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Enrique Damián Vogler

Preguntero de derecho de Familia.

A) Derecho de Familia.
1) Concepto y caracteres del Derecho de Familia.
Es el conjunto de normas que rigen la constitución, organización y disolución de la
familia como grupo en sus aspectos personales y de orden patrimonial. Goza de los siguientes
caracteres:
a) Gran influencia de ideas morales y religiosas.
b) Cada derecho familiar lleva consigo una obligación familiar.
c) Mayor restricción a la autonomía de la voluntad que otras ramas del derecho civil.
d) Participación de los órganos estatales en asuntos jurídicos familiares.
2) Concepto de Familia.
La familia es el conjunto de personas entre las cuales existe un vínculo jurídico familiar.
Comprende al conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje, incluyendo los
ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge (parientes por afinidad), como también al
cónyuge. Actualmente se reemplazó la filiación por consanguinidad por la filiación por
naturaleza permitiendo extender el concepto de familia también a los casos de filiación por
TRHA.
3) Interés superior del niño o del menor. Efectos en cuanto a los Tratados de Derechos Humanos
con jerarquía constitucional.
Interés superior del niño es la columna vertebral del entrecruzamiento entre los
derechos humanos y derechos del niño conocido como el paradigma de la protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes. La ley 26061 busca definir el interés superior del
niño, y lo hace garantizando unos principios que deben presentarse:
 Su condición de sujeto de Derecho.
 Derecho a ser oído y que su opinión se tenga en cuenta.
 Respeto al pleno desarrollo de los derechos en su medio familiar, social y cultural.
 Edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento, y otras condiciones
personales.
 El equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y las
exigencias del bien común.
 Su centro de vida.
Entre los efectos del interés superior del niño se destacan los siguientes:
a) El principio regulador se funda en la dignidad del ser humano, característica propia
de los niños y la necesidad de propiciar su desarrollo aprovechando sus potencialidades.
b) Dice la Convención de los Derechos del niño, que los niños requieren de cuidados
especiales, estableciendo la prevalencia del interés superior del niño.
c) Dice el Comité de los derechos del niño, que el objetivo del interés superior del niño
es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por el Comité de
Derechos del niño y su desarrollo holístico.
d) Dice la Convención Americana que el niño debe recibir todas las medidas especiales
de protección, tomando en cuenta la situación específica en que se hallan (debilidad, inmadurez
o inexperiencia, debiendo ponderarse el requerimiento de medidas especiales y las
características en que están inmersos los niños.
El nuevo CCCN hace mención al interés superior del niño, pero no lo define, por lo cual
como antecedente nacional debe tenerse en cuenta la ley 26061.

4) Parentesco. Concepto. Clases. Cómputo y efectos.

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Preguntero de derecho de Familia.

El parentesco es la relación jurídica familiar que hay entre dos o más personas derivadas
de los tres vínculos filiales que regula el nuevo CCCN, así, el parentesco puede darse:
a) Por naturaleza: Fue novedoso y bien visto cambiar la denominación parentesco por
consanguinidad por la de parentesco por naturaleza, lo cual dio entrada al sistema legal
argentino a las técnicas de reproducción humana asistida, cuyo eje central reside en la voluntad
procreacional. En función de ello no es padre quien donó esperma 140 veces, sino quien tiene
esa voluntad de ser padre con total independencia de si aportó o no su material genético.
b) Parentesco por afinidad: Vincula a un cónyuge con parientes consanguíneos del otro.
c) Parentesco por adopción: Es el existente entre el adoptante y el adoptado (en
adopción simple) o entre adoptado y adoptante y consanguíneos y afines del adoptante en la
adopción plena. Se incorpora la adopción por integración (que según se lo más conveniente para
el interés del menor y según las circunstancias del caso se aplicará las reglas de la adopción
simple o plena)
El parentesco se computa del siguiente modo:
 Grado: Es el vínculo entre dos personas de generaciones sucesivas.
 Línea: Es la serie ininterrumpida de grados. Puede ser recta o colateral. La línea recta
da origen al parentesco vertical, y la colateral al parentesco horizontal. La línea recta hacia
arriba se llama ascendente (padre, abuelo, bisabuelo) y hacia abajo descendente (hijo, nieto,
bisnieto). La línea colateral une a los descendientes de un tronco común, se desplaza para los
costados.
 Tronco: Es el antecesor o ascendiente común del cual parten más de dos líneas o
ramas
 Rama: Es la línea en relación a su origen que a su vez, parte de un tronco común. La
rama puede ser paterna o materna según provenga de uno u otro tronco.
El parentesco puede producir los siguientes efectos:
a) Civiles: Comprende los impedimentos matrimoniales, es fuente de obligación
alimentaria, otorga vocación hereditaria, derecho a tutela y curatela.
b) Penales: Es causal de agravantes de delitos como homicidio, lesión, violación, es
eximente de delitos como hurto, encubrimiento y defraudaciones, es causa fuente de
obligaciones por incumplimiento alimentario.
c) Procesales: El parentesco puede operar como causal de recusación y excusación de los
funcionarios y magistrados judiciales. Además impide, tratándose de parentesco consanguíneo
o afín en línea recta el ofrecimiento de esos parientes como testigos.

5) Alimentos y obligación alimentaria Concepto. Caracteres de la obligación alimentaria.


Fundamentos y presupuestos para que ese derecho exista. Orden de prelación.
Lo voy a explicar a través de los siguientes ítems:
a) Concepto: Los alimentos son el conjunto de medios materiales indispensables para
satisfacer la subsistencia, habitación, vestuario, necesidades culturales, y la asistencia de
enfermedades del alimentista.
b) Caracteres de la obligación alimentaria: Dicha obligación goza de estos caracteres:
 Intransmisible: Este derecho no se transmite a los herederos.
 Irrenunciable: Protege al beneficiario en caso de que el deudor de la obligación
alimentaria busque convencer al alimentado para que lo renuncie.
 Inalienable: No puede cederse, embargarse ni gravarse.
 Inembargable: No puede embargarse.
 Recíproco: Está implícito en la obligación alimentaria.
 Irrepetible: Una vez prestado no puede exigirse su devolución.
c) Presupuestos para que este derecho exista: Son los siguientes:
˗ Vínculo de parentesco determinado: Se debe probar con las respectivas partidas de
nacimiento el vínculo jurídico que lo une con el demandado.
˗ Estado de necesidad del alimentista: Quien pretende alimento de un pariente debe
acreditar su indigencia o insolvencia que le impide alcanzar su propio sustento, debe demostrar
su necesidad, convirtiendo esta expectativa en un derecho actual.

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˗ Capacidad económica del obligado a satisfacer la obligación: La cuota se fija no solo


en atención al requirente sino también considerando la capacidad económica del requerido.
d) Orden de prelación en la obligación alimentaria: Los parientes a secas, cualquiera sea
el origen de la filiación, están obligados a prestarse alimentos conforme este orden de prelación:
˗ Parientes por consanguinidad: En primer lugar, los ascendientes y descendientes, los
más próximos en grado preferentemente, luego los hermanos y medios hermanos.
˗ Parientes de afinidad: Ciertos parientes por afinidad deben alimentos a los parientes
vinculados en línea recta en primer grado (sean matrimoniales o extramatrimoniales). Los
parientes por afinidad (por ejemplo el hijo afín del cónyuge o conviviente de una mujer) solo
deben alimentos entre sí, en carácter subsidiario.

6) Extinción de la obligación alimentaria.


La obligación entre parientes cesa ipso iure por:
a) Circunstancias naturales: Por el fallecimiento del alimentante o del alimentado, pues
son obligaciones inherentes a las personas no transmisibles por muerte.
b) Sentencia judicial: Se disponen dos casos: Se disponen dos casos:
 Por desaparecer las condiciones legales: Aduce a la desaparición de las condiciones
legales por el mejoramiento del alimentante, o si hay otros parientes obligados.
 Por haber incurrido el alimentado en una causal de indignidad: Tal cesación opera
relativamente entre el agraviante y el agraviado, sin que el primero quede privado del derecho de
reclamar alimentos a otros parientes obligados, aunque su obligación sea subsidiaria.

7) Hermanos unilaterales y bilaterales.


Nuestro ordenamiento jurídico diferencia entre hermanos que comparten o descienden
de los mismos dos progenitores, y aquellos que tienen en común, uno solo de ellos. Se
denominan respectivamente en el nuevo CCCN hermanos unilaterales y bilaterales. Son
bilaterales los que tienen los mismos padres en común, contrario sensu, son unilaterales, los que
descienden de un mismo progenitor en línea recta pero difieren en el otro. Los hermanos
independientemente que sean unilaterales o bilaterales se encuentran unidos en parentesco
colateral en segundo grado.

8) Progenitor afín.
Es el cónyuge o conviviente que vive con quien tenga a su cargo el cuidado personal del
niño. En el análisis de esta figura deben tenerse en cuenta los siguientes ítems:
a) Debe cooperar en la crianza y educación de los hijos de su cónyuge o conviviente,
llevar a cabo los actos cotidianos a su formación en el ámbito doméstico, adoptar decisiones de
urgencia.

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b) Si hay desacuerdo entre el progenitor del niño y el progenitor afín en una medida que
involucre al menor, siempre se da preminencia a la postura del progenitor (no el progenitor
afín).
c) Se le puede delegar al progenitor afín el ejercicio de la responsabilidad parental, si el
progenitor que la ejerce no está en condiciones de cumplir tales funciones por razón de viaje,
enfermedad o incapacidad transitoria, si el progenitor del niño está imposibilitado de ejercer la
responsabilidad parental, o no es conveniente que asuma su ejercicio.
d) En caso de muerte, ausencia o incapacidad del progenitor no conviviente, quien
convive con el niño, puede asumir ese ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente
(progenitor afín). Para que sea válido debe homologarse judicialmente.
e) La responsabilidad conjunta cesa al extinguirse ese matrimonio o la unión
convivencial o si el progenitor no conviviente recupera la capacidad.
f) La obligación alimentaria del progenitor afín tiene carácter subsidiario. Cesa en caso
de disolución o ruptura de la convivencia. Si el cambio de situación, ocasiona un grave daño al
niño o adolescente, y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del
niño, el juez puede fijar a su cargo una cuota asistencial transitoria.

9) Matrimonio. Concepto y caracteres.


El matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas, de igual o distinto sexo, con el
fin de constituir una relación estable. El matrimonio se logra en virtud de un acto jurídico, es
decir, un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato establecer relaciones jurídicas
conyugales. El matrimonio goza de tres caracteres:
a) Unidad: La existencia de un matrimonio subsistente impide la constitución de otro
vínculo matrimonial, salvo que se disuelva el primer vínculo.
b) Permanencia: En el sentido de que se contrae con la intención de que perdure y se
garantice por ley, no debe confundirse con su indisolubilidad.
c) Juridicidad: Matrimonio es la unión de dos personas de igual o diferente sexo
perfeccionado por celebración del acto jurídico revestido de las solemnidades que impone la ley.

10) Requisitos para que exista un matrimonio válido y lícito.


Los requisitos para que exista un matrimonio válido y lícito son los siguientes:
 Consentimiento pleno y libre de ambos contrayentes: Es la declaración verbal, escrita o
por otro medio inequívoco por el cual los contrayentes expresan su voluntad de constituirse
recíprocamente en cónyuges. El consentimiento debe ser informado y libre. Deben los futuros
contrayentes comparecer en persona para celebrar el acto matrimonial. Debe ser una
declaración de voluntad otorgada con discernimiento, intención y libertad, o sea sin estos
vicios:
a) Violencia: Son injustas amenazas de sufrir un mal inminente y grave. La violencia
puede ser física o moral. La violencia física es una hipótesis de laboratorio (alguien me lleva al
Registro apuntándome en la cabeza para que nos casemos ante un oficial público, es obvio que
ese acto no tiene razón de ser, pues el oficial público no lo permitiría). Por su parte, la violencia
moral, implica amenazas (por ejemplo, rapté a tu hijo, cásate conmigo si lo quieres volver a ver
vivo)
b) Dolo: Es toda aserción de lo falso o disimulación de los verdadero, cualquier artificio,
astucia, maquinación que se emplee para celebrar el acto. Implica acción y omisión dolosa.
c) Error: Es la falsa idea o ausencia de idea que se posee sobre una cosa o una persona. Se
acepta el error en la persona y en las cualidades personales del otro cónyuge.
 Intervención de autoridad competente: El oficial público encargado del Registro es
competente para celebrar el acto, la intervención del funcionario consiste en controlar la forma
del acto receptando el consentimiento matrimonial, y emplazándolo en nuevo estado de familia.
 Impedimento dirimente: Son los que no permiten un matrimonio válido, y en casos de
que las nupcias se celebren provocan su nulidad. Son los siguientes:
a) Por parentesco: Afecta al parentesco en todo grado sin distinción entre ascendientes y
descendientes, y en línea colateral hasta el segundo grado (hermanos unilaterales y bilaterales.

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b) Por ligamen: Es impedimento para contraer nupcias el matrimonio anterior mientras


subsista, y su violación es causa de nulidad absoluta. Se extingue el ligamen por muerte de un
cónyuge, sentencia de divorcio, o sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento.
c) Por crimen: Es impedimento para contraer matrimonio, haber sido condenado como
autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Alude al matrimonio
que quiere contraer el homicida con el cónyuge supérstite.
d) Por falta de edad legal: No pueden contraer matrimonio los menores de 18 años, salvo
si tienen autorización judicial (menor de 16 años) o de sus padres (mayor de 16 años pero menor
de 18 años), y si no lo obtiene puede casarse con dispensa judicial.

11) ¿Cuál es el oficial del Registro Civil competente para celebrar un matrimonio válido?
Es competente para celebrar un matrimonio el oficial público del Registro del estado
Civil y Capacidad de las personas del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Al acto deben
comparecer los futuros esposos en presencia de dos testigos. En caso de que el acto se celebre
fuera de las oficinas del Registro Civil (por ejemplo en un salón de fiestas), el número de
testigos se eleva a cuatro. La existencia del matrimonio no se ve afectada por la incompetencia o
falta de nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, si al menos uno de los cónyuges
procedió de buena fe, y aquellos ejercían sus funciones públicamente.

12) ¿A partir de qué momento entra en vigencia el Matrimonio?

La celebración del matrimonio se consigna en un acta donde se señalan todos los datos
vinculados con el acto matrimonial: fecha y lugar, datos de los contrayentes, testigos y
progenitores, lugar de celebración, dispensa del juez, mención de si hubo oposición y rechazo,
declaración de los esposos y del oficial público, declaración de los contrayentes de si celebraron
o no convención matrimonial, y en caso afirmativo, su fecha y registro notarial en que se
otorgó, la declaración de los contrayentes, si se optó por el régimen de separación de bienes,
etc. En el acto de celebración del matrimonio el oficial público lee el artículo 431 del CCCN,
recibe de cada uno de los contrayentes, la declaración de que quieren constituirse en cónyuges y
pronuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. El matrimonio entra en
vigencia, desde el mismo momento en que se plasmen las firmas de los contrayentes, de testigos,
oficial público o quien tome su lugar. Luego se entrega una copia del acta a los contrayentes y la
libreta de familia.

13) Impedimentos de Matrimonio. Diferencia entre impedimentos dirimentes e impedientes.


Son impedimentos dirimentes aquellos que no permiten un matrimonio válido, y en caso
de que las nupcias se celebren provocan su nulidad. En cambio, son impedientes, aquellos en
que la violación de la prohibición legal no está sancionada con la nulidad del acto, sino con otra
pena.
Voy a analizar los supuestos de impedimentos dirimentes e impedientes:
a) Impedimentos dirimentes: Entre los impedimentos dirimentes, tenemos el parentesco,
ligamen y crimen, y la edad (que ya he analizado en el acápite número 10)
b) Impedimentos impedientes: Entre los impedientes quedó vigente un único supuesto: la
celebración del matrimonio entre el tutor y el pupilo. Antes de aprobada judicialmente la cuenta
final, el tutor no puede celebrar contrato alguno con el pupilo, aunque hay cesado la
incapacidad. Se sanciona al tutor que celebre matrimonio con su tutelado sin contar con la
debida autorización judicial. Si de igual modo, se celebra el matrimonio, el tutor va a perder la
asignación que le corresponde sobre las rentas del pupilo. Cesa el derecho del tutor a percibir
una retribución por el cumplimiento de su función si se casa con el tutelado sin previa
autorización judicial.

14) Régimen Económico Matrimonial.

