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2016
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES .
El CC regula esta materia en su Libro III: “De la sucesión por causa de muerte y de
las donaciones entre vivos”, arts. 951-1436.
En un sentido amplio.
Sucesión
A. En un sentido amplio (sucesión inter vivos y mortis causa): Con este término se
designa todos aquellos casos en que se produce el cambio o sustitución de uno o más
sujetos de una relación jurídica mediante una transmisión o transferencia. En sentido
general, entonces, suceder a una persona es ocupar su lugar y recoger los derechos y
obligaciones que a cualquier título le pertenecían. Al respecto cabe tener en consideración
lo siguiente:
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El siguiente apunte es un resumen elaborado a partir del texto de estudio “Derecho sucesorio chileno”
(2013) de Marco Fernández Ponce. De este texto se extraen los principales contenidos relativos al derecho
sucesorio chileno, así como los ejemplos, imágenes y paralelos. Para su elaboración se tuvo en consideración
las preguntas de derecho sucesorio que se realizaron en múltiples exámenes de grado de la Universidad de
Chile entre los años 2004 al 2011. Se tuvo también en consideración los cedularios de examen de grado de
las principales facultades de derecho del país.
Lo relativo a las donaciones revocables, así como la partición de bienes, se tratará en otro apunte.
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a) Subsiste una obligación o un derecho subjetivo pese al cambio del sujeto
activo o pasivo (se mantiene inalterado el contenido y objeto de la
obligación).
B. En un sentido restringido (propio del derecho sucesorio): Se califica como mortis causa
cuando tiene como presupuesto necesario y determinante la muerte de la persona a la
que se va a suceder. La persona fallecida es la que da lugar a la sucesión, por lo mismo se
utiliza el término causante o de cujus que hace alusión a la frase latina “de cujus
sucecessionis agitur” (aquel de cuya sucesión se trata). En este sentido, el concepto de
sucesión tiene una triple significación:
b) Evitar que las relaciones jurídicas iniciadas por el causante en vida se interrumpan
definitivamente por el hecho de su muerte. Los herederos son los continuadores
de la personalidad del difunto. Es un mecanismo de subrogación personal en la
que los causantes, por una ficción, pasan a ocupar el lugar jurídico que tenía el
causante.
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4. Intereses que concurren en la sucesión.
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6. Sistemas sucesorios: Dice relación si los herederos suceden al causante en su persona
o si sólo adquieren los bienes de éste. Dos sistemas sucesorios antagónicos:
a) Atenta contra carácter esencialmente revocable del testamento (art. 999 y art.
1001-1 CC).
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CC y pactos sobre sucesión futura: Pactos de sucesión futura adolecen de nulidad
absoluta por objeto ilícito (art. 1463-1 CC). Excepción: Pacto de no disposición de la cuarta
de mejora (Art.1204-1).
REQUISITOS DE LOS PACTOS SOBRE SUCESIÓN FUTURA (y para que opere prohibición del
art. 1463-1):
2. El pacto debe versar sobre la totalidad o sobre una parte alícuota de la sucesión
futura o sobre bienes o derechos comprendidos en ella.
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8. Principios que informan el derecho sucesorio chileno: De acuerdo a los DOMINGUEZ
(2011: 45 y ss) y René RAMOS PAZOS (2008: 13-17), son los que siguen:
Principios del derecho sucesoral b. Principio de la unidad del patrimonio (o sistema de la unidad sucesoria).
c. Principio de la igualdad.
A) Principio de ser los herederos los continuadores de la persona del causante: El art.
1097 CC establece que los asignatarios a título universal representan a la persona del
difunto para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.
Representan: Los herederos son los continuadores de la personalidad jurídica del
difunto. Se subrogan en la calidad jurídica del difunto, pasan a ocupar la misma
posición jurídica del causante. Las aplicaciones de este principio, entre otras, son las
siguientes:
a) Adquieren los derechos y las obligaciones que emanan de los contratos celebrados
por el causante;
b) Herederos deben indemnizar los daños producidos por los delitos o cuasidelitos
ocasionados por el de cujus. Art. 2316.
a) Herederos que gozan del beneficio de inventario (art. 1247 CC). Sólo van a
responder hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado.
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B) Principio de la unidad del patrimonio (o sistema de la unidad sucesoria): La sucesión se
va regir por una sola ley, lo que se determina por medio de diversos factores de conexión
como la nacionalidad o último domicilio del causante. CCC adopta el sistema de la unidad
sucesoria, estableciendo como factor de conexión el último domicilio del causante (art.
955-1). De esta forma se van a regir por la ley del último domicilio:
(Sistema de pluralidad sucesoria implica que sucesión se va regir por la ley de cada lugar
en que están situados los bienes del causante).
a) Situación del extranjero que fallece dejando herederos chilenos (art. 998): Art.
998: “En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del
territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos,
los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la
sucesión intestada de un chileno.” Si el extranjero que fallece tiene domicilio en el
extranjero, pese a que en este caso corresponde aplicar la ley extranjera, en lo que
respecta a los herederos chilenos se va a aplicar la ley chilena siempre y cuando el
extranjero haya tenido bienes en el país. Los chilenos interesados van a poder
solicitar que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo
lo que les corresponda en la sucesión del extranjero (si no los hay se aplica ley
extranjera).
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solicitarse en Chile, ante el juez del último domicilio del causante en Chile, o ante
el juez del domicilio del interesado si el causante no lo tuvo en Chile (149 COT y 27
Ley 16.271.).
c) Igualdad en la repartición del pasivo (art. 1354). Las deudas hereditarias se van a
dividir entre los herederos a prorrata de sus cuotas.
d) Los que suceden por representación se reparten por partes iguales lo que les
hubiera correspondido al asignatario que ni pudo o no quiso suceder (art. 985). Lo
mismo ocurre con los que no suceden en representación. Van a tomar entre todos
y por partes iguales la porción a que la ley los llama, a menos que el legislador
establezca una división diferente.
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II. DERECHOS Y OBLIGACIONES INTRANSMISIBLES.
a. Derecho de usufructo.
b. Derecho de uso y habitación.
c. Derecho de pedir alimentos.
Derechos intransmisibles
d. Derechos que emanan de contratos que terminan con la muerte de una de las partes.
e. Las expectativas del fideicomisario.
f. Las expectativas del asignatario condicional.
b) Derechos de uso y habitación. Art. 819 CC: los derechos de uso y habitación son
intransmisibles a los herederos.
a. Por muerte del alimentario: Art. 334 CC: Derecho de pedir alimentos no
puede transmitirse por causa de muerte. Fundamento: carácter
personalísimo del derecho de alimentos (“alimenta cum vita finiri”: Junto
con la vida se acaban los alimentos). Excepción: Pensiones alimenticias
atrasadas se transmiten (art. 336).
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haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión”. Se
transmite si testador así lo ha dispuesto.
d) Derechos que nacen de contratos que terminan con la muerte de uno de los
contratantes. Es lo que ocurre en el mandato (art. 2163.5) o en el comodato (art.
2180).
11. Concepto de sucesión por causa de muerte: Es un modo de adquirir el dominio que
consiste en la transmisión del patrimonio de una persona que fallece (sus derechos y
obligaciones transmisibles), de una parte de él o de bienes determinados, a otras personas
también determinadas. Se puede adquirir:
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12. Características de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir:
-Art. 953 CC: Las que hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en
sus bienes.
Heredero universal
Universal Heredero de cuota
Heredero de remanente
A título
Asignaciones Testamentarias
Asignaciones Intestadas.
Mixtas.
Forzosas.
Asignaciones
Voluntarias.
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A.2 Asignatarios a título singular o legatarios (arts. 951-3, 954, 1104): Se sucede a título
singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos (legado de especie) o
en una o más especies indeterminadas de cierto género (legado de género). Los que
suceden de la forma anterior son legatarios, aun cuando el testador los denomine como
herederos.
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CAPÍTULO II. DERECHO REAL DE HERENCIA.
I. DERECHO REAL DE HERENCIA.
1. Concepto: Consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder a otra en todo
su patrimonio o en una cuota o parte de él. Es el derecho que se tiene sobre el patrimonio
del difunto o sobre una cuota de él, sin respecto a una persona determinada. No es un
derecho sobre las cosas particulares del causante, sino sobre el conjunto de su
patrimonio o una parte de él.
b. Cada uno de estos derechos se ejerce sobre bienes distintos. El dominio del
heredero recae sobre las especies particulares del causante, corporales e
incorporales, mientras que el derecho de herencia se refiere a la
universalidad o a una cuota sobre ella y que se forma a la muerte del
causante.
b) En un derecho real que recae sobre una universalidad jurídica: Conformado por
todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del causante.
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(liquidación de la comunidad y adjudicación). Con ello se da paso al derecho de
dominio.
b) Adquisición del derecho de herencia por tradición (art. 1909 y 1910 del CC): Va a
ocurrir cuando el heredero, una vez fallecido el causante, transfiere a un tercero la
totalidad de la herencia o una cuota de ella. En este caso el tercero no adquiere
por sucesión por causa de muerte sino que por tradición.
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herencia) a menos que se le haya concedido la posesión efectiva de la herencia, en
cuyo caso el plazo se reduce a 5 años (2512 y 704 del CC).
a) Sucesión intestada: Se otorga por resolución fundada del Director Regional del
Registro Civil y se va a tener que inscribir en el registro nacional de posesiones
efectivas.
b) Sucesión testada: Se va a requerir una resolución judicial (art. 877 y ss. del CPC)
que va a otorgar el juez del último domicilio del causante. Se va a tener que
inscribir en el Registro de Propiedades del Conservatorio de Bienes Raíces de la
comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciada. También
sucesiones abiertas en el extranjero.
a) Da origen a una prescripción más breve para adquirir la herencia. Es un justo título
que va a permitir al falso heredero llegar a adquirir la herencia por prescripción
ordinaria de 5 años.
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c) Si hay bienes raíces, una vez que se lleve a cabo la inscripción, se va a poder
disponer de ellos de consuno.
d) Valida el pago efectuado a los que les fue otorgada en calidad de heredero del
causante en conformidad al 1576. Este artículo dispone que es válido el pago que
se hace de buena fe al que está en posesión del crédito, aunque después aparezca
que no le pertenecía. Por lo tanto, como la posesión efectiva otorga un título
aparente de heredero, si el deudor paga de buena fe al heredero a quien se le
otorgó la posesión efectiva y después resulta que no lo era, el pago es válido
De acuerdo al art. 688 del CC, la posesión legal no habilita al heredero para
disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no proceda:
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Sanción en caso de incumplimiento de las referidas inscripciones conservatorias: Ha sido
objeto de discusión tanto doctrinal como jurisprudencial. A continuación revisaremos las
diversas sanciones que se han propuesto:
A) Tesis de la Nulidad absoluta del contrato: De los actos otorgados sin cumplir con los
requisitos del 688. Fue la primera postura de la jurisprudencia. Fundamento: art. 688 fue
interpretado como una norma prohibitiva. Crítica a esta interpretación de la
jurisprudencia:
b) La nulidad absoluta no permite que se sanee por la sola voluntad de las partes lo
que sí podría ocurrir en esta hipótesis; Así, se podría enajenar el inmueble
hereditario sin efectuar las inscripciones del 688 y realizarlas después por los
herederos, con lo cual se valida retroactivamente el acto y partes sanean el vicio.
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a) Es errado que la tradición sea nula porque la sanción al 688 no puede ser la
nulidad absoluta dado que no es una norma prohibitiva.
D)Tesis de la mera tenencia (doctrina vigente por CS): Corte Suprema ha considerado que
la sanción del 688 no está en el art. 10 del CC, pues este artículo señala como sanción de
los actos prohibidos por la ley la nulidad absoluta salvo que la propia ley indique otra
sanción, lo que ocurriría en este caso en el art. 696 del CC del cual se desprende que el
adquirente de estos inmuebles quedaría sólo como un mero tenedor y no adquiere ni el
dominio ni la posesión, mientras no se hagan las inscripciones.
