tener en cuenta que la línea sea paterna o materna.

C.- CÓNYUGE SOBREVIVIENTE NO SEPARADO DE BIENES: Requisito especial


para que el cónyuge tenga derecho a la legítima es que no se encuentre separado de bienes
aunque lo esté sólo de cuerpos, así pues, decretada la separación por sentencia judicial
cualquiera sea el fundamento de ésta cesará el derecho a percibir la legítima para el
cónyuge sobreviviente. En cuanto a la separación de bienes anterior al matrimonio,
establecida mediante capitulaciones, la jurisprudencia ha establecido que la "separación de
puede ocurrir, convencionalmente antes de la celebración del matrimonio en virtud de las
capitulaciones matrimoniales, como consecuencia de la separación de cuerpos por mutuo
consentimiento y también por sentencia judicial en la hipótesis del artículo 171 del Código
Civil. La expresión de contenido genético empleada por la ley al referirse al cónyuge no
separado legalmente de bienes, no permite distinciones entre cada una de estas especies de
separaciones, y por consiguiente, de la separación de bienes provenientes de las
capitulaciones". Y más adelante sigue "… cuando los cónyuges han optado por celebrar
capitulaciones matrimoniales… el legislador, atendiendo a la situación de independencia
económica establecida entre ellos, ha querido mantener aquella independencia aún
después de la muerte, permitiendo a los cónyuges disponer por testamento de la totalidad
de sus bienes recíprocamente, es decir, que no los obliga a conservar cuota alguna de los
bienes de uno en beneficio del otro".

CARACTERÍSTICAS DE LA LEGÍTIMA

A. LA LEGÍTIMA ES UNA CUOTA PARTE DE LA HERENCIA QUE SE DEBE ES


PLENA PROPIEDAD A LOS LEGITIMADOS.
B. EL TESTADOR NO PUEDE SOMETER LA LEGÍTIMA A NINGUNA CARGA NI
CONDICIÓN.
C. EL DERECHO A LA LEGÍTIMA NO SE PIERDE POR VOLUNTAD DEL DE
CUJUS.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEGÍTIMA

Siendo la legítima, como se ha dicho, una cuota parte hereditaria que se debe en propiedad
al legitimario que acepta la herencia, está regida por los siguientes principios:
1. El legitimario debe ser heredero y por ende tener capacidad para suceder en el momento
de la apertura de la sucesión. Por lo que él no concebido, el que no haya nacido vivo o
el indigno para ese momento, no tendrán derecho a la legítima, salvo en el último caso,
que el testador lo hubiere rehabilitado por acto auténtico.
2. El legitimario está obligado a la colación, siempre que sea hijo o descendiente y entre
en la sucesión con sus hermanos o los descendientes de éstos (Artículo 1083 del Código
Civil) y también a la imputación cuando pida la reducción de las liberalidades (Artículo
1108 ejusdem).
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3. Perderá su condición de legitimario, cuando renuncie a la herencia con el fin de retener


la donación o el legado que se lo haya hecho (Artículo 1085 del Código Civil).
4. No puede exigir la legítima por anticipado, ni renunciar a ella en vida del causante.
5. El legitimario, por ser heredero; entra en posesión de los bienes de la herencia sin
necesidad de tomar posesión material (Artículo 995 del Código Civil).
6. Puede exigir su cuota legítima el legitimario, en especie o en dinero, según sea
conveniente.

MONTO DE LA LEGÍTIMA
El monto de la legítima lo establece el artículo 884 del Código Civil vigente de la siguiente
forma: "La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del
cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada; y concurren y
son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos para dicha sucesión".

OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA LEGÍTIMA


DISPOSICIONES DEL TESTADOR EXCEDIENDO SU PORCIÓN DISPONIBLE
Artículo 885 ejusdem.- Cuando el testador dispone de un usufructo o de una renta vitalicia,
cuyo rendimiento exceda el de la porción disponible, los legitimarios pueden optar entre
ejecutar esta disposición o abandonar la propiedad de la porción disponible.
La misma elección pertenece a los legitimarios en el caso en que se haya dispuesto de la
propiedad de una cantidad que exceda de la porción disponible.

BIENES ENAJENADOS EN PROVECHO DE UN LEGITIMARIO, A FONDO


PERDIDO O CON RESERVA DE USUFRUCTO
Artículo 886 ejusdem.- El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en provecho
de un legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputará a la porción
disponible y el excedente se colacionará en la masa.
La colación y la imputación referidas no pueden pedirse sino por los legitimarios que no
hayan dado su consentimiento para la enajenación.

CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE EN CONCORDANCIA CON EL 845


Artículo 887 ejusdem.- Se imputarán al cónyuge sobre su legítima, además de todo lo que
se le haya dejado por testamento, todo cuanto haya adquirido por las capitulaciones
matrimoniales y por donación, y a los demás legitimarios, todo cuanto hayan recibido en
vida del de cujus o por testamento del mismo, y que esté sujeto a colación, de acuerdo con
lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo III de este Título.

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