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El Régimen Económico Matrimonial es el conjunto de normas que rigen las relaciones


de carácter patrimonial entre esposos, y la de éstos con terceros. El nuevo régimen se estructura
así:

A) CARACTERISTICAS GENERALES

Las características generales del régimen son las siguientes:


 Se abre camino a la autonomía de la voluntad: Antes había un solo modelo familiar, el
matrimonio se concebía solo entre personas de diferente sexo, no había divorcio vincular y la
mujer era una incapaz relativa, todo lo cual sustentaba la existencia de un único régimen
patrimonial del matrimonio. Actualmente, debido a que existen diferentes modelos de familia, y
a todas las reformas suscitadas, se impone la necesidad de dar un margen mayor de autonomía
de voluntad a las personas casadas permitiendo que puedan optar entre un régimen de
comunidad y uno de separación de bienes.
 Se pasó de un régimen legal y único a uno elegible: Debe optarse por el régimen de
comunidad de ganancias o el de separación de bienes)
 Hay una pluralidad cerrada: No podremos pactar cualquier cosa respecto de nuestras
relaciones patrimoniales pero si podemos elegir entre dos regímenes expresamente regulados.
 Es un régimen mudable de mutabilidad abierta: Puede cambiarse de un régimen a
otro las veces que se quiera pero con un periodo de espera de un año a efectos de cambiar de
régimen.

B) ANALISIS DEL RÉGIMEN.

CAPITULO UNO: DISPOSICIONES GENERALES

1) Sección uno: “Convenciones matrimoniales”

Antes de celebrar el matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer convenciones, cuyos
únicos objetos pueden ser los siguientes:
a) Designación y avalúo de bienes que cada uno lleva al matrimonio.
b) Enunciación de deudas: Es novedoso, los cónyuges dejan asentado que tienen una
deuda propia (contraída antes del matrimonio). Si durante la comunidad se resuelve esa deuda
con bienes gananciales surgirá un derecho de recompensa a favor de la comunidad.
c) Dejar asentadas las donaciones que se hagan entre ellos.
d) La opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previsto en éste
Código.
La convención debe hacerse por escritura pública, solo producirán efectos desde la
celebración del matrimonio y en tanto no sea anulado. Puede modificarse antes del matrimonio.

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Para poder optar por uno de los dos regímenes debe anotarse marginalmente en el acta de
matrimonio. Celebrada las nupcias, puede modificarse el régimen por convención de los
cónyuges. Debe haber transcurrido un año del régimen anterior sea patrimonial, convencional o
legal. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros también debe
anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Los acreedores anteriores al cambio de
régimen que sufran perjuicio pueden hacerlo declarar inoponible por el término de un año.

2) Sección dos: “Donaciones por razón del matrimonio”

Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las disposiciones
relativas al contrato de donación. Las donaciones que hagan los terceros a uno de los novios o a
ambos, o que haga uno de ellos al otro en consideración a un matrimonio futuro lleva implícita
la condición de que el matrimonio se celebre. La oferta de donaciones hecha a los novios queda
sin efecto, si el matrimonio no se celebra en el plazo de un año.

3) Sección tres: “Disposiciones comunes a todos los regímenes”

Estas disposiciones comunes son normas de orden público, imperativas e inderogables,


tutelan el interés familiar y de los terceros, encuentran fundamento en el principio de
solidaridad familiar. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el
de los hijos comunes en proporción a sus recursos (esto se extiende a las necesidades de los
hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges
que vive con ellos). El trabajo en el hogar es computable cono contribución a las cargas.
Ninguno de los cónyuges puede sin el asentimiento del otro, disponer de derechos sobre
la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de ella. El
que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de muebles
dentro del plazo de caducidad de seis meses, no más allá de la extinción del régimen
matrimonial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la
celebración del matrimonio, salvo que hayan sido adquiridas conjuntamente por los cónyuges o
por uno de ellos con asentimiento del otro. Un cónyuge puede ser autorizado judicialmente a
otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro, si éste está ausente, es incapaz, está
transitoriamente impedido de expresar su voluntad o si su negativa no está justificada por el
interés de la familia. Ese acto es oponible al cónyuge que no asintió, pero de él no deriva ninguna
obligación al respecto. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el
ejercicio de las facultades pero no para darse a sí mismo asentimiento.
Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos
para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos.
Fuera del régimen matrimonial ninguno de los cónyuges responde por el otro.

CAPITULO DOS: REGIMEN DE COMUNIDAD.

1) Sección uno: “Disposiciones generales”

A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos


desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias.

2) Sección dos: “Bienes de los cónyuges”

Los bienes de los cónyuges pueden ser propios o gananciales.


Son bienes propios los que aporta cada cónyuge al matrimonio, y los recibidos con
posterioridad a la celebración del matrimonio por herencia legado o donación y los adquiridos
con el producto de aquellos. Pueden probarse por cualquier medio de prueba (si son bienes
muebles registrables se prueban por su inscripción)
Por su parte, son gananciales los adquiridos por título oneroso o que comenzaron a
poseerse durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges o por ambos en conjunto. Se

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presume ganancial toda presunción onerosa realizada durante el matrimonio y no incluidos en


esa enumeración. Quien disponga lo contrario deberá probarlo.
En el siguiente cuadro de manera sencilla enumeraré tales bienes.

Bienes Propios Bienes Gananciales


Son bienes propios: Son bienes gananciales:
 Bienes aportados al matrimonio (se  Bienes adquiridos a título oneroso o que
tenían con anterioridad al matrimonio) comenzaron a poseerse durante comunidad.
 Bienes adquiridos a título gratuito (si se  Bienes adquiridos por el azar, los frutos
reciben conjuntamente por herencia, legado naturales, industriales y civiles, frutos civiles,
o donación se reputan propios por mitades). frutos de la profesión, trabajo y comercio.
 Bienes adquiridos por subrogación real  Lo devengado a consecuencia del derecho
con otros bienes propios. de usufructo propio será ganancial.
 Bienes adquiridos por un título o causa  Por subrogación real de un bien ganancial
anterior al matrimonio. tiene ese mismo carácter salvo recompensas.
 Bienes adquiridos por accesión.  Producto y cría de ganado sucede lo
 Bienes adquiridos por anexión. mismo que en el ítem anterior.
 Bienes propios por su naturaleza.  Aumentos materiales y mejoras, las
 Propiedad intelectual e industrial. partes indivisas.
 Indemnización por muerte del cónyuge.

Se presume, excepto prueba en contra, que son gananciales todos los bienes existentes
al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del
carácter propio, la confesión de los cónyuges. Para que sea oponible a terceros ese carácter, en el
acto de adquisición debe hacerse contar esa circunstancia determinándose su origen. Si no la
puede obtener o se le niega esta, el adquirente puede requerir una declaración judicial del
carácter propio del bien.

3) Sección tres: “Deudas de los cónyuges”

Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios
y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes
gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes
gananciales. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales, debe
recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos
propios deudas de la comunidad.

4) Sección cuatro: “Gestión de los bienes de la comunidad”

Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes
propios. Respecto de los gananciales si bien corresponden al cónyuge que los ha adquirido,
requieren asentimiento del otro para enajenar o grabar (esto se funda en que el cónyuge no
titular tiene una facultad de control o un derecho en expectativa.
Si los bienes gananciales se adquirieron conjuntamente por los cónyuges la
administración corresponde a ambos en conjunto, si no hay acuerdo se requiere autorización
judicial. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas los bienes sobre los
cuales ninguno de ellos puede justificar propiedad exclusiva. Si uno de los cónyuges administra
los bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de
negocios.

5) Sección cinco: “Extinción de la comunidad”

La comunidad se extingue por:


 Muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges
 Anulación del matrimonio putativo.
 Divorcio.

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 Separación judicial de bienes (por mala administración, quiebra, separación de hecho


sin voluntad de unirse, curador a un tercero)
 Modificación del régimen legal convenido.
La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción
de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición
conjunta de los cónyuges.

6) Sección seis: “Indivisión postcomunitaria”

Si la indivisión postcomunitaria se produce por muerte se aplican las reglas de la


indivisión hereditaria y si se extingue en vida de ambos cónyuges, se aplican las reglas que estos
acuerden, y si no lo hicieren, las de la comunidad. Durante la indivisión, cada uno de los
copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de
otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos, para darle
oportunidad a su ex cónyuge que se oponga al mismo cuando el acto vulnere sus derechos.

7) Sección siete: “Liquidación de la comunidad”

Extinguida la comunidad se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la cuenta de


las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad.
Si a estas obligaciones las soportó uno de los cónyuges sacrificando bienes propios surge
derecho de recompensa de la comunidad hacia este, y de éste hacia la comunidad si se benefició
de bienes en detrimento de los bienes de la comunidad. La prueba del derecho a recompensa
incumbe a quien la invoca y puede ser hecha por cualquier medio de prueba. Efectuado el
balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta a
aquel, el saldo a favor de la comunidad debe colacionarse a la masa común, y el saldo en favor del
cónyuge le debe ser atribuido a éste sobre la masa común.

8) Sección ocho: “Partición de la comunidad”

Sin perjuicio de la partición por mitades, hay bienes que integran la masa común que
guarden una íntima relación con alguno de los cónyuges. La novedad es la atribución
preferencial en virtud de la cual uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial
de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, relacionados con su actividad
profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario, que constituya una
unidad económica, y de la vivienda por el ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad,
aunque excedan de su parte en ésta, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o
a sus herederos.

CAPITULO TRES: SEPARACIÓN DE BIENES.

Cada cónyuge es único propietario de los bienes que adquiere a título gratuito u
oneroso y por la causa que fuere. Cada uno de ellos tiene la libre administración y disposición de
sus bienes con excepción del caso en que se requiere el asentimiento del cónyuge del propietario
para disponer de la vivienda familiar y de los muebles que en ellas resulten indispensables, y
también para transportar esos muebles fuera de la vivienda de la familia. De Cada cónyuge
adquiere por y para sí, y responde individualmente por deudas que contrae y los bienes del otro
no quedan afectados por esa responsabilidad. Puede demostrarse la propiedad exclusiva de un
bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no puede
demostrarse se entiende que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. Cesa la separación de
bienes por la disolución del matrimonio y modificación del régimen convenido entre los
cónyuges.

15) Filiación. Conceptualice y enumere los distintos tipos filiales.


Filiación es el vínculo determinado entre progenitores y sus hijos. Los tipos filiales son:

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 Por naturaleza: Preexiste una relación sexual entre una persona con órganos sexuales
y reproductivos masculinos y otra con órganos reproductivos femeninos, que a través de un acto
sexual conciben al nuevo ser. La filiación por naturaleza, genera vínculos jurídicos entre el hijo
engendrado con su padre y madre, reconociendo el origen en el acto sexual y por ende,
encuentra su causa fuente en una identidad biológica.
 Por técnicas de reproducción humana asistida: Son el conjunto de técnicas médicas
que mediante la unión de gametos (extracción quirúrgica de los óvulos del ovario de la mujer y
su combinación con el esperma) conducen a facilitar o sustituir los procesos biológicos
naturales que se desarrollan durante la procreación humana. El interrogante clave es quien es
considerado progenitor del niño; quien aportó material genético o quien por alguna razón no
pudo aportarlo pero tiene la voluntad de ser padre. La respuesta correcta es quien tuvo voluntad
de serlo.
 Por adopción: Hay tres tipos de filiaciones adoptivas (adopción plena, adopción
simple y la de integración). En la adopción plena el adoptado tiene en la familia adoptiva los
mismos derechos y obligaciones que todo hijo, extinguiéndose los vínculos jurídicos con la
familia de origen, salvo los impedimentos matrimoniales los cuales subsisten. La adopción
simple confiere al adoptado el estado de hijo del adoptante no existiendo vínculo jurídico con
los parientes de éste ni con su cónyuge salvo las disposiciones que reconocen alguna relación
jurídica entre el adoptado y los miembros de la familia del adoptante. La adopción por
integración produce efectos jurídicos entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o
conviviente del adoptante. Si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen se inserta en la
familia del adoptante con efectos de la adopción plena, pero, si el adoptado tiene doble vínculo
filial, se optará por darles efectos de adopción simple o plena según convenga.

16) ¿Cómo se determina la filiación matrimonial?


Salvo prueba en contra se presumen hijos de los cónyuges, los nacidos luego de
celebrado el matrimonio y hasta 300 días posteriores a la interposición de la demanda de
divorcio o nulidad de matrimonio, de separación de hecho o muerte. Este criterio no rige en las
técnicas de reproducción humana asistida, si el cónyuge no prestó consentimiento previo,
informado y libre.
Los requisitos que deben cumplirse para determinar la filiación matrimonial son:
 Criterio de 300 días desde que se interpuso la demanda de divorcio o nulidad del
matrimonio, separación de hecho o muerte: El criterio de 300 días se debe a que este es el plazo
máximo de duración de un embarazo. Si el niño nace luego de que los progenitores estuvieron
separados por más de 300 días, se va a considerar matrimonial solamente si fue inscripto
mediando consentimiento de ambos miembros del matrimonio.
 Matrimonios sucesivos: Si el niño nace entre los 300 días en que opera la presunción
y los 180 días de celebrado el segundo matrimonio, será padre o madre legal el cónyuge del
primer matrimonio, pero si el niño nace dentro del plazo de presunción legal de 300 días y luego
de los 180 de celebrado el segundo matrimonio, el padre o madre legal es el cónyuge del segundo
matrimonio. El criterio de 180 días se debe a que este es el plazo mínimo de duración de
embarazo.

17) Prueba en la filiación matrimonial


La filiación matrimonial se prueba con la inscripción del nacimiento en el Registro y
con el certificado de matrimonio (o libreta de matrimonio) de los padres en el Registro Civil.
También puede probarse con la sentencia que establece el vínculo de filiación si se trata de un
menor que no había sido reconocido en el correspondiente juicio de emplazamiento filial. En las
técnicas de reproducción humana asistida la filiación se probará por el consentimiento previo,
informado y libre debidamente inscripto en el Registro Civil.

18) Determinación y prueba en la filiación extramatrimonial.


Se establece un triple modo para la determinación y prueba:

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Preguntero de derecho de Familia.

 Reconocimiento en la filiación por naturaleza: Su efecto jurídico es emplazar al


reconocido en el estado de hijo del reconociente en el de su padre.
 Consentimiento previo, informado y libre: En las técnicas de reproducción humana
asistida, el consentimiento previo, informado y libre, debe inscribirse en el Registro.
 Sentencia en juicios de filiación: En filiación por naturaleza, o excepcionalmente en los
de técnicas de reproducción humana asistida)

19) Determinación de la maternidad matrimonial.

Lo voy a explicar a través de los siguientes ítems:


 Prueba del parto: La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un
certificado del médico, obstetra u agente de salud que atendió el parto de la mujer a quien se
atribuye la identidad del nacido. Tal inscripción debe notificarse a la madre, salvo que sea ella
quien la solicita, o que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge. Si se carece de certificado
médico, la inscripción se lleva conforme a las disposiciones contenidas por los ordenamientos
relativos al Registro Civil, así tenemos:
a) Nacimientos fuera del establecimiento médico asistencial pero con atención médica: Se
prueban del mismo modo que cuando es dentro de un establecimiento asistencial.
b) Nacimiento fuera del establecimiento médico asistencial sin atención médica: Necesita
un certificado médico emitido por un establecimiento médico determinando su edad presunta y
sexo, certificado médico del estado puerperal de la madre, y los elementos probatorios que la
autoridad local determine, debe contar con la declaración de dos testigos que acrediten el lugar
de nacimiento en la jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de la madre y haber visto
con vida al recién nacido, los que suscribirán el acta de nacimiento.
 Identidad del recién nacido: Si el nacimiento se suscita en establecimiento asistencial
público o privado, la madre y el hijo deben identificarse durante el trabajo de parto, acaecido el
nacimiento y antes del corte del cordón umbilical. La identificación se vuelca en una ficha única,
numerada por el Registro Nacional de las personas, que se extiende en tres ejemplares. En esa
ficha se asientan los datos de identificación de la madre (nombre, apellido, tipo y número de
DNI) y sus impresiones digitales (de los 10 dedos de las manos) y del niño (nombre con el que se
lo inscribirá, sexo, calcos palmares y plantares derechos, y clasificación de ambos).
Además, deben constar en la misma fecha los datos del identificador y del profesional
que asistió el parto, fecha, lugar y hora de nacimiento, datos del establecimiento médico y
asistencial y si el niño nació con vida. Al egreso del establecimiento, las impresiones dactilares
de ambos pulgares de la madre y los calcos del plantar y palmar derecho del recién nacido,
deben tomarse nuevamente y asentarse en la misma ficha de identificación.

