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Materia: OBLIGACIONES
Profesor: licenciada MTRO. JOSE DE LA C. GARCIA V.
Semestre:

OBLIGACIONES
CLASE 1: martes 5 de febrero de 2008.

Son las obligaciones la columna vertebral de la carrera. Para cualquier materia que nos guste se usan.
ASISTENCIA: importantísimo. Se pasa al inicio. Dice “que casi no falta.” Es necesario el 80% de asistencia.
Son 2 exámenes parciales de 10 preguntas. Se da una hora y media. No chorear. Sí exenta, para presentar
el segundo es necesario el 8. Para exentar mínimo 7.5 a 8.
A partir del artículo 1794 del CCDF veremos en este curso, le interesa que lo manejemos bien.
PARTICIPACIÓN: importante, no especificó pero habló mucho de ello.
TAI-Ver pena convencional y su ubicación.
CELULAR: Que no interrumpa a los demás únicamente.
COMIDA: no comer en clase.
AGUA: sí.
LIBRO DE TEXTO: OBLIGACIONES CIVILES DE MANUEL BEJARANO SÁNCHEZ. Dicen que el mejor es
el de Manuel Borja Soriano.
NT- La materia de obligaciones no ha tenido muchas reformas.
CCDF- Verlo también.
Se vale preguntarle de la materia civil presente y de la pasada.
TOLERANCIA: 20 minutos.
Sentarme enfrente o buscar mucha participación.
Trabaja en la PGR tiene MP a su cargo, podría preguntarle de la tesina. Trabaja en el órgano de control
interno. –por si
Le gusta que respondamos por nuestros pleitos.
Veremos tooooodo el temario. OBLIGACIONES FD UNAM
No va a dictar sino a hablar. Para ello está el libro.

Clase 2: jueves 7 de febrero de 2008.

En el derecho romano antiguo las personas respondían de una obligación


con su propia vida/cuerpo. Por un plazo de 60 días les tenían cautivos,
si no se cumpliese el pago podían hacer lo que quisieran con él.
Posteriormente esto cambió y llegó la responsabilidad
patrimonial donde ya no se responde con la vida, sino con el
patrimonio.

ETIMOLOGÍA DE OBLIGACIÓN.
La palabra Obligación tiene su origen en OBLIGATIO, formada por el prefijo
OB: alrededor de y de LIGA: ligar atar.
Por tanto significa “atar o estar amarrado” a algo.
Las instituciones de Justiniano: OBLIGATIO EST (…). –B.

En la vida diaria hay muchas obligaciones, pero muchas son de materia


laboral (trabajo), por otro lado están las alimentarias surgidas del derecho
familiar (por tanto obligaciones familiares surgidas del derecho civil, lo cual
no veremos en este curso). Entonces qué tipo de obligaciones nos importan:

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
Hay una obligación que es un vínculo jurídico que nos constriñe a entregar a 2
otro algo según las leyes de nuestra sociedad/ciudad.

El derecho romano –Instituciones justineano- define como el Vínculo jurídico


que nos constriñe en la necesidad de encontrar a otro alguna cosa según las
leyes de nuestra ciudad.
Los tratadistas modernos la definen como relación
jurídica por virtud del cual una persona llamada “acreedor” está
facultada para exigir de otro denominado deudor una prestación que
puede consistir en dar, hacer o no hacer.
Ya no se dice que es un vínculo jurídico.
Rojina Villegas la define como un estado de
subordinación jurídica por virtud del cual el deudor queda
subordinado al acreedor para exigirle una determinada conducta
(llamada prestación).

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN:
1) Los sujetos OBLIGACIONES FD UNAM
2) Objeto
3) Relación jurídica

I. son las personas aptas para ser


LOS SUJETOS:
titulares de derechos y resultar obligadas
son el acreedor y el deudor. Para una obligación se
requieren de mínimo 2 sujetos. Empero en una misma
obligación ambos sujetos pueden revestir la misma cualidad, ser
acreedor-deudor ambos. En una compraventa uno se obliga a dar y
otro a entregar.
Puede existir pluralidad de ambos (acreedores-deudores).
ACREEDOR: es el que tiene la facultad de recibir la prestación a su
favor y en caso de incumplimiento tiene el derecho de exigirla.
No sólo puede venir a exigir, tiene primeramente derecho de recibir el pago y
en su falta ya exige; por tanto tiene dos facultades: 1) recibir, 2) exigir.
DEUDOR: soporta la deuda.
II. EL OBJETO DE LA Es la conducta
OBLIGACIÓN:
(prestación) que el deudor debe dar a su
acreedor, puede consistir en un dar, hacer o
no hacer.

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
Su objeto es la conducta que el deudor debe “dar” al acreedor (dar, hacer, no 3
hacer).
EJEMPLOS:
La obligación contraída en un contrato de obra será entonces la de hacer la
obra.
En un arrendamiento será el dar el pago de renta, y por otro lado el uso y
disfrute del inmueble.
En un mutuo: dar los $ 5000 en título de dueño al otro.
En una donación de computadora: dar, trasmitir la propiedad de tal bien.
III. RELACIÓN JURÍDICA: Es lo que vincula al acreedor con el deudor.
Se llama jurídica porque se encuentra respaldada por el
derecho; lo cual significa que ante el incumplimiento del
deudor el acreedor puede exigir coactivamente ante la
autoridad competente que se cumpla la obligación.

Si bien es cierto que podeos tener una obligación, es cierto también que
tenemos el deber jurídico de cumplir. Si no lo hacemos, se nos puede exigir al
obtener sentencia favorable que cause ejecutoria. Así haciendo uso de la
fuerza pública- coactivamente- se nos puede forzar a cumplir.

Esta relación jur. Implica dos ELEMENTOS EXTERNOS:


1) Sujetos
2) Objeto. (mismas definiciones).

Pero también tiene 2OBLIGACIONES


ELEMENTOS INTERNOS denominados SCHULD Y FD UNAM
HAFFTUNG, encontrados dentro de la doctrina alemana.
SCHULD: Deber jurídico que tiene el deudor de realizar a favor de su
acreedor lo debido. Significa que si somos deudores tenemos el deber jurídico
de cumplir con la prestación de no hacerlo se da el:
HAFFTUNG: la responsabilidad que resulta a cargo del deudor por
incumplimiento de una obligación.
Esa responsabilidad da paso a la coacción que es la consecuencia del
incumplimiento.

Sin embargo cualquier persona que contrae una obligación civil está obligada
a responder con su patrimonio. Excepto de los bienes que se encuentran
exceptuados de embargo:
ARTÍCULO 2964. El deudor responde del cumplimiento de sus
obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que,
conforme a la ley, son inalienables o no embargables. –PRENDA TÁCITA
GENERAL-.
Dichos bienes, cuando hablemos del acreedor quirografario los veremos.

SI ESTÁ JODIDO EL DEUDOR:


a) Si no tiene nada el deudor para responder de su deuda, ¿qué podemos
hacer? La demandamos obtenemos sentencia favorable y tiene

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Antonio.
vida de 10 años para hacerla valer. En cuanto tenga bienes 4
podremos –dentro de ese tiempo- embargar.
b) Otra posibilidad –en desuso- es que ante el incumplimiento de la
sentencia solicitar una medida de apremio ante el juez, primero
multa, luego arresto, hasta que pague. La sanción no es civil, es
desacato a una sentencia.
NT- no todos los jueces aceptan la medida de apremio.

EL DEBER JURÍDICO:
Es el género y consiste en la necesidad de observar una conducta
conforme a una norma de derecho.
Yla obligación es la especie. Lo que significa que si
no se observa la conducta a la cual se obligó el
deudor se le puede exigir COACTIVAMENTE su
cumplimiento.
Deber jurídico (no hay coacción) y obligación (hay coacción) no es lo
mismo. Uno es género y otro especie.
Vg. Deber jurídico de votar en las elecciones, no tiene sanción; en cambio en
la obligación usted tiene que dar la conducta al que se obligó, de no ser así se
le demanda para exigir su cumplimiento.
IMP-Toda obligación tiene un deber jurídico pero no todo deber jurídico tiene
una obligación. OBLIGACIONES FD UNAM

DERECHO DE CRÉDITO O PERSONAL:


La facultad del acreedor de exigirle al deudor tiene otro nombre: DERECHO
PERSONAL O DERECHO DE CRÉDITO: es la facultad que tiene
el acreedor de exigir a su deudor que cumpla con la
prestación a la que se obligó.
Desde el acreedor: personal o de crédito. (Aspecto positivo).
Desde el deudor: obligación. (Aspecto pasivo).

Este está soportado por el DERECHO SUBJETIVO, que es la facultad de


exigir a otra persona una conducta que puede ser de dar, hacer o no
hacer.
Este Derecho Subjetivo está respaldado por el DERECHO OBJETIVO:
constituido por el conjunto de normas jurídicas que regulan la
conducta de una sociedad.
El derecho cumple la función de proteger el derecho de recibir la prestación.

CARÁCTER PATRIMONIAL DE LA OBLIGACIÓN:


Se refiere a que en todas las obligaciones que se contraigan deben ser
susceptibles de ser cuantificadas/valorizable en dinero. Es decir, aunque la
obligación no consista en la entrega de una cantidad de dinero, se pueda

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Antonio.
valorar esa prestación para poder exigir su cumplimiento. Ya que no sería 5
posible contraer obligaciones espirituales o morales incuantificables.
El código de 1884 regulaba que era imposible contraer una obligación
no valorable en dinero. Hoy esto ya no está en el código. Encontramos
dos corrientes:
1) Unos sostienen que si se pueden dar obligaciones morales y
espirituales. (Jhering está a favor de la existencia de estas).
2) Ad contrario, pues no son cuantificables.

Nuestro CCDF no dice NADA. Dentro de nuestros autores tenemos


el mismo debate. Para la profesora todas las obligaciones tienen que ser
valorables en dinero. Bejarano piensa distinto, que la valoración moral o
espiritual la debe valorar le juez tomando en cuneta la afectación,
circunstancias etc. Toma el ejemplo de los esponsales donde se le demanda
algo que se llama DAÑO MORAL1, que es una fuente de obligaciones.
IMP- la postura es propia. EN la praxis es difícil probar.

Hemos estudiado las obligaciones civiles hasta este momento. Si no se cumple


con ellas se exige su cumplimiento de manera coactiva. Tenemos otro género
llamado:

OBLIGACIONES NATURALES:
Son aquellas en lasOBLIGACIONES
cuales el acreedor carece de la facultad de exigir
su cumplimiento. Sin embargo si tiene derecho a hacer valer su acción
FD UNAM
ante los tribunales competentes. No cuentan con el HAFFTUNG.
Algunos autores la consideran una obligación degenerada o agotada,
que nació como obligación natural y luego degeneró. La ley las reconoce
aunque no existe un artículo expreso. Existe un artículo que nos lo implica.
Ejemplo:
ARTÍCULO 1161. Prescriben en dos años:-EL MOMENTO DE HACER
VALER ALGO ES EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA NUNCA
OTRO.
I. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la
prestación de cualquier servicio.
La prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de
prestarse los servicios;
Trabajamos, no nos pagan. Tengo 2 años para cobrar. Mi obligación que
nació civil con el tiempo se tornó NATURAL. Pero si le puedo demandar
y buscar que el juez sentencie que me pague; para salvarse de ello en la
contestación de la demanda se pone 1161 fracción primera del CCDF –ya
operó la prescripción. Se debe hacer valer. (hecho esto ya no conviene seguir
el juicio para le actor).

1 Es muy especial para reclamarla. Hay que demostrarle al juez la situación que se tenía antes del daño y
después.

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Antonio.
También están las que nunca fueron obligaciones civiles, como las de QUE ME 6
PRESTE EL TIPO DEL ANTRO, JUEGO Y APUESTA PROHIBIDO.

Si nos pagó una obligación natural y luego se entera de esto y quiere de


regreso su dinero se le aplica:
ARTÍCULO 1894. El que ha pagado para cumplir una deuda prescrita
o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir.
Dado que no se le podía exigir, pero pagó lo que debía. No opera el pago de
lo indebido ni enriquecimiento sin causa.

La obligación natural tiene su origen en el derecho romano que se apoyaba


con el cumplimiento voluntario y autorizaba al acreedor a retener lo pagado.
Esta categoría de Obligación permitió a esclavos y personas sometidas al a
misma patria potestad a contraer obligaciones.
Existen también como obligaciones naturales las deudas de juego y
apuesta y las deudas de bebidas embriagantes hechas
al fiado en cantina.
ARTÍCULO 2767. El que pierde en un juego o apuesta que no estén
prohibidos, queda obligado civilmente, con tal que la pérdida no exceda
de la vigésima parte de su fortuna.-PATRIMONIO- LA DIFERENCIA
ES NATURAL- Prescribe en treinta días el derecho para exigir la
deuda de juego a que este artículo se refiere.
ARTÍCULO 2768. La deuda de juego o de apuesta prohibidos no puede
compensarse, ni serOBLIGACIONES
convertida por novación en una obligación FD UNAM
civilmente eficaz.
IMP- Si apuesta solo será el 30% de lo que tenga.

MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS


Tienen un pequeño grado de capacidad de ejercicio. AL momento de tener
intervalos lúcidos se hace el trámite con el juez, dos peritos –alienistas- que
son siquiatras lo verifican. Y entonces al momento de la autorización los
médicos deben certificar a lo largo del procedimiento del testamento este
grado de lucides-capacidad de de ejercicio.
La persona en estado vegetativo no podrá formular su testamento.
-Checar su capacidad y su excepción, parece que existe con relación al
testamento.

LA REGLA GENERAL ES LA CAPACIDAD PLENA. La regla de excepción será


la incapacidad. En caso de un mayor de edad necesitamos declararlo incapaz.
Para ello se usa el PROCEDIMIENTO DE INTERDICICÓN.
Los procedimientos judiciales son:
a) Contenciosos: hay una controversia.
b) No contenciosos, llamados también jurisdicción voluntaria: no existe
controversia pero se necesita intervenga el juez para un acto específico
(como la designación de un tutor si no hay quién ejerza la patria
potestad).

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Antonio.
Si hay persona que la ejerza, Primero iban los abuelos paternos y luego los 7
maternos nos señalaba el código pasado; actualmente lo decide el juez viendo
cuál abuelo es idóneo.

Para declarar un mayor como incapacitado se usa por tanto un procedimiento


DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Se designan 2 peritos para que certifiquen
que se incurre en causas de incapacidad.
Puede ser que el mayor incapacitado se oponga al procedimiento, como se
sigue la regla general de que es capaz salvo declare lo contrario el juez –
recordar el 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al
hecho.- entonces se tendrá que seguir ahora sí un juicio CONTENCIOSO.
Este procedimiento tiene serios vicios, el problema es que la constitución en el
14 dice lo de Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio
Seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
Y en la jurisdicción voluntaria NO HAY JUICIO,. Por tanto ya se dice que esto
no es válido por inconstitucionalidad.
Comprar una casa de un tipo con interdicción de jurisdicción voluntaria es por
tanto peligroso.

OBLIGACIONES FD UNAM
REGISTRO CIVIL:
Es una dependencia de gobierno de carácter público cuyo objeto es dar
fe y registrar el estado civil de las personas.
Tiene actividades específicas:
1) Autorizar diversos jurídicos.
2) Dar fe de sucesos y actos que suceden ante el.
3) Inscriben resoluciones judiciales. Vg. En adopción inscriben la
resolución del juez por virtud de la cual se adopta.
4) Extienden actas específicas de algunos actos. Vg. Resoluciones en el
procedimiento de ausencia.
5) Intervienen en materia de divorcio los jueces de registro civil actúan
de diversas formas.
Hay dos clases de divorcio:
ADMINISTRATIVO: 2 cónyuges mayores de edad, no hay hijos, casados
por separación de bienes, ninguno requiere alimentos, están de acuerdo
ambos. Va con el juez administrativo del registro civil y este extiende una
acta de divorcio atm.
El otro es de 2 clases: JUDICIAL VOLUNTARIO (no se dan todos los
supuestos del atm.), y judicial necesario (no están de acuerdo y hay una
causa justificada para el divorcio por alguna de las causales del 267 de
CCDF y entonces la parte agraviada debe ir con el juez familiar para que si
se comprueban estas causales decrete el divorcio.
En el divorcio atm. Lo lleva le juez de RC. Y se hace un acta de divorcio.

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Antonio.
Cuando es judicial (necesario o voluntario) sólo se hace la anotación en el 8
RC en el acta sobre este divorcio y se inscribe la relación judicial.
6) Para el caso de que haya que aclarar o modificar un dato de un
acta, actúan los jueces del RC.

Dar fe: hacer constar, todo lo que conste el fedatario se tendrá por cierto, por
tanto adquiere una presunción de certeza lo certificado por un funcionario
investido de fe pública en ejercicio de sus funciones.
Solo se da fe a través de las ACTAS.
Las actas del RC se llevan por duplicado. Antes era por triplicado, el primero al juzgado
respectivo, segundo a la oficina central del registro civil, último al tribunal superior de justicia.
Reminiscencia de la revolución y quemas.
El nombre de juez de registro civil está mal, no es juez, debería llamarse
oficial del registro civil. Dado que no resuelven controversias. En algunas
entidades les llaman oficiales.

Martes 12 de febrero de 2008.

DERECHO REAL
Es la facultad de aprovechar autónoma y
directamente una cosa sin dependencia de
ninguna otra persona. Si se es propietario de una cosa, se
OBLIGACIONES
tiene un derecho real, que lo faculta para disponer de manera FD UNAM
autónoma y total de una cosa.
Los derechos reales están en la ley únicamente son: (cuáles son).

DEFINICIÓN DEL LIC. IGNACIO:


La potestad jurídica2 que tiene la persona de aprovechar parcial o
totalmente DE FORMA DIRECTA O INMEDIATA un bien junto con
la obligación erga omnes de respetar la cosa (impedir el activo pueda
aprovechar la cosa).

2 Rechaza Planiol que sea una relación jurídica. Va


a roma para ver como identificaban esto y lo hacían como el SEÑORIO –
basándose en el derecho de propiedad. Los romanos decían que la
propiedad daba el llamado “señorío”. SEÑORIO SE DE FINE: La
potestad de su aprovechamiento inmediato y cambia por tanto la
palabra vínculo/relación jurídicos por la palabra potestad. //Fragmento
tomado de apuntes de derecho civil I, 2008,

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
DIFERENCIAS ENTRE DERECHOS REALES Y PERSONALES: 9
1) Ahora solo hablaremos de la propiedad. Todo el mundo es un
es un derecho erga homnes, a
tercero, por tanto
diferencia del derecho personal donde solo
se puede exigir al deudor.
2) Así mismo el derecho real solo está previsto en
la ley (teoría de los números clausos), el derecho personal
puede ser múltiple toda vez que las partes puedan crear todas las
obligaciones que deseen dada la autonomía de su voluntad.
3) El derecho real consiste en que su
titular tiene un poder directo sobre la cosa
–LO QUE QUIERA, VENDER, DONAR, ETC.-
y en la obligación el acreedor solo tiene
poder para exigir a su deudor una
prestación.

CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES:


OBLIGACIONES FD UNAM
El CCDF clasifica a las obligaciones en:
CONJUNTIVAS: son aquellas que constriñen al cumplimiento de
varias prestaciones no extinguiéndose sino hasta su
cumplimiento total. Por ejemplo, un contrato de prestación de
servicios firmado con un despacho donde tramito 5 juicios. Dicho
contrato contiene varias prestaciones y no se concluye el contrato hasta
que se hayan terminado los 5 juicios.
A ellas se refiere el: CAPITULO III
DE LAS OBLIGACIONES CONJUNTIVAS Y ALTERNATIVAS
ARTÍCULO 1961. El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las
primeras y prestar todos los segundos.

ALTERNATIVAS: En este tipo de obligación el deudor está obligado a


una de entre dos o más prestaciones por tanto basta con el
cumplimiento de una sola para que se extinga la obligación.
Corresponde al deudor elegir cuál de las obligaciones va a cumplir
salvo pacto en contrario.
ARTÍCULO 1962. Si el deudor se ha obligado a uno de los hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho o
a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas; mas no puede, contra la voluntad del
acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho.
Pedí prestado $5000, si a los ocho días no pago, pinto la casa. Si voy y
pago en el periodo ya no pinto, o pinto y no pago.
ARTÍCULO 1963. En las obligaciones alternativas la elección corresponde al deudor, si no se ha pactado
otra cosa.