Art. 696 del CC: “los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores, no
darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no
se efectúe de la manera en que dichos artículos se ordena, pero esta disposición no regirá
sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el
reglamento antedicho.”
a) De acuerdo al art. 714 del CC el mero tenedor es quien tiene materialmente una
cosa pero que reconoce dominio ajeno. Pero en este caso el tercero adquirente no
reconoce dominio ajeno, sino que está convencido que adquirió el dominio del
inmueble.
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puesto que no sólo no serían sancionados por no inscribir el inmueble en
conformidad al 688 sino que además se los beneficiaría con mantenerlos en su
calidad de propietarios y poseedores. Se ampararía con ello el fraude.
c) El artículo 696 sólo se estaría refiriendo al artículo 686 que se refiere a las
inscripciones como forma de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces.
Las inscripciones del 688, en cambio, tienen por objeto conservar la historia de la
propiedad raíz en el Conservador de Bienes Raíces y no que se realice la tradición
de los inmuebles hereditarios, por cuanto los bienes del causante los adquieren los
herederos por otro modo de adquirir: la sucesión por causa de muerte y,
jurídicamente, no es posible que un mismo bien se adquiera por dos modos
diferentes de adquirir.
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CAPÍTULO III. DE LA CAPACIDAD Y DIGNIDAD PARA SUCEDER.
I. DE LA CAPACIDAD PARA SUCEDER.
1. Concepto: Aptitud que tiene una persona para recibir (o ser sujeto) de asignaciones por
causa de muerte. Regla general es la capacidad (art. 961 CC). Incapacidad es excepcional.
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4.1 Incapacidades absolutas: Aquellas que ponen al incapaz en la imposibilidad de suceder
a cualquier persona. Pueden ser:
4.1.1 Por falta de existencia natural: No pueden suceder personas naturales que no
tienen existencia natural al momento de la delación. Para ser capaz de suceder es
necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión (art. 962 CC). Excepciones:
a) Caso del concebido y no nacido: Sujeto que tiene existencia natural pero no legal
(empieza al nacer, art. 74). Derechos que se le defieran a la criatura mientras está
en vientre materno, estarán suspensos hasta que el nacimiento se produzca (art.
77). Una vez que nazca entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos
como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron.
b) Caso del asignatario condicional: Debe existir tanto en la apertura sucesión como
al momento en que se verifique el hecho futuro e incierto. Si fallece antes de que
se cumpla la condición, no transmite nada a sus herederos (art. 962 y 1078).
c) Caso de las asignaciones hechas a sujetos que no existen, pero se espera que
existan (art. 962): Válidas siempre que llegue a existir en plazo máximo de 10
años contados desde la apertura de la sucesión. Ejemplo: testador asigna algo a los
hijos que pueda tener uno de sus herederos.
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c) Incapacidad del notario (1061).
d) Incapacidad del testigo (art. 1061). Tampoco vale disposición alguna a favor de
cualquiera de los testigos o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos
o cuñados.
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II. DE LAS INDIGNIDADES DE PARA SUCEDER.
b) No opera de pleno derecho sino que tiene que ser declarada judicialmente (974).
Asignatario indigno adquiere herencia o legado mientras no sea declarada
indignidad. Declarado el asignatario indigno deberá restituir todo lo recibido, más
sus accesiones y frutos (al respecto se lo considera como poseedor de mala fe).
3.1 Casos del 968 (los más importantes): son indignos de suceder al causante:
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b) Por falta de socorro. El que no socorrió a la persona del causante que se encuentra
en estado de demencia o destitución (indigencia).
c) Por atentado grave. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor, los
bienes del causante, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes.
d) Por vicio de la voluntad. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición
testamentaria del difunto o le impidió testar.
3.2 Caso del 969: Es indigno el mayor de edad que no hubiese informado a la justicia del
homicidio cometido en la persona del difunto tan pronto como le hubiese sido posible.
3.3 Caso del 970: "Es indigno de suceder al impúber, demente, sordo o sordomudo que no
pueda darse a entender claramente, el ascendiente o descendiente que, siendo llamado
a sucederle abintestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en
esta omisión un año entero: a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o
por procurador.
Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los
demás.
Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado a la
sucesión intestada.
La obligación no se extiende a los menores, ni en general a los que viven bajo tutela o
curaduría.
Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad, o el
demente sordo o sordomudo toman la administración de sus bienes".
3.4 Caso del 971: "Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el
testador se excusaren sin causa legítima.
El albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar inconveniente grave, se
hace igualmente indigno de sucederle.
No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios forzosos en la cuantía que lo
son, ni a los que, desechada por el juez la excusa, entren a servir el cargo".
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4. Situaciones que se asemejan a la indignidad:
a) Caso del menor de 18 años que contrae matrimonio sin autorización de sus
ascendientes (art. 114). Podrá ser desheredado por aquel que tenía que prestar su
consentimiento como por sus ascendientes. Si murieran sin hacer testamento, sólo
tiene derecho a mitad de porción de los bienes que originariamente le hubiere
correspondido.
INCAPACIDAD INDIGNIDAD
Orden público Interés privado.
No puede renunciarse Renunciable.
No adquiere asignación Adquiere asignación con vicio indignidad
Justicia la constata Justicia la declara
Nada transmite incapaz a herederos Transmite asignación con vicio indignidad
Afecta a cualquier tercero No afecta a terceros de buena fe
Puede adquirir por prescripción adquisitiva Puede adquirir por prescripción adquisitiva
extraordinaria ordinaria y extraordinaria.
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CAPÍTULO IV. DE LA TEORÍA DE LOS ACERVOS.
1. Concepto de acervo: Es la masa hereditaria (conjunto de bienes) que deja el causante a
su fallecimiento y que conforman su patrimonio.
2. Teoría de los acervos: Es el conjunto de reglas del CC, de la Ley de Impuesto a las
Herencias, Asignaciones y Donaciones (16.271), que determinan la masa hereditaria.
Permite determinar monto de cada una de las asignaciones.
Bruto
Ilíquido
Acervos Líquido
Primer acervo
Imaginarios Segundo acervo
a) Acervo bruto o común: Formado por bienes del causante mezclados con bienes
de terceros. Se debe proceder a separación de patrimonios para sacar de masa
aquellos bienes que no pertenecen al causante (1341).
b) Acervo ilíquido: Es lo que queda después de separar los bienes del causante de los
bienes del tercero.
c) Acervo líquido: Es el que resulta una vez que se deducen del acervo ilíquido las
bajas generales de la herencia. Estas bajas se contemplan en los artículos 959 del
CC y 4 de la Ley 16.271.
c. Deudas hereditarias: Son aquellas que tenía en vida el causante y que son
transmisibles.
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e. Las asignaciones alimentarias forzosas. Son aquellas que por la ley debe el
causante en vida.
Volveremos a referirnos a los acervos imaginarios en el capítulo XII (De las asignaciones
forzosas).
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CAPÍTULO V. DE LAS ETAPAS DE LA SUCESIÓN2.
I. DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN:
e) Son válidos pactos sobre la sucesión del difunto (arts. 1909 y 1910).
4. Lugar en que se abre la sucesión: Lugar del último domicilio del causante, salvo las
excepciones legales (955). La importancia del lugar en que se abre la sucesión:
a) Sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvo las excepciones
legales (955).
b) Juez competente para conocer de todo lo relacionado con sucesión por causa de
muerte es el del último domicilio del causante (148 COT).
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Siguiendo a Pablo RODRIGUEZ GREZ (2002:37-70), Los DOMINGUEZ (2011:111 y ss.) y Fabian ELORRIAGA,
trataremos en conjunto las tres etapas que siguen.
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II. DE LA DELACIÓN DE LAS ASIGNACIONES.
1. Concepto de delación: Es el actual llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar
una asignación (art. 956-1). Una vez que se produce la delación, surge el derecho de
opción del asignatario, en cuanto aceptar o repudiar la asignación.
-Concepto. Acto unilateral a través del cual la persona llamada a la herencia manifiesta su
decisión de convertirse en heredero y asumir los derechos y obligaciones inherentes a esa
condición (Jorge MAFFIA (1999: 136)).
-Instante en que se puede aceptar. Sólo se puede aceptar asignación una vez que le ha
sido deferida (1226).
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1.2 La Repudiación: Es la manifestación de voluntad de ser totalmente extraño a la
sucesión.
b) Otro sector sostiene que sólo de manera expresa, fundados en que la renuncia es
un acto excepcional que requiere manifestación expresa de voluntad. Además, el
art. 1241, señala que aceptación se puede hacer de manera expresa o tácita, sin
que diga nada de la repudiación, lo que no ocurre con la renuncia (ELORRAIGA).
EN LA ACEPTACIÓN:
-La aceptación puede revocarse si es que ha habido lesión grave (1234): Aceptación va a
poder rescindirse (revocarse) si ha habido una lesión grave en virtud de disposiciones
testamentarias de que no se tenía noticia al tiempo de aceptarla y que disminuyen el valor
total de la asignación a más de la mitad. Requisitos copulativos:
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1) Que el asignatario no haya tenido conocimiento de disposiciones
testamentarias dejadas por el causante al tiempo de la aceptación.
EN LA REPUDIACIÓN:
-La repudiación en perjuicio de los acreedores (1238): Acreedores del que repudia en
perjuicio de los derechos de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el
deudor. Repudiación se va a rescindir a favor de los acreedores que se hicieron autorizar
para aceptar por el deudor, y se hace efectiva hasta concurrencia de los créditos de éstos.
Discusión en torno a la naturaleza de esta acción:
ii. Acción del 1238 sólo beneficia a acreedores que la solicitan (lo
que es propio de la acción pauliana) y no a todos los acreedores, la
hayan o no solicitado (como ocurre en la acción oblicua).
B) Asignatarios incapaces.
D) Obligación de optar.
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A continuación se analizarán estos casos:
A) Asignatario que sustrae efectos pertenecientes a la sucesión (art. 1231): “El heredero
que ha substraído efectos pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad de
repudiar la herencia, y no obstante su repudiación permanecerá heredero; pero no
tendrá parte alguna en los objetos substraídos…”
B) Asignatarios incapaces: Sólo van a poder aceptar o repudiar la herencia por medio de
sus representantes legales o autorizados por ellos, en el caso de los relativamente
incapaces (1225-2).
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D. Obligación de optar (art. 1232): Todo asignatario será obligado, en virtud de cualquier
persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia dentro de los cuarenta días
siguientes a la presentación de la demanda (art. 1232-1 primera parte.).
-Titular: Acreedores del asignatario del causante, demás asignatarios (por derecho a
acrecer)
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CAPÍTULO VI. DE LA SUCESIÓN INTESTADA.
1.1 Concepto de sucesión intestada: Es la transmisión que hace la ley de los bienes,
derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta. Opera en caso que
causante haya guardado silencio sobre la manera en que deben distribuirse sus bienes y
derechos transmisibles.
1.2 Fundamento de la sucesión legal: Se funda sobre la base de voluntad presunta del
causante, de acuerdo con el orden natural de los afectos (el amor primero desciende,
después asciende y finalmente se aparta hacia los lados).
1.4 Principios que informan la sucesión intestada: Conforme a lo expuesto por los
profesores DOMINGUEZ BENAVENTE y DOMINGUEZ AGUILA (2011: TII, 644-646) y, por
Pablo RODRIGUEZ GREZ (2002: 244-251), los principios que gobiernan el llamamiento de
la sucesión intestada son los que siguen:
a. De la aplicación subsidiaria.
b. De la igualdad.
c. Del patrimonio unitario.
d. De la exclusión y de la preferencia.
Principios
e. De la relación conyugal o consanguínea.
f. De la descendencia ilimitada y de la prioridad del grado.
g. De la reciprocidad.
h. De la clausura.