20) Reconocimiento del hijo. Concepto. Naturaleza jurídica y caracteres. Capacidad. Personas que
pueden ser reconocidas. Formas y efectos.

Es el acto jurídico familiar por el cual una persona declara que otra es su hijo, queda
reservado para la filiación por naturaleza. Es un acto jurídico familiar, destinado a establecer
vínculo jurídico de filiación, goza de estos caracteres:
 Irrevocable: Quien lo practica no puede luego por su voluntad dejarlo sin efecto, ello
no impide la posibilidad de que este acto sea impugnado (el hijo toma conocimiento de que no
lo une vínculo alguno con quien lo reconoció)
 No sujeto a modalidad: Si quien lo realiza lo supedita a una condición, cargo o plazo,
se tendrá por no válido y no escrito.
 Unilateral: Pues sólo requiere la intervención de quien lo realiza. No requiere
voluntad de la madre ni del hijo.
 Formal: Hay tres formas de reconocimiento ( la primera por declaración formulada
por el Registro Civil mediante inscripción del nacimiento o posteriormente, la segunda por
instrumento público o privado debidamente reconocido, y la tercera por testamento válido).
Los menores sujetos a responsabilidad parental desde los 13 años son capaces para
reconocer hijos, sin necesidad de autorización de sus progenitores. El reconocimiento se reserva
para la paternidad en nacimientos por filiación biológica en el marco de una filiación

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extramatrimonial heterosexual. El reconocimiento debe llevarse por escrito, es insuficiente el


reconocimiento verbal para emplazar al hijo en el estado de tal. El código establece estas formas:
a) Reconocimiento en instrumento público: Si el reconocimiento se realiza ante oficial
del Registro Civil por la inscripción pertinente, el hijo queda emplazado en tal estado, y obtiene
título de estado en sentido formal, el instrumento que acreditará, erga omnes, su carácter de
hijo.
b) Declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocida.
c) Disposiciones de última voluntad, aunque el reconocimiento se haga incidentalmente
Respecto del segundo y tercer ítem, aunque el reconocimiento se labre por instrumento
público ante escribano o juez, debe remitirse al Registro Civil una copia con el reconocimiento a
los efectos de su inscripción. El acto de reconocimiento tiene como efecto jurídico emplazar al
reconocido en el estado de hijo del reconociente, y el de éste en el de su padre.

21) Acción de reclamación de la filiación. Legitimación activa y pasiva. Caducidad.

Lo voy a explicar mediante los siguientes ítems:


 Legitimación activa: El hijo.
 Legitimación pasiva: Son los cónyuges conjuntamente (si no resulta de inscripción
registral), o quienes el hijo considere sus progenitores.
 Caducidad: El hijo puede reclamar su filiación en todo tiempo. Los herederos pueden
continuar la acción iniciada por él, o entablarla si el hijo, hubiere muerto en la menor edad, o
siendo incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que alcanzó la
mayor edad o plena capacidad o durante primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas
en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a los herederos por el tiempo que
falte para completar dichos plazos. Si el hijo ostenta otra filiación, y pretende ser reconocido
como hijo de otro sujeto, primero debe interponer una demanda para impugnar la filiación que
se le atribuye. Si el demandado mantuvo convivencia durante el período de la concepción con la
madre del actor que reclama su filiación, se presume su paternidad, salvo prueba en contra. Si
no se le oponen pruebas genéticas que desvirtúen la posibilidad de esa filiación o una
enfermedad (impotencia del demandado), esa convivencia será suficiente para el éxito de la
demanda. En los supuestos en que solo está determinada la filiación de la madre, el Registro
debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la determinación de la paternidad y
el reconocimiento del hijo por el presunto padre. Se insta a la madre a suministrar el nombre del
presunto padre y toda información que contribuya a su individualización y paradero, bajo
juramento; previamente se hace saber a la madre las consecuencias jurídicas que se derivan de la
manifestación falsa. Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe u oficial del
Registro Civil debe citar a la madre e informarle sobre los derechos del niño y los correlativos
deberes maternos, de conformidad con lo dispuesto en la ley especial. Cumplida esta etapa, las
actuaciones se remiten al Ministerio Público para promover la acción judicial.

22) ¿Cuál es el presupuesto necesario de la filiación por naturaleza, única regulada por el Código
Civil fuera de la adopción?

El presupuesto necesario en la filiación por naturaleza es el dato genético, elemento


determinante al estar fundado en la relación sexual como eje central. Puede suceder que el
hombre no haya deseado tener un niño, independientemente de su falta de voluntad, la
paternidad se le atribuye en virtud de haber aportado el material biológico (comprende el dato
genético a través de la relación sexual). Esta filiación generó vínculos jurídicos, reconoce su
origen en acto sexual.

23) ¿Cómo se subclasifica la filiación por naturaleza?

La filiación por naturaleza se va a clasificar según sea matrimonial o extramatrimonial:

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a) Filiación Matrimonial: Es la que tiene su origen en el matrimonio, es decir, la que va a


corresponder a los hijos de personas unidas entre sí por el vínculo matrimonial.
b) Filiación Extramatrimonial: Es la que corresponde a los hijos de aquellas personas no
unidas entre sí por el matrimonio.
Sendos tipos de filiación producen los mismos efectos. Se usan estos términos no para
discriminar entre unos y otros en cuanto a los derechos reconocidos, sino porque existen
distintas formas de establecer los vínculos en el caso de hijos matrimoniales y
extramatrimoniales. La filiación puede tener lugar por naturaleza, técnica de reproducción
humana asistida o adopción (matrimonial o extramatrimonial producirá los mismos efectos)

24) ¿Qué es la binariedad?

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación mantiene un principio o máxima del


derecho filial: nadie puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la conformación de
estos vínculos (maternos y/o paternos). Si alguien pretende emplazarse como progenitor y la
persona ya tiene dos vínculos debe impugnar un vínculo para recién ahí, poder pretender lograr
el correspondiente emplazamiento filial. Por ejemplo, una mujer está casada con un hombre, por
lo cual opera una presunción de filiación a favor del cónyuge de la madre. Resulta, que su
cónyuge no es el padre biológico del menor, sino que lo es el amante de esta Señora. Éste último
no puede proceder a reconocer al niño (pues ya tiene dos vínculos filiales), sino que debe
desplazar al marido de la madre, para que una vez desplazado, el padre biológico también sea
padre jurídico.

25) Divorcio. Clases de divorcio: unilateral o bilateral. Naturaleza. Condiciones y procedimientos.


Los convenios que se pueden acompañar. Homologación.

Se pasa de un divorcio causado (culpable y objetivo) a uno incausado, en que los


cónyuges no tienen que esgrimir las razones por las que no pretenden continuar unidos en
matrimonio. Se disponen dos vías para peticionar el divorcio:

 Divorcio unilateral: Si un cónyuge no desea mantener el proyecto en común, se le


debe permitir solicitar el divorcio, ese cónyuge debe presentar su propuesta corriendo traslado
al otro para que elabore y presente la suya. El cónyuge no peticionante, puede optar por:
a) Estar de acuerdo con todas las cuestiones propuestas: El juez dicta sentencia y va a
homologar el acuerdo al que arriban los cónyuges por esas coincidencias.
b) Estar de acuerdo solo con algunas cuestiones: El juez dicta sentencia y homologa los
efectos coincidentes, fija una audiencia conciliadora para llegar a un acuerdo sobre las demás
cuestiones, si se llega a un acuerdo se actúa como en el primer caso.
c) Estar en desacuerdo con todo lo propuesto: El juez dicta una sentencia porque no
puede retrasar la declaración judicial de la ruptura matrimonial, convoca a una audiencia
buscando que los ex cónyuges lleguen a un acuerdo total o parcial, evitando la mayor cantidad
de conflictos. Si se llega a un acuerdo parcial, el juez disuelve el vínculo y por lo no acordado por
vía incidental va a intervenir el juez local.

 Divorcio bilateral: Si la petición es conjunta se tiene en cuenta el convenio regulador.


Son los ex cónyuges los más adecuados para regular los efectos que se derivan de su divorcio. Se
otorga a los jueces el deber de controlar o verificar los convenios reguladores, que no
perjudiquen los intereses del grupo familiar. Es importante tener en cuenta dos ítems:
a) Naturaleza jurídica: Acción de carácter personal, solo quienes forman el matrimonio
están legitimados para iniciarlo. El juez no puede disponer de oficio su iniciación sino que las
partes cuentan con homologación para ello. Es un régimen objetivo de remedio e incausado. No
deben esgrimirse las razones por las que no pretenden seguir unidos en matrimonio.

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b) Convenios que pueden acompañarse y su homologación:


* Atribución de la vivienda familiar: El juez lo determina en base a ciertas pautas (la persona a
quien se atribuye el cuidado de los hijos, estado de salud y edad de los cónyuges, cuál de ellos
está en situación más desventajosa). La pide el interesado, pudiendo el juez, disponer renta
compensatoria por el inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. El
inmueble no puede ser enajenado sin el acuerdo expreso de ambos. El cese a la atribución a la
vivienda se da por cumplirse el plazo fijado, por cambio de circunstancias, por causa de
indignidad.
* Bienes y compensaciones: Pueden proponer como liquidar comunidad de gananciales si
estuvieron casados bajo este régimen, y prever las compensaciones derivadas de la comunidad.
Pueden anticipar al juez que resolvieron la comunidad extrajudicialmente.
* Ejercicio de responsabilidad parental y prestación alimentaria: Los ex cónyuges pueden determinar
cuál de ellos, continúa con el cuidado personal de los hijos menores. Los cónyuges divorciados
pueden acordar sobre la guarda y el derecho de visita de los hijos, régimen de alimentos para
ellos, y para los hijos menores e incapaces o con capacidad restringida.
* Naturaleza alimentaria a favor de los ex cónyuges: Se convienen por acuerdo de cónyuges los
alimentos a favor de uno de ellos, surge el deber de asistencia subsistente por vínculo que
aunque disuelto, mantiene componentes de solidaridad familiar. El cese de obligación
alimentaria se da al desaparecer la causa que la motivó, si la persona beneficiada contrae
matrimonio o vive en unión convivencial, si el alimentado incurre en causales de indignidad.
La homologación dará carácter ejecutorio al convenio. Las cuestiones que constituyan la
materia de dicho convenio son revisables en lo sucesivo, no obstante su homologación, si se
alterasen o variasen las circunstancias que fueron tenidas en vista a la hora de su celebración.

26) Sujetos legitimados para pedir el divorcio y la nulidad del matrimonio.

Los sujetos legitimados para pedir el divorcio y la nulidad del matrimonio son uno o
ambos cónyuges. Se establece una doble vía para peticionar el divorcio: unilateral o bilateral. En
cualquier momento a petición de uno u ambos cónyuges, se puede solicitar el divorcio. Así como
se necesita voluntad coincidente de dos personas para contraer matrimonio, también se necesita
esa dupla para el mantenimiento de la unión, por lo tanto, si uno de ellos no desea seguir
manteniendo el vínculo matrimonial, la ley le permite iniciar el divorcio.

27) Explique la competencia en la acción de divorcio o nulidad del matrimonio

Es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del
actor, el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Por ejemplo, Juan y Mario
se casaron en Francia (es competente el juez del último domicilio conyugal: Francia), el del
demandado a elección del actor (Juan quiere divorciarse de Mario que ahora vive en Argentina,
serán competentes los jueces argentinos), o el de cualquiera de ellos si la presentación es
conjunta (Juan vive en Francia, Mario vive en Argentina, si la presentación es conjunta son
competentes, los jueces franceses o argentinos).

28) Responsabilidad Parental y derecho de visita (plan de parentalidad)

A) Responsabilidad Parental.

Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a progenitores sobre la persona


y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad
y no esté emancipado. Respecto de la titularidad deben darse estas reglas:
a) Si conviven el ejercicio corresponde a ambos, se presume que los actos realizados por
uno cuentan con el asentimiento del otro.

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b) Si conviven o medió divorcio, el ejercicio sigue correspondiendo a ambos pero por


voluntad de ellos o decisión judicial se atribuye a uno de ellos, o establecen distintas
modalidades.
c) En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación y suspensión
del ejercicio, este corresponde al otro progenitor.
d) En caso de hijo extramatrimonial con un vínculo filial, la responsabilidad
corresponde al único progenitor. Si el hijo extramatrimonial ostenta dos vínculos filiales pero
uno de ellos se estableció judicialmente, el ejercicio corresponde al progenitor que lo reconoció
voluntariamente.
e) Si hay desacuerdo entre los progenitores puede acudirse al juez competente, quien
debe resolver por el procedimiento más breve previsto en la ley local.
f) Pueden los progenitores en casos fundados delegar el ejercicio de la responsabilidad
parental en un pariente, mediando homologación judicial previa audiencia con el hijo. El
ejercicio por el pariente tiene una duración de un año, pero puede renovarlo por otro plazo
igual.
g) Los progenitores adolescentes (mayores de 13 años), ejercen responsabilidad parental
pudiendo realizar las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud estén o no casados. Si
están casados, el matrimonio emancipa a los menores y gozan de plena capacidad. La actuación
de progenitores adolescentes es controlada por quien ejerce la responsabilidad parental
respecto de aquellos, puesto que puede oponerse a la realización de actos que sean perjudiciales
para el niño o intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para su
desarrollo.
h) Si el hijo tiene doble vínculo filial requiere consentimiento expreso de ambos padres
para contraer matrimonio (si tiene entre 16 y 18 años no requieren dispensa judicial si son
autorizados por sus progenitores), para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de
seguridad, para salir de la República o cambiar la residencia permanente en el extranjero, para
estar en juicio en casos en que no puede actuar por sí. No precisa autorización previa de sus
progenitores para estar en juicio, cuando sea acusado criminalmente, ni para reconocer hijos).

B) Plan de parentalidad (ex derecho de visita)

En caso de separación, el Código valida la autonomía de los progenitores en las


decisiones sobre el ejercicio de la responsabilidad parental, a través del plan de parentalidad. Es
lo que antes se conocía como derecho de visita o de comunicación, debe contener lo siguiente:
a) Lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor.
b) Responsabilidad que cada uno asume.
c) Régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia.
d) Régimen de relación y comunicación con el hijo cuando reside con el otro progenitor.
El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores en función
de las necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes etapas.
Los progenitores deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad y en
su modificación. Como todo acuerdo que se basa en una acción de hecho determinada, puede
ser modificado en caso de producirse una variación de ella, ya sea porque han cambiado las
necesidades de la familia o debido a la mayor edad del hijo. Al elaborar el plan de parentalidad
se debe procurar la participación del hijo, según su edad y grado de madurez.

29) Deberes y derechos que surgen de la Responsabilidad Parental.

A) Deberes y derechos de los progenitores.

Los deberes y los derechos de los progenitores son los siguientes:

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a) Deben cuidar al hijo, prestarle alimento y educarlo, vivir con él. Considerar las
necesidades específicas del hijo, respetar su derecho a ser oído, participar en proceso educativo.
b) Deben criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos según su condición y fortuna,
aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los
hijos se extiende hasta los 21 años, salvo que el obligado acredite que el hijo mayor de edad (con
18 años cumplidos) cuenta con los recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Los
alimentos se constituyen por prestaciones monetarias o en especie, proporcionales a las
posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.
c) Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal
del hijo, tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.
d) El deber de asistencia ciñe también a gastos de educación. Tal obligación subsiste
hasta los 21 años, sin que los padres puedan eximirse de ellas, alegando que tienen posibilidad
de obtener medios de subsistencia con su trabajo.
e) Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de uno de los progenitores o del hijo,
pueden fijar una suma que el hijo debe recibir directamente del progenitor no conviviente. Tal
suma se destina a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines
culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes

B) Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos.

El nuevo código refiere a cuidado en lugar de tenencia. El cuidado apunta a los deberes y
facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana de aquél. Ante el cese de convivencia,
el cuidado personal puede ser ejercido por uno o ambos progenitores, ser unilateral o bilateral.
Se distinguen dentro del cuidado personal compartido dos modalidades:
a) El alternado: El hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según
la organización y posibilidades de la familia (vive algunos días con un progenitor, los restantes
con el otro, días hábiles con uno, fin de semana con el otro, una semana con cada uno.)
b) Indistinto: El hijo reside de modo principal en el domicilio de uno pero ambos
comparten las decisiones y distribuyen de modo equitativo el cuidado.
Si bien el principio es el cuidado compartido, por el mejor interés del hijo se prefiere el
cuidado unilateral, que reconoce a favor del otro progenitor deber de amplia comunicación.
Para decidir a qué progenitor otorgar el cuidado personal se deben tener en cuenta estas pautas:
˗ Prioridad por progenitor que facilita trato regular con el otro: Es más idóneo aquel que
respeta el derecho del hijo a la coparentalidad y le permite mantener trato frecuente con el otro.
˗ Edad del hijo: Es un factor a considerar en función de las actividades del hijo y las
posibilidades de los progenitores, como también en relación al peso que se le va a reconocer a su
opinión en caso de que hubiese expresado preferencia a la convivencia con uno de ellos.
c) Opinión del hijo: Va a ser tenida en cuenta por el juez; no de un modo vinculante, ya
que la opinión del hijo no obliga a seguir ciegamente, pero el juez debe fundamentar técnica y
cuidadosamente las razones por las cuales se aparta de la opinión vertida.
d) Centro de vida del menor: Forma parte del concepto mismo de interés superior. Se
desaconseja todo cambio abrupto, que implique separar nocivamente al hijo de su centro de
vida.