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
MANCOMUNADAS:3 Cuando existe pluralidad de acreedores o de 10
deudores tratándose de una misma obligación. Se dice que es
activa cuando existe pluralidad de acreedores y pasiva cuando hay
pluralidad de deudores.
ARTÍCULO 1984. Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de
una misma obligación, existe la mancomunidad.
La mancomunidad admite dos especies:
SIMPLE: el crédito o la deuda se entiende dividido en tantas partes
como haya acreedores o deudores en la obligación, de manera que cada
acreedor solo puede exigir a cada deudor la parte proporcional que el
corresponde.
ARTÍCULO 1985. La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace
que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho
a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este
caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantos partes como deudores o
acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de
otros.
SOLIDARIA: La mancomunidad solidaria consiste en que el crédito o
la deuda no se divide, por ello cada acreedor puede exigir el
cumplimiento total a cada deudor, que está obligado a pagar por entero.
El deudor solidario que paga la deuda se subroga (substitución que
se hace de los acreedores, significa sustituir, se sustituye en los
derechos de los acreedores para cobrar a los deudores)4 en los
derechos del acreedor.
ARTÍCULO 1987. Además de la mancomunidad, habrá solidaridadFD UNAM
OBLIGACIONES
activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada
uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad
pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar,
cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.
ARTÍCULO 1989. Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden
exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago
total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y
resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera
de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro modo hubiesen
consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de
los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con
deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la
solidaridad.
ARTÍCULO 1988. La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de
la voluntad de las partes.
Lasolidaridad5 no se presume, ya que resulta de la ley o
de la voluntad de las partes, lo que significa que para

3 NT- Si el acreedor dice píntame el coche y págame, en estricto derecho no se puede- es una o la otra-
empero en la praxis 8esto como nota únicamente) prevalece la Autonomía de la Voluntad.
4 Hay legal y voluntaria, este es un caso de voluntaria.
5 NT- Hay tesis de la SCJN de que no se presume sino que se debe establecer precisamente.

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
que exista una obligación solidaria se debe estipular en 11
esos términos.
ARTÍCULO 1999. El deudor solidario que paga por entero la deuda,
tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les
corresponda.
Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre
sí por partes iguales.
Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el
déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre
aquellos a quienes el acreedor hubiere libertado de la solidaridad.
En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los
derechos del acreedor.

DIVISIBLES E INDIVISIBLES: La divisibilidad o indivisibilidad de la


obligación se refiere a la forma de su cumplimiento y no a la
naturaleza de la cosa sobre la cual recae. Bien puede pactarse como
indivisible una cosa que no lo es.
Pero si se pacta como indivisible se debe de dar por entero.
Ejemplo: pacte venderte 15 computadoras, divisible: te coy cinco
ahorita, cinco después y así; si pactamos que tengo que darte todo de
un jalón será indivisible.
ARTÍCULO 2003. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de
cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero.
OBLIGACIONES
DE DAR, HACER Y NO HACER: La obligación de dar consiste en la
FD UNAM
entrega de la cosa, en términos del 211 de CCDF puede
consistir:
1) En la transmisión de la propiedad de una cosa cierta y
determinada. (opera por la sola celebración del contrato).
2) La enajenación temporal de uso o goce de cosa cierta.
3) La restitución de cosa ajena.
ARTÍCULO 2011. La prestación de cosa puede consistir:
I. En la traslación de dominio de cosa cierta;
II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;
III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

ARTÍCULO 2014. En las enajenaciones de cosas ciertas y


determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los
contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia
de tradición-DE LA ENTREGA DE LA COSA- ya sea
natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en cuenta las
disposiciones relativas del Registro Público.

Y en cosa indeterminada opera la trasmisión de propiedad hasta


que se haga cierta y determinada con conocimiento del deudor.

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
ARTÍCULO 2015. En las enajenaciones de alguna especie 12
determinada, la propiedad no se transferirá sino hasta el
momento en que la cosa se hace cierta, y determinada con
conocimiento del acreedor.

La entrega de la cosa puede consistir en el uso


temporal de una cosa, como sería en un
contrato de arrendamiento o en un comodato. Es
decir, da el uso y goce pero temporaral.
Cuando la entrega de la cosa consiste en la restitución de la
misma se puede dar en el caso en que el bien se haya entregado
en prenda. O bien que se haya concedido un PAGO DE COSA
DEBIDA- como un mutuo mediante el cual se debe restituir otro
tanto de la misma especie y calidad.

FALTA PRECISAR-Pago de cosa debida:Que la obligación de dar se da


en el contrato de mutuo.

HACER: En la obligación de hacer, consiste en prestar un hecho y


cuando el obligado no lo hiciere de la manera convenida el acreedor
tiene derecho a solicitar que a costa del deudor se realice por un
OBLIGACIONES
tercero y cuando no es posible se pagarán daños y perjuicios. –
FD UNAM
Siempre el incumplimiento acarrea responsabilidad
civil que consiste en reparar daños y perjuicios.
ARTÍCULO 2027. Si el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, el
acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquél se ejecute por
otro, cuando la substitución sea posible.
Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En
este caso el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.
Tratándose de obligación de hacer no hay
medios que coaccionen al deudor a cumplir, lo
más que nos da la ley es que nos pague el
equivalente (daños y perjuicios).
En las obligaciones de no hacer, significa la abstención. Y aquel que
estuviere obligado a no hacer alguna cosa y la hiciere pagará daños y
perjuicios y si produjo una obra material se mandará a destruirla a su
costa. ((No construyas bardas en la casa de la profesora).
ARTÍCULO 2028. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa,
quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención.
Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a
costa del obligado.

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
IMP- Enajenar es poner en ajeno, puede ser de propietario o de otra 13
manera.

Jueves 14 de febrero de 2008.


ARTÍCULO 2014. En las enajenaciones de cosas ciertas y
determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los
contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia de
tradición ya sea natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en cuenta
las disposiciones relativas del Registro Público.
La traditio es en los romanos la entrega de la cosa.
ARTÍCULO 2240. Si el acto fuere bilateral y las obligaciones
correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas
productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses
o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y
los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí.

OBLIGACIONES CONDICIONALES Y A PLAZO


Estamos llegando a las modalidades del acto jurídico o contrato, que
son modos de ser de un contrato en el cual las
partes puede someter dada su autonomía de al
voluntad. A una condición término o plazo o modo o cargaFD
OBLIGACIONES UNAM
una
obligación.
En un a obligación en términos absolutos no hay problema
mayor, pero podemos hacer una condición: es un acontecimiento de
relación cierta de la cual depende la exigibilidad o resolución de los
efectos del AJ o contrato.
CONDICIÓN ES UN ACONTECIMIENTO FUTURO DE REALIZACIÓN
INCIERTA, del cual depende la exigibilidad6 del aj.
Encontramos de esta definición 2 clases de condición,
LA SUSPENSIVA: cuando de su cumplimiento depende la exigibilidad
de la obligación y
CONDICIÓN RESOLUTORIA: cuando no se cumple con la condición y
se extingue la obligación volviendo las cosas al estado en que se
encontraban.
ARTÍCULO 1938. La obligación es condicional cuando su existencia o
su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto.
ARTÍCULO 1939. La condición es suspensiva cuando de su
cumplimiento depende la existencia de la
obligación. –LA OBLIGACIÓN YA EXISTE, SOLO ES LA EXIGIBILIDAD.
ESTÁ MAL REDACTADO.
ARTÍCULO 1940. La condición es resolutoria cuando cumplida
resuelve la obligación, volviendo las cosas
6 Sigue la tesis de ser EXIGIBILIDAD y no EXISTENCIA.

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere existido. 14
La condición es un acontecimiento futuro, si se da se hace exigible la
obligación. Si no se da es entonces resolutiva las cosas retornan al
estado en que se encontraba.
Vg. Le voy a dar el coche último modelo que escoja si se gradúa en un
año, de hacerlo se torna exigible la obligación.

RESUMEN DEL PUNTO:


Si se cumple la condición, se hace exigible: se torna suspensiva.
Si no se cumple se torna: resolutoria.

EL TÉRMINO:
Acontecimiento futuro de realización cierta del
cual depende la exigibilidad o la extinción de los
efectos del AJ. De esta definición encontramos el término
suspensivo y el extintivo.
TÉRMINO SUSPENSIVO: Cuando a su llegada se hacen exigibles los
efectos del contrato.
TÉRMINO EXTINTIVO O RESOLUTORIO: es cuando a la llegada del
plazo se extinguen los efectos del contrato.
ARTÍCULO 1953. Es OBLIGACIONES
obligación a plazo aquella para cuyo FD UNAM
cumplimiento se ha señalado un día cierto.
ARTÍCULO 1954. Entiéndase por día cierto aquél que necesariamente
ha de llegar.
Día cierto: aquel que va a llegar necesariamente.
Plazo y términos son lo mismo//sinónimos//, en la ley se habla de
plazo y en la doctrina de TÉRMINOS.

MODO O CARGA:
Es la imposición que se le hace a quien ha sido
beneficiado con una liberalidad.
LA LIBERALIDAD: que es la transmisión de la propiedad a
título gratuito.
NO se le puede poner carga a contrato oneroso.
NT- Se mencionó que se verá después- Las cargas no terminan pero
puede abandonarse sin responsabilidad.

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
LA DOCTRINA CLASIFICA: 15

Genéricas y Específicas
GENÉRICAS:
Donde debemos de distinguir si se trata de obligación de dar o de
hacer.
Si se trata de dar, las genéricas recaen sobre cosas susceptibles
de ser determinadas en especie cantidad y calidad: vg. El frijol,
vino, etc.
Obligaciones de hacer: las genéricas admiten la posibilidad de
ser realizadas no solo por el deudor. Sino por cualquier otra
persona que supla una obligación. Es decir, que se trata de hechos que
no requieren de conocimientos especiales. Por ejemplo: lavar, planchar,
cavar.

ESPECÍFICAS:
Las específicas de dar son aquellas que recaen sobre bienes
individualmente determinados. Por ejemplo un Rolex, una pluma
mont black, etc.
Cuando se trata de la obligación de hacer, las específicas recaen
sobre personas a quienes previamente se les han calificado sus
decir, que se tomaron en cuenta las cualidades FD
conocimientos. Es OBLIGACIONES del UNAM
deudor para concertar la obligación. Vg. patrocinar un caso difícil, dar
un concierto, etc. (no es lo mismo aunque se gane el caso o se escuche
igual).Son estas las obligaciones INTUITO PERSONAE:
donde se toma en cuenta las cualidades del deudor.

PRINCIPALES Y ACCESORIAS
La obligación es personal cuando nace y subsiste por si
misma por ejemplo, las que nacen de la permuta, donación,
compraventa, y promesa.
Ylas accesorias nacen y subsisten en razón
de una obligación principal y generalmente se les
denomina de garantía ya que su función consiste en garantizar el
cumplimiento de una obligación principal: fianza, prenda e hipoteca.

Las obligaciones instantáneas y de tracto sucesivo.


Son instantáneas aquellas que se celebran y ejecutan en
un solo acto. El único ejemplo que tenemos es la COMPRAVENTA

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
DE CONTADO, pero hay otra bajo el criterio de la Profesora la permuta 16
que se haga instantánea.
cumplimiento se
Las de tracto sucesivo son aquellas cuyo
prologa a través del tiempo, por ejemplo el
arrendamiento, la compraventa en abonos, etc.
En el arrendamiento generalmente se paga por mensualidades
adelantadas, pero se va pagando paulatinamente. Si pagamos un año de
renta en una sola exhibición, seguirá siendo de tracto sucesivo, pues se
vive en el ese año.
IMP- El mutuo instantáneo no tiene caso, te presto e inmediatamente
me la pasas.

Martes 19 de febrero de 2008.

PRESICIONES EN TORNO A LA EXIGIBILIDAD:


Todo mundo piensa que la obligación ya existe, que solo se da la
exigibilidad. Incluso la denominación lo sugiere así, dado que al
condición esta “suspensa.”
El modo o carga no es obligación. Dado que el incumplimiento en la
obligación nos acarrea la responsabilidad cosa que no pasa con la
carga. OBLIGACIONES FD UNAM

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES:


Una obligación limita la libertad de una persona, tanto natural
como jurídica, por ello toda obligación debe estar justificadas ante la
ley, de lo contrario no se pueden adquirir; de allí se concluye la
necesidad de justificarles.
Dada la AV nos podemos obligar como queramos, con el principio
pacta sun servanda se decía que se debían respetar.
El contractualismo decía que con el acuerdo de las voluntades in
formalidad eran válidas.
Kelsen dijo en su teoría de…………….que nadie nos puede obligar sin
nuestra voluntad y sin que lo marque la ley.
IMP- Las fuentes son varias y terminan en la responsabilidad civil, una
sentencia también es fuente de obligaciones. Pero nos avocaremos
únicamente a las enlistadas por el Derecho Civil.
Para el derecho romano existían cuatro fuentes:
1. Delito
2. Contrato,

Clase de la Lic. Miramón Parra, apuntes por Cortés Corichi Marco Página 11
Antonio.
3. Cuasidelito
4. Delito;

Pero nuestro CDF solo ubica al contrato.

unilateral
unilateral
acto
acto jurídico
jurídico

bilateral

hecho jurídico
hecho jurídico civil
civil

lícito
voluntario penal
hecho jurídico
hecho jurídico
en ilícito
en estricto sensu
estricto sensu
involuntario
involuntario

HECHO JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO: todo acontecimiento que


produce efectos en el campo del derecho con independencia de que
intervenga (o no) la voluntad del hombre.
Se clasifica en el ACTO JURÍDICO, que es la manifestación de la
voluntad del hombre, reconocida por la NJ para producir consecuencias
dentro del derecho.

La diferencia es la intervención expresa de la voluntad del hombre en le


acto; en el hecho haya la haya o no, no importa.

UNILATERIAL: El ejemplo clásico es el testamento, baste su voluntad


para que opere efectivamente el testamento.
BILATERAL: Se requieren 2 o más vol. Para que se ejerzan las
consecuencias del AJ, por ejemplo el contrato.

EL HECHO JURÍDICO STRICTO SENSU es el acontecimiento natural


o del hombre al que la ley le atribuye consecuencias de derecho. Será
lícito cuando está permitido por la ley, y en cambio ilícito cuando está
prohibido.

LICITO: GESTIÓN DE NEGOCIOS.


EL LÍCITO CIVIL será cuando no cause delito, cuando me impacto con
su vehículo es HJ, voluntario, ilícito pero no hay delito, mi obligación
será indemnizarlo; el ilícito penal si constituye un ilícito.

INVOLUNTARIO: cuando intervienen actos de la naturaleza,


algunos opinan que son también pertenecientes
a esta categoría el nacimiento y la muerte (Como
nuestro código data de 1928, está establecido esto). Empero ahora
por los avances médicos podemos escoger cuando tener un hijo.

CONTRATO: Acuerdo de 2 o más personas para crear o


transmitir derechos u obligaciones. 7

Los elementos son de EXISTENCIA Y DE VALIDEZ.

ELEMENTOS DEL AJ -EXISTENCIA-


1. Consentimiento
2. Objeto
3. Solemnidad: NO hay contratos solemnes pero si AJ solemnes. Los
elementos de existencia del contrato no implican a la solemnidad.

ELEMENTOS DEL CONTRATO-EXISTENCIA-


1. Consentimiento
2. Objeto
(Únicamente).
IMP- Si te piden los elementos del AJ o contrato, se ponen las tres y se hace
nota de la salvedad para el caso de contratos.

ARTÍCULO 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para


crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
ARTÍCULO 1793. Los convenios que producen o transfieren las
obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos.

El género es el convenio lato sensu que se clasifica en contrato y en


convenio.

Convenio lato sensu: acuerdo de 2 o más voluntades para crear,


modificar o extinguir D/O.

7 Es uno u otro.
Un contrato es un convenio, pero como técnicos en la materia no son
iguales; el contrato solo crea o transmite.

CONSENTIMIENTO:
Es el acuerdo de voluntades que se complementan para alcanzar un fin
que les es común. “Usted quiere vender y yo quiero comprar.” Sin
embargo la VOLUNTAD es el querer hacer, y esa voluntad
consiste en la facultad que tienen los individuos para autoregular su
conducta.
Pero la voluntad no lo puede todo, tiene límites.

LÍMITES A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD


Los límites de la voluntad están normados en el artículo 6 CCDF;
no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla.
ARTÍCULO 6. La voluntad de los particulares no puede eximir de la
observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden
renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al
interés público, cuando la renuncia no
perjudique derechos de tercero.
El consentimiento se forma con una oferta y
una aceptación.
OFERTA: proposición u ofrecimiento que una parte
le hace a la otra.
ACEPTACIÓN: conformidad con dicha oferta,
y el consentimiento se forma cuando hay
aceptación.

VIGENCIA DE LA OFERTA:
ENTRE PRESENTES:
De un instante. (Aplica al teléfono y al internet).

SI SE FIJÓ UN PLAZO

DURARÁ EL TIEMPO QUE SE SEÑALÓ:


ARTÍCULO 1805. Cuando la oferta se haga a una persona presente,
sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda
desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla
se aplicará a la oferta hecha por teléfono.

NO PRESENTES:
Es decir, por carta o telegrama: su duración será el tiempo de
ida y vuelta más tres días. ¿Por qué tres días? Porque el legislador
quiso.

ARTÍCULO 1806. Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una


persona no presente, el autor de la oferta quedará ligado durante tres
días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del
correo público, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo
público, según las distancias y la facilidad o dificultad de las
comunicaciones.

Si se hace la oferta por TELÉFONO O


INTERNET se entenderá COMO PRESENTES.
Una tesis de la SCJN dice que todas las ofertas
por cualquier medio electrónico se consideran
entre presentes.

LA FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO ENTRE NO PRESENTES:


Hay cuatro teorías que dicen cuándo se forma el consentimiento.

1. DELCARACIÓN
2. EXPEDICIÓN
3. RECEPCIÓN
4. INFORMACIÓN

CLAVE: -DIRÉ-
DECLARACIÓN: El consentimiento se forma en le momento en que el
aceptante manifiesta su conformidad con la oferta.

EXPEDICIÓN: Sostienen que no basta la aceptación, y que es


necesario que se envíe la respuesta por carta o telegrama.

RECEPCIÓN: Supera a las anteriores y sostiene que es necesario que


el oferente reciba la aceptación.
INFORMACIÓN: Argumenta que no basta la recepción, ya que es
necesario que el oferente se entere del contenido del documento para
perfeccionar el contrato.

Nuestro código civil sostiene la teoría DE LA


RECEPCIÓN.
ARTÍCULO 1807. El contrato se forma en el momento en que el
proponente reciba la aceptación, estando ligado por su oferta, según
los artículos precedentes.

Por otro lado el CODIGO DE COMERCIO admite la de la EXPEDICIÓN.

Si se muere el aceptante mientras la carta de aceptación recorre el


camino hacia el oferente, se dirá formado al consentimiento si EN EÑ
DÍA QUE LE LLEGA AL OFERENTE, MURIÓ EL ACEPTANTE
independientemente de la hora y el tiempo. Sin embargo si murió días
antes no será así y no habrá consentimiento y menos exigibilidad.-
cotejar.

EXTERIORIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:


Se puede dar de manera EXPRESA O TÁCITA.
Es Expresa cuando se da por verbalmente, por escrito o
por signos inequívocos.
Es tácita cuando resulta de hechos o actos que lo
presupongan o que autoricen a presumirlos,
excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba
manifestarse expresamente.

Los contratos verbales son un problema hacerlos valer. Únicamente ha


ganado un caso la Licenciada al respecto.

Jueves 21 de febrero de 2008.


Si el contrato crea derechos y obligaciones y estas obligaciones se
modifican- Si se modifican a las partes o los términos de obligación
(objeto del contrato) - se elaborará un convenio.

CONTRATOS DE ADHESIÓN:
Aquellos en los cuales las cláusulas están establecidas previamente, en
las cuales se señalan los términos y condiciones en los cuales se va a
celebrar el contrato; y la otra parte únicamente se adhiere a las
cláusulas. (Si quieres, wey).
Existen muchos: los contratos de transporte en las líneas aéreas, en
servicio telefónico, de luz. Se supone que en todos, el estado
interviene para que haya igualdad en las partes.
En los boletos de avión interviene secretaria de comunicaciones y
transportes, el contrato de hospedaje igualmente tiene intervención de
los estados.

ARTÍCULO 1825. La cosa objeto del contrato debe: 1o. Existir en la


naturaleza. 2o. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie.
3o. Estar en el comercio.

OBJETO: Segundo elemento del contrato. En todo contrato


encontramos dos objetos:
DIRECTO: que consiste en crear o transmitir derechos y obligaciones.
En todo contrato habrá este objeto directo.
INDIRECTO: Consiste en la prestación que se debe conceder al
acreedor y puede ser de dar, hacer y de no hacer. A esta conducta se le
llama también prestación.

