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Sucesiones en el Perú

Partes: 1, 2
1. Introducción
2. Conceptos generales
3. Apertura de la sucesión
4. Existencia
5. Acción petitoria de herencia
6. Acción reivindicatoria de herencia
7. Sucesión testamentaria
8. El derecho de habitación para el cónyuge
9. Institución y sustitución de herederos y legatarios
10. Desheredación
11. Legados
12. Derecho de acrecer
13. Albaceas
14. Revocación de testamentos
15. Caducidad de testamentos
16. Nulidad de testamentos
17. Sucesión intestada
18. Orden sucesorio
19. Masa hereditaria
20. Bibliografía

INTRODUCCIÓN
Una sucesión es la rama del derecho, que se le llama hereditario, sucesorio o
simplemente sucesiones la cual se encarga de regular las consecuencias que se producen con la
muerte; también se ve la designación de herederos, la transmisión del patrimonio y la manera en
que ésta puede hacerse.
Esto es porque los derechos y deberes de las personas no terminan con la muerte, sólo por unas
excepciones como:
No se transmiten los derechos políticos.
Ni aquellos derivados del derecho de familia, como los que provienen del matrimonio, la patria
potestad o la tutela, todos los patrimoniales son transmisibles por la herencia.
En Roma se podían transmitir los derechos, salvo los de usufructo, uso y habitación y casi todos
los derechos personales y de crédito, con la excepción de los que hubieran nacido de
los contratos de mandato, sociedad y locatio, conductio operarum, así como
las obligaciones derivadas del delito.

CONCEPTOS GENERALES
SUCESIÓN
Sucesión deriva del latín succesio y significa "entrar una persona o cosa en lugar de otra" otros
autores dicen que el término sucesión deriva de succesio "acción de suceder". Es la transmisión
de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la herencia, los cuales son heredados a
los sucesores desde el momento de la muerte de una persona. Para Savigny, sucesión es
"el cambio subjetivo en una relación de derecho "en este concepto se comprende tanto a la
sucesión mortis causa como también a toda aquella en que una persona sustituye a otra en un
derecho.
SUCESIÓN EN LA PERSONA Y EN LOS BIENES

SUCESIÓN EN LA PERSONA
En la sucesión en la persona hay confusión de patrimonios del causante y del sucesor, porque
se basa en la teoría patrimonio-personalidad, generando la responsabilidad ultra vires hereditatis
(el heredero sucesor debe pagar las deudas del causante con su patrimonio) en el sucesor.
SUCESIÓN EN LOS BIENES
En la sucesión en los bienes no hay confusión de patrimonios, es decir el sucesor paga las
deudas del causante con los bienes dejados y hasta donde alcance, jamás pagara con el sucesor
no subentra por lo tanto el continuador de la personalidad en la relación jurídica del causante.
Permanece ajeno a ella, una vez liquidadas las cargas, recibe los bienes relictos (sobrantes).

ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN
PERSONALES.-
Son los sucesores o herederos, que pueden ser llamados por ley (herederos forzosos) o aquellos
que el causante ha designado antes de su muerte, a estos herederos se llama causa-habientes,
eje: hijos o conviviente.
REALES.-
Es la herencia o patrimonio que se transmite del causante; la masa o conjunto de bienes objeto
de la sucesión (activo o pasivo).el heredero adquiere el patrimonio del causante tal cual está al
momento del fallecimiento de este último.
FORMALES.-
Es el vínculo que une al causante y al sucesor a través de la ley, contrato o testamento. Están
constituidos por: Apertura de la sucesión, vocación del sucesor y la capacidad de este
para poder ser declarado heredero.
NECESARIOS.-
Causante es la persona fallecida es importante porque sin ella no hay transmisión sucesoria.

CLASES DE SUCESIÓN:

POR LA FUENTE DE SU LLAMAMIENTO


Muy conocida es la clasificación de la sucesión atendiendo a la fuente de llamamiento. Si se
origina en la ley recibe el nombre de sucesión legal; si proviene del testamento se la denomina
sucesión testamentaria y cuando procede del acuerdo de dos o más voluntades se la llama
sucesión contractual o contratos de sucesión futura, de esta clasificación provienen las clases
de herederos: .Legales .Testamentarios .Contractuales
SUCESIÓN LEGAL
Llamada también intestada. Transmisión de todos los derechos y obligaciones del causante a
favor de parientes, por el solo mandato de la ley sin que para ello medie la voluntad del difundo.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
Aquella en que la vocación sucesoria es determinada por la voluntad del causante, manteniendo
siempre el respeto a la legítima
SUCESIÓN CONTRACTUAL
Acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a transmitir a otra, a su fallecimiento,
parte de su patrimonio o la totalidad de este, si no tiene herederos forzosos.

MODOS DE SUCEDER
Reales o de atribución troncal.-
Tiene en cuenta el parentesco como la raíz familiar de los bienes. Ejemplo: Los de los López
vuelve a los López y los de Gamarra a los de Gamarra.
Personales o subjetivos.- Se ordenan únicamente según la proximidad del parentesco con el
causante.
Por Derecho Propio.- O por cabezas, cuando una persona sucede a otra de manera inmediata
y directa.
Por Representación.- Los hijos y descendientes representan al modo a recoger la herencia
cuando éstos han fallecido con anterioridad al causante, o han renunciado o han sido excluidos
de ella por estar incursos en alguna de las causales de indignidad o desheredación. Impedimento
Natural Impedimento Jurídico.
SUCESIÓN: A TITULO SINGULAR –A TITULO UNIVERSAL
Los modos de adquirir a titulo universal son aquellos que permiten la adquisición de una
universalidad jurídica o de una cuota de ellos.
Se encuentran en esta categoría la tradición de derecho, la sucesión por causa de muerte y la
prescripción adquisitiva, siempre y cuando operen respecto del derecho real de herencia. La
ocupación y la accesión NUNCA operan como modo de adquirir a titulo universal. Los modos de
adquirir a titulo singular son aquellos en virtud del cual se adquiere un bien determinado. Tienen
esta característica singular SIEMPRE la ocupación y la accesión.
HERENCIA
La herencia es un derecho constitucional, regulado por el código civil que constituye el
patrimonio que se transmite a causa de la muerte de una persona.
Está constituida por el conjunto de bienes derechos y obligaciones que esa persona llamada
(causante) tenía al momento de su fallecimiento. Mientras la sucesión es propiamente un acto
jurídico, la herencia es un patrimonio.
SUCESORES
El artículo 3262 dice: las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras personas,
de tal manera que en adelante puedan ejercerlos a su propio nombre, se llaman sucesores. Ellas
tienen ese carácter, o por ley o por voluntad del individuo en cuyos casos suceden.
HEREDEROS Y LEGATARIOS
Los beneficiarios de una sucesión son los herederos forzosos y pueden serlo los legatarios.
El código civil señala que los herederos forzosos son los hijos y los demás descendientes, los
padres y los demás ascendientes, y el cónyuge.
Mientras que el legatario es aquella persona a quien por testamento se le deja un legado es
decir, uno o más bienes o derechos determinados. Ahora bien, la persona que tiene hijos (u otros
descendientes) o cónyuge puede disponer libremente hasta de un tercio de su patrimonio a favor
de terceros (legatarios). Si solo tiene padres (u otros ascendientes), puede disponer libremente
de la mitad de su patrimonio a favor de terceros. Si no hay padres (o ascendientes), ni hijos (o
descendientes) ni cónyuge, pueden disponer a favor de terceros de la integridad de su
patrimonio.
ACREEDORES HEREDITARIOS O TESTAMENTARIOS
Según el artículo 1378, pueden votar por la separación de patrimonios para que no se confundan
los bienes del difunto con los de los herederos, con el objeto de hacerse pago con preferencia a
los acreedores de los herederos.
* Sujeto activo.- pueden solicitarlo los acreedores hereditarios o testamentarios. Acreedores
hereditarios son aquellos que lo eran en vida del causante; y testamentarios, aquellos cuyo
crédito arranca del testamento.
* Sujeto pasivo.- el legitimado pasivo es el heredero.
LA COMUNIDAD HEREDITARIO
Es la situación de cotitularidad hereditaria que se crea con la posibilidad de una delación
(denuncia anónima) conjunta y simultánea a varios herederos que aceptan la herencia diferida a
su favor.
En virtud de esta comunidad y puesto que el llamamiento a la herencia tiene carácter universal,
el derecho sobre los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de los coherederos
designados. Luego la comunidad hereditaria es una peculiar situación jurídica en que se
encuentran los herederos frente al acervo hereditario.
DONATARIOS
Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una
donación sin el consentimiento del otro.
Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un
bien, nadie puede dar por vía de donación, más de lo que puede disponer por testamento .caduca
la donación si el donatario ocasiona intencionalmente la muerte del causante.
APERTURA DE LA SUCESIÓN
CONCEPTO

La apertura de la sucesión se produce por:


-- Muerte del causante. -- Declaración de muerte presunta.

