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UNIDAD 1
PUNTO 1: DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO
Derecho publico y derecho privado constituyen los dos grandes sectores en los cuales se divide el derecho
positivo (conjunto de N.J q rigen en un estado en un momento determinado). Entre nosotros, por herencia de la
tradición jurídica del continente europeo, ha subsistido la dicotomía y se han formulado numerosos criterios
tendientes a precisar los limites y contenidos de ambas categorías.

CRITERIOS DE DISTINCIÓN
1) tesis q distingue según la fuente creadora: (superada) considera al derecho público como una creación
del estado, y al derecho privado como una creación de los particulares en virtud del principio de
autonomía de la voluntad. Critica: existen N. dictadas por el estado q tienden a regular la vinculación
jurídica entre dos personas.
2) Tesis q distingue según el interés protegido: el derecho publico estaría destinado a la protección del
interés general y el d privado a la tutela de los intereses particulares. Critica: el d privado tb busca
proteger el interés general.
3) Tesis q distingue según la naturaleza del sujeto: cuando ese sujeto es el estado u otra persona jurídica
publica, la relación jurídica es parte del d público; cuando intervienen los particulares, la relación
jurídica quedaría en reglas del d privado. Critica: muchas veces el estado actúa como ente privado (ej:
cuando quiere alquilar un edificio para la instalación de una escuela).
4) Tesis q distingue según la posición de las partes en la relación jurídica: (criterio c mayor
preponderancia) si la relación se da con igualdad es d privado, si se da la superioridad de alguna de las
partes es d público. Larenz, dice q este criterio es el mas aproximado, pudiendo afirmarse q en el d
privado predomina la coordinación y en el publico la supraordenacion y subordinación.

PUNTO 2: RAMAS DEL DERECHO PÚBLICO


1) Derecho Constitucional: la rama troncal del d público es el derecho constitucional, puesto q la
constitución es el fundamento de todo ordenamiento jurídico. Estudia la organización de los poderes del
estado y los derechos y deberes fundamentales del individuo frente al estado y en relación con los otros
individuos. El d constitucional extiende su influencia tb a las reglas de d privado, entre ellas la del d
civil. En nuestra constitución aparecen reconocidos los derechos y garantías individuales q en el ámbito
civil merecen tutela particular (ej. El d a la intimidad mencionado en la CN).
2) Derecho Administrativo: es el conjunto d N. y principios q rigen el ejercicio de una de las funciones del
poder: la administrativa. Por ello, se lo define como el régimen jurídico de la función administrativa y
trata del circuito jurídico del obrar administrativo. Antes se entendía q había una escasa relación entre el
d civil y administrativo, hoy se advierte q numerosas instituciones pueden estar reguladas por ambos
derechos:
- la capacidad de las personas, si bien se regula por d civil, se modifica en algunos aspectos del d
administrativo por imperio de leyes especiales.
- La autorización para el fundamento de personas jurídicas, q el código civil defiere a la ley o al PE, y q se
halla reglamentada por leyes especiales.
- El dominio publico y privado de los bienes, la determinación de la condición jurídica de tales bienes
corresponde al d civil, pero la forma de afectación de estos bienes, el uso directo o indirecto de la
comunidad, es materia del derecho administrativo.
- La expropiación, esta prevista en el código civil, pero sus requisitos básicos están en la CN y ha sido
regulada por leyes locales.
3) Derecho Financiero: es la disciplina q tiene por objeto el estudio sistemático de las N. q regulan los
recursos económicos q el estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus
fines.
4) Derecho Penal: en su faz subjetiva es el reflejo de la facultad q el estado tiene de describir las figuras
delictivas y determinar y ejecutar las penas q corresponden a los hechos q en ellas se encuadran. El juez
es el q impone la pena, por lo tanto hay una supremacía del estado (q acusa) y el particular (q se
defiende).
5) Derecho Internacional Publico: conjunto de N. q rigen las relaciones de los estados entre si y también
las de estos con ciertas entidades q, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. Las N.
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internacionales, se incorporan al d positivo interno por vía de la ratificación q de el hace el congreso de
la nación y a partir de ese momento constituyen ley suprema de la nación. Gran influencia en el d civil,
por ejemplo el pacto de san José de costa rica (d a replica).
6) Derecho Procesal: d de los procesos judiciales, reglas de un “juego” absolutamente estrictas q deben
seguirse para llegar al final (civil o penal). Hay un sujeto q se impone a los demás: el juez, q es el q
decide (supremacía del estado).

PUNTO 3: DERECHO PRIVADO


El derecho privado es básicamente el d civil en cuanto este es el d común q tiende a regular todas las relaciones
jurídicas q el hombre tiene o puede establecer con otros sujetos de derecho sin consideración a sus calidades
personales o profesionales.

CONCEPTO DE DERECHO CIVIL


Conjunto de N. reguladoras de las relaciones ordinarias y más generales de la vida, en q el hombre se
manifiesta como tal, es decir, como sujeto de derecho y de patrimonio, y miembro de la familia, para el
cumplimiento de los fines individuales de su existencia, dentro del concierto social (Felipe Clemente De
Diego).

EL DERECHO CIVIL COMO CIMIENTO DEL DERECHO PRIVADO


El derecho privado conoce hoy en día otras ramas además de la civil, por ejemplo, el d comercial, trabajo, etc.
Pero lo q no puede desconocerse es q el derecho civil constituye la base común de todo d privado. Las otras
ramas pueden predicar cierta especialidad, pero justamente por ser derechos especiales reconocen en el d
común o d civil un ordenamiento completo e integrador de esas mismas ramas especiales, como se dice
actualmente, actúa como tejido conectivo de todo el d privado.

PUNTO 4: ORIGEN DEL DERECHO CIVIL


Nace en el d romano, legado jurídico más grande de los pueblos de la antigüedad. El d privado actual es una
evolución del d romano. El imperio romano se extendió por mil años, y tuvo diferentes etapas:
1) Monarquía: el d civil se encontraba reducido a los usos y costumbres, los q estaban fuertemente
arraigados y constituyeron el germen de todas las leyes q después habrían de aparecer.
2) Ley de las 12 tablas: (republica) primera expresión legal; aparentemente habrían recogido la tradición
helénica, pero básicamente consagraron las costumbres conocidas y practicadas. Se sostiene hoy en día
q ellas contenían formulas procesales para casos previstos y enumeraban los d de los ciudadanos
romanos q la comunidad estaba dispuesta a proteger. Regularon los D del acreedor sobre el deudor, el
matrimonio, la sucesión, etc.
3) El imperio del derecho romano: en la republica se dio una evolución, donde se empezaron a dictar
sucesivas leyes q morigeraron algunos principios de las 12 tablas. Mas q por las leyes, el D romano
encontró cause para su desarrollo en la actividad de un magistrado: EL PRETOR; y en la tarea de los
juristas q interpretaron el D vigente. Como decíamos, uno de los desarrollos fundamentales del D
romano aparece por vía de lo q se denominaba “D honorario o D pretorio” (el D nacido de la actividad
jurídica creadora del pretor).
a. En el año 367 a.C. se crea una magistratura a cargo de un funcionario llamado “pretor urbano”,
cuya función era la de declarar el sentido de la letra de la ley en la resolución de los casos q se
planteaban entre los ciudadanos romanos. Además de resolver los casos concretos, comenzaron a
formular por escrito una enumeración de los D y reclamaciones q hallarían protección bajo su
magistratura; esto se conoce con el nombre de “El Edicto” (durante la época del imperio de
Adriano, se dio una formulación definitiva al edicto, a la q se la denomino como “edicto
perpetuo”, de esta forma el D honorario llego a ser un D establecido, mas libre y nuevo). El D
honorario estaba integrado por un conjunto de medios de defensa procesal y q en ocasiones llego
a constituir una esfera jurídica diversa del D romano, lo q dio origen a la división del D romano
en D civil y D pretorio, aunq estos estaban enlazados. Ambos derechos se llegaron a fundir con
lo q se conoce en la edad media como “recepción”.
b. El ius civile era el D propio de los ciudadanos romanos, las conquistas fueron creando un
intercambio entre los ciudadanos romanos y otros pueblos; de allí nació la necesidad de regular
esas relaciones y de resolver los conflictos q se planteaban. Para ello se creo la institución del
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PRETOR PEREGRINO, q tenia como función regular situaciones entre ciudadanos no
romanos y entre ciudadanos romanos y no romanos, asi nació una nueva versión del D romano:
D de gentes.
c. Actividad de los juristas: una de las primeras funciones era intervenir en la formulación y
redacción de negocios jurídicos, en la esfera procesal, los juristas procedían a la redacción o la
instrucción verbal de la parte de un caso concreto para elegir el medio procesal adecuado al fin
buscado; una tercera actividad era la de respuesta, q era la opinión q el jurista daba frente a
alguna consulta (iuris consultus), gozaban de gran autoridad e incluso asesoraban a los políticos.
Esta labor dio origen a la jurisprudencia.
d. Durante el principado la jurisprudencia (nombre de la actividad de los juristas), adquiere
máxima relevancia. En la época del Imperio se dio un acontecimiento denominado “Ius
respondendi”, q era una suerte de favor imperial por el cual se reconocía a ciertos sujetos el D de
dar respuestas q gozaban de un valor q no tenían las opiniones de los juristas no reconocidos
oficialmente. En esta época se dividieron en dos escuelas: la de Sabino (Sabinianos) y la de
Proculo (proculeyanos).
e. Entre los principales autores se encuentran Gayo (con su obra denominada “Insitutas”, primer
ejemplo de exposición sistemática de los principios elementales del D privado); Papiniano
(característico por su lógica, su valoración de las necesidades practicas, etc.).
f. Con posterioridad a Papiniano, se puede decir q la actividad creadora de la jurisprudencia
romana declina, pues los grandes juristas parecen consagrados mas q a elaborar nuevos
principios a fijar en su conjunto la doctrina oficial de su tiempo, es decir, actuaron mas como
órganos del poder imperial y colaboradores del príncipe q como creadores libres.
g. Sin embargo, en esta época aparece Ulpiano y q se refirió no solo al D civil, sino tb al D público
y administrativo. Luego aparece Paulo, quien desarrollo obras de D civil y D honorario.
4) Imperio absoluto: (D post clásico) este periodo se caracteriza desde el pto de vista político por el
gobierno absoluto y por la influencia q tal organización del estado refleja en la vida jurídica. Las
constituciones imperiales pasan a ser la única fuente del D reconocida; se elimina el Ius respondendi
para privar de importancia a las opiniones de los juristas e incluso trata de limitarse severamente la
libertad intelectual de los jueces al desconocerse la validez de las opiniones de los juristas precedentes y
limitarse la facultad de elección de los magistrados respecto de la doctrina, lo q se concreto a través de
la “ley de citas”, q solo reconocía valor legislativo a las obras de Papiniano, Ulpiano, Paulo, Modestito y
Gayo, señalando q cuando hubiera opiniones contradictorias, el juez debía seguir la de la mayoría y en
caso de empate debía prevalecer la de papiniano.
Compilaciones: La necesidad de recoger las disposiciones legislativas emanadas del imperio, generalmente bajo
la forma de constituciones hizo q nacieran las “compilaciones”. Las dos primeras se conocen como “Código
Gregoriano” (realizada entre los años 291 y 292 en Oriente y tiene como objeto el D privado) y “Código
Hermogeniano” (un complemento del anterior). La obra q tubo un reconocimiento oficial fue el “Código
Teodosiano”, tiene predominio el D publico, aunq tb hay disposiciones del D civil, tubo gran influencia en
oriente, donde recién fue sustituido por la “Codificación Justinianea” y en occidente sobrevivió aun a Justiniano
a través de la influencia q tubo en las leyes romano-bárbaras.

Compilación Justinianea: en el s. VI el emperador Justiniano decide concentrar el D en una recopilación


definitiva en la cual estuviese contenido todo el D. Esta obra, a la q se la conoce con el nombre de “Corpus
Iuris”, se divide básicamente en cuatro partes:
-Institutas: constituyen un tratado elemental del D q, originalmente, estuvo destinado a la sustitución de la obra
de Gayo como texto de enseñanza del D, pero a la vez fue un Código y tuvo fuerza de ley.
-Digesto: parte más valiosa y extensa. Contiene extractos de los escritos de 39 juristas, de los cuales 34
pertenecían a la era de la jurisprudencia clásica, entre los q se encuentran Ulpiano, Paulo, etc. Cada fragmento
tiene una inscripción q contiene el nombre del jurisconsulto y la indicación de la obra q se ha sacado.
-Código: contiene constituciones imperiales desde Adriano hasta Justiniano e importantes rescriptos de tiempos
anteriores a Constantino,
-Novelas: leyes especiales dictadas por Justiniano después de la terminación de su propio código.
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La legislación Justinianea ha recopilado las dispersas y difícilmente abarcables fuentes del D romano. Se ha
dicho por algún autor, q la obra de Justiniano es un monumento q condensa la herencia y la transmite a la
conciencia jurídica y al pensamiento europeo.

Influencia del D romano luego de la disgregación del imperio: pese a la disgregación del imperio como
consecuencia de las invasiones bárbaras, el D romano continúo ejerciendo una influencia notable y ello se
advierte en diversos fenómenos.
-Leyes “romano-bárbaras”: compilaciones ordenadas por reyes germánicos establecidos en Occidente q
intentaron concretar un D codificado para sus propios pueblos y para sus súbditos romanos. En esta categoría se
incluyen algunos textos como el conocido “Breviario de Alarico”, cuya finalidad fue dar a los romanos q
habitaban dentro del reino visigodo un código q sirviera para eliminar las oscuridades y contradicciones q se
encontraban en las fuentes del derecho; esta compuesto con extractos de diversas obras, colocadas sin ningún
orden, sacados del código gregoriano, hermogeniano y teodosiano, también aparecen obras de Paulo, Gayo, etc.
-Idéntica finalidad q el Breviario tuvo la “Lex Romana Burgundiorum”, q constituye un código unitario y
orgánico dividido en 46 libros q tubo las mismas fuentes q el anterior y se le agregan N. e instituciones del D
germánico.
-Edicto de Teodorico, compilación ordenada por ese rey, al q debía ser observada tanto por los godos como por
los romanos. Se trato de una colección de N. para los casos mas frecuentes, cuya finalidad fue aclarar y afirmar
principios ya vigentes.
-Liber Iudiciorum, tubo importancia en le territorio Español.

La recepción: bajo el nombre de “recepción” se conoce un fenómeno ocurrido en el siglo XI/XII, por el cual el
D romano vino a constituirse en sinónimo del D común de todos los pueblos de Europa Occidental, en
particular de los estados q hoy constituyen Alemania, España, Francia e Italia. El redescubrimiento del código
Justiniano se produce por obra de los estudiosos de la universidad de Bolonia, q constituyen la escuela de los
glosadores.
La imponencia de la obra de Justiniano, justifico su divulgación, y los estudiantes de todas las comarcas q
concurrían a Bolonia la llevaron a sus propios países, donde constituyo materia de estudio y aun de aplicación
practica para la resolución de casos judiciales. A este fenómeno se lo llama “recepción”.

Recepción en Alemania: la mas sentida recepción del D romano se produjo en lo q hoy es Alemania, donde se
lo recibió casi en su totalidad y vino a suplantar la mayor parte del D germánico. Esto tiene una explicación de
carácter político, q toda la edad media vio en el emperador alemán al sucesor de los emperadores romanos, por
ende era razonable q en ese imperio subsistiera el D romano y el código Justiniano fuera considerado, como las
leyes de los emperadores alemanes, D imperial.
Por otro lado, la recepción en Alemania reconoce una causa común con el mismo fenómeno ocurrido en otros
lugares de Europa, q es la influencia q emano de la universidad de Bolonia (donde se desarrollaron las escuelas
de los glosadores y posglosadores).

Recepción en España: cuando los Visigodos llegaron a España tenían su propio D, de origen germánico y
consuetudinario; a su vez los hispanorromanos tenían el suyo q, era superior a de los Visigodos.
Los reyes visigodos fueron grandes legisladores, y asi el pueblo español se rigió por el D visigodo, el q nunca
estuvo definitivamente separado del D romano, y del cual fue tributario.
La primera legislación Visigoda son las leyes Teodoricianas, de fuentes exclusivamente romanas; luego
rigieron el código de Eurico, el breviario de alarico y el liber Iudiciorum (gran influencia, perduro aun en el
proceso de reconquista).
En el 771 se produce la invasión musulmana y llevo al fraccionamiento del D en dos mundos: el musulmán y el
cristiano. En esta etapa se pone el germen de los D de cada reino, territorio o comarca, q dan lugar a los
actuales fueros.
La recepción propiamente dicha se inicia en la baja edad media, especialmente por del rey Alfonso X, cuya
principal obra fue “Las Partidas”:
El rey manda a publicar, además de las partidas, el fuero real y el Especulo. Las partidas adoptaron el sistema
romano de división de libros, títulos y leyes; cada uno de los 7 libros o partidas esta precedido de un prologo
con explicaciones doctrinales de su contenido y de la división de la materia tratada; siguieron
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fundamentalmente al D romano y pese a q no tuvieron fuerza obligatoria hasta muchos años desp. De su
publicación, ejercieron una importante influencia en la cultura jurídica hispánica posterior.
Las partidas tuvieron fuerza de ley en indias y de allí la gran importancia q tiene la elaboración de D
hispanoamericano. En lo q hoy es nuestro país, tb tuvieron vigencia y constituyeron por lo tanto un cuerpo legal
sobre el cual se fundaba el ejercicio practico de la magistratura y la abogacía. Nuestro codificador Vélez
Sarfield tuvo gran conocimiento de ese texto y constituyen fuente primordial de muchas disposiciones de
nuestro código civil.

El D romano en Francia: la persistencia del D romano se debe, en primer lugar, a q las provincias del sur habían
sido conquistadas y latinizadas más temprano q el resto de Galia. Y los bárbaros q ocuparon enseguida esta
región fueron los Visigodos y Burgundios. De allí q en Francia, mas concretamente en las provincias del sur,
rigieran las leyes romano-bárbaras ya vistas, y tuvieran gran influencia a partir del s. XII XIII la codificación
Justiniano conocida por obra de las universidades.
En el norte, los francos conservaron sus costumbres primitivas y practicaron un sistema de ley personal. De esta
manera se da una división en Francia, los países de D escrito (prov. Del sur) donde se seguía el D romano; los
países de D consuetudinario (Prov. Del norte).

Derecho Canónico: factor importante en la evolución del D en la edad media, q es el D creado en esa era por los
órganos de la iglesia y q llego a plasmarse en el código de D canónico. Tuvo como fuente principal al D
romano, pero tiende a modificar en algunos aspectos. El D canónico continuo y profundizo la obra de
humanización de las instituciones romanas q ya se habían comenzado a producir por la influencia del
cristianismo a partir de la conversión de Constantino.
Contiene la prohibición de los intereses como medio de lucha contra la usura y desarrolla conceptos
fundamentales para el D moderno, como la idea de la causa, la del justo precio y el principio de la buena fe.

PUNTO 5: EL NACIMIENTO DEL DERECHO DEL TRABAJADOR

Desprendimiento del D civil por q este no resolvía adecuadamente los conflictos entre empleados/empleadores.
Hoy en día se da un debate, por la ubicación de este D, por q hay q tener en cuenta la permanente intervención
del estado en la regulación de múltiples aspectos de la relación laboral; la mayor parte de las disposiciones
laborales son de orden publico y por lo tanto inderogables para las partes y los beneficios otorgados al
trabajador son irrenunciables. Nacieron las denominadas convenciones colectivas de trabajo, acuerdos
otorgados por las entidades representativas de trabajadores y patrones de una misma actividad para la
regulación uniforme de las condiciones de trabajo.
El D del trabajador, surge en si para equiparar la situación del trabajador con el empleador.

El derecho comercial

Es común entre los civilistas la afirmación de q el D mercantil es un desprendimiento del D civil, sin embargo,
la doctrina moderna cuestiona esta idea; porq el nacimiento del D comercial se produce por la confluencia de
factores económicos, políticos y sociales q dan pie a la creación de instituciones autónomas para satisfacer las
necesidades de una clase social, la de los comerciantes. Este fenómeno aparece en el siglo XII en Italia, donde
había adquirido un desarrollo toda la actividad comercial.
El D mercantil fue en un principio un D consuetudinario, es decir, nacido de los usos y costumbres de los
comerciantes y ajeno, por ende, al D escrito.

Jurisdicción consular: gran influencia en la evolución y el desarrollo de la importancia del D comercial lo tuvo
la jurisdicción mercantil, constituida por jueces q no eran magistrados profesionales, sino meros comerciantes
del lugar, q fallaban de acuerdo a los usos y costumbres q ellos conocían. Esta jurisdicción se la conoció con el
nombre de “jurisdicción consular”. Se prohibía la intervención de abogados.

Estatutos: los usos y costumbres mercantiles se volcaron en N. escritas q se conocen como “estatutos”,
contenían una regulación bastante completa de la actividad profesional mercantil, de sus relaciones, la quiebra,
etc. Se trata pues, de un D corporativo q determina las condiciones de acceso a la profesión y reglamenta las
operaciones comerciales.
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La internacionalización del D comercial:


Una de las carac. Del D comercial es la tendencia a su internacionalización. En la edad media, la
internacionalización se vio favorecida por dos hechos: la celebración de “ferias” y las “cruzadas”.
Debido a las dificultades del transporte, los comerciantes se reunían en ciudades para concretar sus operaciones,
en este periodo ellos estaban protegidos, fueron tradicionales algunas ferias de Alemania, Francia, pues allí
podía llegarse desde todos los ptos de Europa.
Las ferias se desarrollaban por un tiempo: en ese periodo era necesario concluir los negocios y asegurar su
cumplimiento. Con el comercio actual ha perdido su razón de ser, se busca unificar con el D civil.
Las cruzadas jugaron un rol importante, pues engendraron un movimiento comercial, dando origen a las
relaciones entre oriente y occidente; a la vez, se debió organizar una vasta ayuda financiera para las armas
cristianas.
A partir del S. XV el epicentro del comercio de desplaza del mediterráneo al resto de Europa, ello se debe a q la
toma de Constantinopla prácticamente cierra el mediterráneo y a la vez el descubrimiento de América genera
nuevas expectativas.
Sin embargo, ello no produce el decaimiento del D comercial; por el contrario, en Francia el D mercantil se
transforma tb en D escrito.
Como conclusión, el D mercantil es una rama del D privado cuyo origen es independiente del D civil, q
encuentra legislación, jurisdicción y doctrina propias, basada en distintos principios del D civil y q se
caracteriza por su expresión internacional.
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UNIDAD 2

PUNTO 1: ETAPAS ANTERIORES A LA CODIFICACIÓN


ETAPAS ANTERIORES A LA CODIFICACIÓN
1) RECOPILACIÓN:
• Recopila las leyes según algún método q puede ser cronológico o cualquier otro
• No elimina a las normas derogadas, ni efectúa coordinaciones entre las normas
• Sentido: dar seguridad a los gobiernos
• Ej.: la recopilación hecha en la Península Ibérica q tuvo vigencia en América Latina. Recopilación
castellana
• Defecto principal: incluía normas q habían entrado en desuetudo

2) CONSOLIDACIÓN:
• Recopila las leyes según algún método como puede ser cronológico o cualquier otro
• Determina cuáles las normas vigentes realmente: elimina normas derogadas, aclaraba las disposiciones
q se habían modificado
• Antecedente: el primero se encuentra en los Estados Prucianos (lo q hoy es Alemania) q fueron los
primeros en animarse a dictar códigos con formas más o menos modernas
• Ej.: El trabajo realizados por Freitas: Consolidacacao das leis civis

CODIFICACIÓN
CONCEPTO: única ley q se caracteriza por la sanción y publicación, la homogeneidad del contenido, la
exclusividad y la sistematización
CARACTERES:
1) UNICIDAD: cuerpo único, sancionado, publicado y declarado obligatorio por el Estado en un solo
momento, donde están todas las normas de la rama del derecho a la cual él se destina
2) HOMOGENEIDAD: trata de una sola materia ⇒ civil, comercial, minería, navegación
3) EXCLUSIVIDAD: no hay normas de esa materia fuera del código. Ej.: Art. 22 de nuestro código civil:
lo q no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este Código, no puede tener fuerza de
ley en derecho civil, aunq anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una
ley general, sea por una ley especial.
4) SISTEMATIZACIÓN: expone la rama del derecho de q se trata en forma ordenada y coherente,
conforme a un método
5) VENTAJAS DE LA CODIFICACIÓN:
• Facilita enormemente el conocimiento, interpretación, aplicación, enseñanza
• Evita dudas acerca de la vigencia de textos en determinadas materias
• Contribuye a la seguridad jurídica (q yo sepa la norma q se me va a aplicar)

PUNTO 2: EL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO


ANTECEDENTES DE SU SANCIÓN
El proceso moderno de codificación del Derecho Civil comienza en la segunda mitad del S 18 con la
pretensión de concretarla en distintos Estados germanos, lo q finalmente se logra con el Derecho General
Territorial de los Estados Prusianos (1794).
En el territorio alemán la labor codificadora continúa durante el siglo 19, pero carece de ejemplaridad por
cuanto es excesivamente territorial o local, y porq queda empequeñecida por el Código Napoleón, el q incluso
influye en los códigos o leyes territoriales germanas.
Entre Savigny y Thibaut se dieron debates doctrinarios acerca de la conveniencia o no de la codificación en
Alemania. Previo al proceso q conduce a la sanción del Código Civil Alemán q entrara a regir el 1º de enero de
1900. La Federación Germánica era tan débil q aparecía más nominal q real, por esto se da la tentativa de
codificar los derechos territoriales, cuyo resultado fue el Derecho Prusiano. Con posterioridad al Código
Napoleón un espíritu agudo observó q la redacción y consagración de un código al estilo del Código Civil de
los franceses podía servir de vehículo para la unificación de Alemania. Así en 1814 el jurista Thibaut publica
una obra bajo el título “Sobre la necesidad de un Derecho civil para Alemania”.
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Esto motivó la réplica de Savigny q publicó un trabajo q se denomina “De la vocación de nuestro siglo para la
ciencia del Derecho”. Savigny desarrolla en este trabajo, para refutar las ideas de Thibaut, una teoría sobre la
naturaleza histórica del derecho, unida a un esquema de los momentos principales de la historia de su desarrollo
y contrapuesta, como concepción histórica, a la concepción racionalista dominante hasta entonces.
SAVIGNY ⇒ el derecho no tiene una existencia independiente, sino q es propio del pueblo, al igual q el
idioma, las costumbres y la organización. Todos estos elementos enlazados en un todo en virtud de la
convicción común del pueblo (“espíritu del pueblo”), es decir q el derecho nace como una necesidad interna del
pueblo y no de forma casual y arbitraria. El derecho para Savigny y la escuela histórica esta sometido al
movimiento y desarrollo de toda expresión del pueblo, es un elemento cultural jamás estancado o inmutable, es
el pueblo el q presenta la necesidad de desarrollar el derecho. Con esto, se entiende q el cuestionamiento de
Savigny a la codificación se funda en q podía llegar a detener o impedir el efecto creador del espíritu del pueblo
q segrega las normas jurídicas. Es notable q erró en el argumento porq el derecho siguió progresando a través
de las interpretaciones de autores y jueces, y también a través de reformas legislativas.
El código Alemán es un texto breve donde aparece por primera vez una Parte General con derecho de
obligaciones, derecho de cosas, derecho de familia y derecho de sucesiones. La idea de existencia de una Parte
General dentro del código tuvo frutos y tuvo repercusión en la interpretación incluso del Código civil argentino
porq nuestro codificador también había incorporado al texto de nuestro Código de 1869 disposiciones q eran
aplicables a todo el ordenamiento privado civil.

FUENTES DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO:


1) DERECHO ROMANO: no sólo refiere al derecho legislado sino también el de los tratadistas q Vélez
conocía bien: Vinnio, Heinecio, Cujas. Y también Vélez fue un estudioso de los romanistas de la época: Maynz,
Mackeldey, Molitor, Ortolan, Savigny.
También se dice q el derecho romano es una fuente indirecta porq Vélez conocía las Partidas

2) DERECHO HISPÁNICO: leyes de la metrópoli sancionado para las indias y otros textos como las Partidas
de Alfonso el Sabio q tuvieron fuerza de ley en las Indias aunq no tenían sanción oficial

3) DERECHO PATRIO: A partir de 1810 de manera incoherente, los sucesivos gobiernos provinciales van
dictando leyes aisladas q conforman el derecho patrio. Ej.:
- obras legislativas de la Asamblea del año 13
- ley del 20-3-1833 q autorizó al gobierno a dar dispensas para contraer matrimonio: las
cuestiones relativas al matrimonio, divorcio, nulidad, fueron excluidas de la jurisdicción
eclesiásticas y se creó el Ministerio de Menores
- leyes especiales dictadas por las provincias

4) CÓDIGO NAPOLEÓN: y sus comentaristas: Zachaiae, Aubry y Rau, Troplong, Toullier, Demolombre,
Duraron, Marcadé, Merlin, Mourlon, Laurent, Pothier
Trabajos monográficos, ej. Martou y Mourlon para privilegios
Códigos de la época: sardo, toscazo, de Parma, de las Dos Sicilias, el de Holanda, italiano, del estado de Nueva
York
Códigos de los Estados alemanes
El Código Napoleón es el resultado de ideas filosóficas y jurídicas y ante la aspiración de los revolucionarios de
sustituir definitivamente el Derecho civil q regía hasta la Revolución Francesa. En el período intermedio entre
la Revolución y la codificación se fueron dictando normas civiles, pero es con Napoleón Bonaparte en 1804
donde realmente se da el Código Civil francés.
Características del código:
- preciso
- resultado de conciliación de esfuerzos de juristas formados en el derecho escrito y/o
consuetudinario
- tiene preeminencia del derecho q provenía de la costumbre de París aunq también fue importante
el Derecho Romano en materia de contrato y obligaciones y el Derecho Canónico en lo referente
a la familia
- influencia de la revolución francesa: LIBERTAD CONTRACTUAL y eliminación de todos los
resabios del feudalismo ⇒ se manifestó en el carácter absoluto del D de propiedad individual
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- Introduce el principio de la autonomía de la voluntad
- Responsabilidad civil basada en la culpa

5) EL ESBOCO DE FREITAS: de ideas progresistas, conocedor de la obra de Savigny

PARTES DEL CÓDIGO


Nuestro código comienza con dos títulos preliminares:
1) “De las leyes”
2) “De los modos de contar los intervalos del Derecho”
A partir de allí se descompone en 4 libros
1) “De las personas” ⇒ trata de las personas en general en la primera sección
“De los derechos personales en las relaciones de familia” en la segunda sección
2) “De los derechos personales en las relaciones civiles” ⇒ se regulan obligaciones, hechos y actos jurídicos y
contratos
3) Trata de los derechos reales
4) “De los derechos reales y personales. Disposiciones comunes” ⇒ trata de sucesiones, privilegios y
prescripción.

A esta metodología de división se le hacen algunas críticas como:


- ubicación del titulo de los hechos y actos jurídicos, metido entre las obligaciones y los contratos, cuando en
realidad tiene una aplicación general a todo el ordenamiento como él mismo lo dice en la nota puesta al
principio de la Sección
- ubicación del capítulo de las cosas, con el q comienza en libro 3, siendo q ellas no son sólo objeto de los
derechos reales, sino también de otras situaciones o relaciones jurídicas

PUNTO 3: LOS GRANDES PRINCIPIOS DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO


• LA LIBERTAD CONTRACTUAL (principio de autonomía de la voluntad):
Para nuestro codificador la palabra empeñada en el contrato debe respetarse como la ley misma (Art. 1197)
Vélez Sarsfield agregó también q el ejercicio de un derecho no puede dar nunca lugar a un hecho ilícito (Art.
1071)
De todas formas, la jurisprudencia le agrega a este principio alguna dificultad en lo referido a intereses
usurarios y otras conductas abusivas. En el Art. 953 dispone q el objeto de los actos jurídicos debe ser conforme
a la moral y las buenas costumbres

• EL CARÁCTER ABSOLUTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD:


En la nota al artículo 2513, refiriéndose a la facultad del propietario de destruir la cosa, Vélez dice “…toda
restricción preventiva tendría más peligros q ventajas. Si el gobierno se constituye en juez del abuso, ha dicho
un filósofo, no tardaría en constituirse juez del uso y toda idea de propiedad y libertad sería perdida”
Vélez igualmente reconoció limitaciones al dominio, fundadas en el derecho administrativo y relaciones de
vecindad.

• LA RESPONSABILIDAD CIVIL BASADA EXCLUSIVAMENTE EN EL DOLO Y LA CULPA


Art. 1067: “no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto
exterior q lo pueda causar, y sin q a subagentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia”

PUNTO 4: LA “GRAN REFORMA” AL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO DE 1968 (LEY 17711)

• EL ABUSO DEL DERECHO (Art. 1071)


Texto anterior a 1968: “el ejercicio de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal no puede
constituir como ilícito ningún acto”
Reforma de 1968: “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no
puede constituir como ilicito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerara tal al q contraríe los fines q aquélla tuvo
en mira al reconocerlos o al q exceda los limites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”
10

• LA IMPREVISIÓN (Art. 1198)


Texto anterior a 1968: “los contratos obligan no sólo a lo q esté formalmente expresado en ellos, sino a todas
las consecuencias q puedan considerarse q hubiesen sigo virtualmente comprendidas en ellos”
Reforma de 1968: “los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo q
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o
continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos
extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo
principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al
riesgo propio del contrato.
En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos.
No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora.
La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato”

• LA LESIÓN (Art. 954)


Texto anterior a 1968: “es nulo el acto practicado con los vicios de error, de dolo, de simulación o fraude”
Reforma de 1968: “Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación.
También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes
explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja
patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Se presume, salvo prueba en contrario, q existe tal explotación en caso de notable desproporción de las
prestaciones.
Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el
momento de la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se
operará a los cinco años de otorgado el acto.
El accionante tiene opción para demandar la nulidad o reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas
acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda”

• LA MORIGERACIÓN DEL CARÁCTER ABSOLUTO DE LA PROPIEDAD (Art. 2512; 2513)


Artículo 2512: “Cuando la urgencia de la expropiación tenga un carácter de necesidad, de tal manera imperiosa
q sea imposible ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la
propiedad privada, bajo su responsabilidad”

Artículo 2513
Texto anterior a 1968: “Es inherente a la propiedad, el derecho de poseer la cosa, de disponer o de servirse de
ella, de usarla y gozarla según la voluntad del propietario. El puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla;
tiene el derecho de accesión, de reivindicación, de constituir sobre ella derechos reales, de percibir todos sus
frutos, prohibir q otro se sirva de ella o perciba sus frutos; y de disponer de ella por actos entre vivos”
Reforma de 1968: “Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y
gozarla conforme a un ejercicio regular”

LA RESPONSABILIDAD POR RIESGO (Art.

PUNTO 5: OTRAS REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO


ETAPA ANTERIOR A LA LEY 17711
- LEY 2.393 DE MATRIMONIO CIVIL: El 12 de noviembre de 1888 se sancionó la ley 2.393 de matrimonio
civil q sustituyó el régimen matrimonial del Código Civil. Era una reforma necesaria, pues el sistema del
Código excluía a los no católicos de la posibilidad de celebrar matrimonio.
Esta ley fue a su vez modificada en 1968, por la ley 17.711, y sustituida por la ley 23.515, promulgada el 8 de
junio de 1987

- LEY 11.357 DE AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DE LA MUJER: La ley 11.357, sancionada
el 12 de septiembre de 1926, amplió considerablemente la capacidad civil de la mujer casada.
11
La capacidad y los derechos de la mujer se han venido extendiendo hasta la plena igualdad civil y la
eliminación de toda forma de discriminación

- LEY DE ADOPCIÓN 13.252: Nuestro código no reguló la adopción, la q fue introducida por la ley 13.252,
hoy sustituida por la ley 19.134

- LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 13.512: El codificador había prohibido la división horizontal de la


propiedad (Art. 2617). Ello fue derogado por la ley 13512, sancionada el 30 de septiembre de 1948, y todavía
vigente

- LEY DE USUCAPIÓN Y CATRASTO 14.159: La ley 14.159 del 3 de octubre de 1952, estableció normas
sobre catastro y reglamentó como juicio contencioso el procedimiento de adquisición de inmuebles por
prescripción. Se encuentra vigente en lo sustancial

- LEY “ÓMNIBUS” 14.394 (BIEN DE FAMILIA, CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO,


AUSENCIA): La ley 14.394 del 30/12/1954 estableció importantes reformas en materia de capacidad para
celebrar el matrimonio, simple ausencia y presunción de fallecimiento.
También incorporó el “bien de familia”, inejecutable por deudas posteriores a la constitución como tal.
Aunque no se encontraba previsto en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, éste incluyó el
divorcio vincular (Art. 31), por primera vez en la historia de la legislación nacional. La vigencia de ese texto
fue suspendida (decreto ley 4070/1956), y luego sustituida por la ley 23.515 q reglamentó nuevamente esa
forma de disolución del matrimonio

PUNTO 6: OTRAS REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO

ETAPA POSTERIOR A LA LEY 17.711

- LEY DEL NOMBRE 18.248: Las aisladas disposiciones existentes en esta materia, fueron sustituidas por la
ley 18.248, q la reguló de manera completa. Esta ley ha recibido sucesivas reformas parciales

- LEY DE PREHORIZONTALIDAD 19.724: La ley 19.724, denominada de prehorizontalidad, fue sancionada


el 6 de julio de 1972

- LEY DE FUNDACIONES 19.836: La ley de fundaciones, que completa un vacío del Código, se encuentra en
vigor a partir del 25 de septiembre de 1972, bajo el número 19.836

- LEY DE MARCAS Y SEÑALES 22.939: El régimen de marcas y señales, como modo de identificación del
ganado mayor y menor, omitido por el Código Civil y recogido por los códigos rurales, se incorporó a la
legislación nacional por la ley 22.939 el 6 de octubre de 1983

- LEY DE FILIACIÓN Y PATRIA POTESTAD 23.264: Una de las reformas más trascendentes a partir de la
de 1968 es la producida por la ley 23.264, sancionada por el Congreso de la Nación el 25 de septiembre de
1985.
Se refleja particularmente en los ámbitos de filiación, estableciendo la equiparación absoluta entre los hijos
nacido dentro y fuera del matrimonio, y la patria potestad que pasa a ser ejercida de manera conjunta por ambos
padres.
Pero además produjo reformas en otras materias como la capacidad, el domicilio, etc.

- LEY DE MATRIMONIO CIVIL 23.515: La otra reforma importante q ha sufrido nuestro Derecho de familia
proviene de la ley 23.515 q sustituyó a la Ley de Matrimonio Civil 2.393.
Entre otras múltiples modificaciones, resulta importante recordar q este régimen restablece el divorcio vincular,
q estaba suspendido desde 1956

- LEY DE FIDEICOMISO 24.441: La ley 24.441, generalmente denominada de financiamiento de la


construcción, constituye uno de los avances más notables de la legislación argentina en los últimos años. Ello
12
porque incorporó el contrato de fideicomiso, q permite crear patrimonios de afectación q no pueden ser
agredidos por los acreedores de ninguna de las partes; y el leasing, un contrato de gran difusión en la economía
contemporánea. Además se hicieron algunas reformas al Código Civil en materia de cesión de créditos.

PUNTO 7: EL CÓDIGO DE COMERCIO


13
UNIDAD 3
PUNTO 1: CONCEPTO DE FUENTE
existen al menos tres acepciones de la palabra fuente:
- Se refiere al origen de la norma
- se vincula a la idea de cómo el ordenamiento jurídico ha llegado a obtener su actual forma y contenido,
es decir, q trata de encontrar porq las instituciones del D son como son en la actualidad.
- Responde a la idea de donde o como nace el D vigente en un momento determinado, es decir, cuales son
las formas de producción o creación de las NJ obligatorias en un estado, y q constituyen por lo tanto el
D positivo.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES


FUENTES FORMALES: dotada de autoridad, de obligatoriedad en virtud del mandato del mismo
ordenamiento legislativo. Desde este pto de vista la ley es la principal fuente del D, pero como la costumbre tb
suele ser reconocida por el ordenamiento como obligatoria, bajo ciertas circunstancias, se la incluye entre las
fuentes formales, también la jurisprudencia.

FUENTES MATERIALES: no tiene autoridad u obligatoriedad nacida del mismo ordenamiento positivo, pero
q constituye factor o elemento q contribuye a fijar el contenido de la NJ, al conocimiento del D y a su mas
certera aplicación. Ej: la ley de divorcio vincular, la doctrina.

• nuestro sistema tiene una base romanista, ya q pertenecemos al sistema continental europeo.

PUNTO 2: LA LEY
CONCEPTO
Es una norma jurídica de alcance general, dictadas por escrito por el legislador.
CARACTERES
- La obligatoriedad: carácter imperativo de la ley, es decir q como consecuencia de haber sido establecida
por el estado, obliga a todos (art. 1 C.C).
- La generalidad: la ley se establece para un número indeterminado de personas o de hechos. La ley se
aplica de manera permanente desde el día de su puesta en vigencia hasta su derogación.
- Justicia: la ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes. Desde otro pto de vista,
la justicia de la ley esta tb vinculada a su adecuación a la constitución, es decir a la supremacía
constitucional.
- Autenticidad: debe emanar del poder con función legislativa ejercido en forma legítima.

CLASIFICACIONES MÁS IMPORTANTES


Ley en sentido formal: toda norma emanada del PL conforme al mecanismo constitucionalmente determinado.
La ley es de carácter general, es sancionada y escrita en forma razonada y reflexiva, es decir, no impuesta
arbitrariamente.