La prestación de dar consiste en la entrega de una cosa. En términos


del 1825 CCDF debe ser física y jurídicamente posible.
Físicamente posible es que exista en la naturaleza o que pueda llegar a
existir y jurídicamente posible significa que la cosa sea determinada o
determinable y jurídicamente posible en especie, cantidad y calidad.
Jurídicamente posible es que la cosa esté determinada. Las cosas se
determinan en
Género: Cuando se alude a él: plantas, etc.
Especie: se proporciona calidad y cantidad.
y en individualidad: cuando se dan los atributos propios de una cosa.

Las cosas que se encuentran dentro del comercio:


Las cosas están fueras del comercio por dos razones:
1) Por su naturaleza: Cuando no se pueden reducir a la propiedad
privada como lo sería el sol, la luna, el aire.
2) Por disposición de la ley: Cuando las cosas no se pueden
adquirir por tratarse de bienes de la nación. O porque
simplemente señala la ley que no se pueden.
La ley general de bienes nacionales les regula. Su artículo 7mo
establece que sus bienes son imprescriptibles inembargables e
inalienables.

HACER:
Consiste en la realización de un hecho. El hecho atería del contrato
debe ser lícito y posible.
Nuestro código civil no nos dice cual es el hecho posible pero nos dice
el 1828 cual es el imposible.
ARTÍCULO 1828. Es imposible el hecho que no puede existir porque
es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica
que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo
insuperable para su realización.

Es imposible el hecho que no puede existir por no ser compatible con


una ley de la naturaleza y constituye un obstáculo para su realización;
como darle vida a una estatua.
Y el hecho jurídicamente imposible es aquel que es incompatible con
una NJ que necesariamente deba regirla. Es el ejemplo de que la
licenciada se comprometa a que se reconozca un matrimonio entre
cinco parejas.8

NO HACER:
Es la abstención, el 1827 de CCDF debe ser posible y lícito, lo que
significa que sea compatible con las leyes de la naturaleza y con una NJ.
ARTÍCULO 1827. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser:
I. Posible;-con la nza.
II. Lícito.-nj que lo regule.

LA SOLEMINDAD:
La solemnidad es para los actos jurídicos.
La solemnidad son los actos o ritos que marca la ley para la existencia
de un AJ. Sin los cuales no se puede concebir; es decir, que la voluntad
se debe manifestar en forma escrita y ante un determinado funcionario
del estado.
Esa declaración de voluntad se plasma en libros especiales como ocurre
con los actos de estado civil: matrimonio, adopción, reconocimientos de
hijos.

Nuestro código civil en la ineficacia de los AJ, desde el 2224 nos habla
de la ineficacia y de la nulidad, sin embargo dicho título la comisión
redactora de 28 se lo encargó a BORJA SORIANO, quién admite la
doctrina tripartita de las nulidades, por ello solo encontramos la
palabra solemnidad en este título (porque él creía en ello); no obstante
es falta de elemento de inexistencia y la ley lo maneja como nulidad en
lo demás dado que el código francés no hablaba de la solemnidad.

ARTÍCULO 2228. La falta de forma establecida por la ley, si no se


trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la
lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce
la nulidad relativa del mismo.

8 Esto se dio en hawaii.


Son solemnes:
1) El matrimonio
2) Reconocimiento de hijos
3) ¿?

Los elementos de validez:


1) Capacidad
2) Ausencia de vicios de la voluntad
3) Licitud en el objeto motivo fin del acto,
4) Forma.

ARTÍCULO 1795. El contrato puede ser invalidado:


I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
II. Por vicios del consentimiento;
III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;
VI Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la
ley establece.

Este artículo nos da los elementos de manera negativa. Los entendemos


positivos como les enlistamos hace rato.

CAPACIDAD: aptitud de una persona para ser titular de D/O. De esta


definición entendemos que la capacidad de goce y ejercicio se
desprenden.
La capacidad general comprende ambas.

La capacidad general comprende de goce y ejercicio;


La capacidad especial consiste en tener facultades para transmitir los
bienes objeto del contrato, solo se requiere en la compraventa, permuta
y donación.

La regla general señala que todos tenemos capacidad, serán incapaces


por excepción únicamente los señalados por la ley, esto es en el 450 del
CCDF. Primero de manera peyorativa “locos, idiotas, imbéciles, ebrios
consuetudinarios9.”

ARTÍCULO 450. Tienen incapacidad natural y legal:


I. Los menores de edad;
II. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o
irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de
carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de
ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su

9 De manera consuetudinaria, pero si esa persona se va le viernes al antro y el sábado de nuevo; pero en la
semana no; no se le considerará consuetudinario. –Por estar sobrio 10 horas al día, no era ebrio
consuetudinario.
voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla. -SORDOS
ANALFABETAS-
III. (Se deroga).
IV. (Se deroga).

Los menores de edad tienen incapacidad legal; natural.


Igualmente los sordos analfabetas serán considerados INCAPACES.

NT- La prueba de ADN cuesta al rededor de40 mil pesos.

AUSENCIA DE VICIOS DE LA VOLUNTAD:


La mayoría de los autores reconocen el erro, dolo, mala fe, violencia y
en algunos casos la lesión.
ERROR: Se define como la falsa creencia de la realidad. En la doctrina
se distinguen tres clases:
OBSTACULO: Como su nombre lo indica obstaculiza la formación del
consentimiento debido a que el error recae sobre la cosa objeto del
contrato o bien sobre la naturaleza de lacto jurídico y por tanto no
puede existir acuerdo de voluntades.
Puede recaer o en el objeto o en la naturaleza del contrato.
Vg. Te vendo una casa en calle hidalgo, pero pensaste que de coyoacán
y es hidalgo de Ecatepec.

INDIFERENTE: Tiene como manifestación el error de cálculo y no


nulifica el contrato, solo da lugar a efecto de rectificación.
ARTÍCULO 1814. El error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique.

NULIDAD: Es el que verdaderamente constituye vicio de la voluntad.


Recae sobre el motivo determinante de la voluntad que llevó al sujeto a
la celebración del contrato, que de no haber existido ese error no lo
habría celebrado.

ARTÍCULO 1813. El error de derecho o de hecho invalida el contrato


cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de
cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se
declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo
contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por
otra causa.

Comprar la espada del general Zaragoza para luego averiguar que está
en un museo la original; por tanto la voluntad en realidad se hubiese
ido por otro dado no comprando o pagando menos.

Martes 26 de febrero de 2008.


TEMA GRAL???
ARTÍCULO 1813. El error de derecho o de hecho invalida el contrato
cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de
cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se
declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo
contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por
otra causa.

Lo de que en el contrato de compraventa se señala que compraste la


mentada espada porque pensaste que era de Zaragoza.

EL EROR DE DERECHO
Nulifica cuando nosotros pensamos que el derecho nos permite realizar
una actividad cuando en realidad no lo hace.
Compramos una casa en fuentes del pedregal pensando que podíamos
poner allí un negocio, pero por la zona está esto prohibido, si
demuestro que compre para hacer lo de las garnachas, entonces si
puedo demandar la nulidad del contrato; a esto se refiere la nulidad de
derecho.

DOLO Y MALA FE.


El error es FORTUITO, nadie te induce; en cambio el dolo sí. En la mala
fe se disimula en error una vez conocido.
En el dolo hay actividad; son las maquinaciones o artificios que llevan a
una persona al error.
La mala fe es la disimulación del error una vez conocido. A ello se
refiere el:
ARTÍCULO 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee
para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error
de uno de los contratantes, una vez conocido.

Acreditado alguno de los dos se da la nulidad.

DOLO RECÍPROCO.
Se presenta cuando ambas partes actúan con dolo y ninguna de ellas
tiene derecho a alegar la nulidad del acto.

ARTÍCULO 1817. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas


puede alegar la nulidad del acto o
reclamarse indemnizaciones.
DOLO BONUS:
Exageraciones evidentes que a manera de propaganda recomiendan o
pondera a un producto y no nulifican al contrato.

ARTÍCULO 1821. Las consideraciones generales que los contratantes


expusieren sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden
resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no
importen engaño o amenaza alguna de las partes, no serán tomadas en
cuenta al calificar el dolo o la violencia.

VIOLENCIA
Según la redacción del 1818 de CCDF la violencia puede ser física o
moral:
ARTÍCULO 1818. Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya
provenga ésta de alguno de los contratantes o ya
de un tercero, interesado o no en el contrato.
FISICA: Cuando se emplea la fuerza física. “Una arrastrada por todas
las islas y ahora me vendes tu coche.”
MORAL: Es el temor o intimidación usados para obtener la voluntad de
un o de los contratantes. “Ya nació su hijo, he.”

Los bienes sobre los que debe recrear la violencia para que se
considere vicio de la voluntad deben ser:
1) La vida
2) La honra
3) La libertad
O una parte de los bienes del contratante, su cónyuge, ascendientes,
descendientes y parientes colaterales en segundo grado (los hermanos).
10

ARTÍCULO 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la
vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de
sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.

Pero ¿qué pasa si actúo sobre alguien que se usted quiere pero que no
está enlistado? Se puede presentar la demanda ante el juez para
que con su margen de interpretación y espacio de decisión
decida.

10 Ni el prometido, ni el mejor amigo ni nada.


TEMOR REVERENCIAL
Es el temor de desagradar a una persona que se le debe respeto y
sumisión. Y no es suficiente para nulificar el contrato.

ARTÍCULO 1820. El temor reverencial, esto es, el solo temor de


desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no
basta para viciar el consentimiento.
LA LICENCIADA CONSIDERA QUE ESTO ES ASÍ PORQUE: Si se trata
de una persona sin carácter que no sabe defender su voluntad; la ley no
le debe proteger en este sentido.

LESIÓN
Está prevista en el 17 de CCDF y conforme a esto se requieren tres
elementos para configurar la lesión.
1) Elemento objetivo: la desproporción entre las prestaciones
que se otorgan las partes.
2) Elemento subjetivo: consiste respecto de una de las partes
en extrema miseria, suma
encontrarse en
ignorancia y/o notoria inexperiencia.11
Por lo tanto no habrá lesión si los contratantes no son inexpertos,
ignorantes o míseros.
Este elemento también es muy importante.

3) El elemento dispositivo que consiste en la sanción que se aplica


cuando existe lesión, y consiste a elección del perjudicado
ente la nulidad del contrato o la reducción equitativa de la
obligación más el pago de daños y perjuicios. La acción solo
dura un año.
La lesión por tanto solo se da cuando se reúnen los tres elementos.

LA LICITUD EN EL MOTIVO O FIN DEL ACTO


Es la razón que lleva a las partes a contratar. Esa razón o motivo
no debe ser contrario a la ley ni a las buenas costumbres.
Es ilícito el hecho vs. Leyes de orden
público12 o contra las buenas costumbres.
11 Es cualquiera de los tres.
12 Para entender qué es el orden público se distingue:
A) Orden público del derecho público: que por supuesto es orden público: servicios, derecho penal, etc.
B) Orden público del derecho privado: esto es lo complicado. Porque al estado le interesa regular esas relaciones (como en el
matrimonio). Quién puede y quién no realizar determinados actos jurídicos. El metiche estado se mete en mi propiedad, libertad de
Leyes impositivas e imperativas que se deben cumplir en todo
lugar. Las leyes dicen –si son de orden público-.
Las buenas costumbres es lo que constituye la moral pública.
(Todo lo que la sociedad ve bien). Pero claro que los tiempos cambian.

La licitud implica que el motivo o razón debe ser lícito en todo


tiempo.
“Yo celebro un contrato de arrendamiento en la casa de tal, pero voy a
hacer una “casita de citas”, entonces el paraqué es ilícito.

Todas las obligaciones tienen un motivo, nadie se obliga ni compra ni


vende ni permuta si no tiene un motivo. Esto es la licitud en el motivo,
fin del acto.

EJEMPLO: Si contrato a alguien para que lesione o mate a un tercero,


el contrato será existente pero tendrá nulidad absoluta.

Diferencia entre HECHO JURÍDICAMENTE IMPOSIBLEes aquel


que no existen en el derecho, en el sentido de que
ninguna ley le puede “dar vida.” Muchos “hechos” no están
regulados empero el derecho puede darles vida. Ninguna ley lo regula.
HECHO ILICITO: Va vs. La ley.

actuación, etc.
El principio de la Autonomía de la Voluntad se ve contaminado entonces por el ELEMENTO DEL ORDEN PÚBLICO.
ORDEN PÚBLICO:
En realidad, no hay una definición legal de orden público. No existe como tal, no existe una definición jurisprudencial de lo que es el
orden público. Claro, en el derecho privado. Porque en el derecho público, la jurisprudencia ha dado mucha materia en definiciones y
justificación de que cosas son de orden público.
Lo único que existe en el derecho privado sobre ele orden público es una enumeración doctrinal, Planiol nos dice que existen normas
que por si mismas son de orden público. Las normas del derecho privado que son de orden público son:
-en el código-
A) las que regulan el estado civil y la capacidad de las personas. Solo el edo puede crear los edos civiles. El derecho de familia es
monopolio de creación del estado. Él se inventa el matrimonio, sociedad de convivencia, filiación, etc. Como particular no se puede
modificar/renunucar a estos edos.
B) Las que regulan la propiedad y los demás derechos reales. No puedo crear distintos DR de los que vienen en el código (hay teorías).
C) Las que establecen o imponen prohibiciones. La prohibición no necesariamente debe ser expresa, las hay implícitas.
ARTÍCULO 2919. La hipoteca nunca es tácita, ni general; para producir efectos contra tercero necesita siempre de registro, y se contrae
por voluntad, en los convenios, y por necesidad, cuando la ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes
determinados. En el primer caso se llama voluntaria; en el segundo, necesaria.
Hipoteca gral: te hipoteco mi casa para pagar mis deudas en general. Es decir que en México debo decir cuales son las deudas
específicas por las que se hipoteca.
D) El conjunto de normas de derecho público en el derecho privado. Las normas que protegen a uno de los contratantes.
Este fue el estandarte de las revoluciones mexicanas. Planiol lo hizo bien, por ello no hay que hacer adiciones. Es claro el sentido.
//Tomado de Apuntes de derecho civil del Licenciado Alfredo Bazúa Witte, ELD, 2008.
LA FORMA
Es el medio –pero la ley dispone los casos13- por el cual la ley
establece de cómo se debe exteriorizar la voluntad de las partes
para la validez del contrato.

La expresión de la forma igualmente esta dada por la ley:


En los contratos formales la voluntad se manifiesta mediante escritura
pública o privada, dependiendo del tipo de contrato que se va a
celebrar. Si la ley no nos exige ninguna forma el contrato entonces será
consensual.

IMP- ARTÍCULO 1832. En los contratos civiles-NI MERCANTILES, NI


LABORALES- cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca
que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran
formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente
designados por la ley.-ARTÍCULO NECESARIO PARA HACER
CONTRATOS.

ARTÍCULO 1833. Cuando la ley exija determinada forma para un


contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo
disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para
celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede
exigir que se dé al contrato la forma legal.

Cuando la ley exija determinada forma:


CONTRATO DE PROMESA (PRIVADO PORQUE NO DICE QUE SEA PÚBLICO) ARTÍCULO 2246. Para que
la promesa de contratar sea válida debe constar por escrito, contener los elementos característicos del
contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE: ARTÍCULO 2320. Si


el valor de avalúo del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en
el momento de la operación, su venta se hará en escritura pública,
salvo lo dispuesto por el artículo 2317.

ARTÍCULO 2586. El mandato judicial será otorgado en escritura


pública, o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el
juez de los autos. Si el juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de
identificación.
La substitución del mandato judicial se hará en la misma forma que su
otorgamiento.

13 Son casos especiales donde la ley nos obliga a observar determinada forma.
ARTÍCULO 2776. El contrato de renta vitalicia debe hacerse por
escrito, y en escritura pública, cuando los bienes cuya propiedad se
transfiere deban enajenarse con esa solemnidad.

Solemnidad: es elemento de existencia;


Forma: el contrato existe pero le falta un elemento de validez
subsanable.
-Es una cuestión de grados-
IMP- aunque a los contratos consensuales no obligan a cierta forma, es
útil hacerlo por escrito como elemento de prueba.
NT- acción pro forma: Acción para la forma

VENTAJAS DE LA FORMA:
1) Existe una garantía de seguridad jurídica porque existe una
constancia con la que se demuestra la celebración del contrato.
2) La voluntad de las partes no queda en la memoria sino que queda
asentado su compromiso en un documento.
3) Si no se observa la forma prevista pro la ley, cualquiera de las
partes puede exigirle que se le de al contrato la forma omitida.
Cuando celebramos un contrato formal se deben rubricar todas las
hojas y firmar la última o firmar todas para que no se cambie nada. Si
no puede escribir lo hará otra persona “a su ruego” más su firma
(se señala en el contrato que se hará esto dado que no sabe/puede
escribir).

Si en un contrato está la huella pero falta la firma, para hacer válido


éste, -MAÑOTA- que firme cualquiera; en caso de que objeten la
prueba, se usará la prueba pericial respecto la que en verdad sea la
huella del contratante.
IMP-C-“un contrato se lee 10 veces antes de firmar.”

IMP- para probar que hubo un AJ, se usa la firma.


ARTÍCULO 1834. Cuando se exija la forma escrita para el contrato,
los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a
las cuales se imponga esa obligación.-SE FIRMAN TODAS LAS
HOJAS.
Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y
en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no
firmó.-SIN EMBARGO SI YO HAGO EL CONTRATO HAY QUE
ESPECIFICAR POR SEGURIDAD QUE SE FIRMA A RUEGO POR
TAL SITUACIÓN.
NT- La acción pro forma necesita como prerrequisito que exista la
seguridad de la celebración del AJ.
ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO
Desde otro punto de vista según el 1839 del CCDF los elementos del
acto jurídico se clasifican:
1) esenciales,
2) naturales
3) y accidentales.

ESCENCIALES: resultan ser indispensables para obtener


un determinado tipo de contrato. Si falta alguno de
esos elementos no se puede obtener el contrato
deseado. Por ejemplo para que exista compraventa debe haber
transferencia de la propiedad de una cosa y por la otra el pago de una
precio cierto y en dinero.
En la compraventa tenemos dos objetos, uno es la cosa que se va a
transmitir y otro lo que se va a pagar. Si se paga en especie será
permuta y no compraventa. EN la donación: trasmisión de la propiedad
sin contraprestación.
NATURALES: Resultan de la naturaleza –como su
nombre lo indica- del contrato que se haya celebrado,
por ejemplo en un contrato de arrendamiento, el arrendador está
obligado a mantener el bien arrendado en condiciones para habitarlo y
a darle mantenimiento cuando sea necesario.
El contrato de arrendamiento tiene muchas clausulas naturales, el
arrendador no deberá estorbarle, darle mantenimiento, etc.
El contrato de compraventa todo el que transmite la propiedad de una
cosa a título oneroso está obligado al saneamiento por evicción aun
cuando no se haya estipulado en el contrato. Esto es, cuando se
trasmite a cambio de prestación debemos garantizar que la transmisión
es verídica-pacífica-real. Si a una persona le vendo y al rato llega otro y
dice que tiene mejor derecho sobre lo que vendí, yo estoy obligado al
saneamiento.

ACCIDENTALES: no cabiendo en las dos categorías


pasadas resultan de la voluntad de las partes que
hacen uso de la autonomía de la voluntad.
En un contrato de mutuo se me prestan 50 mil pesos, yo estoy obligado
a restituirlos pero si no pactamos el como lo tendré que pagar todo de
jalón; pero podríamos pactar poco a poco.

ARTÍCULO 1839. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes –LAS
ACCIDENTALES- ; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato –ESCENCIALES-, o sean
consecuencia de su naturaleza ordinaria –LAS NATURALES -, se tendrán por puestas aunque no se
expresen, a no ser que las segundas –LAS NATURALES- sean renunciadas en los casos y términos
permitidos por la ley.

TEORÍA DE LAS NULIDADES


Para que un acto jurídico tenga vida:
ARTÍCULO 1794. Para la existencia del contrato se requiere:
I. Consentimiento;
II. Objeto que pueda ser materia del contrato.- SE REFIERE AL OBJETO
HECHO Y NO AL COSA QUE ES DE NULIDAD ABSOLUTA CON SU
ASEGUNES.
(Solemnidad) para aquellos que lo pidan.

Pero para que sea válido:


Debe de haber:
1. Capacidad
2. Ausencia de vicios en el consentimiento
3. Licitud en el objeto, motivo, fin.
4. Forma.

IMP-Acentúa lo de escrito Para los contratos consensuales por


seguridad.

Al hablar de la teoría de las nulidades encontramos tres


grados de ineficacia:
1. Inexistencia;
2. Nulidad relativa;
3. Nulidad absoluta.

