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1) CONCEPTO DE SOCIEDAD
Según el art 1 de la LGS, habrá sociedad si una o mas perso -nas en forma
organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar
aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios,
participando de los beneficios y soportando las perdidas.
La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad
unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.
El hombre es esencialmente un animal político que tiende a agruparse, por lo que la
historia de la civilización se encuentra indisolublemente ligada al fenómeno asociativo.
El termino sociedad remite a un instituto complejo que contiene elementos
sociológicos, económicos, políticos y jurídicos.
Con la unificación del Codigo Civil y Comercial por ley 26994 se modifico la
denominación original de Ley de Sociedades Comerciales 19550 por la de “Ley General
de Sociedades”
Ademas, el Codigo Civil y Comercial ha establecido en su art 150 el orden jerarquico
normativo para toda persona privada que se constituya en la Republica (en el
extranjero se rigen por la LGS) y que es el siguiente:
1) Por las normas imperativoas de la ley especial o, en su defecto, del Codigo Civil y
Comercial
2) Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos,
prevaleciendo las primeras
3) Por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las del Codigo
Civil y Comercial en su libro Primero, Parte General, Titulo II “Persona Juridica”
Con respecto al tipo, debemos mencionar que resulta ser una estructura no
modificable, dispuesta por la ley, a la que deben forzosamente sujetarse las partes
para la constitución, funcionamiento, modificación y extinción de sociedades
comerciales regulares.
La tipicidad implica establecer un marco de normas jurídicas que las sociedades deben
adoptar en su conjunto; permite el conocimiento fácil y preciso para quienes se
asocian y para los terceros que contratan con aquellas, respecto a la estructura,
organización, imputabilidad y responsabilidades.
La adopción por la LGS de distintos tipos permite diferenciar las sociedades entre si,
según los requisitos propios de aquellos.
2) ARTICULOS 9, 10 y 11
Art 9: “En los registros, ordenada la inscripción, se formara un legajo para cada
sociedad, con los duplicados de las diversas tomas de razón y demás documentación
relativa a la misma, cuya consulta será publica
Art 10: “Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones
deben publicar por un dia en el diario de publicaciones legales correspondiente, un
aviso que deberá contener:
a) En oportunidad de su constitución:
1) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, numero de
documento de identidad de los socios
2) Fecha del instrumento de constitución
3) La razón social o denominación de la sociedad
4) Domicilio de la sociedad
5) Objeto social
6) Plazo de duración
7) Capital social
8) Composicion de los órganos de administración y fiscalzacion, nombres de sus
miembros, y en su caso, duración en los cargos
9) Organización de la representación legal
10) Fecha de cierre del ejercicio
b) En oportunidad de la modificación del contrato o disolución
1) Fecha de la resolución de la sociedad que aprobó la modificación o su disolución
2) Cuando la modificación afecte a los puntos enumerados en los inc. 3 a 10 del ap. A)
la publicación deberá determinarlo en la forma allí establecida
Art 11: El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido
para ciertos tipos de sociedad:
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y numero de
documento de identidad de los socios
2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad.
Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá
inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración.
Se tendrán por validas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones
efectuadas en la sede inscripta
3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado
4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del
aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser
integrado totalmente en el acto constitutivo
5) El plazo de duración, que debe ser determinado
6) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios
7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las perdidas. En caso de silencio,
será en proporción de los aportes. Si se prevé solo la forma de distribución de
utilidades, se aplicara para soportar las perdidas y viceversa
8) Las clausulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y
obligaciones de los socios entre si y respecto de terceros
9) Las clausulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad
a) Capacidad de los contratantes: Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular
de derechos y deberes jurídicos, siendo regla general su capacidad plena para celebrar
todo acto que no se encuentre expresamente prohibido.
Las personas jurídicas también pueden ser titulares de derechos y deberes jurídicos a
través de sus representantes, si bien limitados al cumplimiento de su objeto y los fines de
su creación.
Se encuentran en condiciones de constituir sociedades las personas capaces de contratar.
No pueden contratar, en interés propio o ajeno según sea el caso, los que están impedidos
para hacerlo conforme a disposiciones especiales.
La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume y las limitaciones a la
misma son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de aquella.
b) Consentimiento de los contratantes: El contrato constitutivo requiere que el acuerdo de
voluntades manifestado por los socios incluya su consentimiento real y efectivo, expresado
con discernimiento, intención y libertad.
El derecho presume que el consentimiento es valido en tanto quien lo presto no
demuestre que aquel ha estado viciado por error, dolo o violencia.
En materia de sociedades, la apreciación del vicio se sujeta a las prescripciones que sobre
el particular contiene el Codigo Civil y Comercial, sin perjuicio de la aplicación preferente
de la solución general de la nulidad vincular dispuesta en el art 16 LGS
La LGS, la LCQ y el CCCU prevén diversos supuestos en los que no es necesario el
consentimiento del sujeto:
1) LGS: Respecto de los herederos, para el caso de las sociedades colectivas y en
comanditas simples, es licito pactar que, producido el fallecimiento del de cujus, la
sociedad continue con estos y a quienes dicho pacto obliga sin necesidad de suscribir un
nuevo contrato.
En las sociedades de responsabilidad limitada el contrato también puede prever la
incorporación de los herederos del socio
2) LCQ: En el concurso preventivo, respecto de los acreedores quirografarios y en los casos
de aprobación de propuestas de acuerdo que impliquen “la constitución de sociedad en la
que estos tengan calidad de socios”, la ley les impone tal carácter, hayan o no aceptado la
proposición votada
3) El CCCU permite al causante imponer a sus herederos, mediante la creación de
sociedades comerciales, la indivisión forzosa de ciertos establecimientos, en cuyo caso los
menores de edad, incapaces o con capacidad restringida solo podrán ser socios con
responsabilidad limitada
c) Causa y fin común perseguida por los contratantes: La causa es el fin inmediato
autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, y que
también se integra con los motivos exteriorizados cuando estos sean licitos y hayan sido
incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes
d) Objeto propiamente dicho del contrato de sociedad: El objeto del contrato se
corresponde al interés que las partes han tenido al momento de celebrarlo, que al igual
que para todo tipo de contrato debe ser licito, posible, determinado o determinable y
susceptible de valoración económica
ELEMENTOS ESPECIFICOS
El contrato de sociedad resulta especial, por cuanto da origen a un nuevo sujeto de
derecho, con personalidad diferenciada de la de sus suscriptores.
Producto de ello, combina elementos generales comunes a otros contratos, con otros
específicos de una materia que mayormente se ocupa de las vicisitudes de una imputación
diferenciada.
Las que listan la formación de un fondo común, la conformación de un capital social a
partir de la integración de los aportes de cada socio, la affectio societatis y la participación
de los suscriptores en las ganancias y en las perdidas que el nuevo ente genere.
A estos elementos se suman algunos de los elementos consignados en el art 11 LGS,
también propios del contrato social
a) Posible: El cumplimiento del objeto debe ser ab initio física y fácticamente posible, ya
que lo contrario produce la nulidad social. La imposibilidad sobreviniente o su
cumplimiento, en cambio, son causales de disolución
b) Preciso y determinado: El objeto debe ser expresado de manera clara y sin
ambigüedades, de forma tal que permita conocer sus limites. La precisión requerida
apunta a delimitar debidamente las actividades sociales, impidiendo que su expansión
desnaturalice el objeto para el cual se constituye el ente.
La determinación refiere a la de las categorías de actividades económicas que el ente
se propone desarrollar para el logro de su fin, como ser industrial, inmobiliaria,
agropecuaria, etc, no asi el detalle exhaustivo de cada uno de los actos. La
interpretación del objeto debe ser amplia.
La inspección general de justicia, ha aceptado que nada se opone a que la sociedad se
constituya con objeto plural, siempre que los objetos singulares que lo integren sean
también precisos y determinados, o bien de manera mas restringida, un objeto unicop
principal seguido de actividades secundarias
c) Objeto licito: El objeto de la sociedad debe ser licito, o esta resultara nula de nulidad
absoluta. Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia del
ente sin que estos puedan oponerles su nulidad. Los socios, en cambio, no pueden
invocar la existencia de la sociedad para demandar a terceros ni para reclamar la
restitución de los aportes.
La LGS dispone que una vez declarada la nulidad debe procederse a la liquidación del
ente por quien el Juez designe, para que luego de realizado el activo y cancelado el
pasivo gire el remanente al patrimonio estatal para el fomento de la educación común
de la jurisdiccion respectiva. Tambien prevé que los socios, los administradores y
quienes por actuar como tales en la gestión social no puedan ignorar la ilicitud del
objeto, responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo social y los perjuicios
causados.
Objeto licito y actividad ilícita: Cuando una sociedad de objeto licito realice actividades
ilícitas, corresponde disolverla y liquidarla, a pedido de parte o de oficio, aplicándose
para ello las normas dispuestas para los casos de objeto ilícito. Tales actividades
pueden ser ignoradas por los socios, aquelllos que acrediten su buena fe, quedaran
excluidos de responsabilidades y tendrán derecho a su cuota del remanente.
La norma alude a actividades ilícitas (en plural) por lo que para la tipificación del
supuesto es menester la existencia conductas reiteradas y frecuentes, ello sin perjuicio
de que por su trascendencia un acto aislado excepcionalmente podrá acarrear la
nulidad del ente.
Objeto prohibido: Las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón del tipo,
son nulas de nulidad absoluta y se les aplican las mismas disposiciones que a las de
objeto ilícito, aunque a diferencia de estas, la distribución del remanente se hara en
proporción a la participación de cada socio en las ganancias.