MOMENTO DE LA APERTURA

Así el artículo 3282 dice que "la sucesión o el derecho hereditario se abren tanto en las
sucesiones legitimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión o por
la presunción de muerte en los casos prescriptos por la ley". Por la nota del art.3282 tanto la
muerte como la apertura y la transmisión de la herencia se producen en el mismo instante. No
hay entre ellas el menor intervalo de tiempo; son indivisibles. El fallecimiento de una persona es
fundamental, porque constituye el evento principal de esta etapa; la muerte puede ser:

a) Real.- por causas naturales (enfermedad o accidentes)

b) Acto Declarativo Judicial.- muerte presunta. El certificado de defunción es emitido por


un oficial de registro civil y constituye la prueba del fallecimiento del causante. La
sucesión se abre en la hora, día, mes, año de la muerte, lo que permite esclarecer
quienes serán las personas llamadas causahabientes .el art.1000 del código civil,
establece que la sucesión de una persona se abre con la muerte real o presunta.

EFECTOS DE LA APERTURA.-
1) El heredero es propietario de la herencia desde la muerte del causante, aun cuando
fuese incapaz o ignorase que se ha deferido la herencia.
2) El heredero que sobrevive sólo un instante al difunto, transmite la herencia a sus propios
herederos, que gozan como él la facultad de aceptarla o repudiarla.
3) Si hay pluralidad de herederos, desde el mismo instante de la muerte se forma la masa
hereditaria o acervo sucesorio, que implica un estado de indivisión hereditaria, y cada
una de ellos tiene, en cuanto a la propiedad y posesión, los mismos derechos que el
causante. Estos derechos cesan con la partición.
4) Los herederos responden las demandas interpuestas contra el causante, siempre y
cuando se hubiese dado la posesión judicial de la herencia, ya que, en caso contrario,
por el art. 3414 se dispone que «Mientras no esté dada la posesión judicial de la herencia,
los herederos que deben pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que
dependen de la sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los
bienes hereditarios. No pueden ser demandados por los acreedores hereditarios u otros
interesados en las sucesión».

CONMORENCIA
Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra
circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presume que
fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre
ellas, art. (109).

LUGAR DE APERTURA DE LA SUCESIÓN


El juez competente para conocer los juicios sucesorios del lugar del último domicilio el autor de
la herencia,
Constituyendo el lugar de apertura de la sucesión sin tomar en cuenta la nacionalidad de los
derechos, en caso de que el causante fallezca en el extranjero, se tendría como su domicilio el
último domicilio que la causante tenia dentro de la república.

TRANSMISIÓN SUCESORIA
Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos obligaciones que
constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.
Responsabilidad "intra vires hereditatis".- El heredero responde de las deudas y cargas de la
herencia solo hasta donde los bienes de esta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo
cuando exista inventario final.
Responsabilidad "ultra vires hereditatis".- Pierde el beneficio otorgado en el artículo 661° el
heredero que:

.Oculta dolosamente bienes hereditarios


.Simula deudas o dispone de los dejados por el causante, en perjuicio de los derechos de los
acreedores de la sucesión.

VOCACIÓN HEREDITARIA.-
La herencia se atribuye a quienes son llamados a la adquisición, el llamado puede provenir de la
ley (sucesión legítima) o por el testamento del causante (sucesión testamentaria), lo que los
coloca en la condición de aceptarla o renunciarla , ya que la calidad de heredero no se impone y
es potestativo renunciar o aceptar esa calidad , si el heredero renuncia se considera que nuca
hubo heredero y si es aceptada queda fija la propiedad en la persona del aceptante desde el día
de la apertura de la sucesión. Las condiciones de eficacia de la vocación hereditaria se refieren
a los requisitos impuestos por la ley para que el llamamiento no esté en contradicción con una
norma legal imperativa que prohíba el llamado. Que la vocación no esté sujeta a una resolución
por disposición de la ley o del causante, lo que somete la eficacia a una condición resolutiva por
voluntad del causante. La vocación puede ser:

* Directa:
Cuando supone el llamamiento actual y con delación al primer grado del sucesor.

* Indirecta:
Supone un llamamiento virtual y que se concretará con la delación así que no hayan podido
heredar los sucesores de primer o preferente grado. Se da cuando el primer llamado no ha podido
o no ha querido heredar, de tal modo que le sucede otro, la figura es conocida con el nombre
de sustitución hereditaria o testamentaria. Es una cláusula de previsión. Además de dicha figura,
la vocación indirecta también se consigue por el derecho de representación, se regula en
las normas de sucesión intestada, art. 924: "llamase derecho de representación el que tienen los
parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera
podido heredar". Supone, por tanto, una excepción a la forma de suceder intestada, en el sentido
de que el pariente más próximo en grado excluye al más remoto.

* Solidaria:
Como ya se ha expuesto, la vocación solidaria se da cuando se hace un llamamiento conjunto a
una pluralidad de sucesores del mismo grado, en forma tal que todos resultan llamados
potencialmente al todo la falta de alguno/s de los designados provoca la expansión de la
participación de los restantes en el as hereditario o en la parte de éste que había sido objeto del
llamamiento conjunto. A dicho efecto se le denomina acrecimiento o derecho de acrecer.

DELACIÓN DE LA HERENCIA
De acuerdo con el art.1006, por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia, pasará
a los suyos el mismo derecho que él tenía. El derecho que corresponde a un llamado al que se
ha hecho el ofrecimiento y puede aceptar (o repudiar), pero aún no lo ha hecho, no es un derecho
sobre la herencia adquirida (la adquisición presupone precisamente la aceptación), sino el
derecho a adquirirla . Éste se encuentra en el patrimonio del heredero, que, en consecuencia,
tiene el derecho de transmitirlo. Si el heredero/s lo ejercita, adquiere la herencia a que estaba
llamado el causante.

EXISTENCIA
La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto, es separarse completamente de
su madre.
La ley protege la vida del que está por nacer. El juez por consecuencia, tomara, a petición de
cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para
proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.

Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y
viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectué .y si el nacimiento constituye un
principio de existencia, entrara el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese
existido al tiempo en que se defirieron.

ACCIÓN PETITORIA DE HERENCIA


Esta normada en el artículo 664, que de acuerdo a la redacción modificada por el vigente Código
Procesal Civil, prescribe que el derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no
posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o
en parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él.
Agrega que dicha pretensión puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si,
habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han
preterido sus derechos; así como la imprescriptibilidad de la acción y su tramitación
como proceso de conocimiento.
Es aquella acción que el heredero dirige contra otro heredero para concurrir con él, en este
supuesto, el demandado podría tratarse de un coheredero; o para excluirlo, si tuviese mejor
derecho, aquí se trataría de un heredero aparente.
La acción petitoria es una acción que se dirige contra los herederos aunque haya una resolución
judicial de declaratoria de herederos que no comprenda al peticionante, y está referida a todo el
patrimonio hereditario. Por lo tanto, tanto el demandante como el demandado deben ser
herederos.
Para que la acción de petición de herencia pueda tener como fin la exclusión del heredero
poseedor de los bienes de la herencia, el peticionante debe tener mejor título para heredar que
el demandado. Entonces, en este caso no habría una situación de copropiedad ya que las partes
no serían coherederos, sino más bien el demandante sería el verdadero sucesor, y el demandado
el sucesor aparente.
Por otro lado cabe resaltar que a la acción de petición de herencia es aplicable también lo
dispuesto por el artículo 666º del Código Civil, referida a la enajenación de un bien hereditario,
que expresa: "El poseedor de buena fe que hubiere enajenado un bien hereditario está obligado
a restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitirá a este último el derecho de
cobrarlo.
En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien
y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".