ARTÍCULO 2224. El acto jurídico inexistente por la falta de


consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá
efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por
prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.-es la
nada jurídica- Y NO REQUIERE LA INEXISTENCIA SER DECLARADA
POR EL JUEZ. NO PUEDE ADMITIR CONFIRMACIÓN NI
PREESCRIPCIÓN. PUES PARA ELLO SE REQUIERE QUE EL ACTO
EXISTA.

Hay nulidad cuando al contrato le falta algún elemento de validez.


Puede ser absoluta o relativa. Según lo disponga la ley. Sin embargo
ambas nulidades tienen las siguientes consecuencias:
a) El acto jurídico nulo produce efectos jurídicos provisionales
mientras no se declare la nulidad en una sentencia. Pero una vez
declarada el contrato se destruye y queda sin efectos
jurídicos.
b) La obligación recíproca que tienen las partes contratantes de
restituirse las prestaciones que se concedieron en virtud de
haberse declarado la nulidad.
Artículos 2226 y 2227.
ARTÍCULO 2226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el
acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruídos
retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede
prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la
prescripción.
ARTÍCULO 2227. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los
caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto
produzca provisionalmente sus efectos.
Entonces las dos nulidades tiene efectos hasta que haya una sentencia de por
medio. EN el momento de la declaración se destruyen los efectos.

NULIDAD ABSOLUTA
Por regla general se produce por ilicitud en el objeto motivo o
fin del acto. Siempre y cuando reúna tres requisitos:
A. Cualquier persona interesada la pueda invocar por
vía de acción o por vía de excepción.14 Por vía de acción es cuando
demandamos directamente la nulidad; por vía de excepción al momento
de contestar la demanda se opone como excepción. (Al momento de
contestar la demanda y solamente supervenientes).
B.No admite convalidación
C.No se extingue por prescripción.
Si falta alguna de estas características ya no es relativa sino absoluta.
Martes 4 de febrero de 2008.

Ejemplo: si se contraen segundas nupcias sin disolución del primero, hay


ilicitud por actuar vs. La ley; ¿Lo puede hacer valer quién? Quién quiera.
¿Se admite prescripción? No.
Para que tenga plena validez del matrimonio el esposo dos veces casado
tendría que demandar el divorcio del primer matrimonio, conseguida la
sentencia favorable, no tendrá validez el segundo de cualquier manera –pues
se dio en tiempo donde de cualquier manera se estaba entonces casado- ;
tendrá que melificarlo (al primer matrimonio) para volver a tomarlo.

Nt- La ley del DF dice que es contrario a la ley vender órganos, empero si te
tranzan,

NULIDAD RELATIVA:
Se origina por:
 Incapacidad;

14 Así es como se hace valer la excepción.-IMP.


 Vicios de la voluntad
 Falta de Forma

SUS CARACTERÍSTICAS:
1) Sólo las puede hacer valer el directamente interesado.
2) admite prescripción y
3) Se extingue por confirmación cuando ha cesado el motivo de la
nulidad. CONVALIDACIÓN.

ARTÍCULO 2227. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los


caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el
acto produzca provisionalmente sus efectos.-PERMITE LA VIDA, SE
DICE QUE ES UN ACTO JURÍDICO ANULABLE: QUE SE ANULA
CUANDO EL JUEZ LA DECLARA.
ARTÍCULO 2228. La falta de forma establecida por la ley, si no se
trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión,
y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la
nulidad relativa del mismo.
ARTÍCULO 2229. La acción y la excepción de nulidad
por falta de forma compete a todos los interesados.

Si es una nulidad absoluta sabemos que nunca tendrá validez y lo puede


invocar quien quiera. Ahora bien, la nulidad relativa admite convalidación,
prescripción y solo el interesado es quién puede hacerlo valer.

Decíamos que la nulidad por regla general.

ARTÍCULO 2225. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición


del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga
la ley.

De nuevo, dependiendo de quién pueda demandar la nulidad.

PLAZO PARA HACER VALER LA NULIDAD


1) La acción para pedir la nulidad de un contrato celebrado con violencia
prescribe en 6 meses contados a partir de que cesó ese vicio de la
voluntad.
ARTÍCULO 2237. La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por
violencia, prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del
consentimiento.
Y esos seis meses se cuentan desde que cesó la violencia.
2) Cuando hay error prescribe en 60 días contados a
partir de la fecha en que se conoce el error. E igualmente
prescribe cuando hay incapacidad en ese tiempo.
ARTÍCULO 2236. La acción de nulidad fundada en incapacidad o en
error, puede intentarse en los plazos establecidos en el artículo 638. Si
el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de
nulidad prescribe a los sesenta días –DESDE QUE TE PERCATES DEL
ERROR, 15contados desde que el error fue conocido.

Si se da cuenta once años después de comprada la espada de Zaragosa,


NO OPERAN LOS 60 DÍAS nos da la respuesta a este caso el 638
Que es la solución a los casos específicos
CCDF.
cuando en el Capitulo aplicable el código no los
da.
ARTÍCULO 638. La acción para pedir la nulidad, prescribe en los
términos en que prescriben las acciones personales o reales, según la
naturaleza del acto cuya nulidad se pretende. CON RELACIÓN AL-
SE APLICA EL PLAZO QUE DE LA LEY, SI NO LO HAY :
ARTÍCULO 1159. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso
de diez años, contado desde que una obligación pudo
exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento.

IMP- ¿En qué plazo se maneja la nulidad? Depende del caso, si


hay un caso excepción a la regla general y no se dispone exactamente
la del caso, se usa la genérica del 1159 del CCDF. Si se intenta
demandar la nulidad a los 15 años, se usa una excepción que afirma
esto y ya no se podrá anular.
Cuando existe lesión hay una excepción de un año. Este es un
ejemplo de caso de excepción.
Fuera de los casos de excepción que estable la ley para demandar la
nulidad de seis meses o sesenta días o de aquellos que se señalan para
las acciones personales, la nulidad prescribe en un plazo de 10 años.

LA REPRESENTACIÓN
Es una figura jurídica por medio de la cual una persona jurídica celebra a
nombre y a cuenta de otro un contrato, de modo que sus efectos se producen
en la persona y en el patrimonio del representado.
Por la representación tenemos la o…. que nos permiten estar en varios lugares
a la vez.

ARTÍCULO 1800. El que es hábil para contratar, puede hacerlo por sí


o por medio de otro legalmente autorizado.

15 Si se da cuenta once años después de comprada la espada de Zaragoza, NO


OPERAN LOS 60 DÍAS nos da la respuesta a este caso el 638 CCDF.
CLASES DE REPRESENTACIÓN:
Esto nos da la figura de la representación. Pero tenemos varias clases de
representación, que puede ser:
A. Legal: se encuentra prevista en la propia ley.
A falta de padres podrán ser cualquiera de los abuelos materno o
paterno16; si no los hay, el juez le designa un tutor, al cumplir 16
puede escoger el suyo que recibe el nombre de tutor dativo. 17
B. Voluntaria: proviene de la voluntad del autor y se confiere a través de
un contrato de mandato18 que esta regulado en el 2546 del CCDF.
Esta representación puede contener facultades generales o
especiales dependiendo de la voluntad del mandante ser para
actos de administración (administrar para incrementar), dominio
o pleitos y cobranzas (cualquier juicio).
C. Judicial: Se otorga por medio de un juez, es decir, que dentro de un
procedimiento judicial-IMP- la autoridad jurisdiccional puede
designar a un representante como lo sería un albacea, un tutor o un
administrador.
Si no se ponen de acurdo las partes en un juicio sucesorio, el juez tiene
la facultad de nombrar uno.
D. Oficiosa: no es legal no es voluntaria ni la confiere un juez y proviene
de una persona que actúa de manera espontanea para asumir una
responsabilidad que legalmente no tendría. -GESTIÓN DE NEGOCIOS-
……………………………………..
NCELD-El lic. Cervantes habla de: Orgánica o necesaria: Se dice orgánica
porque comparan con un órgano, una empresa no existe, pero tiene
varios “órganos”. El estado es una representación necesaria y la
empresa también. Fuente en la ley.
………………………………….

La naturaleza jurídica de la representación trata de explicar que nadie tiene


derecho a inmiscuirse en la esfera de otro sin ser autorizado por las partes o
la ley. La naturaleza jurídica trata de explicar porque si uno acciona y ejecuta
en el otro tiene efectos el acto sobre su matrimonio.

I. TEORÍA DE LA FICCIÓN: Sostiene que por una ficción jurídica hay


una sustitución de la personalidad del representante por la del
representado. Es decir, que el que actúa en realidad es el
representante. Empero el legislador finge que quién actúa es el

16 Antes la ley le daba preferencia a unos abuelos sobre los otros, hoy en día no se hace esto.
17 ARTÍCULO 496. El tutor dativo –EN DERECHO ROMANO A LOS 14- será
designado por el menor si ha cumplido dieciséis años. El Juez de lo Familiar
confirmará la designación si no tiene justa causa para reprobarla. Para reprobar las
ulteriores designaciones que haga el menor, el Juez oirá el parecer del Consejo Local
de Tutelas. Si no se aprueba el nombramiento hecho por el menor, el Juez nombrará
tutor conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
18 ARTÍCULO 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del
mandante los actos jurídicos que éste le encarga.
representado y por ello los efectos se surten en el ámbito de sus
intereses.
Sostiene esta teoría una “mentira “respaldada por la ley, que el
que actúa es el representado.
II. NUNCIO: Sostiene que el representante es un mensajero de la
voluntad del representado. Por ello las consecuencias se producen en
su esfera jurídica y económica.
La teoría del nuncio dice que el representante es un mensajero.
III. COPERACIÓN DE VOLUNTADES REPRESENTANTE-
FREPRESENTADO: la que sostiene que para la celebración del
contrato no basta la voluntad del representado porque esta no es
la que se manifiesta en el AJ. Sino la del represéntate, es decir
que existe una cooperación de voluntades. (Esta queda bien con
todos).
La cuestión de que voluntad predomina depende del tipo del tipo
de mandato que se otorga.
IV. IMP- SUSTITUCIÓN REAL DE LA PERSONALIDAD REAL DEL
REPRESENTANTE POR LE REPRESENTADO: Sostiene que la
voluntad del representado viene a ser sustituida por la de su
representante. Los efectos del contrato se producen para el
representado porque así lo autoriza la ley (autoriza a través del
mandato).
……………………………
NCELD-El licenciado Cervantes habla de: TEORÍA DE LA NEGACIÓN:-
León Dwitt, dice a todo que no. Niega la representación. Está superada
en nuestro derecho mexicano, esto es porque se va al punto físico, que
una persona pueda estar en dos lugares al tiempo.
…………………………
Los artículos 1800-1802 tratan son sobre la representación

6 de Marzo de 2008.

Artículo 2224, se nos había comentado de una tesis.


Es en la que se nos dice que la nulidad absoluta y la inexistencia no hay
diferencia. Buscar rubro y datos. Dice que sus diferencias son teóricas y esto
pasa porque nuestro código se basa en el francés que acepta la relativa y
absoluta, nuestro código no acepta la inexistencia. Se incluyó porque BORJA
SORIANO le escribió en el único artículo que habla de ello:

CCDF
COMENTADO

INTERPRETACIÓN:
Significa desentrañar el sentido de algo, se interpreta cuando existe
discrepancia entre lo manifestado en el contrato y la mera voluntad de
las partes.
La interpretar un contrato tenemos dos teorías, el 1851 de CCDF establece:
ARTÍCULO 1851. Si los términos de un contrato son claros y no
dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al
sentido literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de
los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

Vamos a interpretar un contrato cuando hay discrepancia entre lo que quise


decir y lo que dije.
Para interpretar al contrato tenemos dos teorías, la francesa y la alemana.

LA FRANCESA DENOMINADA “DE LA


VOLUNTAD INTERNA” sostiene que el AJ en general Y el
contrato en particular son instrumentos que el derecho ha puesto en
manos del individuo para que auto-regule su conducta. Por tanto, el
alma del contrato es la voluntad de las partes. Y por ello la función del juez
para interpretar se debe ser como la de un psicólogo, es decir, buscar cuál
fue la intención de los contratantes sin prescindir del texto del contrato.
TEORÍA DE LA VOLUNTAD DECLARADA: considera
que no se debe de estar al querer interno de cada uno de los contratantes,
sino a lo que efectivamente manifestaron. Esta teoría es contraria a la
francesa. Ya no sería justo que un contratante se viese afectado porque
el otro no supo manifestar su voluntad.
Y quién no supo hacerlo debe sufrir las consecuencias.
Esta teoría sostiene que no rige lo que querías (en tanto mal expresado) sin lo
que ya has dicho.

ARTÍCULO 1851. Si los términos de un contrato son claros y no dejan


duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal
de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.-POR TANTO EL CCDF
ACEPTA LA FRANCESA.

Si tenemos los elementos, por ello hay que guardar las propagandas y
flyers, este artículo nos permite acción vs. El que nos prometa más de
lo que nos terminó vendiendo.

REGLAS PARA INTERPRETAR LOS CONTRATOS


La ley nos da algunas reglas para interpretar los contratos:
1) Cuando los términos de un contrato son claros y precisos se
estará al sentido literal de sus cláusulas.
Fundamento: 1851, 1 párrafo del CCDF.
2) Por generales que sean las reglas de un contrato no se deben
entender en ellas cosas distintas a aquellas a las que las partes
se propusieron al contratar.
Fundamento: ARTÍCULO 1852. Cualquiera que sea la generalidad de
los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él
cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los
interesados se propusieron contratar.
3) Cuando alguna cláusula tuviere varios sentidos se debe de
elegir la que tienda a la realización del fin buscado por las
partes.
ARTÍCULO 1853. Si alguna cláusula de los contratos admitiere
diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que
produzca efecto.
ARTÍCULO 1855. Las palabras que pueden tener distintas acepciones
serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y
objeto del contrato.
4) las cláusulas se deben interpretar en conjunto y no en forma
aislada
Esto es porque el contrato es un todo, un conjunto.
ARTÍCULO 1854. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse
las unas por las otras, atribuyendo a
las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
5) cuando un contrato es ambiguo se toma en cuneta el uso y
costumbre del lugar donde se celebró para poder interpretarlo:
ARTÍCULO 1856. El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de
los contratos.
6) Cundo fuere imposible interpretar un contrato y la duda recae
sobre el objeto principal, el contrato será nulo. Si la duda recae
sobre circunstancias accidentales y el contrato fuere gratuito, se
resolverá a favor de quién tenga el menor gravamen. Y si fuere
oneroso la duda se resolverá buscando el equilibrio entre las
partes.
ARTÍCULO 1857. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en
los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere
gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se
resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses.
Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de
suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el
contrato será nulo.

EFECTOS DE LOS CONTRATOS:


Los contratos producen efectos entre los contratantes y en relación
con terceros. Con forme al código francés está el PACTA SUNT SERVANDA.
Recogido en el código napoleónico.
Según el código de napoleón los contratos legalmente celebrados adquieren
fuerza de ley entre quienes le celebran basados en el principio de pacta sunt
servanda, este principio lo recoge el CCDF en el 1796 al señalar que desde
que se celebra un contrato obliga a los contratantes no solo a su
cumplimiento, sino a todas las consecuencias que deriven de él conforme a la
buena fe al uso y a la ley.
Desde que celebramos un contrato quedamos obligados no solo a
cumplir con lo pactado sin además a todas las consecuencias que
deriven.
I. LA BUENA FE19 significa conducirse con honradez basada en el
principio “no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti”.
Esto de la buena fe es importante dado que es recurrente encontrar en
contratos más prestaciones de la que realmente nos queremos obligar.
II. EL USO: Consiste en la repetición de un hecho entre
particulares. //puede suceder que el mismo contrato sea celebrada
muchas veces por mismos contratantes. Por tanto se debe hacer valer
su uso.
III. CON FORME A LA LEY: Significa que el contrato reúna elementos
esenciales, naturales y accidentales.
La obligatoriedad de los contratos se ratifica con lo dispuesto en el 1797 que
señala que la validez y el cumplimiento de un contrato no se puede quedar al
arbitrio de una de las partes. Lo que significa que ninguna de ellas lo puede
revocar de manera unilateral ya que ambos contratantes celebraron el
contrato.

La regla general señala que para revocar un contrato se requiere el acuerdo


de voluntades, no obstante, por excepción se puede revocar de manera
unilateral en los siguientes supuestos:
A. En el contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado (que no en
plazo forzoso), lo puede dar por terminado cualquiera de las partes dando
aviso a la otra con un plazo de 30 días de anticipación.
B. en el contrato de mandato, el mandante puede revocar el contrato a su
mandatario en el momento que lo desee.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES ESPECIALES RESPECTO DE LOS
ARRENDAMIENTOS POR TIEMPO
INDETERMINADO
ARTÍCULO 2478.- Todos los arrendamientos que no se hayan
celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a
voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso por
escrito dado a la otra parte, de manera fehaciente con treinta días
hábiles de anticipación, si el predio es urbano, y con un año si es
rústico, de comercio o de industria.
ARTÍCULO 2596. El mandante puede revocar el mandato cuando y
como le parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento se
hubiere estipulado como una condición en un contrato bilateral, o como
un medio para cumplir una obligación contraída. –LA REGLA
GENERAL: EL MANDANTE REVOCA CUNDO SE LE PEGA LA GANA-
En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder.

19 Es la lealtad. .IMP
La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno,
debe indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause.

LAS PARTES EN EL CONTRATO:


Las partes son aquellas que realizan el acto jurídico. Vendedor-comprador,
mutuante-mutuatario, arrendador-arrendatario.
EL TERCERO: Aquel que no es parte ni actor en un acto jurídico.
AUTOR: quién por sí mismo realiza un AJ. 20
CAUSANTE: Transmite los bienes y derechos.
CAUSABIENTE: el que los recibe (bienes) del causante.
NT – el arrendamiento no se extingue con la muerte, sino que puede seguir
con el causabiente del muertito.

EFECTOS DE LOS CONTRATOS EN RELACIÓN A TERCEROS


Desde la época del derecho romano los contratos solo producen
efectos entre los contratantes, basados en el principio: res inter
alios acta.
El código francés acepta efectos de un contrato para las partes que lo
celebran. Así lo adoptan nuestros códigos civiles de 1870, 1874, 1928. Los
primeros dos aceptan la teoría francesa; pero el actual sí acepta que un
contrato produzca efectos para terceros siempre y cuando sean de beneficio.
Allí se presenta la figura de ESTIPULACIÓN A FAVOR DE
TERCEROS.
NT- algunos contratos se extinguen con la muerte y otras no. Si se dejan
bienes, con la masa hereditaria se paga.

LA PROMESA DE PORTE FORT


Es el compromiso que asume una de las partes en un contrato de
obtener el consentimiento de un tercero para la realización de un
determinado acto jurídico. Imponiéndose una pena sino cumple
o consigue el consentimiento del tercero.
El amigo de ambos se compromete a convencer a uno para que le venda
al otro. Si no lo convenzo se paga una pena convencional:
ARTÍCULO 1841. La nulidad del contrato importa la de la cláusula
penal; pero la nulidad de ésta no acarrea la de aquél.
Sin embargo, cuando se promete por otra persona, imponiéndose
una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido,
valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta
de consentimiento de dicha persona.

20 Que no el contrato, porque requiere dos partes. El AJ sí puede ser realizado por sí mismo. –IMP-
Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro, a favor de un tercero, y
la persona con quien se estipule se sujete a una pena para el caso de no
cumplir lo prometido.
Pero si lo convenzo se me dará “una lana”.

PENA CONVENCIONAL:
Generalmente se hace consistir en el pago de cierta cantidad de
dinero a título de indemnización por incumplimiento de
cualquiera de las partes. Es decir, que se trata de la determinación previa del
monto de daños u perjuicios que se pudieren ocasionar las partes por no
cumplir con el contrato.
ARTÍCULO 1840. Pueden los contratantes estipular cierta prestación
como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se
Si tal estipulación se
cumpla de la manera convenida.
hace, no podrán reclamarse, además,
daños y perjuicios.
VIP- Si se pide el pago de daños y perjuicios más la
pena convencional, se desechan las dos según el
código de procedimientos civiles.

REGLAS DE LA PENA CONVENCIONAL:


1) Cuando se estipula pena convencional en un contrato NO se puede
ya reclamar daños y perjuicios. Toda ves que estos quedan
cuantificados de antemano por las partes. //Es común ver al baboso que
los ponga así.

Martes 11 de Marzo de 2008

Artículo 31 del CPCDF, la excepción que se usa vs. Que nos


pidan daños y perjuicios además de la pena convencional.

2) el contrato puede ser válido aunque la clausula penal carezca de


validez:
ARTÍCULO 1841. La nulidad del contrato importa la de la cláusula
penal; pero la nulidad de ésta no acarrea la de aquél.
Sin embargo, cuando se promete por otra persona, imponiéndose una
pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena
aunque el contrato no se lleve a efecto por falta de consentimiento de
dicha persona.
Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro, a favor de un tercero, y
la persona con quien se estipule se sujete a una pena para el caso de no
cumplir lo prometido.
Las causas para la nulidad del a pena convencional pueden ser varias,
dolo, mala fe, etc.