5) NULIDADES
El acto jurídico societario: Acto jurídico es el acto voluntario licito que tiene por fin
inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. En
tanto licito, debe conformarse objetivamente a derecho.
El acto requiere:
-Un sujeto capaz e idóneo
-Debe además contar con un objeto, que no debe ser un hecho imposible o prohibido por
la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden publico o lesivo de los
derechos ajenos
-Requiere de forma, o sea la exteriorización de la voluntad del sujeto respecto del objeto
en orden a la consecución del fin jurídico propuesto. Si bien el principio general es el de la
libertad de formas, en el ámbito de las sociedades se requiere para su constitución y
modificación formas determinadas, lo que se funda en el afán del legislador de evitar la
improvisación
-Debe contar con una causa fin subjetiva
Regimen general de las nulidades y la LGS: Los actos jurídicos bilaterales tienen, con
relación a terceros, efectos relativos producto de su no intervención en su realización. En
los actos unilaterales, en cambio, el otorgante prevé proyectar sus efectos respecto de los
terceros hacia quienes aquellos se dirigen. Pero en ambos casos, y en cuanto a la
declaración de la voluntad, sus consecuencias y su objeto fin-social, las leyes procuran
dotar de estabilidad al acto mediante la aplicación restrictiva de nulidades.
La nulidad societaria es la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto
jurídico, aunque eventualmente no de todos sus efectos, en virtud de una causa originaria,
es decir, existente al momento de su celebración. La LGS distingue los actos asi afectados
en dos categorías eliminadas del Codigo Civil y Comercial de 2015, nulos y anulables.
Con la sanción de la ley 26944, el CCCU dispone dos categorías de ineficacia para los actos
jurídicos: i) en razón de su nulidad, la que puede sustanciarse como acción o como
excepción ii) o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas
En cuanto a la nulidad, esta puede ser:
i) Absoluta si el acto contraviene el orden publico, la moral o las buenas costumbres.
Puede ser declarada por el juez sin petición de parte si es manifiesta al momento de
dictarse sentencia y alegada por el Ministerio Publico y por cualquier interesado. No puede
sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción, y la acción es irrenunciable
ii) Relativa, si el acto es sancionado solo en protección del interés ciertas personas. Se
declara únicamente a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece, y
excepcionalmente por pedido de la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un
perjuicio importante. Se sanea por la confirmación del acto y por la prescripción de la
acción, que es de dos años.
iii) La ley también diferencia si la nulidad es total o parcial, según afecte a todo el acto
viciado o a una o varias de sus disposiciones en cuyo caso (nulidad parcial) este permanece
valido respecto de sus partes no afectadas cuando sean separables. Si no son separables
porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nuldiad total
Nulidad vincular: El art 16 LGS se ocupa de las nulidades relacionadas con el vinculo de
alguno de los socios, estableciendo que su nulidad o anulabilidad no produce “la nulidad,
anulación o resolución” del contrato, salvo cuando la participación o prestación del socio
involucrado deba considerarse esencial, o que se trate de un socio único
Atipicidad y falta de requisitos esenciales tipificantes: En su anterior redacción, el art 17
LGS declaraba nula la constitución de sociedades de tipos no autorizados, por lo que la
ausencia de tipo importaba la nulidad absoluta e insubsanable del contrato social. Ademas
disponía que la omisión de cualquier requisitos esencial no tipificante hacia anulable el
contrato, si bien tal nulidad resulta subsanable hasta su impugnación judicial. La no
subsanación del vicio en cuestión importaba la liquidación de la sociedad, con la
consecuente extensión de la responsabilidad.
Con la sanción de la ley 26994, disponiéndose que las sociedades tipicias no pueden omitir
requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal.
En caso de infraccion estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios
de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la Seccion IV del Capitulo I LGS “De las
sociedades no constituidas según los tipos del capitulo II y otros supuestos”
La LGS mantiene el principio de tipicidad, aunque su violación ya no ocasiona la nulidad.
Tambien mantiene la distinción entre elementos tipificantes y no tipificantes.
En cuanto a los requisitos esenciales tipificantes, son los que caracterizan a cada tipo social
o mezclan los requisitos propios de dos o mas tipos, mientras que los no tipificantes son
aquellos “comunes a todas las sociedades, no son determinantes de la tipología y su
ausencia no se encuentra suplida por alguna disposición legal”
Los elementos incompatibles con el tipo serian aquellos cuyo agregado, por extraño,
desvirtúan el tipo de manera insalvable
Estipulaciones nulas (art 13 LGS): El art 13 LGS enumera una serie de estipulaciones a las
que declara nulas, procurando evitar que se vulnere el principio distributivo consagrado en
el art 1. Estas clausulas son:
i) Que alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya de ellos,
o que sean liberados de contribuir en las perdidas
ii) Que el socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o
con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias, o que se asegure al socio
su capital o las ganancias eventuales
iii) Que la totalidad de las ganancias y aun de las prestaciones de la sociedad pertenezcan
al socio o socios sobrevinientes, prohibición que se orienta a la salvaguarda no ya de los
derechos del socio, sino de sus herederos
iv) Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio
por otro.
Sociedad no constituida según un tipo legal: En sus art 21 a 26 la LGS recepta y regula un
nuevo tipo de sociedad que incluye a toda aquella no constituida con sujeción a uno de los
tipos legales, que omitiera algún requisito esencial, o que incumpliera con las formalidades
exigidas por la LGS. Dentro de estas utlimas, se encuentran: i) las sociedades constituidas
conforme uno de los tipos autorizados y no inscriptas ii) la sociedad de hecho iii) las que
omitan requisitos esenciales iv) las sociedades no regularmente constituidas existentes
con anterioridad y a las que la ley 26994 omite referirse .
En estas sociedades no constituidas con sujeción a uno de los tipos legales, que omitan
algún requisito esencial o que incumplan con las formalidades exigidas por la LGS, la
responsabilidad de sus socios frente a terceros es simplemente mancomunada.
La omisión de requisitos esenciales, la existencia de elementos incompatibles con el tipo o
la omisión de cumplimiento de requisitos formales pueden subsanarse a iniciativa de la
sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de la duración previsto en el
contrato. De no mediar acuerdo unánime de los socios, la propia sociedad o cualquiera de
estos puede requerir judicialmente la subsanación.
En punto al plazo de prescipcion para las acciones derivadas de este tipo de relaciones, el
mismo no se encuentra previsto en la LGS, por lo que resulta necesario remitirse sobre el
particular al régimen del CCCU. Antes de la entrada en vigencia, se aplicaba el plazo trienal
del art 848 del Codigo de Comercio. La norma no tiene su par en el actual CCCU por lo que
cabe aplicar el plazo general de prescripción de cinco años.
6) OPONIBILIDAD
El art 54 de la LGS dispone que: “el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de
quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de
indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya
proporcionado en otros negocios.
El socio o controlante que aplicare los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de
cuenta propia o de tercero esta obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo
las perdidas de su cuenta exclusiva.
La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya
un mero recurso para violar la ley, el orden publico o la buena fe o para frustrar derechos de
terceros, se imputara directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible,
quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
7) CAUSALES DE DISOLUCION
Disolucion (arts 94 a 100 LGS): La disolución consiste en el “acaecer de uno de los
determinados supuestos que la ley o el contrato social prevén”: se trata del presupuesto o
condición para la apertura de un procedimiento, ya sea este de reorganización o de
liquidación.
La LGS se ocupa de las causales en esta o en otros ordenamientos positivadas o en el contrato
social si los socios hubieran dispuesto alguna causa no prevista normativamente.
El art 94 LGS enuncia determinadas causales de disolución, las cuales deben complementarse
con aquellas estatutariamente dispuestas con mas las previstas tanto en otros apartados de la
propia LGS como en otros ordenamientos.
La decisión de los socios (art 94 inc 1 LGS): Asiste a los socios el derecho de resolver la
disolución anticipada de la sociedad, por la sola voluntad de hacerlo y en la medida en que tal
decisión sea adoptada por el órgano competente, con quorum y mayoría legal, según el tipo
social de que se trate:
i) En las sociedades por parte de interés: corresponde que la decisión sea adoptada por la
totalidad de los socios restantes
ii) En las sociedades de responsabilidad limitada: si el contrato social no establece la regla
aplicable, la LGS impone como requisito obtener la conformidad de las tres cuartas partes del
capital social (art 160 LGS). Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitara
además, el voto del otro;
iii) En las sociedades anónimas y en comandita por acciones: se requiere obtener las
conformidades previstas en el art 244 LGS, en asamblea extraordinaria, con, en primera
convocatoria la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento de las acciones
con derecho a voto (si el estatuto no exige quorum mayor) y en segunda convocatoria de
accionistas que representen el treinta por ciento de las acciones con derecho a voto, salvo que
el estatuto fije quorum mayor o menor
Por expiración del termino por el cual se constituyo (art 94 inc 2 LGS): Causal de disolución de
origen contractual. Si bien es la ley la que impone la determinación de un plazo de duración
para la sociedad, cabe a los socios estipular su extensión. Vencido ese termino, la sociedad se
disuelve de pleno derecho, sin necesidad de declaración de voluntad alguna del ente, los
socios o la autoridad de contralor, exgtremo del que algunos autores infieren la
innecesariedad de publicidad o inscripción alguna. No obstante, ambas previsiones son
necesarias por aplicación del art 98 LGS, en cuanto refiere a la eficacioa de la disolución
respecto de terceros.
Por cumplimiento de la condición a la que se subordino su existencia (art 94 inc 3 LGS): Para el
caso de haberse incluido alguna condición resolutoria, frente a su cumplimiento, operara la
disolución del ente. Sera necesaria la expresión de la voluntad social en tal sentido para que el
iter liquidatorio comience
Por consecución del objeto para el cual se formo, o por la imposibilidad sobreviniente de
lograrlo (art 94 inc 4 LGS): El cumplimiento del objeto importa tanto como el cumplimiento de
la finalidad ultima de la sociedad, por lo que tal evento la vacia de contenido, forzando su
liquidación.
