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República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria


Ciencia y Tecnología
Universidad Bicentenario de Aragua
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
San Joaquín-Turmero

EL TESTAMENTO

MATERIA: DERECHO CIVIL III

San Joaquín, Junio 2017


CONTENIDO

1)- Formalidad para elaborar un testamento


2) - Requisitos para testar
3) - Impedimento para testar
4) - Tipos de testamento
5)- De los testamentos otorgados en el exterior y sus efectos
6) - De las maneras de disponer por testamento {titulo en particular}
7) - Diga usted sobre las nulidades del testamento
8) - Explique en qué consiste el legado de la cosa ajena y de un acreedor
9) - Explique usted de las disposiciones testamentarias con plazos,
testimonios y condiciones.

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1 - Formalidad para elaborar un testamento

Dispone el artículo 807 del Código Civil, lo siguiente:

“Las sucesiones se defieren por la Ley o por testamento.


No hay lugar a la sucesión Intestada sino cuando en todo o en parte falta la
sucesión testamentaria”

Según el contenido del artículo 807 del Código Civil, en la Legislación


Venezolana existen dos tipos de sucesiones. La primera, surge de la voluntad del
causante materializada en documento debidamente registrado o notariado, es
decir, a través de testamento y que da origen a la llamada sucesión testamentaria;
y la Segunda, emana del ordenamiento jurídico, dando origen a la sucesión
intestada o legal, que es consecuencia de la falta de testamento donde el
causante expresa su voluntad de quien o quienes le sucederán a su fallecimiento.

Así pues, que la sucesión hereditaria se defiere por autoridad de la ley,


a la falta o en defecto de sucesión testamentaria, o cuando aun existiendo
testamento éste es judicialmente declarado nulo; o bien si el testamentario no ha
dispuesto en el testamento de la totalidad de los bienes legados, en cuyo caso la
parte de los bienes no dispuesta es objeto de sucesión intestada; o cuando la
legítima en parte o totalmente se vea afectada; también cuando el declarado
heredero deje de cumplir alguna condición dispuesta en el testamento o muere
antes que el testador, o éste repudie la herencia y no existan sustitutos; y
finalmente si el heredero es incapaz de suceder.

Los Testamentos ordinarios Abiertos: el cual también es conocido como


Nuncupativo donde el Testador al momento de otorgarlo, manifiesta su voluntad
en presencia de las personas que deben autorizar el acto (Art. 850 del Código
Civil).
La característica principal de este tipo de testamento es que las
disposiciones ordenadas por el testador son conocidas de inmediato por todas las
personas que intervienen en el acto.

Proviene del testamento oral del derecho justinianeo.

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La fuente de la cual emana la clasificación de los instrumentos
testamentarios en nuestra legislación data del Decreto Presidencial Nº 601 del 20
de septiembre de 1957, publicado en la Gaceta Oficial Nº 25.466 del 24 de
septiembre de 1957, dictado por Marcos Pérez Jiménez, en el cual en su artículo
2, el Registro Central de actos de última voluntad, adscrito a la Dirección de
Justicia y Registro Público del Ministerio de Justicia, para ese entonces, tomó
razón de tales actos en general y destacó agrupaciones entre los que se
encuentran los actos de testamentos abiertos.

Éste, forma parte de un grupo de testamentos en el cual concurren los


cerrados o secretos, codicilos, revocaciones, retractaciones y otros.

Entre las formas de testamentos abiertos nuestro Código Civil en su artículo


852 establece la escritura pública, cumpliendo todas las formalidades de la Ley de
Registro Público. Una segunda, forma es otorgarlo ante el Registrador y dos
testigos, sin necesidad de protocolización, y finalmente la tercera forma es ante
cinco testigos, en cuyo caso no se necesita la presencia del Registrador.

El Testamento Cerrado, el cual es definido por la doctrina como aquel,


en que la voluntad del testador consta en un pliego escrito a mano o
mecanografiado y que fechado o firmado puesto en un sobre cerrado en privado,
es entregado al registrador en presencia de tres testigos, para que quede
constancia de que ese pliego cerrado contiene la expresión de su ultima voluntad,
nadie se entera de su contenido, lo que constituye una ventaja, pero ofrece la
desventaja de que, fallecido el testador hay que seguir un procedimiento judicial
de apertura.