LA VENTAJA QUE SUPONE LA PENA CONVENCIONAL: La ventaja de


pactar pena convencional consiste en que el acreedor no está obligado a
probar que sufrió daños y perjuicios. Ni el deudor podrá eximirse de
pagarla probando que su acreedor no sufrió ningún perjuicio. Esta es
una super-ventaja. Basta con que no se cumpla para que se ejerza la pena
convencional, de otra manera se tiene que demostrar peso por peso daños y
perjuicios.
ARTÍCULO 1842. Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el
deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

3) la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía de la


obligación principal, y si se rebase, el excedente será nulo.
ARTÍCULO 1843. La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal.
Si celebro una compraventa de 5000000.00 será la máxima pena convencional
esta cifra. Pero se pacta otra por retraso de la entrega que podrá ser de una
cifra diaria, con el paso del tiempo esta puede llegar a sumar más de la
obligación principal y será válido si esto pasa.
IMP- ARTÍCULO 1843. La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación
principal.- Y SI LO EXCEDE ES NULO, DICE LA SCJN.
4) La pena convencional se debe reducir en la misma proporción en que la
obligación fuere cumplida.
ARTÍCULO 1844. Si la obligación fue cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción.
Si me entregó el 50% de la mercancía, la pena convencional estipulada es de
l00 mil, se cobrará por tanto 50 mil.
6) El acreedor solo puede pedir el cumplimiento de la obligación o el pago de
la pena, más no ambas. Salvo que se haya estipulado en el contrato que se
aplica la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación o por
que no se haya cumplido de la manera convenida.
ARTÍCULO 1846. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, pero no
ambos; a menos que aparezca haber estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la
obligación, o porque ésta no se preste de la manera convenida.
Por eso para la elaboración del contrato es necesario que lo elabore alguien.
Si se pueden pedir la pena convencional y el cumplimiento, cuando se
estipula que la pena convencional operará por el cumplimiento tardío.
NT- el interés moratorio es otra cosa que se puede estipular aunque haya
pena convencional por cumplimiento tardío.

TEORÍA DE LA IMPROVISIÓN O DE LA LESIÓN SUPERVENIENTE


Esta teoría se basa en el principio: REBUS SIC STANTIBUS “mientras la
situación permanezca”.
Sostiene que los tribunales se encuentra autorizados para modificar
o suprimir las cláusulas de un contrato cuando sus condiciones de
ejecución de han alterado de manera sustancial. De tal modo que las
partes no pudieron prever esas circunstancias.
Es parte derecho canónico donde se consideraba inmoral alguien se
enriqueciera a costa de otro. Vg. De un día para otro sube 100% más la
gasolina, yo soy transportista y voy a salir perdiendo de llevarte tu producto.
Aquí salía un detrimento, aquí los tribunales pueden modificar las cláusulas
buscando el equilibrio entre las prestaciones. Empero nuestro CCDF no la
tiene únicamente el CC de Jalisco y de Aguas Calientes la tiene.

DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD


Es la exteriorización de la voluntad de querer quedar obligado a otorgar una
determinada prestación, y de atribuir a ciertas personas el carácter de
acreedor que los faculta a exigir el cumplimiento de la obligación contraída.
Por tanto sólo la exteriorización de la voluntad que va acorde con la ley
puede tener estos efectos. Dentro de la doctrina un sector considera que la
declaración unilateral de al voluntad no se puede considerar fuente de
obligaciones porque se corre el riesgo de que cualquier emisión de voluntad
genere obligaciones y en esa línea encontramos a los CC francés, español y
alemán.
Otro sector de la doctrina sí la reconoce pero como fuente especial.
Dentro de ellos está en CCDF vigente. Es como fuente especial
dado que solo nos obligan las emisiones de acuerdo a la ley, dentro de
nuestro derecho mexicano:
1. Oferta al público
2. Promesa de recompensa
3. Promesa de recompensa en concurso
4. Estipulación a favor de terceros
5. Títulos civiles a la orden o al portador.

OFERTA AL PÚBLICO: El que hace un ofrecimiento al público está obligado


a sostenerlo, si se fijó un plazo se debe de respetar, si no lo hay se puede
revocar en cualquier momento siempre y cuando se le de la misma
publicidad.
CAPITULO II
DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD
ARTÍCULO 1860. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su
ofrecimiento.-NO PODEMOS DECIR QUE YA SE NOS ACABARON Y QUE EL DEL APARADOR ES EL
ÚLTIMO.
ARTÍCULO 1861. El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación
en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo
prometido.
ARTÍCULO 1862. El que en los términos del artículo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare la condición
señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida.
ARTÍCULO 1863. Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente revocar
su oferta, siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento.
ARTÍCULO 1864. Si se hubiere señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente
su ofrecimiento mientras no está vencido el plazo.

PROMESA DE RECOMPENSA: Quien la hace queda obligado a cumplirla


con independencia de la persona que reúna el requisito.
ARTÍCULO 1861. El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se
comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada
condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo
prometido.
Si llegan 4 con lo pedido, se le da al primero; pero si llegan al mismo
tiempo, será proporcional si se puede dividir, pero si no se puede
dividir la recompensa por su naturaleza se sorteará.
SI el acto señalado por el promitente lo realiza más de una persona la
recompensa se le entrega al primero que cumpla con el requisito. Pero si el
cumplimiento es simultaneo, la recompensa se repartirá en partes iguales
empero si no se puede dividir la recompensa se sorteará entre los interesados.
Pero si ya no te sale, te lanzas.

PROMESA DE RECOMPENZA EN CONCURSO: Las disposiciones de la


promesa se aplican al concurso. Además de los siguientes requisitos:
1) En un concurso siempre se debe fijar un plazo. 1866
2) Se deben designar a las personas que van a calificar a los participantes.
3) El que presente el trabajo debe señalar su nombre o un seudónimo y si
no se le asignará a quién lo presente. 1867
En esta hay una declaración unilateral de al voluntad, donde se dice que el
que gane se le dará la recompensa.
Jueves 13 de Marzo de 2008.

ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCEROS:


Es un contrato por medio del cual una persona (estipulante), estipula con otra
llamada (promitente) una prestación a favor de un tercero del cuál el primero
no es su representante.
ARTÍCULO 1868. En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero de acuerdo con los
siguientes artículos.
Esta figura produce un doble efecto:
1) Entre el estipulante y el promitente que son los que celebran el contrato, y
desde luego surgen derechos y obligaciones para ambos.
2) Se produce entre el promitente y el tercero a cuyo favor se estipuló. Él que
tendrá derecho salvo pacto en contrato a exigir la prestación a su favor. El
derecho del tercero nace al momento de la celebración del contrato.
ARTÍCULO 1869. La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a éste, salvo pacto escrito en
contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que se ha obligado.
También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación.
ARTÍCULO 1870. El derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la facultad
que los contratantes conservan de imponerle las modalidades que juzgue convenientes, siempre que éstas
consten expresamente en el referido contrato.

El novio de una tipa contrató a la Profesora para que le de clases el sábado,


ella no quiere la clase, por tanto el contrato ya no es válido.
Por otro lado si sí la quiere, y la Profesora no se presenta, ella puede exigir.
E igualmente si la profesora se rehúsa por falta de pago es válido, o si la forzó
el novio.

El momento en que se puede exigir la prestación es desde que se celebró el


contrato.
CUÁNDO SE PUEDE REVOCAR
La estipulación del contrato se puede revocar antes de que el tercero
manifieste su voluntad de aceptar la prestación a su favor. O bien,
cuando la rechaza, y en este caso queda sin efecto el contrato. El tercero
puede exigir del promitente el servicio a su favor y este último le puede
oponer las excepciones que deriven del contrato.
ARTÍCULO 1871. La estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su
voluntad de querer aprovecharla. En tal caso, o cuando el tercero rehuse la prestación estipulada a su favor,
el derecho se considera como no nacido.
ARTÍCULO 1872. El promitente podrá, salvo pacto en contrario, oponer al tercero las excepciones derivadas
del contrato.

TÍTULOS CIVILES A LA ORDEN O AL PORTADOR


Estos documentos están derogados por la Ley de Toc´s que entró en
vigor en el mes de septiembre de 1931.

ENRRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO O ENRRIQUECIMIENTO SIN CAUSA21


IMP- No hay que confundirlo con el enriquecimiento ilícito.
Se presenta cuando una persona se enriquece a costa de otra sin que exista
una causa jurídica que lo justifique.
CAPITULO III
DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO
ARTÍCULO 1882. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su
empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido.

ELEMENTOSDE EL ENRRIQUECIMEINTO ILEGÍTIMO:


1) Primero debe de haber enriquecimiento de una persona, es decir que
incremente su patrimonio.
2) Existir empobrecimiento de otro. Es decir que incremente sus deudas o
disminuya su patrimonio.
3) Una relación entre el que se enriquece y el que se empobrece.
4) Ausencia de causa jurídica que justifique el enriquecimiento de la persona
con el empobrecimiento de otra.
Vg. Yo tengo semillas para siembra, que guardo en un silo. Usted alquiló la
parte de abajo del silo y hay una abertura en el suelo de arriba. La filtración
hace que las semillas me “caigan” pero yo debo de regresarle sus semillas;
para ello a quién se le pierde al semilla hace la acción IN REM VERSO. 22

EFECTOS DE ENRRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO


de
Consiste el principal en la obligación que tiene el que se enriqueció
indemnizar al que se empobreció sólo en la medida de su
enriquecimiento a través de la acción IN REM VERSO, en el
26 CPCDF. –PASAR- Que es una acción estabilizadora del
desequilibrio causado entre las partes. Más no reparadora
del daño.

21 Nuestro CCDF se llama únicamente de la primera manera.


22 En este ejemplo se retorna en especie, mis semillas; y de no poderse en efectivo.
Esta acción in rem verso busca que se retorne lo que el otro pertenece (el
equilibrio), pero no se dan daños y perjuicios.

NQV- REVINDICATORIA: opera para la propiedad. Generalmente en


inmuebles, la SCJN pone requisitos como que coincidan las colindancias de lo
que reclamo como mío.

PAGO DE LO INDEBIDO:
Se presenta cuando una persona entrega a otra por error una cosa o realiza
una prestación a alguien que no tenía derecho a exigir, es decir que se trata
de un pago hecho por error.
ARTÍCULO 1882. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su
empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. –ACCIÓN IN REM VERSO.
ARTÍCULO 1883. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido
indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla.
Casos de pago de lo indebido según Planiol:
1) No hay deuda, por lo tanto no existe acreedor ni deudor.
2) Hay deuda pero el deudor paga a alguien distinto de su acreedor.
3) Hay deuda pero el acreedor recibe el pago de alguien distinto de su deudor.

Ejemplos:
1) yo le presto 50 mil a la profa y ella dijo que pagaría esta semana. Pero ella
ignoraba que su representante ya pagó y ella llega y me paga. Aquí ya no hay
deuda y no tengo derecho a recibir.
2) Compramos una tv de plasma, resulta que soy vendedor me da su dirección
a la calle de hidalgo y la llevamos a coyoacán; pero ella vivía en Neza. Aquel
que recibió, su obligación es restituirla.
3) Hay deuda pero el acreedor recibe el pago de alguien distinto del acreedor.

REQUICITOS DEL PAGO DE LO INDEBIDO


1) Es necesario que se realice un pago, es decir, se entregue una cosa o se
preste un servicio.
Vg. Me vienen a pintar la casa. Pero la prestación no era para nosotros porque
ni lo pagamos ni lo contratamos.
2) Que ese pago sea indebido. Es decir, que no existía la obligación ni de
entregar la cosa ni de prestar el servicio.
3) Que el pago se haya efectuado por error. Es decir que la persona que lo
realiza lo hace con la creencia errónea de que tenía la obligación de hacer
algo.

EFECTOS DE PAGO DE LO INDEBIDO:


Los efectos varían según se actué de buena o mala fe.
Hay buena fe cuando el que
Hay buena fe cuando quien recibe el pago.
recibe el pago ignora que no le era debido. Y la mala fe
cuando se recibe el pago a sabiendas de que nada le es
debido.
PRINCIPIO GENERAL: La buena fe se presume siempre, la
mala fe se tiene que probar.23
BUENA FE: Cuando se actúa de buena fe, si el pago consistió en una
prestación cumplida, sólo debe pagar una indemnización en la medida de su
enriquecimiento. Esto es, lo equivalente a lo que recibió. 1883 segundo
párrafo:
ARTÍCULO 1883. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido
indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla.
Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe
procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de
buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.

Esto significa que se paga únicamente lo que recibí. Salario mínimo


al que pintó (y no cobran eso, claro) más pedir las facturas del material.
NT- Si es de mala fe, se nos cobralo que ellos quieran.

Si le pago consistió en el pago de una cosa la debe restituir, si la enajenó debe


restituir el precio que recibió o bien ceder la acción para que se le cobre al
tercero que la adquirió.
1883 primer párrafo.
1887.
El Que recibió un pago indebido tiene derecho a que se le cubran las mejoras
que hubiere hecho a la cosa, o pagar un equivalente por el aumento que
recibió la cosa con las mejoras.

Vg. Compramos un vehículo en el lote de autos y nos lo entregan, llevamos los


papeles. De inmediato me lo llevo a meterle mejoras. Pero llega la automotriz
a recogérmelo porque ese no era, deberá pagarme las mejoras.

CASOS DE EXCEPCIÓN:
Queda libre de la obligación de restituir un pago indebido aquel que dejó sin
efecto un crédito legítimo, o bien, dejó prescribir su acción o cancelo las
garantías.
ARTÍCULO 1890. Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago
por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, dejado prescribir la acción,
abandonando las prendas, o cancelado las garantías de su derecho. El que paga indebidamente sólo podrá
dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores, respecto de los cuales la acción estuviere viva.

FALTAN DOS CALSES.

Jueves 3 de abril de 2008.

Teniendo un inmueble tenemos la obligación de darle mantenimiento, si por


no hacerlo se causa un daño, tenemos que repararlo.
La responsabilidad objetiva se origina por principios del siglo XX. La
obligación es reparar aunque “uno se porte bien” no obstante se actualice el
daño.

23 En todo el derecho civil, no sólo en esta institución.


FECHA DE EXAMEN-jueves 17. Examen hasta las excluyentes de
responsabilidad.

En ambos casos, de la responsabilidad subjetiva y objetiva, se causan daños.


El efecto que tiene el daño es su reparación.
la reparación del daño puede
Conforme a l915 del CCDF
consistir a elección del ofendido en el
restablecimiento de la situación anterior cuando sea
posible o bien el pago de daños y perjuicios. 24 Esrto
es pagar el equivalente, que es el pago de daños y
perjuicios.
INDEMNIZAR: significa dejar sin daño. Su monto depende del tipo del
daño que se haya causado.
Para indemnizar depende del tipo y grado de daño.

DAÑOS MATERIALES O PÉRDIDAS SUFRIDAS EN EL PATRIMONIO


Los daños materiales o pérdidas sufridas en el patrimonio se
indemnizan en su integridad restableciendo las cosas al estado
anterior. (si no se puede pagando).
Vg. Llevamos a los mokosos al parque y rompen un parabrisas de un pelotazo,
esto es: un daño material donde hay que reparar pagando. Pero si se trata de
una obra de arte exclusiva, ya o se pude restituir, en estos casos podemos
hacer a través de un dictamen pericial un avalúo donde se nos arroja la
cantidad a pagar dado QUE NO SE PUEDE VOLVER A LA SITUACIÓN
ANTERIOR.

DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA


Es decir cuando se pierden miembros órganos, algún sentido o la vida
misma. Los cuales son indemnizados mediante sumas de dinero cuya
cuantificación se hace en términos de los artículos 1915 del CCDF en relación
con los artículos 495, 502 y 514 de la LFT. 25
a) Si el daño consistió en causar la muerte, la indemnización será el
importe de multiplicar cuatro veces el salario mínimo por 730
días. (año por dos)El salario mínimo26 que se aplica es el vigente
en el momento en que se dio el daño, para acreditarlo se busca la
comisión nacional de salarios mínimos en el internet, se imprime y
ya. Esto es: $ 146 mil.
Transcribe 1915 CCDF.

24 No se pueden valer las dos, haría valer cosas contradictorias y por tanto se queda sin nada.
25 La ley NO DISTINGUE, todos costamos lo mismo. NO importa tu habilidad. –IMP.
26 Los salarios mínimos en el DF, en realidad son varios Lo que pasa es que se divide en rubros. Sin embargo
los jueces toman en cuanta el general. Sin embargo lo de “más alto de la región” es un problema dado que
hay unos que llegan a los $140.00; lo que se maneja comúnmente el común como ya se dijo.
502 LFT.
b) Si el daño consistió en una incapacidad permanente, la
indemnización será el resultado de multiplicar 4 salarios mínimos por
1095 días: año por tres $ 219 mil.
1915 en relación con el 495 LFT.
c) Si el daño consistió en la pérdida de algún miembro27 (o sentido), el
importe de la indemnización será el resultado de multiplicar el
cuádruplo del salario mínimo más alto de la región por 1095 días (219
mil) , y al resultado se le aplicará el porcentaje que señala la
tabla de incapacidades del 514 de la ley federal del trabajo.
Vg. Ojos: 100%, esto es los 219 mil completos.
Testículos-buscar más. –LOS PREGUNTAS.

B- La responsabilidad médica se baza principalmente en dictámenes.

ACLARACIÓN: sólo el daño que es consecuencia directa e inmediata


del hecho perjudicial se debe resarcir. No así todas las consecuencias que
deriven del daño. 2110CCDF.
ARTÍCULO 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa
de la falta de
cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente
deban causarse.
Este ejemplo es de Pottier: un granjero compra una vaca infectada que antes
de morir infecta al ganado. Todo el ganado muere; por tanto deja de tener
ingresos y pierde le rancho. Por tanto, lo que se debe de pagar únicamente es
la mendiga vaca.
NT- PERJUICIO: es la privación de ganancias que habrían de ingresar y que se
dejan de obtener por el daño causado.

DAÑO MORAL
Hasta antes de este tema sólo habíamos estudiado el daño material que en
términos del 1915 hay que reparar. Pero por otro lado está el daño moral, que
sentimientos, honor,
es la afectación que una persona sufre en sus
decoro, reputación, vida privada, aspecto físico o en
la consideración que de si mismo tienen los demás
(lástima). –memoria.
Artículo 1916 CCDF.

AFECTACIÓN: un impacto que una persona sufre en sus sentimientos. La


esponsales engaña con un amigo,

IMP- las amenazas: se puede pedir peritaje sobre todos los mensajitos de
celular. Por eso hay que tener cuidado.

27 Aquí lo importante es NO PEDIR LAS PERLAS DE LA VIRGEN en la demanda, dado que hay muchos
abogados babosos que lo hacen. Si se hace se pierde todo.
Actualmente el daño moral se repara con independencia de haber
existido daño material, ya que se convirtió en autónomo e independiente. –
IMP. Hubo una reforma al 1916 donde se señalaba que solo se reparaba
cuando había daño material y se daba la tercera parte de los 219 mil; empero
hubo hace años una reforma que dice que el daño material es independiente y
basta que una de las hipótesis se actualice (honor, reputación, etc.).

Martes 8 de abril de 2008.


El derecho a la reparación del daño moral es personalísimo .
Lo cuál significa que lo puede reclamar sólo el que lo sufre y no se puede
transmitir a un tercero.
ACLARACIÓN: regla general-todos los derechos se pueden ceder excepto
lo que diga la ley, el derecho moral es uno, pues es personalísimo; sólo
el afectado tiene derecho a la reclamación. No procede que un tercero
reclame un daño moral sufrido un tercero, fundamento: 1916 CCDF.
(Gemelas, solo procede el daño para ellas y no para los papas).

EXCEPCIONES:
 Podría proceder la reparación del daño por la privación de la vida del
cónyuge al otro cónyuge e hijos.
 A menos que la víctima haya iniciado su acción en vida y si fallece
pueden continuarla los herederos.

MONTO DE LA REPARACIÓN
Lo determina discrecionalmente el juez. Tomando en cuenta la
gravedad del daño, la situación económica de la víctima y del victimario y
demás circunstancias relevantes así como el grado de responsabilidad de
quién lo causó. (Dolo y culpa).
Dentro de la doctrina se vieron dos corrientes, una decía que el daño moral
no sea reparado dado que en su cuantificación es arbitraria. Otra parte de la
doctrina dice que sí se debe reparar por dos razones por:
1) Se crea un sentimiento de justicia al pagar.
2) El dinero para algo le puede servir.
De allí si se inclinó la ley por la reparación. La ley dice “voy a hacer la ilusión
de que hago justicia”.