C) Deberes de los hijos.

Los deberes de los hijos son los siguientes:


a) Respetar a sus progenitores: Este deber de respeto es recíproco, surge implícito del
propio estatuto de la responsabilidad parental.
b) Cumplir decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior.
c) Prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos
u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria: Se

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incorpora la regla de la autonomía progresiva al establecer que los niños y adolescentes, deben
colaborar con sus padres de acuerdo a su edad y desarrollo (colaborar en las tareas del hogar o
en el cuidado de hermanos más pequeños).

30) Desarrolle Uniones Convivenciales.

A) Concepto y caracteres.
Son relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de
dos personas de igual o distinto sexo que conviven y comparten un proyecto de vida en común.
Gozan de los siguientes caracteres:
 Singular: No puede haber más de una unión, ni estar unidos simultáneamente en
uniones convivenciales y en matrimonio.
 Público y notorio: Buscan ser reconocidas por la comunidad.
 Estable y permanente: Deben prolongarse en el tiempo para tener efectos legales.

B) Requisitos de estas uniones.


Las uniones convivenciales gozan de los siguientes requisitos:
 Los dos integrantes deben ser mayores de edad: A diferencia del matrimonio (el que
acepta la dispensa judicial, aquí no se acepta, debe tenerse 18 años cumplidos)
 No deben tener vínculos de parentesco por consanguinidad en línea recta en todos los
grados o colateral hasta el segundo grado, o parentesco por afinidad en línea recta.
 No deben tener impedimento de ligamen ni registrar otra convivencia
simultáneamente.
 Deben haber mantenido la convivencia por un periodo no inferior a dos años: Es el
plazo mínimo que establece cierto nivel de estabilidad.

C) Publicidad de la unión convivencial.


La declaración de la unión convivencial tiene efecto declarativo. Si la unión no ha sido
registrada produce los mismos efectos, salvo la protección de la vivienda. Si la unión
convivencial fue registrada hace plena prueba, caso contrario rige cualquier medio de prueba.
D) Pactos de convivencia.
Son oponibles a terceros desde su inscripción, pero para ello, la unión convivencial debe
hallarse previamente inscripta. Los pactos, su modificación y rescisión son oponibles a terceros
desde su inscripción en el Registro Civil donde se inscribió la unión convivencial, y en los
registros de los bienes incluidos en esos pactos.
Si no hay pacto, cada uno de los convivientes ejercerá libremente, las facultades de la
administración y disposición de los bienes sin dejar de tener en cuenta un piso mínimo:
 Asistencia durante la convivencia: Es debida únicamente durante la convivencia.
 Gastos domésticos: Los convivientes deben contribuir a los gastos del hogar.
 Responsabilidad solidaria: Responden solidariamente por deudas de cualquiera de
ellos para solventar necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos.
 Protección de la vivienda familiar si la unión convivencial fue inscripta: Ninguno de
los cónyuges puede disponer sin el asentimiento del otro de los derechos sobre la vivienda, ni de
los muebles indispensables ni transportarlos fuera de ella. Si uno de los convivientes lleva a cabo
el acto de disposición sin asentimiento del conviviente, el otro podrá demandar la nulidad del
acto dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido.

E) Cese de la convivencia.

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Preguntero de derecho de Familia.

Se disponen las siguientes causas de cese de la convivencia:


 Por muerte de uno de los convivientes: El régimen vigente no prevé derecho
sucesorio a favor del conviviente supérstite.
 Por sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento.
 Por matrimonio: Cesa si los convivientes contraen matrimonio entre sí.
 Por mutuo acuerdo: Por voluntad de ambos o de uno de ellos notificada al otro.
 Por el cese de la convivencia mantenida.

F) Efectos del cese de la convivencia.


Los efectos del cese de la convivencia son:
a) Compensación económica: Debe producirse quiebre y darse desequilibrio manifiesto,
que implique un empeoramiento con causa en la ruptura. Implica cierto empeoramiento de uno
respecto al otro. Tiene que tener una relación con la vida familiar llevada y el cese.
b) Atribución del uso de la vivienda familiar: Producido el cese de la unión, el uso del
inmueble que fue asiento de la unión puede atribuirse a uno de los convivientes, si está a cargo
del cuidado de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o discapacidad, o si acredita
extrema necesidad de vivienda e imposibilidad de procurarla. El juez fija un plazo de atribución
del uso que no podrá exceder de 2 años desde el cese de la convivencia, estableciendo a favor del
otro conviviente el pago de una renta compensatoria.
c) Distribución de los bienes adquiridos durante la unión convivencial: A falta de pacto,
los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio en el que
ingresaron. Si nada han acordado cada conviviente conservará lo que adquirió a su nombre, si el
otro conviviente considera que tiene derecho sobre lo adquirido deberá demostrar que hubo un
enriquecimiento sin causa, interposición de personas, simulación, mandato oculto, etc.

G) Diferencias entre Unión convivencial y el matrimonio.


Enumeraré algunas de las diferencias entre unión convivencial y matrimonio:

Unión convivencial Matrimonio


Sendos supuestos constituyen unión de personas del mismo o diferente sexo.
En ambos casos hay contribución a los gastos del hogar
En ambos hay responsabilidad por deudas.
En sendos supuestos hay protección a la vivienda.
No es causa de vocación hereditaria. Es causa de vocación hereditaria.
La unión convivencial no genera un régimen Genera un régimen patrimonial específico:
económico patrimonial. “de comunidad o de separación de bienes)
Exige plazo mínimo de convivencia de 2 años No exige plazo mínimo de convivencia para
para su celebración. su celebración.
Disuelta la convivencia, los ex convivientes Disuelto el matrimonio, los ex cónyuges van
no van a poder reclamarse alimentos. a poder reclamarse alimentos
Disuelta la convivencia puede atribuirse el Disuelto el matrimonio puede atribuirse el
uso de la vivienda familiar a uno de los ex uso de la vivienda familiar a uno de los ex
convivientes limitando esa atribución a un cónyuges sin limitar esa atribución a un
plazo de dos años. plazo.

B) Derecho de Sucesiones.
1) Establezca las semejanzas y diferencias entre el heredero, heredero de cuota, legatario
particular y legatario de cuota.

Voy a trazar tales diferencias a través de los siguientes ítems:

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Preguntero de derecho de Familia.

 Concepto: El heredero es aquel a quien se transmite la universalidad de la herencia,


heredero de cuota es la persona a quien se transmite una parte indivisa de la herencia, legatario
es quien recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Legatario de cuota era una institución
donde el testador difería a favor de una persona una porción aritmética (1/2, 1/3) de su
patrimonio.
 Vigencia: El heredero, heredero de cuota, y legatario particular se hallan vigentes en
el nuevo CCCN, no así el legatario de cuota.
 Deudas del causante: El heredero y heredero de cuota responden con los bienes
adquiridos, pero respecto del primero hay tres excepciones donde debe responder con su propio
patrimonio, si incurre en estas circunstancias:
1) Si el acreedor o legatario lo intima judicialmente y no hace el inventario.
2) Si exagera el pasivo de la sucesión.
3) Si oculta los bienes de la sucesión y evita incluirlos en el inventario.
El legatario particular, nunca va a responder con su patrimonio sino que lo hace con el
objeto del legado recibido, y el legatario de cuota se limitaba a la cuota.
 Derecho de acrecer: Tiene derecho a acrecer (vocación al todo) el heredero, peo no lo
tiene ni el heredero de cuota, ni el legatario particular ni tampoco el legatario de cuota.
 Persona del causante: El heredero continúa la persona del causante, no así el
legatario ni tampoco el legatario particular.
 Tipo de sucesores: El heredero y heredero de cuota es un sucesor universal, el
legatario particular es un sucesor particular (pues recibe derechos en particulares), respecto del
legatario de cuota hubo un importante debate doctrinal, suscitándose dos posturas. La primera
decía que se trataba de un sucesor singular (porque para ser sucesor universal se requiere
vocación al todo y el legatario de cuota no la tenía), la otra postura decía que era un sucesor
universal (es la que seguía Belluscio, al decir que no se subordina el concepto de parte alícuota a
la vocación al todo)

2) Desarrolle causales de indignidad.

La indignidad es la exclusión de la sucesión de quien ha sido culpable de faltas graves


contra el difunto y su memoria, la nueva normativa enumera estos supuestos:
 Comisión de un delito doloso: Los autores, cómplices o partícipes de un delito
doloso contra la persona, honor, integridad sexual, libertad o la propiedad del causante, o de sus
descendientes, ascendientes, cónyuge, convivientes o hermanos.
 Maltrato físico grave al causante, u ofender su memoria: Maltratar es menoscabar,
echar a perder, y ofensa, humillar o herir la dignidad de alguien.
 Acusación al causante con un delito penado con prisión o reclusión: Es una acusación
o denuncia voluntaria, incompatible con el afecto que debe existir entre el “de cujus y el
sucesor”.
 Omisión de denunciar la muerte violenta del causante, dentro del mes de ocurrida,
salvo que antes del mes, la justicia proceda por otra denuncia o de oficio: No tienen obligación de
denunciar las personas incapaces o con capacidad restringida, ni los ascendientes,
descendientes, cónyuges o hermanos del homicida o de su cómplice.
 Incumplimiento del deber alimentario: La falta de la prestación alimentaria debida al
causante por parte de los parientes o del cónyuge, o si no podía valerse por sí mismo y no lo
recogieron del establecimiento adecuado. No se refiere a cualquier pariente sino a uno con
vocación hereditaria, y no le presta debida asistencia.
 El padre extramatrimonial que no reconoció hijos durante su minoría de edad: Si el
reconocimiento, se practica ante oficial público siendo el hijo mayor de edad, pero que durante
su minoridad medió posesión de estado, tiene valor como el reconocimiento, siempre que no sea
desvirtuada por prueba genética.
 Atentados contra la voluntad del causante: Son indignos todos los que por maniobras
impropias busquen torcer la voluntad del causante, actos que atentan la libertad de testar.

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Preguntero de derecho de Familia.

 Causas por remisión legal: La ingratitud se consagra en actitudes como el atentado


contra la vida o persona del donante, su cónyuge, ascendientes o descendientes, injurias graves,
o las que afecten su honor, la injusta privación de bienes, y la negación de alimentos al donante.

3) ¿Qué situación tienen los legatarios frente al pago de las deudas hereditarias?

El legatario de una universalidad de bienes y deudas, sólo está obligado al pago de las
deudas recibidas, hasta el valor de los bienes recibidos, existe una limitación de
responsabilidad, ya que no podría ser perseguido en sus bienes personales. Los acreedores
pueden reclamar su crédito contra el legatario, y también en forma subsidiaria contra el
heredero y los otros legatarios si los bienes objeto del legado fueran insuficientes para cancelar
el crédito.

4) Diferencia entre beneficio de inventario y separación de patrimonio.

Si bien ambas instituciones producen un efecto análogo, son institutos autónomos. El


beneficio de inventario fue pensado por el legislador en beneficio del heredero y obra en contra
de los acreedores del causante, pues limita su garantía al patrimonio sucesorio. En cambio, la
separación de matrimonio está pensada en beneficio de los acreedores del causante frente a los
acreedores del heredero, para cobrarse sobre el producto de los bienes del sucesorio. Esta
preferencia sobre el caudal relicto se consigue, separando jurídicamente el patrimonio del
causante del patrimonio del heredero.

5) Posesión hereditaria (actualmente investidura dela calidad de heredero)

Se llamaba posesión hereditaria a la investidura en calidad de heredero. Ahora, se ha


modificado esa denominación, nombrándola como la investidura en la calidad de heredero.
 Posesión hereditaria de pleno derecho: La investidura de la calidad de heredero es
adquirida por uno de los llamados a suceder por la ley, por el solo fallecimiento del causante.
Cuando a la herencia del causante son llamados los ascendientes, descendientes o el cónyuge
supérstite, estos quedan investidos en la calidad de herederos de pleno derecho. Los herederos
gozan de la investidura de pleno derecho desde la muerte del causante sin necesidad de
formalidades ni de intervención judicial. Ostentan el título de heredero aunque ignoren la
apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Pueden ejercer todas las acciones que les
hubieran correspondido al causante, para lo cual será suficiente que acrediten el parentesco con
el fallecido. Tienen la posibilidad de disponer de los bienes muebles no registrables, sin
necesidad de obtener reconocimiento judicial de la calidad de herederos. Respecto a
transmisión de bienes registrables, la investidura de pleno derecho no es suficiente sino que
deben obtener una declaratoria de herederos a su favor. La declaratoria de herederos debe
inscribirse en forma previa o simultánea en el Registro respectivo.
En el código civil derogado tenían la posesión hereditaria de pleno derecho, los ascendientes, descendientes y
el cónyuge desde el día de la muerte del autor de la sucesión sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque
ignorasen la apertura de la sucesión sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorasen la apertura de
la sucesión y su llamamiento a la herencia.
 Posesión hereditaria conferida judicialmente: Los restantes herederos, deben obtener
investidura judicial (en la sucesión de los colaterales, corresponde al juez del juicio sucesorio
investir a los herederos de su carácter de tales). Respecto de los parientes colaterales se
mantiene la necesidad de obtener la investidura de la calidad de heredero en forma judicial.
Para herederos instituidos en un testamento la investidura resulta de su declaración de
validez formal. Por su parte, cuando en el testamento se han instituido como herederos a
ascendientes, descendientes y cónyuges para su investidura no se requiere la aprobación formal
del testamento sino que será suficiente la investidura de pleno derecho.

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

En el derogado código civil, los colaterales hasta el cuarto grado, la nuera viuda sin hijos (hoy derogada) y el
heredero testamentario son quienes deben, requerir el reconocimiento judicial de su calidad de heredero y adquirir con
ello la posesión hereditaria.

6) Inventario y avalúo. Concepto y finalidad.

En todo proceso sucesorio deben individualizarse los bienes que componen la herencia.
Esta determinación puede hacerse de dos modos: o mediante la facción de un inventario o por la
denuncia que hagan los propios herederos, así tenemos:
 Inventario: Es la descripción detallada de bienes hereditarios, individualizándolos
debidamente y haciendo mención de los datos registrales que correspondan en su caso. Para que
este documento cumpla acabadamente con el fin que persigue, deben contemplar también las
deudas que gravan la herencia.
El inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo
domicilio sea conocido. El inventario debe ser realizado en un plazo de tres meses desde que los
acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a su realización. Este
plazo es civil, no procesal, por lo que su cómputo debe hacerse de fecha a fecha y no se excluyen
los días inhábiles no laborales. Se eliminó la denominación de aceptación bajo beneficio de
inventario pero se mantienen los mismos recaudos y plazos para realizar el inventario con
ligeras modificaciones. Una de ellas es que no se exige que sea realizada por escribano público
en presencia de dos testigos y la otra es que no se encuentra prevista la posibilidad de prórroga
de plazo para realizarlo. El momento oportuno para realizar la intimación es cuando los
herederos aceptaron la herencia y puede llevarse a cabo hasta que los derechos de los acreedores
prescriban. Esta intimidación pueden realizarla los acreedores del causante y los legatarios, que
perseguirán el cobro de sus créditos o el cumplimiento de los legados con los bienes
hereditarios.
 Denuncia de los bienes: La realización de un inventario requiere la intimación
judicial por parte interesada, la intervención de un escribano y el cumplimiento de plazos
legales con su pertinente onerosidad. El CCCN permite suplir al inventario por la denuncia de
los bienes pero se debe contar con la voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa
y, en ese caso, la falta de uno de los coherederos en aceptar la denuncia de bienes acarrearía la
necesidad de hacer el inventario. Al heredero único también le asiste el derecho de sustituir el
inventario. Ello tiene lugar cuando lo pide un heredero, cuando no hay curador de la herencia,
cuando lo requiere un curador del causante o del heredero y en los casos en que la ley así lo
dispone.
 Avalúo: Valuar un bien significa adjudicarle un precio en dinero. La designación de
la persona que va a valuar los bienes hereditarios debe hacerse de común acuerdo entre los
coherederos cuando estos son plenamente capaces, o bien ser designada por el juez. Sin
embargo, cuando esté en juego la determinación de la legítima de los herederos forzosos, la
valuación de los bienes debe hacerse al día del fallecimiento, pues, tal momento es cuando debe
determinarse su cuantía. En caso de no contarse con unanimidad o bien cuando existe un
heredero que no es plenamente capaz, la elección del tasador recae en el juez.
Los bienes deben ser tasados en la fecha más próxima posible al acto de partición. El
tasador también debe tomar en cuenta el valor de los bienes a la fecha de la muerte porque es
allí donde debe calcular la masa de la legítima.