El procedimiento de la solicitud de Apertura y Publicación de Testamento


Cerrado, se encuentra previsto en el artículo 986 del Código Civil Venezolano y
por mandato del artículo 899 del Código de Procedimiento Civil. El referido artículo
986 del Código Civil Venezolano establece:

“Toda persona que tenga en depósito un testamento cerrado, está en la obligación


de manifestarlo ante el Juez de Primera Instancia más cercano, tan pronto como
conozca la muerte del testador, para que sea abierto y publicado”.

Y el artículo 913 del Código de Procedimiento Civil establece:

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“La solicitud que se dirija para la apertura de un testamento cerrado, se realizará
en la forma prevista en el artículo 899 de este Código”.

2 - Requisitos para testar


1. La voluntad del testador debe manifestarse directamente. Es decir, en este
caso no cabe la representación: Por lo que no será posible que una persona le
otorgue a otra un poder especial (y menos aún general), para que en su nombre y
representación otorgue su testamento.
2. La voluntad del testador debe ser expresada de manera inequívoca: Carecerá
de validez cualquier manifestación hecha mediante señales o expresada en forma
dudosa o indefinida.
3. La voluntad del testador debe ser consciente y libre: No tendrá validez
cualquier manifestación realizada por una persona que no se encuentre en pleno
uso de sus facultades (inducido a testar bajo engaño o sometido por violencia).

4. El testador debe estar en plena capacidad para efectuar el acto: Se considera


nula toda disposición testamentaria hecha por quien no reúna los requisitos de
capacidad.

Capacidad para testar:


Art. 836 C.C. "Pueden disponer por testamento todos los que no estén
declarados incapaces de ello por la Ley".
Lo que ratifica el principio de derecho de acuerdo al cual la capacidad es
la regla y la incapacidad la excepción; por lo que quien pretenda alegar la
incapacidad en contra de quien haya testado sin ser capaz, necesariamente
deberá probar el hecho que la determina. Por lo tanto, constituyendo la
incapacidad una excepción que implica la pérdida de un derecho, que en principio
se le reconoce a toda persona, no se pueden admitir otras incapacidades que las
que expresa y taxativamente señala la Ley, señaladas en el artículo 387 C.C.

Son incapaces de testar:


1º. Los que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados o
divorciados.
2º. Los entredichos por defecto intelectual.
3º. Los que no estén en su juicio al hacer el testamento.
4º. Los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir".
Debiendo tenerse en cuenta que para calificar la capacidad se atenderá
únicamente al momento en que se otorgó el testamento. Art. 838 C.C. "Para
calificar la capacidad para testar se atiende únicamente al tiempo en que se otorga
el testamento". Es decir, que si para ese momento no existía la incapacidad para
testar, aunque esta haya surgido luego, el testamento será válido; por el contrario
si el testamento fue hecho mientras existía alguna de las causales de incapacidad,
éste será nulo y no podrá ser convalidado con la desaparición de ésta, por lo que
será necesario que se otorgue un nuevo testamento si se desea hacer válidas las
disposiciones de última voluntad.

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Capacidad para recibir por testamento:
Art. 839 C.C. "Pueden recibir por testamento todos los que no estén
declarados incapaces de ello por la Ley".
Art. 840 C.C. "Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces
para suceder ab intestato.
Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es
decir los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte
del testador, aunque no estén concebidos todavía".
Art. 841 C.C. "Son igualmente incapaces de heredar por testamento:
1º. Las iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas.

2º. Los ordenados in sacris y los ministros de cualquier culto, a menos que el
instituido sea cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente consanguíneo dentro
del cuarto grado inclusive del testador".
La incapacidad que afecta a las personas y entidades mencionadas
puede ser absoluta o relativa. Será absoluta cuando le impida recibir por
testamento de toda otra persona; en tanto que será relativa si le impide recibir sólo
de una o varias personas determinadas, pero no de otra persona.
Un ejemplo de una incapacidad absoluta es la que afecta al no nacido
vivo. Y de incapacidad relativa, al tutor respecto a las disposiciones testamentarias
de su pupilo, otorgadas antes de la aprobación de la cuenta definitiva de la tutela,
aunque el testador muera después de aprobada la cuenta.
Exceptuándose de esta prohibición sólo al tutor que sea ascendiente,
descendiente, hermano o cónyuge. (ART.844 C.C)

Por iglesia de cualquier culto debemos entender a las congregaciones de


fieles cristianos o de cualquier otra religión, organizados y representados por
personas naturales, cuya personería ejercen.
Denominamos Institutos de manos Muertas a aquellas comunidades
religiosas y a los organismos públicos, en quienes se perpetúa el dominio y la
propiedad de los bienes inmuebles, por expresa prohibición de enajenarlos o
transmitirlos en cualquier forma a otras personas naturales o jurídicas. Tal
denominación proviene ya que los bienes poseídos en tales condiciones se
consideran como muertos para el comercio jurídico, en manos que no pueden
darles la vida de la circulación.
Ordenados in sacris: No solo los sacerdotes católicos, que reciben el orden
sagrado, sino ministros de otros cultos de cualquier religión.