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su muerte, sin tomar en consideración el origen de éstos ni la forma que se
obtuvieron (a título oneroso o gratuito).
d. Principio de la exclusión y de la preferencia: El sistema de la sucesión intestada se
construye sobre la base de dar preferencia a ciertas personas y excluir a otras. Para
ello los parientes son distribuidos en categorías u órdenes.
e. Principio de la relación conyugal o consanguínea: Sólo son herederos intestados el
cónyuge sobreviviente o el consanguíneo señalado por la ley. La afinidad no da
derecho para suceder ab intestato.
f. Principio de la descendencia ilimitada y de la prioridad del grado: El legislador
llama a los descendientes de una persona a sucesión en forma indefinida, pero los
de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano.
g. Principio de la reciprocidad: Significa que si bien los descendientes suceden a sus
ascendientes, éstos también pueden ser llamados a suceder a sus respectivos
descendientes.
h. Principio de clausura: A falta de todos los herederos abintestato designados por el
legislador, sucederá el Fisco (art. 955).
2.2 Caso en que el testador no dispuso conforme a derecho. Esta situación va a ocurrir:
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c) Cuando el testamento no respeta las asignaciones forzosas y se interpone una
acción de reforma de testamento.
2.3 Caso en que no tienen efectos las disposiciones. Si bien el testador sí dispuso con
arreglo a la ley, las disposiciones testamentarias no surten efecto por las siguientes
razones:
3.1 Por derecho personal (iure propio): Cuando el heredero llamado por la ley recibe su
asignación directamente del causante (sin que medie entre éste y su heredero persona
alguna). Suceden por cabeza (art. 985-2), es decir, toman entre todos y por partes iguales
la porción a que la ley los llama, a menos que la ley establezca otra división diferente.
1) Sus descendientes.
2) Sus ascendientes.
3) Su cónyuge sobreviviente.
4) Sus colaterales.
5) El adoptado, en su caso.
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El derecho de representación se estudiará en detalle en Capítulo XI con demás derechos que concurren con
la sucesión.
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6) El Fisco.
5. Órdenes de sucesión:
C.1 Los hijos o descendientes del causante: 988-1: “los hijos excluyen a todos los otros
herederos, a menos que hubiera también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste
concurrirá con aquellos”. Hijos: herederos determinantes. Si no están presentes se pasa a
segundo orden.
Adoptados según las Leyes 16.346, 18.703, 19.620: Quedan comprendidos en noción de
hijos todos los adoptados de conformidad a alguna de las leyes que les confieren a ellos
esta calidad.
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C.2 Cónyuge sobreviviente del causante: Si hay cónyuge sobreviviente, pero no
descendientes del causante, debe pasarse al segundo orden. En este caso el cónyuge
concurre en calidad de heredero y de legitimario.
C.3 Determinación de las porciones que cada una de estas partes lleva en la herencia:
C.3.1 Si solo hay descendientes: Herencia se divide entre ellos por partes iguales.
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Situación de los cónyuges separados judicialmente: La separación judicial no priva al
cónyuge sobreviviente de los derechos hereditarios en la sucesión del otro. Pero si uno de
ellos ha dado lugar a esta separación por su culpa, va a perder este derecho.
Derechos hereditarios del conviviente conforme a la ley 20.830 (art. 16). Conforme a la
ley de acuerdo de unión civil cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario
del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos
que corresponden al cónyuge sobreviviente.
Los derechos sucesorios y la condición de legitimario que esta ley otorga al conviviente
civil sobreviviente sólo tendrán lugar si el acuerdo de unión civil celebrado con el difunto
no ha expirado a la fecha de la delación de la herencia (art. 18).
Se debe tener en consideración lo siguiente:
a) El conviviente civil podrá también ser asignatario de la cuarta de mejoras.
b) El conviviente civil sobreviviente podrá ser desheredado por cualquiera de las tres
primeras causas de desheredamiento indicadas en el artículo 1208 del Código Civil (art.
18).
c) El conviviente civil sobreviviente tendrá también el derecho de adjudicación preferente
que la regla 10 del artículo 1337 del Código Civil otorga al cónyuge sobreviviente. Tendrá,
asimismo, en iguales condiciones que las prescritas en esta regla, los derechos de
habitación y de uso, que la misma concede al cónyuge sobreviviente para el caso en que el
valor total del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la
familia, así como del mobiliario que lo guarnece, excedan su cuota hereditaria (art. 19).
c.3.3 No hay descendiente y hay cónyuge sobreviviente: No se aplica este primer orden y
debe pasarse al segundo orden.
D. Segundo orden de sucesión: Del cónyuge y/o de los ascendientes (art. 989).
41
2) Caso en que concurra sólo el cónyuge sobreviviente: Si no hay ascendientes, el
cónyuge lleva toda la herencia. A partir de la reforma introducida por la nueva ley
de filiación, el cónyuge excluye a los hermanos.
b) Los padres del causante son indignos si se han opuesto a la determinación judicial
de la filiación, salvo que mediare el restablecimiento a que se refiere el art. 203
(art. 994-2). El restablecimiento por escritura pública va a producir efectos desde
su subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento del hijo y será
irrevocable. En cambio el restablecimiento por acto testamentario va a producir
efecto desde la muerte del causante.
E. Tercer orden de sucesión: de los hermanos (art. 990). Si el difunto no hubiere dejado
descendiente, ni ascendiente, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos. Pero si es hermano
sólo de padre o madre (de simple conjunción), va a llevar la mitad que el resto de los
hermanos (doble conjunción o carnales).
G. Quinto orden: el del Fisco (art. 995). Si faltan todos los herederos abintestatos
anteriormente mencionados, entonces va a suceder el Fisco. Concurre como heredero y
debe aceptar la herencia con beneficio de inventario (art. 1250).
6. Derechos hereditarios del adoptado: Los derechos hereditarios del adoptado se van a
regir por la ley respectiva (art. 983-2). El problema se produce con Ley 7.613 del año 1942
y no con otros dos cuerpos legales (Ley 19.620 y 18.703 que le dan le estado civil de hijos
a los adoptados).
42
Ley 7.613 del año 1942. La Ley 7.613 establece que el adoptado, para efectos
sucesorios, va a ser tenido como hijo natural (a los que les correspondía la mitad que a los
hijos legítimos). El problema es que ley 19.585 eliminó la categoría de hijos naturales, por
lo que la duda que surge es si los hijos adoptados pasaron a tener los mismos derechos
hereditarios de los otros hijos del causante o si por el contrario, sus derechos hereditarios
se mantienen en el monto que tenían a la fecha en que entró en vigencia esa ley. La
doctrina ha propuesto diversas soluciones para esta situación:
a) Un sector sostiene que hoy en día los adoptados pasan a tener los mismos
derechos hereditarios de los hijos del causante (René ABELIUK). El adoptado
concurre en el primer orden de sucesión como heredero determinante, con todo lo
que ello implica.
b) Otro sector sostiene que el adoptado concurre en los nuevos órdenes de sucesión,
pero con los derechos de un hijo natural es decir, llevarían la mitad de lo que le
corresponde a otros hijos (Hernán CORRAL).
43
CAPÍTULO VII. DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
1. Concepto: El art. 999 del CC define el testamento como un acto más o menos solmene,
en virtud del cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que tenga
pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones
contenidas en él, mientras viva.
Unilateral
Gratuito
Solemne
Características Mortis Causa
Personalísimo
Disposición de bienes
Revocable
1) Unilateral: Se perfecciona por la voluntad de una sola parte, que recibe el nombre
de testador. Art. 1003: “el testamento es un acto de una sola persona”.
Fundamento: Asegurar la espontaneidad de la voluntad del testador y la libertad
de revocación del testamento. Se opone lo anterior a los testamentos conjuntos o
mancomunados, es decir, aquellos que son otorgados por más de una persona en
un mismo acto testamentario, instituyéndose o no como herederos.
3) Solemne: Todos los testamentos son solemnes más allá que la definición diga que
“es un acto más o menos solemne”.
4) Es un acto mortis causa: Esto significa que para que produzca todos sus efectos es
necesario que se produzca la muerte del testador.
44
son aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición
que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos.
Externos Formalidades.
A. Capacidad para testar: La regla general es que toda persona puede testar, salvo los que
la ley declara incapaces en art. 1005 del CC.
2) El demente interdicto.
45
3) El que al momento de testar no está en su sano juicio. Puede ser por ebriedad u
otra causa. Al notario le corresponde certificar eso al momento de otorgarse el
testamento. En todo caso esta declaración admite prueba en contrario.
b) El error: Arts.1057 y 1058 CC. Art. 1057: “El error en el nombre o calidad del
asignatario no vicia la disposición , si no hubiere duda acerca de la persona”; Art.
1058: “La asignación que pareciere motivada por un error de hecho , de manera
que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita”.
Dos tipos de error:
46
a. Respecto de la identidad de la persona del asignatario: El error en la
identidad de la persona va a producir la nulidad relativa de la asignación
testamentaria o del testamento, porque el testamento es un acto intuito
personae. Pero el error sobre el nombre de la persona o la calidad de la
persona no vicia el consentimiento, siempre y cuando exista claridad sobre
quien es en verdad el asignatario (art. 1057). La sanción en este caso va a
ser la nulidad relativa de la asignación (nulidad parcial) o del testamento
(cuando lo afecta en su esencia). La nulidad sólo se va a poder pedir una
vez fallecido el autor. La acción va a poder ser intentada por todo quien
tenga interés en ello.
a) Que sea determinante: Debe ser tan relevante que sin esa
circunstancia no se hubiese otorgado la disposición.
b) Que el motivo sea expresado en forma implícita o explícita en el
testamento.
c) Que el motivo sea un error de hecho y no de derecho.
C. Objeto del testamento4: Requisitos que debe reunir el objeto (asignación) del
testamento.
a) La asignación debe recaer sobre bienes propios del causante: Es por eso que el
1107 declara que es nulo el legado de cosa ajena (excepción en mismo artículo).
4
Tanto los DOMINGUEZ como ELORRIAGA mencionan estos últimos requisitos.
47
c) La asignación debe estar determinada o ser determinable: Si no es así, la
asignación sería nula absolutamente por falta de objeto.
D. Causa del testamento: corresponde a los motivos determinantes que han llevado al
testador a disponer de un modo particular en el testamento. Estas razones van a ser
irrelevantes en la medida en que no sean contrarias a derecho.
b) La ley local, del lugar en que se otorga, es la que impone las formalidades (lex locus
regit actum).
Abiertos.
Solemnes Cerrados.
Otorgados en Chile
Verbal.
Privilegiados Militar
Marítimo.
Testamentos
48
5. Requisitos comunes de los testamentos solemnes otorgados en Chile:
5.2 Presencia de testigos hábiles: Su número varía según el tipo de testamento. La regla
general es todas las personas son capaces de ser testigo de un testamento, salvo las
personas enumeradas en el artículo 1012:
4) Los ciegos.
5) Los sordos.
6) Los mudos.
49
Art. 1012: Al menos dos de los testigos deben tener domicilio en la comuna o agrupación
de comunas en que se otorga el testamento y al menos uno de ellos debe saber leer o
escribir, cuando sólo concurren tres testigos, o dos cuando concurren cinco.
El art. 1013 se refiere a la habilidad putativa del testigo: Se refiere a testigo que pesar de
ser inhábil, en razón de alguna de las causales enumeradas en el 1012, se le va a
considerar hábil (por lo tanto su presencia no va anular el testamento) si reúne siguientes
requisitos:
5.3 Lugar del otorgamiento (arts. 1016-2, 1023-5 del CC y art. 414 del COT): Sirve para
determinar la legislación aplicable para sus requisitos externos, la competencia del
funcionario que interviene en el otorgamiento y, si los testigos tienen o no domicilio en la
comuna o agrupación de comunas en que se otorga.