Es difícil que se verifique en la practica, ya que la mayoría de las actividades sociales
tendientes al cumplimiento del objeto resultan continuadas y no se agotan.
En cuanto a la imposibilidad para la consecución puede ser considerada tanto objetiva como
subjetivamente; en el primer caso, pueden tratarse de hechos de la naturaleza, impedimentos
de índole técnica, etc.
En el segundo, de la desfavorable situación financiera, perdida de ciertos elementos
importantes, etc. De la falta de affectio (no la mera desinteligencia o discrepancia de los
socios) que motive conflictos tales cuyas consecuencias lleven al convencimiento de la
imposibilidad de un funcionamiento normal del ente en pos del objeto social, puede incluso
derivarse su disolución.
Por perdida del capital social (art 94 inc 5 LGS): Frente a la inexistencia de capital social que
priva al ente del fondo común necesario para la consecución de sus fines, su objeto se torna
incumplible. La perdida, deberá ser total, operando la causal solo luego de constatar su
existencia y procederse a su declaración. No obstante, en el caso de perdida del capital social,
la disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro total o parcial o su aumento (Art
96 LGS). En cuanto al reintegro del capital, este importa la entrega de uevos aportes por los
socios a fin de recomponer aquel, mientras que el aumento de capital importa la inyección de
nuevas sumas al giro
Por declaración en quiebra, quedando la disolución sin efecto si se celebrare avenimiento o se
dispusiera la conversión (art 94 inc 6 LGS) : La quiebra resulta ser una fuente generadora de
daños que afecta en primera instancia al propio sujeto fallido, acarreando su disolución y
posterior liquidación.
La causal de disolución queda sin efecto en caso de levantarse el estado falencial, lo que
ocurre de celebrarse avenimiento, modo de conclusión de la quiebra que requiere del acuerdo
de todos los acreedores o si se dispone su conversión en concurso preventivo
Por su fusión en los términos del articulo 82 LS (art 94 inc 7 LGS): La LGS prevé la disolución a
causa de la fusión, la cual se da cuando:
i) Dos o mas sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva (Fusion
propiamente dicha, o simple o pura, o por creación o por constitución o por consolidación)
ii) O bien cuando una ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas
(Fusion por incorporación, o por absorción o impropia)
En ambos supuestos los patrimonios de dos o mas sociedades fusionantes se unifican en su
solo patrimonio, y, en consecuencia, en vez de coexistir varios sujetos de derecho existirá en lo
sucesivo un único sujeto de derecho
Por sanción firme de cancelación de oferta publica o de la cotización de sus acciones y por
resolución firme de retiro de la autorización para funcionar en razón del objeto (art 94 inc 8 y 9
LGS): La primera de estas causales (sanción firme de cancelación de oferta publica o de la
cotización de sus acciones) podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria
reunida dentro de los 60 dias.
Respecto de la segunda, retiro de la autorización para funcionar en razón del objeto, “parece
propio que estando condicionado a una autorización expresa la admisión a un determinado
sector de la actividad empresaria, su cancelación debe acarrear la disolución de la sociedad;
Retirada definitivamente por resolución firme la autorización administrativa necesaria para
que la sociedad cumpla su única actividad, la misma queda automáticamente disuelta.
Otras causales: La enunciacion del art 94 LGS no agota todos los supuestos legales de
disolución previstos para las sociedades comerciales.
El art 19 LGS dispone que cuando la sociedad de objeto licito realizare actividades ilícitas,
deberá procederse a su disolución y liquidación.
El art 32 LGS establece la nulidad en la constitución de sociedades o el aumento de su capital
mediante participaciones reciprocas, aun por persona interpuesta.
El art 140 LGS se refiere al tema, estableciendo que sin perjuicio de lo dispuesto en los arts 136
y 137 LGS en cuanto a la administración de las en comanditas simples y a las prohibiciones
para los socios comanditados, en caso de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o
inhabilitación de todos los socios comanditados, puede el socio comanditario realizar los actos
urgentes que requiera la gestión de los negocios sociales contando con un plazo de tres meses
para regularizar o transformar la sociedad, o , de lo contrario, esta debe disolverse.
Si bien la inactividad de la sociedad no se encuentra prevista expresamente como causal de
disolución, la profundización de la previsión contenida en el art 94 inc 4 LGS permite incluirla,
utilizando a tal fin una aplicación extensiva del concepto contenido en dicho inciso
Desaparicion de la reducción a uno del numero de socios como causal de disolución (art 94 bis
LGS): Antes de la sanción de la Ley 26944, la disolución de la sociedad también operaba por
reducción a uno del numero de socios.
A partir de la inclusión de las sociedades unipersonales, la reducción a uno del numero de
socios ha dejado de ser una causal de disolución. Para ello se ha incorporado a la LGS un art 94
bis que impone en tales casos la transformación de pleno derecho de las sociedades en
comandita, simple o por acciones y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si
no se decidiera otra solución en el termino de tres meses.
Decision adoptada con quórums y mayorías requeridas: Como requisito previo para prorrogar,
la LGS exige que los socios adopten tal decisión en reunión o asamblea debidamente
convocada y celebrada, con los quórums y mayorías a tales fines dispuestos. Tal manifestación
de voluntad debe ser expresa y formal, ajustada a las solemnidades legales bajo pena de
nulidad.
En las sociedades por parte de interés: En estos tipos la prorroga requiere el acuerdo unánime
de los socios.
El art 57 LGS prevé una limitación al respecto, impidiendo la prorroga de la sociedad para el
caso de existir embargantes de las partes de interés de los socios, hasta tanto sean
desinteresados.
Existiendo embargo, la autoridad registral no inscribirá la prorroga y cabra considerar a la
sociedad disuelta desde el vencimiento de su plazo de duración aunque aquella haya sido
solicitada en termino, salvo que el socio afectado o la sociedad obtengan el levantamiento de
la medida
En las sociedades por acciones: Se aplican los quórums y mayorías previstas en el art 244 parte
final LGS. Se requiere entonces obtener tales conformidades en asamblea extraordinaria, con,
en primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento de
las acciones con derecho a voto (si el estatuto no exige quorum mayor) y en segunda
convocatoria de accionistas que representen el treinta por ciento de las acciones con derecho
a voto (salvo que el estatuto fije quorum mayor o menor) debien en ambos casos adoptarse las
resoluciones por mayoría de acciones con derecho a voto
La viabilidad de la prorroga automática no resulta clara para el caso de las sociedades por
acciones, cuyo capital se encuentra mayormente previsto para circular.
No es aceptable la prorroga tacita a partir de la sola continuidad de la operatoria comercial, sin
ningún aditamento, por cuanto con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la
sociedad los administradores solo pueden atender asuntos urgentes y adoptar las medidas
tendientes al inicio de la liquidación.
Receso en caso de prorroga: La LGS prevé que , para el caso de las sociedades de
responsabilidad limitada y sociedades por acciones, los socios que votaron en contra de la
prorroga tienen derecho de receso. La LGS contempla asi, el interés individual de los socios
que no quieran seguir ligados al ente por sobre los plazos originariamente acordados
Reconduccion: La sola producción de una causal de disolución no extingue la vida del ente, el
que subsiste como sujeto de derecho hasta una vez efectuada la partición definitiva y
cancelada su inscripción en el Registro Publico (Art 112 LGS)
Esto no importa una disminución en la capacidad de la sociedad, sino restricción indirecta a
partir de la legitimación propia del órgano de liquidación.
La reconducción es el acto por el cual una sociedad disuelta y no liquidada recupera su
plenitud jurídica, retornando a la actividad empresaria después del vencimiento de su plazo de
duración. Se diferencia de la prorroga en que en esta la continuidad del ente se da sin
interrupción alguna. La reconducción tiene, entonces, efectos que le son propios, y que se dan
en el periodo intermedio que transcurre entre la configuración de la causal de disolución y su
revocación.
Esta puede resolverse por acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario. Para el
caso de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, regiran los quórums y
mayorías legales que consignaramos al tratar la prorroga.
La posibilidad reconductoria en los términos del primer párrafo del art 95 LGS cesa con la
inscripción del nombramiento del liquidador, y todo acuerdo posterior de reconducción debe
adoptarse por unanimidad, sin distinción de tipos.
Responsabilidad del ente y de los socios: Resultan de aplicación para el caso de reconducción
las normas sobre prorroga. Desde el vencimiento del plazo hasta la inscripción de la
reconducción, se mantendrá la responsabilidad solidaria e ilimitada impuesta a los
liquidadores en favor de socios y terceros en el art 99 LGS.
Reactivacion: Sin perjuicio de que a la LGS se incorporo en oportunidad de su reforma por ley
22903 unicamente el instituto de la reconducción. La doctrina inmediatamente se inclino por
la admisibilidad de la reactivación como solución frente a otras hipótesis.
A diferencia de la reconducción, en la que se procura poner en vigencia un contrato vencido,
en la reactivación es la misma y vigente sociedad, quien resuelve a través de un acto de
naturaleza corporativa remover una causal de disolución para retomar su plenitud jurídica y
proseguir su actividad económica.