3 – Impedimento para testar

El legislador limita, en protección a los intereses de los parientes y


allegados al de cujus o causante, la capacidad de determinadas personas, ya para
testar ya para recibir por testamento; es decir, incapacidades relativas, que
afectan a ciertas personas en relación con otras expresamente señaladas.

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FUNDACIONES:

Como una excepción a la incapacidad que hiere a las asociaciones que no


hayan obtenido aún capacidad jurídica por no haber cumplido los requisitos de
inscripción ante la respectiva Oficina de Registro, debemos señalar a las
Fundaciones, las cuales pueden establecerse por testamento (Art. 19 C.C.), caso
en el cual se consideran con existencia jurídica desde el otorgamiento de éste,
siempre que luego de la apertura de la sucesión, se cumpla con el requisito de la
protocolización.

INDIGNO:

El indigno para recibir ab intestato lo es también para recibir por


testamento de aquél que hubiere ofendido, conforme a lo previsto en el Art. 810
C.C.; pero así mismo le son aplicables las disposiciones de los artículos 811, 812
y primer aparte del 813 del mismo Código. Es decir, que puede ser redimido; está
obligado a restituir los frutos de que haya gozado y no transmite su indignidad a
sus descendientes, tal como lo señalan los mencionados artículos.

TUTORES:

El tutor no podrá aprovecharse de las disposiciones testamentarias de


su pupilo que hayan sido hechas antes de la aprobación de las cuentas definitivas,
aunque el testador hubiere muerto después de aprobadas dichas cuentas; sin
embargo, son eficaces esas disposiciones testamentarias si el tutor es
ascendiente, descendiente, hermano o hermana o cónyuge del pupilo (Art. 844
C.C.).
REGISTRADOR Y OTROS OFICIALES DE REGISTRO Y TESTIGOS:

Las disposiciones testamentarias hechas a favor del registrador o de


cualquier otro oficial civil, militar, marino o consular que haya recibido el
testamento abierto, o de alguno de los testigos, no tendrá efecto (Art. 846 C.C.).
Tampoco lo tendrán las instituciones y legados hechas a favor de la persona que
haya escrito el testamento cerrado, a menos, en este caso, que la disposición
testamentaria fuere aprobada en cláusula escrita a mano del testador, o
verbalmente por éste ante el Registrador y testigos instrumentales y esta
circunstancia deberá constar en el acta respectiva (Art. 847 C.C.).

CÓNYUGE DEL BÍNUBO:

Existe una incapacidad parcial que afecta a quien ha contraído segundas


nupcias, luego de disuelto, por supuesto, el vínculo anterior, en sentido de limitar
su derecho a testar a favor del cónyuge; ya que no le permite instituirle por una
parte superior a la que reciba el menos favorecido de los hijos del o de los
matrimonios anteriores (Art. 845 C.C.) y por consiguiente el cónyuge supérstite del
bínubo no puede recibir más de esta porción.

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En todos estos casos de incapacidad parcial, es lógico admitir que el
excedente de la porción permitida, favorecerá a quienes sean llamados
conjuntamente con el incapaz, cuando se dé entre ellos el derecho de acrecer, a
los sustitutos si los hubiere a los sucesores acrecer; a los sustitutos si los
legítimos.
Finalmente, debemos señalar que las disposiciones a favor de personas
incapaces son nulas, aunque se les haya simulado bajo la forma de un contrato
oneroso o se les haya otorgado mediante interpuesta persona, reputándose como
tales interpuestos, al padre, la madre, los descendientes, y el cónyuge del incapaz
(Art. 848 C.C.).

4 – Tipos de testamento

Nuestro Código Civil Venezolano admite sólo tres clases de testamentos


que son: Testamentos ordinarios, testamentos especiales y testamentos
otorgados en el extranjero; los cuales sintetizaremos en el esquema que a
continuación presentamos:

Testamento Ordinario
Es llamado también nuncupativo, es aquel en el cual el testador, al
momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas
que deben autorizar el acto quedando las mismas enteradas de lo que en él se
dispone.