Ley en sentido material: toda N. general y obligatoria, emanada de una autoridad competente. Se incluyen las
leyes sancionadas por el congreso de la nación, las leyes provinciales, los decretos, etc.
En el artículo 31 de la CN se establece la jerarquía:
1) CN y tratados internacionales de DDHH
2) Otros tratados
3) Leyes
4) Decretos
5) Demás normas

Ley imperativa: la q excluye o suprime la voluntad privada, de tal modo q la regulación q establece se impone a
los interesados, los cuales no pueden modificarla ni apartarse de sus consecuencias. Ámbito: D de flia.
14
Ley supletoria: respetan la iniciativa y la voluntad de los particulares, limitándose a reconocer los efectos de
la voluntad o establecer los efectos de una regulación complementaria para el caso de q esa voluntad no se haya
exteriorizado. Ámbito: contratos.

Ley de orden publico: el orden publico se identifica con lo q interesa al orden social, o a las instituciones
fundamentales del estado.
Normalmente el orden público estuvo vinculado a las instituciones políticas del estado o a ciertas instituciones
fundamentales como la familia. Sin embargo, en épocas recientes, se ha advertido la existencia de algunos
aspectos particulares del orden publico q permiten caracterizar lo q se denomina orden publico económico y
orden publico social.
El orden publico económico importa q el estado puede regular, ciertos aspectos de la economía, aun en los
aspectos q quedan remitidos a las partes.
El orden público social, tiene trascendencia en algunas ramas del D, como por ejemplo en el D laboral donde el
estado impone con carácter obligatorio la regulación de muchos aspectos del contrato de trabajo.
A veces, se tiende a identificar la ley de orden publico con la ley imperativa, pero lo cierto es q no toda norma
imperativa es de orden publico, pero si toda ley de orden publico es imperativa (no puede ser dejada de lado por
las partes).
Algunas leyes dicen expresamente q son de orden publico y q por lo tanto son inderogables por los particulares.
Algunos autores dicen q es el mismo legislador quien debe calificar a la norma, pero este criterio ha sido
superado, y en la actualidad se dice q es el juez quien puede decir q una ley es inderogable.

PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LEY


• Iniciativa: forma en q nace la ley, puede promoverse del PL o PE (a partir de la reforma del 94).
• Debate: el proyecto ingresa a la cámara de origen donde se da un debate (si es rechazado no puede ser
tratado hasta el próximo año), si lo aprueban pasa a la cámara revisora.
• Sanción: acto por el cual el congreso aprueba un proyecto de ley (en nuestro D no basta con la sanción,
es necesaria la promulgación del PE), debe seguir el mecanismo establecido por la CN, de tal modo q se
de la aprobación del texto por ambas cámaras.
• Promulgación: acto por el cual el presidente atestigua la existencia de la ley y ordena a las autoridades q
la cumplan y q la hagan cumplir en todas sus partes. La puede vetar y de este modo vuelve a la cámara
de origen, si allí es aceptada con 2/3 partes frente a la cámara revisora, directamente pasa a ser ley.
Desde q el PE recibe la ley tiene 10 días para promulgarla o vetarla, si no sucede se da la promulgación
tacita.
• Publicación: hay una obligación de q las leyes sean publicadas para conocimiento general, y esa
publicación esta sometida, por regla general, la entrada en vigencia de una ley; no puede ser obligatoria
una ley q no es conocida. En el código civil se menciona q la obligatoriedad de una ley no se puede dar
hasta desp de su publicación y desde el día q ella lo determine. Si no hay una fecha específica, 8 días
desp de su publicación es obligatoria.

JERARQUÍA DE NORMAS Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN


La expresión supremacía constitucional apunta a q la CN, revestida de supra legalidad, obliga a q las N. y los
actos estatales se ajusten a ella; todo el orden jurídico político estatal debe ser compatible con la constitución
formal.
Dada la estructura general del estado, la supremacía constitucional reviste un doble alcance:
a) la CN prevalece sobre todo el orden jurídico del estado.
b) La constitución en cuanto federal, prevalece tb por sobre todo D provincial.

DEROGACIÓN DE LA LEY
Dejar sin efecto una ley, se da cuando hay un cambio tan sustancial q el legislador se da cuenta q su aplicación
es imposible o por la aparición de una costumbre contraria (desuetudo).La atribución de derogar es la del
mismo poder q la ha originado.
- adrogar: dejar sin efecto totalmente una ley.
- Modificar: dejar sin efecto el texto de una ley y reemplazarlo por otro.
- Subrogación: reemplazar su texto totalmente por otro.
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PUNTO 3: LA COSTUMBRE
CONCEPTO
Uso implantado en una comunidad y considerado por ella como jurídicamente obligatorio.
Costumbre como fuente formal: es norma jurídica. Proceso de incorporación de la costumbre al D: vía
legislativa, vía jurisprudencia, vía jurisprudencia o vía doctrina.
Costumbre como fuente material: conocimiento del mismo.

ELEMENTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO


• Objetivo: consiste en la existencia de un uso reiterado y q debe reunir ciertas condiciones, esas son:
- El uso, elemento material de la costumbre, es decir, q debe mediar una práctica de la comunidad o de
parte de la comunidad o de sujetos a los cuales se vincula el uso en su actividad. La voluntad de la
comunidad debe expresarse, manifestarse por el uso.
- Uniformidad del uso; si una parte de la comunidad acepta la práctica y otra parte la contradijera, no
podría deducirse la existencia de un uso q pudiera constituirse en NJ.
- La generalidad, quiere decir q el uso debe estar extendido en la comunidad, pero en realidad no es
necesario q lo practique toda la sociedad.
- La constancia del uso. La repetición de los actos q constituyen la practica o uso debe ser continua y de
previsible continuación, no hallándose interrumpida por periodos en los q se realicen actos distintos.
- La duración, la práctica debe mediar un uso prolongado.
- La materia del uso, es necesario q la practica o uso se produzca en actos atinentes a la vida del D; la
conducta externa reiterativa ha de moverse dentro del área jurídica.

• Subjetivo: consiste en la convicción q tiene la comunidad de q tal uso resulta jurídicamente obligatorio.
Este elemento ha dado lugar a numerosas expresiones por parte de los autores q, en general, se pueden
sistematizar en dos grupos:
- Los q sostienen q debe existir una cierta intención normativa de la comunidad, es decir, la voluntad de
crear un D a través del uso.
- Los q sostienen q debe tratarse de la mera conciencia o convicción d q se trata de una NJ obligatoria.
La rigurosa intención de crear D no existe nunca en la práctica, por eso la mayor parte de los autores se
inclinan por la segunda tesis.

Distinción entre costumbre y jurisprudencia

Costumbres: nace de la práctica de la comunidad y para resolver una cuestión concreta no es necesario q
haya sido aceptada o recogida por un tribunal. La prueba de la costumbre podrá realizarse por cualquier
medio.

Jurisprudencia: nace de la obligación de ciertos pronunciamientos, lo cual generalmente aparece recogido


en el mismo d positivo. La jurisprudencia son decisiones de los jueces en casos análogos (características
similares q hacen q la decisión q se ha tomado para un caso se aplique a uno similar). Las decisiones de los
jueces son dictadas para un caso concreto. El principio es q un norma de un tribunal no es obligatoria para
otro.

LOS USOS DEL TRÁFICO


De modo corriente y uniforme se observan en la práctica de los negocios jurídicos y especialmente en la de
los contratos. Tales usos son los q mas propiamente pueden recibir clasificación de usos jurídicos y aunq
no tengan la consideración y la fuerza de la costumbre, por faltarles la conciencia de obligatoriedad, les
corresponde empero una importante función interpretativa y supletoria de la voluntad de las partes.
Artículo 218/219, código de comercio: diferencia al uso de tráfico de la costumbre, y dice q va a prevalecer
la costumbre en caso de q un contrato de palabras no sea claro.

Fundamentos de la costumbre (¿por q la costumbre es una NJ?)


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a) Aprobación tacita del legislador: la costumbre es fuente del D si el legislador la reconoce
expresamente, por vía de remisión a ella, o tácitamente por vía de la no derogación. Critica: la
costumbre nace antes de q el legislador pueda reconocerla. Sin embargo, un profesor español sostiene
en gran medida esta tesis, al decir q el valor normativo de la costumbre lo recibe de la ley, q es la q
determina cuanto vale y en q circunstancia.
b) La escuela histórica: (savigny) el D consuetudinario no nace de la ley sino del espíritu del pueblo, q lo
segrega y lo transforma permanentemente como sucede con el lenguaje. Algunos miembros de la
escuela, sostienen q la convicción de la comunidad de q algo es jurídicamente obligatorio puede incluso
ser anterior al uso o practica.
c) La teoría de la voluntad:(moderna doctrina alemana) el D consuetudinario como todo D esta fundado
en la voluntad de una comunidad.
d) Doctrina de la misma naturaleza humana: la fuerza obligatoria de la costumbre deriva del pueblo q la
practica, su fundamento esta en la autoridad de la tradición.

CLASIFICACIÓN DE LA COSTUMBRE
- Secundum Legem: coincidente con lo q dice la ley. El legislador remite a la costumbre cambiando la
jerarquía de las fuentes.
- Praeter Legem: costumbre q se aplica cuando no existe una ley aplicable al caso.
- Contra Legem: costumbre contra la ley. Será fuente de D según la jerarquía de las fuentes. En el D
moderno, la costumbre es fuente supletoria, por lo tanto no es casi imposible pensar en contra legem
como fuente del D. algunos autores dicen q si existe una costumbre contra legem, es porq el legislador
no ha sabido captar la costumbre de una sociedad. En los casos jurisprudenciales se ha admitido q es
valida la postura efectuada en un remate mediante una seña, a pesar de q el código de comercio exija q
las posturas deben hacerse a viva voz.
- Costumbre local o general: si una costumbre general no se aplica en determinado lugar, ¿puede el juez
tomarla en consideración por q se aplica en la generalidad del territorio extenso?, la respuesta es no.

PRUEBA DE LA COSTUMBRE
Siendo la costumbre una NJ, en realidad debería ser conocida por el juez y no ser materia de prueba; sin
embargo esta tesis no corresponde con la realidad, pues los jueces no conocen las costumbres, por lo tanto es
coherente q el juez quiera requerir la prueba de la misma.
Algunos autores afirman q el tema puede decidirse en función de la notoriedad: si la costumbre es notoria y ha
sido ya reconocida por la jurisprudencia y en la doctrina, nada habrá q probar.

La costumbre en el D argentino
Antiguo articulo 17: la ley fuente primordial del D y la costumbre solo una fuente supletoria q podía funcionar
en los supuestos en los cuales la ley expresamente remitía la solución a ella, es decir, costumbre secundum
legem.
Luego de la reforma con la ley 17.711: admite la eficacia de la costumbre praeter legem, es decir, aquella q
tiende a solucionar los conflictos no reglados legalmente. Hay más preponderancia de la costumbre.

PUNTO 4: LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO


CONCEPTO
Constituyen una fuente reconocida expresamente por nuestro ordenamiento (art. 16 c.c).Idea rectora: son los
pensamientos directores de una relación existente o posible.

¿De donde emanan estos principios?:


a) iusnaturalistas: (Aftalión, garcía maynes) los principios generales del D son los principios del D natural
q emanan de la idea de justicia o naturaleza de las cosas.
b) Positivistas: (Coviello, De diego) son principios básicos del D vigente, q son postulados genéricos q se
abstraen de las NJ.
c) Criterio q combina ambas corrientes: dice q hay q combinar el positivismo con el iusnaturalismo.

Algunos principios:
- derecho a la igualdad
17
- nadie esta obligado a hacer lo q la ley no manda
- principio de la buena fe
- principio del no abuso del D
APLICACIÓN (CÓDIGO CIVIL ARGENTINO)

Si bien no son descalificables por arbitrariedad los pronunciamientos judiciales q suplen omisiones normativas
mediante la aplicación del art. 16, debe tenerse en cuenta q la integración no puede hacerse al mero arbitrio o
discreción del juez.
FUNCIONES
Puede entenderse q cumplen dos funciones:
- Como fuente: se sostiene generalmente q los Princ. Generales del D son tales en cuanto se recurre a
ellos para resolver las cuestiones q no tienen solución en la ley o las costumbres, como lo señala el art.
16. Por ende, el juez no puede dejar de fallar con el pretexto de oscuridad o silencio de la ley. Sin
embargo, esta tesis es criticada, por q se dice q a los principios no se los considera como fuente, sino q
indica al juez como suplir las lagunas de la ley. No son fuente, porq no son forma de creación del D,
sino raíz o fundamento de donde deriva la validez intrínseca o racional del contenido de las NJ
particulares. De este modo, cuando el juez tiene q resolver una cuestión q no esta prevista por la ley o
por la costumbre, los principios generales del D solo le proporcionan una fuente remota de inspiración
para la decisión q ha de tomar y un fundamento ultimo en el cual apoyarse, además de evitar q la
decisión no este en desacuerdo con el ordenamiento jurídico. Los principios no prevén una solución
exacta para el caso, sino q deberá ser obra la actividad creadora del juez.
- Como elemento de interpretación de la ley: es difícil q a través de la ley, las leyes análogas, la
costumbre, no se encontré regulación en las fuentes normales; por lo tanto, normalmente los principios
generales del D, servirán como elemento de interpretación de la ley y en este sentido, ello trae dos
consecuencias fundamentales: las posibles contradicciones entre las disposiciones positivas concretas se
resolverán sobre la base de los Princ. Generales; el Princ. General inspirador de una disposición q
ofreciere dudas nos dará la clave para su interpretación.

PUNTO 5: JURISPRUDENCIA
CONCEPTO
Alude a las decisiones emanadas de los tribunales q sientan doctrina al decidir las cuestiones sometidas a ellos.
IMPORTANCIA ACTUAL
El conocimiento de las sentencias judiciales o jurisprudencia es indispensable para el ejercicio profesional, y
para el correcto enfoque de cualquier litigio o proceso. Es tb fundamental para el labor de la doctrina, pues se
daría una visión muy parcial o abstracta del D si no se conociese la aplicación q los tribunales hacen de las NJ.
Ello se debe, a q los tribunales tienden a respetar las decisiones anteriormente vertidas sobre la cuestión de D.
esto sucede por diversas razones: porq los jueces se pueden considerar solidarios con la doctrina jurídica de sus
predecesores; por q los jueces tienen conciencia de una continuidad necesaria del D y modificar en cada caso
seria un desorden.

La jurisprudencia como fuente del D

Opiniones negativas: persisten en negar q la jurisprudencia constituya una fuente del D, garcía Amigo dice q la
jurisprudencia fija el sentido de la N, salva las contradicciones posibles y q es la mejor fuente de conocimiento
del D positivo, pero no tiene aptitud para crear NJ y su función es distinta de la legislativa. Albaladejo, sostiene
q ni en los casos de lagunas la jurisprudencia actúa como fuente, por q para eso están los principios generales
del D.

Opiniones positivas: dicen q la jurisprudencia es fuente del D. por ejemplo Marty y Raynaud dicen q la
jurisprudencia crea D cuando: la ley es demasiado lata, y los jueces precisan los conceptos en su aplicación,
resuelven casos no previstos por la ley, completan una ley insuficiencia.
Gesthin y Goubeaux, dicen q la jurisprudencia es creadora de D, pues en la interpretación de la ley es donde el
juez encuentra la ley aplicable. La creación tiene 3 aspectos:
- el juez precisa y completa
18
- elimina las antinomias
- adapta el D a la evolución de los hechos

Métodos de unificación de la jurisprudencia

a) el recurso extraordinario: en nuestro país la CSN tiene competencia originaria y competencia derivada
en cuanto puede entender en las cuestiones resueltas por tribunales inferiores, cuando llegan a ella por
vía del recurso extraordinario. De acuerdo con la estructura del recurso extraordinario, la corte
interviene en las denominadas cuestiones federales (cuando esta en juego la inteligencia de la CN o la
interpretación de una ley federal). Los pronunciamientos de la CSN, no son obligatorios para los
tribunales inferiores. Sin embargo, la notable autoridad moral de la CSN, asi como la certeza de q los
pronunciamientos contrarios al criterio de la corte, han de ser modificados por esta, conducen en
general a los tribunales inferiores a adecuar sus criterios a los de la CS.
b) Fallos plenarios: si por fuente material entendemos una fuente de conocimiento del D, podemos decir q
la jurisprudencia es fuente material, pero la podemos ver formal en caso de q los fallos de tribunales
sean obligatorios para jueces inferiores → fallo plenario. La importancia de estos fallos plenarios es q
son obligatorios, en pto a la doctrina de D establecida, para los jueces de primera instancia q dependen
de la cámara q lo dicto y para todas las salas q integren esa cámara.
c) El recurso de la casación: medio de uniformar la jurisprudencia por vía de un tribunal especial, o a
veces directamente por el tribunal supremo. El método mas conocido de la casación es el francés; por
ese recurso se impugnan las sentencias de los tribunales de apelación, de los jueces de paz o tribunales
de primera instancia q hayan sido dictadas con carácter definitivo. La idea originaria del tribunal de
casación fue imponer a los jueces el acatamiento a la ley; pero el mismo tribunal a agregado a ese
mismo causal la “insuficiencia de motivos” y la “ausencia de fundamento legal”. El tribunal de
casación se limita a decidir si la sentencia q viene recurrida es o no ajustada al D aplicable, y en caso de
q no lo sea, remite el expediente a otro tribunal para q dicte nueva sentencia. El tribunal de casación,
lleva a cabo una función reguladora de la jurisprudencia a través de esta prerrogativa de imponer su
propio criterio, con lo q en definitiva consigue la perdurabilidad de sus pto de vista; tiene
exclusivamente competencia en la materia de D, no de
Hecho ni o meramente procesales.

PUNTO 6: DOCTRINA
CONCEPTO
Está constituida por obras de los juristas expresados a través de libros, de los artículos, los comentarios a las
sentencias judiciales, las criticas de la legislación.
IMPORTANCIA
Hoy la doctrina tiene un gran desarrollo, tanto desde el pto de vista de la interpretación de los textos vigentes
cuanto en la formulación de propuestas para su mejoramiento. Actualmente, la obra de la doctrina no se realiza
únicamente a través de libros, sino tb por los comentarios de jurisprudencia o de legislación q aparecen en
revistas especializadas. Muchas instituciones realizan un gran labor en este campo como el colegio de
abogados, la asociación de abogados, etc.

PUNTO 7: OTRAS POSIBLES FUENTES DEL DERECHO CIVIL


LA EQUIDAD
Fuente no formal. Art. 1771, 1069, 907. el ordenamiento le pide al juez una indemnización equitativa.

EL DERECHO COMPARADO
Concepto: puede llamar a engaño en cuanto al contenido y la finalidad de lo q no es sino un método de
investigación en el ámbito de la ciencia jurídica. En efecto, el D comparado es la comparación científica de SJ
vigentes distintos o de un aspecto de los mismos y de las causas q los han producido y los efectos q han
resultado en los medios sociales respectivos.
El D comparado nos sirve para conocer mejor, comprender y profundizar el D propio.
19
Utilidad: de gran utilidad para el mejoramiento de la legislación, para la actividad doctrinaria y para la
enseñanza del D.
Primero cabe destacar q la mayoría de las legislaciones latinoamericanas han utilizado el D comparado para su
gestión. Nuestro código civil es un ejemplo de legislación inspirada en los modelos europeos, el esbozo de
Freitas, etc. Pero tb la legislación contemporánea se inspira en las soluciones q provienen de otros países.
En el ámbito de la doctrina es inexorable el conocimiento de lo q sucede en otros ámbitos nacionales. Doctrina
muy orientada a países europeos, en los últimos años tb EEUU.

El derecho comparado como fuente de D: es manifiesto q el D comparado, en cuanto puro método de


investigación, no puede constituir fuentes de D.
Sin embargo, es muy común q en las sentencias judiciales y los escritos de las partes q se traigan como
argumento una N de D extranjero.
La posibilidad de q el juez utilice el argumento de D extranjero requiere q ese D forme parte del sistema
jurídico romano germánico al q pertenecemos, o al menos un sistema jurídico compatible, como puede ser el
common law. La invocación permanente de la CS de los precedentes americanos, tiene q ver q nuestra
constitución de 1853/60 se inspiro en la de EEUU.
20
UNIDAD 4: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA LEY CIVIL Y COMERCIAL

PUNTO 1: INTERPRETACIÓN DE LA LEY CIVIL Y COMERCIAL

Concepto de Borda: interpretar la ley es establecer su recto sentido en relación a un caso dado

Concepto de Lliambias: interpretar es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa y
apreciar su eficiencia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente comprendidas en el
ámbito de su vigencia

Concepto de Rivera: interpretar es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa, y
apreciar su eficiencia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente comprendidas en el
ámbito de su vigencia

Concepto de Fontanarrosa: interpretar la ley significa desentrañar y precisar el contenido de la norma jurídica
formulada en ella, y delimitar su alcance. Dice a su vez que la interpretación de la ley puede ser considerada
desde 3 puntos de vista:
gramatical
1) del de los medios q utiliza
lógica

restrictiva
2) del de los resultados a que llega
extensiva (declarativa)

doctrinaria
3) del de los sujetos q la realizan judicial o forense
legislativa o auténtica

CLASES DE INTERPRETACIÓN

SEGÚN LOS SUJETOS Q LA REALIZAN:


- LEGISLATIVA O AUTÉNTICA ⇒ Es realizada el mismo legislador al votar una nueva ley destinada a
esclarecer su voluntad, expresada en una ley anterior.
Crítica: actualmente la tendencia es a limitar lo más posible la facultad del legislador de interpretar sus propias
leyes, para no detener con una declaración auténtica y universalmente obligatoria el libre desenvolvimiento del
derecho, q se realiza merced a la obra de la doctrina y la jurisprudencia (DE RUGGIERO).

- JUDICIAL ⇒ es la realizada por los tribunales de justicia, como paso previo a la aplicación de la ley a un caso
concreto.
La interpretación judicial difiere de la interpretación auténtica en que mientras ésta es obligatoria y general, la
judicial se limita al caso dado.
La interpretación judicial es la verdadera interpretación, en tanto y en cuanto es actividad libre destinada a la
fijación del verdadero sentido de la ley

- DOCTRINARIA ⇒ Es la realizada por los autores, que puede servir incluso como fuente material del
Derecho.
Sus aportaciones son muchas veces de fundamental importancia para el desarrollo de la interpretación judicial,
y por ende para la solución de los litigios en los casos concretos.
De todos modos el nexo entre interpretación y aplicación de las normas, q siempre ha de existir en cualquier
forma del conocimiento jurídico, no es nunca en el plano científico o doctrinario tan fuerte e intenso como en el
de la jurisprudencia; es que, la interpretación doctrinaria inquiere el sentido de las normas en su intrínseco
grado de generalidad y sin otra referencia a la realidad q la que proporcionan los supuestos de hecho hipotéticos
de las normas; en tanto q la interpretación jurisprudencial tiene por objeto la determinación de las normas de
Derecho aplicables a una situación jurídica singular.
21

SEGÚN LOS RESULTADOS A QUE LLEGA


Según Rivera acorde a un criterio generalizado la interpretación puede ser declarativa o correctiva; esta última a
su vez puede ser restrictiva o extensiva

- DECLARATIVA ⇒ Se dirige a explicar el texto de la ley, aunque para ello tenga que precisar el alcance de
las palabras usadas, de modo que tiende a fijar el alcance de la ley, particularmente cuando las palabras usadas
por ésta tiene más de un significado

- RESTRICTIVA ⇒ Es la que ofrece como resultado restringir el significado de las palabras de la ley, cuando
éstas expresan más de lo que corresponde a la finalidad de ella. Así, procederá restringir la interpretación de
una norma cuando de otro modo estaría en contradicción con otro texto legal; o cuando en su propio texto
pudiera resultar una íntima contradicción.
La interpretación restrictiva procede en las normas prohibitivas, sancionadas y limitativas de la capacidad de
obrar.
Se la utiliza para interpretar la legislación excepcional q restringe por causas de emergencia derechos
amparados por la Constitución, porque es la q mejor preserva los derechos y garantías. Y también para
interpretar las normas q crear privilegios para evitar q se conviertan en normas generales

- EXTENSIVA ⇒ Es la q tiene por finalidad extender el natural significado de las palabras de la ley, cuando se
llega a la conclusión de que expresan menos de lo que corresponde a su finalidad o espíritu; no extiende la
norma a casos no contemplados por ella, sino que pone de manifiesto los que ya estaban virtualmente
contenidos en ella

NECESIDAD DE LA INTERPRETACIÓN PARA PODER APLICAR LA LEY

Si la aplicación de la norma implica una labor intelectual para relacionar el caso particular en la fórmula
general, no es posible realizar la aplicación de la norma sin su previa interpretación, lo cual es necesario
independientemente de la mayor o menor claridad del texto que se aplica
En verdad no hay leyes ni claras ni oscuras, puesto que todas requieren ser interpretadas. Por lo demás, la
noción de “claridad” de la norma es un concepto relativo, pudiendo ser claro el texto de la ley, pero confusa su
finalidad, y aún la aparición de nuevas situaciones puede tornar oscura una norma que se estimaba clara y
exenta de dificultades.
La labor del intérprete constituye una actividad q no es arbitraria ni depende de un criterio puramente subjetivo

IMPROCEDENCIA DEL CRITERIO DE SUBSUNCIÓN

La tarea de interpretación no debe confundirse con la aplicación del derecho, q supone la formulación
individualizada a la norma para un caso completo. La aplicación del derecho no está limitada a los jueces; la
actividad jurisdiccional en general implica aplicación del derecho. Tradicionalmente, se ha entendido q la
aplicación del derecho consiste en un mero ejercicio lógico de subsunción, en el q la norma funciona como
premisa mayor, el caso como premisa menos y la resolución es la conclusión.
Sin embargo, la aplicación del derecho es una serie de operaciones mucho más compleja q un simple silogismo.
Aplicar el derecho supone formular una valoración y fijación de los hechos relevantes del caso, realizar una
selección e interpretación de la/las normas aplicables; efectuar la comparación entre los hechos y el supuesto de
hecho normativo y finalmente fijar el sentido y el alcance de la consecuencia jurídica. En este proceso no sólo
se ponen en juego operaciones lógicas, sino también valorativas y críticas q exceden el marco de la mera
subsunción.

PUNTO 2: ASPECTOS DE LA LEY CIVIL Y COMERCIAL

DETERMINACIÓN DEL SENTIDO DE LAS PREVISIONES DE LA NORMA


Determina el sentido de los elementos q aparecen en el supuesto de hecho de la norma
Por ejemplo en el artículo 3017 dice q “las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por título o por la
posesión de veinte años. Las servidumbres continuas no aparentes, y las servidumbres discontinuas aparentes o
22
no aparentes, no pueden establecerse sino por títulos…”. La interpretación de éste artículo 3017 exige
determinar qué se entiende por servidumbre, por servidumbre continua, por servidumbre aparente, por
servidumbre discontinua, por servidumbre no aparente, por adquisición, por título y por prescripción.

ATRIBUCIÓN DE CARGA DE VALOR A CONCEPTOS INDETERMINADOS


El código civil utiliza a veces ciertos standards o conceptos indeterminados, como por ejemplo, la normal
tolerancia a que alude el articulo 2618, el buen hombre de negocios del articulo 59 de la Ley de Sociedades, o
el interés de la familia o de los hijos o del menos que suele aparecer en el ámbito del Derecho de familia; en
esos casos el intérprete debe valorar qué ha querido decir el legislador y adaptar las ideas a las circunstancias
del caso, y al momento en que decide.

ESCLARECIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PREVISTAS PARA UN HECHO


Así cuando el orden jurídico impone como sanción la nulidad con indemnización de daños y perjuicios, es
necesario tener en claro qué es la nulidad y cuáles son los daños y perjuicios que resultan indemnizables, pues
no todos los son.

ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN CUANDO ELLA QUEDA LIBRADA AL ARBITRIO JUDICIAL


Muchas veces la ley deja a los jueces la facultad de adoptar o no determinada decisión.
A veces, la formulación de ciertas normas de la impresión de que se asignan facultades potestativas a los
jueces; pero en realidad, concretados los elementos de hecho previstos en ella, el juez está obligado a hacer
efectiva la consecuencia jurídica prevista en la norma.

PUNTO 3: INTERPRETACIÓN INTEGRADORA

OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE FALLAR (en materia civil)


El artículo 15 dice: “los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia
de las leyes”.
Este precepto, tomado del Código Civil francés (Art. 4º), impone a los jueces la necesidad de encontrar siempre
una solución a todos los casos que se les plantean, para lo cual ha de recurrir a los medios establecidos en el
artículo 16, es decir que si la cuestión no puede resolverse por la palabra ni por el espíritu de la ley, atenderá a
los principios de las leyes análogas y a la costumbre (Art.17) y si aún así fuere dudosa, resolverá por los
principios generales de derecho.
Estos textos nos enfrentan al problema de la plenitud del ordenamiento y la existencia de lagunas de la ley, así
como, naturalmente, ante la necesidad de colmarlas para la resolución de los casos particulares que se presentan
a los jueces.

LAS LAGUNAS DEL DERECHO


Alguna doctrina, particularmente el positivismo jurídico, ha sostenido la inexistencia de lagunas, pero ella ha
sido casi abandonada en la doctrina civilística contemporánea.
Una norma negativa (principio de clausura: todo lo que no esta prohibido esta permitido) q completara el
sistema jurídico resuelve muy poco en la esfera de la aplicación práctica, pues el principio general de libertad,
sólo podría, cuando más, suplir la ley en las materias q dependen de la autonomía privada; pero, carecería de
toda eficacia obviamente en el ámbito de los derechos reales o del Derecho de familia.
Por lo tanto se ha de admitir la existencia de las lagunas, pues aun la más perfecta de las legislaciones no puede
comprender la totalidad de los casos; ello equivale a rechazar el pretendido dogma positivista de la plenitud
lógicamente necesaria de la legislación escrita.
Pero obviamente no hay vacíos en el ordenamiento jurídico en sí, pues a través de los medios de integración, el
juez debe siempre encontrar una solución.
Dentro de estas soluciones, como señala el artículo 6, está la recurrencia a la analogía, o interpretación
integradora.

Para q existan lagunas deben darse tales casos (según Puig Brutau)
• Ausencia de regulación
La ley calla en absoluto, aun intencionadamente, porque remite la solución a la costumbre o porque considera
que la cuestión todavía no está madura para ser regulada.
23

• Por imperfección técnica


Porque alguna materia ha sido regulada sin tener en cuenta alguna de sus posibilidades
• Lagunas de regulación oculta
Como sucede con las enumeraciones, limitativas o numerativas, q pueden ser incompletas; verbigracia en
nuestro Derecho el artículo 144 q enuncia limitativamente las personas que pueden denunciar la demencia, y q
sin embargo es ampliado por la doctrina q legitima al propio enfermo, y al tutor del mismo

Cómo llenar las lagunas de la ley

En nuestro derecho, cuando la ley sea de por sí insuficiente, el juez ha de recurrir a la analogía, a las costumbres
y a los principios generales del Derecho, entendidos éstos, según nuestro criterio, no sólo por los principios
propios del ordenamiento sino como los principios que constituyen o emanan del derecho natural.
Según otros puede ser por la libre investigación o creación del Derecho, q autoriza al juez a resolver según la
norma q él como legislador promulgaría, siguiendo la doctrina consagrada y la tradición, como reza el artículo
1º del Código Civil Suizo.

LA ANALOGÍA

Semejanza e identidad de razón son las dos notas en q se funda la aplicación de la analogía.

Analogía de ley y analogía del Derecho:


La analogía de ley va de lo particular a lo particular; ante el vacío de la ley, se aplica otra norma legal.
La analogía del Derecho procede a una abstracción general por base de las reglas particulares; induce de éstas
principios generales que luego aplica al caso. Aquí los principios generales son entendidos en el sentido de
principios extraídos del ordenamiento positivo, no del derecho justo o derecho natural.

Fundamentos:
El fundamento de la aplicación analógica es el argumento a pari ratione; donde la razón es la misma, idéntica
debe ser la norma del Derecho, pero suponiendo la igualdad de caracteres entre dos situaciones jurídicas.
Deriva en definitiva, del principio general de igualdad.

Analogía e interpretación extensiva:


Se intenta diferencias una de la otra.
Analogía ⇒ se trata de hallar una nueva norma que surge de otra superior, la q a través de la analogía se aplica
indirectamente.
Interpretación extensiva ⇒ no se hace más q ampliar el contenido de la norma a casos no previstos literalmente
en ella pero incluidos en su espíritu

Para invocar la analogía debe faltar una norma reguladora de la materia de que se trata; por la analogía se
obtiene un principio no expreso en el que se pretende subsumir el caso no previsto, mientras q en la
interpretación extensiva se procura descubrir el verdadero sentido de la norma existente; la analogía, a
diferencia de la interpretación extensiva, procura descubrir nuevas normas.

Requisitos de procedencia:
Para que proceda la analogía es necesario q se den 3 requisitos:
1) q haya laguna legal, pues sino no sería aplicación analógica sino interpretación extensiva
2) q concurra la misma ratio decidendi o igualdad jurídica esencial entre el supuesto regulado y el q no lo
está
3) q no exista prohibición legal de recurrir a la analogía

Analogía y ley penal:


En el derecho penal está vedada, como principio, la aplicación analógica; la tipificación de la conducta
sancionable debe ser expresa; si no hay una norma q expresamente califique como delictiva una conducta, debe
entenderse q hay libertad de obrar.
24
La prohibición de la analogía en materia penal debe entenderse aplicable a cualquier norma represiva aunque
no esté en el Código Penal.

Otras exclusiones de la analogía:


No pueden ser aplicadas analógicamente las leyes q tienen un puro carácter temporal, es decir que están
destinadas a regir por un tiempo; las q se refieren a circunstancias excepcionales.

PUNTO 4: EFECTOS DE LA LEY CON RELACIÓN AL TIEMPO

RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY


El derecho es una ciencia dinámica, se sancionan leyes nuevas continuamente, ¿qué pasa con las nuevas leyes q
se van creando, relaciones y situaciones jurídicas q vienen dándose en el tiempo?
Soluciones:
1) La nueva ley no se aplique a ninguna situación q ya está en permanencia. Sólo se aplica a las situaciones
q se generan después de su sanción. (crítica: tendríamos relaciones jurídicas regidas por leyes anteriores
y otras por la posterior)
2) Q se aplique la nueva ley a todas las situaciones y relaciones jurídicas. Esto traía como inconveniente
que nunca tendríamos seguridad sobre aquellos derechos porque puede venir una ley y desmantela toda
mi situación anterior. (crítica: afecta la seguridad jurídica)
3) La nueva ley se aplique a alguna de las consecuencias de aquellas situaciones q vienen del pasado

Los valores en juego son:


- SEGURIDAD JURÍDICA: los derechos q se adquieren por una ley anterior, no se deberían quitar por otra
posterior.
- La nueva ley va a ser más perfecta, más duradera y entonces lo bueno es que se aplique a la mayor cantidad de
casos posibles

Origen: en el Derecho Romano se elaboró lo conocido como “regla teodosiana” q establecía q las leyes y
constituciones “prescriben la forma de las causas futuras y no se retrotraen a los hechos pasados a menos q el
legislador estatuya sobre el tiempo pasado y las cosas aún en suspenso”.
A partir de ella se formuló el principio de irretroactividad con un amplio alcance: las leyes nuevas no alcanzan
a los hechos pasados, ni aun a los q están en suspenso.
Esto pasa a las legislaciones posteriores aunq con purificaciones.
Nuestro código civil sostuvo la irretroactividad de principio, vinculada a la noción de derechos adquiridos, y
previó excepciones a favor de las leyes interpretativas y de orden público. De todos modos, también adoptó la
idea de efecto inmediato de la nueva ley q no es contradictoria con la regla de la irretroactividad.

Se establecieron límites a la regla de irretroactividad, básicamente fueron 3:


1) las leyes de orden público:
Cuando la materia legislativa pertenece al orden público, es mayor el interés general en su aplicación inmediata
a todas las relaciones jurídicas existentes, sea q estuvieren o no constituidas al tiempo de la entrada en vigencia
de la ley. De todos modos, la retroactividad de las leyes de orden público no es absoluta: siempre encuentra su
valladar en las garantías constitucionales.
2) las leyes interpretativas:
Se sostiene que la ley interpretativa es la misma ley interpretada, por lo que puede tener vigencia al mismo
tiempo que ésta, aunque no puede afectar nunca a los casos ya juzgados
3) leyes expresamente retroactivas:
Nada impide que el legislador otorgue efectivamente efecto retroactivo a una nueva ley que sancione. O sea, el
legislador puede determinar –con la sola limitación de respetar los derechos amparados o tutelados por
garantías constitucionales- la vigencia hacia el pasado de una ley por él sancionada.

Se dice que la irretroactividad en la redacción original de nuestro código civil era un principio de hermenéutica,
dirigido al juez. No es entonces una norma de conducta para el legislador, quien tiene una completa
independencia para cada caso particular con la ya mentada limitación impuesta por la Constitución Nacional
25
¿Cuándo una ley es retroactiva?, para dar respuesta a esta pregunta se han realizado diversas doctrinas, como
lo son:
- Doctrina de los derechos adquiridos: la nueva ley debe respetar los derechos adquiridos. Hay
derecho adquirido cuando el derecho ya está incorporado al patrimonio antes de la sanción de la
nueva ley. Estos nacen de la actividad particular de los hombres, q por tanto pueden
renunciarlos, enajenarlos, modificarlos, acrecentarlos o disminuirlos. Como están regidos por las
leyes positivas, no pueden tener vigencia sino desde que esa voluntad se expresa, por o que sólo
regirán hacia el futuro, sin tocar el pasado
Los derechos adquiridos se diferencian de las meras esperanzas porque estas últimas existen
cuando todavía no se han cumplido todos los recaudos para que se impute el sujeto esa
prerrogativa jurídica individualizada (ej: sucesión)
Decimos entonces q UNA LEY ES RETROACTIVA CUANDO AFECTA DERECHOS
ADQUIRIDA AL AMPARO DE LA ANTERIOR LEGISLACIÓN; Y NO LO ES CUANDO
SÓLO SE DIRIGE LAS MERAS EXPECTATIVAS O FACULTADES
- Doctrina de los hechos cumplidos: No puede existir un conflicto de leyes sucesivas; pues cada
uno debe regir los hechos cumplidos en el momento en que se encuentran en vigor. El conflicto
podría existir sólo cuando un hecho, que se ha cumplido bajo la vigencia de una ley, tiene
efectos que se prolongan en el tiempo y resultan entonces alcanzadas por una nueva ley de
manera diversa como lo hacía la que estaba en vigor cuando ese efecto comenzó a producirse. Si
estos efectos derivan del hecho, quedan sometidos a la ley anterior. Si estos efectos no derivan
necesariamente del hecho anterior, la nueva ley puede sujetarlos a su norma
- Doctrina de Roubier

LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL:


En esta material a irretroactividad es sí un principio absoluto. Nuestra constitución lo dispone expresamente en
el artículo 18.
La excepción a la regla de la irretroactividad de la ley penal está dada por la ley más benigna, q debe aplicarse a
quienes no estuvieren condenados a la época de la sanción de la nueva ley menos severa q la anterior.

LA DOCTRINA DE ROUBIER
Data de una obra del año 1929 y q fue una forma muy coherente de organizar este sistema de la ley en relación
al tiempo. Tuvo gran cabida en todo el mundo. Inspiró a Borda (gran mentón de la reforma de la ley 17.711) q
hizo de esta doctrina ponencia en un congreso y sirvió de base para la reforma del Código Civil.

Se caracteriza por el recurso a la noción de situación jurídica y al principio del efecto inmediato de la ley nueva.
Al hablar de SITUACIÓN JURÍDICA decía q ésta tenía 2 aspectos:
1) DINÁMICO: q era el de la creación o constitución y de la extinción; cuando una de estas fases está
concluida es un hecho cumplido y la ley nueva no puede volver sobre ella
2) ESTÁTICO: es durante la cual se producen los efectos de la situación jurídica. Los efectos posteriores a
la entrada en vigor de la nueva ley son regulados por ella (principio del efecto inmediato de la nueva
ley).
Este principio de aplicación inmediata tiene una excepción en la doctrina de Roubier: los contratos q tienen
duración en el tiempo quedan sometidos a la ley en vigor al tiempo de su conclusión, como modo de respetar la
voluntad de los contratantes

Borda (gran estudioso de la obra de Roubier), sintetiza los casos en q una ley sería retroactiva:
- cuando vuelve sobre la constitución de una relación jurídica
- cuando vuelve sobre la extinción de una situación jurídica
- cuando se refiere a efectos de una situación jurídica producida al amparo de la anterior ley
- cuando atribuye efectos q antes no tenían ciertos hechos o actos jurídicos, si esos efectos se
atribuyen por la vinculación del hecho o acto con un período anterior a la vigencia de la ley
- cuando se refiere a las condiciones de validez y a efectos q ya se han producido a los elementos
anteriores de una relación o situación jurídica q se encuentre en curso de constitución o de
extinción en el momento de entrada en vigencia e la ley, siempre q estos elementos tengan un
valor jurídico propio
26
Fuera de estos casos la ley no tiene efecto retroactivo

EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO CIVIL

• En nuestro Código Civil originario se incluían puntos primordiales sobre el tema. Principios:
1) PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, poniendo un límite a la retroactividad q eran los
derechos adquiridos a diferencia de las meras expectativas.
Si una ley tenia algún efecto retroactivo, la barrera q no podía pasar era la de los derechos adquiridos, a
diferencia de las meras expectativas donde podría llegar a aplicarse la ley nueva.
Por ejemplo: sucesión ⇒ si yo soy primo segundo de un pariente q no tiene en quien dejar su capital, yo sería
heredero. Pero es una mera expectativa porque no se dio la situación jurídica necesaria q es la muerte de ese
pariente. Si se sanciona una ley posterior por la q sólo heredan los primo-hermanos, me quedo sin posibilidades.
En cambio, si ya se había dado la situación de la muerte, aunque el capital no estuviere todavía bajo mi nombre,
sería igual mío.