Quienes aceptan la reactivación a partir de sus similitudes con la reconducción, entienden que
aquella debe adoptarse por unanimidad para el caso de las sociedades de personas, o por
mayoría para el caso de sociedades de responsabilidad limitada y por acciones
Reactivacion y causales del art 94 LGS: Algunas de las causales de disolución del art 94 LGS
incluyen remedios técnicos para su remoción. Para los casos en que inexista tal previsión,
resulta de aplicación el art 95 inc 2 LGS y que funciona como un remedio general de aplicación
para aquellas que no tengan previsión especifica suficiente para ello:
i) Por decisión de los socios (art 94 inc 1 LGS): Operada la causal de disolución por decisión del
órgano competente según el tipo social de que se trate, esta puede ser revocada. Esta
reactivación del ente debe adoptarse por unanimidad en el caso de las sociedades de personas
o por mayoría de acuerdo a las previsiones legales establecidas para la reconducción de
sociedades de responsabilidad limitada y de acciones.
ii) Por expiración del termino por el cual se constituyo (art 94 inc 2 LGS): Resulta para el caso
de aplicación la solución expresamente prevista en el art 95 parr 2
iii) Por cumplimiento de la condición a la que se subordino su existencia (art 94 inc 3 LGS): De
manera similar que para el supuesto de disolución por determinación de los socios, esta causal
puede ser removida por decisión del órgano competente. Debe ser unánime en el caso de
sociedades de personas o por mayoría de acuerdo en los casos de sociedades de
responsabilidad limitada y por acciones
iv) Por consecución del objeto para el cual se formo o por la imposibildad sobreviniente de
lograrlo (Art 94 inc 4): Nuevamente, esta causal de disolución puede ser removida por el
órgano competente
v) Por perdida del capital social: La propia LGS prevé que la disolución no se produce si los
socios acuerdan su reintegro total o parcial, o su aumento
vi) Por declaración en quiebra: No obstante, la disolución queda sin efecto si se celebra
avenimiento o se dispone la conversión en concurso preventivo
vii) Por su fusión en los términos del articulo 82 LGS: Mas alla de que la fusión no importa
disolución sino alteración de los estatutos de las sociedades involucradas con simultanea
exintcion de la antigua estructura jurídica y transmisión del patrimonio societario sin
liquidación, esta puede revocarse
viii) Por sanción firme de cancelación de oferta publica o de la cotización de sus acciones (art
94 inc 8 LGS): Esta causal puede quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria
dentro de los sesenta días
ix) Por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales la
impusieren en razón del objeto (art 94 inc 9): Retirada definitivamente por resolución firme la
autorización administrativa necesaria para que la sociedad cumpla su única actividad, esta
queda disuelta ipso iure, ya que por su naturaleza, la causal no requiere ser constatada ni su
acaecimiento declarado por los socios.
Antecedentes. Actualidad: Antes de la sanción de la LGS regia para la materia el art 317 del
Codigo de Comercio, que declaraba nulo cualquier intento de los accionistas de transformar
una sociedad anónima en cualquier otra especie de asociación. Con la sanción de la ley 11645
sobre sociedades de responsabilidad limitada comienza a abrirse camino la adopción de
criterios menos restrictivos sobre la transformación de sociedades civiles y comerciales.
La LGS finalmente regulo de manera integral y por primera vez en nuestro derecho el instituto
de la transformación, de forma tal de no dejar lagunas que permitieran excusar la
responsabilidad de la sociedad transformada o de los socios.
Responsabilidad de los socios: La ley prevé que la transformación no solo no produce la
disolución del ente, sino que, además no se modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada
que los socios tuvieron bajo el anterior tipo, aun cuando se tratara de obligaciones que deban
cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo societario. Con ello se procura que no
se vean perjudicados los terceros contratantes con sociedades de personas o de partes de
interés, quienes presumiblemente han tenido en cuenta la garantía que para sus créditos
representan los patrimonios individuales de cada socio.
Revocacion y caducidad: El acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efecto
mientras este no se haya inscripto, incluso por sobre la de la publicación a la que alude el art
80 LGS. Si esta ultima se hubiera efectuado, deberá realizarse una nueva al solo efecto de
anunciar la caducidad de la transformación.
Al igual que para otorgar el acuerdo de transformación, para su revocación se requiere
acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto para algunos tipos
societarios, cuestión ya tratada y a la que remitimos.
El acuerdo de transformación caduca si a los tres meses de haberse celebrado este no se
inscribió en el Registro Publico, salvo que tal plazo resultarse excedido por causas no
imputables al ente y propias del normal cumplimiento de los tramites ante la autoridad que
debe intervenir o disponerla
Sujetos legitimados para fusionarse: La fusión es una institución de naturaleza societaria, por
lo que solo resulta aplicable a personas jurídicas.
i) Las personas jurídicas privadas previstas en el Codigo Civil y Comercial pueden
transformarse, fusionarse o escindirse, para lo cual requieren la conformidad unánime de sus
miembros, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto
ii) Para las sociedades concursadas, la LCQ en su art 43 las habilita a proponer a sus acreedores
su reorganización, aludiendo asi a modificaciones en su estructura organizativa, tal el caso de
la fusión (o escisión y transformación) y que importa una técnica de reagrupamiento de
empresas tendiente a la maximización de las utilidades de las sociedades involucradas.
Respecto de la sociedad quebrada, la solución, en cambio, no es tan clara. Atendiendo a que la
personalidad de que goza la quebrada se restringe a fines liquidatorios, la fusión parecería
exceder los limites de aquella. No obstante, alguna doctrina no cree ver en la fusión de la
quebrada un exceso
iii) En cuanto a las sociedades en liquidación, la fusión parecería estarle vedada. Pese a ello,
mientras no haya concluido su proceso liquidatorio mediante la cancelación prevista en el art
112 LGS, existiendo resolución asamblearia en tal sentido, el ente reconducible es reactivable
salvo para el caso de las causales previstas en los incs 9 y 10 del art 94 LGS.
iv) Las fundaciones de objetos análogos pueden fusionarse entre si, por previsión del art 216
del CCCU.
Requisitos. Compromiso previo de fusión: Como primer acto, los representantes de las
fusionantes habran de suscribir el instrumento denominado compromiso previo de fusión,
contrato de organización que refleja las intenciones de las partes involucradas y que debe
contener:
i) Una exposición de los motivos y finalidades de la fusión
ii) La incorporación de los balances especiales de fusión de cada sociedad (como anexos al
contrato), preparados y suscriptos por sus administradores, con informes de los sindicos en su
caso y confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de valuación idénticos
iii) La relación de cambio (de canje) de las participaciones sociales, cuotas o acciones y que se
traduce en la equivalencia o porcentual de valor en la nueva sociedad de lo que el socio tenia
en la sociedad extinguida
iv) El proyecto de contrato o estatuto de la nueva sociedad o las modificaciones del contrato o
estatuto de la sociedad absorbente según el caso
v) Las limitaciones que las sociedades convengan en la respectiva administración de sus
negocios y la garantía que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su
gestión, durante el lapso que transcrurra hasta que la fusión se inscriba
Tanto el compromiso previo de fusión como los balances especiales requieren ser aprobados
por las sociedades participantes en la fusión, cumpliendo cada una de ellas con los requisitos
necesarios para la modificación de sus respectivos contratos sociales.
A fin de resguardar los intereses de terceras partes, también será necesaria la publicación, por
tres días, de un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdiccion de cada sociedad y
en uno de los diarios de mayor circulación general en la Republica
Oposicion a la fusión: Dentro de los 15 dias desde la ultima publicación del aviso previsto en el
art 83 inc 3, los acreedores de las sociedades fusionantes de fecha anterior (este su deuda
vencia o no) podrán oponerse a la fusión. Tales oposiciones no impiden la prosecución de las
operaciones de fusión.
A fin de obtener el embargo, el opositor deberá acreditar no solo que en razón de la
disminución de su garantía peligra el cobro de su crédito, sino también el cumplimiento de
cada uno de los demás recaudos previstos por la ley para la procedencia de la cautela
Acuerdo definitivo de fusión: Cumplidos los recaudos antes referidos, y una vez transcurridos
quince días desde la ultima publicación de edictos para el caso de que existieran oposiciones a
la fusión, los representantes de las sociedades podrán celebrar el acuerdo definitivo de fusión.
Si bien este resulta ser una derivación lógica del acuerdo de fusión que dio principio al iter, no
necesariamente ambos acuerdos habran de coincidir. De hecho, el compromiso previo (y los
balances a este anexados) debieron contar con la posterior aprobación asamblearia, la que
bien pudo someterlo a ciertas modificaciones. El acuerdo definitivo deberá contener: i) la
transcripción de las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión
ii) La nomina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representen en cada
sociedad
iii) La nomina de los acreedores que habiéndose opuesto hubieren sido garantizados y de los
que hubieren obtenido embargo judicial; en ambos casos constara la causa o titulo, el monto
del crédito y las medidas cautelares dispuestas
iv) La agregación de los balances especiales y de un balance consolidado de las sociedades que
se fusionan
Inscripcion registral: La fusión exige como requisito de cumplimiento la inscripción del acuerdo
definitivo en el Registro Publico. Es solo a partir de tal acto que opera la disolución de las
sociedades absorbidas y la transferencia total de sus patrimonios.
Siendo que la transferencia de patrimonios esta acompañada de la extinción de las
fusionantes, desde entonces puede considerarse a los otros socios de aquellas como socios de
la incorporante. Tambien opera con la inscripción de la transferencia de todo vinculo laboral
existente con las sociedades disueltas, pasando a la sociedad incorporante todas las
obligaciones emergentes del contrato de trabajo.
Al órgano de administración de la sociedad asi creada incumbe la ejecución de los actos
tendientes a cancelar la inscripción registral de las sociedades disueltas.
Revocacion: El compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las
partes, si no se han obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el termino de tres
meses. Incluso tales resoluciones pueden ser revocadas mientras no se haya otorgado el
acuerdo definitivo, frustrando asi el compromiso.