Art. 852 C.C. "El testamento abierto debe otorgarse en escritura


pública con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Registro Publico
para la protocolización de documentos.

Lo que lo diferencia del testamento cerrado es que las disposiciones


ordenadas por el testador son conocidas de inmediato por todas las personas que
intervienen en el acto de otorgamiento.
Formas de testamento abierto:

1. Mediante escritura pública (Art. 852 C.C.)

2. Otorgarlo ante el Registrador y dos testigos, sin necesidad de protocolización.

3. Otorgarlo ante cinco testigos, en cuyo caso no se necesita la presencia del


Registrador (Art. 853 C.C.).
Protocolizado por documento público (Art. 825 C.C).
Sin protocolizar ante Registrador y 2testigos (Arts. 853, 854, 856, 882).
Sin protocolizar ante 5 testigos ni la Concurrencia del Registrador (Arts. 853, 855,
856 y 882 C.C.).
Cerrado (Arts. 857 al 880 y 882 C.C.).

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Testamentos Especiales
En lugares donde haya epidemia (Arts. 865, 866 y 882 C.C.).
A bordo de buques de marina de guerra o de marina mercante (Arts. 867 al 874 y
882 C.C.)
Otorgado por militares (Arts. 875 al 878 y 882 C.C.).

Testamentos otorgados en el extranjero

(Arts. 875 y 882 C.C.).


Testamento cerrado:
Es aquél donde el testador, sin revelar su última voluntad, declara que
ésta se halla contenida en un pliego cerrado que presenta a las personas que
deben autorizar el acto. Este pliego se denomina plica. Nadie se entera de su
contenido lo que constituye una ventaja, pero ofrece la desventaja de que,
fallecido el testador hay que seguir un procedimiento judicial de apertura.

Requisitos o solemnidades:

1) Papel cerrado y sellado.

2) Declaración solemne.

3) Declaración de firma.

4) Fe del registrador.

5) Protocolización

6) Firma del testador.

7) Nulidad

5 – De los testamentos otorgados en el exterior y sus efectos

Tanto los venezolanos como los extranjeros podrán otorgar


testamento en el exterior, Para que surta efecto en Venezuela, sujetándose, en
cuanto a la forma, a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin
embargo deberá otorgarse en forma auténtica. Pero también podrán otorgarlo,
tanto los venezolanos como los extranjeros en el exterior, pero para que surta
efecto en Venezuela, ante el agente Diplomático o Consular venezolano,
ateniéndose en este caso a las leyes de nuestro país. En tales casos el agente
diplomático o consular hará las veces de Registrador y debe cumplir con el acto
del otorgamiento de las disposiciones del C.C (Art. 880).

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6 – De las maneras de disponer por testamento {titulo en particular}

Artículo 836 Ejusdem. Pueden disponer por testamento todos los que no
estén declarados incapaces de ello por la ley.

Art. 662 Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe


expresamente. Art. 663 Están incapacitados para testar: 1º Los menores de 14
años de uno y otro sexo. 2º El que habitual o accidentalmente no se hallare en su
cabal juicio Art. 666 Para apreciar la capacidad del testador se atenderá
únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar testamento.

7 – Diga usted sobre las nulidades del testamento

La nulidad se produce cuando la ley declara la ineficacia de un


testamento por falta de las solemnidades y requisitos necesarios para su validez.

Nulidad absoluta del testamento

Se dará en los casos en que hay que considerar el testamento


inexistente por falta de alguno de sus requisitos esenciales.

Son causas de nulidad total:

Falta de capacidad para testar

Son nulos los testamentos otorgados por personas incapaces para testar

1. Los menores de catorce años de uno y otro sexo.


2. El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio.

Testamento otorgado con infracción de prohibiciones legales:

1. Testamento mancomunado: No podrán testar dos o más personas


mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho
recíproco, ya en beneficio de un tercero.

2. Testamento por comisario: El testamento es un acto personalísimo:


no podrá dejarse su formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni
hacerse por medio de comisario o mandatario. Tampoco podrá dejarse al arbitrio
de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios, ni la
designación da las porciones en que hayan de suceder cuando sean instituidos
nominalmente.

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Falta de solemnidades establecidas por la ley

Anulabilidad o Nulidad relativa del testamento

En este caso, y aun cuando le falten requisitos, el testamento sigue siendo


válido, mientras no se declare su nulidad.
En este caso nos encontraremos si el testamento se otorgó con violencia, dolo o
fraude.