2) EFECTO INMEDIATO DE LA LEY NUEVA:


Las nuevas leyes debían aplicarse a las situaciones jurídicas existentes, salvo q privasen de derechos adquiridos.

3) EXCEPCIÓN DE LAS LEYES INTERPRETATIVAS: las leyes interpretativas no pueden afectar los casos
ya juzgados. Es decir q el Código admitía la existencia de estas leyes interpretativas, y limitaba su retroacción
sólo respecto de los casos ya juzgados

4) EXCEPCIÓN DE LAS LEYES DE ORDEN PÚBLICO: el codificador dispuso q nadie puede invocar
derechos irrevocablemente adquiridos frente a una ley de orden público.
Una ley de orden público es imperativa, se dicta en pos del bienestar individual, no pueden ser dejadas de lado.
Estas podían ser retroactivas porque nadie puede tener un derecho irrevocablemente adquirido frente a una ley
de orden público.
La jurisprudencia (CSJ) atenuó este principio y decía q pese a esto no iban a poder afectar el derecho de
propiedad amparado en la constitución nacional (derecho q cada persona tiene fuera de sí mismo de su vida, de
su libertad)

• Nuestro código civil luego de la reforma de la ley 17.711. Propone diferentes principios:
1) EFECTO INMEDIATO DE LA LEY: se aplicará a las situaciones y relaciones jurídicas q nazcan con
posterioridad a ella y a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes al tiempo de
entrada en vigor del nuevo texto legal.
Situación jurídica: es permanente, los poderes q de ella derivan son susceptibles de ser ejercidos
indefinidamente, sin q por ello desaparezca la situación o poder; está organizada por la ley de modo igual para
todos. Ejemplos son los derechos reales y las situaciones jurídico familiares.
Relación jurídica: se establece entre dos o más personas, con un carácter peculiar y particular,
esencialmente variable. Las más frecuentes son las q nacen de la voluntad de las partes: contratos, testamentos.
Estas relaciones se extinguen con el ejercicio de los derechos o cumplimiento de las obligaciones q emanan de
ellas.

Las nuevas leyes se aplican a las consecuencias q se producen después de la sanción de la nueva ley. Las
situaciones jurídicas ya constituidas o ya extinguidas se rigen por la ley bajo la cual se constituyeron o
extinguieron. Si durante el proceso de constitución se modifica la ley, la nueva normativa es aplicable a ese
proceso de constitución.

La noción de efecto inmediato tiene dos excepciones de distinto sentido:


- la ley nueva puede tener efecto retroactivo, si ella misma lo establece
- puede darse un fenómeno de supervivencia de la ley antigua cuando la nueva ley contiene disposiciones
supletorias, q no se aplican a los contratos en curso de ejecución.
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2) PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY: La ley será retroactiva cuando pretenda su
aplicación a la constitución o extinción de una situación jurídica constituida o extinguida bajo el amparo de la
ley anterior; o a efectos de una situación jurídica q se ha producido también bajo la vigencia de la ley sustituida.
Si se trata de una ley imperativa establecida obviamente a favor de la parte más débil del contrato, no es dudosa
su aplicación inmediata.
No se da una diferenciación como en el artículo original sobre si es o no de orden público.
Si la ley no dice nada es irretroactiva, pero si el legislador dice q es retroactiva pasa a ser retroactiva.
Es una ley de hermenéutica dirigida al juez, como lo era en el régimen anterior.
La ley puede ser retroactiva en tanto no afecte derechos amparados pro garantías constitucionales
3) SUBSISTENCIA DE LA LEY ANTIGUA: las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en
curso de ejecución, por lo q éstos se siguen rigiendo por la ley antigua. Se entendió q de esta manera se
respetaba la voluntad de las partes expresada en el contrato.
28
UNIDAD 5: RELACIONES JURÍDICAS Y DERECHOS SUBJETIVOS. EJERCICIO DE LOS
DERECHOS SUBJETIVOS. LIMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO SUBJETIVO.

PUNTO 1: SITAUCIONES JURÍDICAS

CONCEPTO
Es un determinado modo o una determinada manera de estar las personas en la vida social, regulado por el D.

CLASIFICACIÓN
- Situaciones unisubjetivas: se refieren a la persona en si misma (mayor o menor edad, comerciante o
sacerdote), o con relación a los bienes (propiedad, y en general los D reales q no tienen adherentes). El
DS es respetado por toda la sociedad.
- Situaciones plurisubjetivas: se refieren a las situaciones en q actúan mas de una persona y dan lugar a lo
q se denomina relación jurídica, donde dentro de ella se inserta el deber jurídico y DS.

Relación jurídica

Concepto: es un vínculo q une a dos o más personas respecto de bienes o intereses regulado por el D, como
cause para la realización de una función social (merecedora de tutela jurídica, nos hace bien).
Los bienes o intereses son la finalidad de la relación jurídica → q es lo q el titular del DS pretende en relación
del otro.
El D protege a la relac. Jurídica → reconoce al D, exige a deudor q cumpla y q puede agredir el patrimonio del
deudor si no lo cumple. El deudor puede desvincularse de la relación si paga la deuda: PAGO (cumplimiento de
la prestación).

Elementos de la relación jurídica


• Sujetos: las relaciones jurídicas se establecen entre dos o mas sujetos q cumplen los dos roles (puede
haber muchos sujetos pero únicamente dos roles). Esto significa q se encuentra un SUJETO ACTIVO
(aquel q puede exigir, acreedor, titular del DS) y SUJETO PASIVO (soporta q le exijan, debiendo
cumplir con la prestación, deudor, tiene un deber jurídico).
• Objeto: los objetos de las relaciones jurídicas son bienes (cosas o bienes susceptibles de valor
económico) o conductas (prestaciones de servicios).
• La causa fuente: de donde emanan las relaciones jurídicas, son por lo tanto, los hechos y actos jurídicos
q producen como efecto jurídico el nacimiento de una relación jurídica. Principales causas fuentes:
- Contratos (acuerdo entre dos partes).
- Delitos (por q debe resarcir el daño causado).
- Cuasidelito (cuando se causa daño a un hombre sin intención de causarlo pero el D nos responsabiliza).
- Cuasicontrato (cuando realizo un acto sin conocimiento de la otra persona).
Responsabilidad: subjetiva (se atribuye a determinado sujeto un resolver dañoso por negligencia, dolo o
imprudencia); a partir de la ley 17.711: objetiva (responsabilidad a pesar de q no actué ni con
negligencia ni imprudencia, se debe reparar igual el daño) → “riesgo como factor de atribución”: si yo
introduzco un riesgo me tengo q hacer cargo, ej.: auto.
• Protección: de nada sirve ser activo, si cumplir o no con la prestación depende de las ganas del pasivo,
entonces el D le otorga a la relación jurídica su protección: acciones judiciales, tendientes a q el sujeto
pasivo cumpla con aquello q esta obligado.

Relaciones jurídicas:
- nacen y se extinguen en el momento (compra venta)
- perduran en el tiempo (préstamo)

D objetivo: conjunto de NJ sancionadas por el estado, vigentes en él en un momento determinado.


D subjetivo: atribución concreta q corresponde a un individuo q le permite poder exigir de otro individuo una
determinada prestación. Cuando una persona tiene un DS, la otra tiene el “deber jurídico” → RELACION
JURIDICA (una especie de situación jurídica plurisubjetiva).
29

PUNTO 2: DERECHO SUBJETIVO

• DS: atribución o prerrogativa q tiene el sujeto de exigir de otro o de otros una determinada conducta.
- Interés legítimo: categoría de rango inferior a la del DS. Se trata de supuestos en los q el individuo no
pretende la satisfacción inmediata de un interés propio, aunq mediatamente si puede beneficiarlo.
Ejemplo: existe un régimen de concursos para ingresar a la carrera docente; cualquier aspirante tiene la
posibilidad de reclamar q ese régimen se respete, lo cual no quiere decir q tenga “derecho” al cargo
docente, sino solo a participar del concurso.
- Intereses difusos: inferior al interés legitimo, pero digno de tutela. Son identificados como D de
incidencia colectiva, es el interés de la comunidad en general de q se respeten ciertos D q corresponden
a sus integrantes. No son cuestiones atinentes a una persona en particular, sino muchas q conforman una
colectividad q puede verse afectada por la degradación del medio ambiente, destrucción del patrimonio
cultural, etc.
- Facultad: meros elementos de los DS, no tienen una vida independiente del D q forman parte y aun
pueden faltar sin afectar al D en si. Por ejemplo, el D a elegir el lugar de pago no es el D en si, sino q es
una facultad.

DEBER JURÍDICO: a todo DS corresponde en principio un deber q aparece como correlativo al mismo. Es
decir q, frente al q tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la prestación, se presenta el deber de la otra
parte, el deudor, de satisfacer esa prestación. En ciertas circunstancias el deber es genérico, de modo tal q
corresponde a toda la comunidad.

CARGA: en la carga se exige el sacrificio de un interés propio para satisfacer otro interés propio. Ej.: responder
una demanda.

PUNTO 3: CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS


1) Absolutos: DS q se puede exigir contra toda la sociedad (D de la personalidad, familiares y reales).
Relativos: deben ser respetados por el sujeto obligado (D personales, de créditos u obligaciones).
2) Patrimoniales: aquellos q tutelan directamente intereses económicos valorables en dinero (patrimonio).
D reales, personales.
Extrapatrimoniales: actúan preferentemente en relación a intereses de orden moral (D de la
personalidad, D de la flia).
3) Principales: no dependen de otros.
Accesorios: tiene su vida vinculada a otros y se transmiten juntamente con ellos. Ejemplo: garantía,
hipoteca q en nuestro D deben existir vinculados a un crédito.
4) Reales: aquellas situaciones jurídicas unisubjetivas q reflejan el modo de estar de las personas con
relación a las cosas.
Personales: los q imponen al sujeto pasivo dar, hacer o no hacer algo a favor del sujeto activo.
Intelectuales: D q se ejercen sobre las obras de inteligencia y del espíritu, es decir, obras artísticas y
propiedad industrial.

PUNTO 4: EJERCICIO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS

Los DS se ejercen frente a un sujeto titular del deber. Este puede cumplir voluntariamente con su deber o no. En
este ultimo caso el titular del DS debe ejércelo a través de una acción q persigue el reconocimiento y la
efectivizacion de tal D en una sentencia judicial. Por lo tanto la regla es q nadie tiene D a hacer justicia por
mano propia.

LA ACCIÓN JUDICIAL PARA REQUERIR EL CUMPLIMIENTO


Para cobrar el PAGO puedo hacer una demanda judicial: le digo al juez q es lo q quiero y porq lo quiero. El
juez traslada la demanda al demandado (porq tiene D a defenderse).
En la etapa probatoria, las partes convencen al juez de su verdad.
Sentencia: explica las razones por el cual el otro debe pagar. Se puede apelar.
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Ejecución de la sentencia: indica los bienes del deudor y se puede embargar, la plata se deposita en un banco
y el juez se la da al acreedor.

PUNTO 5: LIMITES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS

Expresos: surgen de la misma legislación.


No expresos: limites implícitos, ellos son
EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Obrar de buena fe implica comportarse como lo hace la gente honesta, con lealtad y rectitud. Esta idea
constituye un principio general del D, q como tal se proyecta en la totalidad del ordenamiento, y por ende, en la
totalidad de las relaciones jurídicas q establece el sujeto y de las situaciones jurídicas de las q forma parte.
Funciones del principio de la buena fe:
- es causa de exclusión de culpabilidad de ciertas conductas q objetivamente podrían ser consideras
ilícitas.
- Es un elemento fundamental en la interpretación y ejecución de contratos.
- Es un límite al ejercicio de los DS.

El principio de la buena fe como limite al ejercicio de los DS:


Siempre q existe entre determinadas personas un nexo jurídico, están obligadas a no defraudar la confianza
razonable del otro, tratando de comportarse tal como se puede esperar de una persona de buena fe. No es
posible indicar precisamente cuando se infringe la buena fe en el ejercicio de un D particular, pero se pueden
reconocer los siguientes casos típicos:
- infringe la buena fe quien hace valer un D q ha adquirido mediante una conducta desleal.
- Infringe la buena fe quien con el ejercicio de su D se pone en desacuerdo con su propia conducta
anterior, en la cual confía la otra parte (doctrina de los actos propios).

En el código civil en un principio no hubo disposiciones q consagraran el principio de la buena fe con carácter
general. A partir de la ley 17.711, en el artículo 1198 se establece una N por la cual los contratos deben
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. La buena fe entonces, debe existir desde q nace el contrato
hasta q muere.
En el 98 se dio un proyecto, por el cual se incorpora una N aplicable a todo el código civil conforme a la cual
“los actos jurídicos deben ser celebrados y ejecutados con buena fe y lealtad. La parte q obre de mala fe debe
resarcir el daño causado”. Al hablar de los contratos en el proyecto, además de lo dispuesto a partir de la ley
17.711 se agrega la buena fe en las negociaciones previas y post contrato.

LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS


La buena fe exige coherencia consigo mismo. De modo q puede entenderse q, bajo ciertas circunstancias, obra
dejando de lado la buena fe, quien realiza un acto jurídico y después quiere volver a el y cambiarlo.
Requisitos de aplicación de esta doctrina:
- una situación jurídica preexistente
- una conducta del sujeto, jurídicamente relevante y eficaz q suscite en la otra parte una expectativa sea de
comportamiento futuro; la CS agrega q debe ser un comportamiento deliberado.
- Una pretensión contradictoria de dicha conducta, atribuible al mismo sujeto.

Ejemplo: el socio q cuestiona una decisión de la sociedad q había consentido.


LA DOCTRINA DE LA APARIENCIA
Otro campo de aplicación de la idea general de buena fe es el de la apariencia jurídica.
La apariencia jurídica es una discordancia entre los hechos q realizo y el D subyacente.
La teoría de la apariencia dice q debe subsistir el D adquirido en razón de una apariencia (realidad exterior
visible), siempre q se den ciertas condiciones q hacen sustancialmente a la buena fe del sujeto q ha actuado
sobre la base de la apariencia creada.
El fundamento de la solución q da preeminencia a la apariencia creada por encima de la realidad jurídica se
encuentra en la protección del tercero de buena fe, es decir, de aquel q ha actuado en virtud de una situación
exterior visible creada por otro q reflejaba la existencia de un D aunq este no existiera en realidad.
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Ejemplo: A le presto una casa a B, C quiere comprar la casa a B por q supone q es de el por q lo ve salir, entrar,
etc. Aquí C compra la casa de buena fe, no sabe q pertenece a A.

Efectos:
- adquisición del 3ro convalidada.
- Adquisición de A y B queda convalidada. A le pide plata a B.

EL EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS


Criticas: introducir una confusión entre el D y la moral; por afectar la seguridad jurídica; constituir una idea
contradictoria.

Hay abuso del DS cuando:


- criterio subjetivo: cuando hay intención de dañar de quien ejerce el D y cuando actúo sin un interés
legítimo o sin obtener utilidad alguna de ello.
- Criterio objetivo: cuando se viola la finalidad económica y social o cuando se viola la finalidad q tuvo el
legislador al momento de concederlo. Tb cuando el acto viola la moral y las buenas costumbres.
- Criterio mixto: hay acto abusivo cuando hay intención de dañar como cuando se desvía el ejercicio del
D de su finalidad prevista.

El abuso del D en el D argentino: el código civil argentino, no recepto en forma expresa la doctrina del abuso
del D.
La jurisprudencia reconoció en ciertos casos la existencia de un ejercicio abusivo de los D y para justificar sus
soluciones limitativas del ejercicio de los DS, se fundo en el art. 953 del CC, q exige q el objeto de los actos
jurídicos debe ser conforme a la moral y las buenas costumbres.
Ejemplo de conducta abusiva: quien pretende demoler parcialmente un edificio porq este había invadido unos
pocos centímetros de su propiedad; cuando el acreedor eligió para ser subastado un inmueble habitado por la
esposa.
Tb estas reglas se aplicaron a situaciones no patrimoniales como por ejemplo q el hijo menor necesite la
autorización del padre para ingresar a una comunidad religiosa y este se niegue indebidamente a ello.
Constitución del 49: el abuso del D se declaro ilícito en la CN del 49, pero esta fue derogada en el 55, pese a lo
cual la CSN resolvió q el abuso del D tenia adecuado reconocimiento y vigencia en nuestro OJ.

Ley 17.711: se incluye en el art. 1071 del CC q la ley no ampara el ejercicio abusivo del D.
Esto demuestra q los DS no son absolutos, sino relativos.
Por ejemplo: se considero abuso del D cuando se quería embargar un perro q no tenia ningún valor económico,
ya q la intención no era otra q perturbar al deudor.

Modo de invocar el abuso del D:


- a pedido de parte: puede ser invocado por vía de acción, para obtener la nulidad del acto; como por vía
de excepción, es decir, como una defensa frente al ejercicio irregular q se pretende por vía de acción.
- De oficio por los jueces: la aplicación del abuso del D por parte de los jueces.

Efectos de la conducta abusiva:


- paralización del D desviado de sus fines regulares, de manera q el acto jurídico obrado en tales
condiciones es invalidado y la acción q pueda deducirse deberá ser rechazada.
- La responsabilidad del titular del D q ejerce facultades abusivamente, obligándolo al resarcimiento del
daño ajeno.
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UNIDAD 6: EL SUJETO DE LA RELACIÓN JURÍDICA. PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE.
GENERALIDADES

PUNTO 1: LA PERSONALIDAD EN EL DERECHO ARGENTINO

APTITUD PARA ADQUIRIR DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES

El artículo 30 dice que son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Este artículo alude al “ente” como concepto abarcativo de las personas física (de existencia visible) y de las
denominadas personas de existencia ideal o personas jurídicas.
Resalta la identificación de la personalidad con la idea de capacidad. En principio, el artículo 30 equipara
ambas nociones: son personas quienes son capaces.
Naturalmente se está aludiendo a la capacidad jurídica, esto es, la aptitud de ser titular de derechos y
obligaciones.

DISTINCIÓN ENTRE PERSONA Y HOMBRE

Entendemos que nuestro derecho en definitiva también acepta la idea de q todo hombre es persona.
Partiendo de la Constitución Nacional, vemos q consagra expresamente la igualdad:
- ante la ley (Art.16)
- la q es extendida a favor a de los extranjeros (art.20)
- es abolida la esclavitud (art.15)
- se garantizan como derechos de primer rango todos los que hacen a la dignidad humana (arts. 14,
19, 18 y concordantes), los que se pueden hacer valer inclusive por vía de las garantías implícitas
(art 33)
También el Pacto de San José de Costa Rica con jerarquía normativa, dispone expresamente q toda persona
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica
En el Código Civil es persona de existencia visible todo ser nacido de madre humana y por lo demás la
capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. Por ende le son permitidos todos los actos y todos los
derechos q no le fueren expresamente prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadano y de su
capacidad política.

PUNTO 2: PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE

CONCEPTO: comienza la existencia de las personas desde su concepción en el seno materno.


En esto, Vélez Sarsfield estuvo muy influido por un jurista brasilero llamado Freitas q se apartó de los modelos
de la época y estableció q la existencia comienza desde la concepción. Así, los derechos comunes a la
humanidad pertenecen a los hijos aún no nacidos desde el momento de su concepción.
Con la ley 23.849 en su artículo 2º dispone que “…debe interpretarse por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los 18 años”
Hoy día también se acepta la concepción extrauterina

COMIENZO DE EXISTENCIA
La persona física o humana comienza a existir en el mismo momento de la concepción. Así, en el artículo 76
dice q la época de la concepción de los nacidos vivos queda fijada entre el máximo y mínimo de la duración del
embarazo; para señalar la continuación en el artículo 77, q el máximo de 300 días y el mínimo de 180 días,
excluido el día del nacimiento.
De tal forma, sin contabilizar el día del alumbramiento, se cuentan 300 días hacia atrás y luego 180 días,
también hacia atrás. En el período de 120 días que hay entre uno y otro término, la ley presume q se ha
producido la concepción.
La determinación del momento de la concepción resulta de suma importancia a fin de determinar la filiación del
nacido, con la consecuente carga de derechos y obligaciones q la patria potestad impone a quien resulta ser el
padre, sino también para determinar la consecuente vocación hereditaria del recién nacido.
La persona por nacer puede ser titular de derechos recibidos por herencia o donación, siempre y cuando que a la
fecha de deferirse a herencia, o formalizarse la donación, aquél se encontrase ya concebido.
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Existen diferentes criterios para determinar el momento en que se produce la concepción, Argentina adoptó el
de la FECUNDACIÓN q considera q la concepción se produce una vez penetrado el óvulo por el
espermatozoide pues a partir de ese momento surge una nueva vida, distinta a la de sus progenitores, titular de
un patrimonio genético, inédito y distinto. Por lo tanto, desde este momento esa nueva vida merece la
protección del derecho y el reconocimiento de la existencia de una persona.

CAPACIDAD JURÍDICA DE LA PERONA POR NACER Y CONDICIONAMIENTO AL NACIMIENTO


CON VIDA
La personalidad jurídica de los sujetos concebidos pero no nacidos, acarrea su consiguiente capacidad jurídica,
q el codificador les reconoce en el artículo 64, conforme al cual “tiene lugar la representación de las personas
por nacer siempre q éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencia”. En el artículo 70 se establece q
las personas “antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido”
El nasciturus tiene capacidad de derecho para adquirir bienes a título gratuito, por actos entre vivos o mortis
causae.
Esta fuente de derechos aparece admitida expresamente en el artículo 64. Al referirse a la herencia comprende a
todo título de transmisión mortis causae, por lo que el sujeto por nacer puede ser heredero legítimo,
testamentario o legatario.

- ALIMENTOS: El nasciturus puede reclamar alimentos a sus padres, lo que hará por vía de la
representación prevista en el artículo 57, o del ministerio de menores
- ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE FILACIÓN: conforme al artículo 254, reformado por la
ley 23.264, los hijos pueden reclamar judicialmente la filiación extramatrimonial contra aquel q
consideren su padre o madre.
Asimismo el padre podrá reconocer al hijo durante la concepción
- DERECHOS OTORGADOS POR LEYES LABORALES Y SOCIALES: en los casos en q las
leyes laborales prevén indemnizaciones a favor de los derechohabientes de un trabajador, como
sucede en la Ley de Accidentes y en la Ley de Contrato de Trabajo, deben ser considerados
como tales las personas concebidas al tiempo del fallecimiento.
- ACCIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS: la persona por nacer es titular de una acción de
daños y perjuicios si comete un hecho ilícito del q resulta víctima una de las personas obligada a
prestarle alimento siempre q pueda invocar un daño personal.
Naturalmente también puede reclamar daños y perjuicios si ha sufrido un daño como
consecuencia de un ilícito cometido contra su madre durante la gestación.
- SEGURO: las personas por nacer pueden ser beneficiarias de un contrato de seguro de vida, así
como de cualquier otro derecho q emane de estipulaciones hechas por terceros
- ACCIONES JUDICIALES: a todos los derechos corresponde una acción para hacerlos valer en
justicia. Por lo tanto, el concebido tiene derecho a demandar judicialmente para hacer efectivos
los derechos de que resulte titular.

Hemos visto q el sujeto concebido es una persona y goza por ello de capacidad de derecho, la q no reconoce
otros límites q los ordinarios q correspondan a cualquier persona.
Sin embargo, toda esta personalidad, como los derechos de que es titular el nasciturus no son perfectos sino q se
encuentran sometidos a la condición resolutoria de su nacimiento con vida.
Si el feto es expulsado sin vida o muriese durante el parto, se reputará q la persona nunca existió. Si la persona
nunca ha existido, no puede operarse por su intermedio ninguna transmisión de derechos, ni se producirán los
efectos relativos a la filiación, al estado civil, a la herencia, etc.
Existe una total imposibilidad material para que la persona por nacer asuma por sí misma el ejercicio o
cumplimiento de los derechos y obligaciones. Por ello es que el artículo 54, inciso 1º lo incluye entre los
incapaces de hecho absoluto.
Según el artículo 57, inciso 1º, los padres son sus representantes y, en su defecto, lo son los curadores que
judicialmente se le nombre. Serán entonces tales representantes quienes realicen la gestión de los derechos y
obligaciones de que sea titular el incapaz
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PRUEBA DEL NACIMIENTO


El nacimiento se produce en el momento en que el nuevo ser es naturalmente expulsado, o quirúrgicamente
extraído de la matriz de la madre, sin importar si se encuentra o no totalmente separado de aquélla.
Para que ese nacimiento adquiera trascendencia desde el punto de vista jurídico, habrá de apreciarse si ha
habido vida o no en ese momento.
Nuestro codificador ha adoptado el criterio de que la vida se ha de dar en el nacido luego de estar separado de la
madre.
La vida propia del recién nacido se da cuando inhala su primera bocanada de aire fuere del seno materno.
Hasta ese momento, el feto ha vivido de su madre y por ella, a través del cordón umbilical; pero al inhalar el
aire del medio ambiente, realizando por sí mismo la oxigenación de su torrente sanguíneo, independizando así
sus funciones vitales de quien las había sustentado por medio de aquél cordón, debe entenderse q se ha
producido el nacimiento.

El artículo 73 establece la presunción de la existencia de vida siempre q quienes asistieron al parto hayan oído
la respiración o la voz del recién nacido, o hubiesen observado otros signos de vida.

PUNTO 3: ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD

CONCEPTO: una seria de cualidades o circunstancias que hacen a la esencia de su personalidad y que la
determinan en su individualidad, son inherentes a la personalidad.
CARACTERIZACIÓN:
- son NECESARIOS, habida cuenta de q no se concibe persona q pueda carecer de ellos por
cuanto la determinan en su individualidad
- son INNATOS, pues el hecho del nacimiento con vida hace q adquieran plenitud
- son VITALICIOS, por cuanto se extinguen con la vida de la persona q los detenta
- son INALIENABLES, por tratarse de una materia que hace al orden público; los atributos de la
persona no están en el comercio y, en principio, no pueden ser objeto de relación jurídica alguna;
aunque algunos, como los derechos personalísimos son relativamente disponibles
- son IMPRESCRIPTIBLES, habida cuenta de que no se pierden ni se adquieren por el transcurso
del tiempo

ENUMERACIÓN
• Nombre: denominación que todos debemos tener (es derecho y obligación) ⇒ ley 18.248
• Domicilio: relación existente entre una persona y un lugar. Tiene 2 elementos
1) objetivo: residencia habitual
2) subjetivo: intención de residir en ese lugar
• Capacidad: reconocimiento de la ley de la actitud de ser tutor y poder ejercer el Derecho
• Estado civil: ubicación de una persona en una relación familiar (de hijo, de madre, de padre)
• Patrimonio para algunos doctrinarios

Es necesario diferencias a los derechos de la personalidad de los atributos de ésta.

LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍDICAS


En principio los atributos de la personalidad son emancipaciones necesarias de la personalidad física.
Cierto es q las personas jurídicas tienen domicilio, nombre o denominación o razón social, y capacidad.
También es exacto que tienen un cierto derecho a la privacidad de sus papeles y libros de comercio, y aun al
respeto de su bueno nombre.
Pero el sentido del reconocimiento es distinto cuando se trata de las personas jurídicas, pues esos “atributos” no
son más que mecanismos tendientes a facilitar la vida de relación de las personas jurídicas y el desarrollo de su
actividad.
Ello se advierte cuando se pondera q el nombre o denominación de la persona jurídica están en el comercio; o
inclusive pueden carecer de denominación como sucede con la sociedad de hecho.
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La privacidad de los papeles y libros de comercio se vincula con la propiedad industrial, y no con el respeto a
la personalidad.
El respeto al buen nombre u honor de la persona jurídica, normalmente, tiene un contenido puramente
patrimonial, pues el buen nombre hace a la penetración de la sociedad mercantil en la plaza o mercado que
actúa; esta idea merece excepcionarse cuando se trate de asociaciones civiles o fundaciones, a las que cabe
reconocer un “derecho al bueno nombre” de contenido extrapatrimonial.
Por ello, debe predicarse que los atributos de la personalidad son un elemento inalienable e imprescindible de
las personas físicas; teniendo en las personas jurídicas otros caracteres habitualmente vinculados a la actividad
desarrollada por ellas.
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UNIDAD 7: PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE: CAPACIDAD: GENERALIDADES

PUNTO 1: CONCEPTO DE CAPACIDAD


Hace alusión a la aptitud de una persona de adquirir D y contraer obligaciones.

DISNTINCIÓN CON EL DISCERNIMIENTO


Capacidad y discernimiento

Son dos conceptos diversos en cuanto a fundamento y consecuencia, pero se los analiza en forma conjunta. La
capacidad esta referida a la aptitud de las personas para adquirir D y contraer obligaciones, y se sustenta en su
madurez, q le permite distinguir lo conveniente de lo inconveniente a sus intereses, teniendo por contrapartida
la incapacidad.
En cambio, el discernimiento es la aptitud de las personas para distinguir lo bueno de lo malo, tb sustentada en
su madurez o salud mental, pero cuya contrapartida es la falta de razón.
El art. 921 establece como actos sin discernimiento los ilícitos cometidos por menores de 10 años, los lícitos
otorgados por menores de 14 años, asi como los realizados por dementes, salvo q se encuentren en intervalo
lucido, y por quienes por cualquier otra circunstancia estén sin uso de razón.
La falta de discernimiento hará q el hecho resulte involuntario, de allí q el acto obrado sin discernimiento, por
regla general, no genera responsabilidad.
La capacidad o incapacidad de las personas hace a la aptitud para generar relaciones jurídicas, en tanto q el
discernimiento hace a la voluntariedad de los actos de esa persona.
La falta de discernimiento de una persona es una de las causas por la cual una persona puede ser incapaz de
hecho, por ejemplo, en el caso del demente, en el caso del menor.

PUNTO 2: CAPACIDAD DE DERECHO


CONCEPTO
Es la aptitud de las personas para ser titulares de D y obligaciones. Esta capacidad resulta esencial para apreciar
a las personas desde el pto de vista del D, por cuanto no se concibe a aquella totalmente privada de la titularidad
de D u obligaciones.
La institución de la muerte civil, referida el art. 103 q habla de la privación total de D, ha sido suprimida en casi
la totalidad de las legislaciones modernas.

LAS INCAPACIDADES DE DERECHO: imposibilidad de ser titular de ciertas relaciones jurídicas (nadie
puede ser privado en forma absoluta de todos los D). La incapacidad de D es relativa.

Fundamento jurídico de la incapacidad de D:


La incapacidad de D no se puede suplir colocando un representante, ya q las razones de ella son de índole
moral. Va a ser incapaz aquel q el D no beneficie.
- incapacidad con relación a las personas: el padre no puede contratar al hijo.
- Incapacidad con relación a las cosas: el juez a cargo no puede comprar los bienes del litigio.
- Incapacidad con relación a ciertos actos: en el matrimonio no se pueden hacer ni donaciones ni
compraventas entre si; un mudo o los q no tienen domicilio en la republica no pueden ser tutores.

El caso de los religiosos profesos (art. 1160)


El religioso profeso es el religioso regular, o sea, el q pertenece a una orden religiosa propiamente dicha, q son
las q admiten votos solemnes; esto significa q no pueden adquirir bienes para si (han hecho un voto de pobreza,
transmiten o donan sus bienes a la comunidad).
Solo pueden comprar bienes muebles al contado para alguna obra religiosa.

Para algunos esta incapacidad era de hecho, criterio q esta en contra gran parte de la doctrina nacional, q dicen
q se trata de una incapacidad de D. para otro sector, se trata simplemente de una imposibilidad de contratar,
derivada de los votos formulados.

El caso de los comerciantes fallidos (igual situación para el q no es comerciante)


Cuando es más lo q se debe q lo q tiene: insolvencia
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Cuando ve q puede solucionarlo: concurso preventivo
Cuando es imposible solucionarlo: hay q vender todos los bienes → FALLIDO: aquel a q se lo desapodera de
los bienes y esto se da cuando se decreta quiebra.
El concursante sigue con el poder de los bienes; en caso de quiebra, se lo desapodera de los bienes y va a estar a
cargo un sindigo.
Con la ley sanción de concursos y quiebras, podía solicitar quiebra un comerciante o alguien q no lo es.

Los sujetos declarados en quiebra no son incapaces. La prohibición de contratar sobre los bienes q constituyen
su patrimonio es una consecuencia del principal efecto de quiebra, esto es, el desapoderamiento, q impide al
fallido ejercitar D de disposición y administración sobre los bienes comprendidos en el.

PUNTO 3: CAPACIDAD DE HECHO


CONCEPTO: aptitud de la persona de poder obrar/ejercer por si mismos los D de los cuales es titular.

INCAPACIDAD DE DERECHO: imposibilidad de ejercer por si mismo los D q se nos confiere; puede ser
absoluta o relativa.

Fundamento jurídico de la incapacidad de hecho:


Las incapacidades son fijadas en función de protección del incapaz de hecho. La incapacidad se puede suplir
colocando un representante q los sustituye en el acto.
Incapaces absolutos:
- personas por nacer: no pueden ejercer los D pero si tienen capacidad de D. ej.: testamento.
- menores impúber: (menores de 14 años) por si mismo no pueden realizar actos, necesitan un
representante (se discute, porq se dice q si pueden realizar ciertos actos jurídicos como por ej. Cuando
viajan en colectivo).
- Sordomudo q no puede expresarse por escrito: necesita representante.
- Dementes: declarados tal en juicio y sus actos deben ser representados.
Incapaces relativos:
- menores adultos (14-21 años); hay ciertos actos q están autorizados a realizar. Hay actos q se pueden
realizar sin autorización de los padres (puedo hacer contrato de trabajo) y otro con autorización
(matrimonio).
Si actúa un incapaz de hecho, ese acto es nulo.

La plena capacidad civil se adquiere a los 21 años. Antes se puede adquirir una casi plena capacidad civil por
medio de la emancipación → institución q permite a un menor realizar ciertos actos sin autorización de los
padres. Puede ser por vía de:
- matrimonio, es irrevocable.
- Dativa, a partir de los 18 años y se puede revocar. Se puede habilitar mediante escritura publicas o
sentencia judicial (se tiene q inscribir en el registro civil), se necesita del consentimiento de padres e
hijos.
Existen 3 actos q lo emancipados no pueden hacer sin autorización de los padres:
- aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito
- hacer donación de bienes q hubiesen sido recibidas a titulo gratuito
- afianzar obligaciones

Capacidad restringida (inhabilitación)


Se dan con situaciones q están al limite. Por ejemplo, según el art. 152 bis del código civil podrá inhabilitarse
jurídicamente a: ebrios consuetudinarios, personas con disminución mental sin llegar a la demencia, etc.
En protección de estas personas, se les va a nombrar una persona q se las asista (no q se las sustituya). A través
de la asistencia la persona inhabilitada mantiene la administración de sus bienes, salvo q haya en la decisión
ciertas prohibiciones. No tienen en forma libre y necesitan a una persona para la disposición de los bienes.

Prodigo: persona q dilapida los bienes.


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Inhabilitación: incapacidad restringida q necesita asistencia.

PUNTO 4: SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LOS INCAPACES DE HECHO

REPRESENTACIÓN LEGAL: aquellos designados por la ley.


Los padres (personas por nacer, menores de edad, en caso de ausencia o incapacidad de los padres se les
designa curadores), los curadores (en el caso de un sordomudo o demente.

REPRESENTACIÓN PROMISCUA (necesaria): además del representante legal, se necesita de la intervención


del estado, a través del órgano del ministerio de menores, q tiene q ver en todo acto relativo q este
comprometido el interés del menor o un insano.