Escision: El instituto de la escisión tiene como origen razones de índole fiscal que favorecen
procesos de reorganización.
La Ls en su art 88 preve cuatro supuestos de escisión:
1) Cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con
sociedades existentes (escisión incorporación o por absorción)
2) Cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o
varias sociedades nuevas (escisión fusión)
3) Cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o
varias sociedades nuevas (escisión escisión)
4) Cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su
patrimonio nuevas sociedades (escisión división)
Requisitos de la escisión
1) Resolucion social aprobatoria de la escisión del contrato o estatuto de la escisionaria y de la
reforma del contrato o estatuto de la escindente en su caso
2) Balance especial al efecto, con los requisitos necesarios para la modificación del contrato
social o del estatuto en el caso de fusión.
El balance especial de escisión no será anterior a tres meses de la resolución social respectiva
3) Tambien será necesaria la publicación de un aviso por tres días en el diario de publicaciones
legales que corresponda a la sede social de la sociedad escindente y en uno de los diarios de
mayor circulación general en la republica.
Oposicion: Los acreedores de fecha anterior al acuerdo tendrán derecho de oposición, según
las previsiones del régimen de fusión y dentro de los quince días desde la ultima publicación
del aviso al que alude el art 83 LGS.
PARTE ESPECIAL
TEMA 1: SOCIEDAD COLECTIVA
Ausencia de definición legal: El código de Comercio aludia a la sociedad colectiva como aquella
que formaban dos o mas personas, ilimitada y solidariamente responsables, que se unian para
comerciar en común bajo una firma social; la LGS opto por no definirla, ocupándose en cambio
en detalle de sus características particulares
Responsabilidad de los socios por los pasivos sociales: La sociedad colectiva desarrolla su
actividad en nombre colectivo, y sus socios responden por las consecuencias de aquella de
forma personal, solidaria, ilimitada y subsidiaria.
La LGS dispone en su art 125 que todo pacto en contrario es inoponible a terceros.
Producto de la subsidiaridad en la responsabilidad, los socios gozan del beneficio de excusión,
del que resulta su derecho a oponerse a que se haga efectiva la condena contra ellos hasta
tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor principal (el ente). Esto no
funciona de pleno derecho, por lo que debe ser alegado por el socio perseguido.
Responsabilidad de los socios frente a la quiebra: La quiebra del ente importa la quiebra
automática de sus socios ilimitadamente responsables, lo que trae aparejada la desaparición
de toda subsidiariedad y la perdida del beneficio de excusión.
Denominacion: La LGS prevé que la denominación social del ente “se integra con las palabras
sociedad colectiva o su abreviatura” (art 126 LGS). De esta forma se suprime la razón social
como requisito del tipo, lo que no impide que pueda optarse por actuar bajo ella, para lo cual
habrá de incluirse el nombre de alguno, algunos o todos los socios. La razón social es indicativa
de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios que la conforman, por lo que en
atención “del principio de sinceridad” es que no deben figurar en la misma, personas que no
sean los socios que asumieron dicha responsabilidad.
En caso de que los socios resolvieran modificarla, es necesario aclarar esta circunstancia en su
empleo de tal manera que resulte indubitable la identidad de la sociedad y de quienes la
integran.
La desaparición de un socio cuyo nombre figure en la razón social no significa necesariamente
la disolución de la sociedad. Cuando la razón social no contuviera el nombre de alguno de los
socios, esta deberá contener las palabras y compañía o su abreviatura. La violación de estas
disposiciones hace a quien actua en representación de la sociedad, responsable solidariamente
con la sociedad por las obligaciones en infraccion contraídas
Formas de administración:
i) Indistinta: La administración es indistinta cuando esta corresponde a varios socios, que no
cuentan con funciones previamente determinadas y que pueden obrar el uno sin el otro
ii) Administracion conjunta: La LGS permite designar varios administradores para que actúen
de manera conjunta “especificando la responsabilidad de cada uno; es decir, sectorizando la
administración y distribuyéndola”, estipulando que nada puede hacer el uno sin el otro, y que
ninguno puede obrar individualmente aun en el caso de imposibilidad de actuación de sus
pares.
Esta solución debe ser correctamente interpretada, en especial frente a hipótesis de ausencia
o imposibilidad de actuación.
Resulta aconsejable la aplicación de un criterio similar al que seguía el derogado Codigo Civil
que habilitaba al administrador no impedido a actuar, a fin de sortear casos de peligro
inminente de un daño grave o irreparable para la sociedad.
iii) Colegiada: En caso de que la administración fuera plural, nada impide que esta se organice
de forma colegiada, resolviéndose las cuestiones por mayoría.
Remocion y renuncia del administrador: La LGS prevé que el administrador (socio o no socio,
designado o no en el contrato social) puede ser removido por decisión de la mayoría en
cualquier tiempo sin necesidad de invocación de causa, salvo pacto en contrario (art 129 LGS).
La disposición se contradice con aquella del art 131 LGS y que impone la unanimidad para toda
modificación del contrato, supuesto de aplicación obligatoria cuando se remueve al
administrador estatutariamente designado. Igual dilema surge para el caso de designación del
nuevo administrador.
Cuando el contrato requiera para la remoción la existencia de justa causa, el administrador
que no la aceptara conservara su cargo hasta que por sentencia judicial se disponga aquella,
salvo que cautelarmente se resolviera su separación provisional por aplicación del régimen de
intervención judicial. Los socios disconformes con la remoción del administrador cuyo
nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad, tienen derecho de
receso.
El administrador, aunque fuere socio, puede renunciar en cualquier tiempo, pero responde de
los perjucios que ocasione si su dimisión fuera dolosa o intempestiva.
Gobierno de la sociedad: El órgano de gobierno de las sociedades por parte de interés (por
tanto de la sociedad colectiva) es la reunión de socios. Prima para la adopción de soluciones de
su competencia la regla de la mayoría, con excepción de los supuestos de modificación del
ocntrato y transferencia de partes, en que se requiere el consentimiento de todos los socios
Capital social; instranferibilidad de las partes de interés. Embargo: El capital social de las
sociedades colectivas se divide en fracciones alícuotas, no necesariamente iguales,llamadas
partes de interés.
Estas no pueden ser objeto de libre cesion, ya que su transferencia involucra un negocio
jurídico complejo en el que el cesionario sustituye al cedente en sus obligaciones como socio.
Para transferir partes de interés el art 131 LGS exija, salvo pacto en contrario, el
consentimiento unánime de los socios.
Los acreedores del socio pueden embargar las partes de interés, pero no forzar su venta. La
razón esta en el carácter esencial que la ley otorga a la persona del socio colectivo y que hace
aconsejable mantener invariable su estado durante toda la vida del ente, y en el buen
funcionamiento de la empresa, que se veria turbado por la incorporación de extraños.
Ausencia de normas especificas para el tipo referidas al capital social. Remision: Atento la
inexistencia de previsiones especificas sobre la materia resultan de aplicación las disposiciones
de carácter general impuestas para los restantes tipos sociales
Aportes: Los aportes en caso de sociedades colectivas pueden consistir en obligaciones de dar
o de hacer. En razón de la responsabilidad solidaria e ilimitada que adoptan sus socios es que
la ley acepta la integración de todo tipo de bienes. Se presume que estos son aportados en
propiedad, salvo que expresamente se hiciera constar que solo se autoriza su uso y goce (Art
45 LGS). La forma en el cumplimiento del aporte debe hacerse efectiva con los recaudos
propios de la naturaleza del bien que involucre
Valuacion del aporte: Cuando los aportes no sean en dinero, deben ser valuados al tiempo de
su suscripción, de forma tal de posibilitar la determinación de la suma fija correspondiente a la
cuenta capital social. Ello permite establecer los porcentajes con que los socios habran de
concurrir al reparto de beneficios, soporte de perdidas y reintegro de remanentes al tiempo de
la liquidación.
La primera forma de valuación de aportes prevista en la LGS para las sociedades por parte de
interés es “la que dispongan los socios del contrato constitutivo”. De no existir tal disposición,
esta se hara según los precios de plaza, o por uno o mas peritos que llegado el caso designe el
juez de la inscripción.
El socio que fuera afectado por una valuación indebidamente realizada puede impugnarla de
manera fundada dentro del quinto dia hábil de notificada. De producirse la insolvencia o
quiebra de la sociedad los acreedores del ente también podrán impugnar la valuación de los
aportes, siempre y cuando no hubieran transcurrido cinco años de su realización y aquella no
hubiera sido hecha judicialmente
Mora. Sanciones: La integración en tiempo y forma del aporte se relaciona con el normal
funcionamiento del ente.
El socio que incumple incurre en mora desde el vencimiento del plazo fijado (mora automática)
o, en su defecto, desde la inscripción de la sociedad, quedando esta habilitada para exigir el
cumplimiento del aporte o bien excluir al moroso reclamándole, además, los daños y perjuicios
causados (art 37 LGS). Para la exclusión del socio incurso en la causal solo se requiere de una
decisión del resto en tal sentido.
Resolucion parcial del contrato: muerte y exclusión del socio. Actos en competencia: El
contrato de sociedad colectiva se resuelve parcialmente con la muerte del socio o su exclusión.
i) En caso de muerte de un socio, es licito pactar que la sociedad continue con sus herederos
(menores o mayores), convención que obliga a estos sin necesidad de que se suscriba un
nuevo contrato, no obstante poder los sucesores condicionar su incorporación a la
transformación del ente y de su parte en comanditaria, evitándose asi asumir una
responsabilidad personal no deseada.