NT- Antes el juez tenía un parámetro: la tercera parte del daño


material era el monto del pago del daño moral. Pero con la reforma
esto ya no existe. En México es muy difícil la reparación del daño moral.
Existe una prueba llamada DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL,
que busca estudiar al a persona desde su origen, si fue querida,
deseada, cómo era su vida y cómo le impactó el daño ocasionado;
quizás con esto el juez podrá determinar. Son en verdad muy raros los
casos de reparación.
Cuando en sentencia se condena la reparación del daño moral se hace una
publicación dentro de los mismos medios de difusión usados para dañar
para que se trate de resarcir el daño.
Adicionalmente cuando el daño moral afecta el honor, reputación o decoro de
la persona se puede ordenar que por los mismos medios de publicidad en que
se causó el daño se publique un extracto de al sentencia que ordena la
reparación del daño, sin embargo se exonera a los medios de
comunicación a la reparación del daño moral siempre y cuando hayan
actuado dentro de lo previsto en los artículos 6to y 7mo
constitucionales; es decir que no hayan actuado en contra de la moral o
afecten los derechos de las personas ya que tienen la libre
manifestación de ideas.

Cuando el daño moral afectó el decoro, honor y reputación, además del pago,
el juez nos puede condenar a pagar. Los medios de comunicación empero
ya están muy protegidos.

ARTÍCULO 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto
físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño
moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de
las personas.
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la
obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya
causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación
de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo
1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos
del presente Código.-ANTES EL EDO NO ESTABA OBLIGADO A PAGAR DAÑO MORAL, AHORA
SÍ-
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los
herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el
grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las
demás circunstancias del caso.
Derogado.
ARTÍCULO 1916 Bis. Derogado.

PLAZO PARA RECLAMAR LOS DAÑOS MORAL, MATERIAL Y SOBRE LA


INTEGRIDAD FÍSICA
dos años contados a partir de la fecha en que se
El plazo es de
causan los daños, atento por los artículos 1934 del CCDF y 1161
fracción V del CCDF.
ARTÍCULO 1934. La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente
capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.
Se hace valer la PRESCRIPCIÓN.
ARTÍCULO 1161. Prescriben en dos años:
I. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio.
La prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios;
II. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueren
revendedoras.
La prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos, si la venta no se hizo a plazo;
III. La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje; y la de éstos
y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que ministren.
La prescripción corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje, o desde aquel en que se ministraron los
alimentos;
IV. La responsabilidad civil por injurias ya sean hechas de palabra o por escrito, y la que nace del daño causado
por personas o animales, y que la ley impone al representante de aquéllas o al dueño de éstos.
La prescripción comienza a correr desde el día en que se recibió o fue conocida la injuria o desde aquel
en que se causó el daño;
V. La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos.
La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos.

Si es constituye un delito el DAÑO MORAL, se aplica la regla general


de los 10 años.

EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL.


Dentro de nuestro derecho existen excluyentes que nos eximen de la
reparación del daño. Son tres:
1. Cláusula de no responsabilidad
2. Culpa grave de la víctima
3. Caso fortuito o fuerza mayor
CLÁUSULA DE NO RESPONSABILIDAD: consiste en el convenio que
hacen las partes que en caso de producirse algún daño para alguna de las
partes no serán indemnizados por el causante del hecho perjudicial y
excluye de la obligación de reparar el daño. Esta cláusula se debe hacer
en términos claros y precisos de tal suerte que no quede duda del
derecho al cual se renuncia ya que en términos de los artículos sexto y
séptimo del CCDF se permite a los particulares a renunciar a derechos
privados que no afecten el de los terceros. Y el 1832 del mismo ordenamiento
faculta a las partes a obligare en la forma y términos que lo quieran hacer.
Ver artículos 6 y 7 del CCDF.
ARTÍCULO 1832. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso
obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos
expresamente designados por la ley.-YO SI PUEDO RENUNCIAR A MIS DERECHOS CON LAS
SALVEDADES DADAS.
CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA: que consiste en que el daño proviene de
una falta grave e inexcusable de la víctima, es decir, de un torpe proceder
del perjudicado, que sólo las personas más depresivas o descuidadas
suelen cometer. Artículos 1910 y 1913 última parte.
Persona que se arroja a un vehículo desde el periférico. Excluye de la
reparación.
ARTÍCULO 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está
obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o
negligencia inexcusable de la víctima. – ESTA ES LA EXCLUYENTE
ARTÍCULO 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias
peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la
energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del
daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por
culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: La ley lo maneja de forma indistinta
no obstante la doctrina los divide.
Acontecimiento ajeno a la voluntad
LES DEFINIMOS –ambas-
del deudor impredecible o bien inevitable que el
impide cumplir con sus obligaciones y puede ser por
un hecho de la naturaleza (temblores, huracanes,
heladas, inundaciones, etc.); o bien por un hecho del
hombre (bloqueos, huelgas, bombardeos, guerra,
etc.). El 2111 del CCDF establece que nadie está obligado a lo imposible y
dicha imposibilidad deriva de un hecho ajeno a la voluntad del deudor que le
impide cumplir voluntariamente con una obligación. La diferencia entre caso
fortuito y fuerza mayor nos la da la doctrina:
Fuerza mayor: proviene del hombre.
Caso fortuito: proviene de la naturaleza.
Se estila decir “nadie está obligado a lo imposible”, esto es cierto y su
fundamento legal es el
ARTÍCULO 211. Las capitulaciones que establezcan separación de bienes, siempre contendrán un inventario de
los bienes de que sea dueño cada esposo al celebrarse el matrimonio, y nota especificada de las deudas que al
casarse tenga cada consorte.
No obstante lo anterior se puede responder por caso fortuito o fuerza mayor
cuando se asume así la obligación o cuando la ley lo establece.
Vg. Cuando es riesgoso para el gestor; en el comodato cuando se prefiere
cuidar los bienes propios.

NT- No hay concurrencia cuando se habla de reparación del daño (moral).


NT- Se permite renunciar al derecho de ser indemnizado por daño a la
integridad física. En materia laboral es irrenunciable dado que es de derecho
público allí.

SEGUNDO PARCIAL
EFECTOS
Cuando hablamos de efectos hablamos de consecuencias y existen
consecuencias comunes en todas las obligaciones como son: el pago, el
derecho del deudor mediante la consignación de hacer le pago y el derecho
del acreedor de obtener el cumplimiento de la obligación si es necesario a
través de la ejecución forzada.
También existen consecuencias de las obligaciones recíprocas, que producen
algunas consecuencias como lo son la TEORÍA DE LOS RIESGOS, LA TEORÍA
DE LA RECISIÓN y la TEORÍA DE CONTRATO NO CUMPLIDO.
Y como CONSECUECIAS ESPECIALES:
Tenemos en las o. traslativas de dominio el saneamiento por evicción y por
vicios ocultos.

La primera consecuencia es el PAGO: que significa el cumplimiento de la


obligación, jurídicamente implica no únicamente al dinero. NE términos del
272 de CCDF se paga entregando una cosa, prestando un servicio u
observando una abstención.

REQUICITOS DEL PAGO


1. A quién se pagan (2073-5 CCDF).
2.Quién debe pagar
3.Qué se debe pagar
4.Cuándo se debe pagar
5.Dónde se debe de pagar
1)Desde luego al acreedor o su legítimo representante. También se le
puede pagar a un tercero con el consentimiento del acreedor o a un
incapaz. En este caso último sólo tendrá validez el pago si le fue útil al
incapaz (esta situación es muy subjetiva y queda a juicio del juez). Sin
embargo si el deudor recibe una orden judicial de abstenerse de pagar
al acreedor y ponerle a su disposición las cantidades adeudadas deberá
cumplir con le requerimiento ya que si después de recibir la orden paga
no tendrá validez.
Ver 2077.
2) A) El pago lo debe realizar el deudor o su legítimo representante.
B) Puede pagar un tercero con interés jurídico en el cumplimiento de la
obligación. //C- si no es así se le afectan a sus intereses (el fiador de
alguien por ejemplo).
C) Un tercero sin interés jurídico con consentimiento del deudor.
D) Un tercero ignorándolo el deudor.- Gestión de negocios.
E) Un tercero aún en contra de la voluntad del deudor y en este caso
sólo tiene derecho el deudor a cobrar si el pago le fue útil.
265-270 CCDF.
EN RTESUMEN: CUALQUIER PERSONA PUEDE PAGAR.
3) La cosa, prestación u abstención objeto de la obligación Ya que el
acreedor no está obligado a recibir cosa distinta de la debida aunque
sea de mayor valor. Tampoco está obligado a recibir el pago fraccionado
a menos que así se haya convenido. 278 CCDF.
4) IMP- EX – El pago debe hacerse en la fecha convenida y a falta de
convenio se debe distinguir si se trata de obligaciones de dar o de
hacer. Para realizar el pago debemos de pagar en la fecha en que se
haya convenido. Si no hay convenio de pago o lo hubo pero ya
transcurrió mucho tiempo. Se distingue si se trata de dar o de hacer la
obligación:
SI ES DE DAR el pago será exigible 30 días después de la interpelación
judicial o extrajudicial en términos del 2080 del CCDF. //interpelación es
un requerimiento del pago que hace el acreedor a su deudor y se puede
hacer de manera judicial por conducto del juez competente o
extrajudicial por conducto de notario o ante dos testigos; luego de esto
ya se puede exigir. Para hacer este requerimiento e puede hacer por
jurisdicción voluntaria ante juez o con el notario y dos testigos; la
Licenciada nos recomienda jamás hacerla por testigos, le permite a la
parte contraria atrasar, es mejor cualquiera de las dos anteriores y la
mejor la del juez pues es gratis.
SI ES DE HACER: el pago será exigible cuando el acreedor se la
requiera al deudor siempre y cuando haya transcurrido el tiempo
necesario para la realización de la prestación. (esto es sentido común)-
carpintero ocho meses-
ARTÍCULO 2080. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no
podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya
judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el
pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el
cumplimiento de la obligación.- IMP- EX – M.

5) El pago debe de hacerse en el lugar convenido, a falta de lugar


convenido en el domicilio del deudor; si tuviere varios domicilios el
acreedor elige en cual de ellos. 2083-2084 CCDF. Sin embargo si el
pago se refiere a o. relacionadas con un inmueble se deberá hacer en el
lugar en donde se encuentre éste.

NT- Todas estas reglas tienen excepciones que se verán en materia de


contratos.

PRESUNCIONES DE PAGO
IURIS TANTUM : Admiten prueba en contrario y nuestro CCDF
28

encontramos tres supuestos:


1) La demostración del último pago de una deuda de tracto sucesivo 29 hace
presumir el pago de las anteriores salvo prueba en contrario. 2089
CCDF. Sin embargo sí se acepta el pacto en contrario.
ARTÍCULO 2089. Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en períodos determinados, y se
acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario. – ESTO
APLICA DADO QUE NO TE DAN EL ÚLTIMO SIN EL ANTERIOR.
2) IMP – EX -El pago del capital hace presumir el de los intereses a menos
que se haga reserva expresa sobre los mismos. El deudor no puede
imputar el pago al capital sin no ha cubierto los intereses. 2090 y 2094
CCDF.
ARTÍCULO 2090. Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se presume que éstos están
pagados.- NOTITA QUE SE HACE DE QUE “ TE RESERVAS LOS REDITOS”.
ARTÍCULO 2094. Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al capital mientras
hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario. “PRIMERO SE PAGAN LOS INTERESES”
3) La posesión del documento en poder del deudor que ampare el
cumplimiento de la obligación hace presumir su pago. //C-acreditamos
que pagamos con el recibo. Por la ley se permite el pacto en contrario.
IURIS ET DE IURE: Son aquellas que no admiten prueba en contrario. TAREA:
presunciones iure et de iure. Cualquier materia. CUENTA. PRESENTACIÓN.

IURIS ET DE IURE:

IMP- el acreedor no está obligado a recibir el pago que sea distinto del
acordado, aunque sea de mayor valor.

Martes 15 de abril de 2008.

OFRECIMIENTO DE PAGO SEGUIDO DE LA CONSIGNACIÓN


En realidad son dos cosas distintas pero van de la mano.
El ofrecimiento de pago: es el REQUIRIMEINTO DE QUE EL DEUDOR HACE
AL ACREEDOR PARA que le cobre. El deudor ofrece el pago –anda de
ofrecido-.
28 Indiferente con “j” o con “i”.
29 Aquellas cuyo cumplimiento se prolonga en el tiempo, como el pago de la renta.
LA CONSIGNACIÓN: el depósito que de lo debido hace el deudor a favor de su
acreedor.
Entonces INTERPELAR: REQUERIMIENTO DEL ACREEDOR AL DEUDOR-
está cobrando-.

¿CÓMO SE HACE LA CONSIGNACIÓN?


Billete de depósito expedido por la autorización que está autorizado.

CASOS EN QUE PROCEDE EL OFRECIMEINTO DE PAGOS


CLAVE-InNiDeLoDu
1. Cuando el acreedor se niega a recibir el pago o se niega a dar el
documento que lo justifique.
2. Cuando el acreedor es desconocido. //C- sabíamos que le
debíamos a tal persona, pero si muere a ¿quién le pagamos?
3. Cuando el acreedor se encuentra fuera de la localidad. //C-Se fue
de viaje el acreedor y se pacto pena convencional, se consigna.
4. Cuando el acreedor es dudoso en sus derechos. //C-una expoliación
de terrenos y el del terreno A no tenía cómo acreditar su propiedad,
para ello se le consignó y no se le entrega hasta que acredite.
5. Cuando el acreedor es incapaz y el deudor no quiere correr el
riesgo de un pago anulable. //C-artículos 2098 y 2099 CCDF y 224,
225 CPCDF.
ARTÍCULO 2098. Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida,
o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir,
podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa.
ARTÍCULO 2099. Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos, podrá el
deudor depositar la cosa debida, con citación del interesado, a fin de que justifique sus
derechos por los medios legales.
Capitulo V
De las preliminares de la consignación
Artículo 224.- Si el acreedor rehusare recibir la prestación debida o dar el documento
justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor
librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa.
Artículo 225.- Si el acreedor fuere cierto y conocido se le citará para día, hora y lugar
determinados, a fin de que reciba o vea depositar, la cosa debida. Si la cosa fuere
mueble de difícil conducción, la diligencia se practicará en el lugar donde se encuentre,
siempre que fuere dentro de la jurisdicción territorial; si estuviere fuera, se le citará y
se librará el exhorto o el despacho correspondiente al juez del lugar para que en su
presencia el acreedor reciba o vea depositar la cosa debida.

EL PROCEDIMIENTO
El procedimiento del ofrecimiento de pago seguido de la se encuentra
regulado del 225 al 234 del CPCDF; sin embargo, el TSJ creó la
DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES –
estas hay que llevarlas con el juez familiar siempre-
que es la autorizada para recibir cualquier consignación de pago excepto
de pensiones alimenticias. Se encuentra prevista en el 172 de la
LEY DEL TSJ.
NT-procedimiento original se da el escrito con un billete de depósito- de allí
se le deja en al dirección por un año para que con el recibo y credencial pase
a recoger su pago el acreedor.
Artículo 231.- La consignación y el depósito de que hablan los artículos anteriores
puede hacerse por conducto de notario público.-NO OBSTANTE NO LAS
RECIBEN POR LA LEY DEL NOTARIADO-CONTRADICCIÓN.

ACTITUDES DEL ACREEDOR QUE PUEDE ASUMIR EN UN


OFRECIMIENTO DE PAGO SEGUIDO DE CONSIGNACIÓN
1. Comparecer y recibir el pago. En este supuesto se
extingue la obligación.
2. Comparece y se niega a recibir el pago o no
se presenta; en este caso subsiste la obligación. Por tanto
para que el deudor se pueda liberar deberá llevar a cabo un
procedimiento en vía ordinaria civil para que un juez declare en
sentencia que estuvo bien efectuado el ofrecimiento de pago y en
consecuencia extinga la obligación o bien justifique la negativa del
acreedor para recibir el pago; y en este caso la obligación subsiste.
NT- No se extingue la obligación cuando la dirección tiene el pago. Para que lo
haga se necesita llevar un juicio en vía ordinaria civil, si justica su falta-sentencia-
sigue la obligación; si no ad contrario. -Hay gastos y costas de juicio-. //No siempre
hay que hacer este ofrecimiento del pago seguido de la consignación, es un
derecho pero no es una obligación.

ARTÍCULO 2100.-CCDF- La consignación se hará siguiéndose el


procedimiento que establezca el Código de la materia- PROCEDMIMEINTOS.
ARTÍCULO 2101. Si el juez declara fundada la oposición del acreedor
para recibir el pago, el ofrecimiento y la consignación se tiene como
no hechos.

Decíamos que los jueces no reciben dinero –cash- sino que reciben solo
billetes de depósito. Si son bienes inmuebles, ¿?
Si son muebles pero son difíciles de mover, debemos señalar el depósito donde
se encuentra el bien para que le haga entrega al acreedor.

PAGO DE DEUDAS EN DINERO


Conforme al artículo 8 de la LEY MONETARIA la obligación de
pagar cualquier suma en moneda mexicana se solventará entregando
billetes o monedas del curso legal como lo establece el artículo
2389 del CCDF.
ARTÍCULO 2389. Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una
cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago,
sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda
extranjera, la alteración que ésta experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuario.
Pero si la deuda se contrajo en moneda EXTRANGERA, se solventará con
moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y
fecha en que se realice el pago.
NT- La ley monetaria es una ley federal y conforme a ella se solventan deudas
en moneda extranjera. Hubo un tiempo donde no se te vendían dólares a
excepción de que tuvieses pasaportes y solamente te daba $500.00 para eso
sirve esta ley. //Depende el lugar el costo de la moneda extranjera, cuesta más
en la frontera que en otros lados//Se supone que la moneda extranjera no
tiene curso legan, no obstante dicen tesis de la corte que sí es válido acordar
pagar así –entonces sí hay.

EJECUCIÓN FORZADA
Se usa hasta que se tiene sentencia final que cause ejecutoria. COSA
JUZGADA.
Ocurre cuando el acreedor víctima del incumplimiento de su deudor acude
ante el juez competente a demandar el cumplimiento d la obligación y el juez
una vez seguido el procedimiento judicial dicta sentencia condenando al pago
de la prestación que se reclamó, haciendo uso si es necesario de las MEDIDAS
DE APREMIO para que se cumpla con la prestación.
-Propiamente vendría a ser la ejecución de la sentencia- que viene en el 500 al
533 del CPCDF. Que se presenta cuando ya tenemos SENTENCIA
DEFINITIVA DONDE SE CONDENA AL PAGO. Ahora bien, viene la
ejecución de la sentencia (que es su cumplimiento).

EJECUCIÓN FORZADA EN OBLIGACIONES DE DAR


Si se trata de sumas de dinero el 2964 del CCDF establece que el deudor
responde con su patrimonio por ello sufrirá
ejecución sobre los bienes de su propiedad que
son susceptibles de embargo los cuales serán
rematados y del numerario que se obtenga se
pagará el crédito del acreedor.
507 y 544 del CPCDF.
Artículo 507.- Si la sentencia condenare al pago de cantidad líquida, se procederá
siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de
bienes, en los términos prevenidos para los secuestros.
Artículo 544.- Quedan exceptuados de embargo:
I. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia desde su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, en los términos establecidos por el Código Civil;-HAY UN LÍMITE,
TODOS PDEMOS HACER PATRIMONIO FAMILIAR SIN EMBARGO NO DEBEN DE SER LOS
BIENES MUY COSTOSOS.
II. El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordinario del deudor, de su
cónyuge o de sus hijos no siendo de lujo, a juicio del juez;
III. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor
esté dedicado;
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura
Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática 83
IV. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto
fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados, a juicio del juez, a
cuyo efecto oirá el informe de un perito nombrado por él;
V. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al
estudio de profesiones liberales;-QUE TRABAJE POR SU CUENTA, NO NECESARIAMNETE
TIENE QUE SER PROFESIONISTA, SE VALE CON OFICIOS.
VI. Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensables para
éste, conforme a las leyes relativas;
VII. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de
las negociaciones mercantiles e industriales, en cuanto fueren necesarios para
su servicio y movimiento, a juicio del juez, a cuyo efecto oirá el dictamen de un
perito nombrado por él, pero podrán ser intervenidos juntamente con la
negociación a que estén destinados;-PERO SI INTERVENIR, QUE ES QUE UN
ADMINISTRADOR QUE SE SEÑALE.
VIII. Las mieses –SEMILLAS ANTES DE SER COSECHADAS- antes de ser cosechadas, pero
no los derechos sobre las siembras;
IX. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;
X. Los derechos de uso y habitación;
XI. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor están constituidas,
excepto las de aguas, que es embargable independientemente;-SERVIDUMBRE DE DR-
XII. La renta vitalicia, en los términos establecidos en los artículos 2785 y 2787 del
Código Civil;
XIII. Los sueldos y el salario de los trabajadores, en los términos que establece la Ley
Federal del
Trabajo; siempre que no se trate de deudas alimenticias o responsabilidad proveniente
de delitos;
XIV. Las asignaciones de los pensionistas del erario;-RAZÓN, ES PARA SU SUBSISTENCIA-
XV. Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que en su fraccionamiento haya
correspondido a cada ejidatario. –OBSOLETO, PORUQE HAY LEY AGRARIA Y CASI NO HAY.