7) Declaratoria de herederos. Trámite y efectos.

Es la resolución judicial mediante la cual se reconoce la condición de herederos


llamados por la ley. Todos los herederos ab intestato que se presentan en el sucesorio deben
pedirla. En los juicios testamentarios basta con la aprobación del testamento. Cuando el

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heredero tiene la investidura de pleno derecho no sería necesario obtener una declaratoria de
herederos, ya que es propietario de los bienes desde el momento de la muerte del causante y
además tiene título de heredero desde ese instante. La declaración de herederos es una
resolución judicial de carácter declarativo, que no causa estado, mediante la cual previa
verificación de la calidad de herederos intestados, se los reconoce como tales, siempre que se
hayan presentado en el expediente y solicitado la declaratoria. Respecto de sus trámites y
efectos se dirá lo siguiente:
 Trámite: Para la promoción del juicio sucesorios es necesario:
a) Acreditar el fallecimiento real (acompañar acta de defunción) o presunto (copia de la
sentencia que declara la muerte presunta) del causante.
b) Acreditar la legitimación para promoverla, acompañando las partidas respectivas que
prueban el título del estado invocado.
c) Declara el juez abierto el juicio sucesorio intestado, citar a los otros herederos cuya
existencia se hubiera denunciado y publicación de edictos. Los códigos de procedimiento han
establecido que los edictos se publican por 3 días en el Boletín oficial y en otro diario del lugar
del juicio. También se ordena inscribir el proceso en el Registro de Juicios Universales y librar
oficio al registro de testamentos.
d) Ordenar edictos para citar a los posibles herederos y acreedores del causante para
que comparezcan al juicio sucesorio en el plazo de 30 días. Una vez vencido el plazo, el
secretario del juzgado certifica esta circunstancia y deben señalar si se han presentado nuevos
herederos.
e) Remitir el expediente al agente fiscal quien debe dictaminar acerca de la correcta
acreditación de los vínculos y el cumplimiento de las formalidades previas al dictado de la
declaratoria de herederos. Con la conformidad del agente fiscal y del asesor de incapaces el
expediente queda en condiciones para dictar la declaratoria de herederos.
 Efecto: Si bien la declaratoria de herederos se trata de una sentencia, no hay
obstáculo para que luego sea modificada, aun cuando ya ha sido ejecutoriada. La declaratoria se
dicta sin perjuicio de terceros y cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando
la invalidez o exactitud para excluir al heredero declarado o para ser reconocido por él. Por su
carácter, la declaratoria no hace cosa juzgada, a pesar de tratarse de una sentencia. Entre los
herederos que han tramitado conjuntamente el proceso sucesorio, la declaratoria será definitiva
y no podrá ser modificada. Esto no se debe a la cosa juzgada, sino porque se ha producido la
caducidad de la acción de petición de herencia por haber mantenido conducta incompatible con
la pretensión.

8) Facultades del heredero beneficiario: actos que puede y debe realizar. Actos que suponen la
pérdida del beneficio.

Lo voy a explicar en los siguientes ítems:


 Actos que puede y debe realizar: Puede continuar en la ocupación de los bienes de la
herencia, ocupar objetos de valor afectivo (tomar para sí retratos, papeles de familia y otros
objetos más de valor afectivo que económico), puede recolectar los frutos naturales del
inmueble de la herencia, cuando eso sea indispensable para evitar su pérdida, medidas para
conservar los bienes o derechos hereditarios, medidas de vigilancia, etc.
 Actos que suponen la pérdida del beneficio: Cuando el heredero beneficiario realiza
actos prohibidos, por ocultación o sustracción de cosas hereditarias.

9) Petición de herencia. Concepto. Legitimados, requisitos. Supuestos. Efectos. Prescripción.

Lo voy a explicar en los siguientes ítems:

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 Concepto: Acción que tiene un heredero para desplazar a otra persona que invoca
también la calidad de heredero o para concurrir con ella en la sucesión del causante y obtener la
entrega de la herencia.
 Legitimados para pedirla:
a) Sujeto activo: Es el heredero que invoca un derecho mejor o igual al que tiene la
persona que se encuentra en posesión y goce de la herencia. En caso de inacción del heredero
legítimo o testamentario, pueden ejercerla, los parientes que se encuentren en grado sucesible.
También se encuentran legitimados el cesionario de los derechos de la herencia, los acreedores
de uno de los herederos, el Estado pues recoge el haber en caso de vacancia.
b) Sujetos pasivos: La acción se dirige contra quien está en posesión material de la
herencia, es decir, contra un heredero de grado más remoto que está en posesión de la herencia,
o un heredero del mismo grado que se encuentra en posesión material de la herencia y no
reconoce la calidad de heredero a quien pretende concurrir.
 Requisitos: Los requisitos son:
a) Que los bienes se encuentren en poder de un tercero.
b) Que el reclamante invoque para fundar su acción su título de heredero.
c) Que el detentador de los bienes también lo invoque.
 Supuestos y efectos:
a) Efecto de la acción entre el heredero real y el aparente: El efecto de la sentencia es
restituir los bienes al heredero declarado en la sentencia. El heredero aparente debe restituir lo
que recibió, las cosas de las que el causante era poseedor y aquello sobre lo cual ejercía derecho
de retención. Si no pueden determinarse en especie, deben indemnizarse los daños. Debe
determinarse si el heredero aparente era de buena o mala fe.
* Heredero aparente de mala fe: Es de mala fe cuando conoce o debió conocer la
existencia de herederos preferentes que ignoraban su llamamiento. En la mala fe, está inmerso
un obrar doloso, cuando conocía que había herederos con mayor derecho, y culposo por no
haber hecho las averiguaciones necesarias para conocer la existencia de ese heredero. El
heredero aparente de mala fe debe indemnizar los perjuicios causados por la pérdida o deterioro
de la cosa, devolver los productos, los frutos percibidos y los que por su culpa se dejaron de
percibir, y tiene derecho al reintegro de los gastos necesarios, los útiles solo si aumentaron el
valor de la cosa.
*Heredero aparente de buena fe: Es de buena fe cuando el heredero real conocía que la
herencia le había sido diferida, y no actúa a su debido tiempo. También es de buena fe si siendo
diligente no logró conocer un heredero con mejor derecho. Este heredero no debe la
indemnización por la pérdida o deterioro de la cosa, debe devolver los productos y puede
retener lo percibido hasta la notificación de la demanda. Tiene derecho a que le reintegren los
gastos necesarios y los útiles.
b) Efectos entre el heredero real y los terceros: Los actos de administración hechos por
el heredero aparente son válidos pero para ello tienen que haber sido realizados antes de la
demanda, y tanto él, como el tercero con el que contrató, no tienen que haber tenido mala fe. El
acto llevado después de notificada la acción de petición no es válido.
 Prescripción: Es imprescriptible, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que
pueda operar con relación a cosas singulares.

10) Partición y adjudicación. Concepto y finalidad.

Lo voy a explicar en estos ítems:


 Partición: Es el negocio jurídico que pone fin al estado de indivisión hereditaria,
mediante la distribución del activo neto hereditario entre los coherederos, determinando así, el
haber concreto de cada heredero. La finalidad de la partición es poner fin al estado de indivisión

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de modo que los copartícipes materialicen la porción ideal que le corresponde en la herencia,
transformándola en bienes concretos sobre las cuales tienen un derecho exclusivo.
 Adjudicación: El partidos tiene que formar las hijuelas o lotes de cada heredero,
mediante los cuales deberá hacer coincidir la porción ideal que le corresponde a cada uno con la
asignación concreta de los bienes comprendidos en las respectivas hijuelas o lotes. Es el juez
quien efectúa el nombramiento del partidor, pues si se llegó a la necesidad de realizar partición
judicial, es porque las partes no se ponían de acuerdo.

11) Partición de ascendientes.

Tiene lugar cuando el causante por donación o por testamento divide sus bienes entre
sus descendientes determinando la composición de cada una de las hijuelas y su
correspondiente beneficiario. La partición por ascendientes puede instrumentarse mediante la
donación de sus bienes a sus descendientes o estableciendo en testamento los bienes que cada
uno de ellos recibe.
En el caso de que la persona que quiere instrumentar la partición se encuentre casada
bajo el régimen de comunidad, deberá incluir a sus cónyuges respecto de sus bienes propios
porque éste los hereda de la misma parte que un hijo.
Si hubieran estado casados bajo un régimen de separación de bienes también debe ser
incluido el cónyuge porque igualmente tiene derecho hereditario, pero en este caso ya no cabe
referirse a los bienes propios sino que su vocación recae sobre todos los bienes personales del
otro cónyuge. Cuando los esposos están casados bajo un régimen de comunidad y desean hacer
la partición de sus bienes gananciales, la norma exige que lo hagan conjuntamente por
donación, estando vedada la posibilidad de efectuarla por testamento. En caso de fallecer uno de
ellos, se disuelve el régimen de comunidad y se produce el estado de indivisión postcomunitaria
junto con la indivisión hereditaria, lo que imposibilita efectuar la partición por testamento. Así
mismo porque se encuentra prohibido el testamento en conjunto.
En el caso de que algunos bienes existentes a su fallecimiento no hubieran sido partidos,
éstos se dividirán siguiendo las reglas de la partición. Si la partición hecha por los ascendientes
no comprende todos los bienes que dejan a su muerte, el resto se distribuye y divide según
reglas legales. De ello surge que la partición por ascendiente puede ser parcial.
Como esta forma de hacer la división de la herencia entre los descendientes debe
respetar las normas generales de la partición, es imprescindible que dentro de ella el causante
tenga en cuenta el valor de los bienes donados a sus descendientes, para que se impute dicho
valor en la hijuela del donatario. El causante al hacer la partición puede tener la intención de
mejorar a uno de sus descendientes o al cónyuge, pero su voluntad debe haber sido expresada ya
sea al hacer la donación o redactar el testamento.

12) Cuenta particionaria. Capítulos que la integran, contenido. Partes y componentes.

La cuenta particionaria es el resultado de la labor del perito partidor. En ella se


concreta la división de la herencia, cesando de ese modo el estado de indivisión hereditaria. La
cuenta particionaria cuenta de los siguientes capítulos:
 Los preanotados: En este primer capítulo, el partidor hace un resumen del
expediente sucesorio, individualizando al causante, la fecha de su fallecimiento, la iniciación del
juicio, su trámite hasta la declaratoria de herederos u aprobación formal del testamento,
concluyendo con determinación de los herederos, mediante la transcripción de la resolución o
del testamento.
 Cuerpo general de Bienes: En este segundo capítulo es necesario individualizar el
total de los bienes que deben ser computados a los efectos de la partición. Además de los bienes
inventariados y valuados, deberá el partidor computar el valor de los bienes colacionable en la

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medida en que haya existido un acto a título gratuito a favor de un legitimario y se haya dictado
una sentencia que lo obligue a colacionar.
 Bajas comunes: En este tercer capítulo deben incluirse no sólo las deudas dejadas
por el causante, sino también los legados particulares y las cargas de la sucesión.
 Liquido partible: Este cuarto capítulo resulta de deducir las bajas comunes del
cuerpo general de bienes con lo que se conforma la masa de la partición. El líquido es la masa de
bienes que debe efectivamente el partidor dividir entre herederos. Resultado del activo menos el
pasivo.
 División: El quinto capítulo es la división y en él, el partidor debe determinar la
cuota hereditaria que le corresponde a cada heredero y su correspondiente transformación en
un valor monetario de acuerdo a la valuación que se haya efectuado del líquido partible.
 Adjudicación: El último capítulo de la cuota particionaria es la adjudicación y en él,
se concreta la división de herencia. El partidor debe formar lotes con bienes indicados en el
líquido partible cuyo resultado numérico coincida con porción ideal que le corresponde a cada
heredero. Cada uno de estos lotes se denomina hijuelas. El juez efectúa el nombramiento del
partidor, si se llegó a la necesidad de realizar la partición judicial, es por falta de acuerdo entre
herederos.

13) Partición. Formas de partición y reglas propias de cada una.

Las formas de la partición son las siguientes:


 Partición privada: Se efectúa sin intervención judicial. Se realiza cuando todos los
herederos están presentes y son capaces, pudiendo acordarse unánimemente como efectuarla.
La norma exige tres requisitos para que sea posible:
a) Presencia de todos los copartícipes: No es un acto personalísimo y puede hacerse por
mandatario. Cierta doctrina dice que en caso de simple ausencia de uno de los herederos no
puede hacerse, pero sí en los casos de ausencia con presunción de fallecimiento, porque los
herederos del ausente actuando bajo una sola representación, van a ser herederos de éste.
b) Plena capacidad y decisión unánime: La unanimidad debe recaer sobre la forma de la
partición y sobre su contenido. La unanimidad debe ser respecto a la decisión de realizar la
partición de manera privada. El CCCN no especifica la forma pero se infiere que si son muebles
o inmuebles registrables la forma es la escritura pública.
 Partición judicial: La partición judicial se da en los siguientes casos:
a) Si hay copartícipes incapaces con capacidad restringida o ausentes: si son menores de
edad sus progenitores o representantes debe efectuar la partición judicial. En el caso de los
incapaces, la representación le va a corresponder a los curadores. Lo mismo sucede si algún
heredero fuera un simple ausente
b) Si los terceros fundándose en un interés legítimo se opusieran a la partición privada.
c) Si los copartícipes son capaces pero no acordaron hacer la partición de forma
privada.
El acuerdo de realizar la partición privada debe ser unánime. En efecto basta que uno
solo se oponga para que deba ser realizada judicialmente.
 Partición definitiva y provisional: La definitiva es aquella que atribuye la propiedad
exclusiva de los bienes a los herederos que resulten adjudicatarios. Contrario sensu, la partición
provisional, es la que atribuye solo el uso y goce de los bienes, manteniendo la propiedad en
estado de indivisión. Puede realizarse cuando los coherederos han pactado la indivisión forzosa
de la herencia por un plazo de hasta 10 años.

14) Legitimados para solicitar la partición.

Los legitimados activos para solicitar la partición son:


a) Coherederos.
b) Cesionarios de sus derechos.
c) Acreedores del heredero (por vía subrogatoria)

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d) Beneficiarios de legados o cargos que pesan sobre el heredero (por vía subrogatoria)
e) Herederos o cesionarios.
f) Albacea testamentario.
Cuando el derecho a pedir la partición se ha transmitido por muerte del heredero o por
la cesión de sus derechos a varias personas, cualquiera de los herederos o cesionarios puede
pedir la partición. Pero en caso de hacerlo todos, deberán unificar su representación.
La partición puede ser solicitada en todo tiempo después de aprobado el inventario y
avalúo de los bienes. No obstante, cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se
postergue total o parcialmente por el tiempo que fije el juez si su realización inmediata puede
redundar en perjuicio del valor de los bienes indivisos.

15) Acción de colación. Concepto y fundamento. Diferencia con la reducción de donaciones. Entre
quienes se deben esta acción. Colación en casos de representación. El objeto de la colación.
Donaciones directas, indirectas y disimuladas. Deben colacionarse las liberalidades
testamentarias y las deudas. Manera de realizar la colación. Vinculación con la partición.