Naturaleza jurídica
Esencialmente es una acción real basada en los derechos de propiedad y posesión de bienes,
los cuales constituyen su objeto. Es inherente a la condición de heredero y se tramita como
proceso de conocimiento, siendo imprescriptible.

Características de la acción petitoria


Existe una petición de herencia, a diferencia de la acción reivindicatoria que es res singula, la
petitoria se refiere a todos los bienes de la herencia. Por ello, es una acción sui generis que no
encaja propiamente dentro del concepto estricto de la acción real, dado que no tiene como
sustrato un bien corporal determinado. Es una acción universal que persigue el reconocimiento
de la condición de heredero y, como consecuencia de ello, reivindicar los derechos hereditarios.
Corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, contra quien
los posea en todo o en parte a título sucesorio, esta última expresión difiere de la del texto original
del Código Civil, que se refería al título de heredero. La actual es más propia pues incluye a los
legatarios, pudiendo darse el caso, como se ha señalado, de una persona que disponga de sus
bienes en legados, afectando a sus herederos forzosos. Ambas partes deben ser sucesores del
causante: demandante y demandado. Esta es la nota distintiva fundamental con la acción
reivindicatoria.

Puede haber exclusión o concurrencia, en este caso como se trata de los dos supuestos:
Que el actor concurra con el reo en la herencia, por tener igual derecho a suceder, o porque la
ley determina su participación conjunta. En este caso, es de aplicación lo dispuesto en el artículo
844, que determina que si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes
de la herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar. Por lo tanto, tienen la
condición de copropietarios, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 985, ninguno de
ellos ni sus sucesores pueden adquirir los bienes comunes, siendo imprescriptible la acción de
participación. A este respecto, hay una innovación importante en el actual Código, pues el
derogado establecía una excepción en su artículo 874, señalando que los herederos del
condominio (copropietario) podían adquirir por prescripción los bienes comunes cuando los
poseían por un plazo de veinte años desde la muerte del causante.
Que el demandante tenga mejor derecho para heredar que el demandado, excluyéndolo. En este
caso, el primero es el heredero verdadero y el segundo el sucesor aparente. No son, coherederos
y, por ende, tampoco copropietarios.
Acumulación de acciones, la nueva redacción del artículo 664 menciona expresamente algo que
estaba implícito: la facultad del accionante de demandar acumulativamente que se declare
heredero, en caso que medie una declaración de herederos que no lo incluya. Inclusive para que
proceda la petición de herencia, el actor debe necesariamente solicitar, que se le declare
heredero; pues es solamente si procede esta segunda petición que podrá declararse fundada la
primera.
Esta acción es imprescriptible, este enunciado es innecesario, en el primer supuesto, al ser los
herederos copropietarios, no pueden adquirir por prescripción los bienes comunes, siendo la
acción de participación imprescriptible. En el segundo supuesto, si bien no tienen esta condición,
el heredero verdadero esta reivindicando la herencia de su propiedad frente al heredero
aparente, y la acción reivindicatoria es imprescriptible, por disposición del artículo 927.
Se le aplica lo señalado en el artículo 666º, se analiza al tratar la acción reivindicatoria, y que a
la letra dice: "El poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado
a restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitirá a este ultimo el derecho de
cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor
del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".

ACCIÓN REIVINDICATORIA DE HERENCIA


Es aquella acción que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes
hereditarios por efecto de contratos a título particular oneroso celebrados por el heredero
aparente que entró en posesión de ellos.
Está referida a la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, que es tratada en el artículo 665º
del Código, que señala: " La acción reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe,
adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el
heredero aparente que entró en posesión de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe
del adquirente se presume si, antes de la celebración del contrato, hubiera estado debidamente
inscrito, en el registro respectivo, el título que amparaba al heredero aparente y la transmisión
de dominio a su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los
derechos inscritos.
En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien heredado
contra quien lo posea a título gratuito o sin título".
La acción de reivindicación de herencia puede referirse a todo el patrimonio dejado por el
causante, o sólo a una cuota del mismo. En la acción reivindicatoria el actor alega y deberá
probar su derecho de propiedad y que, por tanto, le corresponde la posesión del bien materia de
la reivindicación; posesión que la tiene indebidamente el demandado, partiendo de lo dispuesto
en el artículo 880º del Código Civil que señala que a todo propietario le corresponde poseer.
Esta acción reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor aparente o del
coheredero o de un tercero. En este caso se norma el supuesto del adquirente de mala fe y a
título oneroso y, el del adquirente a título gratuito, con buena o mala fe. El caso del adquiriente
de buena fe, no se encuentra normado, ya que no procede contra él la acción, que en realidad
debería dirigirse contra el vendedor. Entonces vemos que lo dispuesto por el artículo 665º
concuerda con lo expresado en el artículo 666º y observamos los siguientes presupuestos:

El adquiriente a título oneroso de mala fe queda obligado a entregar al heredero verdadero el


bien y los frutos percibidos, así como a indemnizarlo.
El adquiriente a título gratuito de buena fe queda obligado sólo a restituir el bien.
El adquiriente a título gratuito de mala fe queda obligado a la restitución del bien, a la devolución
de los frutos percibidos y a pagar una indemnización.
El adquiriente a título oneroso de buena fe mantiene sus derechos, quedando obligado sólo a
pagar el saldo del precio, si hubiere, al heredero verdadero.
El artículo 665 agrega que, si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquiriente se
presume si antes de la celebración del contrato hubiera estado debidamente inscrito, en el
registro respectivo, el titulo que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio en
su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos.
Estas condiciones a favor de la presunción de buena fe no significan que de no presentarse se
establezcan la existencia de mala fe. No solo en ese3 caso se presume la buena fe. Esta es una
presunción general que opera siempre, salvo prueba en contrario, o cuando el bien se encuentra
inscrito a nombre de otra persona, tal como lo dispone el artículo 914. Mientras la buena fe se
presume, la mala fe debe probarse. En todo caso, debió legislarse cuando, excepcionalmente en
la situación planteada, no puede presumirse la buena fe, conforme a la regla citada establecida
en el Libro de los Derechos Reales. El enunciado de la segunda parte del artículo 666, que dice
que en todos los caso el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del
bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado, redunda lo expresado
en el articulo 910 y el articulo 1969, siendo, por lo tanto, superfluo.
Corrientes que ayudaron a la sistematización de la acción petitoria y reivindicatoria en nuestro
ordenamiento civil.

Existen dos corrientes en relación a la forma como debe estar legislada la acción para recuperar
bienes hereditarios, dichas corrientes son:

a. La Teoría de la Unidad
Consiste en que genéricamente existe una acción de reivindicación sucesoria, por la cual el
heredero pide lo que le corresponde. Ésta es la tesis que fue recogida por nuestro Código Civil
anterior, ya derogado.

b. La Teoría de la Dualidad
Teoría reconocida por la doctrina nacional y los tratadistas modernos, que fue adoptada por los
legisladores de 1984 para la elaboración de nuestro actual Código Civil.
Esta teoría se refiere a la recuperación del patrimonio hereditario, en razón al vínculo, conexión
con la sucesión que tienen los sujetos que participan en la acción petitoria y el carácter ajeno a
la misma por parte de una de las partes que participa en el proceso de acción reivindicatoria.
Se podría decir que se tratan de dos acciones distintas pero con afinidades en ciertos aspectos.