ASISTENCIA: no sustituye al inhabilitado sino q lo asiste; este es nombrado por el juez en el momento de
dictar sentencia.
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UNIDAD 8
1. MINORIDAD:
Art. 126 “Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de veintiún años”.
• Menores impúberes y adultos: Art. 127 “Impúberes: aún no tuvieren 14 años cumplidos, Adultos: de
esta edad hasta los 21 años cumplidos.” Los 1º: incapaces absolutos, los 2º: son relativos (Art. 286 “Menor
adulto: no precisa autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para
reconocer hijos, ni para testar”. Art. 284 “Menores adultos que tuvieren necesidad de recursos para su alimento
u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados… según el caso, para contraer deudas que satisfagan las
necesidades que padecieren”. Impúberes: carecen de discernimiento para los actos lícitos (Art. 921)). Pueden:
- 10 años: tomar posesión (Art. 2392); y tienen responsabilidad para los actos ilícitos.
- Casarse, mujer: a los 16 años, hombres: a los 18 (Art. 166); y antes en casos excepcionales (Art. 167).
Menores de edad, aun emancipados por habilitación de edad, no podrán casarse sin el asentimiento de sus
padres, tutor o, en su defecto, del juez.
- Reconocer hijos naturales, las mujeres sin límite de edad, los hombres a partir de los 16 años.
- Los mayores de 18 años tienen facultades en cuanto a adicionar o cambiar su apellido.
- Ley 24.193 reconoce a los menores que han cumplido 18 años el derecho de donar uno de sus órganos.
• Capacidad laboral: Pueden trabajar desde los 14 años con autorización de los padres o tutor, y sin esta
si vivieran independientemente de ellos; si trabajaran: agremiarse y formar parte de asociaciones profesionales,
sin autorización. Art. 128: 18 años puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni
autorización quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. El que hubiere obtenido título
habilitarte para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla sin necesidad de autorización. Menor: administrar y
disponer los bienes que adquieran producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas
a ellos; ni los padres ni el tutor tienen parte alguna, en los restantes se mantiene la incapacidad.
• Cesación de la incapacidad de los menores:
- Por mayoría de edad: a partir de la cero hora del día en que se cumplen los 21 años.
- Por la emancipación: cesa la incapacidad de la menor edad. Extrapatrimonialmente: cesa la tutela, patria
potestad, el cónyuge: todos los DD y deberes de tal, si tiene hijos, ejerce sobre ellos la patria potestad. En
materia patrimonial su capacidad tiene restricciones. Art. 134: actos que los emancipados no pueden realizar de
ninguna manera, ni con autorización: 1º Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito; 2º Donar bienes que
hubiesen recibido a título gratuito; 3º Afianzar obligaciones. Art. 35: no puede disponer de los bienes recibidos
a título gratuito, por lo que no puede aceptar o repudiar herencias, sin autorización judicial. Formas:
Por matrimonio: Art. 131: menores que contraen matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil
irrevocable para todos los actos de la vida civil, salvo Art. 134 y 135, aunque el matrimonio se disuelva en su
menor edad por el fallecimiento de 1 de los cónyuges, haya o no hijos, aunque se demostrare que el menor ha
hecho un uso inconveniente de ella o por divorcio. Si el matrimonio es anulado se tiene como no celebrado. En
caso de matrimonio putativo subsiste la emancipación del cónyuge de buena fe (Art. 132).
Por habilitación de edad: Art. 131: 18 años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento
y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad. Si están bajo tutela, podrá el juez
habilitarlos a pedido del tutor o del menor, previa información sobre su aptitud. La habilitación por los padres
se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro Civil. Podrá revocarse judicialmente
cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al
tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar. Si el padre o madre que ejerce la patria potestad no otorgaran la
autorización, el menor no puede pedirla al juez. Necesitan autorización paterna o judicial para casarse.
Comercial: Cód. De Comercio autoriza, en lo que atañe al ejercicio de actos mercantiles, la emancipación
dativa o voluntaria. Se requiere la edad mínima de 18 años. El menor es reputado mayor para todos los actos y
obligaciones comerciales, pero conserva su incapacidad para todos los actos civiles.
2. PENADOS: Cód. Penal Art. 12: reclusión y prisión por más de 3 años implica, durante la pena, la privación
de la patria potestad (se suspende su ejercicio), administración de los bienes y del D de disponer de ellos por
actos entre vivos. Fuera esto, mantiene su capacidad. Incapacidades de derecho: no puede ser tutor ni curador el
condenado a pena infamante, es impedimento matrimonial haber sido autor voluntario, cómplice, o instigador
del homicidio de 1 de los cónyuges, pierden toda jubilación, pensión, y si tuviere esposa, hijos menores o
padres ancianos o desvalidos, corresponderá a éstos su importe, en el orden público la condena a más de 3 años
provoca inhabilitación absoluta. Se les privará de empleos o cargos públicos, derecho electoral, etc.
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3. DEMENTES:
• Pueden ser declarados dementes:
– Enfermos mentales: Art. 141: Son incapaces por demencia quienes por enfermedades mentales no
tengan aptitud para dirigir su persona/administrar sus bienes. La enfermedad debe ser determinante de la
inaptitud del enfermo para dirigir su persona/administrar sus bienes: solo interesa su significación jurídica.
– Ancianos: Senectitud: declinación de las capacidades psíquicas y físicas propias de la edad, que
indefectiblemente sufre toda persona hasta llegar a la muerte. Como no consiste en una enfermedad que impida
a la persona dirigirse y administrar sus bienes, no se admite declaración de demencia por senectitud; Senilidad:
expresión patológica de la ancianidad en una enfermedad, denominada “demencia senil”. Si impide a la persona
administrar su persona y bienes puede ser causal de incapacidad por demencia.
• Características de la enfermedad mental:
– Gravedad: en función de su incidencia que pueda tener en el gobierno (por el enfermo)
de sus conductas.
– Actualidad: debe existir al momento de la declaración de demencia.
– Habitualidad: la insanidad mental debe ser el estado ordinario de la salud del enfermo.
• Intervalos lúcidos: se reestablece la normalidad de un sujeto por un período de tiempo
determinado, pudiendo, sin embargo, reaparecer la enfermedad. No hay intervalo lúcido cuando:
– La lucidez coexiste con la enfermedad.
– Existen pequeños momentos de lucidez, con subsistencia de la enfermedad.
– Hay una atenuación de los síntomas de la enfermedad, pero esta subsiste en un grado mas leve.
Efectos jurídicos: permite tener por válidos los actos otorgado por el insano durante el intervalo lúcido (Art.
3615: pueden testar) e imputarles las consecuencias de un acto ilícito (Art. 1070: no es involuntario el acto
ilícito practicado por los dementes en intervalos lúcidos, aunque hayan sido declarados tales en juicio).
• Situación jurídica del insano no interdicto: Art. 140: “Nadie será habido por
demente sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente.” Mientras el
demente no haya sido declarado tal en juicio conserva su plena capacidad. Pero comprobada a pedido de parte
interesada, sus actos no pueden reputarse voluntarios, y, por lo tanto, son impugnables. Los actos anteriores a la
declaración de incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción existía públicamente cuando los
actos fueron ejecutados. Si la acción de nulidad se inicia después de la muerte del presunto demente, Art. 474:
“después que una persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de
incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan consumado después de interpuesta la
demanda de incapacidad. Esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien contrató con el
fallecido”.
• Juicio de insanía: Art. 145: Demente: menor de 14 años no podrá pedirse la
declaración de demencia: están en un estado similar al de los dementes. Art. 146: Tampoco podrá solicitarse si
1 solicitud se hubiese declarado improbada, aunque sea otro el que la solicite, salvo se expusiese nuevos hechos
de demencia. Art. 144: Pueden pedir la declaración (legitimados): 1º Esposo/a no separados personalmente o
divorciados vincularmente; 2º Parientes hasta el 4º grado; el tutor; 3º El Ministerio de Menores; 4º El cónsul, si
fuese extranjero; 5º Cualquier persona del pueblo, si es furioso, o incomoda a sus vecinos. No se le puede negar
el D al propio insano de pedir su interdicción. Denuncia de insania: Es obligatorio que los parientes del insano
incapaz de administrar sus bienes y dirigir su persona la presenten,; sino quedan excluidos de su curatela. En el
caso de los demás legitimados tiene carácter facultativo. Impuesta la demanda con los requisitos necesarios, no
se puede desistir de ella. Requisitos: acreditar la legitimación; exposición de los hechos que describa las
conductas indicativas de la insanidad, su incidencia en el gobierno de la persona y bienes del insano, etc.; 2
certificados médicos que describan su estado mental y peligrosidad. Efectos: si es aceptada: apertura del
proceso de insania, permite al juez nombrar un curado provisional, designar 3 psiquiatras para el peritaje
médico, etc.; si es denegada: el denunciante debe abonar las costas y daños y perjuicios que le hubiere
ocasionado al demandado y autoriza al demandado a iniciar el divorcio. Juez competente: del domicilio del
demandado o de su residencia. Partes: curador “ad litem” y ministerio popular: parte necesaria y esencial en el
juicio; denunciante: aporta las pruebas que acreditan los hechos; denunciado: ofrece las pruebas en defensa de
su capacidad. Representación del insano: aunque durante el proceso es capaz, se le designa un curador ad
litem y se le puede designar uno ad bona: 1º: Art. 147: curador provisorio que lo representa y defiende hasta
que se dicta la sentencia, representación legal y necesaria. 2º: Art. 148 y 471: nombrado por el juez a los bienes
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del insano cuando su demencia sea notoria e indudable, se ocupa de la administración de sus bienes y de su
representación en los juicios de contenido patrimonial, hasta la sentencia definitiva. Debe rendir cuentas.
• Prueba: Art. 142: Declaración de demencia: después de un examen de
facultativos. Pericia médica: prueba fundamental en el juicio de insania. No puede prescindirse de ella aunque
la enfermedad fuera notoria o el enfermo internado. Art. 143: Si del examen de facultativos resultare ser
efectiva la demencia, deberá ser calificada, y si fuese manía, deberá decidirse si es parcial o total. Realizada por
3 psiquiatras nombrados por el juez que informen sobre la situación mental del insano con la mayor presición
posible, no puede realizarse sin el consentimiento del sujeto pero ante su negativa se puede establecer
judicialmente su internación para así practicar dicho examen; prueba testimonial, instrumental o informativa,
reconocimiento judicial.
• Sentencia: puede declarar la demencia o inhabilitación del demandado.
• Efectos de la declaración de demencia:
– Art. 54: incapacidad jurídica absoluta de hecho del enfermo; en consecuencia: Art. 57: queda sometido a
la representación legal de un curador, encargado del cuidado de su persona y bienes.
– Art. 3615: podrán testar solo en sus intervalos lúcidos; Art. 3616: para pedirse la nulidad de un
testamento se debe probar que el testados no estaba en perfecta razón al momento de elaborarlo, si el testador
tiempo entes de testar se hubiese hallado en estado habitual de demencia, quien sostiene la validez del
testamento debe probar que lo redactó en un intervalo lúcido. (Hay discusiones doctrinarias: para algunos los 2
Art. se refieren a los dementes no interdictos, para otros el 1º a los interdictos y el 2º a los no declarados)
– Art. 166: es impedimento para contraer matrimonio la privación de la razón por cualquier causa: quien
padece una enfermedad mental puede casarse cuando tuviere discernimiento al momento de celebrar el acto.
– Intervalos lúcidos: pueden ejercer sus derechos personalísimos.
– Actos lícitos: Art. 473: actos anteriores a la declaración de demencia podrán ser anulados si la causa de
la interdicción existía públicamente al momento de su ejecución, salvo contra contratantes de buena fe y a título
oneroso. Art. 472: si la sentencia declara incapaz al demandado, no tendrán valor los actos de administración
que éste celebre; Art. 1041: son nulos los actos jurídicos otorgados por incapaces absolutos.
– Actos ilícitos: la responsabilidad depende de que hallan sido ejecutados con o sin discernimiento.
• Libertad personal del demente: Art. 482: Demente no será privado de su libertad personal
salvo que sea de temer que, usando de ella, se dañe a si mismo o a otros. No podrá ser trasladado a una casa de
dementes sin autorización judicial.
• Supuestos en los que procede la internación: Art. 482: autoridades policiales podrán disponer
la internación de quien, por enfermedad mental, pudiera dañar su salud, la de 3º o afectar la seguridad pública.
Legitimados Art. 144 podrán requerir la internación de quienes padezcan enfermedades mentales y requieran
asistencia en establecimientos médicos adecuados.
• Caracteres de la internación:
– Excepcional: solo se puede recurrir a ella en caso de una necesidad de defensa social o
individual.
– Subsidiaria: último recurso para la problemática social médica y familiar que crea la
demencia.
– Transitoria: debe cesar cuando desaparecen las causas que la justifican.
• Cesación de la incapacidad: Rehabilitación: Art. 150: solo tendrá lugar luego
de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos y después de la declaración judicial, con audiencia del
Ministerio de Menores. Art. 484: en consecuencia cesa la curatela. Doctrina: pueden solicitarla los legitimados
en el Art. 144 con excepción de los incluidos en el inc. 5º, agregándose el propio interdicto y su curador.
• Procedimiento de rehabilitación: La demanda de rehabilitación debe estar
acompañada de certificados médicos; una vez presentada se fija un plazo para la producción de la prueba, se
designan 3 psiquiatras, y no se puede volver atrás. Juez competente: el que declaró la interdicción. Partes: el
interdicto, su curador y el Ministerio de Menores. Acreditado el reestablecimiento de la salud, el juez dicta
sentencia, cesando sin formalidad alguna la incapacidad del interdicto, pero puede también convertirse a la
demencia en inhabilitación. 4. SORDOMUDOS:
• Sordomudos que no saben darse a entender por escrito: Art. 153: serán
incapaces para los actos de la vida civil, cuando no puedan darse a entender por escrito. Es necesaria una
escritura que permita exteriorizar el pensamiento y la voluntad y que indique, una plena comprensión de lo que
se escribe.
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• Situ. del sordomudo no interdicto: es capaz y sus actos válidos, pero
anulables de nulidad relativa. Si conserva su discernimiento, es responsable por sus actos ilícitos. Art. 473: Sus
actos jurídicos son válidos pero pueden anularse si se prueba que al momento de celebrarlos existió la causa de
la interdicción
• Juicio de interdicción por sordomudez: Art. 154: mismo procedimiento que
para la interdicción de los dementes. Art. 156: mismos legitimados menos los vecinos. Prueba: Art. 155: el
examen médico verificará si pueden darse a entender por escrito y si padecen de enfermedad mental que les
impida dirigir su persona o administrar sus bienes y en tal caso se seguirá el trámite de incapacidad por
demencia.

• Situación jurídica del sordomudo interdicto:


– Art. 54: incapaces absolutos. Art. 154: debe observarse en consecuencia lo
dispuesto para los dementes.
– Art. 166: puede casarse, si manifiesta su voluntad en forma inequívoca
por escrito o de otra manera.
– Art. 472: los actos jurídicos celebrados luego de la declaración son nulos.
– Art. 3617: no pueden testar sordomudos que no sepan leer ni escribir.
– Como a pesar de ser incapaz no carece de discernimiento es responsable
de los actos lícitos que realice.
• Cesación de la interdicción: Art. 158: Cesará del mismo modo
que la de los dementes.
• Crítica al régimen legal: La interdicción del sordomudo carece
de justificación: puede hacer entenderse por medios distintos al escrito (gestos). Su incapacidad por no
comunicarse por escrito implica un tratamiento desigual en relación a otros que, tampoco pueden comunicarse
así y no son objeto de interdicción. Por lo tanto, ésta debería estar reservada a los sordomudos que no pudieran
comunicarse por ningún medio.
5. INHABILITADOS:
• Distintos supuestos: Art. 152 bis.: Podrá inhabilitarse:
– EBRIOS CONSUETUDINARIOS Y TOXICÓMANOS: por embriaguez habitual o uso de
estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.
– PERSONAS DISMINUIDAS EN SUS FACULTADES: psíquicas o físicas, sin llegar al
supuesto Art. 14, el juez estima que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar daño a su persona o
patrimonio.
– PRODIGOS: (por desorden del espíritu o costumbres disipa su fortuna en gastos sin sentido) que
habitualmente expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá la inhabilitación si la persona
imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y dilapidó gran parte de su patrimonio.
• Proceso de inhabilitación: Legitimados para iniciarlo: 2 primeros supuestos: Art. 144
menos inc. 5º; pródigos: Art. 152 bis: cónyuge, ascendientes y descendientes. Regido por las normas de
declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. Demanda: acompañada de certificados médicos y, en
el caso de los pródigos, se deberán tomar todas las medidas de prueba necesarias. No se nombra curador ad
litem porque los inhabilitados tienen capacidad para actuar en juicio pero se puede nombrar uno a los bienes,
para evitar que el demandado disponga de ellos sin su asistencia.
• Consecuencias: capaces de hecho con limitada facultad de disponer. Art. 152 bis: le
prohíbe la realización de actos de disposición de bienes por actos entre vivos sin la asistencia de un curador; el
juez puede limitar su capacidad de administrarlos según las circunstancias del caso. Jurisprudencia: puede testar
al no carecer de discernimiento. Puede aceptar y rechazar herencias con conformidad del curador. La
interdicción no afecta su capacidad laboral. Puede estar en pleito civil o criminal, salvo que se refiera a sus
bienes, en ese caso debe actuar asistido por su curador. Ejercen por si mismos todos los derechos
extrapatrimoniales.
• Régimen de asistencia: Curador no lo representa ni actúa en su nombre: lo asiste, su
cuidado no le compete. Curadores: mismos de los casos de incapacidad por demencia. Actos celebrados sin la
conformidad del curador: nulos de nulidad relativa; realizados antes de la inhabilitación: no pueden ser
impugnados. Si antes de declarada un 3º contratante aprovechó la inferioridad de la persona para inducirla a
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aceptar un contrato injusto, puede pedirse la nulidad por lesión. La nulidad puede ser pedida por el curador
representándolo.

6. MUJER:
• Evolución histórica de su capacidad:
– Pueblos primitivos: supremacía del varón: el respeto descansaba en la fuerza.
– D romano: sujeto incapaz, sometido a la potestad del pater familiae. Se fue independizando
personal y patrimonialmente pero siempre subordinada al hombre.
– D germánico: bajo la potestad del marido pero gozó de mayor potestad sobre los hijos.
– Cristianismo: dignificó su posición: reconoció DD y deberes; hombre: autoridad sobre hijos y
mujer.
– Edad media: prevalecía la voluntad del padre, mujer: autoridad sobre los hijos y era respetada.
Inferioridad: natural. Limitaciones en la vida civil y participación en la esfera judicial restringida.
– Codificación: papel más extenso, no se la equipara al hombre: mando supremo con grandes
atribuciones.
– Cód. Civil Argentino 1869: mujer soltera mayor de edad: plenamente capaz; mujer casada mayor
de edad: incapaz relativa de hecho, representante: el marido (en el hogar no podía haber 2 autoridades iguales).
– Ley de Matrimonio Civil 1888: estableció la capacidad de la mujer divorciada.
– Ley De Los DD Civiles de la Mujer 1926: mantuvo la incapacidad de la mujer casada.
– Convención de Bogotá 1948 (orden jurídico interno): igualdad jurídica entre personas de ambos
sexos.
– Ley 17711 1968: derogó la incapacidad de la mujer casada al modificar el Art. 55.
– Ley 23264 1985: ejercicio de la patria potestad, elección del nombre de los hijos y curatela de
los hijos: compartido entre el padre y la madre.
– Ley de Matrimonio Civil 1987: marido: no elige domicilio conyugal, mujer: no debe usar su
apellido.
• Situación actual: Capaz de hecho absoluta, equiparada con el hombre.
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UNIDAD 9
1. NOMBRE
• Concepto: Modo de designación e identificación de una persona dentro de la sociedad.
• Composición:
– Nombre de pila: se adquiere por inscripción en el acta de nacimiento; lo eligen: los padres, si
no hay acuerdo: el juez, tutor, Ministerio de Menores, funcionarios del Registro Civil. No podrá ser:
extravagante, ridículo, contrario las costumbres, que exprese ideologías, humillante, equívoco sobre el sexo de
la persona, extranjero no castellanizado por el uso, apellido como nombre, idéntico al de los hermanos vivos,
más de 3.
– Apellido: Designación común de los miembros de una familia. Compuesto: formado por 2
apellidos inseparables (si se elimina 1, la denominación queda incompleta); Doble: se agrega el materno al
paterno.
• Naturaleza jurídica: Se han elaborado distintas tesis:
– De la propiedad: es el más sagrado de los derechos de propiedad. Pero es imposible disponer de él.
– Del derecho de la personalidad: atributo esencial de la personalidad.
– Del derecho subjetivo extrapat.: atributo de la personalidad y derecho subjetivo intelectual y extrapat.
– De la institución de policía civil: institución general de orden público, impuesta por la ley de forma
obligatoria para identificar a los individuos. Crítica: limita su función a la clasificación y control.
– Del atributo de la personalidad y la situación jurídica objetiva: lo distingue de los derechos que él
surgen. 1º: atributo de la personalidad, 2º “situación jurídica objetiva”: no pueden ser libremente modificados.
– De la institución compleja: derecho de la personalidad e institución de policía civil.
– Del derecho de familia: la familia posee personalidad jurídica y el nombre es uno de sus derechos.
• Caracteres del nombre:
- Obligatorio: toda persona debe llevar uno.
- Único: no se puede tener más de uno.
- Indivisible: no se puede tener uno frente a unos y uno distinto frente a otros.
- Oponible erga omnes: se puede usar y oponer ante todos.
- Valor moral: es inestimable en dinero.
- Inalienable e intransmisible entre vivos: no puede ser enajenado mediante actos jurídicos.
- Derechos patrimoniales derivados del nombre: alienables (enajenables).
- Vinculado a una relación familiar: principalmente el apellido.
- Imprescriptible: no se puede adquirir/perder por el transcurso del tiempo.
• Cambio del nombre (Principio. de inmutabilidad): nadie puede cambiarlo por su voluntad sin
resolución judicial. Sólo se admite cuando existen justos motivos si: tiene significado ridículo, se presta a
deformaciones agraviantes, es contrario a la religión del peticionante o a la que predomina, es la traducción del
extranjero, hay error del oficial público al elaborar el acta, ha sido públicamente deshonrado por los padres u
otros semejantes, si fuera de difícil pronunciación podrá pedirse su adecuación fonética al castellano al
solicitarse la nacionalidad argentina; puede cambiarse el nombre de pila del hijo adoptivo menor de 6 años.
Adición: Implica una modificación del nombre originario, en algunos casos es impuesta por la ley.
Procedimiento: procedimiento sumarísimo; juez competente: lugar de la partida original/domicilio del
interesado; es necesaria la participación del ministerio público (está comprometido el orden público) y si es un
menor: ministerio pupilar; el pedido debe publicarse en un diario oficial 1 vez por mes por 2 meses; dentro de
los 15 días de publicado el último edicto se podrán formular oposiciones por motivos graves; se requieren
informes para determinar la existencia de medidas precautorias; se dicta sentencia con efectos erga omnes,
comunicada al Registro Civil.
• Protección del nombre: El nombre está protegido por diferentes acciones reconocidas al titular:
- Reclamación: se le confiere a quien se le desconoce el D a usarlo para que el demandado cese sus actos.
- Impugnación: se le otorga a las personas cuyos nombres han sido utilizados por otros sin derecho, para
que éstos cesen en su uso indebido y resarzan daños y perjuicios.
- Supresión: se le da a la persona cuyo nombre ha sido usado maliciosamente para designar una cosa o
personaje de fantasía, acarreándole un perjuicio. Suprime ese modo de individualización y lo indemniza por
daños y perjuicios.
• Seudónimo: nombre falso que la persona se elige a sí misma. Se adquiere por la sola voluntad del
interesado, sin embargo, debe haber adquirido notoriedad para merecer amparo. Desde el momento en que el
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autor de una obra la hace pública tiene derecho a inscribir su seudónimo, aunque hasta ese momento no lo
haya usado. El interesado puede cambiar de seudónimo cuantas veces lo crea conveniente a diferencia de lo que
ocurre con el verdadero nombre. Los actos jurídicos subscriptos con el seudónimo son válidos dentro de la
esfera de las actividades tenidas en cuenta al adoptarlo. Goza de la misma protección del nombre.
• Apodo: es impuesto por otras personas; designa toda la persona natural; tiene muy poca relevancia
jurídica, salvo los actos jurídicos de última voluntad.
2. DOMICILIO
• Concepto jurídico: Lugar que la ley fija de asiento de la persona, p/ la producción de efectos jurídicos.
• Residencia: permanencia en un lugar temporalmente y sin intención de vivir allí; Determina la
competencia judicial en algunos casos; La residencia de los extranjeros por dos años los autoriza a solicitar su
naturalización.
- Habitación: permanencia accidental en un sitio determinado; Determina el domicilio de las personas
cuando no tuvieran domicilio conocido; Fija la competencia judicial
• Caracteres:
– Necesidad: como es un atributo de la personalidad, nadie puede carecer de domicilio.
– Unidad: nadie puede tener más de un domicilio general.
– Libre mutabilidad.
– Voluntariedad.
– Inviolabilidad.
• Especies:
o General: Permite saber cuál es la ley aplicable; Fija la competencia de las autoridades judiciales; Las
notificaciones judiciales antes de que se haya constituido el domicilio ad litem, deben hacerse en el domicilio del
demandante; El del deudor fija el lugar para hacerse el pago, salvo que se hubiera convenido otro.
– Real: Art. 89: lugar donde tienen el asiento principal de su residencia y de sus negocios.
Art. 94: si una persona tiene establecida su familia en un lugar, y sus negocios en otro, el primero es el lugar de
su domicilio. 2 elementos para su constitución: la residencia habitual y efectiva (corpus) y la intención
manifiesta en hechos concretos de permanecer en él y hacer de ese lugar el principal asiento de de su residencia,
sus negocios y sus actividades (animus). Se puede conservar solo manteniendo el “animus”. Caracteres: Toma
en cuenta la efectiva permanencia de la persona, voluntario, elegido libremente y por lo tanto mutable,
inviolable.
– Legal: Art. 90: lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona
reside permanentemente para el ejercicio de sus DD y cumplimiento de sus obligaciones, aunque no esté allí
presente. Caracteres: forzoso, excepcional y de interpretación restrictiva, único, ficticio. Sustituye al real
porque no pueden subsistir 2 domicilios generales. Casos (Art. 90): Funcionarios públicos, eclesiásticos o
seculares: donde desarrollan sus funciones; Militares: donde prestan servicio activo; PJ: lugar donde está
situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un
domicilio señalado; Transeúntes, ambulantes y personas sin domicilio conocido: lugar de su residencia actual
Incapaces: domicilio de sus representantes; Personas que sirven o trabajan en casa de otras y residen allí: dicha
casa.
– De origen: Art. 89: domicilio del padre, en el día del nacimiento de los hijos. Si son niños abandonados:
lugar de nacimiento o donde fueron recogidos.
o Especial: Produce sus efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Puede ser:
– Contractual: Art. 101: domicilio escogido por las partes para los efectos derivados de un
contrato. Es: ficticio (no necesariamente igual al real), excepcional y de interpretación restrictiva, fijo e invariable
(sólo puede cambiarse por mutuo acuerdo), contractual. Su conformación no está sujeta a formalidades. Efectos:
determina la competencia judicial (juez competente: el del domicilio elegido), en él deben practicarse las
notificaciones relativas al contrato (si fue constituido por instrumento privado, la demanda debe ser notificada en
su domicilio real Subsiste mientras perduren los efectos del contrato en el cual se constituyó; se extingue por la
expiración de dicho acuerdo.
– Procesal: constituido en los juicios; las partes deben elegirlo obligatoriamente por el
imperio de la ley en el 1° escrito que presenten, para los efectos del juicio. El lugar queda librado a la elección del
litigante.
2. ESTADO
Posición jurídica que ocupan las personas en la sociedad, base para la atribución de deberes y derecho jurídicos.
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• Estados romanos: Status libertatis (calidad de hombre libre), civilatis (calidad de ciudadano
romano) y familae (posición dentro de la familia). Solo era persona quién reunía los 3: existían hombres que
carecían de algunos de ellos. Actualmente, solo conserva relevancia el estado de familia.
• Aspectos: Para algunos es una noción amplia referida a la posición del sujeto:
– En relación a sí mismo (sexo, edad, salud): puede ser mayor o menor, sano o insano,
hombre o mujer.
– En relación a la sociedad (nacionalidad y profesión): nacional o extranjero, militar,
magistrado, etc.
– En relación a la familia: da lugar al estado de familia.
• Estado de familia: Posición del sujeto dentro de la familia, de la cual surgen
relaciones jurídicas familiares. Naturaleza jurídica: atributo de la personalidad, pertenece a toda persona
aunque carezca de familia. Caracteres: Universalidad (todo emplazamiento familiar lo genera), unidad
(indiferente de la clasificación de vínculos en legítimos e ilegítimos), indivisible (no puede dividirse en relación
a distintos sujetos), correlatividad (causan deberes y DD recíprocos), oponibilidad (es oponible erga omnes),
estabilidad (subsiste mientras que ningún hecho jurídico lo modifique), intransmisibilidad (no es transmisible
por actos jurídicos), intransigibilidad, irrenunciabilidad (no se puede renunciar a los DD que de él derivan),
imprescriptibilidad (no se adquiere/pierde por el transcurso del tiempo), inherencia personal (3°: excluidos del
ejercicio de los DD y deberes que de él emanan). Relaciones a las que da lugar:
• Acciones de estado: acciones judiciales dirigidas a obtener un pronunciamiento
judicial sobre el estado de familia de alguien. Especies: Constitutivas: buscan crear un vínculo de familia
nuevo o extinguir o modificar el existente (divorcio y adopción); Declarativas: buscan reconocer un estado de
familia anteriormente existente, tienen carácter retroactivo (filiación).
• Prueba del estado de familia: Cód. Civil: Art. 79 y 80: a través del registro de
las circunstancias que lo modifiquen en el Registro Civil. PARTIDAS: asientos de los libros del Registro Civil
y las copias sacadas de ellos con las formalidades de la ley. Art. 979: Son instrumento público y tienen el valor
probatorio de tales (hacen fe en sí mismas sin admitir prueba en contrario). Partida de nacimiento: prueba de la
edad, sexo y nombre; las otras, sean de matrimonio, defunción, reconocimiento de filiación, etc., sólo pueden
servir como prueba supletoria. Nulidad de las partidas:
- Contradicción entre los asientos del Registro y la realidad misma.
- Falta de la firma del encargado del Registro, de las partes o de los testigos, sin prueba su presencia.
- Si la partida ha sido extendida por quien no está encargado del Registro, porque no ha sido legalmente
designado o por notificarse su suspensión, destitución o reemplazo; pero no afectará la validez de los asientos la
falta del oficial de las condiciones requeridas para el cargo.
- Si el encargado del Registro actuó fuera de su jurisdicción, salvo que por error común, el lugar fuere
generalmente tenido como perteneciente a ella.
Si no hay registros, no constare en ellos el asiento o los asientos no estén llevados en debida forma, se acude a
PRUEBAS SUPLETORIAS, demostrando la imposibilidad de presentar la partida. La más importante es la
documental y actas parroquiales; asimismo tienen valor el pasaporte del extranjero, los papeles de familia,
pericias médicas, la prueba testimonial y aún puede admitirse la de simples presunciones, con tal que sean
claras y precisas, y se hallen consolidadas por otros medios.
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UNIDAD 10
1. DERECHOS PERSONALÍSIMOS:
Prerrogativas innatas al hombre antes de su nacimiento y después de su muerte, no puede ser privado de ellos,
sin afectar gravemente su naturaleza. Son extrapat., inalienables, perpetuos y oponibles erga omnes.
Evolución: Origen: elaboración dogmática moderna
Evolución: En un primer momento la vida no constituía un valor absoluto ya q su respeto se limitaba a los
integrantes de la tribu o pueblo, poco a poco esto se fue atenuando con la influencia de distintas fuentes. El
cristianismo propugnó la idea de q todos somos personas e iguales, la filosofía escolástica dice haber bienes no
solo exteriores, sino interiores. Así se da lugar al reconocimiento de derechos innatos al hombre. Si bien este
tipo de derechos no generó inmediatamente un ordenamiento, se le fue reconociendo importancia a la
protección a través de la responsabilidad civil (reparar el daño causado, sea por dolo, culpa o negligencia). Pero
constituyeron el puntapié para este ordenamiento los avances técnico-científicos. En las legislaciones se dio un
progreso parcial y desordenado, se han sancionado leyes regulatorias de determinados aspectos específicos,
como por ej. en la legislación argentina el Derecho a la imagen, a la intimidad, etc. Nuestro Código Civil no
contiene formulado un sistema de derechos personalísimos, aunq en uno de sus artículos comentado, considera
a estos derechos los de mayor importancia y en algunas disposiciones asiladas aparecen bajo el nombre de
“derechos inherentes”.
Existen propuestas doctrinarias para incluir en códigos o leyes especiales normas q regulen las consecuencias
civiles del respeto a la personalidad humana.
• Derecho argentino: Tienen su fundamento en la CN: garantiza la igualdad (art. 16) extendida a los
extranjeros (art. 20), tutela el derecho a la privacidad (art. 19) y reconoce derechos y garantías implícitos (art.
33). En el Código Civil solo se alude genéricamente los ellos como derechos inherentes a la persona.
Importancia: La importancia esta dada en q en ellos se encuentran implicadas cuestiones q guardan íntima
conexión con aspectos fundamentales y atributos esenciales de la persona humana. Sería necesario q el
ordenamiento legal deje establecido q los derechos personalísimos son verdaderos derechos subjetivos y aclarar
el fundamento constitucional q en nuestro país tienen. Además, en la actualidad se han abierto interrogantes
debido a nuevas experiencias relacionadas a las ciencias del cuerpo humano, donde se encuentran involucrados
derechos personalísimos. Por esto se hace necesario una legislación q regule tales actividades, el acceso de las
personas, los alcances de las mismas y los efectos. Estos temas controvertidos pueden ser: dación y trasplantes
de órganos, técnicas de procreación, contrato de maternidad sustitutiva, ejercicio abusivo de la libertad de
prensa, etc..
• Caracteres:
- Innatos: se adquieren con el nacimiento.
- Vitalicios: acompañan al ser humano durante toda su vida.
- Necesarios: no pueden faltar durante la vida del ser humano.
- Esenciales: son un mínimo indispensable para la personalidad humana.
- Inherentes: existe una unión inseparable del objeto respecto del sujeto.
- Extrapatrimoniales: salvo al ser lesionados que generan a favor de su titular un resarcimiento económico.
- Absolutos: se pueden oponer contra todo.
- Inalienables: no pueden ser objeto de venta/cesión/transferencia.
- Imprescriptibles: no se adquieren/pierden por el transcurso del tiempo o abandono.
Su internalización
Hace referencia al orden internacional y a las diferentes convenciones y pactos internacionales, dentro de los
cuales cabe destacar al Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Argentina. La pluralidad de las normas
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internacionales permite observar la existencia de un derecho supranacional. Los países se comprometen a
incluirlos dentro del derecho interno e incluso a adecuar este último. Estos pactos q versan en temas de
derechos humanos son directamente operativos, por lo q no requieren de ninguna ley especial para ponerlos en
acción. Si no se adecua el derecho interno y no se aplica el derecho internacional, pueden intervenir los
organismos internacionales creados para tutelar los derechos reconocidos en las convenciones. Nuestra CN
reformada en 1994 en el artículo 75 inciso 22 enumera los tratados internacionales con jerarquía constitucional
q no derogan los derechos y garantías ya reconocidos por la CN.