La ley 26499 incluyo en la LGS un nuevo articulo, el 94 bis, que dispone que frente a la
reducción a uno del numero de socios en las sociedades en comandita, simple o por acciones,
y de capital e industria, estas no se disuelven sino que se transforman de pleno derecho en
sociedades anónimas unipersonales. Al haber omitido el texto legal incluir a las sociedades
colectivas, no cabe a estas su transformación
ii) Puede también ocurrir la exclusión del socio, y que importa su eliminación de la sociedad,
sin o contra su voluntad existiendo justa causa y por haberse transformado en un elemento
perturbador de la buena marcha del ente. La ley privilegia asi la conservación de la empresa y
el interés social por sobre el particular del socio excluido.
Denominacion: La deminacion social puede incluir el nombre de uno o mas socios y debe
contener la indicación sociedad de responsabilidad limitada, su abreviatura o la sigla SRL. La
omisión de tal indciacion hace responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos
que en esas condiciones celebre (art 147 LGS). La sociedad no puede utilizar para su
designación una razón social.
Si uno de los socios cuyo nombre estuviera incluido en la denominación social se retirara de la
sociedad, prevalecerá (en principio y según la fama alcanzada por el ente), la proteccionde la
denominación por sobre la del nombre de aquel, no siendo por tanto necesaria su
modificación.
Numero máximo de socios: La ley 11654 limitaba el numero máximo de socios a veinte, sin
contar entre estos a los empleados que posteriormente se incorporan al ente y en tanto no
superaran los cinco. Con la sanción de la LGS, dicho numero fue aumentando.
En la actualidad el numero de socios no puede exceder de cincuenta. La ampliación de la cifra
respecto de la originalmente prevista tuvo en vista lograr la transformación de algunas de las
muchas sobredimensionadas sociedades anónimas de familia existentes al tiempo de la
modificación de la LGS, y generar un mayor interés por el tipo.
Si la violación al topo de socios permitido (cincuenta) se produjera al tiempo de constituirse la
sociedad (nulidad originaria), la solución de la cuestión variara según el limite legal sea
considerado como requisito tipificante o solo como requisito esencial
Capital social: La naturaleza particular del tipo también se traslada a su capital, el que se divide
en cuotas sociales, haciendo “… que las participaciones de los socios no adquieran, por lo
menos al momento de la constitución, un valor abstracto e independiente de la persona del
socio, sino que cada una representa la suma de todos los derechos y de todas las obligaciones
de cualquier socio…”
Puede razonablemente coincidirse con quienes sostienen que nos encontramos frente a
bienes muebles incorporales, registrables o susceptibles de publicidad registral
Diferencia con las partes de interés y las acciones: En función de su particular naturaleza, cabe
distinguir:
i) A las cuotas sociales de las partes de interés en que aquellas, a diferencia de estas: a) son
partes alícuotas (su unidad esta contenida un numero exacto de a veces en el todo, es decir,
en el capital; b) siempre son cesibles; c) fijan el primer limite a la responsabilidad de su titular;
d) son susceptibles de embargo y venta
ii) Respecto de las acciones, se diferencian en que: a) mientras las cuotas sociales son muebles
incorporales registrables, las acciones se asimilan a títulos valores; b) mientras que las cuotas
sociales solo dan derecho a un voto, las acciones pueden otorgar hasta cinco votos (art 161 y
216 LGS)
Al establecer la LGS que el capital social se divide en cuotas, inhibe su representación en títulos
(art 146 LGS). Tal imposibilidad de representación es una característica insalvable del tipo.
La ley impone a los socios la división del capital en cuotas, a su vez indivisible y de igual valor
(pesos diez o sus múltiplos; art 148 LGS). Sin perjuicio de que la LGS nada dice al respecto, el
contrato puede disponer la existencia de cuotas que otorguen preferencias a sus suscriptores
(respecto de ,a administración o de la distribución de beneficios) en la medida en que no se
viole la limitación de resulte leonina (art 13 LGS). Tambien es posible que el contrato
establezca la elección de gerentes por categorías, dando asi a un socio o grupo de socios la
posibilidad de designar uno o mas gerentes, en caso de gerencias colegiadas.
Prestaciones accesorias: Los socios pueden contribuir al patrimonio del ente realizando
prestaciones accesorias que no integran su capital. Consisten en deberes de naturaleza social y
estatutaria, que no implican desembolsos de sumas de dinero (art 50 inc 3 LGS). Tales
prestaciones: i) tienen que resultar del contrato, que debe precisar su contenido, duración,
modalidad y régimen de retribución, asi como las sanciones en caso de incumplimiento; ii) solo
pueden modificarse de acuerdo con lo estatutariamente convenido; iii) Su transmisión
requiere la conformidad de las mayorías necesarias para la modificación del contrato social,
salvo pacto en contrario (art 50 inc 4 LGS)
Las prestaciones accesorias pueden consistir en servicios personales de los socions, quienes no
garantizan su efectividad
Copropiedad de cuotas: Las cuotas sociales son indivisibles, por lo que, cuando exista
copropiedad sobre estas, se aplican las reglas del condominio.
La sociedad puede exigir a los copropietarios la unificación de la representación para el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones sociales (art 156 y 209 LGS)
Derechos reales sobre cuotas: Usufructo: Los socios pueden otorgar derecho de usufructo
sobre sus cuotas, y tanto su constitución como cancelación deben inscribirse en el Registro
Publico (Art 156 LGS). El usufructuario tiene derecho a percibir las ganancias obtenidas, y que
no incluyen las pasadas a reserva o capitalizadas, pero si las correspondientes a las cuotas
entregadas por la capitalización.
El ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de socio, inclusive la participación de
los resultados de la liquidación, corresponden al nudo propietario.
Prenda y embargo: Los socios pueden prendar sus cuotas, las que también pueden ser objeto
de embargos u otras medidas precautorias (art 156 LGS)
En caso de constitución de prenda o de embargo judicial, los derechos corresponden al
propietario de las cuotas. En tal situación, el titular del derecho real o embargo queda obligado
a facilitar el ejercicio de los derechos del propietario mediante algún procedimiento que los
garantice, correspondiendo al propietario la atención
Preferencia y fijación judicial del valor de las cuotas: Cuando al tiempo de ejercitar el derecho
de preferencia, los socios o la sociedad impugnen el precio de las cuotas, deberán hacer saber
aquel valor que consideran ajustado a la realidad. De no haber acuerdo, y salvo que el contrato
prevea otras reglas para la solución del diferendo, la determinación del precio provendrá de
una pericia judicial (art 154 LGS).
Las costas del procedimiento estarán a cargo de la parte que pretendio el precio mas distante
del fijado por la tasación judicial (art 154 LGS).
En cuanto al procedimiento de determinación, la LGS no contiene previsiones especificas, por
lo que la solución en doctrina difiere en cuanto a la aplicación de: i) el proceso de
conocimiento abreviado al que remite el art 15 LGS; ii) del régimen de amigables
componedores dispuestos en el art 773 CPCCN; iii) un procedimiento sumarísimo, sin
recepción de prueba, que evite transformar la cuestión en un pequeño litigio
Incorporacion de los herederos: El contrato puede prever la incorporación de los herederos del
socio, pacto que resulta obligatorio tanto para estos como para los socios supérstites (art 155
LGS). Como la ley solo alude al supuesto de incorporación de la totalidad de los sucesores, es
ilícito el acuerdo que prevea sumar a algunos y excluir a otros.
El legislador otorga al heredero un paliativo al disponer que las limitaciones contractuales a la
transmisibilidad de las cuotas resultan inoponibles a las cesiones que aquel realice dentro de
los tres meses de su incorporación (art 155 LGS)
Si el contrato nada dijera respecto de los herederos, estos se incorporan a la sociedad en tanto
sucesores del causante en todos sus bienes, salvo que se diera respecto de ellos, algún
supuesto de limitación en la transmisión dispuesto a tenor del art 153 LGS (primer párrafo)
Garantia: Siendo que caben a los gerentes idénticos deberes que a los directores de las
sociedades anónimas, también les es exigible la garantía a aquellos impuesta (art 256 LGS).
La inspección General de Justicia autoriza que para sociedades de responsabilidad limitada de
reducida magnitud y capital inferior al minimo previsto en el art 186 LGS, se fije una caucion
menor a la impuesta para directores de anónimas
Designacion. Plazo: Corresponde a los socios la elección y revocación de los gerentes, siendo
necesario a tal efecto el voto de la mayoría del capital social que participe del acuerdo, salvo
que el contrato exija una mayoría superior. Tambien pueden elegirse gerentes suplentes para
casos de vacancia. Si la gerencia se tornara acéfala o inoperante por falta de quorum y no se
hubieran designado suplentes, parece razonable que en casos de existencia de sindicatura le
corresponda a esta nombrar un reemplazante y convocar a reunión de socios que subsane la
ausencia.
La designación del gerente puede hacerse por tiempo determinado, ya sea en el contrato o
posteriormente , por resolución de socios. Asimismo puede hacerse por plazo indeterminado.
Resulta de aplicación el art 60 LGS, por lo que toda designación o cesación de gerentes debe
ser inscripta en los registros correspondientes, e incorporada en el legajo de la sociedad.
Revocabilidad: El gerente, aun cuando hubiera sido designado en el contrato social, puede ser
removido por decisión de la mayoría de los socios en cualquier tiempo y sin invocación de
causa, salvo existencia de pacto en contrario. Esta revocabilidad no puede ser limitada,
excepto cuando la designación fuera condición expresa para la constitución de la sociedad;
conservara su cargo hasta el dictado de la sentencia judicial que ordene el apartamiento, salvo
que su separación provisional sea dispuesta cautelarmente. Cualquier socio puede reclamar
judicialmente la remoción con invocación de justa causa. Los socios disconformes con la
remoción, tienen derecho de receso.