SUCESION TESTAMENTARIA
EL TESTAMENTO
En el testamento si dispone a quién debe pasar su patrimonio, éste pasa al tercero a quien el
causante designó como sucesor, al que instituyó por testamento, a diferencia de caso en que no
hay testamento en que inevitablemente la mayor parte de la herencia pasa a los herederos
forzosos y sólo la parte de libre disposición puede ser deferida a la persona designada por el
testador.
La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante tiene libre
disposición sobre el total de los bienes, lo que indica que el Código concilia el principio de la libre
disposición con el de la herencia deferida por ley, la herencia de libre disposición limitada en la
primera hipótesis con la disposición total en la segunda, que se defiere únicamente por actos de
voluntad, sucesión testamentaria, que es lo que vamos a estudiar.
No hay otras formas de deferir la herencia sino por ley o por testamento; no se le puede deferir
por otro acto jurídico como el contrato por ejemplo, porque el Código excluye esta posibilidad en
el artículo 1338 cuando dice: "Se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes
de una persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora" [Art. 1405 del C.C. de 1984].
El Código peruano como todos los Códigos modernos dijimos, concilia los dos principios: el de
la sucesión legal y el de la libre disposición.
Ahora bien, por un acto de la voluntad del testador, en nuestros días, se puede deferir la herencia
a un tercero. Anteriormente en el Derecho Romano sólo existía la herencia legal, basada en
relaciones familiares, pues los vínculos de sangre creaban la herencia y no se consentía que el
causante la diera a otro que no estuviera relacionado por vínculos de sangre. Pero más tarde se
establece el principio de que debía respetarse la voluntad del causante y permitir que dispusiera
libremente de sus bienes. Ya desde las Siete Partidas se consideraban ambos principios, que
son los consolidados también, en el Código Civil peruano.

FORMALIDADES DEL TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA


Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son:
1.- Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, el notario y
dos testigos hábiles.
2.- Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su testamento al notario o dándole
personalmente por escrito las disposiciones que debe contener.
3.- Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su registro de escrituras públicas.
4.- Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los testigos y el
notario.
5.- Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el testador o el testigo
testamentario que este elija.
6.- Que durante la lectura, al fin de cada clausula, se verifique, viendo y oyendo al testador, si lo
contenido en ella es la expresión de su voluntad.
7.- Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura, pueda hacer el
testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.
8.- Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto.

TESTAMENTO CERRADO
Es el que el testador presenta al escribano en pliego cerrado, en presencia de testigos,
manifestando que éste contiene su testamento, redactándose en su cubierta un acta que hace
constar esa expresión. Constituye un instrumento público. Es también llamado místico, es
también secreto ya que la voluntad del testador se encierra bajo la cubierta que ha de abrirse a
su muerte. En cuanto a la capacidad para otorgar el testamento cerrado, existen ciertas
limitaciones. Es necesario que el testador sepa leer y que tenga la plena seguridad de que el
contenido del pliego constituye su genuina voluntad.
El sordo puede otorgar testamento cerrado. El ciego, siempre y cuando lea y se redacte en
escritura Braille. En cuanto a los mudos, el art. 3668 dispone: "El que sepa escribir aunque no
pueda hablar, puede otorgar testamento cerrado".
En este supuesto, su incapacidad la reemplaza con la aptitud de escribir, debiendo redactar el
testamento de puño y letra como lo establece el precepto mentado.
El testamento cerrado puede quedar en poder del escribano o del testador, ya que no se
establece en ninguna norma. En el caso de que el testador dejase en depósito o custodia el
testamento en poder del escribano, éste está obligado cuando muera el testador, a ponerlo
en noticias de las personas interesadas, siendo responsable de los daños y perjuicios que su
omisión les ocasione (art. 3671).
El testamento se entrega ya cerrado al escribano en presencia de testigos, por lo que el acta no
da fe acerca del contenido del sobre o pliego, sino sólo de las declaraciones del testador que
afirma que dicho sobre o pliego contiene su testamento. Una vez abierto deberá ser protocolizado
para adquirir el carácter de instrumento público.

PERSONAS IMPEDIDAS DE SER TESTIGOS TESTAMENTARIOS


1.- Los que son incapaces de otorgar testamento.
2.- Los sordos, los ciegos y los mudos.
3.- Los analfabetos.
4.- Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges,
ascendientes, descendientes y hermanos.
5.- Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el inciso anterior.
6.- Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la declaración
testamentaria.
7.- El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios.
8.- Los cónyuges en un mismo testamento.
TESTAMENTO OLÓGRAFO
Art. 3639: "el testamento ológrafo para ser válido en cuanto a sus formas, debe ser escrito todo
entero, fechado y firmado por la mano misma del testador.
La falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su sentido”. Constituye la forma más
simple de testar, ya que el otorgante puede redactarlo en el momento más conveniente, y sus
previsiones permanecen en secreto. Puede ser redactado en cualquier idioma. De acuerdo a los
artículos 3639 y 3640, no debe haber intervención de extraños en el acto. El testamento ológrafo
debe ser un acto separado de otros escritos y en que el testador acostumbra escribir por
expresas que sean con respecto a la disposición de los bienes, no pueden formar un testamento
ológrafo (art. 3648).

TESTAMENTO MILITAR
En el derecho romano, los milites gozaban de un fuero particular que les permitía testar bajo
determinadas formas. En el derecho moderno, el testamento militar no conserva ese carácter, y
sólo se autoriza esa forma testamentaria en caso de guerra (art. 3672).Se requiere que el militar
integre una expedición militar, o en una plaza sitiada, o en un cuartel o guarnición fuera del
territorio de la República, y asimismo, los voluntarios, rehenes o prisioneros, los cirujanos
militares, el cuerpo de intendencia, los capellanes, los vivanderos, los hombres de ciencia
agregados a la expedición, y los demás individuos que van acompañando o sirviendo a dichas
personas, podrán testar ante un oficial que tenga a lo menos el grado de capitán, o ante un
intendente del ejército, o ante el auditor general y dos testigos.
Si el testador estuviese enfermo o herido, podrá testar ante el capellán o médico o cirujano que
lo asista, y, hallándose en un destacamento, ante el oficial del que depende, aunque sea de
grado inferior al de capitán. El testamento debe designar lugar y fecha en que se hace.
Contempla las hostilidades con el extranjero y guerra civil.
El testamento militar otorgado en cualquiera de las circunstancias que autorizan a testar de esta
forma, caduca de pleno derecho si el testador sobrevive después de los noventa días siguientes
a aquel en que hubiesen cesado, a su respecto, las circunstancias del art. 3672. En caso
contrario, el testamento valdrá como si hubiese sido otorgado en la forma ordinaria.
Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo derecho, conforme a
las Convenciones Internacionales.

TESTAMENTO MARÍTIMO
Es el que se permite otorgar a bordo de un barco, sea de guerra o mercante bajo la bandera
Argentina, navegue por mar o fluvialmente, y sin que el embarcado deba pertenecer a su
dotación. Debe otorgarse durante la navegación, ya que no se reputará hecho en el mar, si en la
época que se otorgó se hallaba el buque en puerto en donde hubiese cónsul de la República (art.
3685).
En buque de guerra actuará como autorizante el comandante, en buque mercante, se hará ante
el capitán, su segundo o el piloto. Requiere la presencia de tres testigos. El testamento será
custodiado entre los papeles más importantes del buque, y se hará mención de él en el diario de
navegación (art. 3680).
El art. 3681 dispone: "Si el buque, antes de volver a la República, arribare a un puerto extranjero
en que haya un agente diplomático o un cónsul argentino, el comandante entregará a este agente
un ejemplar del testamento, y el agente lo remitirá al Ministerio de Marina, para los efectos que
se ha dispuesto respecto al testamento militar. Si el buque volviese a la República, lo entregará
al capitán del puerto, para que lo remita a iguales efectos al Ministerio de Marina.".
Tendrá validez sólo cuando el testador hubiese fallecido antes de desembarcar o dentro de los
noventa días siguientes al desembarco, el cual no se considerará el bajar a tierra por corto tiempo
para reembarcarse en el mismo buque.