EJECUTAR ES CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN. Si yo tengo casa a mi nombre


con esa se me puede cobrar.

SI LA OBLIGACIÓN ES DE DAR Y CONSISTE EN LA ENTREGA DE UNA COSA


EL juez dictará orden de SECUESTRARLA y hacer entrega al acreedor.
Si la misma desapareció o fue ocultada el deudor pagará daños y
perjuicios.
Artículo 525.- Cuando en virtud de la sentencia o de la determinación del juez
debe entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner
en posesión de la misma al actor o a la persona en quien fincó el remate
aprobado, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que solicite
el interesado.
Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le mandará entregar al actor o
al interesado, que indicará la resolución. Si el obligado se resistiere, lo hará el
actuario, quien podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper
las cerraduras.
En caso de no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia, se
despachará la ejecución por la cantidad que señale el actor, que puede ser
moderada prudentemente por el juez, y sin perjuicio de que se oponga al monto
el deudor.
Si la cosa a entregar es un inmueble el juez ordenará al actuario darle
posesión al acreedor. 525 primer párrafo. 525 primer párrafo.

IMP- En un embargo tiene derecho a elegir el deudor qué bienes se van a


embargar.
Jueves 17 de abril de 2008.
EX – Si es señale nada más señala, si es explique ahora sí. Pluma, lápiz no. L-
e-t-r-a-w-e-y.

EJECUCIÓN FORZADA EN OBLIGACIONES DE HACER


En este supuesto el juez señalará un término prudente para cumplir
con la prestación y si no lo hace el obligado se ordenará a que lo realice un
tercero –siempre y cuando sea posible- y en caso de que no se pueda realizar
por un tercero, se pagarán daños y perjuicios.
2027 CCDF 517 CPCDF
CAPITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DE HACER O DE NO HACER
ARTÍCULO 2027. Si el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir
que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible.

Artículo 517.- Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al


que fue condenado
un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho
y de las personas.
Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes:
I. Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiere prestarse por otro, se le
compelerá empleando los medios de apremio más eficaces, sin perjuicio del
derecho para exigirle la responsabilidad civil;
II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el juez nombrará persona que lo
ejecute a costa del obligado en el término que le fije;
III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración
de un acto jurídico, el juez lo ejecutará por el obligado, expresándose en el
documento que se otorgó en rebeldía.
En el caso en que el arrendatario, en la contestación a la demanda, confiese o
se allane a la misma, el juez concederá un plazo de cuatro meses para la
desocupación del inmueble.

EJECUCIÓN FORZADA EN OBLIGACIONES DE NO HACER


En este caso el deudor pagará daños y perjuicios. Si llegó a producir una obra
material se mandará a destruir a costa del deudor.
2028 CCDF y 524 CPCDF.

ARTÍCULO 2028. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de
daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que
sea destruída a costa del obligado.
Artículo 524.- Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en
el pago de daños y perjuicios al actor, quien tendrá el derecho de señalarlos
para que por ello se despache ejecución, sin perjuicio de la pena que señale el
contrato o el testamento.

En concordancia se pagan daños y perjuicios.

PLAZO PARA EJECUTAR UNA SENTENCIA


Diez años contados a partir de que causó ejecutoria. 528 CPCDF.
ARTÍCULO 529. Si los bienes del incapacitado, enumerados en el artículo que precede, aumentan o
disminuyen durante la tutela, podrán aumentarse o disminuirse proporcionalmente la hipoteca,
prenda o la fianza, a pedimento del tutor, del curador, del Ministerio Público o del Consejo Local de
Tutelas.

EFECTOS PARTICULARES DE LAS OBLIGACIONES


Al hablar de efectos hablamos de consecuencias de las obligaciones aquí
vienen la teoría de los riesgos, de la recisión y al saneamiento por
evicción y vicios ocultos.

TEORÍA DE LOS RIESGOS


Se aplica cuando una de las partes en un contrato no puede cumplir con su
obligación por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. La REGLA GENERAL:
EN UN CONTRATO BILATERAL (derechos y obligaciones recíprocas) –se
extingue la obligación-se exime a la parte que no puede cumplir por
dichas circunstancias. Lo mismo que al otro contratante. El contrato se
extingue sin responsabilidad para ninguna de las
partes, perdiendo cada una sus propios gastos, esto obedece al principio
DE QUE NADIE ESTÁ OBLIGADO A LO IMPOSIBLE. Esa imposibilidad
deriva de una causa ajena de la voluntad del deudor. 2024 CCDF.

REGLA GENERAL- ARTÍCULO 2024. En los contratos en


que la prestación de la cosa no importe la traslación de la
propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del ACREEDOR, a
menos que intervenga culpa o negligencia de la otra parte.

LA REGLA PARTICULAR se aplica en los CONTRATOS


TRASLATIVOS DE DOMINIO, donde EL DUEÑO sufre la pérdida o el
demérito –daño- de la cosa objeto del contrato. En aplicación al principio RES
PERIT DOMINO. 2017 Fracción V:
REGLA PARTICULAR -V. Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza
mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a
menos que otra cosa se haya convenido.

RESICIÓN
Modo de PRIVAR DE EFECTOS un contrato válido30
mediante la extinción de las obligaciones provenientes de dicho contrato por
incumplimiento culpable de una de las partes.

30 Si está afectado en sus elementos de validez se da la NULIDAD, si existencia, INEXISTENCIA . La recisión


opera cuando hay elementos de validez y existencia , y cualquier parte no quiere cumplir. IMP – EX.
IMP- VIP- ARTÍCULO 1949. La facultad de resolver
las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas,
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo
que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el
cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.
También podrá pedir la resolución aún después de haber
optado por el cumplimiento, cuando éste resultare
imposible.
Resolución viene siendo recisión, en términos jurídicos se usa como sinónimo.
-Tú no me puedes exigir que cumpla si no has cumplido.

EFECTOS
Para que se produzcan se requiere de declaración judicial
es decir, que exista una sentencia dictada por el juez competente que declare
la recisión del contrato.
1. Volver las cosas al estado anterior cuando ello sea posible mediante
la restitución de las prestaciones que se otorgaron las partes.
2. Libera al perjudicado de sus obligaciones por el incumplimiento del
otro.
3. Extingue la obligación a cargo del deudor incumplido, pero lo hace
responsable del pago de daños y perjuicios.
CLAVE: -VLE-

PACTO COMISORIO EXPRESO


Opera cuando las partes expresamente estipulan que en caso de
incumplimiento de alguna de ellas, respecto de sus obligaciones, se producirá
la recisión del contrato SIN NECESIDAD DE
DECLARACIÓN JUDICIAL.
No hay una disposición en la ley que la definan, pero si tesis de jurisprudencia
de la corte respecto a que es plenamente válido. Esto tiene que ser claro y
expreso.

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO A


TÍTULO ONEROSO
Solo tenemos dos permuta y compraventa. Estos efectos
implican el saneamiento por evicción y por vicios ocultos.
SANEAR: indemnizar. obligación de
Consiste en la
reparar daños y perjuicios causados a un adquirente
de una cosa a título oneroso por causa de evicción o
de vicios ocultos.

EVICCIÓN
Habrá evicción cuando el adquirente de una cosa es privado de todo
sentencia que ha causado ejecutoria
o parte de ella por una
fundada en un derecho anterior al del adquirente.
Art. 2119.

Martes 22 de abril de 2008.

PLEITO DE LA EVICCIÓN:
Lo inicia un tercero que tiene un mejor derecho en contra del adquirente,
solicitándole la entrega de la cosa. Generalmente se hace a través de un
juicio reivindicatorio y en cuanto sea emplazado el adquirente deberá
denunciar el pleito de la evicción al enajenante para que salga en su defensa.
La falta de este aviso extingue el saneamiento
2124 en relación con 2140 fracción V del CCDF.
ARTÍCULO 2124. El adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le
enajenó.
ARTÍCULO 2140. El que enajena no responde por la evicción:
I. Si así se hubiere convenido;
II. En el caso del artículo 2123;
III. Si conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción, lo hubiere ocultado dolosamente al
que enajena;
IV. Si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no imputable al que enajena, o de
hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo acto;
V. Si el adquirente no cumple lo prevenido en el artículo 2124;
VI. Si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros sin consentimiento del
que enajenó;

Si el adquirente sufre evicción su vendedor le debe reparar los daños y


perjuicios. Y si no lo hace, lo podrá obligar a través del juicio de
saneamiento que se tramita en vía ordinaria civil.

PLEITO DEL SANEAMIENTO


Se presenta la demanda en vía ordinaria civil reclamando el pago de los
daños y perjuicios que se ocasionaron al privarles de la propiedad de una
cosa que se adquirió a título oneroso exhibiendo las copias certificadas del
juicio mediante el cual se sufrió la evicción (que es un juicio generalmente
reivindicatorio).
La cuantía del saneamiento: varía según se actúe de mala o de buena fe por
parte de quién se enajenó.

Caso: Hace poco un propietario de un predio se encuentra que en


internet se vende su propiedad; con su nombre y todos los datos. Al
percatarse demanda, en la investigación se descubre que en el catastro
–rpp- se perdieron los documentos; alterno al fraude penal, se ve que se
demanda: la nulidad de esas escrituras viciadas.

Hay buena fe cuando el que enajena no sabía que no podía disponer de la


cosa: entonces devuelve el precio integro que recibió por la cosa, los gastos
que se hayan generado con motivo del contrato si es que los hubo, los gastos
que se originaron con el pleito de la evicción y del saneamiento y las mejoras
útiles y necesarias que se le hubieren hecho a la cosa. (aquí no hay daños y
perjuicios).
2126 CCDF.

IMP- Útiles y necesarias: necesarias para la manutención del inmueble.

Si actuó de mala fe tendrá las mismas obligaciones que el de buena fe, con las
siguientes agravantes:
1) Devolver a elección del adquirente el precio que tenía la cosa cuando la
adquirió o el que tenía cuando sufrió la evicción (plusvalía).
2) pagar las mejoras voluntarias y de mero placer que se le hayan hecho a la
cosa. Vg. Caba, alberca, etc. –ES EL ÚNICO SUPUESTO DONDE ESTAS SE
PAGAN.
3) Pago de daños y perjuicios.
2127.

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS:


Los vicios ocultos son los defectos o imperfecciones indetectables de una cosa
que la inutilizan para le fin al que estaban destinadas que de haberlas
conocido el adquirente n olas habría comprado o hubiese pagado un menor
precio por ellas.
2142 CCDF.

Son ocultos, imperfecciones indetectables que no saltan a la vista. Si


compramos la cosa y los defectos se ven, es sobre nuestra responsabilidad.
Si se compra un traje y la tela defectuosa –que no se ve a simple vista- al
llover se deshace, lo que sucede es que hay acciones para ello.

Elementos de los vicios ocultos:


1) Que los defectos no sean manifiestos
2) Que esos defectos ocultos sean de tal maneras graves que priven de aptitud
para el uso de la cosa o disminuyan de tal modo que no se habría hecho la
adquisición si se hubiera conocido de ellos.

Vg. Si compras un portafolio con una ralladura debajo por no darte cuenta,
¿se puede reclamar? No, fue tu culpa por no verlo.

ACCIONES PARA RECLAMAR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS


Tenemos dos:
1) acción RESCISORIA.
2) acción QUANTI MINORIS.

ACCIÓN RESCISORIA: Mediante la cual el enajenante devuelve el precio que


recibió por la cosa y el adquirente hace la devolución de la cosa defectuosa. –
IMP- SE NECESECITA PARA QUE OPEREINTERPONER LA DEMANDA QUE
SE DEMUESTRE EL VICIO EN UN PERITAJE Y LO MÁS IMPORTANTE, LA
SENTECNIA QUE DECLARE LA RESICIÓN- 2144 en
relación con 2156 CCDF.
ARTÍCULO 2144. En los casos del artículo 2142, puede el adquirente exigir la rescisión del
contrato y el
pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad proporcionada del
precio, a
juicio de peritos.
ARTÍCULO 2142. En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento
por los
defectos ocultos de la cosa enajenada que la haga impropia para los usos a que se la destina, o
que
disminuyan de tal modo este uso, que a haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la
adquisición o
habría dado menos precio por la cosa.

ACCIÓN QUANTI MINORIS través de ella se demanda una rebaja


proporcional que será determinada a juicio de peritos y el adquirente
conserva la cosa.
-Los peritos van a calificar EN AMBAS.

El plazo par hacer valer las acciones por defectos o vicios ocultos es de 6
meses contado a partir de que se hizo la entrega
de la cosa enajenada sin perjuicio de que las partes están
facultadas para ampliar, suprimir o restringir ese plazo. 2149 CCDF.
ARTÍCULO 2149. Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2142 al 2148, se

los seis meses, contados desde la entrega de la


extinguen a IMP-
cosa enajenada, sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los
artículos 2138 y 2139.
IMP-Sin embargo las partes pueden ampliar o suprimir o reducir, pero se
tiene que hacer expreso.
EXCEPCIONES
1) No se responde por defectos o vicios ocultos cuando el bien se obtuvo en
remate judicial. 2162 CCDF.
2) En el supuesto de que un animal que se adquiere muere dentro de
los tres días siguientes a la adquisición se presume que estaba
defectuoso. La acción para reclamar dura solo 20 días. –PLAZO MÁS
CHIQUITO EN EL CCDF.
ARTÍCULO 2153. Cuando el animal muere dentro de los tres días
siguientes a su adquisición, es responsable el enajenante, si por juicio
de peritos se prueba que la enfermedad existía antes de la enajenación.
ARTÍCULO 2155. En el caso de enajenación de animales, ya sea que
se enajenen individualmente, por troncos o yuntas, o como ganados, la acción
redhibitoria por causa de tachas o vicios ocultos, sólo dura veinte días,
contados desde la fecha del contrato.
3) cuando los vicios o defectos salten a la vista, o bien cuando el adquirente es
perito en la materia por razón de su oficio o prefación.
ARTÍCULO 2143. El enajenante no es responsable de los defectos
manifiestos o que estén a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el
adquirente es un perito que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente
conocerlos.

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO


Si tu no cumples no me exijas que cumpla.
-toda excepción se hace en juicio.
En principio en las obligaciones nacidas en el contrato bilateral (hay derechos
y obligaciones de ambas partes) se deben cumplir simultáneamente. Si una de
las partes sin haber proporcionado su prestación demanda de la otra el pago
ésta se podrá resistir a entregarlo y podrá hacerla valer esta excepción
inspirada en un principio de justicia ya que ambas partes deben cumplir con
su prestación, no existe disposición expresa en el CCDF al respecto ero
existen tesis de jurisprudencia de la corte en las cuales se sostiene que las
partes deben llevar a cabo el cumplimiento y no se podrá exigir a la otra a que
cumpla si no se ha otorgado la prestación que les corresponde e apoyo a lo
dispuesto por el 1949 CCDF.
ARTÍCULO 1949. La facultad de resolver las obligaciones se entiende
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no
cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de
la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.
También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
-Aquí cuando hay buena fe no debe de pagar daños y perjuicios.
Martes 29 de abril de 2008.
ACCIONES PROTECTORAS DEL ACREEDOR QUIROGRAFARIO
El acreedor quirografario es aquel que no cuenta con una garantía para
recuperar su crédito, como sería una fianza prenda o hipoteca. Y en
consecuencia cuenta solo con la llamada prenda genérica de su
deudor, es decir con todo su patrimonio excepto los bienes señalados en al ley.
–Que ya vimos.
-El acreedor quirografario está muy arriesgado a que su deudor haga
maniobras para quedar en estado de insolvencia: permutando, donando, etc.
Estos actos se pueden atacar a través de algunas acciones que a continuación
se mencionan.
Las acciones que protegen al acreedor quirografario son:
1. LA ACCIÓN PAULIANA.
2. LA DECLARATIVA DE SIMULACIÓN.
3. LA ACCIÓN OBLICUA
4. DERECHO DE RETENCIÓN
-DROP-

ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA


Es LA QUE TIENE EL ACREEDOR PARA PRIVAR DE efectos los actos jurídicos
reales de su deudor que para declararse en estado de insolvencia y eludir
sus responsabilidades celebra contratos de compraventa, donación o hipoteca.
2173 CCDF.
-Ataca los contratos reales del deudor para quedar insolvente. Vg. Tengo solu
un auto, y vendo los dos; contra ello opera la Pauliana pero con requisitos.

REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN PAULIANA


1) se haya celebrado un verdadero contrato, venta, donación, cesión de
derechos, etc.
2) que con la celebración de dicho contrato el deudor que de en edo. De
insolvencia. //C.-esto es importante porque si tengo varias casas y autos no
puedo ejercer la acción pauliana porque hay suficientes bienes para hacer
valer la acción.
3) que el contrato a revocar se de a fecha posterior al crédito del acreedor
demandante ya que si es anterior resultaría que el deudor no agravó
su situación patrimonial.

IMP-La acción pauliana solo procede en contratos


onerosos como la compraventa cuando existe mala fe por
parte del vendedor y del tercero que contrató
con él. Toda vez que el legislador protege siempre al tercer adquirente de
buena fe a título oneroso. En el caso de contratos a título
gratuito siempre.
2164 CCDF.
-No es fácil hacer la valer, porque solamente se requiérela mala fe de quién
compra y venda; acreditar la mala fe –la buena se presume siempre- esto es
por la seguridad jurídica. A diferencia de los contratos gratuitos.

Esta acción alcanza a los adquirentes a título gratuito


aunque exista BUENA FE.
-Se ignora porque se dona la casa y se recibe. Se puede revocar la donación
por la acción pauliana. El beneficio es hacer cobrar la acción.
solo beneficia al acreedor que la
El efecto de la acción pauliana
hace valer y cesa cuando se satisface la deuda o
cuando el deudor adquiere otros bienes para cumplir
con sus obligaciones. O bien el tercero que adquirió
los bienes paga al acreedor que ejerce la acción
pauliana.
IMP--Quién cobra es quién ejercitó la acción, si hay más deudores. Pero si
hay secundarias donaciones –como todas son a título
gratuito- se puede ejercer la acción pauliana. Si hay
una compraventa en alguno de ellos, ya no se podrá.
La mala fe necesaria para la acción pauliana es que a
quién se le enajena sepa que es para que ya no se le
page a otro.
II.- EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN A TERCERO
CAPITULO I
DE LOS ACTOS CELEBRADOS EN FRAUDE DE LOS ACREEDORES
ARTÍCULO 2163. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su
acreedor, pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la
insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta
la acción, es anterior a ellos.
ARTÍCULO 2164. Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener lugar
en el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe,
tanto por parte del deudor, como del tercero que contrató con él.-SOLO SE
EJERCE SI EXISTE LA MALA FE, PERO ES DIFICIL PORQUE SE NECESITA
CAS ICASI QUE LO CONFIESE.
ARTÍCULO 2165. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando
haya habido buena fe por parte de ambos contratantes.
RESUMEN:
-Si es gratuito siempre se podrá revocar.
-Si es oneroso se requiere la mala fe.
IMP- EFECTO: REGRESAR BEINES AL PATRIMONIO
DEL DEUDOR PAR AQUE UNA VEZ REGRESADOS,
EL QUE ACCIONÓ, PUEDA DOBRAR
PREFERENTEMENTE. Se puede revocar los
contratos onerosos cuando se actúe de mala fe. Y el
gratuito siempre.

ACCIÓN DECLARATIVA DE SIMULACIÓN


Es la que tiene el acreedor para dejar sin efectos los
AJ ficticios y traer de nuevo al patrimonio del
deudor los bienes que aparentemente habían salido
de él.
Hay SIMULACIÓN cuando se declara una cosa
distinta de la realidad en forma consiente y con el
acuerdo de la persona a quién va dirigida. –además con la
complicidad de una persona.
Documento aparente: si te lo doy.
Oculto: ni madres.
Si se vende por parte del propietario -.aunque fingido – esa venta será válida.
Pero hay tesis de la SCJN por la que el que vendió deberá ser responsable y
hay acción para que el primer propietario consiga al menos el valor de su
propiedad.