5.4 Fecha y hora de su otorgamiento (arts. 1016-2 y 1023-5): El testamento debe señalar
la fecha en que se otorga, con indicación del día, mes y año en que ello se hace. Omisión
de estos requisitos: No será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca
de la identidad del testador, notario o testigo (1026-2).
5.5 Firma de los intervinientes (arts. 1018-1, 1023-6, 1024-2): El testamento debe estar
firmado por el testador, los testigos y por el funcionario, si es que lo hay. La falta de firma
va a producir como sanción la nulidad absoluta del testamento en virtud de lo prevenido
en los arts. 1026-1 y 1682.
5.6 Registro del testamento: La ley 19.903 del 3 de octubre de 2003 crea en su art. 13 un
Registro Nacional de Posesiones Efectivas y un Registro Nacional de Testamentos. Los
notarios y los referidos funcionarios deberán remitir al Servicio de Registro Civil e
identificación, dentro de los diez primeros días de cada mes, por carta certificada, las
nóminas de los testamentos que se hubieren otorgado o protocolizado en sus oficios,
50
durante el mes anterior, indicando su fecha, el nombre y rol único nacional del testador y
la clase de testamento de que se trata.
2.1 Testamento abierto otorgado ante funcionario y tres testigos: Dos funcionarios
competentes:
2.2 Testamento abierto otorgado sólo ante cinco testigos: No interviene ningún
funcionario público. No está dotado de autenticidad (simple instrumento privado). Ley
ordena su publicación.
51
alguno de los testigos, basta que los que concurran reconozcan la firma del
testador, la del o los ausentes y las suyas propias. En caso de ser necesario podrán
ser abonadas las firmas de testador y testigo ausente por declaraciones de otras
personas fidedignas.
b) Rubricación del testamento por el juez: Una vez que se reconozcan todas las
firmas el juez va a rubricar el testamento al principio y fin de cada página.
3. Declaraciones que debe contener el testamento solemne abierto: Art. 1016 CC.
2. Lugar de su nacimiento.
3. Nacionalidad.
5. Edad.
9. Lugar, día, mes y año del otorgamiento. Art. 414 COT: hora.
a) Escrituración: Testamento debe constar por escrito con declaraciones del art.
1016. Se puede haber escrito previamente.
52
b) Lectura del testamento: Con ello se da a conocer a los testigos y al notario las
disposiciones testamentarias. Leído por notario o uno de los testigos.
c) Firma del testamento: Termina acto de otorgamiento con firmas del testador, de
los testigos y del notario, si lo hubiere.
5. Personas que sólo pueden otorgar testamento abierto (arts. 1019 y 1022 CC):
a) El ciego: Ante notario. Se leerá dos veces, una por notario y otra por testigo
designado por testador.
b) El sordo o sordo mudo que pueda darse a entender claramente: Ante notario.
Lecturas ante especialista en lenguas de señas.
Art. 1024-1: “Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz,
sólo podrá otorgar testamento cerrado”. Contrario sensu, no puede otorgar testamento
acierto. Personas que no pueden otorgar testamento abierto (SOMARRIVA):
2. Personas ante las cuales se otorga el testamento cerrado (art. 1021): Ante funcionario
(notario o juez de letras) y tres testigos.
53
considera válido testamento sólo escrito y no firmado por testador. Doctrina
mayoritaria en contra (firma como exigencia mínima del 1023) salvo Pablo
RODRIGUEZ GREZ (solemnidad no exigida por ley).
d) Escrituración del sobre: El notario debe escribir en el sobre escrito o cubierta que
se trata de un testamento, que el testador se encuentra en su sano juicio, los datos
para identificar a los testigos y testador (nombre, apellido y domicilio) y el lugar,
día, mes y año del otorgamiento. Termina con firma de testador, testigos y notario
sobre cubierta.
5. Apertura del testamento cerrado. Forma de proceder (1025 CC y 868 y 869 CPC):
Consiste en que el testamento cerrado es presentado al juez competente, para que
ordene su apertura, previo reconocimiento por los testigos y el notario de las firmas en la
carátula y de que está cerrado como se le entregó en su momento al notario.
b) Juez competente: El juez competente será el del último domicilio del testador
(1009). Pero 868 permite que si Testamento se otorgó ante un notario que no sea
del último domicilio del testador, se abra ante el juez del territorio jurisdiccional
del notario, siempre que exista delegación expresa del juez del último domicilio.
Jurisprudencia: Apertura ante juez no competente no invalida testamento.
54
c) Forma de proceder:
c.1 Se debe citar, personalmente o por cédula, a la presencia del juez a los
testigos y al notario autorizante del testamento, a fin de que reconozcan
sus firmas y las del testador y que declaren que el sobre está cerrado,
sellado o marcado de la manera en que lo hizo el causante.
c.2 Caso que no puedan comparecer todos los testigos, basta que otros
testigos y notario reconozcan sus firmas y la de los ausentes. Si funcionario
no puede asistir se va remplazar por notario que el juez elija. ¿Y si fallecen
todos los testigos y notarios?: Jurisprudencia: Testamento no es nulo. Juez
puede acreditar su autenticidad e integridad por otros testimonios.
c.6 Una vez protocolizadas el testamento vale como instrumento público (art.
420 del COT).
Todos estos testamentos tienen una eficacia temporal. Pueden perder su vigencia
por caducidad: una vez que han cesado las circunstancias que los justifican (pues en ese
caso testador puede rehacer testamento).
55
2. Solemnidades comunes a todo testamento privilegiado.
A. Presencia de Testigos.
Testigos hábiles: En general todos los hombres y mujeres, mayores de 18 años, de sano
juicio, que pueda ver, oír o entender al testador (1031).
Testigos inhábiles:
c) Ciegos y sordos. Se discute qué ocurre con los mudos. SOMARRIVA dice que son
inhábiles. ELORRIAGA señala que no quedan comprendidos dentro de los inhábiles.
Habilidad putativa de los testigos. Art. 1031 establece que en este caso sólo basta la
habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el art. 1013 del CC. Dos interpretaciones:
Doctrina minoritaria (BARROS ERRAZURIZ): Todos los testigos pueden ser hábiles
putativos.
b) Las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio
hasta el fin.
c) Acto de otorgamiento debe ser continuo. Sólo puede ser interrumpido en breves
intervalos de tiempo si algún suceso o accidente lo impone.
56
3. Testamento Verbal (1033-1040):
A. Concepto (arts. 1033 y 1034): Es aquel que otorga una persona, en caso de peligro
inminente para su vida, ante tres testigos (a lo menos) y haciendo de viva voz sus
declaraciones y disposiciones testamentarias.
a) Peligro inminente de muerte para el testador (art. 1035): Vida del testador debe
estar gravemente amenazada de tal forma que no parezca haber tiempo para
otorgar testamento solemne.
d.3 Protocolización.
d.1 Examen de los testigos (arts. 1037 y 1038). Por juez de letras del territorio
jurisdiccional en que se hubiera otorgado el testamento. Tomará declaración jurada de
testigos que presenciaron el acto para esclarecer los siguientes puntos (1037 y 1038):
57
c) Lugar, día, mes y año del otorgamiento.
¿Se deben cumplir todas estas etapas dentro de los 30 días siguientes a la muerte del
testador?. Jurisprudencia vacilante. En un comienzo exigía sólo que testigos fueran
examinados dentro de ese plazo pero luego ha fallado que todas estas etapas se deben
verificar dentro de ese plazo. Postura de RAMOS PAZOS (2008:73): lo fundamental es que
los testigos declaren dentro de los treinta días de fallecido el causante con el objeto de
que recuerden con certeza cuáles fueron sus declaraciones y disposiciones.
58
4. Testamento militar (1041 a 1046): Es aquel que se otorga en tiempos de guerra y,
específicamente, antes de una acción de guerra, por aquellos que se prestan a participar
en ella. Pueden ser abiertos, cerrados y verbales.
Es requisito indispensable para que pueda otorgarse este testamento el que exista
un estado inminente de guerra o acción bélica en el que vaya a verse envuelto el potencial
causante.
b) Funcionarios ante los cuales se puede testar: Regla general: Ante un capitán u
oficial con grado superior, intendente del ejército, comisario o auditor de guerra.
Excepcionalmente puede ser ante otros funcionarios. Así, si se encuentra testador
enfermo o herido, puede ser ante capellán, médico o cirujano.
c) Testigos: 1042 dice que Testamento va ser firmado “por los testigos” sin señalar
su número. Doctrina discrepa cuál es el numero de testigos:
Testamento Militar abierto (1044). Si testador fallece antes de expirar los 90 días
subsiguientes a aquel en que hubieren cesado las circunstancias que lo habilitaron
para testar militarmente, vale el testamento como si hubiese sido otorgado en
forma ordinaria. Si, por el contrario, el testador sobrevive este plazo, el
testamento caduca.
Testamento Militar cerrado (1047). Art. 1047 nada dice acerca de su caducidad.
Frente a este vacío se podría concluir que el testamento cerrado militar no caduca
y que sólo dejaría de producir efectos por la revocación del testador. Pero para
5
Particularidades de cada uno de ellos se puede estudiar en Derecho Sucesorio Chileno de Marco Fernández
Ponce o en alguno de los libros citados en la Bibliografía general.
59
SOMARRIVA y ELORRIAGA DE BONIS sí va a caducar, aplicándose la regla de
caducidad estipulada para los testamentos militares abiertos.
B.1 Testamento marítimo abierto. Para que valga este testamento es necesario que el
testador fallezca antes de desembarcar o antes de expirar los 90 días subsiguientes
al desembarque
6
Para más detalles consultar en Derecho sucesorio chileno de Marco Fernández o algunos de los manuales o
tratados mencionados en la Bibliografía general.
60
1) Debe otorgarse por escrito: Art. 1027: “valdrá en Chile el testamento escrito,
otorgado en país extranjero”. Testamento verbal carece de valor.
2) Debe acreditarse que se han cumplido las solemnidades exigidas por la ley
extranjera. Se trata de un testamento solemne. Art 1027: “Valdrá en Chile(…) si
por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes
del país en que se otorgó…”.Se debe probar ello por el interesado (caso en que se
requiere probar derecho extranjero).
61
principio lex locus regit actum, por lo que si este tipo de testamento tiene validez
en el país extranjero, necesariamente va a tenerlo en Chile.
62
CAPÍTULO VIII. INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO.
a) Por sobre todas las reglas de interpretación particulares prevalece la voluntad del
testador.
2.1 Principio lógico. Regla del favor testamenti: Consiste en que el intérprete debe
hacer lo posible por mantener la validez del acto, de no anularlo. De esta forma, se
debe privilegiar la interpretación que permita mantener la validez del testamento
que la que permita su anulación. Se infiere del 1562
A) Asignaciones para beneficencia, pobres y alma del testador: A esto se refieren los tres últimos
incisos del art. 1056 del CC: “Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de
beneficencia, sin designarlo, se darán al establecimiento de beneficencia que el Presidente
de la República designe, prefiriendo algunode los de la comuna o provincia del testador.
Lo que se deje al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se
entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la disposición del
inciso anterior.
Lo que en general se dejare a los pobres, se aplicará a los de la parroquia del testador. ”
63
B). Asignaciones indeterminadas a los Art. 1064. Lo que se deje
parientes:
indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a los consanguíneos del grado
más próximo, según el orden de la sucesión abintestato, teniendo lugar el derecho de
representación en conformidad a las reglas legales; salvo que a la fecha del testamento
haya habido uno solo en ese grado, pues entonces se entenderán llamados al mismo
tiempo los del grado inmediato.
64
CAPÍTULO IX. REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO.
1. Concepto. Aspectos generales: Es el acto testamentario por el cual el testador deja sin
efecto en todo o en parte un testamento que había otorgado con anterioridad. La facultad
de revocar un testamento es de la esencia del mismo. Así lo establece expresamente el
artículo 999 y el artículo 1001.