2. DERECHO A LA VIDA:
• Tutela: CN: inspirada en ppios. Cristianos, tutela la vida y la integridad física, prohíbe expresamente la
pena de muerte, tormentos, azotes, etc. Cód. Civil: no lo reconoce expresamente al D y sus consecuencias.
Cód. Penal: Incrimina y pena homicidio, lesiones, abandono de persona y aborto. También protegido por leyes,
como las que regulan el trabajo de la mujer embarazada. Tiene un reconocimiento implícito, porque la vida
humana es considerada como un valor en sí misma.
• Aborto: Su legalización contradice el amparo de los DDHH, porque a partir de su concepción, el ser es
persona, y por lo tanto, goza de la plenitud de sus DD. La madre no estaría disponiendo de su cuerpo, sino de la
vida de su hijo. Cód. Penal Art. 86: lo incrimina y sanciona ya que es un delito, existen 2 supuestos donde no es
punible: si se hace para evitar peligro para la vida/salud de la mujer encinta y con su consentimiento, siempre
que no pueda ser evitado por otros medios (terapéutico); y si el embarazo proviene de una violación/ atentado al
pudor sobre una mujer idiota/demente, requiriéndose el consentimiento de su representante (eugenésico).
• Adelantamiento del parto de un feto anencefálico: 2 mujeres embarazadas, cuyos fetos eran
anencefálicos (sin calota craneana y hemisferios cerebrales, por lo que no tenían posibilidad de vida
extrauterina) solicitaron la inducción del parto, por los perjuicios psíquicos/físicos que la continuación de la
gestación les provocaba. Asesor de Incapaces: se opuso; resueltos por la Corte Suprema De Justicia De La
Nación y por la Suprema Corte De Bs As. La 1º autorizó la inducción sosteniendo que:
– La preservación de la vida humana no puede imponer la postergación artificiosa de un
nacimiento para prolongar únicamente vida ínter uterina.
– Frente al irremediable fatal desenlace y al hecho de que ninguna sentencia puede aportar
felicidad sino solo mantener o poner fin a un gran sufrimiento, se debe proteger la salud psicológica y física de
la madre.
– El pedido no es un aborto ya que no se busca la muerte del feto y, por el avanzado estado del
embarazo, éste se encontraría en condiciones de sobrevivir una vez inducido el parto si no fuera por su
patología.
La Suprema Corte lo rechazó, al considerar que:
– Cuando hay 2 derechos en juego, debe prevalecer el derecho al vida por ser de mayor jerarquía (siempre
se impone sobre otros valores y derechos).El feto anencefálico es ser humano y como tal tiene dicho derecho.
– Matar a un niño por ser anencefálico (diferente a los demás “sanos”) es un acto de discriminación.
– Permitir la inducción es permitir la más aberrante violencia familiar: que la madre mate a su hijo.
– Si todos los fetos merecen protección (Convención de los Derechos del Niño), el anencefálico merece
mas por se un niño en gestación, discapacitado, y por que su vida está amenazada por su madre.
– Solo se protege su interés respetando su vida, el de la madre puede protegerse con terapia psicológica.
Derecho a morir con dignidad: Eutanasia
Eutanasia voluntaria: el paciente presta su consentimiento
- Pasiva: si se le suspenden los tratamientos terapéuticos q le prolonguen la vida o se niegue a someterse
a una intervención quirúrgica o tratamiento de cualquier especie. Se lo ha argumentado de diferentes
maneras: q es una faceta de la libertad individual garantizada constitucionalmente, q es una faceta del
derecho a la dignidad, y q dicha libertad y dignidad sólo pueden ser pretexto cuando las conductas del
sujeto afecten a terceros. En Argentina se acepta el principio según el cual nadie puede ser sometido a
un tratamiento médico sin su consentimiento, aunq ello pueda llevar a su muerte.
- Activa: si se le suministran medicamentos o drogas para producir la muerte
Eutanasia involuntaria: el paciente por su mismo estado no puede prestar su consentimiento
- Pasiva: si se suprimen tratamientos de prolongación de vida. En esto sólo rige la regla de q el médico
debe hacer todo lo necesario para prolongar la vida del paciente
- Activa: si se lo priva de la vida mediante una acción (suministrarle una droga). En la legislación
argentina a esto se lo encuadra en la figura delictual del homicidio.
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• Suicidio: Acción de quitarse la vida voluntariamente. Las legislaciones no lo incriminan: si ha sido
consumado resulta imposible someter a la persona muerta a la ejecución de una pena, y si es una tentativa se
confunde al sujeto activo con el pasivo. Cód. Penal: pena a quienes instigan a otros al suicidio o los ayudan a
cometerlo como autores de un delito autónomo.
2. DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA:
• Cuestiones involucradas: 1) Atribuciones que la persona debe tener sobre su cuerpo y despojos
mortales; 2) Tutela legal que posibilite su efectivo ejercicio frente a la oposición del Edo o 3o. El cuerpo
humano no es una “cosa”, objeto material susceptible de tener un valor. CN: Protege la vida e integridad física;
Cód. Penal: reprime y sanciona el delito de “lesiones” causadas en el cuerpo o en la salud; Cód. Civil: Art.
1083: indemnización de daños y perjuicios resultantes de lesiones físicas, Art. 1086: indemnización en caso de
heridas u ofensas físicas, Art. 1109: obligación de reparar el perjuicio de quien ocasione un daño a otro.
Jurisprudencia: todo daño a la integridad física debe ser indemnizado.
• Intervenciones quirúrgicas: Legitimadas por su finalidad aceptable (para curar, evitar un mal grave,
corregir defectos estéticos o esterilizantes) y el consentimiento del paciente con capacidad para prestarlo, tras
informarle el médico de los riesgos y consecuencias de la intervención. Si no tiene o está impedida de
expresarlo, se requiere la conformidad a su representante, y de no existir éste, los parientes con deberes
alimentarios, de asistencia o más cercanos. Si no existiesen, el médico podrá actuar por sí. El consentimiento
puede revocarse, impidiendo la actuación del cirujano, sin acarrear responsabilidad jurídica, pero si la
obligación de abonar los gastos que se hayan realizado hasta el momento de la revocación.
• Operaciones de cambio de sexo: Ley 17.132 (Cuidad de Bs. As.): médicos: obligados, sin perjuicio de
lo que establecen las demás resoluciones, a no llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo
de una persona, salvo que sean autorizadas judicialmente. Fundamentos de la autorización: derecho a la
identidad sexual (no siempre el sexo Psicológico coincide con el físico), a la no discriminación y a la intimidad.
• Tratamientos clínicos: Su licitud depende del consentimiento del paciente. Jurisprudencia: no se le
puede imponer a una persona un tratamiento médico sin su consentimiento. Excepciones: cuestiones de policía
sanitaria para las cuales existen normas obligatorias: vacunaciones para prevenir enfermedades, tratamiento de
enfermedades venéreas y hospitalización forzosa del infectado, etc.
• Prácticas esterilizantes: Prohibidas salvo que sean el único medio para preservar la salud de la persona
con su conformidad. Ley 26130: admite la vasectomía y ligadura de trompas, con consentimiento del paciente.
• Tratamientos experimentales: Doctrina: es lícito el sometimiento voluntario a una experimentación
para la preservación urgente de la salud general. Nuevas técnicas quirúrgicas: autorizadas si son recomendadas
para establecer la salud del paciente, no hay otras apropiadas y hay una posibilidad razonable de éxito.
• Auto lesión-Deportes Peligrosos: Deportes donde la integridad física corre peligro. No están regulados
pero los jueces no pueden dejar de fallar: si se produce una muerte accidental en un deporte sin apartarse de su
reglamento, no se le puede imputar al causante el delito. En caso contrario, la conducta sí es antijurídica.
• Actos de disposición sobre partes del cuerpo renovables: Si no están separadas del cuerpo, el negocio
jurídico carece de eficacia y no se puede exigir su cumplimiento. Una vez separadas son cosas: pueden ser
objeto de un negocio jurídico eficaz y exigible. El consentimiento se puede revocar. Donación sanguínea:
gratuita salvo emergencia de grupos raros: se fija una retribución uniforme en todo el país por menos de 3 días.
• Transplante de órganos: Ley 24.198, reformada por la ley 26.066:
– Realizados por médicos especializados y con experiencia, reconocidos por la autoridad correspondiente.
– Único medio para recuperar la salud del paciente.
– No pueden ser técnicas experimentales.
– Desarrollada en establecimientos equipados y autorizados por la autoridad sanitaria nacional. Está
prohibida la realización de todo tipo de ablación por el profesional que hay atendido y tratado al fallecido
durante su última enfermedad; y por los profesionales médicos que diagnosticaron su muerte.
– Antes de realizarse se debe informar a donantes y receptores los posibles riesgos, secuelas, y
limitaciones resultantes. Luego se dejara a libre voluntad de ellos la decisión de participar o no de la operación.
– Órganos de personas: Sólo estará permitido cuando no causará un grave prejuicio a la salud del dador,
que da su consentimiento, y existen perspectivas para conservar o mejorar la salud del receptor. Dadores:
capaces mayores de 18 años, cuando el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el 4º grado,
cónyuge, o una persona que conviva con el donante en relación conyugal no menos de 3 años, lapso que se
reduciría a 2 si hubieran tenidos hijos. Implantación de médula ósea: cualquier persona capaz mayor de 18 años
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sin limitaciones de parentescos y menores con autorización de su representante legal y cuando los vincule un
vínculo de parentesco como los mencionados. El dador puede retractarse.
– Órganos de materiales anatómicos cadavéricos: Toda persona puede manifestar su voluntad negativa
o afirmativa de donar sus órganos, restringir su voluntad afirmativa a la donación para determinados órganos o
fines. Ésta será asentada en el DNI y debe ser comunicada al INCUCAI. Menores de 18 años: podrá ser
autorizada por su representante legal. En caso de muerte natural sin existir manifestación expresa, deberá
requerirse de parientes en el orden que la ley enumera, testimonio sobre su última voluntad respecto a la
donación de órganos. En caso de muerte violenta, la autoridad competente buscará a sus familiares para que
testimonien la última voluntad del fallecido. Si no se los localiza, se requerirá al juez competente la
autorización para realizar la ablación. Una persona falleció cuando existe por 6 horas ininterrumpidas: ausencia
irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de consciencia; de respiración espontánea, reflejos
cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas; e inactividad encefálica corroborada por medios técnicos
y/o instrumentales. Esta verificación no será necesaria en caso de paro cardíaco total e irreversible.
• Derechos sobre el cadáver: Cuerpo de la persona una vez que ha dejado de existir. Punto de
vista jurídico-legal: bien material, externo, tutelado por los usos y costumbres, religión, moral y D positivo. No
es comerciable, pero puede ser objeto de algunas relaciones jurídicas y actos de disposición a título gratuito.
Para muchos es una cosa, pero cosas son objetos materiales susceptibles de tener un valor y el cadáver carece
de “valor”. Sin embargo, éste puede estar dado por la idoneidad para una finalidad social o humanitaria. El
cadáver reducido al esqueleto puede ser comercializado para estudio/investigación. Cadáver: cosa
extracomercium. La persona tiene un D personalísimo a disponer del suyo y no es necesario manifestar esa
voluntad en el del testamento al no ser el cadáver su patrimonio. Si la voluntad de la persona no coincide con la
de sus familiares, el D lo tiene el muerto. Si éste no a dejado instrucciones, sus parientes más cercanos
decidirán, adecuándose a sus creencias religiosas. La inhumación, custodia, destino y disposición del cadáver el
ejercicio de los derechos está subordinado a exigencias de higiene, salud y la seguridad pública, la moral y las
buenas costumbres.
4. DERECHO A LA LIBERTAD:
Aspectos: libertad como estado, falta de sujeción y subordinación; libertad como facultad, prerrogativa o
derecho que tiene todo ser humano de obrar como quiera, o de no obrar. Límite: la libertad de los demás.
• Principio de reserva: Protege la libertad: CN art. 19: “Ningún habitante de la nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo ella no prohíbe”. Cód. Penal: castiga la reducción de
una persona a servidumbre o a otra condición análoga, y la privación de la libertad. Cód. Civil: Art. 53: Son
permitidos todos los actos que no son expresamente prohibidos.
• Libertad de conciencia: Art. 953: Ilícitos los actos jurídicos que se opongan a la libertad de las
acciones o de la conciencia; Art. 531: Prohíbe las condiciones siguientes: habitar siempre un lugar determinado,
o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un 3o; mudar o no mudar de religión; casarse con
determinada persona, o con aprobación de un 3o, o en cierto lugar o tiempo, a no casarse; vivir célibe perpetua o
temporalmente, o no casarse con persona determinada, o separarse personalmente o divorciarse vincularmente.
5. DERECHO A LA IGUALDAD:
• Derecho a la no discriminación: 1º manifestación concreta de la igualdad. No se reduce a la ausencia
de privilegios para ciertos grupos sino que implica garantizar la igualdad de oportunidades (otorgar beneficios a
ciertos individuos para remover obstáculos sociales y económicos que limitan la igualdad de posibilidades). La
igualdad jurídica (Art. 16 CN) implica el trato igualitario en las mismas circunstancias. Art. 37 CN: igualdad
real de oportunidades varones y mujeres; Art. 75 inc. 23: Congreso: garantizar la igualdad real de oportunidades
y trato. Fuentes: Pacto de San José de Costa Rica, Convención en contra de la discriminación de la Mujer, Pacto
Internacional De D Económicos Sociales y Culturales, Pacto Internacional De DD Civiles y Políticos, y Ley
23592: quien arbitrariamente impida, obstruya, o dañe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de DD y
garantías fundamentales reconocidos en la CN, deberá dejar sin efecto ese acto discriminatorio y a reparar el
daño moral y material causado; fija actos discriminatorios: por motivos de raza, sexo, etc.
6. DERECHO A LA IDENTIDAD:
Derecho de cada persona de ser ella misma, distinguirse y ser distinta, sobre la base de sus propios atributos y
cualidades personales que la hacen distinta de las otras. (Doctrina italiana).
• Alcances: Abarca la “identidad sexual” y cobró gran importancia con el desarrollo de técnicas
informáticas para registrar, conservar y exteriorizar datos personales en los “bancos de datos”: en base a este
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derecho es posible exigir su conocimiento, rectificación y eliminación de datos caducos. En Argentina, se ha
desarrollado también como el derecho de cada uno de conocer sus orígenes, filiación, etc.
• Manifestaciones en el Derecho Argentino: Jurisprudencia: D de cada uno a conocer sus orígenes,
procedencia, génesis, en donde está comprometida la dignidad personal; tiene origen constitucional implícito; la
falsa representación pública de un vínculo familiar viola este D. Doctrina: corolario del D a la dignidad,
tutelado en la CN. Convención de los DD del niño: Tienen D a conocer a sus padres y preservar su identidad.
7. DERECHO AL HONOR:
Honor: dignidad personal reflejada en la consideración de 3º y en el sentimiento de la persona misma.
- Honor subjetivo: valoración que el propio sujeto hace de sí mismo (autoestima). Común a todos.
- Honor objetivo: buen nombre y reputación objetivamente adquiridos por la virtud y mérito que la persona
tuvo en sus actividades; es el que se ha ganado en la estima/consideración de los demás. No todos lo tienen.
• Normas que lo protegen:
– Cód. penal: artículos del 109 al 117. Los delitos contra el honor (tiene que ver el dolo o
intención) son:
- Calumnia: falsa acusación de un delito que dé lugar a una acción pública.
- Injuria: deshonrar o desacreditar a otra persona
– Cód. civil: Art. 1089 (consecuencias de las calumnias e injurias), 1090 (acusación calumniosa), 1071
bis.
– Ley 25326: Ley del habeas data (protección de los datos personales).
– Artículo 21 de la Ley del Nombre.
• Vías de afectación: Calumnias, injurias, actos meramente culpables y el ejercicio
abusivo de la libertad de prensa. Cuando una persona daña el de otra, el damnificado tiene D a daños y
perjuicios. No se puede devolver el honor afectado, sino que se solventa con una indemnización. La Corte
Suprema de Justicia estableció límites entre la afectación del honor y el ejercicios de la libertad de prensa:
FALLO CAMPILLAY (1986): Base sobre la que se debe juzgar la actitud de los medios. Establece 3
posibilidades para que la prensa no viole el D al honor a través de sus publicaciones:
- Citar debidamente la fuente de donde se extrajo la información, y que sea fiel substancialmente. El
medio actúa entonces como un mero medio de difusión y no es el originario de la violación
- Usar el tiempo de verbo potencial: el hecho no se afirma sino que se presenta como una posibilidad. No
basta con emplear este modo si en el contexto el hecho se presenta de manera asertiva o afirmativa.
- Preservar la identidad de la persona a la que se hace referencia.
Si el medio de prensa no cumple alguna de las 3 hipótesis de Campillay es culpable.
CASO COSTA (1987): La corte hizo una distinción respecto a si el sujeto es un funcionario público o no lo es.
- Si es, para que se viole el D al honor debe demostrarse intención de injuriar o que no se buscó la verdad.
- Si es un particular el ofendido o un funcionario público de bajo rango, basta para configurar la violación
del derecho al honor, una negligencia del órgano informante.
8. DERECHO A LA PROPIA IMAGEN:
Permite a una persona oponerse a que cualquier otra capte, reproduzca o difunda su imagen sin que haya
prestado previo consentimiento o exista consentimiento de la ley. Es autónomo; no hace referencia al D al
honor e intimidad, aunque deben violarse estos para que se viole el derecho a la imagen.
• Ley 11723 (propiedad intelectual): Artículo 31: El retrato fotográfico de una persona no puede ser
puesto en el comercio sin su consentimiento expreso. Muerta ésta, de su cónyuge e hijos, descendientes directos
o en su defecto padre o madre. Faltando estos, la publicación es libre. Quien haya dado su consentimiento
puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Es libre la publicación cuando tenga fines científicos,
didácticos y culturales, sean hechos/acontecimientos de interés.
9. DERECHO A LA INTIMIDAD:
Intimidad: ámbito reservado a aspectos de la vida personal que toda persona no quiere dar a conocer y tiene D a
que los 3o no se inmiscuyan en ella. Garantiza la no intromisión de 3o ni del Poder Público, en esa esfera.
• Alcance: CN: Art. 19: acciones que no exceden la vida personal (no ofendan el orden y moral pública
ni perjudiquen a 3º) no deben ser cuestionadas o juzgadas. Art. 18: garantías individuales de las personas y
resguarda aspectos que hacen a su privacidad (el domicilio, correspondencia, papeles privados). Art. 43: Todos
tiene D a conocer los datos que de ella consten en registros/bancos de datos públicos o privados, y de ser
necesario, exigir su rectificación, supresión, etc. (Habeas Data). Ley 25326: Habeas Data: Reconoce dicho D a
PF y PJ, establece que: nadie está obligado a proporcionar “datos sensibles”, los datos deben ser ciertos,
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adecuados, etc. Tratados Internacionales incorporados a la CN. Jurisprudencia: lo limita al establecer la
superioridad de la libertad de prensa, creación artística, crónica histórica, nombre, etc.
– Actos de la vida privada: personal, sentimental, profesional, familiar, etc.
– Correspondencia epistolar, papeles privados y conversaciones telefónicas.
– Domicilio: su violación surge del mero ingreso al mismo sin autorización.
– Nombre: cuando se revela el nombre auténtico que correspondía a un seudónimo.
– Secreto profesional: abogados, médicos, sacerdotes y bancos.
• Art. 1071 bis Cód. Civil (1968): Sanciona al entrometimiento arbitrario (sin justificación/autorización)
en la vida ajena que perturbe de cualquier modo (publicación de fotos, cartas, etc.) su intimidad, estableciendo:
- El cese de la conducta que perturba la intimidad de la persona;
- El pago de una indemnización equitativa, en caso de daños y perjuicios;
- La publicación de la sentencia.
• Caso “Ponzetti de Balbín”: Una revista publicó en su portada la foto de un líder político internado en
un sanatorio. Tras su muerte, su viuda e hijos demandan a la editorial que se defendió basada en la libertad de
prensa. Corte Suprema: la libertad de prensa es un D absoluto solo el lo referido a no estar sometida a censura;
todas las personas tiene D a la vida privada y la intromisión en ella es aceptable solo cuando lo justifiquen
intereses públicos prevalecientes; éste D ampara incluso a quienes llevan una vida pública y se puede atentar
contra él con actos abusivos. Evolución de la doctrina y jurisprudencia a partir del caso: Límites a la libertad de
prensa para proteger el honor y la intimidad:
– Los derechos reconocidos en la CN tiene igual jerarquía.
– La libertad de prensa (escrita y analógica) solo es absoluta referida a la inexistencia de censura previa.
– Se puede abusar de la libertad de prensa, responsabilizándose al órgano o medio.
– Prensa: deber genérico de veracidad, actualidad; información falsa/errónea: seudo información.
– Noticias que ofendan el honor de alguien: debe aplicarse la doctrina Campillay.
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UNIDAD 11
1. PERSONAS JURÍDICAS:
• Importancia actual: Sin la personificación ciertas actividades serían imposibles. Las SA son la forma
jurídica ideal para la empresa capitalista, existen agrupaciones sin fines de lucro (clubes, asociaciones) que se
complementan muchas veces con fundaciones (patrimonios para un determinado fin), se personifican los Edos.
y organismos internacionales, etc. Cód. Civil Art. 30: personas: entes susceptibles de adquirir DD, o contraer
obligaciones. Art. 32: las que no sean personas de existencia visible son personas de existencia ideal, o PJ.
• Elementos constitutivos:
– Material: componentes hnos. y patrimoniales Los 1º son necesarios para su constitución,
organización y administración, y son los beneficiarios de sus actividades. Deben ser constituidas por más de 1
individuo. Patrimonio: conjunto de bienes afectado a los fines de la PJ, Art. 33: PJ: deben tener patrimonio
propio.
– Formal: actos jurídicos que las constituyen y disposiciones legales sobre su reconocimiento:
normativas con requisitos y procedimientos para su personificación, acto constitutivo, autorización estatal y
registro.
• Naturaleza jurídica:
– Teoría de la ficción: Savigny: sujetos del D de bienes creados artificialmente por la ley. DD
subjetivos: poder que la ley atribuye a una voluntad: el único sujeto de derecho es la PF, sólo el hombre tiene
voluntad. Sin embargo, para limitados casos y con un fin práctico, el Estado trata a determinados entes como
personas. Estos entes, por carecer de voluntad, deben estar sometidos a una representación necesaria: son
incapaces de hecho. La ficción consiste dar la naturaleza del ser humano a sus componentes materiales. Crítica:
la aptitud de una persona para adquirir D no depende de su voluntad. No penetra en lo íntimo de su naturaleza
jurídica ni analiza su substractum real. Además, el significado de la palabra ficción se presta a equivocaciones y
sugiere la idea de que solo existen por obra del Estado y que tienen la vida precaria que nace de una ficción
legal. Finalmente, resuelva mal el problema de la responsabilidad, particularmente la que surge de los hechos
ilícitos.
– Teorías negatorias: Única persona real, capaz de adquirir DD y obligaciones: hombre. Las PJ
son organizaciones patrimoniales especiales en las cuales el legislador estableció reglas de imputación, como si
fueran personas. Teoría: Del patrimonio colectivo: las PJ son manifestaciones particulares del D de propiedad:
bienes colectivos, en forma de masas distintas, poseídas por un grupo de hombres (en condominio); De los
patrimonios de afectación: son patrimonios sin sujeto afectados al objeto al cual sirven, en donde el fin
reemplaza al dueño. Tiene protección jurídica.
- Teoría de la realidad:
Teoría organicista: PJ: realidades vivas, organismos sociales dotados de una voluntad colectiva de querer y
capaces naturalmente de ser sujetos de derecho, poseen vida propia independiente de intervención estatal. Su
voluntad no es la suma de varias voluntades separadas, sino una voluntad común de todos; el Estado se limita a
reconocer o sancionarla, pero no la crea. Los administradores no son representantes de la asociación, sino
órganos de ella. Sus actos no se imputan a la PJ sino que son directamente actos de ella.
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Teoría de la institución: Institución: idea de obra que se realiza y dura jurídicamente en un medio social.
Para esto organiza un poder que le procura los órganos necesarios; entre los interesados en la realización de la
idea hay manifestaciones de comunión dirigidas por dichos órganos y reglamentadas. Las PJ concretan la
continuidad subjetiva de la idea. Por ello puede definirse a la persona jurídica como una institución que
persigue fines de interés general y que va más allá en poder y en duración de los individuos que la componen
(aunque mueran el interés general sigue vivo). No son creación del legislador, sino una realidad que aquél no
puede desconocer; y debe respetar y proteger en tanto ellas están encaminadas en el sentido del bien común.
2. CLASIFICACIÓN:
• Personas públicas y privadas: Art. 33: (ley 17711) pueden ser de carácter público o privado
– Carácter público: El Estado nacional y provincial: el Estado es la PJ por excelencia, por que
representa a toda la sociedad, su organización política, económica y jurídica. Su personalidad surge de la CN.
Las entidades autárquicas: desmembramientos de la personalidad del Estado. De base territorial:
municipalidades; de base fundacional: ramas de la administración pública descentralizadas que cumplen
funciones estatales; se gobiernan por sí mismas y son personas jurídicas de derecho público. La Iglesia
Católica: su organización como persona surge del Derecho Canónico. Sólo la Iglesia Católica (al ser un país
que sostiene el culto católico) es PJ de existencia necesaria y de derecho público; las pertenecientes a otras
religiones o cultos pueden ser personas privadas, si reúnen los requisitos legales establecidos para éstas.
– Carácter privado: funcionamiento regulado por el D privado. Se distinguen las sin fines de lucro (fin
de bien común): asociaciones y fundaciones; de las con (buscan obtener utilidades a repartir entre los
miembros): sociedades civiles y comerciales: Asociaciones y fundaciones: Requisitos: a) un acto de voluntad
creador de la PJ; b) un fin de bien común, objeto de sus actividades; c) patrimonio propio, que lleva implícita la
capacidad para adquirir bienes; no debe subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado, porque en ese
caso todo su patrimonio pertenecería a él y no existiría una entidad distinta; d) autorización del Estado.
Sociedades civiles y comerciales: deben tener capacidad para adquirir DD y contraer obligaciones conforme a
la ley. No se les exige ninguno de los requisitos exigidos a las asociaciones y fundaciones.
• PJ y personas de existencia ideal: Art. 32: Todas las que no sean personas de existencia visible son
personas de existencia ideal, o PJ. Para algunos son sinónimos. Antes ley 17711 Art. 33: reconocía como PJ
solo a las de existencia necesaria y posible con autorización estatal para funcionar, el resto eran persona de
existencia ideal. Ley 17711 se reconoce como PJ a las de carácter público y privado ya enumeradas.
3. CASOS DUDOSOS:
• Sociedades de hecho: teniendo objeto comercial, se constituyen sin documento escrito que regule las
relaciones entre los socios. Sociedades irregulares: se corresponden con alguno de los tipos autorizados por la
ley pero no cumplieron con los trámites de forma o registración. Ley de Sociedades: les reconoce PJ basada en
el interés de 3º y del comercio, precaria, limitada: se reduce la separación patrimonial, no pueden ser titulares
de bienes registrables. Sociedades nulas: por defecto de tipo, situación análoga a las anteriores.
• Sociedades civiles de hecho: su contrato no ha sido elevado a escritura pública. Art. 1663: Los socios
pueden alegar entre si la existencia de la sociedad para pedir la restitución de lo que le aportaron, liquidación de
las operaciones hechas en común, partición de ganancias y de lo adquirido en común, sin que los demás puedan
oponer su nulidad/inexistencia. Art. 1664: 3º podrán alegar contra los socios la existencia de la sociedad.
• Asociaciones no reconocidas: funcionan sin autorización estatal. Art. 46: son sujetos de derecho si la
constitución y designación de autoridades se haga por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad
certificada por escribano. Tienen capacidad limitada: no pueden recibir bienes por herencia, legado o donación.
• Asociaciones irregulares: existen sin cumplir el requisito de forma Art. 46. Para algunos no son
sujetos de derecho y para otros están en una situación similar a la de las sociedades comerciales y civiles, a las
que se les reconoció personalidad.
• Personas jurídicas extranjeras: Art. 34: Son PJ los Estados extranjeros, cada una de sus provincias o
municipios, los establecimientos, corporaciones, o asociaciones existentes en países extranjeros, y que
existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior. Los estados extranjeros reconocidos
como miembros de la comunidad internacional, pueden actuar sin ningún otro requisito, como personas
jurídicas en nuestro país. Personas jurídicas privadas: si realizan actos aislados, la autorización no es necesaria;
en cambio, pero si pretenden ejercer una actividad permanente en el país deben adecuarse a las leyes locales.
3. LA EMPRESA:
• Importancia del fenómeno: La idea de empresa surge en la economía política, para designar a
organizaciones de los factores de la producción. El hombre descubrió la ventaja de coordinar la acción de varios
56
individuos y en el terreno económico eso se tradujo en la tendencia a organizar los elementos productivos
para aumentar la potencialidad en la creación de bienes. El advenimiento del capitalismo y la formación de las
primeras grandes empresas a comienzos de la edad moderna señalan el inicio una nueva economía: la
monetaria, en reemplazo de la natural que había imperado hasta entonces. La fuerza de los hechos obligaron a
los códigos y leyes a ocuparse de ella formándose al lado de esa noción económica una jurídica de la empresa,
pero sin que ninguna haya logrado unanimidad de adhesiones. Se ha llegado a acuerdo relativo sobre los
elementos fundamentales que la integran. Siempre que hablamos de empresa hablamos de organización.
• Caracterización como fenómeno económico y jurídico:
– En sentido económico: Es una organización de los factores de producción, de carácter complejo a la
que confluyen sujetos (empresarios, dependientes, obreros, 3º que entran en relaciones jurídicas) elementos
(bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles) e intereses (públicos y privados) de muy variada índole,
para la producción de bienes o de servicios destinados a ser vendidos, con la esperanza de realizar beneficios.
– En sentido jurídico: Es la actividad organizada para producir bienes o servicios para el mercado. Cód.
de Comercio Art. 8 inc. 5: enunció 5 categorías de empresas como actos de comercio: Las empresas de fábricas,
comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra. La
enumeración legal es demostrativa y es posible extenderla a los actos no enumerados análogos o equivalentes con
los mencionados. El Código de Comercio no ha definido la empresa. La noción jurídica de la empresa, es por un
lado más amplia y por otro más restringida que la económica. Más amplia al incluir los actos de empresa que no
crean ningún organismo producido; y más estrecha al no abarcar ciertos organismos productivos que no realizan
actividades de intermediación con fines especulativos. La empresa, según el código italiano es una actividad:
económica, profesional (a diferencia del código argentino en que un acto aislado de organización de empresa es
acto objetivo de comercio), organizada y que se destine a la producción o al cambio de bienes y servicios.
• Elementos de la empresa: estrechamente unidos por la organización y finalidad económica que
persigue el conjunto de todos sus elementos. Ley 11867 art. 1: Declárense elementos constitutivos de un
establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las
instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las
patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y
todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artí32stica.
– Materiales: Instalaciones: instrumentos que se colocan en e establecimiento con carácter
de relativa permanencia, destinados a servicio y explotación de la hacienda; Muebles: pertenencias del fondo
de comercio unidos a éste por su destino económico mas que por una adhesión física o material; Máquinas:
aparatos destinados a la fabricación, transformación, etc. de las materias primas o las mercaderías.
Jurídicamente la distinción carece de importancia; Herramientas e implementos; Provisiones: sustancias
destinadas a consumirse en el establecimiento como simples medios de explotación pero no se incorporan a los
productos o mercaderías que se fabrican y venden; Mercaderías: elaboradas o a elaborar. Son las cosas cuya
venta constituye el objeto de la explotación del establecimiento. Materias primas: sustancias que se utilizan para
la elaboración preparación de las mercaderías.
– Personales: Los propietarios, jefes y directivos y el personal.
– Inmateriales: Propiedad industrial, artística y literaria (nombre, enseña, patentes de
invención); Propiedad comercial (derecho al local): derecho del comerciante locatario de un inmueble de
obtener la renovación de su contrato de locación cuando llegare a su vencimiento y en su defecto una
indemnización que lo compense de los perjuicios causados por la privación el local afectado a la explotación de
su establecimiento comercial. Es un derecho personal a la renovación del contrato; El valor llave (expectativa
de obtener beneficios en una medida superior a lo normal en una época futura, condicionada por la ubicación
del negocio, experiencia y prestigio del empresario, etc.; solo existe en tanto el establecimiento tiene vida y
ofrece posibilidades de brindar utilidades) y la clientela
• Transmisión de establecimientos comerciales e industriales: Ley 11.867:
– Art. 1: elementos constitutivos de los establecimientos.
– Art. 2: Toda transmisión de un establecimiento comercial o industrial
sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros previo anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial
de la Capital Federal o provincia respectiva y en 1 o más diarios del lugar en que funcione, debiendo indicarse la
clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, el del rematador y el del
escribano con cuya actuación se realiza el acto.
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– Art. 3: El enajenante entregará al presunto adquirente una nota
firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilios de los acreedores, monto de los
créditos y fechas de vencimientos.
– Art. 4: La transmisión sólo podrá firmarse después de 10 días desde la
última publicación, y hasta ese momento, los acreedores afectados podrán notificar su oposición al comprador o
al rematador o escribano que intervengan en el acto reclamando la retención del importe de sus respectivos
créditos y el depósito, en cuenta especial en el Banco correspondiente de las sumas necesarias para el pago. Art.
5: El comprador, rematador o escribano, deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término
de 20 días, a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial
– Art. 7: Transcurrido el plazo del Art. 4 sin mediar oposición, o
cumpliéndose, si se hubiera producido, las disposiciones del artículo 5, podrá otorgarse válidamente el
documento de venta, el que, para producir efecto con relación a 3º, deberá extenderse por escrito e inscribirse
dentro de diez días en el Registro Público de Comercio o en un registro especial creado el efecto. Art. 8: No
podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial o industrial por un precio inferior al de los
créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el
vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4 salvo el caso de
conformidad de la totalidad de los acreedores.

UNIDAD 12
1. SUBJETIVIDAD DE LAS PJ: las PJ son sujetos de derecho distintos de quienes las constituyeron y de los
miembros que actúan en ella, cada uno es titular de sus propias relaciones jurídicas y patrimonio.
• Distinción de los miembros que la componen: Art. 39: corporaciones, asociaciones, etc.: personas
distintas de sus miembros; sus bienes no pertenecen a ninguno de los miembros y ninguno de ellos está
obligado a satisfacer sus deudas si no se hubiesen obligado expresamente como fiadores o mancomunados.
• Excepción: Teoría de la penetración: posibilita negar la personalidad a aquellas PJ que sean utilizadas
para obtener fines distintos de aquellos para los cuales fueron reconocidas. De esta manera, se “penetra” en la
PJ en el caso particular donde se detecta un ejercicio irregular, sin negar la personalidad para las demás
relaciones jurídicas. En consecuencia, sus componentes, no podrán invocar ante 3° la distinción entre ellos y el
ente del que forman parte, por lo que podrían llegar a ser responsable de sus deudas. Supuestos de aplicación:
– Fraude a la ley: el mandato o la prohibición de la norma no aparecen expresamente infringidos por el
sujeto agente, quién los realiza solo a través de la PJ.
– Fraude o lesión del contrato: ciertas personas crean una sociedad para realizar un determinado acto que
se habían comprometido con un 3° a no realizar y burlar así el contrato celebrado con éste.
– Daño a 3°: con el recurso de la PJ se puede dañar fraudulentamente o con deslealtad a 3°.
– Cuando la aplicación de una norma implica penetrar hasta el sustrato natural de la PJ.
Efectos: el juez puede actuar sobre las PF y su patrimonio, como si la PJ no existiera. Esto debe limitarse al
caso concreto en cuestión, por lo que no implica la desaparición, que sigue actuando como tal en las demás
relaciones jurídicas. El efecto de la desestimación de la personería consiste en su inoponibilidad ante los
afectados por los actos abusivos.
2. CAPACIDAD DE LAS PJ:
• Caracterización: Art. 41: la equipara con la de las personas físicas: respecto de 3° gozan de iguales
derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar su posesión, recibir herencias o legados, etc.
Es decir, la regla es similar a la relativa a las personas físicas: Art. 53: les están permitidos todos los actos y
derechos que no son prohibidos. Esto está rectificado en numerosos artículos: Art. 2393: pueden adquirir la
posesión a través de sus representantes, Art. 2347: las equipara con las PF en cuanto al dominio de los bienes.
• Capacidad exclusiva para ciertas actividades: hay actos que solo pueden realizar las PJ:
– Ley 20.091: solo pueden ser aseguradoras las PJ.
– Ley 21526: solo pueden ser entidades financieras las PJ.
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• Limitaciones basadas en su naturaleza: no pueden ser titulares de derechos de
familia, salvo en la tutela de menores confiados a establecimientos de beneficencia; No pueden tampoco actuar
como árbitros.
• Limitaciones basadas en su objeto (principio de la especialidad): las PJ son creadas
con ciertos fines y es para su obtención que se les reconoce personalidad. Doctrina: no están legitimadas para
actuar en una esfera distinta a la de sus finalidades ya que esto implicaría un cambio en su objeto. Es una
limitación intrínseca a su capacidad, pero deben admitirse capacidad para todos los actos relacionados
directa/indirectamente con su objeto. Art. 35: las PJ pueden. Para los fines de su institución, adquirir los
derechos que este Cód. establece.
• Restricciones a la duración de ciertos derechos reales:
– Art. 2828: Usufructo: a favor de las PJ no puede constituirse por mas de 20 años
(PF de por vida).
– Art. 2969: misma limitación para el derecho de uso y habitación.
– Art. 3004: servidumbres personales a favor de PJ: plazo máximo de 20 años.
• Derechos extrapatrimoniales PJ:
– Derecho al buen nombre: equivalente al derecho al honor de las
PF. Cód. Penal: Art. 117: el culpable de calumnia/injuria vs. 1 particular o asociación quedará exento de pena si
se retractase públicamente. Algunos consideran que su lesión solo da lugar a un resarcimiento patrimonial pero
otros consideran que ciertas PJ pueden sufrir un daño moral en su nombre, que se traduce en la reparación del
daño moral.
– Algunos les reconocen el derecho a réplica
– Ley 10903: todo menor confiado a un establecimiento de
beneficencia quedará bajo tutela del director de dicho establecimiento.
– Gozan de los derechos constitucionales de libertad de prensa, de
asociación y enseñanza.
– Tienen el derecho a crear fundaciones.
3. NOMBRE DE LAS PJ:
• Necesidad: es necesario pero no hay reglas generales
aplicables a la denominación de las PJ. Normas de la Inspección General de Justicia: Resolución 6 Art. 8: no se
constituirán entidades con denominación igual o similar a otras existentes o que puedan confundirse con
entidades del Estado, la prioridad en la denominación la tendrá la 1° que se presentó ante la IGJ; Art. 9: admite
la adopción de denominación, respetando el principio de inconfundibilidad de las PJ, que tenga elementos
comunes con otra registrada si esta expresa su conformidad.
• Razón social: designación formada por el nombre
de 1 o mas socios e “y Cía.” U otro equivalente que exteriorice la existencia de todos los socios o con los
nombre de todos. Pueden tenerla solo: sociedades colectivas, en comandita simple y en comandita por acciones.
• Denominación: designación de cualquier especie, incluso
de fantasía a la que debe añadirse una mención al tipo de sociedad del que se trata. Deben tenerla, bajo pena de
apercibimiento para sus representantes: mencionadas anteriormente, sociedades de responsabilidad limitada,
anónimas y anónimas con participación mayoritariamente estatal.
• Caracteres:
– De libre elección: solo limitado por no resultan
confundible con el de otras PJ públicas o privadas.
– Mutable: deben adoptarse para su cambio medidas
para tutelar a 3º.
– Transmisible: menos la razón social porque
responde a la realidad de la integración de la sociedad.
– Adquisición por la inscripción: en los registros
respectivos.
– Protegido por la ley: puede oponerse a otro que
utilice la misma para una PJ o como nombre comercial
• Naturaleza: Llambías: misma naturaleza que el de las PF: derecho-deber de identidad. Pero los
nombres comerciales tienen valor económico y pueden ser objeto de negocios jurídicos, por los que su nombre
es uno de los derechos que conforman la propiedad industrial y goza de la correspondiente protección lega.
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4. DOMICILIO:
Requisito indispensable requerido por las normas sobre ley aplicable y jurisdicción.
• Domicilio del estatuto: Art. 90 inc. 3: tiene el domicilio indicado en sus estatutos o contratos sociales;
si no está indicado, surge de la autorización estatal y, a falta de este, se ubica en el lugar donde funcione la
administración o dirección de la PJ.
• Domicilio en caso de sucursales: Art. 90 inc. 4: cuando una PJ tiene sucursales, el lugar donde se
encuentran constituye un domicilio especial para la ejecución de las obligaciones allí contraídas, por los agentes
locales del ente.
• Sociedades comerciales: Ley 19550 Art. 11 inc. 2: el instrumento constitutivo de la sociedad debe
indicar su domicilio (ciudad o provincia donde se domicilia). Si solo consta esto, deberá inscribirse también la
sede social (lugar exacto donde funciona su administración). Se tendrán por válidas y vinculantes todas las
notificaciones efectuadas en la sede inscripta.
• Doctrina de la ineficacia del domicilio ficticio: Se da cuando una sociedad tiene su domicilio inscripto
en una ciudad/provincia y ejerce sus actividades en otra sin justificativo (para dificultar la acción de los
acreedores, evitar determinados tribunales). En este caso, la competencia jurisdiccional no está determinada por
el domicilio inscripto.
• Doctrina de la eficacia del domicilio aparente: se considera válido el domicilio que cualquier 3º de
buena fe puede reputar como tal en virtud de extremos que lo induzcan a confundir una situación material con
el verdadero domicilio de una persona.
5. NACIONALIDAD:
• Tienen nacionalidad?: En argentina se considera el derecho internacional privado debía aplicarse
basado en el domicilio, y no la nacionalidad de las personas. Para los países emergentes de capital, la idea de
nacionalidad aplicable a las PF, también se aplica a las PJ, protegiéndolas de ese modo.
• Propiedad enemiga: durante las GM el debate doctrinario se suspendió y se buscó determinar la
nacionalidad de las sociedades para evitar que estas enmascaren la actuación de ciudadanos de países enemigos.
• Criterios de determinación de la nacionalidad:
– Tendrá la nacionalidad de la mayoría de sus miembros.
– De la ubicación de la sede social (Europa continental)
– Del lugar de constitución (países anglosajones: teoría de la fundación: nacionalidad del estado
bajo cuyas leyes ha sido creada).
– Donde tenga su principal explotación.
– Ley 21382: empresa local de capital extranjero: domiciliada en la República pero mas del 49%
de sus propietarios son extranjeros o cuentan con la cantidad de votos para prevalecer en las asambleas.

UNIDAD 13
1. SISTEMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS PJ:
• Autorización estatal: Art. 45: Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones,
establecimientos, etc., con el carácter de PJ desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno,
con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa. Alude a las PJ de derecho
privado sin fines de lucro (asociaciones y fundaciones). Para que existan como PJ, es necesario que los
fundadores las hayan dotado de los requisitos legales (fin de bien común y patrimonio propio); y recién
entonces podrán solicitar la autorización del Estado y aprobación de sus estatutos, comenzando la existencia a
partir de ésta. Según el artículo la resolución debe emanar de una ley del Congreso o del Poder Ejecutivo. Art.
45: Contra la resolución del PE que deniega la autorización cabe un recurso ante el Poder Judicial, fundado en
su ilegitimidad o arbitrariedad. Art. 47: Cuando la autorización legal fuese posterior a su fundación, quedará
legitimada su existencia como PJ, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación: los actos
celebrados en nombre de la entidad surten efecto desde su creación (si no le conceda la autorización, los actos
obligan personalmente a los fundadores).
• Disposición normativa: Ley 19550: Con el sólo cumplimiento de la ley, tanto de sus aspectos de
fondo como de los de forma, se da nacimiento a la persona jurídica. Se debe publicar los actos constitutivos y
registrarlos. Tal es el caso de las sociedades comerciales. Sociedades anónimas y en comanditas por acciones:
además requieren la conformidad de la autoridad administrativa fiscal.
60
• Libre constitución: sociedades civiles (Art. 1184: contratos, prórrogas y modificaciones: por
instrumento público) y las simples asociaciones (Art. 46: por instrumento privado con la firma de escribano
público). Si se cumple con los requisitos de forma nace la persona jurídica.
2. REPRESENTACIÓN DE LAS PJ:
• Teoría de la representación (mandato): Savigny: PJ: incapaz absoluta de hecho, carente de voluntad y
por eso sometida a una representación necesaria. La actuación de sus representantes se rige por las reglas del
mandato: si exceden los límites de sus poderes, son responsables exclusivos de sus actos. El mandato crea un
vínculo “externo” entre el representante y la PJ, por lo que las atribuciones que no están expresamente
dispuestas en el estatuto no las tiene. El representante declara su voluntad en interés del representado.
• Teoría del órgano: órganos de las PJ son las personas o grupos que, por autorización de los estatutos
pueden manifestar la voluntad del ente y desarrollar la actividad jurídica necesaria para conseguir sus fines. Así
se establece 1 vínculo “interno” PJ-miembro, regido por los estatutos. El órgano directamente declara la
voluntad de la PJ y tiene todas las atribuciones necesarias para cumplir con sus funciones.
• Responsabilidad del representante por exceso en su función: todas las representaciones se rigen por
las reglas del contrato de mandato. Art. 37: si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente
designados, la validez de los actos se rige por las reglas del mandato. Art. 36: se reputan actos de las PJ los de
sus representantes legales siempre que no excedan los límites de su ministerio. Es decir, el acto del
representante que extralimita sus facultades se rige por las reglas del mandato y por lo tanto es nulo, dándole al
3° perjudicado una acción por daños y perjuicios. La nulidad es relativa, susceptible de ser saneada.
Asociaciones: representante que excede sus funciones: sanciones disciplinarias aplicadas por la entidad.
3. DISOLUCIÓN PJ:
• Causales de disolución voluntaria:
– Vencimiento del plazo estipulado: expiración del plazo fijado en el estatuto.
– Disolución anticipada: Art. 1200: asociaciones civiles y sociedades: los miembros pueden
celebrar un contrato extintivo. Art. 48 inc. 1: Termina la existencia de las PJ que necesitan autorización expresa
estatal para funcionar: 1º Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad
competente.
– Disolución por cumplimiento total del objeto: se pueden modificar los estatutos y establecer
nuevos fines.
– Fusión: unión de 2 o mas PJ, creando una nueva (ambas quedan disueltas y sus DD y
obligaciones pasan a la nueva), o absorción de 1 PJ por otra (desaparece la absorbida, sus DD y obligaciones
pasan a la otra).
• Disolución por retiro de la personería: Art. 48 inc. 2: por retiro de la personería
decidido por el Estado, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en
transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización (como sanción), o porque sea
imposible el cumplimiento de sus estatutos (específicamente su objeto), o porque su disolución fuese necesaria
o conveniente a los intereses públicos.
• Disolución por conclusión de los bienes: Art. 48 inc. 3: Por conclusión de los bienes
destinados a sostenerlas (basta con que no sean suficientes para mantenerla).
• Disolución por la reducción del número de miembros:
– Asociaciones civiles: Art. 49: “No su termina existencia jurídica por el
fallecimiento de sus miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de
su institución (salvo que se hubiera previsto el caso en el estatuto). Corresponde al gobierno, si los estatutos no
lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo como debe hacerse su renovación.
– Sociedades comerciales: Ley 19550: se disuelven si el nro. de socios queda
reducido a 1 y no incorpora ninguno en 3 meses.
– Sociedades civiles: Art. 1758: la de 2 socios, queda disuelta por la muerte de 1,
aunque puede pactarse continuación con los herederos.
– Fundaciones: no tienen miembros.
• Sociedad de 1 solo miembro: no existe en nuestro derecho. El socio
único sería responsable solidario e ilimitado por las obligaciones sociales contraídas en ese período.
61