FORMALIDADES DEL TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO


Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el agente
consular del Perú, por escritura pública o cerrada, según lo dispuesto en los artículos 696 a 703
respectivamente. En estos casos aquel cumplirá la función de notario público. Puede también
otorgar testamento ológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley del respectivo país no
admite esta clase de testamento.
EL DERECHO DE HABITACIÓN PARA EL CÓNYUGE
En nuestra legislación nacional, se advierte desde sus inicios que no se consideraba al cónyuge
supérstite como un heredero, haciendo inclusive una discriminación entre el viudo y la viuda. Por
ejemplo en el Código Civil de 1852 se hacía distinción entre la viuda y el viudo. El cónyuge
supérstite fue considerado como un heredero legal, que era llamado a la sucesión sólo después
de los hermanos del causante, tenía en ciertos casos el derecho a la cuarta conyugal, pero
estaba severamente condicionada, sólo recibía la cuarta parte de la herencia si no tenía como
subsistir. Era un derecho condicionado, por ejemplo el artículo 918 de dicho cuerpo legal
establecía que "La viuda que carece de los necesario para subsistir, heredará la cuarta parte de
los bienes del marido que ha muerto con testamento o sin él. El viudo tiene el mismo derecho a
la cuarta parte de los bienes de su mujer, cuando, a más de carecer de lo necesario para vivir,
queda inválido o habitualmente enfermo, o en una edad mayor de sesenta años"
En el Código Civil de 1936, aquí el cónyuge sobreviviente fue considerado como un heredero
legitimario; sin embargo presentaba un grave problema: confundía injustificablemente los
derechos de legítima con los derechos de gananciales haciendo depender el uno del otro para
su obtención, no correspondiendo de esta manera a una verdadera asignación hereditaria
forzosa que debe ser autónoma e intangible, perjudicando de ésta manera al cónyuge supérstite.
En este código el cónyuge sobreviviente era considerado un heredero de cuarto orden, después
de los ascendientes y hermanos del cónyuge premuerto (artículo 760).
El actual código de 1984 tratando de superar los problemas advertidos en los códigos anteriores,
legisló en lo referente a la legítima y a la sociedad de gananciales, estableciendo específicamente
que son dos derechos independientes (Art. 730). Asimismo el artículo 822 de nuestro Código
Civil precisa que el cónyuge supérstite que concurre con hijos o con otros descendientes del
causante, hereda una parte igual a la de un hijo, artículo que para nosotros no representa
controversia alguna.
Sin embargo siguiendo con la tendencia, del derecho comparado, de fortalecer cada vez más los
derechos hereditarios del cónyuge superviviente, nuestro actual código otorga al viudo un
derecho opcional y especial, el derecho de habitación vitalicio y gratuito sobre la casa en que
existió el hogar conyugal, es decir donde vivió el matrimonio, previstos en los artículos 731 y 732;
este derecho de habitación no tenía antecedente alguno en nuestra legislación, pero si con
antecedentes en el Código Civil argentino (por primera vez en 1974) y en el Código Civil italiano
(por primera vez en 1975).

Sin embargo consideramos que en el actual Código Civil existe un gran problema en lo que se
refiere al derecho de habitación del cónyuge supérstite. Del artículo 731 se observa que
el objetivo no es otorgar el derecho de habitación (sobre la casa habitación que fue el hogar de
los cónyuges) sino, y esto es exacto, es adjudicar a favor del cónyuge dicha casa-habitación pero
a cambio de sus derechos que le corresponden por legítima y por gananciales. Del artículo se
observa que el viudo podrá ejercer su derecho de habitación únicamente cuando el monto de
sus derechos por legítima y gananciales sea menores al valor de la casa-habitación. Dicho
derecho recae sobre la diferencia que existe entre dichos derechos (legítimos y gananciales) y
la casa habitación. Lo que quiere decir que si el cónyuge sobreviviente desea continuar viviendo
en la casa habitación (que fue el hogar conyugal donde compartió muchos años con el premuerto
y que posiblemente compró o construyó) tendrá que invertir necesariamente todo lo que le
corresponde por legítima y todo lo que le corresponde por gananciales y con esto comprar dicho
inmueble. Resulta evidente que al haber agotado el cónyuge sobreviviente toda su legítima,
deberá ser excluida de la repartición de los demás bienes dejados por el causante, como así lo
precisa el último párrafo del controvertido artículo 731.
Se advierte muy claramente que el objetivo, la finalidad y la ratio legis del artículo 731 no es el
de otorgar un derecho de habitación al cónyuge supérstite sino el de transferir en propiedad la
casa-habitación a cambio de todos sus derechos de legítima más sus derechos por gananciales.
Quiere decir que el viudo será propietario de la casa hasta donde alcancen sus derechos
por concepto de legítima y gananciales, y sobre la diferencia, aparentemente, serán nudos
propietarios los demás herederos. Este objetivo de la norma dista mucho y es diferente de la
finalidad que encontramos en el civil italiano y en el argentino (los mismos que sirvieron de
inspiración al ponente) en cuanto el derecho de habitación por que en éstas legislaciones el
objetivo si es otorgar un derecho de habitación (y no el de transferir la propiedad) al cónyuge
supérstite.

INSTITUCION Y SUSTITUCION DE HEREDEROS Y LEGATARIOS


La institución de henderos es el nombramiento que hace el testador para designar a sus
herederos o legatarios. Para cual se exige dos requisitos, que recaiga en persona cierta y hecha
únicamente por testamento de forma clara y precisa, en el caso que no revista en estos requisitos
será declarada nula.
A diferencia de herederos forzosos se hará en forma simple y absoluta, donde el testador no
puede poner condiciones ni modalidades, es mas no se requiere de la exposición de máximos
motivos ya que su asignación es por mandato legal y no a la voluntad del testador .En caso que
el causante no tenga herederos forzosos tiene la elección de instituir uno o más herederos
voluntarios, señalando la parte de la herencia que asigna a cada uno de no ser así sucederán en
partes iguales.
La institución de legatarios.- debe ser hecha solo en testamento, recae en persona cierta y a
título particular, se limita a determinados bienes o a una parte de ellos, el derecho de los
legatarios es con cargo a la cuota de libre disposición.
Es decir podrá recaer sobre la tercera parte o la mitad de la herencia según sea el caso
dependerá de la existencia de sus herederos forzosos
Designación de herederos ha recaído en personas jurídicas o sobre el concebido a condición
que nazca vivo.
Herederos legales.- Es el caso que el testador carezca de herederos forzosos y herederos
voluntarios y dispone en legado de solo parte de sus bienes, siendo una sucesión mixta parte
testada y parte intestada.
Los herederos forzosos son aquellos herederos legales que la ley ampara con derecho a legitima
mientras que los herederos voluntarios son los que suceden por institución expresa del testador
y puede estar sujeto a condiciones y cargos no contrarios a la ley y a las buenas costumbres.
Sustitución de herederos y legatarios.-Es la facultad que tiene el testador de nombrar a una
persona para que reciba lo que deja a un heredero voluntario o legatario sustituto para evitar que
el instituto muera antes del testador o que renuncie. A la herencia o legado o que los pierda pro
indignidad.
Quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos Pero a diferencia de los voluntarios los
legatarios sustitutos están sujetos a condiciones o a menos que el testador disponga lo contrario.