65
CAPÍTULO X. LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS.
I. ASPECTOS GENERALES.
1. Concepto: Son las que hace el testamento de una persona difunta para suceder en sus
bienes (art. 953).
iii. Las asignaciones dejadas a los pobres (1056-5): Se deja a los pobres de la
parroquia del testador.
c) Sólo pueden ser asignatarios las personas naturales o jurídicas. Así lo dispone el
art. 1056-1.
66
2.2 Determinación del objeto de la asignación (art. 1066): Lo que efectivamente se deja al
asignatario. La asignación debe estar claramente identificada, pues de otra forma la
disposición se tiene por no escrita. La determinación que se exige será distinta según si se
trate de:
Legado de género: Basta con que se señale el género y el número de los bienes
legados.
67
universal, independiente del nombre que reciban, son herederos y la asignación recibe el
nombre de herencia.
a) Pueden ser testamentarias o abintestato, según que el título para suceder emane
del testamento o de la sola ley.
iv. Las sentencias dictadas en las causas seguidas por el causante, producen
cosa juzgada respecto de sus herederos.
a) Heredero universal: Es aquel heredero que es llamado a la sucesión del difunto sin
designación de cuota (art. 1098). Si son varios, se van a dividir la herencia por
partes iguales (art. 1098). Cada uno de ellos llevará una parte equivalente al
68
resultado de dividir la totalidad del as hereditario por el número de herederos
designados.
c) Heredero del remanente: Es aquel que es llamado por el testador o la ley a lo que
queda después de efectuadas las disposiciones testamentarias. El heredero del
remanente va a suceder en lo que resta de la herencia cuando no se ha dispuesto
de la totalidad.
b) Heredero forzoso: Son los legitimarios, es decir, los herederos cuyos derechos
hereditarios el testador está obligado respetar, y que se suplen por el legislador
aun con perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas de aquel.
1. Concepto de legatario y legado (arts. 951 y 1104): Son aquellos que suceden al
causante en una o más especies o cuerpos ciertos o en una o más especies
indeterminadas dentro de cierto género. A su vez, el legado es una asignación mediante la
cual el testador transmite a una persona el dominio de una especie o cuerpo cierto o el
derecho de exigir la tradición de una o más especies indeterminadas de cierto género, ya
sea a la sucesión, a uno o más herederos o a uno o más legatarios.
c) No representan al testador.
69
d) No tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o
impongan (art. 1104).
e) Los legados pueden ser adquiridos en virtud del derecho de transmisión (art. 957).
Si un legatario fallece sin haberse pronunciado sobre si acepta o rechaza la
asignación, tal derecho pasa a sus herederos, pero no a sus propios legatarios.
c) Por regla general sólo se puede legar cosas propias y excepcionalmente cosas
ajenas (art. 1107).
4. Cosas que no pueden ser objeto de legado (arts. 1105, 1107, 806, 819):
A. Concepto. Modo de adquirir. Son aquellos en que se deja al legatario una o más
especies o cuerpo ciertos determinados. Este legatario adquiere el legado por el modo de
adquirir sucesión por causa de muerte desde el momento del fallecimiento del causante.
A. Concepto (art. 951-3). Modo de adquirir. Es aquel en que se deja al asignatario una o
más especies indeterminadas de cierto género. Al fallecimiento del causante este
70
legatario sólo adquiere por sucesión por causa de muerte un derecho personal o crédito,
para exigir la entrega del legado a los herederos o a la persona que debe cumplirlo. Por lo
tanto, se adquiere por el modo de adquirir tradición.
B. A quién corresponde elegir la cosa con que ha de cumplirse el legado (art. 1117): Le
puede corresponder al legatario, a la persona obligada a cumplir el legado (si así lo
establece el testador, podrá elegir a su arbitrio), o a un tercero (misma situación anterior).
En caso que el testador no diga nada, le corresponde la elección al deudor, debido a que
el legatario no puede pedir determinadamente un individuo del género (art. 1509).
5. De los legados en particular: El CC contiene entre los arts. 1106 a 1134 una serie de
normas destinadas a regular ciertos tipos especiales de legados, dentro de los cuales cabe
mencionar (ver en apuntes):
5.1 Legado de confesión de deuda: Art. 1133: “Las deudas confesadas en el testamento y
de que por otra parte, no hubiere un principio de prueba por escrito, se tendrán por
legados gratuitos, y estarán sujetos a las mismas responsabilidades y deducciones que los
otros legados de esta clase.”
5.2 Legado hecho al acreedor: Art. 1131: “Lo que se lega a un acreedor no se entenderá
que es a cuenta de su crédito, si no se expresa, o si por las circunstancias no apareciere
claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el legado.
Si así se expresare o apareciere, se deberá reconocer la deuda en los términos que lo haya
hecho el testador, o en que se justifique haberse contraído la obligación; y el acreedor
podrá a su arbitrio exigir el pago en los términos a que estaba obligado el deudor o en los
que expresa el testamento”.
5.3. Legado de adquisición: Art. 1106: “Podrá ordenar el testador que se adquiera una
especie ajena para darla a alguna persona o para emplearla en algún objeto de
beneficencia; y si el asignatario a quien se impone esta obligación no pudiere cumplirla
71
porque el dueño de la especie rehúsa enajenarla o pide por ella un precio excesivo, el
dicho asignatario será sólo obligado a dar en dinero el justo precio de la especie.
Y si la especie ajena legada hubiere sido antes adquirida por el legatario o para el objeto
de beneficencia, no se deberá su precio, sino en cuanto la adquisición hubiere sido a título
oneroso y a precio equitativo”.
5.4 Legado de cosa ajena: Art. 1107: “El legado de especie que no es del testador, o del
asignatario a quien se impone la obligación de darla, es nulo; a menos que en el
testamento aparezca que el testador sabía que la cosa no era suya o del dicho asignatario;
o a menos de legarse la cosa ajena a un descendiente o ascendiente del testador o a su
cónyuge; pues en estos casos se procederá como en el del inciso 1º del artículo
precedente.”
5.5 Legado de cosa futura: Art. 1113: “Art. 1113. El legado de una cosa futura vale, con tal
que llegue a existir.”
6.6 Legado de cosa fungible: Art. 1112: “El legado de cosa fungible, cuya cantidad no se
determine de algún modo, no vale.
Si se lega la cosa fungible señalando el lugar en que ha de encontrarse, se deberá la
cantidad que allí se encuentre al tiempo de la muerte del testador, dado caso que el
testador no haya determinado la cantidad; o hasta concurrencia de la cantidad
determinada por el testador,
y no más.
Si la cantidad existente fuere menor que la cantidad designada, sólo se deberá la cantidad
existente; y si no existe allí cantidad alguna de dicha cosa fungible, nada se deberá.
Lo cual, sin embargo, se entenderá con estas limitaciones:
1ª Valdrá siempre el legado de la cosa fungible cuya cantidad se determine por el
testador, a favor de las personas designadas en el artículo 1107.
2ª No importará que la cosa legada no se encuentre en el lugar señalado por el testador,
cuando el legado y el señalamiento de lugar no forman una cláusula indivisible.
Así el legado de "treinta fanegas de trigo, que se hallan en tal parte", vale, aunque no se
encuentre allí trigo alguno; pero el legado de "las treinta fanegas de trigo que se hallarán
en tal parte", no vale sino respecto del trigo que allí se encontrare, y que no pase de
treinta fanegas.”
6.7 Legado de cuota: Art. 1110: “Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una
parte, cuota o derecho, se presumirá que no ha querido legar más que esa parte, cuota o
derecho.
Lo mismo se aplica a la cosa que un asignatario es obligado a dar y en que sólo tiene una
parte, cuota o derecho.”
72
6.8 Legado de cosa entre varias: Art. 1116. “Si se legó una cosa entre varias que el
testador creyó tener, y no ha dejado más que una, se deberá la que haya dejado.
Si no ha dejado ninguna, no valdrá el legado sino en favor de las personas designadas en el
artículo 1107; que sólo tendrán derecho a pedir una cosa mediana del mismo género,
aunque el testador les haya concedido la elección.
Pero si se lega una cosa de aquellas cuyo valor no tiene límites, como una casa, una
hacienda de campo, y no existe ninguna del mismo género entre los bienes del testador,
nada se deberá ni aun a las personas designadas en el artículo 1107.”
6.9 Legado de cláusula de no enajenar: Art. 1126. “Si se lega una cosa con calidad de no
enajenarla, y la enajenación no comprometiere ningún derecho de tercero, la cláusula de
no enajenar se tendrá por no escrita.”
6.10 Legado de una cosa gravada: Art. 1125. “La especie legada pasa al legatario con sus
servidumbres, censos y demás cargas reales.”
6.12 Legado de pensión alimenticias: Art 1134: 2”Si se legaren alimentos voluntarios sin
determinar su forma y cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador
acostumbraba suministrarlos a la misma persona; y a falta de esta determinación, se
regularán tomando en consideración la necesidad del legatario, sus relaciones con el
testador, y las fuerzas del patrimonio en la parte de que el testador ha podido disponer
libremente.
Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de alimentos, se
entenderá que debe durar por toda la vida del legatario.
Si se legare una pensión anual para la educación del legatario, durará hasta que cumpla
dieciocho años, y cesará si muere antes de cumplir esa edad”.
6.13 Legado del pago de lo no debido: Art. 1132; “Si el testador manda pagar lo que cree
deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita.
Si en razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que ella importa, no se
deberá el exceso a menos que aparezca la intención de donarlo.”
73
6. Parte de la herencia con cargo de la cual se pagan los legados: Los legados se pagan de
la parte que el testador ha podido disponer libremente. En caso de haber asignatarios
forzosos, se van a pagar con el cuarto de libre disposición.
b) Por la alteración de la cosa legada muebles: Se entiende que en este caso hay
una intención de revocar tácitamente el legado. Es lo que ocurre si se lega lana y
luego se utiliza para hacer ropa.
HEREDEROS LEGATARIOS
Suceden en todo o parte del patrimonio del Suceden en determinados bienes
causante. determinados o indeterminados dentro de
un género determinado.
Pueden ser herederos por ley o Sólo pueden ser legatarios por testamento.
testamento.
74
de los herederos hasta que se efectúa la
entrega de las cosas que le fueron legadas.
2. Elementos de la condición:
7
“Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento de testar, a menos que se exprese
otra cosa” (art. 1071-2).
75
b. Que el hecho sea incierto: Significa que el hecho futuro puede o no ocurrir. Esto es
lo que lo va a diferencia de la asignación a plazo, la certidumbre o no de la
ocurrencia del hecho futuro8.
8
En el plazo el hecho futuro va a ocurrir aun cuando no de sepa en qué momento.
76
b. Asignaciones a día cierto e indeterminado: Si necesariamente ha de llegar, pero
no se sabe cuándo.
c. Asignaciones a día incierto y determinado: Si puede llegar o no, pero suponiendo
que haya de llegar, se sabe cuándo.
d. Asignaciones a día incierto e indeterminado: Si no se sabe si ha de llegar ni
cuándo.
B. Clasificación de las asignaciones desde tal día hasta tal día: Pueden ser de dos tipos.
77
CAPÍTULO XI. DERECHOS QUE CONCURREN CON LA SUCESIÓN.
I. DERECHO DE TRANSMISIÓN.
El adquirente debe ser siempre heredero (art. 957). No opera a favor de los
legatarios del asignatario fallecido.
1. Concepto. (art. 984-2): Es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el
lugar (más bien ocupa el lugar) y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos
hereditarios que tendrá su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.
Es decir, se sucede en lugar de otra persona, ocupando su sitio, sustituyéndola en virtud
de una autorización de la ley.
Los hijos del que no pudo o no quiso suceder no deben soportar sus culpas, ni
tampoco verse perjudicados patrimonialmente por las decisiones de sus
ascendientes (SOMARRIVA).