Reunion de socios: En las sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el art 299 inc 2
LGS, los socios deberán reunirse en asamblea a fin de resolver sobre los estados contables,
previa convocatoria dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio (art 159 LGS)
Notificaciones. Domicilio de los socios: La sociedad debe cursar toda comunicación o citación a
los socios al domicilio por estos denunciado en el instrumento de constitución, o al ultimo que
posteriormente y en sustitución de aquel hubieran indicado a la gerencia (art 159 LGS)
Mayorias: La LGS efectua una doble distinción según estos modifiquen o no el contrato social.
i) el principio general de que cada cuota solo da derecho a un voto (art 161 LGS)
ii) y las limitaciones de orden personal previstas para los accionistas de la sociedad anónima,
que les impiden votar acuerdos relativos a operaciones en que tengan por cuenta propia o
ajena un interés contrario al de la sociedad.
Mayorias y resolución modificatorias del contrato: Es necesario que el contrato establezca las
reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su modificación, la mayoría deberá
representar como minimo mas de la mitad del capital social. En defecto de regulación
contractual, se requerirá el voto de las tres cuartas partes del capital social (art 160 LGS)
Si un solo socio representara el voto mayoritario, se necesitara, además, el voto de otro (art
160 LGS)
Mayorias y resoluciones no modificatorias del contrato social: Las resoluciones sociales que no
conciernan a la modificación del contrato se adoptan por mayoría del capital presente en la
asamblea o participe en el acuerdo, salvo que el contrato exija una mayoría superior (art 160
LGS)
Actas: Toda acta que refleje la deliberación de un órgano colegiado debe labrarse en un libro
especial (art 73 LGS). Aquellas propias del órgano de gobierno se vuelcan, en el caso de las
sociedades de responsabilidad limitada, en el comúnmente denominado libro de reunión de
socios.
Este debe llevarse con las formalidades de todo libro contable, y las actas allí volcadas deben
confeccionarse y firmarse por los gerentes y los socios designados al efecto dentro de los cinco
días de celebrada la reunión.
La LGS no requiere inmediatez entre el acto y su transcripción-
Los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por tres años (art 162
LGS)
Forma: Las sociedades anónimas solo pueden ser constituidas por instrumento publico.
En cuanto a las reformas del contrato, no necesariamente deben redactarse en escritura
publica.
Existen supuestos en los que la regla no se aplica, previendo la LGS o leyes especiales la
constitución de sociedades sin la obligación de recurrir a la escritura publica.
Son los casos: i) constitución sucesiva de sociedades anónimas ii) constitución de sociedad
entre herederos forzosos iii) constitución de sociedad por los acreedores quirografarios del
fallido
Modos de constitución: La LGS prevé dos formas de constitución para la sociedad anónima:
por acto único o por suscripción
Constitucion por acto único: Si la sociedad se constituye por acto único, el instrumento de
constitución debe contener los requisitos del art 11 LGS.
Ademas, el estatuto debe disponer: i) respecto del capital social, su naturaleza, clases,
modalidades de emisión y demás características de las acciones, y en su caso, su régimen de
aumento ii) la suscripción del capital, el monto y la forma de integración y, si corresponde, el
plazo para el pago del saldo adeudado, no puede exceder de dos años iii) la elección de los
integrantes de los órganos de administración y de fiscalización, fijándose el termino de
duración en los cargos.
Todos los firmantes del contrato se consideran fundadores, a los que caben responsabilidades
diferenciadas a las del socio durante el iter constitutivo y, en ocasiones, un régimen
remuneratorio particular. Si el contrato no consignara mandatarios especiales para realizar los
tramites de constitución, se entiende que cualquiera de los representantes estatutarios se
encuentra autorizado
Constitucion por suscripción publica: Las sociedades anónimas pueden constituirse, por
suscripción mediante la intervención de promotores. Corresponde a estos redactar un
programa de fundación, por instrumento publico o privado, que debe someterse a la
aprobación y registración por la autoridad de contralor. Para el caso de que la autoridad de
contralor no se expidiera sobre las condiciones legales y reglamentarias del programa dentro
de los quince días hábiles cualquier promotor podrá recurrir ante el Tribunal de apelación que
atienda los recursos contra las decisiones del juez de Registro, de manera fundada y dentro del
quinto dia. Obtenida la aprobación, este deberá presentarse para su inscripción en el Registro
Publico en el plazo de quince días.
El programa debe contener: i) nombre, edad, estado civil, etc de los promotores ii) las bases
del futuro estatuto iii) un detalle de la naturaleza de las futuras acciones iv) debe también
determinar la entidad v) el programa debe detallas las ventajas o beneficios eventuales que los
promotores proyecten reservarse
Producida la registración del programa, comienza a correr un plazo de tres meses para su
suscrición por terceros (los futuros accionistas). El banco interviniente deberá preparar en
doble ejemplar el contrato de suscripción y donde se consignara: i) nombre, edad, estado civil,
etc de los suscriptores ii) el numero de las acciones suscriptas iii) el anticipo de inegracion en
efectivo cumplido iv) las constancias de la inscripción del programa v) la convocatoria de la
asamblea constitutiva
Transcurridos los tres meses sin que se hubiera cubierto la suscripción, los contratos hasta
entonces firmados se resolverán de pleno derecho y el banco deberá restituir de inmediato a
cada interesado el total entregado, sin descuento alguno. Si las suscripciones excedieran el
monto previsto, una asamblea constitutiva decidirá su reducción a prorrata o aumentara el
capital hasta el monto de las suscripciones
Capital social. Suscripcion e integración: El capital social no puede ser inferior a la suma que el
Poder Ejecutivo determine para el tipo. Este importe, que es regularmente actualizado según
la política económica, mayormente se relaciona con la intención de restringir o aumentar el
uso de la anónima según la envergadura del negocio propuesto.
El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. Su
integración, cuando se tratara de dinero en efectivo, puede hacerse de manera diferida y
siempre que sea inicialmente de al menos el 25%. Una vez inscripta la sociedad, la suma
retenida por el banco queda liberada para su restitución. La integración también se tiene por
satisfecha mediante la manifestación hecha por el escribano publico autorizante en la escritura
de constitución, de que por ante el los socios fundadores hacen entrega de los fondos a los
administradores y que estos los reciben a los fines indicados.
Cuando se trata de aportes no dinerarios, estos deben integrarse totalmente
Mora en la integración: La integración en tiempo y forma del aporte se relaciona tanto con el
normal funcionamiento del ente como la manera con que los derechos sociales habran de ser
ejercidos por los suscriptores. El socio que no cumple: i) incurre en mora por el mero
vencimiento del plazo convenido o desde la inscripción de la sociedad ii) debe resrarcir los
daños e intereses iii) sufre la suspensión automática del ejercicio de los derechos inherentes a
las acciones en mora, lo que importa la imposibilidad de asistir a asambleas, percibir
dividendos
Efectos. Sanciones: Frente a la mora, la sociedad puede optar por:
i) Procurar la ejecución del contrato de susscripcion, forzando al moroso a integrar el saldo,
con mas sus intereses y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al ente. Satisfechos
los importes adeudados, el socio recobra el status perdido respecto de las acciones en mora,
pudiendo reclamar los dividendos no prescriptos
ii) En los casos en que el estatuto lo prevea, la sociedad puede disponer que los derechos de
suscripción correspondientes a las acciones en mora sean vendidos en remate publico.
Seran a cargo del moroso los gastos del remate y los intereses moratorios, sin perjuicio de la
responsabilidad que le cupiera por los daños. El precio de venta podrá ser inferior a los aportes
pendientes de integración
iii) El estatuto también puede establecer que se produzca la caducidad de los derechos del
moroso, previa intimación a integrar un plazo no mayor de treinta días, con perdida de las
sumas abonadas
Aumento de capital dentro del quíntuplo: El estatuto puede prever la posibilidad de aumentar
el capital social hasta su quíntuplo. El aumento hasta el quíntuplo debe hacerse en
concordancia con el art 245 y que sanciona con la nulidad la decisión que excluya el derecho
de receso de los accionistas disconformes o agrave las condiciones de su ejercicio. Una vez
cubierto el quíntuplo, la previsión estatutaria se agota, no siendo posible la inserción de una
nueva clausula de contenido similar
Aumento del capital sin previsión estatutaria del quíntuplo. Aumento sobre el quíntuplo: La
ausencia de la clausula del quíntuplo, o en caso de aumento por sobre este, corresponde a la
asamblea extraordinaria disponer el aumento del capital.
Aumento del capital en sociedades que hacen oferta publica: En las sociedades anónimas
autorizadas a hacer oferta publica de sus acciones, la asamblea puede aumentar el capital sin
limite alguno ni necesidad de modificar el estatuto, mediante decisión de asamblea ordinaria.
La sociedad debe comunicar tanto a la autoridad de contralor como al Registro Publico la
suscripción del aumento de capital, a los efectos de su registro.
Para el caso de que el aumento se efectuara mediante la oferta publica de acciones, la emisión
deberá sujetarse, bajo pena de nulidad absoluta, al régimen legal de oferta publica
Reduccion voluntaria (o efectiva o real): Cuando el capital exceda las necesidades del ente para
la consecución de su objeto, o como cifra de retención se torne en un impedimento para una
distribución racional de utilidades, los socios pueden voluntariamente resolver su reducción.
Su conveniencia debe ser resuelta por asamblea extraordinaria, y abonada por un informe
fundado del sindico, de contar el ente con órgano de fiscalización
TEMA 4: LA ASAMBLEA
Para su normal funcionamiento la sociedad requiere de la celebración de reuniones periódicas
de sus socios, para que “constituidos en cuerpo deliberativo, decidan sobre las cuestiones
vinculadas con la marcha de la sociedad y el mejor logro del objeto social”. Esa reunión de
accionistas organizada para su funcionamiento en forma de colegio y de acuerdo con lo
establecido por la ley y el estatuto, es la asamblea.