DESHEREDACIÓN
La desheredación consiste en excluir de la herencia a un heredero forzoso, hecha en el
testamento por el causante, en virtud de haber incurrido aquel en alguna causal taxativamente
enunciada en la ley. Sus requisitos son:
Las únicas causales aptas para desheredar son las que indica ley; otras causales -por más
graves que sean- no permiten desheredar (ver el art. 3744).
El fundamento de la desheredación mantener la organización de la familia. La desheredación
recae sólo sobre herederos forzosos (ascendientes y descendientes). No opera de pleno
derecho, por lo cual es indispensable probar en juicio la existencia de la causal por la que se
deshereda, para que el juez dicte sentencia de desheredación. Mientras no exista dicha
sentencia, seguirá siendo heredero y serán válidos los acto que lleve a cabo, pero si luego se
dicta sentencia desheredándolo deberá devolver los bienes.
Las causas o motivos por el cual un ascendiente puede desheredar a un descendiente son los
siguientes (conforme al art. 3647):
1) El padre puede desheredar a su hijo, cuando éste pone las manos sobre su ascendiente. Tal
el caso de la persona que le pega a su pegue o a sus abuelos.
2) Cuando existió tentativa de homicidio.
La tentativa debe haber sido dolosa; se incluye al cómplice y al instigador. El perdón otorgado al
ofendido en sede penal no justifica la liberación de desheredación.
3) Acusación de delito que pueda infligir al causante una pena de reclusión o prisión mayor de 5
años. La causal se refiere al caso de que el descendiente acuse al ascendiente por un delito que
lleve 5 años de prisión o más, o de trabajos forzados. Se requiere acusación, no bastando una
simple denuncia.
El Código establece que pueden ser desheredados los herederos forzosos (art. 3744). No se
hace mención a si puede ser desheredado el cónyuge. Parte de la doctrina dice que ello se debe
a un olvido de Vélez; otros dicen que no fue un olvido ya que el cónyuge pierde la vocación
sucesoria por causales propias. De cualquier manera, los autores se enrolan en alguna de
estas soluciones:
a) el cónyuge puede ser desheredado, y las causas son aquellas por las que un ascendiente
puede desheredar a un descendiente.
b) el cónyuge no puede ser desheredado, porque el Código Civil no lo enuncia como sujeto
pasivo de la causal de desheredación.
3) Se debe mantener el criterio de interpretación restrictiva, o sea que, no se puede desheredar
al cónyuge por las causales en que el ascendiente puede desheredar al descendiente.

LEGADOS
Facultad de disponer por legado
El testador puede disponer como acto de liberalidad y a titulo de legado, de uno o más de sus
bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposición.
Invalidez del legado
No es válido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del testador
al tiempo de su muerte.
Legado de bien parcialmente ajeno
El legado de un bien que pertenece al testador solo en parte o sobre el cual este tiene otro
derecho, es válido en cuanto a la parte o al derecho que corresponde al testador.
Legado de crédito y condonación de deuda
El legado de un crédito tiene efecto solo en cuanto a la parte del mismo que subsiste en el
momento de la muerte del testador.
El legado de liberación de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de la
sucesión.
Legado de predio
Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el testador haya
agregado después del testamento no forman parte del legado, salvo las mejoras introducidas en
el inmueble, cualquiera que fuese su clase.
Legado en dinero
El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la herencia.
Reducción del legado
Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, estos se reducen a
prorrata, a menos que el testador haya establecido el orden en que deben ser pagados.
Cuarta falcidia
Es el derecho que tiene el heredero de quedarse con la cuarta parte de la masa hereditaria, por
ejemplo cuando una propiedad esta está desmedidamente gravada (hipoteca, prenda, fianza).
Es decir que el causante que en vida hipoteco su propiedad por un valor superior al que realmente
vale, al sucederle su heredero, este ya no tendrá la posibilidad de tomar posesión de la herencia
para su uso ya que el acreedor del causante la tomara en pago de la deuda, la cuarta falcidia le
permite al heredero quedarse con la cuarta parte de la herencia que está desmedidamente
grabada.
Caducidad del legado
1.- Si el legatario muere antes que el testador.
2.- Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa.
3.- Si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa del heredero.

DERECHO DE ACRECER
Derecho de acrecer entre coherederos: Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los
bienes sin determinación de partes o en partes iguales y alguno de ellos no quiere o no puede
recibir la suya, esta acrece las de los demás, salvo el derecho de representación.
Derecho de acrecer entre colegatarios: Cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin
determinación de partes y alguna de ellas no quiera o no pueda recibir la que le corresponde,
esta acrecerá las partes de los demás.
Reintegro del legado a la masa hereditaria: El legado se reintegra a la masa hereditaria cuando
no tiene efecto por cualquier causa, o cuando el legatario no puede o no quiere recibirlo.
Improcedencia del derecho a acrecer
El derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad diversa del
testador.

ALBACEAS
Nombramiento de albacea: El testador puede encomendar a una o varias personas, a quienes
se denomina albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de sus disposiciones de
última voluntad.
Formalidad del nombramiento
El nombramiento de albacea debe constar en testamento.
Pluralidad de albaceas
Cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el cargo
conjuntamente, vale lo que todos hagan o lo que haga uno de ellos autorizado por los demas. En
caso de desacuerdo vale lo que decide la mayoría.
Ejercicio concurrente o sucesivo del albacea
Si el testador no dispone que los albaceas actuen conjuntamente, ni les
atribuye funciones especificas a cada uno de ellos, desempeñaran el cargo sucesivamente, unos
a falta de otros, en el orden en que se les ha designado.
Albaceazgo por personas juridicas
Pueden ser albaceas las personas juridicas autorizadas por ley o por su estatuto.
Excusa y renuncia del albacea
El albacea puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo hubiera aceptado, no podra
renunciarlo sino por justa causa, a juicio del juez.
Plazo para aceptacion del cargo
Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que corresponda conocer de la
sucesion, a solicitud de parte interesada, le señalara un plazo prudencial para la aceptacion,
transcurrido el cual se tendra por rehusado.
Obligaciones del albacea
Son obligaciones del albacea:
1.- Atender a la inhumacion del cadaver del testador o a su incineracion si este lo hubiera
dispuesto asi.
2.- Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes hereditarios.
3.- Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con citacion de los
herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.
4.- Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador, hasta
que sean entregados a los herederos o legatarios, salvo disposición diversa del testador.
5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.
6.- Pagar o entregar los legados.
7.- Vender los bienes hereditarios con autorización expresa del testador, o de los herederos, o
del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la herencia y los legados.
8.- Procurar la division y particion de la herencia.
9.- Cumplir los encargos especiales del testador.
10.- Sostener la validez del testamento en el juicio de impugnación que se promueva, sin perjuicio
del apersonamiento que, en tal caso, corresponde a los herederos.
Carácter personal del cargo
El albaceazgo es indelegable; pero pueden ejercerse en casos justificados algunas funciones
mediante representantes, bajo las órdenes y responsabilidad del albacea.
Albacea dativo
Si el testador no hubiera designado albacea o si el nombrado no puede o no quiere desempeñar
el cargo, sus atribuciones seran ejercidas por los herederos, y si no estan de acuerdo, deberan
pedir al juez el nombramiento de albacea dativo.
Remuneracion del albacea
El cargo de albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su gratuidad.
La remuneracion no sera mayor del cuatro por ciento de la masa liquida.
En defecto de la determinacion de la remuneracion por el testador, lo hara el juez, quien tambien
señalara la del albacea dativo.
Rendición de cuenta del albacea
Aunque el testador le hubiera eximido de este deber, dentro de los sesenta dias de terminado el
albaceazgo, el albacea debe presentar a los sucesores un informe escrito de su gestión
Tambien cumplira este deber durante el ejercicio del cargo, con frecuencia no inferior a seis
meses, cuando lo ordene el Juez Civil a pedido de cualquier sucesor.
El informe y las cuentas se entienden aprobados si dentro del plazo de caducidad de sesenta
dias de presentados no se solicita judicialmente su desaprobacion, como proceso de
conocimiento.
Remocion del albacea
Puede solicitarse, como proceso sumarísimo, la remocion del albacea que no ha empezado la
faccion de inventarios dentro de los noventa dias de la muerte del testador, o de protocolizado el
testamento, o de su nombramiento judicial, lo que corresponda, o dentro de los treinta dias de
haber sido requerido notarialmente con tal objeto por los sucesores.
Cese del cargo del albacea
El cargo de albacea termina:
1.- Por haber transcurrido dos años desde su aceptación, salvo el mayor plazo que señale el
testador, o que conceda el juez con acuerdo de la mayoria de los herederos.
2.- Por haber concluido sus funciones.
3.- Por renuncia con aprobacion judicial.
4.- Por incapacidad legal o fisica que impida el desempeño de la funcion.
5.- Por remoción judicial, a petición de parte debidamente fundamentada.
6.- Por muerte, desaparición o declaración de ausencia.
Obligación de albacea de cumplir con la voluntad del testador
El albacea está facultado durante el ejercicio de su cargo y en cualquier tiempo después de
haberlo ejercido, para exigir que se cumpla la voluntad del testador. Carece de esta facultad el
que ceso por renuncia o por haber sido removido del cargo.
REVOCACION DE TESTAMENTOS
El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones testamentarias.
Forma de revocar
La revocación expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus disposiciones, solo
puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su forma.
Reviviscencia de testamento anterior
Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las
disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria.
Revocación parcial de testamento
El testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior, subsiste en las
disposiciones compatibles con las de este ultimo.
Revocación del testamento cerrado
El testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del notario.
Validez del testamento cerrado como ológrafo
El testamento cerrado vale como ológrafo si se conserva el pliego interior y este reúne las
formalidades señaladas.
Revocación de testamento ológrafo
El testamento ológrafo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o inutiliza de cualquier
otra manera.
CADUCIDAD DE TESTAMENTOS
El testamento caduca, en cuanto a la institución de heredero:
1.- Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgo el testamento y que vivan;
o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de que nazcan vivos.
2.- Si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar representación
sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara la separación judicial por culpa propia
o el divorcio.
3.- Si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por desheredación, sin dejar
descendientes que puedan representarlo.
Preterición de heredero forzoso
La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la institución de herederos en cuanto
resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos.
Luego de haber sido pagada esta, la porción disponible pertenece a quienes hubieren sido
instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la de legatarios.
NULIDAD DE TESTAMENTOS
Es nulo el testamento otorgado por incapaces menores de edad y por los mayores enfermos
mentales cuya interdicción ha sido declarada.
Nulidad de testamento por vicios de voluntad
Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidación o el dolo. También son
anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial de hecho o de derecho del
testador, cuando el error aparece en el testamento y es el único motivo que ha determinado al
testador a disponer.
Nulidad por falsa muerte de heredero
Cuando un testamento ha sido otorgado expresando como causa la muerte del heredero
instituido en uno anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel, si resulta falsa la noticia
de la muerte.
Nulidad y anulabilidad de testamentos especiales
Los testamentos especiales son nulos de pleno derecho cuando falta la forma escrita, la firma
del testador o de la persona autorizada para recibirlos.
Nulidad de testamento común
Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas.
SUCESIÓN INTESTADA
GENERALIDADES
Esta figura se manifiesta cuando una persona fallece sin dejar un testamento y los bienes,
derechos y obligaciones del causante son transferidos a sus sucesores.
También se le conoce como declaratoria de herederos o sucesión ab intestato.
Parentesco
Herederos del primer orden: los hijos y demás descendientes;
Del segundo orden, los padres y demás ascendientes;
Del tercer orden, el cónyuge;
Del cuarto, quinto y sexto orden respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercero
y cuarto grado de consanguinidad.
El cónyuge también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes
indicados anteriormente.
Casos de sucesión intestada
La herencia corresponde a los herederos legales cuando:
1.- El causante muere sin dejar testamento; el que otorgo ha sido declarado nulo total o
parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la
desheredación.
2.- El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o invalidez
de la disposición que lo instituye.
3.- El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por
indignidad o desheredación y no tiene descendientes.
4.- El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no haberse cumplido
la condición establecida por este; o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos
sucesores sin sustitutos designados.
5.- El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha
dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona con
respecto a los bienes de que no dispuso.