79
a. Cuando se deja la herencia indeterminadamente a los parientes: Art. 1064
“lo que se deje indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a
los consanguíneos del grado más próximo, según el orden de la sucesión
abintestato, teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a
las reglas legales”. Por aplicación de las reglas de sucesión intestada se
aplica derecho de representación.
4.3 Que el representante sea descendiente del representado (art. 986): “Hay siempre
lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de
sus hermanos…”. No es necesario que se trate de un descendiente inmediato de
representado. La representación tiene lugar en la descendencia del representado
hasta el infinito.
4.4 Que el representado sea pariente del causante en los grados que señala la ley:
Representado debe ser hermano o descendiente del causante. Representación
opera en la descendencia de los hijos (nieto que representa a los hijos) y de los
hermanos del causante (sobrino que representa al hermano fallecido y concurre a
80
la herencia de su tío). El art. 986-2 termina señalando que fuera de estas
descendencias, no hay lugar a representación.
81
sobrevivido al causante. El transmitente muerte del causante (cuando la muerte del
falta con posterioridad al causante, sin representado ha sido la causa de la
haber aceptado o repudiado la herencia o representación).
legado.
Tiene lugar tanto en la sucesión testada Tiene lugar sólo en la sucesión intestada
como en la intestada (salvo excepciones aparentes)
1. Concepto: Es aquel derecho en virtud del cual existiendo dos o más asignatarios
llamados a un mismo objeto sin determinación de cuota, la parte del asignatario que falta
se agrega o aumenta a la de los otros asignatarios.
a) Derecho accesorio (art. 1151): Esto significa que no puede repudiar la propia
asignación y aceptar la que se defiere por acrecimiento. porción adquirida por
acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios de dicha porción.
3.2 Que existan dos o más asignatarios: Si sólo hay uno y faltare, no habría
acrecimiento.
3.3 Los asignatarios deben ser llamados a un mismo objeto: Misma asignación.
3.4 Se requiere que los asignatarios sean llamados sin designación de cuota (art.
1148). La única diferencia existente entre los herederos universales y de cuota
consiste en que los primeros tienen derecho a acrecer y los segundos no.
82
3.5 Que falte alguno de los asignatarios. Por muerte, incapacidad o indignidad, por
haberse repudiado, etc.
3.6 Que el testador no haya designado un sustituto para el que falta: Al designarse un
reemplazante, no se va a producir la falta de asignatario.
3.7 Que el acrecimiento no esté prohibido por el testador: El art. 1155 dispone que el
testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento.
5. Efecto del acrecimiento: porción que correspondía al asignatario que falta engrosa o
aumenta la parte de los otros asignatarios. Efecto no se produce ipso iure, ya que como se
vio, el beneficiado con el acrecimiento puede aceptarlo o repudiarlo (art. 1151).
2.1.1 Concepto: Es aquella en que se designa un asignatario para que ocupe el lugar de
otro que no acepta o llega a faltar por otra causa, antes de deferírsele la asignación (art.
83
1156-2). Se designa en el testamento la persona que va a reemplazar al asignatario en
caso que éste falte por cualquier causa legal.
2.1.2 Requisitos:
2) Que la designación del sustituto sea expresa: El sustituto debe estar designado en
el testamento
2.2.1 Concepto: Es aquella asignación que se le hace a una persona pero sujeta a pasar a
otras manos cuando se verifique una condición. El art. 1064 dice que “es aquella en que
se llama a un fideicomisario, que en el evento de una condición se hace dueño absoluto
de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria”. Se rige por las reglas de la
propiedad fiduciaria (art. 1164-2).
84
V. SÍNTESIS SOBRE LA CONCURRENCIA DE VARIOS DERECHOS.
85
CAPÍTULO XII. DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS (ARTS. 1167-1211).
I. GENERALIDADES.
1. Concepto de asignación forzosa: De acuerdo al art. 1167-1 del CC se desprende que las
asignaciones forzosas son aquellas que el testador está obligado a hacer, y si nos las hace
el legislador las suple, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Si
un testamento viola estas asignaciones no significa que es nulo. Por lo tanto, no se está
en presencia de una acción de nulidad sino ante una acción de reforma, que deja
subsistente el testamento en todo aquello que no afecte a las asignaciones forzosas.
4. Cuáles son las asignaciones forzosas (art. 1167-2): Las asignaciones forzosas son:
b) Las legítimas.
a) Interdicción por demencia o disipación: Con ello se evita que el causante dilapide
su patrimonio.
86
b) Insinuación en las donaciones irrevocables (art. 1401): Toda donación entre vivos
superior a dos centavos que desee efectuar el donante requiere autorización
judicial (insinuación). Sólo se va a autorizar en la medida que el patrimonio del
donante sea lo suficientemente sólido para que no perjudique con ello a los
futuros asignatarios.
c) Limitación de las donaciones por causa de matrimonio entre esposos (art. 1788):
Las donaciones no pueden exceder de la ¼ parte de los bienes que aporta al
matrimonio el esposo donante.
d) Acervos imaginarios: Con estos acervos se busca proteger a los legitimarios de las
donaciones hechas en vida por el causante a otros herederos forzosos o bien a
terceros extraños.
5.2 Medios directos: Reforma de testamento (art. 1216): Es el derecho que tienen los
asignatarios forzosos para pedir que se modifique el testamento en toda la parte que
perjudica las asignaciones forzosas. Esta acción les corresponde a los legitimarios si el
testador en su testamento no les ha respetado las legítimas y mejoras.
6. Casos en que el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas: Son
aquellas situaciones en que la conducta del asignatario no lo hace merecedor de que se
mantenga la asignación:
d) Cuando los alimentos forzosos que se deben a ciertas personas se pierden por
injuria atroz.
87
II. ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS (ARTS. 1168-1171).
2. Forma en que se pagan las asignaciones alimenticias forzosas (art. 1168): La regla
general es que los alimentos forzosos gravan a la masa hereditaria, a menos que el
testador haya impuesto la obligación de pagar esta asignación a uno o más heredero.
3. Alcance de la expresión “alimentos que se deben por ley” utilizada en los arts. 1167 y
1168: Al respecto se pueden presentar cuatro situaciones:
4. Forma en que pagan los alimentos que se deben por ley: Como el CC no regula esta
materia, en la práctica es el juez el que determina la forma en que se pagan (en virtud de
lo dispuesto en el art. 333).
88
5. Responsabilidad de los asignatarios de alimentos por las deudas (art. 1170): Los
asignatarios de alimentos no estarán obligados a devolución alguna en razón de las
deudas o cargas que gravaran el patrimonio del difunto. Pero podrán rebajarse los
alimentos futuros que parezcan desproporcionados a las fuerzas del patrimonio efectivo.
Por lo tanto, se pueden disminuir para el futuro tomando en consideración la capacidad
del patrimonio del causante.
1. Concepto: La legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a
ciertas personas llamadas legitimarios (art. 1181). Estos legitimarios son herederos (art.
1181-2.) y asignatarios forzosos (art. 1167.2).
Los hijos, personalmente o representados por los descendientes: Por hijo se debe
comprender a los matrimoniales, no matrimoniales y a los adoptados conforme a
la ley 19.620.
Los ascendientes: El art. 1182 dispone que no son legitimarios los ascendientes del
causante si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra
la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del art. 203.
89
3. Distribución de las legítimas entre los distintos legitimarios: De acuerdo al art. 1183 se
aplican las reglas de la sucesión intestada (en cuanto a la concurrencia, exclusión y
representación). Específicamente se les aplica las reglas del primer y segundo orden de
sucesión (art. 988 y 989).
Legítima Rigorosa
Efectiva
C. Forma de dividir la mitad legitimaria (art. 1183 en concordancia con art. 985): Se divide
por cabeza o estirpe dependiendo si se concurre personalmente o por representación:
a) Los que concurren personalmente heredan por cabeza: Toman entre todos y por
partes iguales la porción a que la ley los llama, a menos que la ley establezca otra
división distinta.
b) Los que concurren por representación heredan por estirpe: Toman entre todos y
por partes iguales la porción que le hubiere cabido al padre o madre representado
en la mitad legitimaria.
90
dividirá en cuatro partes: 2/4 para las legítimas rigorosas; ¼ para las mejoras con
que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge, descendiente o ascendientes;
¼ del que ha podido disponer libremente.
E.1 Son una asignación forzosa: Así lo establece expresamente el art. 1167.2, lo que
implica que el testador está obligado a hacerla. No se puede (art. 1226) renunciar
anticipadamente a esta legítima debido a que está comprometido el interés
público.
E.3 El testador puede indicar los bienes con que se van a pagar las legítimas pero no
tasarlos ni delegar esta facultad a persona alguna (art. 1197). Testador entonces
puede indicar los bienes con que ha de pagarse la legítima.
No puede tasar los bienes con que se pretende pagar la legítima porque se
teme que ello podría utilizarse como un mecanismo para burlar las
asignaciones forzosas al otorgarles un valor exorbitante que se escape del
valor real.
91
E.4 Las legítimas gozan de preferencia absoluta para su pago (arts. 1189, 1193 y
1194): La legítima rigorosa goza de preferencia para el pago respecto de las otras
asignaciones forzosas o voluntarias, por lo que si existe déficit deberá pagarse
incluso antes que la cuarta de mejoras. Pero ésta última goza de preferencia de
pago respecto de la parte de libre disposición.
1. Aspectos generales.
A. Objetivo de estos acervos: Tienen por objeto amparar las legítimas de los herederos
forzosos. Son medios indirectos que ha establecido el legislador para amparar las legítimas
y las mejoras. Proceden tanto en caso de sucesión testada como intestada.
B. Acervo sobre el que se calculan: Las legítimas y las mejoras pueden determinarse sobre
el acervo líquido y sobre el primer acervo imaginario o bien sobre el segundo acervo
imaginario.
92
acumulando imaginariamente al acervo líquido o al primer acervo imaginario lo
excesivamente donado entre vivos por el causante a extraños (art. 1186).
A. Concepto: Es el que se forma por la acumulación imaginaria al acervo líquido del valor
de aquello que se haya donado por el causante a uno o más legitimarios en razón de
legítimas o mejoras. Significa que el causante hizo en vida donación a uno o más
legitimarios y como esto perjudica a los restantes legitimarios, entonces debe
“colacionarse” o agregarse a la masa de bienes dejados por el causante, como si nunca
hubieran salido de ella.
B. Requisitos:
B.1 Que al abrirse la sucesión existan legitimarios: Esto se justifica puesto que la
creación de este acervo tiene por objeto defender los derechos de los herederos
forzosos.
B.2 Que el causante haya hecho donaciones a uno o más legitimarios: Donaciones
irrevocables hechas por el causante; Donaciones revocables siempre y cuando
hayan sido entregadas durante la vida del causante (si no han sido entregadas no
es necesario acumular estas donaciones pues se encuentran física y jurídicamente
dentro del patrimonio del causante), etc. Pero no se acumulan los regalos
moderados según la costumbre y el uso (art. 1188-2), los presentes hechos a un
descendientes con ocasión de un matrimonio (art. 1198-3); los gastos de
educación de un descendiente (art. 1198-2)
B.3 Que las donaciones sean a título de legítimas o mejoras (arts. 1185 y 1198-1 ). Si
el causante efectúa donaciones a favor de un legitimario con cargo a la parte de
libre disposición, no procede su acumulación. Se lo considera como un extraño,
por lo que podría dar lugar al segundo acervo.
93
3. El segundo acervo imaginario (art. 1186 y 1187).
B. Requisitos.
B.1 Que al hacer el donante las donaciones existan legitimarios. Se explica por
objetivo de la formación de este acervo. Si no existían al momento de hacerlo no
procede la formación de este acervo.