UNIDAD 14
1. ASOCIACIONES CIVILES
• Concepto: PJ nacida de la unión estable de un grupo de PF que buscan un fin de bien común sin lucro.
• Distintos supuestos: De 1° grado (propiamente dichas); 2° grado: la asociación de realiza entre PJ, con
un fin no lucrativo de bien común (federaciones); 3° grado: formadas por asociaciones de 2° grado.
• Diferencia con las sociedades civiles: su finalidad es la obtención de un lucro a distribuir entre los
socios, si es una sociedad de administración o conservación de bienes se distingue en que necesariamente debe
participar del tráfico de bienes y servicios y no persigue un fin de bien común.
• Caracteres:
– Personalidad jurídica: es un ente susceptible de adquirir DD y contraer obligaciones.
– Unión de personas: surge de la unión estable de 1 grupo de personas en virtud de un vínculo
jurídico.
– Patrimonio propio: distinto del de sus miembros.
– Estatuto: estipulaciones destinadas a regular la organización y funcionamiento de la asociación.
– Fin de bien común no lucrativo: beneficiar a 3° o a sus asociados.
– Desvinculación patrimonial del Estado: no deben subsistir únicamente de asignaciones del
Estado.
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– Autorización estatal para funcionar: de la Inspección General de Justicia.
• Órganos de gobierno:
– Asamblea: reunión de los miembros de la asociación con derecho a voto, autorizados por el estatuto. No
existen normas positivas que la regulen. Es la autoridad suprema: con el quórum necesario nombra y remueve
la comisión directiva, establece la dirección de las actividades de la asociación, modifica los estatutos (con
aprobación del Poder Ejecutivo). Asambleas: ordinarias (se reúnen periódicamente para tratar asuntos de rutina)
y extraordinarias (se reúnen especialmente para tratar asuntos graves o urgentes).
– Órgano ejecutivo: dirección: maneja los asuntos cotidianos; administra la entidad; ejecuta las decisiones
de la asamblea. por sus acciones. Puede estar constituida por varias personas o por 1 sola (secretario general).
Su función es gratuita, pero los estatutos pueden estableces una remuneración.
– Órganos de Control: unipersonales (síndico) o pluripersonales (comisión revisora de cuentas). Se
encargan de vigilar el correcto cumplimiento de las tareas del órgano administrador y fiscalizar lo relativo al
manejo patrimonial de la entidad. Para desempeñar estos cargos no es necesario ser miembro de la entidad.
– Órgano disciplinario: mantiene la disciplina interna, vigila el cumplimiento de las disposiciones y
sanciona a quien no lo hace.
• Deberes y derechos de los miembros: Art. 40: Los DD de los miembros de una asociación con
el carácter de PJ, son reglados por el contrato, el objeto de la asociación, o las disposiciones de sus estatutos.
Los derechos de los miembros son: a participar de las asambleas y demás órganos, gozar de los beneficios de la
asociación, impugnar las decisiones inválidas de lo órganos, fiscalizar libros y documentación, libre ingreso y
egreso de la asociación. Las obligaciones se reducen a cumplir con lo previstas en los estatutos (regla jurídica
de la asociación). Entre ellas: pagar las cuotas, acatar las órdenes legitimadas emanadas de los órganos de la
asociación, cooperar al cumplimiento del objeto. La calidad de miembro se pierde por renuncia, muerte,
expulsión o cesión de la cuota social.
• Poder disciplinario: garantiza a la asociación la facultad de juzgar y penar la conducta de sus
miembros, para así lograr el cumplimiento del objetivo. Potestad sancionatoria: derecho implícito de toda
asociación, figure o no en su estatuto. Límite: garantía constitucional al debido proceso: la sanción debe ser
resultado de un proceso donde se le reconozca al acusado su derecho a la legítima defensa. Órganos que pueden
imponer sanciones: comisión directiva, asamblea u órgano disciplinario, si el estatuto no lo establece: la asamblea
es la única habilitada. Sanciones:
– De carácter moral: llamado al orden, prevención, amonestación.
– De carácter pecuniario: multa (pagar una suma de $ a la entidad para herir al infractor en su
patrimonio).
– Privación de derechos o ventajas inherentes a la calidad de socio.
– La suspensión (privación de todos los beneficios sociales por un determinado período de
tiempo).
– La expulsión: pena más grave: se separa al asociado coercitivamente de la entidad.
Extinción: Art 48/ 49/50. Hay diferentes causales de disolución
- VOLUTARIOS: depende de la entidad o sus miembros
1) expiración del plazo previsto en los estatutos y determina la inmediata disolución de la entidad
2) disolución por voluntad de los miembros de la entidad q debe ser aprobada por el Estado (se debe
comunicar al Estado y este emite un acto administrativo por el q se de disolución a la entidad)
- INVOLUNTARIOS: El Estado revoca la autorización (puede decidir la disolución de la entidad)
1) cuando el Estado advierta q hay un ejercicio ilegítimo o abusivo de las facultades de la entidad (hay
sanción)
2) la actividad resulta inconveniente a los intereses públicos
3) disminución en la capacidad patrimonial de la entidad
4) se cumplió con los objetivos de la entidad.
5) Ausencia de miembros o desaparición de los miembros de la entidad y el gobierno tiene 2 opciones: 1- q
se cumpla el estatuto y así disponer la disolución de la entidad; 2- puede disponer los mecanismos para
la renovación de asociados y así seguir cumpliendo con su finalidad
• Asociaciones civiles sin autorización estatal (simples asociaciones): régimen legal:
Art. 46: las asociaciones que no son PJ serán sujetos de derecho siempre que la constitución y designación de
autoridades se acredite por escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano
público. Sino, sus fundadores y administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de esta. Se
regirán por las normas de la sociedad civil. (Si se constituyeron por acto fehaciente son una subcategoría dentro
63
de las PJ: tiene capacidad restringida: por ejemplo no pueden tener bienes registrados a su nombre; sino no lo
son).
• Asociaciones civiles con forma de sociedad comercial: Régimen legal: Ley 19550 Art.
3º: las asociaciones, cualquiera sea su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos
previstos quedarán sujetas a sus disposiciones.
• Asociaciones irregulares: Art. 46: aquellas que no tienen autorización estatal y no se
constituyen por acto fehaciente no son sujetos de derecho y sus administradores y fundadores asumen
responsabilidad solidaria por sus actos. No se les reconoce el carácter de sujetos de derecho, pero es
contradictorio afirmar que sus “miembros” o “fundadores” son responsables por los “actos de ésta”. Además, se
observa que estas asociaciones tienen patrimonio distinto del de sus miembros, tienen órganos de gorbierno,
etc. Por lo tanto se las puede encuadrar como personas jurídicas de existencia ideal, en un sentido estricto.
2. FUNDACIONES
• Concepto: PJ nacida de un acto fundacional por el cual 1 persona le atribuye un patrimonio destinado a
cumplir un fin de bien común también definida por el fundador, para lo cual tiene una organización
administrativa y requiere autorización estatal.
• Caracteres:
– Solo se concibe como PJ: no pueden no ser sujetos de D, independientemente del fundador.
– Nace de un acto jurídico unilateral: la persona que le da vida no necesita más que su propia
voluntad.
– Fundador: PF/PJ.
– Acto de disposición a titulo gratuito del fundador: “acto de dotación”, así tiene patrimonio
propio.
– Fin de bien común no lucrativo: fin altruista sin propósito de lucro.
– Es autorizada y controlada por el Estado: requiere autorización estatal para funcionar y, al
carecer de miembros, es el Estado quien debe controlar sus actos para que se cumplan las finalidades
estatutarias
• Acto fundacional: Ley 19836: (“de fundaciones”): acto jurídico unilateral por medio del cual el
fundador dispone de sus bienes para que pasen a formar parte del patrimonio de la entidad, redacta su estatuto y
requiere la autorización estatal. Naturaleza jurídica: acto jurídico unilateral de voluntad no recepticia que puede
volverse ineficaz por rechazarse la autorización estatal. Puede darse por actos entre vivos o de última voluntad.
Las promesas de donación hechas por el fundador a la entidad que está en vías de constitución, son irrevocables
a partir de la autorización para funcionar como fundación, y la entidad puede reclamar el cumplimiento de
dicha promesa. Los herederos pueden revocarla hasta el momento en que se presenta el estatuto. Las
fundaciones se constituyen por instrumento público o privado con firmas certificadas por un escribano público.
El estatuto debe ser aprobado por la autoridad de contralor.
• Recaudos del estatuto:
– Identificación de los fundadores: PF: datos de identificación y filiación, PJ: instrumento que
acredita su existencia, constancia de inscripción en el organismo de contralor, acreditación de la representación
de la PF que se presenta en su nombre, etc.
– Nombre y domicilio de la fundación.
– Determinación del objeto: adecuado al bien común, preciso y determinado.
– Patrimonio inicial: aportes efectuados en el acto de constitución o promesas de donación
efectuadas; expresado en moneda nacional, debe establecer la forma de su integración.
– Plazo de duración: se puede fijar una cantidad indeterminada y solicitar su prorroga a su
cumplimiento.
– Organización del consejo de administración.
– Cláusulas sobre el funcionamiento de la entidad.
– Procedimiento y régimen de reforma del estatuto.
– Fecha de cierre de ejercicio anual.
– Régimen de disolución y liquidación de la entidad.
– Plan trienal de actividades: descripción sintética de los actos a realizar en los 3 1º años.
• Órganos de gobierno esenciales:
– Consejo de Administración: Tiene todas las facultades necesarias que para el
cumplimiento del objeto fijadas en el estatuto. Los miembros no pueden ser menos de 3, permanentes o
64
temporarios, y son PF o entidades sin fines de lucro. No podrán recibir retribución alguna por el ejercicio de
sus cargos. El 1º es designado en el estatuto.
– Comité Ejecutivo: No es indispensable su existencia, pero pueden organizarlo
para facilitar la administración cotidiana de la fundación. Si este está organizado, el Consejo ejerce funciones
de control y vigilancia. Es un desmembramiento del Consejo y actúa siguiendo sus lineamientos.
• Órganos no esenciales: Autoridades de control: fiscaliza las cuentas de la
entidad y el correcto empleo de los fondos destinados a la fundación (“síndico”, “comisión revisora de
cunetas”).
• Beneficiarios: Derechos: Si están directamente individualizados, tienen
un D subjetivo que merecería amparo judicial si los administradores del ente no cumplieran lo estipulado por el
fundador. Sino lo están, existe solo un interés legítimo que no habilita para reclamar judicialmente al
reclamando el beneficio, pero si permite denunciar ante las autoridades de contralor el incumplimiento de los
fines de la fundación.
• Cambio de objeto: Ley 19836: solo puede cambiarse cuando ha llegado a
ser de cumplimiento imposible. En ese caso, la reforma del estatuto requiere del voto de 2/3 de los miembros
del Consejo y la autorización por parte del organismo de contralor del nuevo objetivo propuesto. Así, se busca
proteger la voluntad del fundador.
• Imposibilidad del cumplimiento del objeto: Consecuencias: la ley
establece un riguroso régimen de mayoría en las decisiones del Consejo, y faculta al organismo que autorizó su
funcionamiento a disponer del nuevo objeto de la entidad o su fusión con otras con un objeto análogo. El
Consejo puede disponer su disolución con una mayoría de 2/3, destinado el remanente de su patrimonio a otra
entidad, previa aprobación del organismo de contralor.

UNIDAD 15
1. BIENES Y COSAS
• Bienes: Art. 2312: objetos inmateriales susceptibles de valor y las cosas, se llaman bienes (sentido
amplio). Sentido estrecho: Doctrina: objetos inmateriales susceptibles de valor económico.
• Cosas: Art. 2311: objetos materiales susceptibles de tener un valor; sus disposiciones se aplican
también a la energía y fuerzas naturales susceptibles de apropiación.
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• Clases:
– Inmuebles: inmovilizadas: no pueden ser movidas de un lugar a otro por sí mismas o fuerza
exterior.
- Por su naturaleza: Art. 2314: cosas que están por sí mismas inmovilizadas (suelo, partes
sólidas y fluidas que forman su superficie y profundidad, todo lo que está incorporado a él orgánicamente y lo
que está bajo el suelo sin el hecho del hombre)
- Por accesión: Art. 2315: cosas muebles inmovilizadas por su adhesión física perpetua al
suelo.
- Por su destino: Art. 2316: cosas muebles puestas intencionalmente como accesorias de
un inmueble por su propietario, sin estarlo físicamente.
- Por su carácter representativo: Art. 2317: instrumentos públicos de donde constare la
adquisición de DD reales sobre bienes inmuebles, excepto los de hipoteca y anticresis.
– Muebles:
- Por su naturaleza: Art. 2318: cosas que pueden transportarse de un lugar a
otro por sí mismas o por fuerza exterior, excepto las accesorias a los inmuebles. Art. 2319: partes del suelo
separadas de él, construcciones asentadas de carácter provisorio, objetos puestos bajo el suelo, materiales
reunidos para la construcción de edificios que no están siendo empleados y materiales de destrucciones de
edificios.
- Por su carácter representativo: Art. 2319: instrumentos públicos o
privados donde conste la adquisición de DD personales.
- Semovientes: se mueven por sí mismos.
- Locomóviles: vehículos a motor, su transmisión debe hacerse por
instrumento público o privado e inscribirse en el correspondiente registro.
- Registrables: deben matricularse en los registros por su importancia
económica (excepciones).
- No registrables.
2. OTRAS CLASIFICACIONES:
– Fungibles: Art. 2324: se pueden sustituir por otras de igual
cantidad, especie y calidad. No fungibles: un individuo de la especie no equivale a otro.
– Consumibles: Art. 2325: su existencia termina con su 1°
uso y también para quién deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. No consumibles: Art.
2325: no dejan de existir con su 1° uso aunque puedan consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.
– Divisibles: Art. 2326: sin ser destruidas enteramente
pueden ser divididas en porciones reales, formando c/u un todo homogéneo y análogo a las otras partes y a la
cosa misma. Indivisibles: partidas pierden su esencia.
– Principales: Art. 2327 existen para y por si mismas;
Accesorias: Art. 2328: su existencia y naturaleza está determinada por otra cosa, de la cual dependen o a la
cual están adheridas.
– Frutos: cosas que otra cosa produce regular y
periódicamente sin alteración/disminución de su esencia (naturales: producción espontánea de la naturaleza,
industriales: resultan de la actividad del hombre, civiles: rentas que produce 1 cosa); Productos: objetos que se
separan/sacan de la cosa y una vez separados no vuelven a ser productos: alteran o disminuyen la sustancia de
la cosa.
– Fuera del comercio: Art. 2337: no son susceptibles de ser
enajenadas ciertas cosas debido a: prohibición expresa de la ley, disposiciones entre vivos o actos de última
voluntad, bajo pena de nulidad. Relativamente enajenables: Art. 2338: para su enajenación se requiere
autorización estatal.
– El dinero como “cosa”: es una unidad ideal de medida de
los valores patrimoniales y constituye un medio irrecusable de extinción de las obligaciones impuesto por el
Estado como tal a través del curso lega. Es decir, no es una cosa. La “moneda”: símbolo representativo del
dinero, se presenta como metales acuñados o papeles, por lo que desde el punto de vista jurídico es una cosa
fungible, divisible y consumible.
3. RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS REALES SOBRE LAS COSAS:
• Título suficiente y modo suficiente: originalmente
para transmitir el dominio de una cosa era necesario un título que sirviera de causa a la transmisión, que podía
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ser un acto jurídico (compraventa, donación) o un hecho jurídico (sucesión), y la tradición de la misma
(modo). El régimen era idéntico para muebles e inmuebles, con la excepción de que para los inmuebles el acto
jurídico se debía realizar por escritura pública.
• Valor de la inscripción registral: Muebles
registrables, como los automotores: su registro es constitutivo: la transmisión del dominio se produce por la
inscripción en el registro. Inmuebles: la registración es puramente declarativa: no hace al perfeccionamiento del
derecho real sino a su oponibilidad frente a 3º.
• Propiedad mobiliaria: diferencias con el régimen
inmobiliario:
– Inmuebles: Ley aplicable: Art. 10:
situados en la República se rigen por las leyes de la República; Forma de enajenación: Art. 577: antes de la
tradición no se adquiere ningún D real, Art. 1184: debe ser hecha por escritura pública, Art. 2505: se
perfeccionan y son oponibles ante 3º con su inscripción en registros públicos; Prescripción adquisitiva: la
propiedad se adquiere a los 20 años y 10 si es de buena fe o con justo título; Forma de gravarlos: hipoteca;
Extensión en la transmisión de DD: Art. 3270: nadie puede transmitir un D mayor o mas extenso del que
tenía.
– Muebles: Ley aplicable: Art. 11: se rigen por la ley del lugar donde estén
ubicados de carácter permanente, sino, por la ley del domicilio del propietario que los lleva consigo; Forma de
enajenación: Art. 577: por tradición; Prescripción adquisitiva: Art. 2412 y 4016 bis: prescripción inmediata
salvo que sean cosas robadas o perdidas, en ese caso es de 3 años y si son registrables 2; Formas de gravarlos:
prenda; Extensión en la transmisión de D: Art. 2412: no se perjudica la transmisión por fallos en el título del
autos salvo que la cosa sea robada o perdida.
4. DOMINIO PÚBLICO:
• Concepto: Son bienes de dominio público aquellas cosas que, siendo propiedad del Estado, están
destinadas a satisfacer un fin de utilidad pública y libradas al uso general y gratuito de todos los particulares.
• Naturaleza jurídica: Los bienes que lo integran carecen de valor patrimonial y el Estado no puede
ejercer sobre ellos las atribuciones propias del dueño. Por eso el Estado no ejerce sobre ellos un dominio en el
sentido del Cód. Civil, sino que tiene una facultad reglamentaria del uso de los bienes, regulada por normas
específicas del derecho público.
• Caracteres:
– Inenajenabilidad: no se pueden vender, embargar o hipotecar.
– Imprescriptibilidad.
– Uso público general: Art. 2341. El Estado puede disponer que para gozar de ellos hay que pagar
un canon, y muchas veces el concesionario del bien de dominio público recibe una retribución.
• Afectación: por ella un bien se incorpora al dominio público y el Estado lo pone a
disposición del uso general para satisfacer un fin de utilidad pública.
• Desafectación: exclusión de un bien del régimen de dominio público por ley dictada por
el Estado titular del dominio público o acto legislativo de la comuna o municipio.
• Distintos supuestos: Art. 2340:
– Mares territoriales.
– Mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros.
– Ríos, sus cauces, demás aguas que corren por causas naturales y toda agua que
satisfaga usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas sin perjuicio del D del propietario del
fundo a extraerlas.
– Playas del mar y riberas internas de los ríos: extensiones de tierra que las aguas
bañan o desocupan.
– Lagos navegables y sus lechos.
– Islas en el mar territorial, ríos o lagos navegables que no pertenezcan a
particulares.
– Calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública contraída
para el uso común.
– Documentos oficiales de los poderes del Estado.
– Ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.
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• Bienes de los particulares: Art. 2347: bienes que no son del Estado
(nacional/provincial), iglesias o municipalidades, sin importar que sea PF o PJ. Art. 2343: enumeración no
taxativa de éstos (piedras, peces, plantas, tesoros abandonados, etc.).
• Dominio privado del Estado: Verdadero D de dominio, regido por el D
privado. Art. 2342: tierras dentro de los límites de la República sin dueño; minas de oro, plata, cobre, piedras
preciosas y sustancias fósiles; bienes vacantes y los de personas que mueren sin dejar herederos; muros, plazas
de guerra, puentes, ferrocarriles, toda construcción hecha por el Estado y todos los bienes adquiridos por éste;
embarcaciones y restos de naufragios de enemigos o corsarios.
5. PATRIMONIO:
• Concepto: Art. 2312: conjunto de los bienes de una persona: su patrimonio (bienes: derechos:
universalidad jurídica de los derechos reales y personales susceptibles de valor pecuniario)
• Crisis de la teoría del patrimonio como atributo de la personalidad: originalmente se consideraba al
patrimonio como un atributo de la personalidad, en consecuencia, solo las PF podían tener 1 y todas lo tenían,
era: universal (no interesan los bienes que lo componen, siempre es idéntico a sí mismo), necesario (toda PF
tiene 1), único (solo se es titular de 1), inenajenable (se pueden transmitir los bienes que lo integran pero no en
su totalidad). Crítica: existen sujetos que no son propietarios de ningún bien, y no por eso no son personas; no
es único: existen ciertos patrimonios especiales separados (fideicomiso); no es una universalidad de derecho,
porque las relaciones jurídicas y agresiones de los acreedores tienen como objetos bienes particulares; existen
patrimonios sin titular, concebidos por su finalidad.
• Patrimonio fiduciario: Ley 24441: es un patrimonio que un sujeto constituye en cabeza de otro,
afectado a un fin particular. Su fin es lo que lo separa de los patrimonios de los otros sujetos. No es perpetuo,
tiene una finalidad de administración, solo responde por las deudas que él mismo o su administración genere,
está separado del patrimonio general del fiduciario, al terminar el fideicomiso los bienes se transmiten a quien
fue designado en el contrato.
• Derechos patrimoniales:
– Derechos reales: Concepto: aquel que crea una relación directa e inmediata entre 1 persona y 1
cosa. Elementos: Sujeto titular del derecho y cosa sobre la cual recae el D real. Tipicidad: las personas solo
pueden crear los D reales autorizados por la ley por comprometer estos intereses públicos. Enumeración: Art.
2503: dominio (D real en virtud del cual una cosa está sometida a la voluntad y acción de 1 persona),
condominio (D real de propiedad que pertenece a varias personas por una parte indivisa), usufructo (D de usar y
gozar una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, sin alterar su substancia), uso y habitación (facultad de
servirse de la cosa de otro, con el cargo de conservar su sustancia o de tomar de los frutos de un fundo ajeno, lo
que sea necesario para las necesidades del usuario o su familia), servidumbres activas (D perpetuo/temporario
en virtud del cual se puede usar un inmueble ajeno, ejercer DD de disposición o impedir que el propietario
ejerza sus DD de propiedad), hipoteca (garantiza el cumplimiento de una obligación, el inmueble gravado
permanece en poder del deudor), prenda (la tenencia de la cosa gravada para garantizar la obligación se
desplaza al acreedor) y anticresis (se entrega al acreedor la tenencia de un inmueble, autorizándolo a percibir
los frutos para imputarlos al crédito).
– Derechos personales: Concepto: relaciones jurídicas entre 2 personas, en virtud de las cuales 1
puede exigir de la otra una determinada prestación. Elementos: Sujeto activo o acreedor (titular del D
subjetivo), sujeto pasivo o deudor (titular del deber correlativo) y prestación (conducta debida de dar, hacer o
no hacer). Atipicidad: los rige el principio de autonomía de la voluntad: las partes pueden crear todos los D
personales que les sean útiles para satisfacer sus intereses. Efectos: solo producen efectos entre las partes, por
los que no perjudican a 3º.
– Derechos intelectuales: Concepto: D patrimonial del autor de un intelecto, en virtud del cual
puede aprovechar económicamente esa creación en beneficio propio, dentro de los límites del orden jurídico.
Especies: de contenido patrimonial y autorizan la explotación económica de la creación intelectual abarcan:
DD de autor, propiedad industrial (patentes de invención, marcas y designaciones), videos de artistas, D de los
bancos de datos sobre sus propios datos de bancos etc. Legislación: CN Art. 17: todo autor/inventor es
propietario exclusivo de su obra/invento/descubrimiento por el tiempo que fije la ley; Ley 24481 de Patentes de
Invención; Ley 11723 de Propiedad Científica, Literaria y Artística; Ley 22362 de Marcas.
6. LA PROPIEDAD COMERCIAL
• Marcas de fábrica: Ley 22362 “de Marcas”: signos distintivos que permiten diferenciar
productos y servicios de los de la competencia; formada por: palabra/s, frase, lema, signo, emblema, etc. que no
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describan la naturaleza del objeto o sean habitualmente utilizados para designarlo, no sean su forma o color,
idéntica o similar a alguna ya registrada para el mismo producto, denominaciones de origen nacionales o
extranjeras, contrarias a la moral y buenas costumbres, etc.; su propiedad y exclusividad de uso se adquiere con
su registro; puede ser cedida y transferida con el fondo de comercio; puede ser registrada por varias personas;
dura 10 años registrada, pero puede ser renovada.
• Patentes de invención: Ley 24481: invenciones de productos o procedimientos nuevas,
que entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial; el D a la patente pertenece al
inventor o sus causahabientes, quienes pueden cederlo, transferirlo y celebrar contratos de licencia; les concede
D a impedir que 3º sin su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, venta, etc. del producto objeto de la
patente o utilicen el procedimiento patentado; se obtiene tras el registro del invento en la Administración
Nacional de Patentes.
• Diseños industriales:
• Nombre comercial: designación con la que se distingue el establecimiento comercial o
industrial, o el nombre bajo el cual los comerciantes ejercen los actos de su comercio, industria o explotación.
Puede ser el nombre del empresario o uno de fantasía. En sentido amplio, comprende la firma, razón social,
denominación y enseña. Ley de Marcas: nombre o signo con el que se identifica una actividad: propiedad, que
se adquiere por el uso, solo en relación con el ramo en que se ejerce; debe ser inconfundible con las
preexistentes en dicho ramo; toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación
durante 1 años desde que se la comenzó a utilizar públicamente o el 3º tuvo conocimiento de su uso; el D a la
designación se extingue con el cese de la actividad designada.
6. EL PATRIMONIO COMO PRENDA COMÚN DE LOS ACREEDORES:
• Concepto: los bienes que conforman el patrimonio, responden por las deudas de su titular, cualquiera
sean los D actuales o frutos que lo compongan.
• Efectos: autoriza a los acreedores a ejercer acciones judiciales tendientes a vender judicialmente los
bienes que integran el patrimonio del deudor para cobrares: Medidas precautorias (para asegurar el
cumplimiento de una deuda futura, individualizando bienes en el patrimonio del deudor, impidiendo el egreso
de bienes no conocidos, etc.), Medidas ejecutivas (si el deudor no paga, pueden ejercer la ejecución forzada de
los bienes que integran el patrimonio del deudor para cobrarse), Acciones integrativas, Ejecución colectiva (en
caso de insolvencia del deudor, se ejecutan todos sus bienes en beneficio de los acreedores, dentro del
procedimiento de la quiebra).
• Clases de créditos: quirografarios: no están acompañados de ningún privilegio o garantía, en caso de
insolvencia: perciben sus créditos luego de satisfechos los preferidos, a prorrata del monto de sus acreencias;
privilegiados: Art. 3875: causa legítima de preferencia, creada por la ley, accesoria del crédito, de
interpretación estricta, debida a razones de interés general o a la tutela de ciertas personas.
• Acciones integrativas del patrimonio: Subrogatoria: se concede al acreedor para que sustituya a su
deudor en las acciones judiciales tendientes a la percepción de créditos o otros D patrimoniales de los que éste
sean titular. De simulación: permite anular los actos simulados a través de los que el deudor a enajenado
ficticiamente sus bienes para evitar la acción de los acreedores. Revocatoria: los acreedores quirofragarios
pueden promoverla para determinar la inoponibilidad frente a ellos de los actos de enajenación hechos en
fraude, para provocar o agravar la insolvencia.
• Ejecución colectiva: liquidación colectiva de todos los bienes del deudor insolvente (impotencia del
patrimonio para hacer frente a las obligaciones que lo gravan). Origen: D romano, se extiende por Europa con
las “ferias”. Actualmente, sin embargo, se privilegian las soluciones preventivas sobre las liquidatorias,
buscando mantener las empresas en actividad para evitar perjuicios a la comunidad y obtener su venta como
unidad productiva en marcha.
• Concurso preventivo y quiebra: Reglas fundamentales: universalidad patrimonial (el concurso
produce sus efectos sobre todos el patrimonio del deudor), colectividad de acreedores (todos deben participar
del proceso para hacer valer sus derechos), igualdad de trato para los acreedores, protección adecuada del
crédito, facilitación de acceso a la solución preventiva, actuación de oficio del tribunal, extensión de la
responsabilidad patrimonial a quienes actuaron ilícitamente por el deudor. Presupuesto: cesación de pagos:
impotencia del patrimonio para hacer frente, de modo regular, a las obligaciones exigibles que lo gravan.
Efectos del concurso preventivo: los acreedores se reúnen para votar un acuerdo preventivo propuesto por el
deudor. Si lo aprueban, el juez debe homologarlo. Sino, se declara la quiebra, salvo que el deudor sea una SA,
SRL, o cooperativa, donde 3º formulan una propuesta de acuerdo. Si es aceptada, los dueños de las acciones o
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cuotas sociales de la sociedad concursada, deben enajenar dichas acciones/cuantos a favor del tercero, en un
precio previamente acordado. Efectos de la quiebra: busca liquidar el patrimonio del deudor para distribuir su
producto ebtre los acreedores según sus créditos. Efecto: desapoderamiento del deudor (es privado de la
tenencia material de los bienes de su patrimonio, sin poder administrarlos o disponerlos) que se extiende a los
bienes que etse adquiera hasta la rehabilitación. La propiedad recién se transfiere a los adquirientes cuando se
vendan judicialmente, concretándose el proceso liquidatorio. La quiebra no afecta la capacidad del fallido.
• Bienes excluidos de la agresión de los acreedores: Distintos supuestos: crédito por alimentos; lecho
cotidiano del deudor, su familia e hijos, ropas y muebles indispensables, instrumentos necesarios para su
profesión, arte u oficio (agricultor: animales de labranza); 80% de los sueldos y salarios, jubilaciones y
pensiones, salvo que las deudas sean por obligaciones alimenticias; indemnizaciones por accidentes de trabajo,
despido y falta de preaviso; bien da familia. Régimen legal del bien de familia:

Unidad 16: Hechos y actos jurídicos


1) Hechos jurídicos: Art. 896: “acontecimientos q producen adquisición, modificación, transferencia o
extinción de DD u obligaciones”
CLASIFICACIÓN:
• según el agente (autor): NATURALES (actuados por la naturaleza), HUMANOS (actuados por el hombre)
• según su voluntariedad: VOLUNTARIOS (actuados con discernimiento, intención y libertad),
INVOLUNTARIOS
• según su licitud: LÍCITOS (no ph por la ley q producen la adquisición, modificación o extinción de DD),
ILICITOS (acciones y omisiones ph por la ley)
• según la producción de efectos: ACTOS VOLUNTARIOS SIMPLES (no tiene una finalidad jurídica, pero
la ley se la puede asignar), ACTOS JURIDICOS (tienen una finalidad jurídica)
• según los acontecimientos q requieren: SIMPLES (acontecimiento singular), COMPLEJOS (mas de 1)
• según la forma de reunión de sus elementos: SIMULTANEOS (en un único instante), SUCESIVOS (en el
transcurso del tiempo)
• según las consecuencias jurídicas previstas por la norma: CONSTITUTIVO (nacimiento de un D),
EXTINTIVO (conclusión de una relación jurídica y de los DD q la componen), IMPEDITIVOS (estorba la
eficacia de los hechos constitutivos)
• según lo q pretendan del estado de cosas: POSITIVOS (hacer perdurar el estado de cosas) NEGATIVOS (lo
cambian)

El “supuesto” jurídico: Descripción abstracta q hace la ley de acontecimientos relevantes para la producción
de 1 efecto jurídico. Describe posibles acontecimientos.
Ej: art 1124: el propietario de 1 animal doméstico o feroz es responsable del daño q causare. El supuesto
jurídico es q el animal cause daño y el efecto jurídico es la responsabilidad del propietario.
Diferencia con los hechos jurídicos: los supuestos describen posibles acontecimientos q de darse en la realidad,
producen la consecuencia jurídica determinada por la N y los hechos jurídicos son hechos concretos q existen
en la realidad.

2) Actos voluntarios: Elementos internos:


• DISCERNIMIENTO: hace a la voluntariedad de los actos.
Presunción legal de discernimiento: el cód. adopta el sistema rígido, por el cual la ley asigna o niega
discernimiento a ciertos sujetos en virtud de la edad y salud mental. Esta presunción no admite prueba en
contrario. El cód. no define