ORDEN SUCESORIO
Determinación de los herederos a falta de testamento
Si el fallecido tiene hijos, su herencia se divide entre todos sus hijos por partes iguales. Si alguno
de los hijos ha muerto antes que el padre, hay que diferenciar:
* Si este hijo tenía a su vez hijos, les corresponde a estos por partes iguales la parte que le
tocaba a su padre o madre.
* Si el hijo muerto no tenía hijos, la herencia se divide sólo entre los hijos que viven a la muerte
del padre. Si el fallecido estaba casado: a su cónyuge le corresponde sólo el usufructo de un
tercio de la herencia, además, como es natural, de mitad de los bienes que sean gananciales,
porque esos bienes son por partes iguales del marido y de la mujer, ya en vida de los dos.
Si no tiene hijos, el orden es el siguiente:
* A sus padres, por partes iguales si viven los dos, o si sólo vive uno, todo a él. Si no hay padres
pero sí abuelos o ascendientes más lejanos, a éstos. En este caso al viudo le corresponde el
usufructo de la mitad de la herencia
* Si no viven sus padres ni tiene ascendientes de ningún tipo, el viudo o viuda será el único
heredero.
* Si ni viven sus padres ni tiene cónyuge al momento de su muerte: a sus hermanos e hijos de
sus hermanos, y a falta de éstos a sus tíos, y si no tiene hermanos ni tíos, a sus primos carnales.
Sólo si no tiene ninguno de los parientes antes citados, en definitiva, si muere sin testamento y
sin parientes, hereda el Estado o las Comunidades Autónomas según tienen previsto muchas de
ellas.

MASA HEREDITARIA
COLACION
Colación es el acto por el cual un heredero forzoso que concurre a la herencia con otros
legitimarios agrega a la masa hereditaria los bienes o el valor de ellos que ha recibido del
causante por título distinto a la herencia (donaciones o liberalidades) para establecer la parte que
a cada heredero le corresponde recibir como herencia. Ejemplo:
El 20 de mayo del 2010, para celebrar un hecho extraordinario que le colma de alegría, don
Mariano Chucas hace un costoso regalo a cada uno de sus tres hijos: a José le regala
un apartamento, a Fernando, un BMV 520 Deportivo, y a Santiago una oficina en el centro de
Chiclayo. Todos los regalos valorados en S/. 330,000, todos con valores iguales.
La noche del 15 de junio del 2012 don Lorenzo fallece, instituyendo herederos de todos sus
bienes —una vivienda en propiedad libre de cargas y una cuenta bancaria con 15.000 — a sus
3 hijos y a su socio, don Ramón, por partes iguales.
¿Cuánto le corresponde a cada heredero?
Don Lorenzo no deja ni cónyuge ni deuda alguna; dado que todos los instituidos herederos
disponen de vivienda propia deciden vender la casa dejada por el causante, obteniendo, S/.
285,000.00
A este importe es al que se le agrega el de las «donaciones colacionables» para determinar la
legítima, señalando que «el heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una
sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del
causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para
computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición».
Pero antes de efectuar la colación, al ser ésta una institución referida a los herederos forzosos,
la cuota correspondiente al socio—que no tiene tal carácter— debe calcularse ya sobre ese valor
que es S/. 300,000.00, por lo que le correspondería S/. 75,000.00
Hay que señalar que los donatarios no deben incluir en la herencia los mismos bienes que en su
día les regaló el causante, sino que deben traer a colación su valor al tiempo en que se evalúen
los bienes hereditarios. Esos tres regalos valorados en S/. 330,000 pueden tener muy distinto
valor en el momento de la valoración de la herencia.
Para fijar cuanto corresponde efectivamente a cada uno de los herederos forzosos el donatario
tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido.
*Valor de la Herencia menos parte del socio: S/. 225,000.00
*Valor de los regalos efectuados por el donante en vida a la hora de abrir la sucesión:
-Apartamento en Las Musas: S/. 110,000.00
-BMV 520 Deportivo: S/. 55,000.00
-Oficina: S/. 110,000.00
Por lo tanto a cada uno le correspondería en la Herencia:
José: S/. 110,000.00 + S/. 75,000 = 185,000.00
Fernando: S/. 55,000.00 + S/. 75,000 = 130,000.00
Santiago: S/. 110,000.00 + S/. 75,000 = 185,000.00
Colación de bienes
La colación de los bienes se hace a elección de quien colaciona, devolviendo el bien a la masa
hereditaria o reintegrando a esta su valor. Si el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la
colación se hará también por su valor. En ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el
momento de la apertura de la sucesión.
Bienes no colacionables
No son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero, hubieren perecido
antes de la apertura de la sucesión.
Gastos no colacionables
No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero, o en darle alguna
profesión, arte u oficio. Tampoco son colacionables los demás gastos hechos en favor de él,
mientras estén de acuerdo con la condición de quien los hace y con la costumbre.
Inexigibilidad de colaciones, seguro y primas pagadas
No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor de heredero, ni las primas
pagadas al asegurador.
Colación del heredero por representación
En los casos de representación el heredero colacionara lo recibido por su representado.
Beneficios exclusivos de la colación
La colación es solo en favor de los herederos y no aprovecha a los legatarios ni a los acreedores
de la sucesión.