B.4 Que las donaciones sean excesivas: De acuerdo art. 1186 ello va a ocurrir cuando
el valor de las donaciones exceda la cuarta parte de la suma formada por las
donaciones y el acervo. Se suma, por lo tanto, el acervo y las donaciones y la
cantidad que resulte se divide por cuatro. Si la cantidad resultante es inferior al
valor de la donación, significa que ésta resulto excesiva y procede formar el
segundo acervo.
a. Que la donación no sea excesiva: En este caso no procede la formación del segundo acervo
imaginario.
b. Que las donaciones sean excesivas: En este caso procede la formación del segundo acervo
imaginario y lo excesivamente donado por el causante se va a imputar a la parte de libre
disposición (el déficit para el pago de las legítimas y mejoras se saca de la parte de libre
disposición)9.
9
El siguiente ejemplo permitirá entender lo anterior (extraído del texto de Marco Fernández):
94
c. Que las donaciones sean de tal exceso que lleguen a lesionar las legítimas y mejoras (art. 1187):
En este caso el exceso es de tal magnitud que no sólo implica la reducción de la cuarta de libre
disposición, sino que también menoscaba las legítimas y mejoras. Procede, entonces, no sólo la
formación del segundo acervo imaginario, sino que también la acción de inoficiosa donación 10.
10
El siguiente ejemplo permitirá entender lo anterior:
-Acervo (líquido o primer acervo imaginario): $100.
-Donación irrevocable: $200.
-Total: $ 300.
Se divide el total por cuatro y resulta que la cuarta parte (que era lo que el testador pudo libremente
donar) es de $75. El exceso es de $125 (200-75). Se suma este exceso al acervo para calcular el segundo
acervo imaginario, lo que nos da 225.
Segundo acervo imaginario:
Mitad legitimaria: $112,5.
Cuarta de mejora: $56,25.
Cuarta de libre disposición: $56,25.
El problema es que sólo existen 100 y con esta cantidad no alcanaza a pagarse ninguna de las porciones. Es
así que faltan $56,25 para pagar la cuarta de mejora, $12, 5 para pagar la mitad legitimaria y no alcanza a
pagarse la cuarta de libres disposición.
Esto da origen a la acción de inoficiosa donación, que pasaremos a analizar a continuación.
95
Se dirige la acción en contra del o los donatarios beneficiados con la donación
excesiva. Se debe accionar en contra de los donatarios más recientes primero y después
contra los más antiguos (art. 1187-1, parte final), hasta que queden pagadas la mitad
legitimaria y la cuarta de mejoras.
D. Sujetos pasivos: El o los donatarios (más recientes primero y luego contra los más
antiguos) beneficiados con la donación excesiva. (art. 1187-1, parte final).
V. DE LA CUARTA DE MEJORAS.
96
La cuarta de mejoras, por regla general, no admite modalidad y gravamen, a
menos que vayan en beneficio del asignatario de mejoras (art. 1195-2). En cuanto a las
modalidades, serán válidos siempre y cuando no lesionen las asignaciones forzosas
mismas. En cuanto a los gravámenes, son válidos siempre y cuando vayan en beneficio del
asignatario de la cuarta de mejoras.
a) Descendientes.
b) Ascendientes.
B. Objeto del pacto: Consiste en que el causante no done ni asigne por testamento parte
alguna de la cuarta de mejoras. Se trata de una obligación de no hacer que se le impone al
testador. De esta forma, el causante garantiza al legitimario con el que contrata que
tendrá derecho a la legítima efectiva y no a la legítima rigorosa.
C.1 Debe constar por escritura pública (se trata de un acto solemne). Así lo exige el
art. 1204-1. Si no fuere así, el contrato sería nulo absolutamente.
C.2 El pacto sólo pueden celebrarlos los legitimarios con el causante. Lo van a poder
celebrar el cónyuge sobreviviente, los ascendientes y descendientes, que al tiempo
de celebrar el contrato (suscripción de la escritura) hayan sido también
legitimarios.
D.1 Si el testador respetó el cumplimiento del pacto: En este caso la cuarta de mejora
acrecerá a la mitad legitimaria y contribuirá a la formación de la legítima efectiva,
lo que beneficia a todos los legitimarios.
98
CAPÍTULO XIII. DEL DESHEREDAMIENTO.
2. Requisitos:
2.A Que se efectúe por testamento: Así lo establece el art. 1207 al señalar que el
desheredamiento es una disposición testamentaria. No vale, por tanto, el
desheredamiento que se hace por escritura pública o privada.
11
Art. 1208. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes:
1ª Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona,
honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus letra ascendientes o descendientes;
2ª Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo;
3ª Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar;
4ª Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo;
5ª Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva; o por haberse abandonado a los vicios o
ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del
desheredado.
99
2.C Que se indique la causal legal de desheredamiento: No es necesario que se
mencione el numeral específico, sino que se describa los hechos que constituyen la
causal.
2.D Que se acrediten o prueben los hechos constitutivos de la causal (art. 1209): Los
hechos que constituyen la causal de desheredamiento deben ser probados
judicialmente (en sede penal o civil), en vida del testador o bien después de su
fallecimiento, por las personas a quienes les interese el desheredamiento. No será
necesario acreditar estos hechos si el desheredado no reclamara su legítima
dentro de los 4 años subsiguientes a la apertura de la sucesión o dentro de los 4
años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administración si
al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz.
INDIGNIDAD DESHEREDAMIENTO
Las causas de indignidad sólo pueden Las causas del desheredamiento pueden
probarse después de la muerte del probarse judicialmente en vida del
causante. causante o por los interesados después
de sus días.
Los ascendientes y el cónyuge podrán ser desheredados por cualquiera de las tres primeras causas.
100
La indignidad se refiere a cualquier El desheredamiento sólo se refiere a la
asignación que pueda corresponder al legítima, es decir, sólo afecta a los
indigno, sea forzosa o voluntaria. legitimarios.
12
Sólo RODRIGUEZ se refiere a este tipo de indignidades.
101
CAPÍTULO XIV. DEFENSA DE LAS ASIGNACIONES.
A. Acción personal: Acción debe intentarse en contra de los asignatarios instituidos por el
testador en perjuicio de los asignatarios forzosos.
a. Es una acción renunciable. Sólo se una vez que se haya abierto la sucesión y se conozca el
testamento.
102
b. Es una acción transferible. La acción va a poder ser ejercida por el cesionario debido a que
pasa a ocupar la misma situación jurídica del cedente.
c. Es una acción transmisible (art. 1216).
d. Es una acción prescriptible. Volveremos más adelante sobre este punto.
a) Impugnar el desheredamiento de una legítima (art. 1217): se busca con ello que el
testamento sea cambiado en aquella parte que priva al legitimario de su legítima.
3. Sujetos de la acción:
103
contados desde el día en que toman esa administración. Se trata de una excepción
a la regla general de que los plazos de corto tiempo no se suspenden.
1. Concepto de Acción de petición. Es una acción real que la ley confiere al heredero
que no está en posesión de la herencia, en contra del que la posee también a título de
heredero, para que al demandante se le reconozca su derecho a ella y en atención a dicha
calidad le sean restituidos los bienes corporales e incorporales que la componen.
2. Naturaleza jurídica. Características: Pablo RODRIGUEZ GREZ (2002: v.2, 97): Acción de
restitución o reivindicatoria que tiene por objeto una universalidad jurídica. Con ella no
pueden intentar recuperarse bienes determinados. Sin embargo, Fabián ELORRIAGA
(2015: 576-580), considera que sí se puede aplicar para recuperar bienes determinados
en la medida que quien los posea lo haga en calidad de heredero.
a. Es una acción real. Es la acción propia del derecho de herencia, que es un derecho
real (art. 577).
b. Es una acción mueble. Si aceptamos la teoría planteada por Leopoldo Urrutia.
c. Es una acción divisible: No se requiere que todos los herederos ejerzan de
consuno la acción, ni que se la ejerza en contra de todos los que están poseyendo
13
Así BARROS ERRAZURIZ; SOMARRIVA; ELORRIAGA; MEZA BARROS.
104
la herencia. Puede ser deducida por separado por cada uno de los herederos que
no está en posesión de la herencia en contra de los que se encuentren ocupándola.
d. Es una acción renunciable. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del CC.
e. Es una acción transmisible.
f. Es una acción transferible. Ello va a ocurrir cuando el heredero ceda su derecho
real de herencia a un tercero. En la cesión va comprendida la acción de petición de
herencia.
g. Es una acción prescriptible (arts. 2115.1, 1269 y 704). Se verá más adelante.
4.2 Que una o más personas posean la totalidad o una parte de la herencia sin ser los
herederos o sin serlo exclusivamente. Es requisito que la herencia esté ocupada
por otra persona en calidad de heredero.
5. Sujetos de la acción:
B. Legitimación pasiva: La acción debe dirigirse en contra del que ocupe la herencia en
calidad de heredero (art. 1264). Contra el falso heredero (es aquel que no es heredero o
no lo es completamente).
105
relevancia, para efectos de las prestaciones mutuas, la buena o mala fe del falso
heredero14.
Prescripción de cinco años: Opera a favor del falso heredero a quien por decreto
judicial o por resolución administrativa se le ha otorgado la posesión efectiva de la
herencia. Estas resoluciones, judicial o administrativa, le van a servir de justo título
para su posesión, lo que le va a permitir adquirir por prescripción en un plazo
inferior. La doctrina está conteste que se trata de una prescripción adquisitiva
ordinaria. Es por ello que para que opere esta prescripción no basta con el justo
título sino que también es necesario la buena fe del prescribiente (art. 702).
Prescripción de 10 años: Opera a favor del falso heredero que, pese a que tiene el
corpus y el animus (el ánimo de señor y dueños, puesto que invoca la calidad de
heredero), no se le ha otorgado la posesión efectiva de la herencia. Se discute si
estamos frente a una prescripción adquisitiva o extintiva. Un fallo de la Corte
Suprema de octubre del 2003 adhirió a esta última tesis fundándose en que el art.
1269 dispone que “el derecho de petición de herencia expira en diez años”, lo que
daría a entender que sólo bastaría que se cumplan diez años para que se extinga
la acción, aun cuando nadie haya poseído la herencia durante este período (citado
por RAMOS PAZOS: 2008:151). Pero la doctrina tiende a uniformarse a favor de la
idea de que también se trata de una prescripción adquisitiva, lo que implica que
para que el derecho del verdadero heredero se extinga, se requiere que junto con
el transcurso del tiempo, otra persona debe haber adquirido la herencia por
usucapión.
14
Al respecto se debe tener en consideración lo siguiente:
A. En cuanto a los frutos: De acuerdo al art. 1266 se le aplican las mismas normas de la acción reivindicatoria
(arts. 907 y 913 del CC).
B. En cuanto a las mejoras o expensas: El art. 1266 también dispone que en este caso se aplican las normas
relativas de la acción reivindicatoria. Se tiene que distinguir, en primer lugar si las mejoras son necesarias,
útiles y volupturias y, en segundo lugar, si el falso heredero se encontraba de buena o mala fe.
C. Deterioros (art. 1267): Nuevamente se debe atender a la buena o mala fe del falso heredero.
D. Enajenaciones (art. 1267): Se debe distinguir entre el poseedor de buena y mala fe.
106
8. Cuadro comparativo entre la acción de reforma de testamento y la acción de petición
de herencia:
Es una acción personal. Sólo la pueden Es una acción real. Sólo la pueden deducir
deducir los legitimarios en contra de los los verdaderos herederos en contra de
asignatarios favorecidos por el testador cualquier persona que ocupe la herencia
en contra de ciertas asignaciones en calidad de heredero.
instituidas por el legislador.
Los titulares de la acción son los Los titulares de la acción son los
legitimarios. herederos que no estén en posesión de
los bienes hereditarios.
1. Artículo 1268 del CC: “El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria
sobre cosas hereditarias reivindicables, que hayan pasado a terceros, y no hayan sido
prescritas por ellos.