Tipos de asamblea: La LGS asigna a cada tipo de asamblea una competencia especifica, por lo
que las extralimitaciones y exorbitancias vician de nulidad los acuerdos alcanzados
Asamblea ordinaria: Corresponde a la asamblea ordinaria (art 234 LGS) considerar y resolver
cuestiones relacionadas con: i) el balance general, distribución de ganancias ii) la designación,
remoción, responsabilidad y remuneración de directores, sindicos y miembros del consejo de
vigilancia iii) aumentos de capital dentro del quíntuplo iv) también es competencia de la
asamblea ordinaria, para el caso de sociedades que hacen oferta publica de sus acciones,
resolver sobre la disposición o gravamen de parte sustancial de los activos del ente cuando ello
no se realice en el curso ordinario de los negocios
Asamblea extraordinaria: Son materia de la asamblea extraordinaria (art 235 LGS) los asuntos
que escapan a la competencia de la asamblea ordinaria, como ser: i) el aumento de capital
sobre el quíntuplo ii) el rescate, reembolso y amortización de acciones iii) la fusión, escisión,
transformación y disolución de la sociedad iv) el nombramiento, remoción y retribución de los
liquidadores v) la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de
nuevas acciones vi) la emisión de debentures y su conversión en acciones y la emisión de
bonos
Asamblea unanima: La asamblea unánime es aquella, ordinaria o extraordinaria, que reúne a
los socios que representen la totalidad del capital social y en la que las decisiones se adoptan
con la unanimidad de las acciones con derecho a voto. Puede celebrarse aun sin publicación de
la convocatoria (art 237 LGS)
Asambleas especiales: El estatuto puede prever diversas clases de acciones, con derechos
diferentes (salvo dentro de una misma clase, en que todas las acciones confieren los mismos
derechos).
No obstante ello, cuando la asamblea deba adoptar resoluciones que afecten los derechos de
una clase de acciones, se requiere el consentimiento o ratificación de dicha clase, y que se
prestara en asamblea especial regida por las normas de la asamblea ordinaria
TEMA 5: EL DIRECTORIO
El directorio: El directorio es un órgano social necesario y permanente, de actuación y de
ejecución. Es necesario por cuanto la sociedad no puede constituirse ni operar sin la existencia
de su órgano de administración; y es permanente por que este es el encargado de la actividad
gestora orientada al logro del fin social
Remuneracion: El directorio recibe en retribución de sus tareas un monto máximo que por
todo concepto no puede exceder del 25% de las ganancias, según criterio de los accionistas
(art 261 LGS). Dicho monto máximo se limita al 5% cuando no se distribuyan dividendos, y se
incrementa proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar aquel limite cuando se reparta
el total de las ganancias
Deberes
El estándar del buen hombre de negocios: Según prevé el art 59 LGS, los administradores y
representantes de la sociedad deben actuar con la lealtad y con la diligencia de un buen
hombre de negocios.
Tal referencia a un standard jurídico importa reconocer un margen de discrecionalidad o
espacio autónomo de decisión que permite a los miembros del órgano elegir entre cualquiera
de las opciones razonables que se lres presenten dadas las circunstancias del caso particular, al
tiempo que se les impone la previsión de acontecimientos que no resulten absolutamente
desacostumbrados para la actividad de la empresa, según la experiencia común.
Capacidad requerida para el ejercicio del cargo: La ley exige que quienes actúen como sindicos
deben ser abogados o contadores públicos, con titulo habilitante, o sociedades con
responsabilidad solidaria constituidas exclusivamente por estos profesionales
Control de legalidad: A efectos de cumplimentar sus tareas, la sindicatura cuenta con amplias
funciones que le permiten solicitar información, indagar e investigar todo lo concerniente al
desarrollo de la vida societaria. Ello no importa una autorización para entrometerse o dificultar
el normal desenvolvimiento de los demás órganos sociales.
La tarea de la sindicatura se circunscribe al control de legalidad de las labores de la
administración. Le corresponde fiscalizar que estas se ajusten a la ley, el estatuto y
reglamento, y a las instrucciones que dentro de tales parámetros y según su competencia
emanen de la asamblea.
Consejo de vigilancia: El consejo de vigilancia resulta ser un órgano social facultativo, que tiene
como misión permanente fiscalizar los aspectos formales de la administración social y
controlar su gestión, a veces colaborando, con cargo de informar periódicamente a los
accionistas. Puede incluso coexistir con una sindicatura, compartiendo con esta en
oportunidades atribuciones y funciones.
Este órgano se integra con entre tres y quince accionistas, que deben ser designados por la
asamblea por categorías o por voto acumulativo si asi se solicitara oportunamente. Alguna
doctrina sostiene la posibilidad de integrar el consejo con personas jurídicas en tanto sean
accionistas.
Por nuestra parte (Balbin) habida cuenta del carácter personal e indelegable de la función de
fiscalización (art 293 LGS) entendemos que el ejercicio de la sindicatura solo corresponde a
personas físicas.
Los miembros del consejo de vigilancia son reelegibles indefinidamente, y, al igual que los
directores, pueden ser revocados en sus cargos ad nutum por la asamblea
Atribuciones y deberes: El art 281 LGS enumera a lo largo de siete incisos de aplicación
ineludible, los que pueden ser ampliados dado su carácter omnicomprensivo, las atribuciones,
funciones y facultades especificas del consejo de vigilancia
1) Fiscalizar la gestión del directorio: Esta es la primera y mas importante función del consejo.
Cuenta para ello con amplias atribuciones, pudiendo examinar la contabilidad social, los bienes
sociales, realizar arqueos de caja por si o por intermedio de peritos, recabar informes sobre
contratos celebrados o en tramite de celebración.
2) Convocar a asamblea: El consejo puede convocar a asamblea cuando lo estimara
conveniente, o cuando asi le fuera requerido por accionistas que representen al menos el 5%
del capital social.
3) Control de merito y conveniencia: El estatuto puede prever que determinadas clases de
actos o contratos no podrán celebrarse sin la previa aprobación del consejo
4) Eleccion de los miembros del directorio: Cuando asi lo establezca el estatuto, corresponderá
al consejo de vigilancia la elección de los miembros del directorio, sin perjuicio de su libre
revocabilidad por la asamblea
5) Formular observaciones: Tambien le corresponde presentar a la asamblea sus observaciones
sobre la memoria del directorio y los estados contables
6) Designacion de comisiones: El consejo puede designar una o mas comisiones para examinar
o investigar cuestiones o denuncias de accionistas o para vigilar la ejecución de sus decisiones.
Unipersonalidad. Metodo seguido por la LGS: El legislador ha optado por mantener la anterior
formula general del art 1 LGS, suprimiendo el requisito de la pluralidad. Su nueva redacción
alude ahora a “una o mas personas” para concluir en nuevos segundos y terceros párrafos que
“la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima” y que no puede
hacerse “por una sociedad unipersonal”
La ley 26994 agrego a la LGS una nueva norma por la cual la reducción a uno del numero de
socios deja de ser causal de disolución, imponiendo en cambio la transformación de pleno
derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en
sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el termino de tres meses.
En los tipos mencionados el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de
socios hace anulable el contrato (art 16 LGS) transformándose estas en anónimas
unipersonales de pleno derecho
Requisitos: El art 1 LGS dispone que la sociedad anónima unipersonal solo puede constituirse
como sociedad anónima.
Tratandose la SAU de una especie de sociedad anónima, la ley le impone los mismos requisitos
de constitución que para esta, lo que incluye un capital minimo.
La LSG agrega al presupuesto común de que el capital sea expresado en moneda argentina,
que en el caso de las sociedades unipersonales este sea “integrado totalmente en el acto
constitutivo”.
La ley se aparta asi del criterio general seguido para las anónimas pluripersonales, no siendo
posible diferir la integración siquiera en casos de posterior aumento.
En cuanto a su denominación social, esta puede incluir el nombre de una o mas personas de
existencia visible y debe contener la expresión “sociedad anónima unipersonal”, su abreviatura
o la sigla SAU.
Nada impide que el contrato constitutivo prevea la incorporación de otros socios, de modo
que la anónima unipersonal pase luego de ello a ser plural. La norma del art 164 (que obliga a
la utilización de la sigla SAU, junto a la denominación social, resulta un impedimento para que
la incorporación se efectue sin modificación del contrato social, lo que se hubiera evitado si
para ambas especies anónimas, unipersonales o plurales, la Ley impusiera consignar junto a su
denominación únicamente la sigla SA
Fiscalizacion estatal permanente: A los supuestos previstos en el art 299 LGS y que imponen
fiscalización estatal permanente para el funcionamiento, disolución y liquidación de
sociedades, la ley ha incorporado un nuevo inciso que incluye las sociedades anónimas
unipersonales. De esta forma el legislador las ha puesto al mismo nivel, en materia de control
por el Registro Publico, que a las sociedades que hacen oferta publica de sus acciones, sin
reparar en la dimensión o actividad que en definitiva tenga la sociedad. La razón es que la
utilización de la unipersonalidad pudiera facilitar la comisión de fraudes
Representante legal.
¿En cuanto tiempo puede integrarse el saldo del capital social inicial?
En un plazo no mayor a 2 años desde la firma del instrumento de
constitución de la sociedad por acciones simplificada.
¿Existen modelos del instrumento de constitución de una sociedad por acciones simplificada?
¿Qué documentos le pueden exigir los bancos a una SAS para abrir una cuenta?
Constancia de CUIT.