INDIVISIÓN SUCESORIA
Copropiedad de herederos
Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en
proporción a la cuota que tenga derecho a heredar.
Plazo de indivisión de la empresa
El testador puede establecer la indivisión de cualquier empresa comprendida en la herencia,
hasta por un plazo de cuatro años, sin perjuicio de que los herederos se distribuyan normalmente
las utilidades.
Indivisión pactada entre herederos
Los herederos pueden pactar la indivisión total o parcial de la herencia por un plazo de cuatro
años y también renovarla.
Inscripción y efectos de la indivisión
La indivisión surte efectos contra terceros, solo desde que es inscrita en
el registro correspondiente.
Pago a herederos en desacuerdo con indivisión
En los casos de indivisión se pagara la porción de los herederos que no la acepten.
Partición judicial antes del plazo
El juez puede ordenar, a petición de cualquiera de los herederos, la partición total o parcial de
los bienes hereditarios antes del vencimiento del plazo de la indivisión, si sobrevienen
circunstancias graves que la justifiquen.
Administración de herencia indivisa
Mientras la herencia permanezca indivisa será administrada por el albacea, o por el apoderado
común nombrado por todos los herederos o por un administrador judicial.

PARTICIÓN SUCESORIA
Partición testamentaria
No hay lugar a partición cuando el testador la ha dejado hecha en el testamento.
Formalidad de la partición
Cuando todos los herederos son capaces y están de acuerdo en la partición, se hará
por escritura pública tratándose de bienes inscritos en registros públicos.
Titulares de la acción de partición
Si no existe régimen de indivisión, la partición judicial de la herencia puede ser solicitada:
1.- Por cualquier heredero.
2.- Por cualquier acreedor de la sucesión o de cualquiera de los herederos.
Causales de partición judicial
La partición judicial es obligatoria en los siguientes casos:
1.- Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante.
2.- Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las personas a quienes se haya dado
posesión temporal de sus bienes.
Suspensión de la participación por heredero concebido
La partición que comprende los derechos de un heredero concebido, será suspendida hasta su
nacimiento. En el intervalo la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga
necesidad de alimentos.
Suspensión de la partición por acuerdo o resolución judicial
Puede también diferirse o suspenderse la partición respecto de todos los bienes o de parte de
ellos, por acuerdo de todos los herederos o por resolución judicial y por un plazo no mayor de
dos años, cuando la ejecución inmediata pueda ocasionar notable perjuicio
al patrimonio hereditario, o si es preciso para asegurar el pago de deudas o legados.
Partición con garantías
Si hay desacuerdo entre los herederos sobre los derechos de alguno de ellos, sobre la obligación
de colacionar o acerca del valor de los bienes colacionables, se hará la partición prestando
garantía para los resultados del juicio que se promoviere.
Forma de adjudicar los bienes hereditarios
Los bienes se adjudicaran en especie a cada uno de los herederos. De no ser posible, el valor
de sus cuotas le será pagado en dinero.
Venta de bienes hereditarios para pago de adjudicación
Si no hubiera el dinero necesario para el pago a cada uno de los herederos, se procederá a
la venta de los bienes hereditarios que sea menester, previo acuerdo mayoritario de los
herederos y con aprobación judicial.
Reducción a prorrateo del exceso en la partición
Las porciones asignadas por el testador que reunidas exceden del total de la herencia se
reducirán, a prorrata, salvo lo dispuesto por aquel.
Partición de bienes omitidos
La omisión de algunos bienes en la partición no es motivo para que esta no continúe, para dejarla
sin efecto, ni para pedir la nulidad de la practicada.
Los bienes omitidos deben ser partidos complementariamente.
Saneamiento por evicción (privación total o parcial de una cosa) en la partición
Vencido el heredero en un juicio sobre los bienes que se le adjudicaron, sus coherederos le
indemnizaran, a prorrata (Distribución que de un todo se realiza entre varios), el valor que ellos
tenían al momento de la evicción. Si alguno resulta insolvente, la responsabilidad la asumen los
solventes y el que la pide.
Improcedencia del saneamiento por evicción
No hay saneamiento por evicción cuando el juicio proviene de causa expresamente excluida de
la partición, es posterior a esta o se debe a culpa exclusiva del heredero.

CARGAS Y DEUDAS DE LA HERENCIA


*Cargas
Cargas de la masa hereditaria
Son de cargo de la masa hereditaria:
1.- Los gastos del funeral, y en su caso, los de incineración, que se pagan preferentemente.
2.- Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante.
3.- Los gastos de administración.
Plazo de beneficio a personas que vivieron con causante
Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por cuenta de este, pueden
exigir al albacea o a los herederos que continúen la atención de estos beneficios con cargo a la
masa hereditaria, durante tres meses.
*Deudas
Deudas que recaen sobre masa hereditaria
Mientras la herencia permanece indivisa, la obligación de pagar las deudas del causante gravita
sobre la masa hereditaria; pero hecha la partición, cada uno de los herederos responde de esas
deudas en proporción a su cuota hereditaria.
Preferencia de pago de acreedores del causante
Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los herederos para
ser pagados con cargo a la masa hereditaria.
Pago de deudas antes de la partición
El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente acreditadas y que carezcan
de garantía real, sean pagadas o se asegure su pago antes de la partición.
Pago de deuda alimentaria
La pensión alimenticia a que se refiere el artículo 728 es deuda hereditaria que grava en lo que
fuere necesario la parte de libre disposición de la herencia en favor del alimentista y se pagara,
según los casos:
1.- Asumiendo uno de los herederos la obligación alimentaria por disposición del testador o por
acuerdo entre ellos. Puede asegurarse su pago mediante hipoteca u otra garantía.
2.- Calculando el monto de la pensión alimenticia durante el tiempo que falta para su extinción,
y entregando al alimentista o a su representante legal, el capital representativo de la renta.
La elección de las indicadas alternativas corresponde a los herederos; si hubiere desacuerdo
entre ellos, el juez decidirá su forma de pago.
Oposición del acreedor a la partición
El acreedor de la herencia puede oponerse a la partición y al pago o entrega de los legados,
mientras no se le satisfaga su deuda o se le asegure el pago.
Ineficacia de la partición respecto del acreedor
Si no obstante la oposición prevista en el artículo 875 se procede a la partición, sin pagar la
deuda ni asegurar su pago, la partición se reputara no hecha en cuanto se refiere a los derechos
del oponente.
Resarcimiento a heredero por pago de deuda
El heredero que hubiere pagado una deuda de la herencia debidamente acreditada, o que
hubiere sido ejecutado por ella, tiene derecho a ser resarcido por sus coherederos en la parte
proporcional que a cada uno de ellos corresponda.
Perjuicio de los coherederos por insolvencia
La insolvencia de cualquiera de los coherederos obligados a resarcir al que pago una deuda
hereditaria, o que sufrió un embargo por ella, perjudica a prorrata al que la pago y a los demás
coherederos responsables, cuando la insolvencia existía en el momento del pago.
Inexigibilidad del legatario de pagar deuda de la herencia
El legatario no está obligado a pagar las deudas de la herencia, salvo disposición contraria del
testador. Si hubiera pagado alguna deuda debidamente acreditada y que grave específicamente
el bien legado, deberá resarcírsele por los herederos lo que hubiere pagado.

Bibliografía:
Código Civil comentado Diez Tomos, comentado por los mejores especialistas
Gaceta Jurídica (2009).
DEDICATORIA
A nuestro profesor que nos dio todos los conceptos para poder realizar efectivamente este
trabajo
Al esfuerzo puesto por los integrantes, al dedicarle tiempo y concentración para investigar y
compilar información para poder producir este trabajo.

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