107
Si prefiere usar de esta acción, conservará, sin embargo, su derecho para que el que
ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores
no hubiere podido obtener, y le deje enteramente indemne; y tendrá igual derecho contra
el que ocupó de buena fe la herencia en cuanto por el artículo precedente se hallare
obligado” *cuando se haya hecho más rico con la enajenación+.
Es la acción propia del derecho real de Es la acción propia del derecho real de
herencia. dominio.
Tiene por objeto una cosa universal. Tiene por objeto una cosa singular.
108
a su favor la acción reivindicatoria.
1. Artículo 919 del CC: Este artículo dispone que el heredero tiene y está sujeto a las
mismas acciones posesorias que tendría y a que estaría sujeto su autor, si viviese. Por lo
tanto, los herederos pueden ser sujetos activos o pasivos de las acciones posesorias en las
mismas condiciones en que lo sería el causante.
109
CAPÍTULO XV. MEDIDAS CONSERVATIVAS. NOCIONES GENERALES.
El legislador ha establecido una serie de medidas de seguridad a las que pueden echar
mano tanto los asignatarios como los acreedores hereditarios para evitar que se
produzcan actos de ocultamientos de los bienes dejados por el causante. Mencionaremos
brevemente cuáles son estas medidas y sus objetivos.
110
funcionario competente y con los requisitos exigidos por el legislador (art. 858 del
CPC). En este caso se debe distinguir lo siguiente:
a. Inventario simple: Es la lista de los bienes y de las deudas del causante hechas
por los propios interesados, sin sujeción a ninguna solemnidad.
b. Inventario solemne: Es aquel inventario que se hace previo decreto judicial, por
el funcionario competente y con los requisitos exigidos por el legislador (art. 858
del CPC). Va ser necesario en la medida en que haya un heredero incapaz. En
cuanto a sus requisitos se debe tener en consideración lo dispuesto en el art. 859
del CPC.
3) La herencia yacente:
d. Requisitos: Los requisitos necesarios para que opere son los siguientes:
111
tácitamente, en todo o parte, por alguno de los herederos
testamentarios o abintestato.
112
CAPÍTULO XVI. DE LOS BENEFICIOS QUE GOZAN LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DEL CAUSANTE.
I. BENEFICIO DE INVENTARIO.
1. Concepto (art. 1247): Es el derecho que en ciertos casos tiene el heredero que ha
aceptado una herencia, para no ser responsables de las deudas hereditarias y
testamentarias sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado,
según el inventario solemne levantado al efecto (art. 1247).
2. Requisito esencial para que opere el beneficio de inventario (art. 1245): Haber
confeccionado un inventario solemne de los bienes hereditarios antes de efectuar
cualquier otro acto de aceptación. El que hace acto de heredero sin previo inventario
solemne, va a suceder en todas las obligaciones transmisibles del difunto a prorrata de su
cuota hereditaria, aunque le impongan un gravamen que exceda al valor de los bienes que
hereda.
a) Los coherederos cuando alguno de ellos acepta con beneficio de inventario (art.
1248): Si hay pluralidad de coherederos y un grupo de ellos quiere aceptar con
beneficio de inventario y otro no, todos ellos serán obligados a aceptar con
beneficio de inventario.
b) Los herederos fiduciarios (art. 1251): Son obligados a aceptar con beneficio de
inventario. De esta forma quedan determinados los bienes que el fiduciario
eventualmente debe restituir
c) Las personas jurídicas de derecho público (art. 1250): Las herencias del Fisco y de
todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán con beneficio de
inventario.
113
4. Personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario:
a) El que hizo acto de heredero, sin previo inventario solemne: Todo heredero
conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya
hecho acto de heredero (art. 1252). Para gozar de este beneficio, no se debe haber
aceptado la herencia ni en forma expresa ni tácita. Si ya se aceptó, entonces, se va
a entender que la aceptación ha sido pura y simple.
2. Titulares del beneficio de separación (arts. 1378 y 1379): Son titulares de este
beneficio los acreedores hereditarios y testamentarios, cuyos créditos sean puros y
simples o bien sujetos a plazo y condición. Estos acreedores van a poder solicitar la
separación desde la apertura de la sucesión, aunque no se haya producido la delación de
las asignaciones.
114
c) Cuando los bienes de la sucesión han salido de manos del heredero. Pero las
enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los seis
meses subsiguientes a la apertura de la sucesión, y que no hayan tenido por
objeto el pago de créditos hereditarios y testamentarios, podrán rescindirse a
instancia de cualquiera de los acreedores del causante que gocen del beneficio de
separación (art. 1384).
d) Cuando los bienes de la sucesión se han confundido con los de los herederos, de
manera que no sea posible reconocerlos.
3. Efectos del beneficio de separación: Los acreedores del causante van a tener
preferencia para pagarse en los bienes del as hereditario y los acreedores del heredero en
el patrimonio personal de éste.
115
CAPÍTULO XVII.PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS Y TESTAMENTARIAS.
Las deudas hereditarias son las que tenía el causante en vida. Las deudas o cargas
testamentarias son las que emanan del testamento, dentro de las cuales destaca los
legados.
El fundamento de la responsabilidad de ultra vires que tienen los herederos por las
deudas hereditarias y testamentarias del causante, deriva del hecho que son los
continuadores de la personalidad jurídica del causante
Se trata de una baja general de la herencia, tal como lo establece el art. 959.2 del
CC. Se pagan con cargo de los bienes hereditarios en el proceso de determinación del
acervo líquido. Sólo excepcionalmente, cuando no se hayan pagado estas deudas (porque
no se tenía conocimiento de ellos o el activo del as hereditario no es suficiente), van a
tener que responder los herederos del causante.
2. Forma en que se dividen las deudas hereditarias entre los herederos: Las deudas
hereditarias se dividen entre los herederos de pleno derecho a prorrata de sus cuotas, una
vez producido el deceso del de cujus (art. 1354). Sin embargo en el CC existen una serie de
excepciones al principio de la división proporcional de las deudas hereditarias. A modo
ejemplar podemos mencionar los siguientes casos:
a) Caso del heredero beneficiario. El heredero que acepta la herencia con beneficio
de inventario limita su responsabilidad por las deudas de la herencia hasta el
monto del valor total de los bienes que ha heredado (art. 1354-3).
116
b) Caso en que la obligación del causante era indivisible (arts. 1354-4, 1526 y 1528).
A los herederos del deudor de una obligación indivisible podrá exigírsele el
cumplimiento total de dicha obligación, por lo que la deuda no se divide a
prorrata. El acreedor podrá perseguir a cada uno por el total, y no por su cuota en
la deuda.
c) Casos en que los herederos, el testador o la partición establecen una división
diferente de las deudas hereditarias (arts. 1526.4, 1358 y 1359): Cuando por
testamento, o por convención entre los herederos, o por partición de la herencia,
se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una
deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de una
deuda, o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponda a
prorrata (art. 1526.4).
d) Caso en que el causante y el acreedor estipulan la indivisibilidad (art. 1526.4): Esto
va a ocurrir cuando el causante ha acordado con su acreedor que la obligación
tenga el carácter de indivisible (pese a que por su naturaleza sea divisible), incluso
para sus herederos. El acreedor va a poder cobrar el total de lo adeudado a
cualquiera de los coherederos, pero el heredero demandado está facultado para
pedir un plazo para entenderse con los demás herederos, y si, en definitiva, se ve
obligado a pagar el total (obligación a la deuda), puede repetir contra ellos por el
exceso pagado (contribución a la deuda).
e) Caso de la entrega de una especie o cuerpo cierto (art. 1526.2): Si la deuda es de
una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posea es obligado a
entregarlo.
117
bienes que la ley reserva a los legitimarios o a los asignatarios forzosos de la cuarta
de mejoras. Los legatarios contribuirán al pago de estas asignaciones a prorrata de
los valores de sus respectivos legados.
b) Responsabilidad de los legatarios al pago de las deudas hereditarias propiamente
tales (art. 1362): Cuando al tiempo de la apertura de la sucesión no hay en ella lo
suficiente para el pago de las deudas hereditarias. Requisitos:
b.1 Que al tiempo de abrirse la sucesión no hayan bienes suficientes en la
herencia.
b.2 Que no hayan pagado la deuda los herederos. Ello va a ocurrir cuando la
deuda no haya sido conocida por los herederos, cuando fue ignorada o
bien, cuando estaba sujeta a plazo o condición.
b.3 Que se haya pagado el legado. Si es que el legado todavía no ha sido
pagado, entonces lo que corresponde es que debe reducirse en lo que sea
necesario, pudiendo llegar a extinguirse si el pago de las deudas lo exige.
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2. Quiénes deben pagar los legados: La regla general es que las deudas testamentarias
son de cargo de los herederos a prorrata de sus cuotas (art. 1360). Pero esta regla general
tiene las siguientes excepciones:
3. Forma y oportunidad para el pago de los legados: Los legados se pagan una vez que se
hayan pagado las deudas hereditarias y las asignaciones forzosas (art. 1374).
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CAPÍTULO XVII. NOCIONES GENERALES DE LOS ALBACEAS O EJECUTORES
TESTAMENTARIOS.
ALBACEAZGO MANDATO
Albaceazgo se genera a la muerte del Muerte del mandante pone término al
causante. mandato (art. 2163.5)
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B. Es de derecho estricto. Atribuciones del albacea las fija el propio legislador (1298 CC).
C. Es un cargo remunerado (1302 CC). Cabe recordar que la remuneración del albacea es
una baja general de la herencia (art. 4.2 de la ley 16.271).
D. Es un cargo de duración temporal. Dura tiempo prefijado por testador (1303). Caso
contrario dura un año contado desde que albacea haya comenzado a ejercer el cargo
(1304). Plazo puede ser prorrogado por juez (1305 CC).
G. Son capaces para ser albaceas todas las personas, salvo que la ley las declare
expresamente incapaces (1272).
4. Clases de albacea:
Testamentarios.
Modo de designación Legítimos.
Dativos.
Convencionales.
Universales.
Extensión del cargo
Particulares.
Clasificación Singulares.
Número de ejecutores
Plurales.
Albaceas fiduciarios.
En cuanto a los encargos
Albaceas simples.
4.1 Atendiendo al modo de designación: De este sólo existen en Chile los albaceas
testamentarios que son los que han sido designados por el testamento del causante.
Otros no tienen reconocimiento en Chile.
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Albaceas legítimos. Son los que designa la ley a falta de un nombramiento hecho por el
testador.
Separados. Son aquellos que han sido nombrados para la ejecución de diferentes y
determinadas funciones o entre quienes el testador o el juez ha dividido las funciones.
122
4.5 Albaceas simples o fiduciarios:
123
BIBLIOGRAFÍA GENERAL15.
-BARROS ERRÁZURIZ, Alfredo. Curso de derecho civil. Tercer año. Segunda parte. Trata de
la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos. Santiago: Editorial
Nascimento, 1931.
-GUZMAN BRITO, Alejandro. Estudios sobre los legados según el derecho civil chileno.
Santiago: Editorial Legal Publishing, 2012.
-MEZA BARROS, Ramón. Manual de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre
vivos. Santiago: Editorial Jurídica, 2007.
-RAMOS PAZOS, René. Sucesión por causa de muerte. Santiago: Editorial Jurídica, 2007.
-ROZAS VIAL, Fernando. Curso de derecho civil. Derecho sucesorio. Santiago: Facultad de
derecho de la Pontificia Universidad Católica, 1975.
15
Sólo se incluye la bibliografía chilena citada en texto “Derecho sucesorio chileno” de Marco Fernández.
124
--Derecho sucesorio. Explicaciones de clases revisadas por el profesor. Tomo I y II.
Versión de René Abeliuk. Santiago: Editorial Jurídica, 2007.
125
INDICE DERECHO SUCESORIO
CAPÍTULO CVI. DE LOS BENEFICIOS QUE GOZAN LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DEL
CAUSANTE………………………………………………………………………………………………………………………………….113
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………………………………….124
126
127