3
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el discernimiento, pero sí establece las causas q privan de él: art. 921: “los actos serán reputados hechos sin
discernimiento, si fueren actos lícitos practicados por menos impúberes, o actos ilícitos por menores de 10 años;
también los actos de los dementes q no fuesen practicados en intervalos lúcidos y los practicados por los q, por
cualquier accidente están sin uso de razón”. Dementes: declarados o no. Art. 1070: es voluntario el acto ilícito
actuado por un demente, declarado o de hecho, en intervalos lúcidos. Privación accidental de la razón: actos
ejecutados sin conciencia como los de la embriaguez, utilización de drogas, narcóticos, enfermedad; excepción:
actos reflejos
• INTENCIÓN: discernimiento aplicado a un acto en concreto. La intención es afectada por: fuerza,
intimidación (afectan a la libertad), error y dolo, entonces se entiende q la facultad de entender ha sido
incorrectamente aplicada al acto en concreto por una causa propia (falta de conocimiento o conocimiento
insuficiente: error) o ajena (error provocado: dolo). Algunos incluyen en estos vicios al de la lesión q consiste
en un defecto de buena fe de una de las partes.
• LIBERTAD: posibilidad de elegir entre ejecutar o no el acto, sin coacción exterior ilegítima; la coacción
jurídica no priva ni afecta la libertad. La libertad es afectada por la violencia. Este tipo de coacción encuadra a 3
supuestos:
Art. 910: El titular del D a la restricción legítima de la libertad de otro sujeto no puede ejercerla por sí, sino q en
caso de incumplimiento deberá recurrir a las medidas judiciales pertinentes
Art. 911: se trata de evitar q el sujeto se cause daño a sí mismo por medio de un acto ilícito
Art. 912: padres, tutores o curadores q para impedir q sus pupilos se dañen a sí mismos pueden ejercer fuerza
sobre ellos
Elemento externo: Manifestación de la voluntad. Formas de expresarla:
• Expresa: Art. 917: se puede expresar de 3 maneras: oral, escrita, signos inequívocos.
• Tácita: Art. 918: casos en q no se exija una expresión positiva, o cuando no haya una declaración expresa
contraria.
• El silencio: Art. 919: no es una forma de expresión de la voluntad, aun cuando siga a un acto o a una
interrogación de 3º. El silencio implica callar y no actuar ante una interrogación o acto. Art. 919: supuestos
donde se vincula al silencio con la expresión de la voluntad: cuando la ley impone una manifestación, cuando
existe la obligación de explicarse en virtud de las relaciones de familia, cuando existe obligación de explicarse
en virtud de relaciones precedentes, cuando las partes de un contrato han estipulado q el silencio puede ser q el
silencio también es manifestación de la voluntad
3) Actos Involuntarios: Consecuencias:
Art. 900: los hechos ejecutados sin discernimiento, intención y libertad no producen por sí obligación alguna.
Excepciones: cuando por hechos involuntarios se causa daño a una persona o sus bs, sólo responderá con 1
indemnización si es q con el daño se enriqueció el autor del hecho y si se ha enriquecido. Se requiere entonces
antijuricidad y q sea un daño indemnizable. Ley 17.711: los jueces podrán disponer un resarcimiento a favor de
la víctima del daño fundado en razones de equidad y teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor
del hecho y la situación personal de la víctima.
4) Acto ilícito: Conductas antijurídicas dañosas imputables a su autor, q obligan a repara los daños causados
por ellas.
Presupuestos de responsabilidad civil:
HECHO: acto hno., existe siempre q la acción se trasunte como una emanación de la persona. Quedan
omitidos: actos reflejos, producidos en estado de inconsciencia total y los q son consecuencias de una fuerza
irresistible
DAÑO: cdo se cause a otro un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su
dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus DD o facultades. Doctrina: existe
también un daño moral: lesión a sentimientos o afecciones legítimas. Requisitos del daño resarcible:
- debe haberse producido efectivamente o existir la certidumbre de q se ha de producir
- debe ser personal del accionante
- debe resultar de la lesión de un D o interés legítimo. Algunos consideran tb a los intereses simples no
ilícitos
- debe haber “subsistencia” del daño (solo para una parte de la doctrina)
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NEXO DE CAUSALIDAD: relación causa-efecto entre la conducta antijurídica y el resultado dañoso. Cumple
una doble función como presupuesto de la responsabilidad:
se vincula a la conducta dañosa, ya q hay un punto de contacto entre la conducta y el daño q permite atribuir la
autoría
permite la extensión de la reparación, atribuyendo al autor del daño responsabilidad.
ANTIJURICIDAD: antijurídica es la conducta transgresora de una NJ q prohíbe dañar. Art. 1066: ningún acto
voluntario será ilícito si no fuere expresamente ph por las leyes; a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o
sanción de este Cód., si no hubiere una disposición de la ley q la hubiese impuesto. Art. 1074: toda persona q
por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una
disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido Art. 1109: todo el q ejecuta un
hecho, q por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, esta obligado a la reparación del perjuicio. Esta
obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.
FACTOR DE ATRIBUCIÓN: la conducta debe ser imputable o atribuible al sujeto. Criterios de atribución:
• subjetivo: dolo (inejecución maliciosa de una obligación) y culpa (omisión de cuidados q exige la
naturaleza de una obligación y q corresponden a una persona en un tiempo y en un lugar)
• objetivos: riesgo (daños causados por animales o cosas inanimadas), garantía (funciona en el ámbito de la
responsabilidad contractual), equidad, abuso de D, exceso de la normal tolerancia entre vecinos. Para q pueda
atribuirse responsabilidad fundada en un factor objetivo de atribución, ello debe estar expresamente previsto en
la ley
Responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva:
5) El acto jurídico: Concepto:
Art. 944: actos voluntarios lícitos, q tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas,
crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar DD.
Presupuesto (La capacidad): Art. 1040: el acto jurídico para ser válido debe ser otorgado por persona capaz
de cambiar el estado de su D. Como el acto jurídico tiene por fin cambiar el estado de los DD de una persona
se exige q esa persona tenga capacidad de disponer de ellos. La capacidad es la de D, ya q si no la tiene el acto
es nulo.
Elementos escenciales:
 Voluntad: Manifestación de la voluntad por D propio o representante. Hay representación cuando 1
persona (representante) declara su voluntad en nombre y por cuenta de otro (representado), de modo q los
efectos se producen directa e inmediatamente en el representado, como si él hubiera ejecutado el acto.
Elementos para q exista representación:
- Declaración en nombre ajeno (efectuada por el representante)
- Actuar por cuenta o interés ajeno
- Existencia de una facultad apropiada y suficiente
Tipos de representación:
1) - legal o necesaria: establecida por la ley para suplir la incapacidad de las personas
- voluntaria: dispone una persona capaz q puede gestionar por sí los propios negocios y declarar por sí la
voluntad, confiando a otros el efectuar negocios en su nombre
2) - activa: representante realiza una manifestación de voluntad dirigida a otro, en nombre y por cuenta del
representado
- pasiva: representante es designado para recibir una declaración de voluntad de un tercero dirigida al
representado
3) - directa: es directa cuando contiene la actuación por cuenta propia o interés ajeno y en nombre ajeno
- indirecta: actúa en interés ajeno pero en nombre propio. Ej.: comisión, como el negocio existe cuando la
persona q desempeña por otros negocios individualmente determinados, obra en nombre propio
Actos q se pueden celebrar por representantes:
- actos lícitos q puedan producir la adquisición, modificación o extinción de DD
- no pueden celebrar: testamento, patria potestad, tutela o curatela, obligaciones personales q exige el
matrimonio
• PJ: tienen representantes legales o estatutarios, cuyos actos son juzgados según las reglas del mandato. Esta
doctrina fue reemplazada por la “teoría del órgano” q permite atribuir responsabilidad a la PJ por los hechos
ilícitos de sus órganos
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 Objeto: Art. 953: el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas o hecho. La doctrina está dividida en
3 grupos:
- teorías amplias: objeto: obligaciones q él crea, modifica o extingue
- teorías intermedias: objeto: prestaciones (conducta prometida por el deudor al acreedor). Pr limita el
objeto a los negocios patrimoniales y confunde el objeto del acto y de la obligación
- teorías restringidas: objeto: hechos (positivos y negativos) y bs (cosas y bienes) sobre los q versa la
voluntad
• Entes que pueden ser objetos del negocio:
• Hechos: posibles, lícitos, acorde con la moral y las buenas costumbres, que no afecten la libertad de las
acciones o la conciencia, ni perjudicar los DD de un 3º.
• Cosas (bs): q estén en el comercio o q no estén prohibidas como objeto de un negocio
• Requisitos del objeto: Art 953: cosas en el comercio o q no se hubiese ph que sean objeto de 1 acto jurídico,
hechos no imposibles, ilícitos, contrarios a las bs costumbres, ph por las leyes, q se opongan a la libertad de las
acciones o conciencia, o perjudiquen DD de un 3º. Los q no sean conformes a esto son nulos, sin objeto”. Debe
ser determinado o determinable
 Causa final: aquello q se persigue al realizar 1 acto jurídico.
• Diferencia con causa fuente: la causa fuente tiene trascendencia en el ámbito obligacional, de modo q el
contrato, el hecho ilícito, la ley, son indicados como fuente de obligaciones. La causa final no tiene un rol
limitado a los contratos.
• Causalismo: ubica a la causa en el momento de celebración del contrato, sin considerarlo en la etapa
funcional del negocio jurídico. El ámbito de la causa siempre es el contrato.
• Anticausalismo: ubica a la causa durante la etapa funcional del contrato y su ámbito es la voluntad y el
consentimiento.
• Causa objetiva: prestación q tiene cada una de las partes de un negocio jurídico de obtener de la otra el
cumplimiento de las prestaciones prometidas. Es unitaria (no hay 1 para el vendedor y otra para el comprador:
hay 1 en la cual el cumplimiento de cada uno es una causa única) y tipificadota (individualiza el negocio
querido por las partes).
• Subjetiva: móviles perseguidos por algún contratante en particular. Es variable e individual. Los móviles
deben ser esenciales, exteriorizados y si es un contrato bilateral o unilateral oneroso, debe ser común a ambas
partes
• Relevancia de la causa final:
• Negocios jurídicos incausados/abstractos: la causa no es presente o visible. La abstracción asegura la
circulación de los bs y la estabilidad de los negocios jurídicos, en particular frente a 3º ajenos al acto pero q
están afectados por el mismo
6) Forma del Acto jurídico: como se exterioriza la voluntad del sujeto respecto del objeto para lograr 1 fin
determinado. Sin exteriorización de la voluntad no hay acto voluntario, sino propósito mental, por lo que es
indispensable que salga del fuero interno y se exteriorice mediante un modo cualquiera. Esta noción
corresponde a la forma esencial del acto jurídico. Forma legal o impuesta (Art. 973): prescripciones de la ley
respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico; tales son: la
escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, o por un oficial público,
o con el concurso del juez del lugar.
Actos formales: requieren que se cumpla con determinada forma para que el acto sea válido. Pueden ser:
- Solemnes: El incumplimiento de las solemnidades legales trae la nulidad. La forma es requisito inexcusable
de la validez del acto. Art.975.- En los casos en que la expresión por escrito fuere exclusivamente ordenada o
convenida, no puede ser suplida por ninguna otra prueba. Art.976.- Si la forma del instrumento público fuese
exclusivamente ordenada, la falta de ella no puede ser suplida por ninguna otra prueba, y también el acto será
nulo. Art.977.- Cuando se hubiere ordenado exclusivamente una clase de instrumento público, la falta de esa
especie no puede ser suplida por especie diferente.
o De solemnidad absoluta
o De solemnidad relativa
- No solemnes: La forma es exigida solo como medio de prueba, y protección de los DD de 3º. Aún a falta
de las exterioridades preceptuadas, pueden probarse por confesión. Art.1184.- Deben ser hechos en escritura
pública, con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública:
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1 - Los contratos que tuvieren por objeto la transmisión de inmuebles, en propiedad o usufructo,
obligación o gravamen sobre los mismos, o traspaso de derechos reales sobre inmuebles de otro;
2 - Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que mediare convenio por instrumento privado
presentado al juez;
3 - Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y modificaciones;
4 - Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote;
5 - Toda constitución de renta vitalicia;
6 - La cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios;
7 - Los poderes que deban presentarse en juicio, los poderes para administrar bienes, y cualesquiera otros
que tengan por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública;
8 - Las transacciones sobre bienes inmuebles;
9 - La cesión de acciones o derechos procedentes de actos consignados en escritura pública;
10 - Todos los actos que sean accesorios de contratos redactados en escritura pública;
11 - Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, excepto los parciales, de intereses, canon o
alquileres.
Art.1185.- Los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, fuesen hechos por instrumento
particular, firmado por las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen a
reducirlo a escritura pública, no quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no se halle
firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura pública.
No formales: no requieren ninguna solemnidad, basta que se pruebe el consentimiento para que tenga plena
validez.
Art.974.-Cuando por este Código, o por las leyes especiales no se designe forma para algún acto jurídico, los
interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes. Este artículo consagra el principio de
libertad de formas.
7) Instrumentos públicos:
Todo instrumento redactado con las formalidades legales por un 3º imparcial a quien la ley le confiere
facultades para autorizarlo. Borda: aquellos a los que ley les reconoce autenticidad y prueban la verdad de su
contenido sin necesidad de reconocimiento de la firma. La fe que merece el oficial que los autoriza y el
cumplimiento de las formalidades a que están sometidos les atribuye autenticidad, poseen fuerza ejecutiva, su
fecha es considerada cierta y la copia de ellos, legalmente extraída tiene el mismo valor que los originales. Su
función es la fijación del contenido del acto. Algunos son de contenido público (inc. 5 6 7 9 y 10 Art. 979) y de
contenido privado (inc. 1 2 3 4 8 Art. 979). Art.979: Son instrumentos públicos:
1 - Escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con
las mismas atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley;
2 - Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes
hubieren determinado;(inventarios judiciales, testamentos especiales otorgados ante los oficiales de ejercito,
etc).
3 - Los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la forma que determine el Código de
Comercio;
4 - Las actas judiciales, hechas en los expedientes por los respectivos escribanos, y firmadas por las partes, en
los casos y formas que determinen las leyes; y las copias que de esas actas se sacasen por orden del juez ante
quien pasaron;
5 - Las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el
tesoro público, las cuentas sacadas de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas;
6 - Las letras de particulares, dadas en pago de DD de aduana con la anotación de que pertenecen al tesoro
público;
7 - Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como provinciales;
8 - Las acciones de las compañías autorizadas especialmente, emitidas en conformidad a sus estatutos;
9 - Los billetes, libretas, y toda cédula emitida por los bancos, autorizados para tales emisiones;
10 - Los asientos de matrimonios en libros parroquiales, o e registros municipales, y sus copias.
Requisitos de validez: Art.980: es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones,
respecto a la naturaleza del acto, y que éste se extienda en el territorio que se le asignó para el ejercicio de sus
funciones. Los extendidos según esto gozan de entera fe y producen idénticos efectos en toda Arg., cualquiera
sea la jurisdicción donde se otorgaron.
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Fuerza probatoria: Los instrumentos públicos gozan de AUTENTICIDAD por si mismos en cuanta al
contenido y fecha que expresan; prueban su contenido y fecha por si mismos sin necesidad de reconocimiento
previo por la parte interesada.
-hace fe para las partes y 3º en a los hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia (art
993 ), respecto de las manifestaciones de las partes en cuanto a su contenido principal (art 994) y de las
relacionadas con éste (art 995).
-no hace fe respecto simples enunciaciones indirectas y solo se reconoce a la manifestación el carácter de
principio de prueba por escrito contra quien la formuló.
-Art.987.- El acto emanado de un oficial público, aunque sea incompetente, o que no tuviera las formas debidas,
vale como instrumento privado, si está firmado por las partes, aunque no tenga las condiciones y formalidades
de los actos privados.
Impugnación de los instrumentos públicos.
Redargución de falsedad: acción civil o criminal por la cual se tiende a obtener la declaración de falsedad del
instrumento. Esta puede ser material (adulteración) o ideológica (se ha hecho constar una circunstancia
inexacta). En la sede civil puede plantearse por vía de acción, tramitada por el proceso de conocimiento
ordinario. Cuando es criminalmente, la condena del autor de la falsedad arrastra la invalidez del instrumento.
La redargución de falsedad (por las partes o 3º) solo es necesaria en los casos Art. 993: “El instrumento público
hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos,
que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia”.
“Los testigos de un instrumento y el oficial público que lo extendió no pueden contradecir, variar ni alterar el
contenido de él, si no alegasen que testificaron el acto por dolo o violencia que se les hizo, en cuyo caso el
instrumento público no valdrá”. (art 992). Sin embargo, se admite que los testigos y el oficial público puedan
aclarar cláusulas dudosas.
Simple prueba en contrario: las manifestaciones de las partes acerca del objeto principal del acto, o vinculadas
directamente con él (art 994 y 995 C.Civ ) son atacables por simple prueba en contrario por las partes o los 3º.
Escritura pública: instrumentos públicos otorgados por los escribanos en su libro de protocolo según las
normas especiales que la ley establece para ellas. Pueden ser otorgadas por jueces de paz, cuando no haya
escribano público en el lugar (arts 1223, 1810 y 365, C.Civ y leyes 3245 y 3478); cónsules (ley 4212) y
ministros diplomáticos en casos de urgencia. Art.997: sólo pueden ser hechas por escribanos públicos, o por
otros funcionarios autorizados para ejercer las mismas funciones. Requisitos: Confección material, Asiento en
el protocolo, Idioma (nacional aunque se pueden usar vocablos indígenas, si se usa una palabra extranjera se
debe aclarar el equivalente en castellano). Art.1000.- Si las partes fueren sordomudos o mudos que saben
escribir, la escritura debe hacerse en conformidad a una minuta que den los interesados, firmada por ellos, y
reconocida la firma ante el escribano que dará fe del hecho. Esto debe quedar protocolizado. Partes:
- encabezamiento contiene el nº de la escritura, lugar de otorgamiento, fecha, constancia de comparecencia de
las partes, nombre, edad, estado de familia, domicilio, y la fe del escribano.
- exposición, las partes explican el acto jurídico o la razón que los motivó a contratar. No siempre tiene.
- estipulación: declaración de voluntad formulada por los otorgantes para producir efectos jurídicos.
- el pie, cierre de la escritura. Debe constar que le escribano la ha leído en partes, que éstas ratifican su
contenido y que firman con los testigos. Si existen borraduras, entrerrenglonaduras, etc deben salvarse al final,
de puño y letra del escribano. Por último deben firmar las partes, testigos y el escribano.
Protocolo: donde las escrituras matrices deben extenderse. Se forma con las sucesivas escrituras, al final del
año se cierra y encuaderna. El C. Civ. dejo a las leyes locales reglamentar la forma en que debe llevarse. Lo
llevan los escribanos; C.Civ: no tiene valor las escrituras públicas no asentadas en el. Art. 988: libro de
registros es sinónimo de protocolo. Las escrituras deben guardar dentro del protocolo un orden cronológico
inexcusable. Art.998: Las escrituras públicas deben ser hechas en el protocolo que estará numerado, rubricado o
sellado, según las leyes en vigor.
Escritura matriz: escrituras originales agregadas al libro de protocolo., asi se distingue a la escritura de sus
copias.
Copias y segundas copias:
Art.1006.- El escribano debe dar a las partes que lo pidiesen, copia autorizada de las escrituras. Parte: los
otorgantes y también sus sucesores. Si la escritura no contiene obligaciones de dar o hacer, el escribano debe
darlas a pedido de parte.
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Art.1007.- Siempre que se pidieren otras copias por haberse perdido la 1º, el escribano deberá darlas; pero si
en la escritura, alguna de las partes se hubiese obligado a dar o hacer alguna cosa, la 2º no podrá darse sin
autorización del juez.
Art.1008.- Toda copia debe darse con citación de los que participaron en la escritura, que pueden comparar la
exactitud de la copia. Si se hallasen ausentes, el juez puede nombrar un oficial público que se halle presente al
sacarse la copia.
Art.1009.- Si hubiera alguna variación entre la copia y la escritura matriz, se estará a lo que ésta contenga.
Art.1010.- La copia de las escrituras de que hablan los artículos anteriores hace plena fe como la escritura
matriz.
Art.1011.- Si el libro de protocolo se perdiese y se solicitare por alguna de las partes que se renovase la copia
que existía, o que se ponga en el registro para servir de original, el juez puede ordenarlo con citación y
audiencia de los interesados, siempre que la copia no estuviese raída ni borrada en lugar sospechoso, ni en tal
estado que no se pudiese leer claramente
Protocolización: consiste en incorporar al protocolo, por orden judicial, un instrumento privado. Esto
transforma el instrumento privado en público (art 984). La orden judicial es indispensable para que exista
protocolización.
Organización del notariado: organizado por las leyes de cada provincia: Capital federal: ley 12990: Son
escribanos públicos aquellos a quienes se concede un registro tal, los titulares son designados por el PE a
propuesta en terna del Colegio de Escribanos, luego de un concurso de oposición. Para ser escribano público se
requiere ser arg nativo o naturalizado con mas de 10 años de naturalización, tener título de escribano con mas
de 2 años de práctica, estar matriculado y colegiado, además de tener conducta y moralidad intachables. Es
incompatible con todo empleo nacional, provincial o privado, salvo los cargos electivos, docentes o que
impliquen el ejercicio de la función notarial. Tampoco pueden ejercer la banca, abogacía u otra profesión
liberal. El gobierno y disciplina del notariado está a cargo del Tribunal de Superintendencia y del Colegio de
Escribanos. El 1º es integrado por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 2 vocales designados
por 1 año. Debe vigilar a los escribanos, al Colegio y a todo cuanto guarde relación con el cumplimiento de la
ley. Conoce en única instancia en todos los casos de responsabilidad profesional, previo sumario y dictamen del
Colegio, si la pena es mayor de 1 mes de suspensión. Si fuera menor, conocerá como Tribunal de Apelaciones
en las resoluciones tomadas por el Colegio. El Colegio de Escribanos esta formado por todos los escribanos
inscritos en la matrícula, siendo obligatoria la agremiación: está gobernado por un Consejo cuyos miembros son
elegidos a pluralidad de sufragios por 2 años. Vigila el cumplimento por parte de los escribanos de las
obligaciones legales, inspecciona todos los registros con ese fin, vela por el decoro profesional, lleva registro de
matrícula, etc. El escribano adscrito es el que actúa en forma conjunta con el titular del Registro, sometido a
vigilancia y bajo la responsabilidad de éste. Tiene las mismas responsabilidades que le regente y lo reemplaza
en caso de ausencia, enfermedad u otro impedimento transitorio. Cada Registro puede tener 2 adscriptos: al más
antiguo le corresponde la regencia por muerte o renuncia del titular. Titulares y adscriptos pueden celebrar toda
clase de convenios para reglar sus DD en el ejercicio de la profesión. Todo conflicto entre ellos es dilucidado
por el Colegio de Escribanos.
8) Instrumentos privados: las partes los celebran por si, en su calidad de particulares sin la intervención del
oficial público.
Formalidades: Art.1020.- “Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden
formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes”. El principio de libertad de
formas impera, con 2 limitaciones:
• La firma: nota Art. 3639: no es la escritura que una persona hace de su nombre o apellido, es el nombre
escrito de una manera particular, según el modo habitual seguido por la persona en diversos actos sometidos a
esta formalidad. Es necesaria para la realización del acto, salvo aquellos en los que no se acostumbra a firmar.
Art.1012: es condición esencial para la existencia de todo acto privado. No puede ser reemplazada por signos ni
por iniciales de los nombres o apellidos. Firma a ruego: en ciertas ocasiones las partes piden a otra que suscriba
el documento privado por no saber o no poder firmar. Esta forma de firmar está admitida en materia comercial
(art. 208 inc. 3º Cód. Com.) pero en civil no hay acuerdo.
• El doble ejemplar: hay casos en los que es necesario. Art. 1021 C.Civ: Los actos, que contengan
convenciones bilaterales deben ser redactados en tantos originales, como partes haya con un interés distinto. En
otros no lo es: los que no sean contratos, contratos unilaterales, “cuando una de las partes, antes de la redacción
del acto, o en el momento de la redacción, llenare completamente las obligaciones que el acto le impusiere” (art
1022 C.Civ ), si en el contrato bilateral ambas partes cumplen sus obligaciones (art 1024 C.Civ 2º parte), si
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ambas partes depositan el ejemplar único en manos de un escribano o de otra persona encargada de
conservarlo. (art 1025 C.Civ). Art. 1013: “Cuando el instrumento privado se hubiese hecho en varios
ejemplares, basta que cada uno de éstos, que esté en poder de una de las partes, lleve la firma de la otra”. Art.
23: “El defecto de redacción en diversos ejemplares, en los actos perfectamente bilaterales, no anula las
convenciones contenidas en ellos, si por otras pruebas se demuestra que el acto fue concluido de una manera
definitiva”.
La fecha cierta: Art.1034.- Los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra 3º o
sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos, pero si entre las partes del acto y a sus
sucesores a titulo universal. Art.1035.- su fecha cierta en relación a los sucesores singulares de las partes o a 3º,
será:
1 - La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición pública para cualquier fin, si allí quedase archivado;
2 - La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren;
3 - La de su transcripción en cualquier registro público;
4 - La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del de la que lo escribió, o del que firmó como testigo.
La enumeración no es taxativa.
Instrumentos firmados en blanco
Art.1016: La firma puede ser dada en blanco antes de la redacción por escrito. Después de llenado el acto por
la parte a la cual se ha confiado, hace fe siendo reconocida la firma. La firma de un documento en blanco
produce los mismos efectos que la de un documento extendido antes de ser firmado, pero:
Art.1017.- El signatario puede, oponerse al contenido del acto, probando que las declaraciones u obligaciones
que se encuentran en él, no son las que ha tenido intención de hacer o de contratar. Esta prueba no puede ser
hecha con testigos.
Art.1018.- La nulidad de las declaraciones u obligaciones del signatario del acto que el juez decretare en virtud
de las pruebas dadas, no tendrá efecto respecto de 3º que por el acto escrito hubiesen contratado de buena fe con
la otra parte.
Art.1019.- Las disposiciones de los Art. anteriores no se aplican al caso en que el papel que contenga la firma
en blanco hubiese sido fraudulentamente sustraído a la persona a quien se hubiese confiado, y llenándose por un
3º contra la voluntad de ella. La prueba de la sustracción y del abuso de la firma en blanco puede ser hecha por
testigos. Las convenciones hechas con 3º por el portador del acto no pueden oponerse al signatario, aunque los
3º hubiesen procedido de buena fe
Fuerza probatoria: no gozan por si mismos de autenticidad. Por eso es menester el reconocimiento de firma
que los suscribe. Art. 1031: Todo aquél contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por
él, está obligado a declarar si la firma es o no suya. Cód. Procesal: en caso de silencio, se tiene por reconocido
el documento. Si media negativa de la firma se procede al cotejo del documento: se analiza pericialmente la
firma objetada con la letra obrante en documentos indubitados o con la de un cuerpo de escritura que se dicte a
la persona del caso. Art. 1027: no puede pedirse reconocimiento a quienes aunque fueren capaces al tiempo de
firmarlos, no lo fuesen al tiempo del reconocimiento. Art. 1032: “los sucesores del que aparece firmado pueden
limitarse a declarar que no saben si la firma es o no de su autor”.
Efectos de la firma auténtica: El reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del
instrumento quede reconocido. El instrumento privado reconocido judicialmente por la parte q se opone o
declarado reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscripto y sus
sucesores (art 1026). Hace buena fe mientras no sea argüido de falso respecto de las partes, intervinientes en el
acto, sus sucesores universales y respecto de los 3º, sólo desde que adquiere fecha cierta. Art.1030: Las notas
escritas por el acreedor al margen o continuación de un instrumento privado en poder del deudor, si estuviesen
firmadas por él, sirven para desobligarlor y nunca para establecer 1 obligación adicional
9) Interpretación del acto jurídico: es determinar el alcance y sentido de las de la declaración de voluntad
que han conformado la relación jurídica bilateral o unilateral. Lo que se interpreta no son los contratos, sino los
actos jurídicos.
Art.1198: Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo con lo q las partes
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Contratos bilaterales conmutativos y
unilaterales onerosos y conmutativos: si la prestación de 1 parte es excesivamente onerosa, la parte perjudicada
podrá demandar la resolución del contrato. En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará
a los efectos ya cumplidos. No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese
en mora. La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato.
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Art. 217. C.Com: Las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que les da el
uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo
Art. 218. C.Com: Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, servirán para la interpretación las
bases siguientes:
1. Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse la intención de las partes, no el sentido literal de los
términos;
2. Cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados
en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles el significado que corresponda por el contexto general;
3. Las cláusulas susceptibles de 2 sentidos, del 1de los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad, deben
entenderse en el 1º; Si ambos dieran igualmente validez, deben tomarse en el sentido que más convenga a los
contratos, y a la equidad;
4. Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la
mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato;
5. Los actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos;
6. El uso y práctica generalmente observados en el comercio, en casos de igual naturaleza, y la costumbre del
lugar donde debe ejecutarse el contrato prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que se pretenda
dar a las palabras;
7. En los casos dudosos, que no puedan resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben
interpretarse siempre en favor del deudor, o sea en el sentido de liberación.
Art. 219. C.Com: Si se omitiese en la redacción de un contrato 1 cláusula necesaria para su ejecución, y los
interesados no estuviesen conformes en cuanto al verdadero sentido del compromiso, se presume que se han
sujetado a lo que es de uso y práctica en tales casos entre los comerciantes en el lugar de la ejecución del
contrato. Los contratos por adhesión o con cláusulas predispuestas: contratos en los que una de las partes fija
todas las condiciones y a la otra parte no le queda otra alternativa que aceptar in totum o lo que se le propone o
no contratar. Reglas de interpretación:
** Las cláusulas confusas, ambiguas o contradictorias deben ser interpretados en contra del sujeto que lo
redactó.
** Las cláusulas especiales tiene preeminencia sobre las cláusulas generales.
** La cláusula en la cual se vean renunciados los derechos, el juez la debe interpretar restrictivamente.
Los testamentos: No rige la buena fe o lealtad, porque la declaración de voluntad del causante no está destinada
al comercio jurídico, no existe conflicto de intereses. Mientras que en los contratos la preocupación es cuidar la
lealtad de los negocios, en los testamentos, debe ser hacer cumplir fielmente la voluntad del declarante.
10) Clasificación de los actos jurídicos:
• Entre vivos – mortis causa
• Positivos – negativos
• Patrimoniales – extrapatrimoniales
• De administración, disposición, conservación y obligación
• Onerosos – gratuitos
• Principales – accesorios
• Simples – complejos
• Formales – no formales
• Causales – abstractos
• De D público – de D privado
• Constitutivos – declarativos
• Negocio jurídico familiar
• Negocio jurídico fiduciario
11) Efectos de los actos jurídicos:
Art.1195.- se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las
obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una
disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden
perjudicar a terceros.
Art.503.- Las obligaciones producen efecto entre acreedor y deudor, y sus sucesores. Excepciones:
*rige tan solo respecto de los actos bilaterales.
* a veces, el objetivo principal del acto es producir efectos respecto de un 3º.
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*otras, los efectos son indirectos.
*hay casos en que los contratos tiene sobre los terceros una repercusión ecoómica ( y también jurídica).
Por ello, Borda: “ los actos jurídicos bilaterales no producen efecto respecto de 3º, siempre q la ley no disponga
lo contrario”.
Partes: personas que ya sea por si o por intermedio de un representante se han obligado a cumplir determinadas
prestaciones y han adquirido DD. También se las llama otorgantes. Parte, es quien en el acto jurídico, aparece
como titular de la relación jurídica. No son lo mismo que los signatarios el cual puede ser el otorgante o un
representante que suscribe el acto sin ser tocado por los efectos jurídicos. ART 1195 C.Civ .
Sucesores
Art.3263.- El sucesor universal, es aquel a quien pasa todo, o una parte alícuota del patrimonio de otra persona.
Sucesor singular, es aquel al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona.
Excepciones:
**-Los DD y obligaciones de un apersona no se extienden a sus sucesores universales, cuando así lo dispone la
ley o cuando esta solución se impone en virtud de la naturaleza del contrato. Tampoco cuando las partes así lo
hubieran convenido
**- Los herederos que aceptan la herencia con beneficio de inventario, no continúan la personalidad del
causante y deben considerase 3ºrespecto de él. Por tanto, los actos celebrados por aquel no los obligan
personalmente.
**-Hay DD no transmisibles, inherentes a la persona del titular, su ejercicio es inseparable de la individualidad
de la persona.
3º: toda persona ajena al acto, que no es parte de él. (definición por exclusión). Hay distintos casos:
Sucesores a título particular. suceden una persona en un determinado D. Son ajenos a los actos que
anteriormente pueda haber realizado su antecesor y no so tocados por sus efectos. Este principio no es absoluto:
a veces un 3º ha adquirido sobre una cosa un D íntimamente vinculado con ella, la transmisión de la cosa lleva
implícita la transmisión de ese D.
Los acreedores: quirografarios o privilegiados, son ajenos a los actos celebrados por su deudor, que no
producen respecto de ellos ningún efecto jurídico directo. Pero como la única garantía del crédito de los
quirografarios es el patrimonio del deudor, los actos celebrados por éste que impliquen un ingreso o un egreso
de bienes tienen repercusión indirecta sobre el crédito. Como 1 deuda no priva al deudor de la libre
administración de sus bienes, el acreedor deberá respetar todas los actos celebrados por el: esos actos son
oponibles a sus acreedores. Pero si el acto ha sido realizado en fraude de sus acreedores, estos pueden por
medio de la acción pauliana, obtener su revocación dejando así de serles oponibles y si el contrato es simulado
el tercero puede atenerse al acto aparente o bien impugnarlo y obtener su anulación.
3º propiamente dichos: no tienen con las personas que han celebrado el acto ninguna relación obligatoria. No
pueden normalmente ser tocadas por los efectos de los actos jurídicos en los cuales no han participado.
Excepciones:
a) los contratos constitutivos de DD reales producen efectos que se realizan con relación a todos.
b) El matrimonio importa consecuencias jurídicas para 3º que deben respetar el status legal surgido del vínculo.
c) la constitución de1 PJ tiene efectos respecto de 3º.
d) las convenciones colectivas de trabajo crean derechos como consecuencia del acto fundacional.
e) la estipulación o contrato a favor de 3º.
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Unidad 17: actos jurídicos comerciales
 Actos de comercio: Doctrina: Actividades económicas simples o complejas, que se manifiestan en actos u
operaciones. El concepto comprende sujetos, objetos, relaciones y negocios sometidos al D mercantil. Sujetos
de relaciones mercantiles: comerciantes y no comerciantes que ocasionalmente realizan actos de comercio;
objeto: prestaciones convenidas en negocios y operaciones mercantiles (“actos de comercio”); su reiteración
habitual, como ejercicio profesional confiere a quien los realiza la calidad de comerciante (art.1 Cod. Com.).
Art. 8 Cód. Com. enumera los actos objetivos de comercio.
 Carácter de la enumeración:
- Desde que sirve para delimitar el ámbito del D mercantil, queda sustraída los efectos de la autonomía de la
voluntad.
- Es de orden público: particulares no pueden atribuir calidad mercantil a 1 acto al que la ley no considera así,
ni a la inversa.
- Respecto a si la enumeración de los actos de comercio es taxativa (cerrada) o enunciativa (permite que se
tomen en cuenta casos similares), la opinión mayoritaria se inclina por la última, fundada en la palabra
“declara” del art. 8 y en la redacción de su inc. 11; sin embargo, “declara” no indica, que sean admisibles otros
actos fuera de los declarados; y el inc. 11, al referirse a los demás actos especialmente legislados en el Cód. no
autoriza a incluir otros no legislados en él. Fontanarrosa: la enumeración es enunciativa, pero los inc. del art. 8
indican las categorías de actos y operaciones calificados como mercantiles por la ley; su heterogeneidad impide
ampliarlos sobre la base de un criterio común. Es decir, que no se puede crear nuevas categorías pero, sí puede
incluirse otros actos por analogía dentro de cada una de ellas.
 Art. 8 Cód. Com.: 2 1º incisos: actos de comercio naturales, los demás: actos de comercio dispuestos por
ley.
● Inc. 1: adquisición a título oneroso de cosa mueble o D sobre ella, para lucrar con su enajenación, en el
mismo estado en que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor.
- Adquisición: incorporación de una cosa al patrimonio; adquisición de un D: unión del mismo con una persona
determinada.
- Título oneroso: cdo media gratuidad no puede hablarse de comercio.
- Cosa mueble: en sentido amplio, comprendiendo tanto cosas corporales como incorporales.
- Lucrar con su enajenación: intención de obtener beneficio económico: motivo principal y directo de la
adquisición.
- Enajenación: desprendimiento voluntario de un D realizado por su titular para que sea adquirido por otro
simultáneamente a ese desprendimiento. El adquiriente, sin alterar la sustancia, puede adaptar la cosa a las
necesidades de los consumidores.
● Inc. 2: “La transmisión a que se refiere el inciso anterior”, que no tiene qué hacerse al mismo título que la
adquisición.
● Inc. 3: “Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate”
- De cambio: permutación de monedas de 1 especie por monedas de otra: a) cambio manual, realizado
ordinariamente por los cambistas; b) cambio a distancia: trueque de monedas por otras de especie distinta a
entregarse en otro lugar.
- De banco: empresa intermediadora del crédito, también se pueden realizar entre particulares, con financieras,
etc. El banco realiza operaciones en las que intervienen como sujetos de ciertas obligaciones. Fines: a) tomar
bienes a crédito; b) dar a crédito lo que se ha obtenido. Operaciones que realizan los bancos:
▫ Pasivas: depósitos irregulares, emisión de títulos, re descuentos, etc.
▫ Activas: descuento, anticipos sobre títulos o mercaderías, apertura de crédito, préstamos directos con o sin
garantías.
▫ Accesorias: depósitos en custodia, servicios de cajas fuertes de seguridad, servicios de caja por cuenta de3º,
etc.
La operación de banco sólo es mercantil para el banquero, o si se trata de una operación aislada o no realizada
por el banco, sólo para el que realiza la función de interposición en el crédito (acto de comercio unilateral).
- Corretaje: operación de mediación entre la oferta y la demanda, para provocar el acercamiento de las partes
interesadas y la contratación entre ellas. Es una operación auxiliar del comercio; objeto: preparar y facilitar la
celebración de 1 contrato.
- Remate: se interpone entre los que quieren vender y los que quieren comprar, ofreciendo mercancías por
cuenta de sus comitentes, y vendiéndolas al mejor postor en subasta pública. Su función es análoga a la del
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corredor. Es acto objetivo de comercio aunque se refiera a inmuebles o a cualquier otro negocio que tenga
carácter civil para las partes contratantes.
● Inc. 4: “Toda negociación sobre letras de cambio o plaza, cheque u otro género de papel endosable o al
portador”.
- Letra de cambio: siendo un título de crédito, hay una indiscutible conveniencia en asegurar su eficacia,
facilitando su circulación y evitando todo motivo de disputa acerca de su carácter (título formal). Basta la
apariencia de los requisitos establecido por la ley para que el documento adquiera su energía como acto
objetivo de comercio. Cuando el inciso habla de negociación hace referencia a cualquier operación relativa a la
creación, circulación y extinción de una letra de cambio.
- Cheque: instrumento de pago y por lo tanto no es intrínsecamente comercial. Su comercialidad es meramente
formal.
- Papeles endosables o al portador: títulos de crédito cuya circulación se opera mediante una cesión de
naturaleza especial (endoso, en los documentos a la orden) o bien mediante la simple entrega del título (en los
documentos al portador).
● Inc. 5: “Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes”.
- Empresa: medios personales, materiales o inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines
económicos o benéficos. Como acto de comercio, es una noción económica. 3 elementos esenciales para que
sea objetivamente comercial:
a) organización de los factores de producción; b) destino del producto a satisfacer alguna necesidad de los
comerciantes (la empresa obra intermediaria entre los factores de producción y los consumidores); c) asunción
del riesgo técnico y económico.
Se reconoce carácter comercial a los actos jurídicos de la empresa, los que dan vida a la empresa, los que
emanan de su actividad; las operaciones pasivas y activas; principales y accesorias y aún los actos conexos. Lo
que asigna carácter mercantil al acto es el modo técnico de su ejercicio, la coordinación de los factores de
producción, bajo forma de la empresa.
● Inc. 6: “Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto”
- Seguro: contrato oneroso en cuya virtud una parte (asegurador) asume espontáneamente un riesgo y por ello
cubre una necesidad eventual de la otra parte (tomador del seguro) emergente del acontecer de un hecho
determinado, o bien se obliga a una prestación apreciable en dinero, ejecutable en un momento determinado y
por un monto determinado o determinable, y en el que la obligación, por lo menos de una de las partes, depende
de circunstancias desconocidas en su gravedad o realizabilidad. Sólo es realizable cuando se lo explota como
negocio de masa. Asegurador: intermediario: Su función es agrupar los clientes, concentrar las sumas que éstos
pagan para prevenirse contra los riesgos y formar con ellas el fondo que luego habrá de distribuirse como
indemnizaciones. “Seguros”: empresas que explotan el negocio, contratos singulares celebrados por ellas y a los
que ocasionalmente pudiera celebrar algún particular. Las SA, están incluidas en la enumeración de los actos de
comercio. Habrá sociedad comercial cuando 2 o más personas en forma organizada, conforme a 1 tipo previstos
por la ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios
participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La entidad social o asociativa que se crea adquiere
calidad comercial por la simple razón de su forma o tipo, quedando a salvo la naturaleza de los actos que
constituye su objeto.
● Inc. 7: “Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al
comercio marítimo”. Esto último hace innecesaria la enumeración. El cód. legisla sobre la navegación en gral.:
queda sometida al régimen legal toda la navegación, aún científica o de placer, y los actos que tienen por objeto
facilitar estas actividades.
● Inc. 8: “Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en
cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependen”. Los actos realizados por los empleados del
comerciante o patrón, en lo que concierne al ejercicio del comercio de que se trate, se presumen como si
hubieran sido hechos por el propio comerciante.
● Inc. 9: “Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de comerciantes”. Las relaciones
entre el patrón comerciante y sus empleados se conciertan mediante el contrato de trabajo que se refiere no sólo
a la retribución o salario de los empleados sino a todas las modalidades que revista la colaboración convenida
entre ambas partes contratantes. Aunque faltara este inciso, habría que llegar a la misma conclusión por el
artículo 5 apartado 2º.
● Inc. 10: “Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial”.
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- Cartas de crédito: documentos emitidos por 1 persona a otra para que la destinataria entregue a la persona
indicada en el texto cierta cantidad de dinero. Como se emplean en el comercio, el Cód. les ha atribuido
carácter mercantil objetivo.
- Fianza: cuando una persona se hubiere obligado accesoriamente por un 3º. Para que se considere mercantil,
basta que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de comercio.
- Prenda: contrato por el cual el deudor o 3º a su nombre, entrega al acreedor una cosa mueble, en seguridad y
garantía de una operación comercial.
- Otros actos accesorios: nacen de una convención o de la ley. Se destacan la hipoteca, el aval y los contratos
parasociales.
● Inc. 11: “Las demás actos especialmente legislados en este Cód.”. Aunque no estén enumerados son actos
comerciales los que en el Cód. se legislen:
- Mutuo: si por lo menos el deudor es comerciante y la cosa prestada es de género comercial o destinado a uso
comercial.
- Depósito, mandato, comisión, así como la emisión de certificados de depósitos y warrants y su
negociación.
- La cuenta corriente, que es mercantil aunque una de las partes no sea comerciante.
- La transferencia de un fondo de comercio.
 Actos no comerciales, Art. 452 Cód. Com.: No se consideran mercantiles:
1. “Compras de bienes raíces y muebles accesorios. Serán comerciales las compras de cosas accesorias al
comercio, para prepararlo o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz.”
2. “Las de objetos destinados al consumo de persona que haga o por cuyo encargo se haga la adquisición”. Falta
la intención de lucrar: el acto es civil.
3. “Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos, cosechas y ganados”. La venta mercantil es
la 2º fase de un único proceso económico de intermediación en el cambio; por eso requiere una previa
adquisición onerosa del objeto.
4. “Las que hacen los propietarios y cualquier persona, de los frutos y efectos que perciban por renta, dotación,
salario, emolumento u otro cualquier título remunerativo o gratuito”.
5. “La reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que hizo para su consumo particular. Sin
embargo si fuere mayor cantidad la que vende que la que hubiese consumido, se presume que obró en la
compra con ánimo de vender y se reputan mercantiles la compra y la venta”. La adquisición de cosas en
cantidad muy superior a la necesaria obedece a motivos de especulación. Sin embargo la presunción puede ser
destruida por prueba en contrario.
 Art. 5 Cód. Com.: “Los actos de los comerciantes se presumen de comercio, salvo prueba en contrario”. El
Cód. establece la comercialidad de ciertos actos cuando ellos aparecen vinculados con otros actos operaciones.
La presunción (Art. 5 inc. 2º), es aplicable a actos neutros que, en situaciones ordinarias, son civiles pero que
ejecutados para preparar, auxiliar o facilitar el comercio adquieren carácter mercantil. La presunción se
establece por la conexión de los actos con el ejercicio profesional del sujeto pero no con la explotación
individual y concreta de su negocio sino con la actividad mercantil en general. La presunción queda destruida
probando que el acto es civil o que no tiene conexión con la actividad comercial. Se considera esto último
cuando en el momento de celebrarlo ambas partes conocían o debían conocer su carácter civil o su falta de
vinculación con la actividad comercial. La prueba contraria a la presunción puede resultar de cualquier medio
admitido por la ley. “Actos”: hechos humanos involuntarios, lícitos como ilícitos. Eso significa que la
presunción se aplica a las obligaciones del comerciante nacidas de los contratos, de los cuasi contratos, de los
delitos, de los cuasi delitos y de la ley.
- Contratos celebrados por el comerciante se presumen mercantiles, salvo prueba en contrario, aunque no lo
sean.
- Cuasi contratos: la gestión de negocios (un comerciante se encarga, sin mandato, de gestionar un negocio de
3º, esa gestión tiene carácter mercantil por su conexión con la actividad mercantil profesional del agente) y la
repetición de lo indebido (si un comerciante recibe o paga una cantidad de dinero mayor que la adeudada, como
ha ocurrido en el ejercicio del comercio y por causa comercial, la obligación de devolver tiene carácter
mercantil).
- Delitos, el hecho ilícito lo ha ejecutado el comerciante en ejercicio o en razón del ejercicio del comercio; y las
obligaciones que surgen en esas circunstancias llevan impreso el carácter mercantil de la actividad del sujeto.
- Lo mismo ocurre con los cuasi delitos.
- Obligaciones nacidas de la ley: cuando son originadas por un comerciante en ejercicio del comercio.
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 Art.7 Cód. Com.: “Si 1 acto es comercial para 1 de las partes, todos los contrayentes quedan sujetos a la
ley mercantil, excepto a las disposiciones relativas a las personas de los comerciantes, y salvo que de la
disposición de dicha ley resulte que no se refiere sino al contratante para quien tiene el acto carácter comercial”.
Actos mixtos: entre un comerciante y un no comerciante. Como atiende los intereses generales del comercio,
somete a los participantes a la ley mercantil. Limitaciones:
- Disposiciones relativas a la persona de los comerciantes, es decir, normas que rigen a éste como tal.
- Cuando de la ley resulte que no se refiere sino al contratante para quien el acto es comercial (aplicación
de la fuerza probatoria de los libros de comercio). En este caso, la misma ley comercial hace la
excepción, declarando su aplicabilidad sólo respecto de la parte para la que el acto tiene carácter
mercantil.
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Unidad 18: El comerciante
1) El comerciante: Art. 1 C.Com: son comerciantes quienes, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen
de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello profesión habitual. (PJ tb pueden ser: “individuos” =
“personas”).
Capacidad para contratar: El mayor de 18 años pero menor de edad no emancipado con autorización; Menores
de 18 años, dementes y sordomudos que no pueden darse a entender por escrito por intermedio de sus
representantes legales.
Que ejerzan actos de comercio: Asumir la responsabilidad por actos de comercio efectuados en el propio
nombre comercial, aunque la materialidad de la ejecución recaiga sobre otros que actúen como representantes.
Que el ejercicio sea en nombre propio: implica que él aparece directamente vinculado con 3º en las operaciones
de su actividad mercantil, responsabilizándose ante ellos, aunque los resultados finales de ésta recaigan sobre
otro.
Que el ejercicio del comercio constituya su profesión habitual: la condición de comerciante ha de manifestarse
como 1 ejercicio reiterado y duradero de actos de comercio con el propósito de constituir mediante dicho
ejercicio una fuente estable de rédito. Basta con que los actos realizados aparezcan vinculados entre sí como
manifestación de un ejercicio profesional. No es preciso que la profesión se ejercite notoriamente, ni que sea la
principal o exclusiva del agente. Es suficiente que el ejercicio profesional pueda ser probado, y que constituya
una fuente estable de ingresos para el que la practica.
• Adquisición, conservación y pérdida de la calidad de comerciante:
Adquisición y conservación: se adquiere por el ejercicio profesional y habitual de actos de comercio. Aún las
personas a quienes les está prohibido comerciar, adquieren la calidad de comerciantes cuando, violando la ley,
ejercitan habitual y profesionalmente el comercio. No basta la invocación de 1 actividad mercantil hecha por el
interesado cuando ella fuese discutida, sino existe prueba del ejercicio efectivo del comercio. La falta de
inscripción en el Registro o la falta de pago de la patente, ningún valor tendrán frente a la prueba de aquel
ejercicio.
Perdida: por dejar de practicar actos de comercio en forma habitual y profesional. La cesación del comercio
puede darse paulatinamente, hasta su abandono total. Sin actos de retiro del comercio, no hay diferencia
exterior entre los actos de explotación del establecimiento y los de liquidación, por lo q el sujeto continúa
siendo comerciante hasta la cesación de sus actividades inclusive las de liquidación. Si el comerciante cesa
públicamente en el ejercicio del comercio, deja de investir la calidad de tal, aunque quedasen pendientes
operaciones liquidatorias. La declaración en quiebra pone fin a su explotación comercial y a su calidad de tal. Si
el fallido inicia una nueva explotación mercantil, readquiere la calidad de comerciante.
2) Capacidad comercial
Cód. Com. Art. 9: “Puede ejercer el comercio quien, según las leyes comunes, tiene la libre administración de
sus bienes.” Por lo tanto, la capacidad resulta de las N del Cód. Civil. Quienes no son comerciantes tienen
capacidad para celebrar actos singulares de comercio siempre que no estén afectados por las incapacidades del
Cód. Civil o Penal.
Incapaces: menores de 18 años, dementes declarados en juicio y sordomudos que no pueden darse a entender
por escrito, carecen de la libre administración de sus bs. Su tutor o curador puede obtener autorización judicial
para continuar el comercio o industria que éste hubiera heredado o en los que tuviera parte. Quien realiza los
actos de comercio es el representante legal y quien adquiere la calidad de comerciante es aquel en cuyo nombre
se ejercita la actividad mercantil (el incapaz).
Penado: reclusión y prisión por más de 3 años: privación, durante la pena, de la patria potestad, administración
de los bs y del D de disponer de ellos por actos entre vivos. Si la pena excede los 3 años, el penado se convierte
en incapaz y queda sujeto a la curatela. Actos que no puede realizar: disposición y administración de los bs:
falta 1 de los presupuestos para el ejercicio del comercio, por lo q no pueden adquirir la calidad de
comerciantes; si lo eran antes de la condena, la situación es similar a la de los que caen en incapacidad. Esto
cesa cuando el penado obtiene su libertad por cualquier causa legal.
• Menores autorizados: Cód. Com. Art. 10: “Todo mayor de 18 años puede ejercer el comercio si es
emancipado o autorizado legalmente.” Art. 11: “Es legítima la emancipación con autorización expresa
del padre y madre, inscripta y hecha Pública en el Tribunal de Com. respectivo. Con estos requisitos, el
menor será reputado mayor para todos los actos y obligaciones comerciales.” No se admite la
autorización restringida. El menor no tiene capacidad para actos civiles sin vinculación con la
explotación mercantil. Dentro de los actos que el menor puede realizar, es capaz y asume la
responsabilidad de ellos se derive. 1 una vez adquirida la capacidad para comerciar, puede confirmar los
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actos viciados. Si demuestra su incompetencia para los negocios y pone en peligro su patrimonio, la
autorización puede ser retirada por el Juez a pedido de los padres, tutor o Ministerio Pupilar. La
sentencia debe ser inscripta en el Registro Público de Com. y publicarse. Desde su inscripción y
publicación, el retiro de la autorización produce efectos frente a 3º. Sin perjudicar DD adquiridos ni
operaciones en curso. El retiro de la autorización vuelve al menor a la misma situación q tenía antes de
que le fuera concedida. Si desaparecen las causas que la motivaron, puede ser concedida nuevamente
por resolución judicial.
• Art. 12: “El hijo mayor de 18 años asociado al comercio del padre, madre o ambos, será autorizado y
mayor para los efectos de las negociaciones mercantiles de la sociedad. Esta autorización solo puede ser
retirada por el juez, a instancia del padre, madre, tutor o ministerio pupilar. El retiro, para surtir efecto
contra 3º deberá ser inscripto y publicado en el Tribunal de Com. respectivo.” Es autorización tácita y
restringida, fuera de los negocios sociales el menor carece de capacidad para ejercer el comercio. La
sociedad es hecho o irregular, para ser regular el menor debe ser autorizado para ejercer el comercio o
emancipado civilmente. Para constituir sociedad con 3º debe haber sido autorizado previamente para
ejercer el comercio.
Emancipación civil: capacidad profesional, laboral y comercial
- Emancipación comercial: Art. 11: es la autorización para ejercer el comercio, pero: autorización no hace
perder la patria potestad, mientras que en la emancipación civil cesa; la autorización es revocable,
mientras que la emancipación del D civil no. La emancipación o la autorización con su correspondiente
inscripción y publicación no son suficientes para hacer del menor un comerciante. La emancipación
puede producirse: por matrimonio del menor o por habilitación de edad.
- Capacidad profesional: Art. 128 Cód. Civil: “Desde los 18 años el menor puede celebrar contrato de
trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante, quedando a salvo al
respecto las normas del D laboral. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de
una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin autorización.”. El menor seguirá con capacidad
limitada respecto de todos los demás actos no vinculados con su actividad profesional y carecerá de
capacidad para administrar y disponer de los bs adquiridos con recursos no provenientes su profesión. El
ejercicio de la profesión debe hacerse en nombre propio e individualmente. El menor puede administrar
y disponer los bs que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones
vinculadas a ellos.
- Emancipación por matrimonio: Art. 134 y 135 Cód. Civ.: Como están limitados por ph su capacidad
no es la prevista en el Art. 9 Cód. Com. Art. 10: la capacidad del menor emancipado para ejercer el
comercio se adquiere a los 18 años.
- Por habilitación de edad: Art. 131 del Cód. Civ.: los menores que hubieren cumplido 18 años podrán
emanciparse por habilitación de edad mediante decisión de quien ejerza sobre ellos la patria potestad. Si
se encontraren bajo tutela podrá el juez habilitarlo a pedido del tutor o del menor. La habilitación
paterna se otorgará por escritura pública que deberá inscribirse en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las personas. Para la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el
Registro. La habilitación podrá revocarse cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a
pedido del padre, tutor o Ministerio Pupilar. La habilitación requiere la conformidad del menor y no
basta para que el habilitado pueda ejercer el comercio, ya que “deberá cumplirse con las disposiciones
del cód. respectivo.” Deben cumplirse los requisitos formales (inscripción y publicidad) completados
con 1 autorización judicial para ejercer el comercio. El menor emancipado no tiene capacidad civil
plena (Art. 134/135). Como sin capacidad civil plena no está en la situación del Art. 9 Cód.Com,
requiere 1 autorización. Pero no es posible obtener la autorización paterna porque la patria potestad ha
cesado: requiere autorización judicial para ejercer el comercio. Completada la capacidad, debe ser
inscripto y publicado en el Registro Público de Com.
- El menor comerciante: Una vez autorizado será reputado mayor para todos los actos y obligaciones
comerciales. La autorización no puede limitarse, y cualquier restricción es nula. El menor autorizado
puede constituir sociedad.
3) Obligaciones comunes a los comerciantes: para garantizar la buena fe y evitar los actos fraudulentos de
comerciantes inescrupulosos. Obligados a cumplirlas son todos los comerciantes, matriculados o no y los que
ejercen el comercio sin permiso de la ley. Art. 33 Cód. Com.: “Los que profesan el comercio contraen por el
mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil. Entre esos
se cuentan:
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1.- La inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de los documentos que según la ley
exigen ese requisito;
2.- La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin;
3.- La conservación de la correspondencia relacionada con el giro del comerciante, y de todos los libros de la
contabilidad;
4.- La obligación de rendir cuentas en los términos de la ley.”
La enumeración es taxativa: legisla las obligaciones comunes a todos los comerciantes y no hay otros casos en
las prácticas.
Fontanarrosa: correlacionando el artículo 33 con los Art. 25, 28, 31, 35 y 36, resultan las siguientes
obligaciones comunes:
a) Someterse a los actos y formas establecidas por la ley.
b) Inscribirse en la matrícula de los comerciantes (art 25).
c) Si son menores, deben inscribirse en ella, los títulos de su capacidad civil (art. 28).
d) Inscripción de toda alteración de las circunstancias expresadas al inscribirse en la matrícula (art. 31).
e) Inscripción en el Registro Público de Comercio, de todos los documentos indicados en el art 36.
f) Obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios para tal fin.
g) Conservación de la correspondencia relacionada con el giro del comerciante, y de todos los libros de la
contabilidad;
h) Obligación de rendir cuentas en los términos establecidos por la ley.
4) El registro Público de Comercio: La ley dispone la publicidad obligatoria de las circunstancias que
conceptúa importantes para garantizar la buena fe del tráfico mercantil. Registro público de Com.: oficina del
Edo. encargada de llevar la matricula de los comerciantes e inscribir los documentos cuya publicidad es exigida
por la ley mercantil.
Art. 34 Cód. Com.: “En cada lugar donde exista 1 Tribunal de Com. habrá un Registro Público de Com., a
cargo del respectivo secretario, responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos.”. Si en la misma
localidad hubiera varios Juzgados el Registro será 1. El secretario no tiene poder disciplinario sobre los
comerciantes para exigirles el cumplimiento de las prescripciones legales. Fontanarrosa: en la práctica esta
obligado a advertirle al juez cualquier irregularidad en relación a la legalidad de la inscripción. Ley 21786 (ley
22280): admite su carácter administrativo: “El registro de los contratos constitutivos de las sociedades
comerciales, sus modificaciones y el de los demás actos y documentos cuya inscripción se imponen a aquellas,
a sus órganos, socios o mandatarios y toda otra función atribuida por la legislación comercial al Registro
Público de Com., a los registros, jueces, jueces de registro, tribunal de comercio o Autoridad Registral quedan e
a cargo de los organismos judiciales o administrativos que en cada jurisdicción determinen las leyes locales”.
Ley 22315 (crea la Inspección General de Justicia):. Art. 3: La I.G.J. tiene las funciones atribuidas al Registro
Público de Com., y la fiscalización de las sociedades por acciones, de las constituidas en el extranjero que
hagan ejercicio habitual en el país, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación
permanente, de las que realizan operaciones de capitalización y ahorro, de las asociaciones civiles y de las
fundaciones. Art 4: Organiza y lleva el Registro Público de Com.; Inscribe en la matrícula a los comerciantes y
auxiliares de comercio y toma razón de los actos y documentos que corresponda según la legislación comercial;
Inscribe los contratos de sociedad comercial y sus modificaciones, y la disolución y liquidación de ésta. Se
inscriben en forma automática las modificaciones de los estatutos, disolución y liquidación de sociedades
sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores; Lleva el Registro Nacional de Sociedades por
Acciones; Lleva el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras; Lleva los registros nacionales de asociaciones
y de fundaciones.
5) Matriculación de los comerciantes:
- Art. 32: “El q se inscribe en la matrícula se supone q reviste la calidad de comerciante, para todos los efectos
legales, desde el día de la inscripción.” La matrícula es declarativa. Quien ejerce profesionalmente el comercio
es comerciante aunq no esté inscripto; y quien se ha inscripto no adquiere por eso solo dicha condición, si no
ejercita real y efectivamente la profesión.
- Art. 26: ventajas de los comerciantes inscriptos en la matrícula, sólo queda vigente el inciso 1º: da a los libros
de comercio llevados regularmente por el negociante matriculado, la fuerza probatoria establecida por el Art.
63, aplicable solo en caso de un pleito entre los comerciantes y cuando el otro no lleve los libros en igual forma.
En otro caso, el valor probatorio es nulo.
- Art. 25: “los comerciantes deben matricularse en el Tribunal de Com. de su domicilio. Si no hubiere allí
Tribunal de Com., la matrícula se verificará en el juzgado de paz respectivo.” El comerciante solicita su
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inscripción en la matrícula de su domicilio comercial y no real. Cuando se trata de una sociedad, en la
correspondiente al domicilio de la sede social; y si el establecimiento tiene varias sucursales, la matriculación
debe hacerse en los registros correspondientes a cada una.
• Legitimados para matricularse: Todo comerciante puede y debe solicitar su matriculación. Las
sociedades lo hacen por medio de sus gestores o administradores; la inscripción del contrato social en el
Registro equivale a la matrícula. Las empresas nacionalizadas no deben inscribirse, ya que la inscripción
corresponde a quienes desean ejercer el comercio y no a las empresas, con abstracción de su propietario.
• Plazo: No hay plazos para la matriculación en días. La única consecuencia es que no pueden tener valor
probatorio los libros. La puedo realizar cuando quiero, pero no cuando necesito invocar privilegio.
• Requisitos: Art. 27 Cód. Com.: el interesado debe presentar al Registro una solicitud con:
- Su nombre, estado y nacionalidad, y siendo sociedad, los nombres de los socios y la firma social adoptada;
- La designación de la calidad del tráfico o negocio;
- El lugar o domicilio del establecimiento o escritorio;
- El nombre del gerente, factor o empleado que ponga a la cabeza del establecimiento.
Art. 28: Los menores, los hijos de familia y las mujeres casadas, deberán agregar, los títulos de su capacidad
civil.
• Negativa a la matriculación: Art. 29: la inscripción será ordenada siempre que no haya motivos para dudar
que el comerciante goza del crédito y probidad que debe caracterizar a un comerciante de su clase; Art. 30:
se negará la matrícula si el suplicante no tiene capacidad legal para comerciar, el que se considere agraciado
puede presentar un recurso ante el Tribunal de paz o de Com. (si la denegación fue hecha por un juez de
paz).
6) La contabilidad: Para el D privado es el conjunto de libros contables de una empresa.
• Importancia: la obligación de llevar libros de contabilidad es: por el interés del comerciante para conocer su
estado financiero y orientar su gestión; por el interés de quien contrata con él, porque en dichos libros puede
apoyar sus defensas; por el interés general del comercio y la sociedad (interesa al público conocer el estado
patrimonial de determinadas sociedades que operan con capitales de pequeños ahorristas que invierten en
ellas, el Edo quiere llevar el control del resultado de la explotación de las empresas con propósitos fiscales,
etc.). Art. 43: “Todo comerciante está obligado a llevar cuenta de sus operaciones y a tener una contabilidad
mercantil organizada sobre 1 base contable uniforme de la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y
una justificación de c/u de los actos susceptibles de registración contable. Las constancias contables deben
complementarse con la documentación respectiva.”
• Métodos: N que deben observarse en el registro de los hechos administrativos. La ley no impone al
comerciante ningún método y no establece directamente sanciones para el que no cumpla con la obligación
de llevar libros, pero las mismas existen cuando la ausencia de una contabilidad o su irregularidad,
determina la calificación de la quiebra como culpable o fraudulenta, o cuando esas circunstancias impiden
al comerciante hacer valer en juicio las constancias emergentes de los libros. Inicialmente se utilizó el
método de partida simple partida simple: anotación de caja con sus entrada y salidas, pero como no
reflejaba del todo la realidad se adoptó el de partida doble, que refleja lo que sucede en todo el negocio.
- Art. 44: “Los comerciantes deben indispensablemente llevar los libros: Diario e Inventarios y Balances. Sin
perjuicios de ello el comerciante deberá llevar, los libros registrados y la documentación contable que
correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que le exijan la importancia y la
naturaleza de sus actividades de modo que de la contabilidad y documentación resulten con claridad los actos
de su gestión y su situación patrimonial.”
• Deben cumplir con:
– formalidades extrínsecas (aspecto exterior): Art. 53: “Los libros estarán encuadernados y foliados, y se
los presentará al Tribunal de Com. para que se los individualice y se ponga en ellos nota datada y firmada del
destino del libro, del nombre de aquél a quien pertenezca y del número de hojas. Si no hay Tribunal de Com. se
cumplirán estas formalidades por el Juez de Paz.” La individualización y anotación de los libros esta
condicionada a la inscripción del comerciante en la matrícula. La inobservancia de esas formalidades quita
valor probatorio a los libros de comercio. Art. 55: Los libros mercantiles que carezcan de las formalidades Art.
53, o tengan defectos y vicios notados en el precedente, no tienen valor alguno en juicio en favor del
comerciante a quien pertenezcan; Art. 56.- El comerciante que omita en su contabilidad alguno de los libros 44,
o los oculte, será juzgado por los asientos de los libros de su adversario; Art. 57: Ninguna autoridad, Juez o
Tribunal puede hacer pesquisas de oficio, para inquirir si los comerciantes llevan o no libros arreglados.
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– formalidades intrínsecas (contenido): Art. 54: “En cuanto al modo de llevar los libros se prohíbe:
1.- Alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones con que deben hacerse, según Art. 45;
2.- Dejar blancos ni huecos, para que no quede lugar para intercalaciones ni adiciones;
3.- Interlineaciones/raspaduras/enmiendas, equivocaciones y omisiones se han de salvar por 1 asiento cuanodse
adviertan;
4.- Tachar asiento alguno;
5.- Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja o alterar la encuadernación y foliación.”
Art. 66: “Los libros de comercio para ser admitidos en juicio, deberán hallarse en el idioma del país. Si
estuvieren en diversa lengua, serán previamente traducidos, en la parte relativa a la cuestión, por un intérprete
nombrado de oficio.”
• El Libro Diario: Eje sobre el cual gira la contabilidad del comerciante; debe ser cronológico, se anota día a
día y según el orden en que se vayan generando las operaciones que éste haga que puedan influir en su
patrimonio, de modo q resulta claro quién es el deudor y quien el acreedor de la negociación a la que se
refiere. Las partidas de gastos domésticos basta asentarlas en globo en la fecha en que salieron de la caja.
Decreto ley 19.550: “El diario debe conservarse con asientos globales de no mass de un mes. El método de
contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, y sus correspondientes cuentas
deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al Art. 43 Cód. Com.”.
• Inventario y balance: Inventario: descripción del activo y pasivo de una persona. Según su propósito,
variarán los criterios de estimación de activos y pasivos. Balance: resumen del inventario, expresa el estado
económico de una empresa y los resultados de su explotación en un momento determinado. Inventario:
operación previa a la confección del balance. Balance: Agrupa las cuentas por categorías; documento
destinado a la publicidad, inventario: da su detalle; reservado a la empresa.
Art. 48.- El Inventario se abrirá con la descripción del dinero, bs, créditos y cualquier otro valor que forme el
capital del comerciante al empezar su giro (“inventario de constitución de la empresa”). Después lo formaran en
los 3 1º meses de cada año, y extenderá en el mismo el balance general de su giro, comprendiendo sus bs,
créditos, acciones, deudas y obligaciones pendientes en la fecha del balance. Los inventarios y balances
generales se firmarán por los interesados presentes a su formación. Al finalizar el ejercicio se levantará un
nuevo inventario para determinar la situación patrimonial a ese momento. En las sociedades, en los inventarios
y balances deben expresar las pertenencias y obligaciones de la masa social sin extenderse a las de cada socio.
(Art. 49). Comerciantes por menor: se les permite hacer un balance general cada 3 años (Art.50). Si no esta
obligado a compilar el balance, no se le puede obligar a realizar el inventario, etapa o fase previa a la
compilación de aquél. Art. 51.- los balances deberán expresar con veracidad y exactitud la situación financiera
a su fecha. Salvo el caso de normas que dispongan lo contrario, sus partidas se formarán teniendo como base las
cuentas abiertas y de acuerdo a criterios uniformes de valoración. Art. 52.- Al cierre de cada ejercicio todo
comerciante está obligado a extender en el Libro de Inventarios y Balances y un cuadro contable demostrativo
de las ganancias o pérdidas.
o Balance representa un equilibrio entre el activo y el pasivo. La información debe agruparse de modo que
sea posible distinguir y totalizar el activo y pasivo corriente del no corriente. Corriente: su vencimiento
o realización se produce dentro de los 12 meses a partir de la hecha del balance general. Los DD y
obligaciones deberán mostrarse indicándose si son documentados, con garantía real u otras. El activo y
pasivo en moneda extranjera deberán mostrarse por separado.
Valuaciones: Para que el balance se aproxime a la realidad se debe hacer sufrir a las cuentas regularizaciones,
para tener en cuenta el mayor y menor valor que el activo o del pasivo ha soportado. Las reglas sobre estas
regularizaciones son influidas por el D fiscal porque reaccionan directamente sobre el cálculo de beneficio
imponible. El cód. omitió criterios de valuación, pero esta no debe ser arbitraria. La doctrina señala diferentes:
precio de costo, valor residual, de cambio, etc.
Reservas: Toda explotación mercantil mantenida durante lapsos largos está expuesta a riesgos que pueden
afectar su solvencia y solidez. Para afrontarlos están las reservas, activos que no se distribuyen a los socios y
conserva para procurar a la empresa mayor solidez y seguridad económica y afrontar gastos, restaurar pérdidas
o asegurar una relativa estabilidad. A veces resultan de una reevaluación del activo. No forma parte del capital
pero al permanecer sin distribuirse aumenta el PN.
Amortizaciones: constatación contable de la pérdida que sufre 1 valor del activo en el tiempo y uso. Toda
perdida sufrida por un activo debe ser asentada en el balance por la disminución su valor o por la pérdida total
de ese elemento.
Consecuencia de la omisión de llevar libros:
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Fuerza probatoria de los libros de comercio:
Art. 63.- Los libros de comercio llevados en la forma y con los requisitos prescriptos, serán admitidos en juicio,
como de prueba entre comerciantes, en hechos de su comercio, del modo y en los casos expresados en este Cód.
Sus asientos probarán contra los comerciantes a quienes pertenezcan los libros o sus sucesores, aunque no
estuvieren en forma, sin admitírseles prueba en contrario; el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean
favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, estará por las
resultas combinadas que presenten todos los asientos relativos al punto cuestionado. También harán prueba los
libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario hechos en
libros arreglados a DD u otra prueba plena y concluyente. Sin embargo, el Juez tiene en tal caso la facultad de
apreciar esa prueba, y de exigir, si lo considerase necesario, otra supletoria. Finalmente, cuando resulte prueba
contradictoria de los libros de las partes que litigan, y unos y otros se hallen con todas las formalidades
necesarias y sin vicio alguno, el Tribunal prescindirá de este medio de prueba y procederá por los méritos de las
demás probanzas que se presenten, calificándolas con arreglo a las disposiciones de este Cód.
Exhibición compulsiva: Todo comerciante está obligado a exhibir sus libros, en los casos determinados por la
ley. Puede ser ordenada a instancia de parte o de oficio, y efectuada a la parte contraria o al juez. Por la
amplitud:
Parcial: Consiste en permitir a la parte interesada el conocimiento de asientos o partidas relativos a una
operación o negocio determinado, respecto del cual existe controversia. Puede ordenarse a instancia de parte o
de oficio. El examen de los libros se limita a los asientos en relación con el punto controvertido. Se exige que
el reconocimiento de los libros exhibidos se verifique en presencia de su dueño o de quien lo represente (Art.
59). La exhibición parcial sólo ha de producirse en juicio; pero podría solicitarse la comprobación de la
existencia de determinados libros y la compulsa de asientos concretamente identificados, cuando hubiera
temores fundados de su desaparición y consiguiente pérdida de la prueba contenida en ellos. El examen de los
libros debe hacerlo el juez o sus auxiliares pues sólo él puede apreciar las condiciones legales en que ha sido
llevada la contabilidad y juzgar su eficacia probatoria. Dado que debe limitarse a las partidas que tengan
relación con el negocio o asunto controvertido, el que la pida deberá indicar concretamente la parte del libro/s
donde puedan hallarse los antecedentes vinculados con el pleito. Tratándose de los libros del adversario, la
parte que pidió su exhibición no puede presenciarla. Si llevara libros auxiliares, el comerciante que los lleva
puede ser obligado a presentarlos. Si el requerido a exhibir los libros se negase o manifestase que no los lleva,
será juzgado en la controversia pro los asientos de los libros de su adversario. No procede la compulsión por
fuerza para obtener la exhibición.
General: o comunicación; consiste en poner a disposición de la parte interesada la totalidad de los libros del
comerciante. Sólo procede en casos determinados por la ley. La negativa a prestar los libros puede originar la
compulsión por la fuerza si antes de iniciar el juicio se hace necesario obtener datos para preparar una
liquidación o partición. Se extiende al de toda la contabilidad, incluida la correspondencia. A diferencia de la
parcial, el que pidió la comunicación puede examinar personalmente los libros o hacerlos examinar por un
perito. La ley establece taxativamente los supuestos en que existen intereses colectivos para efectuar la
comunicación: Art. 58: “sólo puede decretarse a instancias de parte de los juicios de sucesión (para determinar
la magnitud del haber hereditario), comunión (cualquier comunidad de intereses) o sociedad (salvo las SA y
SRL de mas de 20 socios), administración o gestión mercantil por cuenta ajena y en caso de liquidación o
quiebra.”
Documentación y correspondencia: Art. 33: el comerciante esta obligado a conservar la correspondencia, que
tenga relación con el giro de sus negocios y todos los libros de contabilidad. “Correspondencia”: cartas que
envía o recibe. La correspondencia y documentación deben conservarse 10 años desde su fecha. El cese del
comercio no produce la extinción de las relaciones jurídicas a las que dio lugar, por ello el cód. impone la
obligación de conservar los libros y la correspondencia por 10 años. Lo mismo si transfiere a otra persona el
establecimiento. Si el comerciante fallece, sus herederos están obligados a exhibirlos en los mismos términos y
formas que su causante. Vencidos los 10 años, desaparece la obligación de conservación, no se puede obligar al
comerciante a exhibirlos, y siguen teniendo valor probatorio.
7) Rendición de cuentas: Concepto: Informar al dueño del negocio o interesado en él, de todo lo que se
ha hecho en su interés, determinando y detallando los pasos realizados para establecer la situación jurídica
entre el gestor o administrador y el dueño del negocio. Es presentar la descripción gráfica de las operaciones
efectuadas, con las informaciones aclaratorias necesarias y de los respectivos comprobantes. Esta obligación no
es personal, por lo que se transmite a los herederos.
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Casos en los que se deben rendir cuentas: Art. 70.- Todo comerciante que contrata por cuenta ajena está
obligado a rendir cuentas instruida y documentada de su gestión. Si intervinieran varios administradores, cada
uno de ellos rendirá cuentas de los trámites y operaciones que haya realizado.
Sujetos legitimados a exigir la rendición de cunetas:
Forma: Las cuentas deben ser instruidas y documentadas, deben contener todas las explicaciones y aclaraciones
necesarias para que el dueño del negocio quede informado acerca de los procedimientos y resultados de la
operación. Por eso, deben ser descriptivas, relatar los detalles de la gestión. Deben agregarse los comprobantes
de las operaciones, sin éstos los asientos carecen de valor legal probatorio. Debe efectuarse al finalizar cada
negociación; y si son transacciones de curso sucesivo, al fin de cada año de gestión (Art. 69). Esta disposición. es
dispositiva y las partes pueden convenir la rendición de cuentas en otras épocas. Si no hubiera estipulación en
contrario, las cuentas deben presentarse en el domicilio de la administración (Art. 74). Art. 71.- En la rendición
de cuentas, cada uno responde por la parte que tuvo en la administración. Las costas de la rendición de cuentas
son de cargo de los bs administrados. El dueño del negocio está obligado a expresar las observaciones que
considere pertinentes, dentro de 1 mes de la recepción de la cuenta. Pasado dicho término, le ley presume que ha
reconocido implícitamente la exactitud de la cuenta, salvo la prueba en contrario (Art. 73). La recepción de la
cuenta puede ser probada por todos los medios admitidos por la ley para la prueba de los hechos. Las
reclamaciones pueden ser judiciales o extra judiciales (Art. 73). Si se produjese alguna reclamación deberán las
partes llegar a una solución por vía judicial o extrajudicial. Sólo después de resueltas todas las cuestiones
suscitadas se entenderá rendida la cuenta (Art. 72). El arreglo de cuentas extrajudicial es un acto jurídico y por lo
tanto, está sujeto a impugnación por error, dolo, violencia o simulación.