La acción de nulidad de un testamento y efectos

Se trata de una acción que se ejercita (demanda que se interpone) por


un abogado ante los Tribunales a instancias de cualquier perjudicado por un
testamento en el que concurran las causas de nulidad o anulabilidad
anteriormente citadas.

La acción (demanda) puede dirigirse contra otros herederos o legatarios


(depende de los casos).

Si la nulidad llega a declararse, sus efectos serán:

a) La cesación de efectos del testamento, o de las cláusulas del mismo objeto


de anulación.
Esto implicará, o bien la validez del testamento anterior válido, o la apertura de la
sucesión intestada.

b) La declaración de nulidad surtirá efectos incluso contra terceros, aunque


éstos no hubieren litigado.

c) El causante de la amenaza, dolo o fraude incurre en indignidad para


suceder y el Notario que lo otorgó será responsable de los daños y perjuicios que
sobrevenga, si obró con malicia, ignorancia o negligencia inexcusables.

d) El testamento cerrado nulo por falta de formalidades establecidas en su


otorgamiento, será sin embargo válido como testamento ológrafo, si todo él
estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás condiciones propias
de éste testamento.

8 – Explique en qué consiste el legado de la cosa ajena y de un acreedor

Los legados de cosa ajena tienen escasa presencia en la práctica.

Legado de cosa ajena

Artículo 861 CC: "El legado de cosa ajena si el testador, al legarla, sabía
que lo era, es válido. El heredero estará obligado a adquirirla para entregarla al

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legatario; y, no siéndole posible, a dar a éste su justa estimación. La prueba de
que el testador sabía que la cosa era ajena corresponde al legatario".

Artículo 862 CC: "Si el testador ignoraba que la cosa que legaba era
ajena, será nulo el legado. Pero será válido si la adquiere después de otorgado el
testamento".

Por tanto, la ignorancia o el conocimiento de la ajenidad de la cosa


resulta determinante en relación con la eficacia de la figura.

Legado de cosa parcialmente ajena: legado ganancial

Es cuando el testador legue una cosa que, sólo en parte, le pertenece, o


que sólo en parte pertenece al heredero o al legatario gravados. Para tal supuesto,
dispone el art. 864 que "se entenderá limitado el legado a esta parte o derecho, a
menos que el testador declare expresamente que lega la cosa por entero". Esta
última previsión testamentaria implicaría un legado de cosa ajena propiamente
dicho, si bien recayente sobre la titularidad parcial o cuota que no corresponda al
testador. Es decir, que el testador, legaría en tal supuesto su cuota como legado
ordinario y la cuota ajena como legado de cosa ajena.

9 – Explique usted de las disposiciones testamentarias con plazos,


testimonios y condiciones.

En el testamento la Ley faculta a una persona, conocida como testador,


para disponer de sus bienes y expresar su voluntad, a través de un documento,
donde este reflejado lo que quiera que se haga con sus bienes (con respecto a la
sucesión) que adquirió en vida y dejara como herencia cuando el muera.
Esta facultad está garantizada en el artículo 883 del Código Civil
Venezolano, el cual establece: “El testamento es un acto revocable por el cual una
persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de parte de su
patrimonio, o hace alguna otra ordenación, según las reglas establecidas por la
Ley.”

Una disposición testamentaria es la determinación que tiene el testador


para constituir el documento con ciertas características:

Dentro de las sucesiones existen las Disposiciones Testamentarias


con Plazos:

El término o plazo, dentro del testamento, supedita (condiciona) las


consecuencias de este acto jurídico a la realización de un acontecimiento futuro de
realización cierta: esto es, en un día que necesariamente habrá de llegar, pues no
hay término que no se cumpla.

Puede saberse de antemano el día preciso del término, como cuando se


señala un día determinado o a tantos días a partir de la fecha del acto jurídico. A
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este término se le conoce como plazo cierto o die certae. Puede ser que no se
conozca con precisión del momento de la llegada del término, como es el caso de
la muerte de determinada persona: entonces, el plazo es incierto o die incertae.

El plazo puede ser suspensivo o resolutorio; si es un término o plazo


suspensivo, la obligación nace en el momento de la celebración de un acto
jurídico, como pura y simple, pero sin ser exigible sino hasta la llegada del plazo.

En el caso del término o plazo resolutorio, la obligación nace en el momento


de la celebración del acto jurídico como pura y simple, y es exigible mientras llega
el término, el cual le pone fin. El plazo para el cumplimiento de la obligación
impuesta en el testamento puede ser establecido por el propio testador.