Lo voy a explicar con los siguientes ítems:


 Concepto: Es el derecho que tienen los descendientes y el cónyuge del causante para
exigir que otro legitimario que ha recibido un bien por un acto a título gratuito de aquel, traiga
a la masa de la partición el valor de dicho bien a menos, que se lo hubiere dispensado
expresamente de hacerlo. Los actos que quedan sujetos a colación son las donaciones que
hubiera hecho el causante a favor de su descendiente o cónyuge.
 Diferencia con la reducción de donaciones: La colación no está dirigida a defender la
legítima, sino que es una operación aritmética de cómputo y posterior imputación del valor de
los bienes que salieron del patrimonio del causante en beneficio de alguno de sus herederos
forzosos, mientras que por su parte, la acción de reducción está destinada a proteger la legítima.
 Entre quienes se debe esta acción: La colación solo puede ser pedida por quien era
coheredero presuntivo a la fecha de la donación. El cónyuge supérstite no puede pedir la
colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio. La
legitimación activa para demandar la colación se establece a favor de los coherederos que eran
presuntivos herederos a la fecha de la donación. Por lo tanto, cuando no existen o cuando había
en el momento de la donación otros herederos con mejor derecho que luego se apartan de la
herencia, el coheredero no puede demandar la colación.
 Colación en caso de representación: Debe colacionar el beneficiario de la donación.
Las donaciones hechas por el causante a los descendientes del heredero no deben ser
colacionadas por éste. Por el contrario, como el representante ocupa el lugar del representado,
aquel debe colacionar el valor de las donaciones que este hubiera recibido del causante.
 Objeto de la colación: La acción por colación tiene por objeto restablecer la igualdad
entre los legitimarios que ha sido quebrada por el anticipo de la herencia.
 Deben colacionarse liberalidades testamentarias y deudas, modo de hacerlo: Cuando
haya que colacionar una deuda el coheredero deudor verá reducido el importe de su porción en
la medida de la suma adeudada. En el caso que los bienes a recibir por el coheredero deudor no
alcancen para cancelar la deuda, debe pagar el saldo resultante en las mismas condiciones y
plazos que fueron establecidos al contraer la obligación.
 Manera de realizar la colación: La colación se efectúa sumando el valor de la
donación al de la masa hereditaria después de pagadas las deudas, y atribuyendo ese valor en el
lote del donatario (su valor se debe adicionar a la masa hereditaria líquida, es decir, después de
pagadas las deudas y en el momento de la partición dicho valor se debe imputar en la hijuela del
donatario como ya percibido).
 Vinculación con la partición: No se les permite a los coherederos del deudor exigir el
pago de la obligación antes de la partición.

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16) Sucesión Intestada. Desarrolle.

La transmisión de la herencia se efectúa a favor de las personas llamadas a suceder al


causante por el testamento o por la ley. Sucesión intestada es aquella en que la determinación
del heredero se realiza siguiendo los principios establecidos en la ley. En nuestro sistema legal la
herencia puede deferirse en parte por la voluntad del causante y en otra parte, por la voluntad
de la ley. La forma que tiene el causante de excluir el llamamiento deferido de acuerdo a la ley es
hacer un testamento mediante el cual instituya heredero.
La sucesión se regirá por la ley cuando haya un testamento válido en el que se hubieran
efectuado solo legados u otras disposiciones pero sin instituir heredero. También se deferirá de
acuerdo a la ley cuando el testamento en el que se ha designado heredero haya sido revocado
antes del fallecimiento; cuando el testamento sea anulado con posterioridad a la muerte por no
cumplir las solemnidades requeridas, por incapacidad o por vicio de consentimiento, o cuando
el heredero llamado en el testamento renuncie a la herencia, o sea declarado indigno.

17) Orden de llamamiento en el Código Civil derogado y en el nuevo CCCN en la sucesión


intestada.

Procederé a exponer el orden de llamamiento en el código derogado y en el nuevo


CCCN:
 Orden de llamamiento en el Código Civil derogado: El primer orden era el de los
descendientes, el segundo es el de los ascendientes; el tercero el del cónyuge, con la nuera viuda
sin hijos incluida en él y el cuarto, el de los colaterales hasta el cuarto grado. A falta de estos los
bienes pasan al Estado Nacional o Provincial.
 Orden de llamamiento en el nuevo CCCN: Significa que como regla general, los
herederos de un orden preferente excluyen a los de un orden posterior. Siguiendo el mismo
criterio que tenía el código civil derogado, el orden de preferencia actual es el siguiente: primero
es llamado el orden de los descendientes, en segundo lugar es llamado el orden de los
ascendientes, en tercer término es llamado el orden del cónyuge (actualmente se derogó el
orden de la nuera viuda sin hijos) y, finalmente, el orden de los colaterales hasta el cuarto grado.
La excepción a este principio se encuentra en el orden del cónyuge que concurre con los
ascendientes y con los descendientes, no siendo excluidos por estos, pero excluye a los
colaterales por aplicación de este principio. A falta de herederos los bienes pasan al Estado, pero
no en calidad de heredero sino como propietario de las cosas sin dueño. En síntesis:

Orden hereditario Excluye a Concurre con Es excluido por


1 Descendientes Ascendientes Cónyuge Nadie
y colaterales
2 Ascendientes Colaterales Cónyuge Descendientes
3 Cónyuges Colaterales Ascendientes y Nadie
descendientes
4 Colaterales Fisco Nadie Descendientes,
ascendientes y
cónyuges

18) Derecho de Representación. Concepto. Regulación legal y efectos.

Lo voy a explicar a través de los siguientes ítems:


a) Concepto y análisis: Mediante el derecho de Representación es posible que un
heredero de grado más lejano concurra con herederos de grados más próximos, no siendo
excluidos por éstos. El derecho de representación es una excepción al principio de prelación de
grados. A través del derechos de representación se procura restablecer el orden que es de
esperar en los fallecimientos desde los puntos de vista biológicos. En tal sentido, lo habitual es
que primero mueran los de mayor edad, pero cuando un hijo fallece antes que su padre, el
derecho de los nietos se vería perjudicado ante la presencia de sus tíos. Por lo tanto, es por el

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

derecho de representación que los nietos del causante pueden concurrir con sus tíos en la
herencia de su abuelo.
Derecho de Representación, es el llamamiento, que por obra de la ley se hace a ciertos
parientes de una persona cuando esta no ha podido (por morir el causante, ser indigno o
desheredado) o no ha querido (por renuncia) aceptar herencia.
c) Ejemplos:

+ H1 H2 +H1 H2

N1 N2 N3 S1 S2 S3
Línea descendiente Línea colateral

 Línea descendiente sin limitación de grados: El derecho de representación de los


descendientes se admite sin limitación de grados. Ante la premorencia del hijo 1, los nietos del
causante concurren a la herencia con su tío.
 Línea colateral con límite hasta el cuarto grado: En el caso de línea colateral, el
causante no tiene que haber dejado descendientes, ni ascendientes ni cónyuge para que puedan
ser llamados sus hermanos. El hermano, ha premuerto y por ello los sobrinos del causante
concurren a su herencia junto con su tío, es decir, con el hermano 2 del fallecido.
c) Otros casos en que tiene lugar: Actualmente la representación tiene lugar en la
sucesión intestada. Sin embargo es posible que también exista en el llamamiento derivada del
testamento:
1) Si el testador se limita a confirmar la distribución de la herencia que resulta de la ley.
2) En la sucesión testamentaria cuando el testador expresamente lo ha establecido o cuando ha
contemplado casos de sustitución a favor de los descendientes del instituido para el caso de que este no
pueda o no quiera aceptar la herencia.
3) Cuando el testador ha instituido herederos a sus parientes operando el llamamiento a los de
grado más próximo según el orden de sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de
representación.
4) También tiene lugar en caso de depremoriencia, renuncia o indignidad.
d) Requisitos: Para que la representación pueda tener lugar es imprescindible que el
representante sea hábil para heredar al causante y también debe ser hábil para heredar al
representado. La habilidad respecto del causante significa que tiene que tener un llamamiento
vigente y no estar contrariado por renuncia o indignidad. La habilidad respecto del
representado tiene una variante, ya que puede renunciar a la herencia de este e igualmente
representarlo, mientras que si ha sido declarado indigno en la sucesión no tiene lugar la
representación.
e) Efectos: En caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se divide
por estirpes, como si el representado concurriera. Si la representación desciende más de un
grado la subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama. Dentro de cada rama o
subdivisión de rama, la división se hace por cabeza. Un ejemplo sirve para entender esta forma
de división. Si el causante tuvo 2 hijos, uno de ellos ha prefallecido y a su vez éste tuvo tres hijos,
la herencia se divide por dos; es decir por la cantidad de hijos que tuvo el causante; el hijo vivo
recibirá la mitad de la herencia y la otra mitad se divide por cabeza entre los tres nietos
representantes de su padre premuerto. Este esquema se reproduce si hay más de un grado

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

representado y en la representación de los hijos de un hermano premuerto para concurrir con su


tío en la herencia de otro tío.

19) Desarrolle y explique “La legítima”

La legítima es la porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los


legitimados.
En cuanto a su naturaleza jurídica se dirimen dos posturas:
 La legítima es parte de la herencia: Para gozar de la protección de la legítima hay que
ostentar la calidad de heredero que es el requisito previo y necesario para que no pueda ser
privado de esos bienes. En esta postura se enrola Azpiri.
 La legítima es parte de los bienes: Si se considera a la legítima parte de los bienes lo
relevante será que el legitimado reciba por cualquier medio, ya sea por donación en vida del
causante o por una disposición testamentaria los bienes que corresponden a su legítima y no
tendrá otros derechos sobre el resto de los bienes.

20) Legitimados en general.

Tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamentos, ni por
actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el
cónyuge. Se determina que la legítima es una porción de la que no pueden ser privados por
testamentos ni por actos entre vivos, determinados herederos, a quienes la ley denomina
legitimarios. La designación de los herederos legitimarios es expresa, y no resulta de una
remisión, como antes.

21) Acciones de protección de la legítima. Enunciación.

Las acciones protectoras de la legítima son las acciones de complemento y la acción de


reducción, que completan el amparo legal que estas instituciones han recibido en el nuevo
CCCN. Se mantiene la diferenciación entre la acción de complemento y la de reducción, aunque
para algunos autores no existen diferencias sustanciales entre ambas, ya que en todos los casos
lo que se persigue es la protección de la legítima.

22) Acción de complemento. Desarrolle.

El legitimario a quien el testador le ha dejado, por cualquier título, menos de su porción


legítima solo puede pedir su complemento. Estamos ante una acción protectora de la legítima,
diferenciada de las otras que persiguen el mismo fin, como la de reducción, o de entrega de la
legítima. Prácticamente su enunciado es similar al de la acción de reducción porque, en
definitiva, es lo mismo que se reduzcan las disposiciones testamentarias o las donaciones a fin
de recibir o complementar la legítima, y que se complementen los bienes hasta completar la
legítima.
En definitiva, el único matiz diferencial se encuentra en que mediante la acción de
complemento se ataca la institución de los herederos realizada en el testamento, mientras que
en la acción de reducción se cuestiona la institución de herederos de legados y de cuota.

23) Acción de reducción y su influencia en el proceso sucesorio. Oportunidad del ejercicio de la


acción. Prescripción. Naturaleza jurídica.

Lo voy a explicar a través de los siguientes ítems:

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

 Influencia en el proceso sucesorio: Es el derecho que tiene el legitimario para atacar


las instituciones como herederos de cuota y los legados hechos por el causante en su testamento
o las acciones hechas en vida por el mismo, en la medida que excedan la porción disponible.
 Oportunidad del ejercicio de la acción: El objetivo de la acción de reducción
perseguirá que el legitimario reciba completa o se complemente su porción legítima. Primero se
reducirán las disposiciones referidas a los herederos de cuota y luego los legados.
 Prescripción: Corresponde aplicar el plazo genérico de 5 años, ya que no se prevé
uno diferente (plazo genérico de 5 años según surge del artículo 2560)
 Legitimación activa: A pesar de no contar con una disposición expresa en el CCCN,
están legitimados para entablar la acción de reducción los herederos legitimarios, y en ejercicio
de su acción subrogatoria sus acreedores.
 Naturaleza jurídica: Para un sector de la doctrina, es una acción real, pues, persigue
un fin reivindicador. En cambio, otro sector sostiene que es una acción personal, ya que hay una
limitación respecto a los sujetos demandables y por su plazo de prescripción. Una posición
intermedia (Maffia) entiende que se trata de una acción personal que abre camino a una acción
real contra los terceros que hubieran adquirido el dominio del donatario. Todas las posturas
coinciden en que la acción tiene efectos reipersecutorios a fin de recomponer la porción
legítima.

24) Acción de preterición de herederos.

Hay preterición cuando el causante ha omitido en su testamento a un legitimario y ha


instituido como heredero a otro. La preterición puede ser voluntario o involuntaria:
 Preterición voluntaria: Es voluntaria cuando el causante conocía la existencia del
legitimado, no obstante la omite.
 Preterición involuntaria: Por su parte, es involuntaria cuando no sabía el causante al
tiempo de hacer el testamento, sobre la existencia del legitimario, o bien este nace después de
otorgado el testamento. El CCCN no distingue entre la preterición voluntaria e involuntaria,
porque en ambos supuestos el régimen jurídico es idéntico.
En la actualidad, el legitimario que ha sido preterido tiene derecho a que se le entregue
su porción legítima en calidad de heredero de cuota. Los herederos instituidos en una fracción
de la herencia no tienen vocación a todos los bienes de ésta, salvo que deba entenderse que el
testador ha querido conferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por
cualquier causa las demás disposiciones testamentarias. La doctrina denomina a la condición
del heredero preterido como legitimario no heredero y se ha considerado que la porción legítima
es parte de los bienes y no parte de la herencia.
El heredero instituido no tiene una regulación expresa en el CCCN, no obstante la
doctrina entiende que hay dos casos:
a) Ha mediado preterición y hay solo un heredero instituido: El heredero instituido va a
recibir un contenido hereditario equivalente a la porción disponible por lo cual la condición del
heredero instituido vendría a ser equivalente a la del heredero de cuota, no tendría vocación al
todo de la herencia, careciendo de la posibilidad de acrecer si el legitimario por cualquier causa
no pudiera recibir su porción legítima. El causante pudo también haber omitido a un
legitimario, hecho institución de herederos de cuota e instituido a otra persona: entregada la
porción legítima al legitimado preterido, y cumplido con los herederos de cuota el resto será una
cuota por lo que la naturaleza jurídica del instituido también es la del heredero de cuota.
b) Si hubo preterición del legitimario, legados particulares e institución de herederos: La
situación es diferente porque luego de entregada la porción legítima y cumplidos los legados
particulares, el contenido del resto es indeterminado. La doctrina entiende que, en este caso, se
está ante un legado de remanente.

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

La acción de entrega de la legítima corresponde al legitimario omitido y tendrá por


objetivo que le sean entregados bienes hereditarios en la cantidad suficiente como para que la
protección legal resulte satisfecha. Esta acción debe ser entablada ante el mismo juez que
interviene en el juicio sucesorio. La legitimación pasiva corresponde a los instituidos en el
testamento ya que serán los que deberán sostener la validez de su institución y eventualmente
satisfacer la legítima mediante la entrega de bienes hereditarios. Al no tener un plazo específico
previsto, la prescripción de la acción de preterición se operará a 5 años de la muerte del
causante.

25) Desarrolle la intangibilidad de la legítima y sus excepciones:

La intangibilidad de la legítima implica que el testador no puede imponer gravamen ni


condición alguna a las porciones legítimas; si lo hace se tienen por no escritas. La protección
alcanza a la integridad del monto de la legítima y al derecho de gozarla sin condicionamientos.
Tal regla admite las siguientes excepciones:
a) Heredero con discapacidad: El causante puede disponer por el medio que estime
como conveniente, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para
aplicarlo a ascendientes o descendientes con discapacidad.
b) Derecho real de habitación: El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación
vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que
constituyó el último domicilio conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en
condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
c) Normas que hacen a la afectación del inmueble: Un inmueble afectado a bien de
familia no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, salvo que favorezcan a los
beneficiarios de la afectación prevista.

26) Transmisión de bienes a los legitimarios en vida del causante: La solución del artículo 2461 del
Nuevo Código Civil (ex artículo 3604 CC)

Las enajenaciones efectuadas en vida por el causante a sus legitimarios, en la medida en


que llevan anexo el cargo de una renta vitalicia en favor de aquel, o la reserva de usufructo, uso o
habitación, encubren una liberalidad que debe imputarse sobre la porción disponible a título de
mejora. Por ejemplo, el padre, vende a uno de sus hijos un inmueble y se reserva el usufructo.
Por otra parte, si el valor de los bienes recibidos por el legitimario excede la porción disponible,
el excedente debe ser traído a la masa o acervo, pues se encuentra sujeto a colación.

27) Sucesión testamentaria. Concepto. Objeto y trámite.