TIPOS DE SIMULACIONES
SIMULACION ABSOLUTA: nada tiene de real,
SIMULACIÓN RELATIVA: TIENE UN ACTO REAL Y OTRO APARENTE.

En toda simulación existen dos consentimientos:


1) secreto y confidencial. Que puede ser verbal o formalizarse por
escrito, en el que las partes convienen que en el contrato que se tiene, nada
es real.
2) el acto jurídico público que ha sido simulado por las partes con el fin de
engañar.

EFECTOS
La simulación no produce efectos entre las partes
que lo celebran. 2182 CCDF; Pero sí se dan efectos
para los terceros que han adquirido a título
oneroso y de buena fe.
CAPITULO II
DE LA SIMULACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS
ARTÍCULO 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en
realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.
ARTÍCULO 2182. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que
oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare.
ARTÍCULO 2184. Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien
pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha pasado a título
oneroso
a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución.
También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.
Sin embargo se dice que esto es contrario a derecho pues nadie puede alegar
en su favor su propia ilegalidad, pero dice la SCJN que sí.

ACCIÓN OBLICUA
contrarrestar las
La tiene el acreedor para
actitudes pasivas de su deudor que deja
perecer sus derechos al abstenerse de reclamarlos y
se encuentra prevista en le artículo 29 CCPC.
Dice la Licenciada que jamás la haría valer dado que la vía directa es
más sencilla, diciendo le a juez que gire oficio al deudor de mi deudor
de que se abstenga de la pagar la deuda y la ponga a disposición del juzgado.

Artículo 29.- Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien compete
o por su representante legítimo. No obstante eso, el acreedor puede ejercitar las
acciones que competan a su deudor cuando conste el crédito de aquél en título
ejecutivo y, excitado éste para deducirlas, descuide o rehuse hacerlo. El tercero
demandado puede paralizar la acción pagando al demandante el monto de su
crédito.
Las acciones derivadas de derechos inherentes a la persona del deudor nunca
se ejercitarán por el acreedor.
Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a su deudor
ejercitarán las acciones pertenecientes a éste, en los términos en que el Código
Civil lo permita.

ACREEDOR DEUDOR
DEUDOR DE MI DEUDOR

REQUISITOS DE LA ACCIÓN OBLICUA


1) La existencia de un crédito a favor del deudor que está en un documento.
2) el deudor se abstenga de cobrar su crédito.
3) que los créditos no sean personalísimos, que los pueda ejercer persona
diversa al titular.

EFECTOS
El efecto de la acción es ingresar bienes al patrimonio del deudor para que
pueda embargar preferentemente el acreedor que hizo valer la acción
oblicua.
DERECHO DE RETENCIÓN
Facultad del acreedor para retener una cosa
propiedad de su deudor mientras este no le pague lo
que le debe en relación con al misma. El derecho de
retención es un derecho sui generis31 ya que no tenemos la faculta de
disponer de los bienes sino solo nos facilita el embargo de los mismos para
poder recuperar nuestros créditos.
En el CCDF no existe una disposición expresa que nos faculte a ejercer el
derecho de retención en todos los casos sino solo en aquellos que
la ley lo autoriza, por ejemplo: en la compraventa el vendedor tiene
derecho a retener la cosa mientras no se le pague lo que se le debe en
relación con la misma.
Vg. Se me vendió un coche, pero dando y dando. //El hotelero puede retener el
equipaje hasta que no se pague la deuda. Pero no podrá disponer de esas
cosas.
En el contrato de permuta, arrendamiento, mandato y transporte opera el
derecho de retención.
el derecho de retención tiene como ventaja ejercer presión sobre le deudor al
privarlo de sus bienes mientras no se le pague.

EFECTO DEL DERECHO DE RETENCIÓN


La tenencia de la cosa que el retenedor no puede ni usar ni
obtener provecho de al misma.
Martes 6 de mayo de 2008.

TRANSIMICIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES


EXAMEN- Día 27 de ese mes.
-El crédito se puede transmitir a través de 2 figuras llamadas:
1. CESIÓN DE DERECHOS Y
2. SUBROGACIÓN POR PAGO.
CE-SU-
-La deuda se transmite por
1. CESIÓN O
2. ASUNCIÓN DE DEUDAS
CE-AS-

31 Pero la cosa en relación a la que se debe y no cualquier cosa.


LA CESIÓN DE DERECHOS
La contrato mediante el cual el
cesión de derechos es un
titular de un derecho llamado cedente lo trasmite a
otro llamado cesionario de manera gratuita u
onerosamente sin modificar la relación jurídica
original.
2029 CCDF.
La relación jurídica original la integran el acreedor y deudor. Mediante la
cesión de derechos sustituimos al acreedor. Pero sigue siendo la
misma relación jurídica.
Cedente-titular del crédito.
Cesionario-quién lo recibe.

NATURALEZA JURÍDICA
Es una forma de transmitir la titularidad de los derechos mediante compra-
venta si a cambio de los derechos cedidos se paga un precio cierto y en
dinero, mediante permuta o por donación si a cambio de los derechos
cedidos no se entrega nada.
Se hace una sesión de derechos y no una compraventa cuando por el supuesto
en que nos encontramos no podemos hacer la compraventa.

En la cesión de un crédito se observarán las disposiciones relativas al


acto jurídico que le de su origen. En lo que no estén modificadas por el
capítulo de la cesión de derechos. 2031 CCDF.
-si estoy comprando a plazos un auto, no tengo aún el papel del mismo, por
ello para venderlo deberé no vender sino ceder los derechos.

LOS DERECHOS QUE SE PUEDEN CEDER


En principio todos y por excepción no se puede ceder en los
siguientes supuestos:
1) Cuando lo prohíbe la ley. Por ejemplo el 1916 tercer párrafo que se refiere
al daño moral (que es derecho personalísimo).
2276
3) cuando por la naturaleza Misma del derecho no es posible su transferencia.
Allí se encuentran todos los derechos que derivan de la familia.
3) cuando las partes han convenido expresamente que los derechos que surjan
entre ellos no se van a ceder. –Esto es dada la PAV. Vg. En el arrendamiento
pactamos que no puede subarrendar.
-LE-NA-CO-
FORMA DE LA CESIÓN DE DERECHOS
La cesión de un crédito se debe hacer por escrito público o privado
dependiendo del crédito que se va a ceder que lo deben firmar el
cedente, el cesionario y dos testigos.
2029 CCDF.
2033 CCDF, por lo que es un contrato formal. Se requiere que sea escrito y
nunca verbal.

EFECTOS DE LA CESIÓN DE DERECHOS


Surgen dos efectos:
1) Para las partes que lo celebran (cedente y cesionario). Son los siguientes:
1.- Se transmite las facultades jurídicas del cedente al cesionario desde
el momento que se celebra el contrato por tanto el cesonario es el
nuevo titular del crédito y no requiere la anuencia del deudor.
2030 CCDF.
2.- También se transfieren las garantías accesorias al crédito que pasan
al nuevo titular así como los intereses vencidos. 2032 CCDF.
Como la relación jurídica original no cambia el deudor puede oponer al
cesionario todas las excepciones que deriven del crédito y que podrían
hacer valer al cedente
2035.
3.- El cedente a título oneroso queda sujeto
a responder de la evicción, debe también
garantizar la existencia y legitimidad del
crédito, pero no responde de la solvencia
del deudor. A menos que la insolvencia haya sido pública y
notoria. 2042 y 2043. IMP-
2) Efectos de la cesión frente al deudor:
1.- La cesión no le surte efectos al deudor mientras no se le haya
notificado de manera fehaciente (que se pueda demostrar, acreditar) es
decir por conducto de juez, de notario o de testigos. 2036. –Es un
contrato y se debe notificar de manera fehaciente.
2.-Mientras no se le notifique al deudor se libera de su deuda y la
extingue pagando al acreedor original sin embargo una vez que ha sido
notificado debe pagar a su nuevo acreedor. 2040 CCDF.
3.- El deudor no necesita dar su conformidad para llevar a cabo una
cesión de derechos ni tampoco la puede impedir salvo en el supuesto
que la deuda estuviere sujeta a ser extinguida por compensación con
un crédito que tuviere o contara el acreedor original pero si dio su
consentimiento para llevar a cabo la cesión no podrá oponer al
cesionario la compensación que le pudo hacer valer al cedente. 2038 y
2201 CCDF.
-Se pueden ceder los derechos hereditarios.
-PEDACITO EN APUNTE.
Jueves 8 de mayo de 2008.

Se habló del ejemplo pasado. Se mencionó lo siguiente:


CAPITULO II
DE LA APERTURA Y TRANSMISIÓN DE LA HERENCIA
ARTÍCULO 1649. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando
se declara la presunción de muerte de un ausente.
ARTÍCULO 1650. No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si no ha sido
instituído heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le corresponde
conjuntamente con otros, sin que el demandado pueda oponer la excepción de que la herencia no le
pertenece por entero.
ARTÍCULO 1651. Habiendo albacea nombrado, él deberá promover la reclamación a que se refiere
el artículo precedente y siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho de pedir su
remoción.
ARTÍCULO 1652. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los
herederos.
Y se confirmó:
ARTÍCULO 2047. El que cede su derecho a una herencia, sin enumerar las cosas de que ésta se
compone, sólo está obligado a responder de su calidad de heredero.
ARTÍCULO 2048. Si el cedente se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa
de la herencia que cediere, deberá abonarla al cesionario, si no se hubiere pactado lo contrario.
ARTÍCULO 2049. El cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por
las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo si hubiere pactado lo
contrario.

LA SUBROGACIÓN POR PAGO


Subrogar significa substituir hará subrogación por pago cuando el acreedor es
sustituido por un tercero interesado que paga la deuda o presta dinero para
tal fin.
-cualquiera puede pagar, recordando lo anterior; inclusive alguein en contra
de la voluntad del deudor; empero no cualquiera puede sustituir el lugar del
acreedor solamente cunddo la ley l oautoriza o cuando la ley lo permite. Así
hay subrogación:
Legal y
Voluntaria
Solo así se puede.
No todo pago efectuado por un tercero es subrogatorio sino solo el que realiza
un tercero con interés jurídico en el cumplimiento de la obligación.
Interés jurídico: el que tiene el tercero en que se cumpla con la obligación. Ya
que de lo contrario se le puede perjudicar.
Vg. Tienes novia y le paga la deuda ese es un interés afectivo y moral; pero no
jurídico. Pero yo soy fiador de usted, si tu no pagas me van a demandar y
entonces si tengo nterés jurídico.

CLASES DE SUBROGACIÓN:
1. LEGAL
2. CONVENCIONAL.
La legal se encuentra prevista en la propia ley y produce sus efectos porque
así lo dispone la misma y algunos casos están en los artículos 2058, 2059,
1999 y 2830.
CAPITULO III
DE LA SUBROGACIÓN
ARTÍCULO 2058. La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración
alguna de los interesados:
I. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente;
II. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación;-TODAS LAS DE
INTERÉS LEGAL, EN ESTE SUPUESTO ENTRAN.
III. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia;
IV. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario
anterior a la adquisición.
ARTÍCULO 2059. Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare
con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por ministerio de la ley en los derechos del
acreedor, si el préstamo constare en título auténtico en que se declare que el dinero fue prestado
para el pago de la misma deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó sólo tendrá los
derechos que exprese su respectivo contrato.
IMP-el contrato de mutuo no tiene formalidad, pero para que yo
me subrogue debe constar en un documento.
ARTÍCULO 1999. El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los
otros codeudores la parte que en ella les corresponda.
Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales.
Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido
entre los demás deudores solidarios, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiere libertado de la
solidaridad.
En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor.
ARTÍCULO 2830. El fiador que paga, se subroga en todos los derechos que el acreedor tenía contra
el deudor.

LA SUBROGACIÓN CONVENCIONAL
Proviene de un acuerdo de voluntades en el que las partes convienen como
sería el tercero que va a pagar la deuda y el acreedor que los subroga en sus
derechos. Conforme al artículo 2072 del CCDF el acreedor no está obligado a
subrogar sus derechos a un tercero sin embargo sí lo puede hacer ya que no
existe prohibición alguna en la ley.
ARTÍCULO 2072. El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero; pero no está obligado a
subrogarle en sus derechos, fuera de los casos previstos en los artículos 2058 y 2059.
Vg. Juana es acreedora y en garantía tiene una casa en Cuernavaca, alguien
ofrece al pagar el crédito pero para que se le subrogue. El convenio es entre
el tercero que paga y el acreedor.

EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN
1. Se transfiere el crédito del acreedor original al tercero que paga la
deuda.
2. Se transfiere el crédito con todas sus garantías porque se trata de la
misma relación jurídica.
3. Se desliga al acreedor original aún en contra de su voluntad al
solventarle su crédito.
DIFERENCIAS ENTRE LA CESIÓN DE DERECHOS Y LA SUBROGACIÓN
POR PAGO
1. La cesión de derechos es un contrato; la subrogación legal no. 32
2. En la cesión de derechos el acreedor trasmite voluntariamente su
crédito.
3. En la subrogación por pago el acreedor se ve desplazado aún en contra
de su voluntad.
4. En la sesión de derechos no existe forzosamente un pago ya que puede
ser gratuita.
5. En la subrogación por pago siempre debe de existir un pago.
IMP- Siempre debe haber pago en la subrogación

Martes 13 de mayo de 2008.

CESIÓN DE DEUDAS
Es un contrato que celebran el acreedor, el deudor y el tercero que asume la
deuda en la cual el acreedor otorga su voluntad para que un tercero asuma la
deuda y le deudor original quede desligado del a misma.
CAPITULO II
DE LA CESIÓN DE DEUDAS
ARTÍCULO 2051. Para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta
expresa o tácitamente.
La doctrina le dice ASUNCIÓN DE DEUDAS

NATURALEZA JURÍDICA DE LA CESIPON E DEUDAS


Es un acto jurídico en el que intervienen tres voluntades:
1. Acreedor
2. Deudor
3. Tercero que asume la deuda.
La más importantes la del acreedor sin la cual no podría llevarse a cabo la
sustitución.

El acreedor puede dar su voluntads para la cesión de deudas de manera


expresa o tácita. Es EXPRESA CUANDO AUTORIZA por escrito la
sustitución del deudor y tácita se presenta cuando autoriza al tercero
que va a sustituir al deudor a que realice actos propios que le
corresponderían al deudor general como son hacer abonos al capital,
pagar intereses, etc.

Requisitos
1. Proponerle al acreedor la cesión de la deuda
2. No haya negativa expresa.
3. Que le acreedor permita que el tercero propuesto realice actos que le
correspondería la deudor.
4. Que dichos actos que realice en tercero los haga a nombre propio y no
por cuenta del deudor.

32 Porque opera por ministerio de ley, no necesitas el contrato.


El silencio en materia jurídica tiene tres interpretaciones: no consiente, otorga
o no dice nada. Si le hacemos una propuesta y le decimos que tiene ocho días
para aceptar

Cuando el deudor y el tercero que pretende sustituirlo señalan un plazo al


acreedor para que manifieste su voluntad y transcurrido este no dice nada, se
presume que la rechaza.

ARTÍCULO 2054. Cuando el deudor y el que pretenda substituirlo fijen un plazo al acreedor para que
manifieste su conformidad con la substitución, pasado ese plazo sin que el acreedor haya hecho
conocer su determinación, se presume que rehusa.- EL QUE CALLA NO CONSIENTE.

EFECTOS DE LA CESIÓN DE DEUDAS


1) El deudor original sale de la relación jurídica y no podrá ser perseguido de nuevo ni
aun en el supuesto de que el nuevo deudor resultare insolvente
ARTÍCULO 2053. El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede
repetir contra el primero, si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario.

-Normalmente será la sustitución por un vínculo afectivo.


2) Como la relación jurídica original no cambia sino que solo se sustituye al
deudor la deuda pasa con sus garantía con excepción de las proporcionadas
por terceros.
ARTÍCULO 2055. El deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor primitivo;
pero cuando un tercero ha constituído fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías
cesan con la substitución del deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen.
3) El nuevo deudor podrá oponer ala creedor todas las excepciones que
deriven de la naturaleza del a deuda. Pero no podrá oponer excepciones
personales de deudor original.
ARTÍCULO 2056. El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de
la naturaleza de la deuda y las que le sean personales; pero no puede oponer las que sean
personales del deudor primitivo.- LA COMPENSACIÓN NO SE PUEDE HACER, POR EJEMPLO.

NULIDAD DE LA CESIÓN DE DEUDAS


Si la substitución del deudor se llegare a declarar nula (por vicios del
consentimiento o cualquier otro motivo) vuelve a su primer plano acreedor
deudor primitivo junto con sus garantías así como los intereses si los hubiere.
ARTÍCULO 2057. Cuando se declara nula la sustitución de deudor, la
antigua deuda renace con todos sus accesorios; pero con la reserva de
derechos que pertenecen a tercero de buena fe.- SI ALGUIEN ACTÚO
DE BUENA FE, LA LEY LO PROTEGE.

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES


Formas de extinguir las obligaciones:
IMP-Al temario le agregamos la compensación.

EL PAGO
Es un efecto de la obligación. Como forma de extinguir una obligación
daremos lso puntos m´pas importantes.
Jurídicamente consiste en el cumplimiento de la obligación para que se pueda
extinguir se deben reunir las exactitudes en cuanto a tiempo, lugar, modo y
sustancia
EXACTITUD EN CUANTO A TIEMPO: se debe de pagar en el tiempo
convenido. Después hay mora. Es decir, al vencimiento del plazo,
cumplimiento de la condición y a falta de ello se aplica la regla contenida en el
2080 CCDF que consiste en que será exigible el pago 30 días después de la
interpelación (requerimiento de pago que hace el acreedor a su deudor).
Si es obligación de hacer es necesario que haya transcurrido el tiempo
necesario para su realización.
EXACTITUD EN CUANTO A LUGAR: en el lugar convenido. A falta de ello en
el domicilio del deudor y si se refiere a la entrega de un inmuebles debe de
hacer en lugar donde se encuentre este.
2082-3 CCDF.
-Hay que tomar en cuneta esto porque al elaborar le contrato, debemos meter
esto.
EXACTITUD EN CUANTO A SUSTANCIA: Se debe entregar la cosa objeto del
contrato ya que el acreedor no está obligado a recibir cosa distinta de la
debida aún cuando sea de mayor valor. 2012-2013.
EXACTITUD EN CUANTO A MODO: el pago se debe de hacer de la manera
convenida ya sea de contado o en abonos y a falta de convenio se debe de
hacer en su totalidad.
ARTÍCULO 2078. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse
parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley.
Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida- DINERO Y ESPECIE-, podrá
exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.
-La regla general señala que se estará a lo convenido pero a falta de ello está
la ley//Esto nos sirve para elaborar contratos.

LA NOVACIÓN
Novar significa renovar. La novación consiste en la sustitución convencional
de una obligación preexistente por otra esencialmente distinta de tal modo
que la primera se extingue subsistiendo solo la segunda.
CAPITULO IV
DE LA NOVACIÓN
ARTÍCULO 2213. Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran
substancialmente substituyendo una obligación nueva a la antigua.
-hay novación cuando al momento que se extingue una obligación nace otra
distinta que le sustituye//Podemos novar cualquier obligación que provenga de
cualquier fuente por otra sin necesidad de que venga en un contrato.

ELEMENTOS DE LA NOVACIÓN
1) La existencia de una novación que se extingue, la cual debe ser válida es
decir que reúna los elementos de existencia y de validez porque si está
afectada de nulidad, la novación también será nula con excepción del a
nulidad relativa que admite convalidación.
ARTÍCULO 2218. La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa
de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos
nulos en su origen.
-Para que exista novación se requiere que exista una obligación válida que
tenga sus elementos.
2) La creación de una nueva obligación: que debe reunir los elementos
antes señalados.
3) una diferencia sustancial entre la obligación que se extingue y la
que se crea ya que si solo se modifica el plazo estaremos en presencia de la
misma obligación, por tanto debe ser un cambio en el objeto, en la condición o
en los sujetos.

La novación no se presume, siempre debe de constar en un documento donde


se desprenda la voluntad de las partes de extinguir una obligación y crear una
nueva.
ARTÍCULO 2215. La novación nunca se presume, debe constar expresamente.- NO PODEMOS DECIR QUE
YA NO SE DEBE SI NO TENEMOS EL DOCUMENTO.
Para extinguir una obligación se requiere acreditarlo, hay tesis que dicen que
para ello se necesita siempre conste en un documento.

PRÓXIMA CLASE EN UNA TARJETITA TRAER LOS DATOS PERSONALES,


NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, MAIL.
………………………………PREGUNTAS PARA EXAMEN:
Elementos externos e internos son de la resolución jurídica.

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