Disposiciones Testamentarias con Testigos:

El Código Civil Venezolano admite sólo tres clases de testamentos que son:
Testamentos ordinarios, testamentos especiales y testamentos otorgados en el
extranjero. La figura del testigo se encuentra dentro de los testamentos ordinarios
que son abiertos a diferencia de los cerrados.

Testamento Ordinario Abierto

Como bien se explico en el presente trabajo el testamento abierto es aquel


en el cual el testador, al momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en
presencia de las personas que deben autorizar el acto quedando las mismas
enteradas de lo que en él se dispone.

Art. 852 C.C.V: "El testamento abierto debe otorgarse en escritura pública con los
requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Registro Publico para la
protocolización de documentos”.
Lo que lo diferencia del testamento cerrado es que las disposiciones
ordenadas por el testador son conocidas de inmediato por todas las personas que
intervienen en el acto de otorgamiento.

En las formas de cómo constituir el testamento abierto es donde actúan los


testigos. Las formas son:

1. Mediante escritura pública debidamente protocolizada (registrar).


2. Otorgarlo ante el Registrador y dos testigos, sin necesidad de
protocolización. (Arts. 853, 854, 856, 882 del C.C.V.).
3. Otorgarlo ante cinco testigos, en cuyo caso no se necesita la presencia del
Registrador (Arts. 853, 855, 856 y 882 C.C.V.).

Disposiciones Testamentarias con Condiciones:

Se sabe que hay condición cuando los efectos de un acto jurídico quedan
supeditados a un acontecimiento futuro que puede realizarse o no llevarse a cabo.
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En el caso de los testamentos se determina una condición para poder generarse la
sucesión. Un ejemplo de una institución de heredero condicionada: El caso en el
que el padre de familia advierte a sus hijos de que hasta que no se casen y
sienten la cabeza no verán ni un céntimo de la herencia.

Esta condición puede ser suspensiva o resolutoria.

 Si la condición es suspensiva, la obligación no nace. Si se tiene la


certeza de que no se realizará, las cosas quedan como si no hubiera habido
acto jurídico convencional. Por ejemplo… “Te daré mi automóvil si apruebas
todas las materias de este semestre”

 Si la obligación es resolutoria, ésta nace como pura y simple y, desde


luego, es exigible, pero realizada la condición las cosas se retrotraen al
momento de la celebración del acto y destruyen todos sus efectos. En otras
palabras, debe devolverse lo que se haya recibido por el acto condicional.
La carga de hacer alguna cosa se considera condición resolutoria.

En estos casos, en cambio, la transmisión de los derechos hereditarios se


produce y surte plenos efectos, pero la misma se anulará si llega a
cumplirse la condición recogida en la disposición testamentaria. Ejemplo:
“Te cedo mi vivienda con la condición de que no tengas hijos.”

Aquí también pueden diferenciarse dos momentos: el primero, cuando se


abre la herencia y la condición no se ha cumplido, y el segundo, cuando la
condición se cumple. Durante la primera situación, la adquisición de los
derechos hereditarios es plenamente eficaz, por lo que puede realizar el
uso y disfrute de los mismos. El único inconveniente es que el heredero
está amenazado por el posible cumplimiento de dicha condición.

Si la condición resolutoria no se cumple nunca (el heredero no tiene hijos),


la aceptación de la herencia adquiere firmeza, y los derechos adquiridos por
el heredero se transmiten, en su caso, a sus propios sucesores. Mientras, si
la condición llega a cumplirse, el derecho del instituido heredero se
resuelve, por lo que se extingue su derecho y se retrotrae al momento en el
que se abrió la herencia. Así, el heredero estará obligado a restituir lo
adquirido con la herencia, así como todos los frutos percibidos con ello.

El plazo y la condición suelen combinarse cuando la condición debe


realizarse en determinado tiempo, por lo que si no se realiza en el tiempo
fijado, se tiene por no cumplida, aun cuando se diese tiempo después. Por
ejemplo… “Recibirás el total de mis muebles si te recibes de abogado a
más tardar en agosto”

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Condiciones cumplidas y no cumplidas.

Se tienen por cumplidas cuando ellos han empleado todos los medios
necesarios para cumplirlas el beneficiario rehúse aceptar el hecho o la cosa que
se le debe entregar.

Se tienen por no cumplidas cuando, pasado el tiempo señalado para que


la condición se cumpla o el tiempo necesario para cumplirse según la propia
naturaleza del hecho, la condición no se cumple. Aunque se efectúe en tiempo
posterior se tiene por no cumplida.

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