Lo voy a explicar en los siguientes ítems:


 Concepto: La sucesión testamentaria se origina por el llamamiento a suceder que
realiza una persona a través de su testamento. Testamento es el instrumento al que el CCCN le
atribuye la idoneidad para regular la sucesión por la voluntad del causante.
 Objeto: El objeto es poder disponer de los bienes con efecto para después de la
muerte.
 Caracteres: Es un acto jurídico unilateral voluntario y lícito, cuyo fin es establecer
relaciones jurídicas y crear, modificar, transferir o aniquilar derechos. Es escrito. Es formal,
siendo la forma la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto, y es solemne de
solemnidad absoluta, pues la inobservancia de las formalidades impuesta por la ley acarrea su
nulidad.
 Trámite: Si el causante ha dejado testamento por acto público debe presentárselo o
indicarse el lugar donde se encuentre. Si es ológrafo debe ser presentado judicialmente, para que
se proceda previa apertura, si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento y a

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

la comprobación de la autenticidad de la escritura, y la firma del testador, mediante pericia


caligráfica, cumplidos estos trámites el juez debe rubricar el principio y el fin de cada una de sus
páginas y mandarlo a protocolizar. Asimismo, si algún interesado lo pide, se le debe dar copia
del testamento. La protocolización, no impide que sean impugnada la autenticidad ni validez
del testamento mediante proceso contencioso.

28) Testamento ológrafo. Concepto. Requisito. Ventajas y desventajas. Calidad probatoria.

Lo voy a explicar a través de los siguientes ítems:


 Concepto: Es un testamento llevado a cabo de puño y letra del testador, en el cual no
interviene el oficial público, y donde debe plasmarse tanto la fecha en que se emitió como la
firma.
 Requisitos: Los requisitos formales del testamento ológrafo son los siguientes:
a) Autografía total y caracteres: Debe ser hecho de puño y letra del testador y además
gozar de los caracteres propios del idioma en que fue hecho. Busca asegurar una expresión libre.
Si se aduce su falsedad se puede someter a prueba caligráfica. Como acto que debe emanar de la
voluntad del testador, si presentan agregados de otras personas, con el consentimiento del
testador, dicho acto se invalida en su totalidad. Si los agregados se hicieron sin consentimiento
del testador, lo que se van a invalidar son las cláusulas agregadas, pero no el resto del
testamento.
b) Fecha: En el testamento se debe plasmar la fecha de puño y letra del testador, al
comenzar o al terminar el testamento, antes o después de la firma. Esto nos permite saber si el
testador es capaz, y también, en caso de existir un testamento posterior va a derogar a
testamento anterior. Si no se determinó la fecha en forma exacta (indicando día, mes y año)
pero hay elementos que permiten determinar la fecha, ese testamento será válido.
c) Firma: Es también un elemento esencial para determinar la validez del testamento.
 Ventajas y desventajas: Esta forma de testar es ventajosa en cuanto no se requieren
dos testigos, no debe hacerse ante oficial público, ni mucho menos se sujeta a formalidades
complejas, convirtiéndose en una forma cómoda y simple de testar. Tiene ventajas en cuanto a
su privacidad permitiendo al testador redactar sus disposiciones sin necesidad de hacerlas
públicas. Además evita la necesidad de incurrir en gastos o costosas diligencias.
 Calidad probatoria: Ante la existencia de testamento ológrafo, debe darse
intervención judicial para que se proceda a su protocolización. La intervención judicial
garantiza que ese documento presentado, es un testamento, y no un borrador, una simple
promesa o un proyecto de testamento. Asimismo, se va a verificar que la escritura y firma es del
testador. Aunque el testamento ológrafo, sea protocolizado, podrá impugnarse su autenticidad
o validez, respecto al contenido de algunas o todas sus disposiciones.

29) Testamento público. Concepto. Requisito. Ventajas y desventajas. Calidad probatoria.

Lo voy a explicar a través de los siguientes ítems:


 Concepto: El testamento notarial por acto público o abierto, es aquel otorgado por el
testador a un escribano autorizante, mediante escritura pública y con la presencia de 2 testigos.
 Requisitos: Se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Capacidad: Toda persona mayor de edad puede realizar testamentos. El código
derogado, no permitía otorgar testamento a personas sordas, mudas, o sordomudas que
supieran darse a entender por escrito, lo cual fue criticado porque un sordo puede comprender
lo que lee, y manifestarlo por escrito. El nuevo CCCN habilita al sordo a testar bastando dos
testigos, que den cuenta de su conocimiento y comprensión. El mudo era excluido de testar por
no poder expresar verbalmente sus disposiciones. El nuevo CCCN lo habilita a testar
entregando las disposiciones por escrito. También los analfabetos, mediante intérprete pueden
así testar.

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

b) Habilidad del escribano: Debe intervenir un escribano público con competencia en la


materia y el territorio, donde se lleva el acto. No pueden suceder por testamento el mismo
escribano ni tampoco los testigos ante quienes se otorgó el acto. No tiene valor un testamento
otorgado por escribano público en que intervinieron su cónyuge, conviviente o pariente hasta el
cuarto grado o segundo de afinidad.
c) Mención y acto final: En la escritura debe mencionarse el nombre y los domicilios de
los testigos hábiles. El escribano debe cumplir la exigencia de toda escritura pública (lugar,
fecha de otorgamiento, nombres, apellidos, DNI, domicilio real y especial, estado de familia,
naturaleza del acto, etc.). En el acto, deben estar presentes 2 testigos y el escribano (quien actúa
como oficial público), concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma de
todos los intervinientes. El testador debe firmar, si no sabe, puede hacerlo otra persona a través
de la firma a ruego. Si el testador sabe firmar y manifiesta que no sabe, es un caso de falsa
afirmación y no será admitido, si está impedido esa situación quedará registrada (brazo
quebrado)
 Ventajas y desventajas: Es ventajoso en cuanto no hay riesgo de destrucción de tales
disposiciones, genera mayor seguridad por intervención de testigos y un escribano que da fe de
la autenticidad del acto. Benefician a personas que no pueden testar por otras formas
(analfabeto). Es desventajoso, ya que la intervención de varias personas le quita privacidad,
siendo tales disposiciones conocidas por terceros interesados. El acto, es más complejo que el
testamento ológrafo, y el testador debe hacerse cargo de costosas diligencias.
 Calidad probatoria: Hace plena fe al haberse otorgado ante un escribano público,
salvo que dicho acto, se desvirtúe por prueba en contra.

30) Institución de herederos y legatarios. Desarrolle.

Hay institución de herederos cuando el causante llama en su testamento a una o más


personas para recibir la herencia sin asignación de partes. Este concepto no incluye al heredero
de cuota porque tiene limitado su llamamiento a la porción de herencia designada por el
testador. La característica esencial del heredero es que al no tener una cuota designada que
limite su llamamiento, tiene vocación a todos los bienes de la herencia a los que el testador no
haya dado un destino diferente. Una situación peculiar se puede presentar cuando el causante
ha nombrado herederos y les ha fijado su cuota, pero ésta coincide con lo que recibirían si nada
se hubiera determinado. Por ejemplo, el testador instituyó como herederos a Juan en 1/3, a Pedro
en 1/3, y por último a Lucas en 1/3. En tal caso se interpreta que el testador no quiso limitar su
llamamiento.
Lo voy a explicar mediante estos ítems:
 Forma de designación-Requisitos: Deben cumplirse estos requisitos:
a) Solo puede realizarse por el causante por testamento válido.
b) Debe estar individualizada la persona llamada por el testador en esa condición.
c) No debe dejar dudas sobre la identidad de la persona instituida.
No hay inconvenientes si la determinación se hace con nombre y apellido, o DNI, surge
el inconveniente si la determinación no fue tan precisa, por ejemplo, nombrando heredero a su
sobrino. Si existe un solo sobrino quedará él instituido, pero si existen varios sobrinos, ninguno
de ellos tendrá derechos a considerarse instituido porque habrá incertidumbre en su
designación. Si se instituye herederos a los sobrinos, además de interpretarse que deben quedar
instituidos todos los que ostentan ese parentesco con el testador, surge la duda de si también se
consideran instituidas las sobrinas (si no hay razón para su exclusión también se instituyen en
herederas dichas sobrinas). La designación del heredero debe ser determinada o determinable.
Deben surgir del mismo testamento las pautas para hacer cesar la incertidumbre sobre
la persona designada como heredero. Habrá institución de herederos, aunque el testador haya
expresado lego todos mis bienes a Enrique Vogler, DNI 30808499, porque el llamamiento es
universal, y no está limitado a una parte de la herencia, a pesar de que el testador lo llamó
legado. Por su parte, no hay institución de herederos si el causante dispuso “instituyo herederos

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

de mi casa cito en calle LA PAMPA al 5000 a Enrique Vogler, DNI 30808499” porque se asignó
un bien determinado y no una universalidad, más allá de la expresión utilizada por el testador.
 Instituciones o casos especiales: Son los siguientes:
a) Institución de herederos a los parientes: La institución hecha a favor de los parientes,
sin otra precisión, se considera hecha a los parientes del grado más próximo al causante según el
orden de la sucesión intestada y se tendrá en cuenta el derecho de representación. Se resuelve
igual cuando queda un solo pariente en el grado más próximo, y en tal supuesto se lo llama
junto con los parientes del grado siguiente.
b) Institución a favor de simples asociaciones: Se entiende que dicha institución ha sido
hecha a favor de las autoridades superiores respectivas del lugar del último domicilio del
testador con cargo de aplicar los bienes a los fines que indicó el causante.
c) Institución a los pobres: La institución a los pobres se entiende hecha al Estado
municipal o a la Ciudad autónoma de Buenos Aires, según corresponda al último domicilio del
testador con cargo de aplicar los bienes a la asistencia pública.
d) Institución hecha a favor del alma del testador: La institución hecha a favor del alma
del testador o del alma de otra persona se considerará efectuada a favor de la autoridad superior
de la religión a la cual pertenece el testador para aplicar los bienes a sufragio y asistencia social.
 Cláusulas que imputan instituir herederos: La institución de herederos universales no
requiere el empleo de términos sacramentales. Hay tres situaciones en que sin que el testador lo
haya expresado explícitamente importan haber instituido herederos:
a) Atribución de universalidad de bienes aunque se limite a la nuda propiedad: Cuando
se disponga la nuda propiedad de la universalidad a favor de una persona y el usufructo a favor
de otra, será heredero el que reciba la nuda propiedad de la universalidad, aunque se lo
denomine como legatario porque el usufructo es temporario no así la nuda propiedad.
b) Legado de remanente: La norma alude a que se legue el resto después de cumplidos
los demás legados y éstos deben ser entendidos como legados particulares. El resto está
determinado, configurando una atribución de universalidad que no está acotada a una cuota,
por lo tanto debe entenderse como una institución de herederos.
c) Legado de todos los bienes con posibilidad de acrecer: Si se ha legado por distintas
disposiciones la totalidad de los bienes hereditarios, y se dispone que a falta de uno los otros
acrecen su porción, se está haciendo un llamamiento sin limitación, y por ello importa haber
instituido herederos a quienes figuran como legatarios.

31) Explique brevemente la causa de nulidad de testamento.

Las causas de nulidad de un testamento son las siguientes:


 Por violación de una prohibición legal: Es nulo el testamento si se otorgó violando
una prohibición legal, por ejemplo si el testamento se otorgó conjuntamente, o lo llevó un
mandante en nombre del mandatario, violando aquello de que es un acto de voluntad libre y
personal.
 Por defectos de forma: El testamento es un acto solemne por lo que los defectos de
forma causan su nulidad (no se ha firmado)
 Por haber sido otorgado por una persona privada de la razón: Como acto jurídico
que es, para testar es necesario contar con el discernimiento suficiente para hacerlo, por lo que
la persona privada de razón no puede otorgar ese acto.
 Por haber sido otorgado por una persona judicialmente declarada incapaz: Lo mismo
sucede con la persona declarada judicialmente incapaz, pero podrá hacerlo en intervalos lúcidos
que tengan las características que se mencionan en la norma porque se trata de un lapso de
salud entre dos periodos de salud mental.
 Si el testador padece limitaciones para comunicarse en forma oral y además no sabe
escribir, excepto que lo haga por escritura pública con participación de un intérprete: La
voluntad del testador debe ser expresada y cuando no puede hacerlo en forma oral ni escrita no
puede testar a menos que el testamento sea otorgado por escritura pública con intervención de
un intérprete.

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Preguntero de derecho de Familia.

 Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia: El error, dolo o violencia, vician
cualquier acto jurídico y por este motivo, también el testamento.
 Por favorecer a persona incierta: Finalmente, es causa de nulidad la institución a
persona incierta, ya que resulta imposible su cumplimiento. Cuando la incertidumbre cesa la
cláusula es válida porque ya no encuadra dentro de ese caso de nulidad.

32) Explique capacidad en los testamentos.

Para otorgarse el testamento, debe contarse con la capacidad necesaria para hacerlo. El
testador debe gozar de la capacidad requerida al momento de otorgar el testamento, ya que es
en esa oportunidad que el acto queda perfeccionado. La situación de incapacidad en la que
pueda caer a futuro carece de eficacia para invalidar el acto. La capacidad para otorgar
testamento y revocarlo se rige por el derecho del domicilio del testador al tiempo de la
realización del acto. De este modo, queda determinado que el testador debe gozar de la aptitud
para testar que requiere la ley del lugar donde se otorga el acto en el momento de efectuar el
testamento. Los casos en que se incurre en incapacidad son los siguientes:
 Falta de edad legal: Pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto.
Menor de edad es quien aún no ha cumplido los 18 años.
 Por falta de razón: Es nulo el testamento que ha sido otorgado por la persona privada
de razón al momento de testar. Como el testamento es un acto jurídico y como tal, un acto
voluntario, debe haber gozado el testador de discernimiento, intención y libertad. Pero si el acto
es otorgado durante un intervalo lucido, es totalmente válido. Como acto jurídico que es, para
testar, es necesario contar con el discernimiento suficiente para hacerlo por lo que la persona
privada de razón no puede otorgar el acto.
 Por falta de aptitud para comunicarse: Es nulo el testamento si el testador padece
limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral, y además, si no sabe leer ni escribir,
salvo que lleve dicho acto por escritura pública con intervención de un intérprete en el acto.

33) Revocación de testamentos y legados. Supuestos y efectos.

El testamento debe reflejar la voluntad del causante y esta circunstancia posibilita que
ante un cambio de esa voluntad, pueda ser dejado sin efecto el testamento anterior mediante su
revocación. Los derechos que se confieren mediante un testamento, solo podrán hacerse valer
después de la muerte del causante, porque en vida no le corresponde ningún derecho.

A) Revocación de testamentos.

Los diversos supuestos y sus efectos son los siguientes:


 Revocación expresa: Es expresa cuando un nuevo acto revestido de las solemnidades
testamentarias dispone que revoca un testamento anterior. Para que haya revocación expresa
debe manifestarse en un nuevo testamento, en forma clara y precisa, la voluntad de dejar sin
efecto el testamento anterior.
 Revocación tácita: Es tácita o presunta, cuando la ley le confiere ese efecto a
determinados actos del testador. Se presentan diversos supuestos:
a) Testamento posterior deroga a testamento anterior: Es un típico caso de revocación
tácita, ya que no se manifiesta de manera explícita sino que se configura por la sola redacción de
un nuevo testamento, salvo que en un testamento posterior el testador confirme de manera
expresa al testamento anterior.
b) Revocación tácita por matrimonio: El matrimonio contraído por el testador revoca el
testamento anteriormente otorgado, excepto que en éste se instituya heredero al cónyuge, o que
de sus disposiciones resulte su voluntad de mantenerlas.

B) Revocación de legados.
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Los diversos supuestos y efectos son los siguientes:


a) Revocación expresa: El testador puede antes de su muerte revocar un legado
manifestando esa voluntad en forma expresa en otro testamento. Si se plasmó en un nuevo
testamento, y allí consta la manifestación de dejar sin efecto el legado, ello será válido.
b) Revocación tácita: La revocación del legado, también puede surgir implícitamente:
* Transmisión total de la cosa legada: La transmisión de la cosa legada revoca el legado,
aunque el acto no sea válido por defecto de forma, o la cosa vuelva al dominio del testador. La
decisión de transmitir a otra persona el bien que se ha legado en un testamento anterior pone de
manifiesto que ya no se mantiene la voluntad de beneficiar al legatario.
* Transmisión parcial de la cosa legada: La porción transmitida queda revocada, pero
subsiste el legado sobre la parte de la cosa que permanece en poder del testador.
* Donación: Los actos de transmisión del bien a título gratuito revocan el legado porque
demuestran que el causante ha modificado su voluntad y la liberalidad que surgía del legado la
ha realizado en vida a favor de otra persona. Por su parte, si se le hace una donación al propio
legatario se está reafirmando la intención de beneficiarlo.

34) Derecho del viudo en sucesiones del cónyuge.

El cónyuge concurre con los descendientes y ascendientes y excluye a los colaterales.


 Concurrencia con los descendientes: Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene
en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es
llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la
división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido.
En otras palabras, si se ha optado por el régimen de separación de bienes, el cónyuge
que concurre con los descendientes hereda la misma parte que un hijo, es decir que se cuenta la
cantidad de hijos, se le agrega el cónyuge y los bienes propios se dividen por cabeza entre todos
ellos. Cuando los cónyuges has estado sometidos a un régimen de comunidad, la muerte lo
disuelve y los gananciales se dividen por mitades. Una mitad para el cónyuge sobreviviente y la
otra entra en sucesión. Sobre esta mitad, cuando hay descendientes el cónyuge no hereda.
 Concurrencia con ascendientes: Si heredan los ascendientes, al cónyuge le
corresponde la mitad por herencia. No tiene relevancia la cantidad de ascendientes que
concurren con el cónyuge, a aquellos les va a corresponder la mitad de la herencia y entre sí la
deberán dividir por cabeza, la otra mitad es heredada por el cónyuge. Dentro de la herencia
están los bienes personales del fallecido si estaba sometido a un régimen de separación de
bienes o bienes propios y la mitad de gananciales que corresponden por la disolución del
régimen si estaban casados bajo la comunidad. La otra mitad de los gananciales le corresponden
al cónyuge supérstite como miembro de la comunidad en caso de disolución por muerte.
En caso de no haber descendientes ni ascendientes, el cónyuge supérstite hereda la
totalidad de la herencia, excluyendo a los colaterales.

35) Desarrolle aceptación de Herencia.

La aceptación de la herencia es el acto voluntario lícito por el cual una persona llamada
a suceder asume de manera irrevocable los derechos y obligaciones que corresponden a la
calidad de herederos. Es un acto voluntario, porque debe haberse ejecutado con discernimiento,
intención y libertad y del cual resulta la adquisición de un derecho. Los casos de aceptación
tácita encuadran dentro del concepto de simple acto lícito, mientras que los casos de aceptación
expresa son concretamente actos jurídicos.
La asunción de derechos y obligaciones que corresponden a la calidad de heredero debe
ser total, ya que esta situación es indivisible. No se admite que pueda ser aceptante respecto de
unos bienes y renunciantes respecto de otros. Si hay aceptación parcial no se tiene en cuenta esa
aceptación y se lo tiene como aceptante.

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Enrique Damián Vogler
Preguntero de derecho de Familia.

Las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Todo heredero puede
aceptar la herencia que le es deferida o renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte de la
herencia ni sujetar su opción a modalidades. La aceptación parcial implica la del todo, la
aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha. Como la condición de heredero es
indivisible no puede aceptar o repudiar la herencia en un parte y si actuara de ese modo se lo va
a tener como un aceptante. El derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura
de la sucesión. El heredero que no haya aceptado en ese plazo se lo tiene por renunciante.
Cuando un heredero preferente es excluido de una herencia el plazo que tiene quien es llamado
a suceder para aceptar o repudiar la herencia se computa desde la exclusión del heredero
preferente.
Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a
aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes ni mayor de tres meses,
renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber respondido la
intimación se lo tiene por aceptante. Se mantiene un plazo de luto y llanto en pos del cual recién
pasados 9 días desde la muerte del causante, se podrá hacer la intimación.
Si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado la herencia, el derecho de hacerlo
se transmite a sus herederos (es decir, que hay transmisión del derecho de opción) y si unos
aceptan y otros repudian la herencia, los que aceptan adquieren la totalidad de los derechos y
obligaciones que correspondían al causante. Una vez ejercida la opción tanto si se ha aceptado
como si se ha renunciado los efectos de esos actos se retrotraen al día de la apertura de la
sucesión porque no puede haber un lapso sin que exista un beneficiario de la herencia.
Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, estos pueden
hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en su nombre. En tal caso, la aceptación solo
tiene lugar a favor de los acreedores y hasta la concurrencia del monto de sus créditos.
La aceptación de la herencia puede ser de dos tipos:
 Expresa: La aceptación es expresa cuando se toma la calidad de tal en un acto
otorgado por instrumento público o privado.
 Tácita: Es tácita cuando se otorga un acto que supone la intención de aceptar y que
no podría haber sido realizado sino en calidad de heredero.
Aceptación forzada del heredero es la que oculta o sustrae bienes de la herencia siendo
considerado aceptante con responsabilidad ilimitada, pierde el derecho de renunciar y no tiene
parte alguna en aquello que ha sido objeto del ocultamiento o sustracción. Si no puede restituir
la cosa, debe restituir su valor, estimado al momento de la restitución.
No implican aceptación de la herencia:
a) Los actos puramente conservatorios de supervisión o administración.
b) El pago de ciertas deudas (gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos
adeudados por el difunto, alquileres y otras deudas de pago urgente)
c) El reparto de ropa y recuerdos de familia hechos con el acuerdo de todos los
herederos.
d) El cobro de las rentas de los bienes hereditarios si se emplean en pagos de gastos
necesarios o se depositan en poder de un escribano.
e) La venta de bienes perecederos si lo obtenido se destina al mismo fin o eventualmente
su donación cuando no se encuentra comprador.
f) La venta de bienes cuy conservación es dispendiosa.
La aceptación de la herencia por el representante legal de un incapaz nunca puede
obligar a este al pago de las deudas de la sucesión más allá del valor de los bienes que le sean
atribuidas. Igual regla se aplica a la aceptación de la herencia por una persona con capacidad
restringida.
El heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado acto de aceptación.
La renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública; también puede ser
hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial. El heredero renunciante pude

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retractar su renuncia en tanto no haya caducado su derecho de opción, si la herencia no fue


aceptada por otros herederos ni se ha puesto al Estado en posesión de los bienes. El heredero
renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la
apertura del derecho de representación en los casos en que por éste código tiene lugar.

36) Hipótesis y efectos de la aceptación tácita de la herencia.

Son actos que implican la aceptación tácita de la herencia los siguientes:


 La iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el cual
se pretende la calidad de herederos o derechos derivados de tal calidad: Salvo casos especiales,
para promover el juicio sucesorio hay que invocar la calidad de heredero y por ello, la iniciación
de este proceso provoca la aceptación tácita de la herencia.
 La disposición a título oneroso o gratuito de un bien o en ejercicio de actos
posesorios: Para disponer de un bien es preciso ostentar la calidad de propietario y en este caso
la tienen quienes son herederos del causante. Lo mismo sucede si se realizan actos posesorios
sobre el bien (son actos posesorios su cultura, percepción de los frutos, amojonamiento o
impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros, y todo apoderamiento por
cualquier modo)
 La ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o
condómino después de transcurrido un año del deceso: Es un plazo de espera al sucesible para
que viva o utilice algún inmueble del causante durante un año sin que tenga consecuencias
jurídicas. Pasado ese tiempo si continúa en la ocupación se lo tiene como aceptante.
 El hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido
demandado en calidad de heredero: Si se le promueve una demanda en su contra en su calidad
de heredero y no manifiesta su falta de legitimación pasiva porque es ajeno a tal condición, está
asumiendo en los hechos el carácter de aceptante de la herencia.
 La cesión de derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito: Para poder
transmitir un derecho es necesario haberlo adquirido, por esa razón cuando se hace cesión de
los derechos hereditarios se está admitiendo que se goza de la calidad de heredero.
 La renuncia de la herencia en favor de uno de sus herederos, aunque sea gratuita:
Cuando hay una renuncia a favor de otros coherederos en realidad no se está renunciando
simplemente, sino que se está aceptando y cediendo los derechos hereditarios.
 La renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de sus coherederos: Al
estar recibiendo un precio por la renuncia se está recibiendo una contraprestación y para tener
derecho a ella es necesario que previamente se esté gozando de los derechos hereditarios.

37) Indivisión hereditaria forzosa. Diversos supuestos legales.

Si bien el destino final de la masa indivisa será la partición, puede suceder que por
diversos motivos, esta división no se pueda realizar sobre toda esa masa o sobre alguno de los
bienes que la integra. Una de esas causas es la indivisión forzosa que puede ser impuesta por el
testador, acordada por los coherederos, o resultar de la oposición a la partición por parte del
cónyuge supérstite o de un heredero. Los supuestos de indivisión hereditaria forzosas son:
 Indivisión dispuesta por el testador: El testador puede imponer a sus herederos, la
indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años. Puede disponerse que se mantenga
indiviso por ese plazo, o si hay menores de edad hasta que todos lleguen a la mayoría de edad:
a) un bien determinado: Es para evitar su partición durante el tiempo previsto, y de ese
modo evitar que sea desmembrado
b) un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro
que constituya una unidad económica: Su división lo podría tornar inviable por antieconómico

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c) partes sociales, cuotas o acciones de sociedad de la cual es principal socio u accionista:


Se puede establecer la indivisión sobre las participaciones sociales porque su partición hace
perder la preponderancia que tuviera dentro de decisiones que se pueden adoptar en la sociedad
Cualquier plazo que supere el máximo permitido se entiende reducido a éste. La regla
no es absoluta porque el juez puede autorizar la división total o parcial a pedido de un
coheredero antes del vencimiento del plazo cuando concurren circunstancias graves o de
manifiesta utilidad.
 Indivisión adoptada por herederos: La indivisión tiene que ser pactada entre todos
los herederos, es decir, exige unanimidad. Si hay herederos incapaces o con capacidad
restringida, el acuerdo puede ser realizado por sus representantes legales, o con participación
de quienes lo asistan, pero no tendrá efecto hasta su homologación judicial. El pacto de
indivisión puede realizarse sobre toda la herencia o sobre una parte de ella sin restricción al
respecto, por lo cual podría referirse a un bien que no sea una unidad económica. El plazo
máximo de indivisión, también en este caso es de 10 años. La renovación no podrá extenderse
por más de 10 años, pero nada impide que se lo haga por un lapso diferente al original. No hay
obstáculo para que se acuerde la indivisión, y al mismo tiempo los herederos pacten la división
provisional del uso y goce de los bienes. Eso significa que han convenido que los bienes queden
indivisos, pero el uso exclusivo de los bienes determinados recaerá en cabeza de los herederos.
Aunque el pacto esté vigente porque todavía no ha vencido el plazo estipulado, cualquier
heredero puede requerir la partición si median causas determinadas.
 Oposición del cónyuge: En este tipo de casos, la indivisión se mantiene hasta 10 años
a partir de la muerte del causante, pero puede ser prorrogada judicialmente a pedido del
cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento. De esta forma, durante la indivisión, la
administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o acciones corresponde al
cónyuge sobreviviente, garantizando así la continuidad de la explotación. De todos modos, a
instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivisión antes del
plazo fijado, si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifica la
decisión.
El cónyuge supérstite puede oponerse a que sea incluida en la partición, la vivienda que
ha sido residencia habitual de los cónyuges al tiempo de fallecer el causante y que ha sido
adquirida o construida total o parcialmente con fondos gananciales, con sus muebles, excepto
que pueda serle adjudicada en su lote. Los herederos pueden pedir el cese de la indivisión si el
cónyuge supérstite tiene bienes que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para sus
necesidades. Se protege así el uso de la vivienda en favor del cónyuge supérstite
 Oposición de un heredero: El derecho de oposición se extiende al heredero que
participó activamente en la explotación económica. Un heredero puede oponerse a la inclusión
en la partición del establecimiento que constituye una unidad económica si antes de la muerte
del causante, ha participado activamente en la explotación de la empresa.
 Indivisión forzosa y herederos menores, incapaces o con capacidad restringida: Si los
bienes sometidos a indivisión forzosa son explotados bajo forma de una sociedad y si hay
herederos menores, incapaces o con capacidad restringida deben protegerse. En las sociedades
constituidas con bienes sometidos a indivisión forzosa hereditaria, los herederos menores de
edad, incapaces o con capacidad restringida solo pueden ser socios con una responsabilidad
limitada. El contrato constituido debe ser aprobado por el juez de la sucesión. Si hay posibilidad
de colisión de intereses entre el representante legal, el curador o el apoyo, y la persona menor de
edad, incapaz o con capacidad restringida, se debe designar un representante ad hoc para la
celebración del contrato y para el contralor de la administración si fuere ejercida por aquel.

38) Reglas que regulan la administración de la herencia indivisa.

En materia de administración de la herencia indivisa se disponen las siguientes reglas:

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 Regla general: Aplicabilidad: La característica esencial para que haya indivisión


hereditaria es que a la herencia sea llamado más de un heredero. Si queda un solo heredero, éste
es el único y exclusivo propietario de todos los bienes dejados por el causante a su muerte y, en
tal caso, no existe la comunidad hereditaria. En efecto, la indivisión hereditaria es el estado de la
herencia que se configura cuando hay más de un heredero. Esta situación comienza con la
muerte del causante y finaliza con la partición de la herencia.
 Actos de conservación y medidas urgentes: Las decisiones referidas a la
conservación de los bienes indivisos pueden ser adoptadas por cualquiera de los herederos. Para
solventar los gastos que ellas demanden pueden utilizar los fondos indivisos que se encuentren
en su poder. Cuando no tengan fondos de la herencia o éstos resulten insuficientes, puede
obligarse a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios.
 Actos de administración y disposición: Como la transmisión de los herederos sobre
los bienes hereditarios se produjo en el mismo momento de muerte del causante, los
coherederos son los titulares del dominio sobre ellos. Uno de los coherederos no puede obligar a
los otros, por ello se va a requerir tanto para actos de administración como de disposición
consentimiento unánime. Dentro de estas facultades se encuentra la de conferir un mandato
general de administración a favor de uno o varios de ellos o a favor de un tercero.
Las facultades del mandatario de administración se limitan a las que corresponden a la
limitación normal de los bienes hereditarios porque se requieren facultades expresas para todos
los actos que excedan y para la contratación y renovación de locaciones. También puede existir
un mandato tácito a favor de uno de los coherederos cuando este ha tomado a su cargo la
administración con conocimiento y sin oposición de los otros, pero este mandato tácito solo le
permite realizar los actos de explotación normal de los bienes indivisos.
 Ausencia o impedimento: Los actos otorgados por un coheredero en representación
de otro ausente, o impedido transitoriamente, se rigen por la normas de la gestión de los
negocios.
 Medidas urgentes: Aun antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido
de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés
común, entre ellas, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o
cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos, o el otorgamiento de actos para los cuales
es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la negativas de estos pone en peligro el
interés común. Asimismo, puede designar un administrador provisorio, prohibir
desplazamiento de cosas muebles, y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de
estas.
 Uso y goce de los bienes: los coherederos podrán usar los bienes indivisos conforme
a su destino, pero para hacer uso exclusivo de ellos deberán contar con la debida autorización
judicial. En tal supuesto, salvo acuerdo entre los coherederos para su uso en forma gratuita,
cualquiera de ellos pueden requerir que se satisfaga una indemnización por el uso exclusivo que
se hace de ese bien que es parcialmente ajeno
 Frutos: Los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie
partición provisional. Cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las
pérdidas proporcionalmente a su parte en la indivisión.

39) Caudal relicto. Concepto. Bienes que no integran el caudal relicto.

Está integrado por el conjunto de derechos activos y pasivos de contenido patrimonial,


de los que era titular el causante y que son transmisibles por sucesión hereditaria. El caudal
relicto constituye el objeto de la transmisión hereditaria. En otros términos, el caudal relicto es
aquello que se transmite por herencia. Es decir, los derechos y obligaciones que integran la
situación jurídica derivada del causante. No integran el caudal relicto:

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a) Los derechos y obligaciones de los que era titular el causante, que no se transmiten a
los herederos, sino que se extinguen con la muerte (ejemplos, derechos de la personalidad,
obligación intuitu personae, renta vitalicia y derecho de usufructo)
b) Los derechos y obligaciones que no estaban en el patrimonio del causante, sino que
nacen con motivo de la muerte, de manera originaria en cabeza de los herederos, y que están
vinculados al proceso sucesorio (acción de indignidad, de petición de herencia, acciones
protectorias de la legítima, obligación de entregar los legados, responder por las cargas de la
herencia). Los valores colacionables y bienes objeto de reducción no integran caudal relicto.
c) Los derechos y obligaciones que nacen en ocasión de la muerte del causante, pero no
tener vinculación con el proceso sucesorio (derecho de pensión, seguro de vida, derecho real de
habitación del cónyuge supérstite, indemnización por fallecimiento del trabajador).

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