Oportunidad de la rendición de cuentas:


8) Derechos de los comerciantes
No son DD específicos de los comerciantes, sino de DD garantizados por la CN, a todos los habitantes del país,
que posibilitan y facilitan el ejercicio de las actividades mercantiles. Están vinculados con el libre ejercicio del
comercio y con el D de propiedad. Art. 14 CN: DD de que gozan todos los habitantes de la Nación” que han de
ejercerse conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”y en lo que a nuestra materia se refiere, figuran
incluidos los de “trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar, comerciar, asociarse con fines útiles”. El mismo
Art. garantiza el D de usar y disponer de su propiedad, confirmado por el Art.17: inviolabilidad de la propiedad,
material como intelectual. Art. 18: inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles privados. Art. 10, 11 y
12: N relativas a la libre circulación interior de los efectos de producción o fabricación nacional, géneros y
mercaderías de todas clases despachados en las aduanas exteriores. Todos estos preceptos son las libertades y
garantías indispensables para facilitar el desarrollo del comercio y de la industria. Las limitaciones a esos
derechos deben fundarse: En el interés general, En el de otros comerciantes, En el del consumidor
D al nombre
D a la imagen
D a la competencia
D a la publicidad
D a organizar una comunidad laboral
D a organizar el capital
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Unidad 19: Vicios de la voluntad y de los negocios jurídicos.
 Concepto: el acto voluntario requiere la concurrencia de elementos internos (discernimiento, intención,
libertad) y externos (declaración de la voluntad). El defecto en alguno de los internos se denomina “vicio”. Tb
vicios o defectos de forma del negocio jurídico: omisión de la forma exigida por la ley o por la voluntad de las
partes.
 Distinción entre vicios de la voluntad y del acto jurídico: La voluntad puede verse afectada en la
formación de hechos jurídicos y en la de negocios jurídicos. Todo lo q vulnere la voluntad en los hechos
jurídicos es apto para impedir la formación de un negocio jurídico, toda vez q esta categoría constituye una
especie del genero hecho jurídico. Vicios del acto voluntario: error, dolo y la violencia; anomalías de 1
elemento sustancial, existen al momento de la celebración del acto y producen la limitación, desvirtuación o
pérdida de sus efectos. Error y dolo: vician la intención; violencia: la libertad; la falta de discernimiento se
produce por causas inherentes al sujeto. Vicios de los actos jurídicos: simulación, fraude y lesión; solo se
presentan en los negocios jurídicos (Art. 944) y no en hechos voluntarios. En estos no existe buena fe de su
autor.
 Consecuencias: error, dolo, violencia, simulación y lesión: anulabilidad del acto; fraude: inoponibilidad;
lesión: tb reajuste.
 Vicios de la voluntad:
Error: afecta la intención. Ignorancia: no conocer algo. Error: se toma por cierto 1 conocimiento falso.
▪ Error de D: ignorancia de las leyes. Art. 923: “nunca impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni
excusará la responsabilidad por actos ilícitos.”. Las leyes 1 vez aplicadas se reputan conocidas, para proteger la
seguridad jurídica no puedan ser burladas bajo pretexto de ignorancia. Pero la legislación es tan vasta y
compleja que ni los más grandes juristas pueden conocerla de una manera completa e integral. El contrato como
consecuencia de un error de D carece de una de las condiciones indispensables para su existencia legal, por lo
tanto, la obligación es nula. Excepción: Art. 784: “el que por error de hecho o D, se creyere deudor y entregase
1 cosa o cantidad en pago, tiene D a repetirla del que la recibió.”
▪ Error de hecho: circunstancias materiales relativas al acto de que se trata. Se distinguen:
* Error esencial: elemento del contrato que se ha tenido en mira al celebrarlo; da lugar a la anulación del acto.
Casos:
- Error sobre la naturaleza del acto.
- Error sobre el objeto del acto.
- Error sobre la causa principal del acto o sobre las cualidades sustanciales de la cosa.
- Error sobre la persona del otro contratante.
* Error accidental: circunstancias 2darias, no es suficiente para provocar la invalidez. Supuestos:
- Error sobre una cualidad accidental de la cosa.
- Error sobre el valor.
- Error sobre la persona que es irrelevante.
- Error que incide sobre los motivos individuales que se tienen al celebrar el acto.
- Error material/de pluma: 1 contratante, al pronunciar o escribir palabras o cantidades, declara 1 distinta de la
pensada.
* El error de hecho puede ser:
▫ Excusable: cuando se ha errado son culpa, cuando ha habido razón para errar.
▫ Inexcusable: si la ignorancia es por negligencia culpable, quien ha incurrido en ella no puede pretender la
nulidad del acto.
Dolo: inducir a la otra parte en error, empleando una maniobra de afirmar lo q es falso, disimular lo verdadero o
ambos. Art. 931: toda clase de falsedades o engaños. Dolo: error provocado. Acción y omisión dolosa: mismos
efectos q la acción dolosa, si el acto no se hubiera realizado sin la reticencia u ocultación dolosa. Clasificación:
- Directo (causado por una de las partes por si o por su dependiente o representante) o indirecto (causado por un
3º).
- Positivo (acción dolosa) o negativo (omisión de reticencia dolosa).
- Principal: reúne las condiciones necesarias para anular el acto y es determinante del consentimiento de la
victima; debe ser: grave (en relación a la condición de la víctima), causa determinante de la acción (se realiza el
acto por esa maniobra dolosa), Ocasionado daño importante, Q no haya dolo por ambas partes. Sanción: el acto
es anulable. Tb se puede pedir 1 indemnización por daños y perjuicios. El dolo de un 3º da lugar a la anulación
del acto, lo mismo que si emana de las partes.
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Incidental: insuficiente para invalidar, pero puede comprometer al agente por daños y perjuicios; Recaudos q
debe reunir: Q haya existido dolo, Q haya provocado un daño (no importante), Q no haya mediado dolo de
ambas partes. No causa la nulidad del acto, solo genera una acción de daños y perjuicios. Lo mismo si viene de
un 3ro.
Violencia: fuerza o intimidación (Afecta la libertad del agente).
Fuerza: Violencia física. El objeto se convierte en un mero instrumento de quien la ejerce.
Intimidación: Violencia moral, injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal en su persona, libertad,
honra o bienes, o de su conyugue, descendientes o ascendiente, legítimos o ilegítimos.
▪ Efectos: Si la ejercen las partes el acto es anulable de nulidad relativa, y se debe indemnizar los daños. Si la
ejerce un 3º, el acto es anulable, de nulidad relativa. El 3º que ejerció violencia es responsable por los daños
causados; sólo responde si la violencia fue ignorada por la parte que se perjudica con la nulidad del acto, y si tal
violencia fuese sabida por una de las partes, la misma se hará cargo junto con el tercero de la indemnización.
 Vicios propios de los actos jurídicos:
Lesión: 1 de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtiene por medio de un
acto jurídico una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación.
▪ Objetiva: se vio superada por la aparición de formulas q incorporaron a la mera desproporción elementos
subjetivos.
Obj.-subjetiva: desproporción injustificada de las prestaciones, por el aprovechamiento de 1 parte de la
inferioridad de la otra.
▪ D Arg.:
- Art. 954 (antes Ley 17711): “Es nulo el acto con los vicios de error, de dolo, de simulación o fraude.”
- Art. 954 (después): “Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación y
cuando 1 parte explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera 1 ventaja patrimonial
desproporcionada e injustificada. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la explotación en caso de
desproporción de las prestaciones. Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la
desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer
la acción que prescribe a los 5 años del acto. El accionante puede demandar la nulidad o un reajuste, pero lo 1º
se transformará reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda.”
▪ Elementos del acto lesivo:
- Objetivo: ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
- Subjetivo: La víctima debe haberse encontrado en: Necesidad: falta o carencia de algo imprescriptible,
Ligereza: situación del sujeto con una disminución mental, Inexperiencia: falta de conocimiento debido a un
estado de cosas.
El lesionante debe haber explotado la situación de la víctima. Solo contratos onerosos pueden estar viciados por
lesión.
▪ Efectos: La víctima puede pedir la nulidad o reajuste del contrato para reestablecer la equidad de las
contraprestaciones. Solo el lesionado, sus herederos, representante legal del lesionado o de sus herederos
incapaces tienen la acción.
Simulación: Art. 955: “cdo. se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, el acto
contiene cláusulas no sinceras, fechas no verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten DD a
personas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten”. Elementos:
- Contradicción entre la voluntad interna y la declarada.
- Acuerdo de partes q precede y sirve de causa a esa contradicción.
- El animo de engañar del q puede resultar o no perjuicio a terceros.
▪ Clasificación:
- Absoluta (celebra un acto jurídico que nada tiene de real) o relativa (acto aparente oculta otro real. Puede
recaer sobre la naturaleza del contrato, el contenido o los contratantes).
- Lícita (no es reprobada por la ley y no perjudica a nadie) o ilícita (perjudica a 3º o si es contraria a la ley)
▪ Simulación por interposición de personas: se adquieren o transmiten D para personas ocultas: quien aparece
recibiendo un D no es su beneficiario, sino q actúa como representante oculto del verdadero destinatario del
acto.
▪ Prueba: Si es entre partes sólo se prueba por contradocumento (declaración de voluntad formulada por escrito
por las partes, de carácter secreto, para probar que el acto ha sido simulado), pero siempre que haya 1 prueba
incontrovertible, cierta, inequívoca de la simulación, es lógico admitir la acción, aunque no exista
contradocumento. No cabe exigirlo:
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o Cuando existe principio de prueba por escrito.
o Si existe imposibilidad de procurare el contradocumento.
o Si se ha extraviado por una causa de fuerza mayor.
o Si el contradocumento fue substraído al interesado o si fue privado de él con dolo o violencia.
o Cuando la simulación ha sido en fraude de la ley.
Legitimación activa: Quien es ajeno al acto pero sufre sus efectos, esta legitimado para demandar su nulidad.
Los acreedores de fecha posterior al acto pueden cuestionarlo por simulación. Legitimación pasiva: en los
juicios de simulación resulta obligatorio constituir un litisconsorcio pasivo con todos aquellos q hayan
participado del negocio atacado, aunq se admite q uno de esos intervinientes participe en el proceso por vía de
la citación de 3ros en los términos del código procesal.
▪ Presunciones de simulación: Las admitidas como prueba de la simulación son:
- Debe existir un motivo que explique la simulación.
- El vínculo de parentesco o la amistad íntima entre las partes suele ser un indicio importante
- La imposibilidad económica del comprador para adquirir los bienes que parecen vendidos.
- Debe repararse en la naturaleza y cuantía de los bienes que aparecen enajenados.
- La falta de ejecución del contrato
- Las circunstancias y el momento en que se realizó el acto.
- Los antecedentes de las partes, la vida inmoral y deshonesta favorece la hipótesis.
- El modo de comportarse del prestanombre,y la relación entre el enajenante y el verdadero destino de los
bienes o DD.
Los 3° subadquirentes de buena fe a título oneroso no son afectados porque judicialmente se declare la
simulación del acto que confirió título aparente a aquel de quien adquirieron la cosa.
Fraude: negocios jurídicos aparentemente lícitos, por realizarse al amparo de una ley vigente (ley de
cobertura), pero q persiguen la obtención de un resultado análogo o equivalente al prohibido por otra norma
imperativa (ley defraudada).
Elementos:
a. Negocio jurídico formalmente lícito.
b. Existencia de una ley imperativa q veda un resultado análogo.
c. Intención de defraudar la ley imperativa.
Sanción: nulidad.
Negocios en fraude a los acreedores: actos o negocios jurídicos, validos, destinados a enajenar D o facultades o
abdicarlas, en perjuicio de los acreedores, teniendo conciencia de obstaculizar o impedir la prestación debida.
Existen acciones q tienden a reconstruir el patrimonio del deudor, haciendo q el negocio fraudulento resulte
inoponible a algunos acreedores, ya que el patrimonio es la prenda común de los acreedores: “acción pauliana”
o “Revocatoria”: declara su inoponibilidad a los acreedores q la han intentado y en la medida del interés de
estos. Requisitos de procedencia:
- Q el deudor se halle en edo de insolvencia. Este edo se presume desde q se encuentra fallido.
- Q el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o q antes ya se hallase insolvente.
- Q el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una fecha anterior al acto del deudor.
A titulo oneroso  es preciso para la revocación q el deudor haya querido por ese medio defraudar a sus
acreedores, y q el 3ro con el cual ha contratado, haya sido cómplice en el fraude.
A titulo gratuito  puede ser revocado aunque aquel a quien sus bienes hubiesen pasado, ignorase la
insolvencia del deudor.
□ Legitimados activos: todo acreedor quirografario, privilegiado y con D real de garantía, si acreditan la
existencia de perjuicio. Acreedores condicionales y a plazo, siempre q el crédito tenga causa anterior al acto
impugnado.
□ Legitimados pasivos: si el acto es bilateral, la acción ha de intentarse contra ambas partes por lo q se
constituye un litisconsorcio pasivo necesario. En el caso de los subadquirentes, si el negocio transmisivo al
subadquirente es a titulo gratuito, para q la acción triunfe basta con q se reúnan los recaudos de admisión contra
el q contrato directamente con el deudor; si el negocio transmisivo al subadquirente es a titulo oneroso, es
necesario, además de los requisitos de procedencia, q el subadquirente tb hubiera conocido la insolvencia del
deudor.
▪ La acción persigue la inoponibilidad al acreedor/es q han ejercido la acción. El mismo efecto persigue la
acción de declaración de ineficacia del D concursal. La acción beneficia solo a los q la han intentado en la
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medida de sus créditos. De allí q podrán hacer enajenar forzadamente el bien/es comprendidos en la acción,
para hacer efectivas sus acreencias, y si hubiere algún saldo pertenecerá al 3ro q ha contratado con el deudor,
ya q entre ellos el acto sigue siendo valido y eficaz.
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Unidad 20: Ineficacia de los negocios jurídicos.
 Eficacia: noción derivada; aptitud del negocio para producir los efectos queridos por las partes.
• Aspecto estático: se apunta al momento de formación del negocio.
• Aspecto dinámico: se alude al desenvolvimiento ulterior del negocio, a la etapa funcional, pudiendo
observarse q un negocio valido y eficaz, puede luego perder esa eficacia.
 Ineficacia: privación o disminución de los efectos propios del negocio jurídico q las partes persiguen de
manera inmediata al otorgarlo. Esto no impide q el acto produzca otros efectos dispuestos por la ley, aunq no
deseados por las partes.
• Ineficacia estructural: se produce por defectos en su estructura existentes desde el momento mismo de
celebrarse el acto; pueden referirse a cualquiera de los elementos del negocio jurídico o a su contenido.
• Ineficacia funcional: se causa en circunstancias extrínsecas a la estructura del negocio y sobrevinientes a
su constitución, q inciden sobre sus efectos. El negocio es originalmente valido, sin defectos en su
estructura a su otorgamiento. Supuestos:
o Resolución: ineficacia por un hecho sobreviviente a la constitución del negocio, imputable a 1 de
las partes o extraño a la voluntad de ellas; extingue retroactivamente sus efectos porq en la ley o
en el acto se le atribuyo esa consecuencia. Clases:
- Automática: se produce en los negocios sometidos a condición resolutoria.
- Facultativa: exige q a la producción de un acontecimiento previsto por la ley o por las partes, se añada una
declaración de voluntad de una de ellas para q acaezca la resolución.
- Opcional: se presenta cdo una de las partes puede arrepentirse del negocio, dejándolo sin efecto.
- Legal/voluntaria: legal: se procede en virtud de la ley; voluntaria: depende de la parte autorizada para
promoverla.
Efectos: retroactivos al día de la celebración del negocio J.
o Revocación: ineficacia porque la ley autoriza al autor de la manifestación de voluntad en los actos
unilaterales o a 1 parte en los bilaterales a retraer su voluntad, dejando sin efecto, hacia el futuro, la
relación jurídica. Caracteres:
- Acto unilateral, basta la voluntad del autor o de una sola de las partes.
- Negocio entre vivos
- Voluntaria: debe ser puesta en ejercicio por la voluntad del sujeto legitimado.
o Rescisión: un acto jurídico valido queda sin efecto para el futuro en razón del acuerdo de las partes, o de
la voluntad de una sola de ellas, autorizada por la ley o por la propia convención. Clases:
- Bilateral, se da en el llamado distracto.
- Unilateral, proviene de la voluntad de 1 de las partes porq acordaron esa facultad o bien porq la ley lo autoriza.
Caracteres: funciona en los contratos de duración; voluntaria y de uso discrecional; solo aplicable a negocios
bilaterales.
Efectos: opera solamente para el futuro y a partir del momento q la manifestación de la voluntad se presento.
 La ineficacia pendiente: actos jurídicos validos, pero ineficaces desde su otorgamiento, por depender del
cumplimiento de requisitos ajenos a la estructura del negocio, impuestos por la voluntad del o los otorgantes o
por la ley. Supuestos:
▪ Actos modales: actos jurídicos subordinados a condición/plazo suspensivo. Son validos, pero ineficaces
mientras no se cumpla la condición o el plazo.
▪ El testamento: requiere la muerte del testador para adquirir eficacia. El testamento es valido y existe, pero no
produce efectos. Nunca adquirirá eficacia si el heredero instituido muere antes q el testador, lo mismo pasa con
los legados, etc.
▪ Donación y sucesión a favor de asociaciones no autorizadas: pueden recibir por testamento las corporaciones
q no son P.J, cdo la sucesión q se les difiere o el legado q se les haga sea con el fin de fundarlas y requerir
desp la autorización; regla semejante es la de la donación. Si no se cumple, la institución hereditaria, legado o
donación se vuelve ineficaz.
▪ Compraventa con precio a fijar por 3ro: la fijación del precio de la compraventa puede ser dejada al arbitrio de
un 3ro; si el mismo no llegare a determinarlo, la venta quedara sin efecto.
 La imposibilidad sobrevenida: ineficacia de los actos jurídicos, cdo una causa sobreviviente a la
constitución de la relación jurídica, obsta a su subsistencia sin culpa de las partes. La relación generada por el
acto se hizo imposible en tiempo posterior al otorgamiento del negocio tornándolo ineficaz. A lo imposible
nadie esta obligado.
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 Inoponibilidad del acto jurídico: supuesto de ineficacia establecido por la ley q priva a un negocio
valido y eficaz entre las partes de sus efectos respecto de 3° a quienes la ley protege, permitiéndoles ignorar la
existencia del negocio e impidiendo a las partes del mismo ejercitar pretensiones jurídicas dirigidas contra un
3ro.
• Inoponibilidad positiva: en los casos de actos validos y eficaces en general, pero ineficaces frente a
ciertos 3ros.
• Inoponibilidad negativa: es ineficaz entre quienes lo otorgaron, pero esa nulidad es inoperante frente a
ciertos 3ros.
 Teoría de la inexistencia de los negocios jurídicos:
Tesis q la acepta: la inexistencia es una categoría diferente de la nulidad de los actos jurídicos: el acto nulo es 1
acto jurídico vietado y el acto inexistente no llega a configurar un acto jurídico, aunq aparente serlo, por
ausencia de algún elemento esencial referente al sujeto, al objeto o a la forma. Características de la inexistencia:
- Puede ser declarada de oficio por el juez, pues se trata de una situación de hecho q solo debe ser probada.
- Puede ser alegada por cualquiera con interés en establecerla y en cualquier edo del proceso, con tal de q sea
manifiesta y resulte de la prueba producida.
- El ministerio público no puede invocar la inexistencia del acto material, pues carece de interés en ello.
- Se rigen por las N grales aplicables conforme al caso, pero nunca por los artículos q regulan los efectos de la
nulidad.
- Los actos inexistentes no pueden ser confirmados.
- El matrimonio inexistente no produce efectos aun cdo las partes tuviesen buena fe.
Tesis q la niega: no hay distinción entre nulidad e inexistencia. La opinión se funda en:
- La no aceptación del criterio de adjudicar 2 formas de existencia al acto, una material y otra jurídica, pues se
ajusta o no a los requisitos q la ley le impone para considerarlo como negocio J.
- La falta de consagración legal de la inexistencia.
- La existencia de nulidades virtuales hace inútil la tesis de la inexistencia
- Los caracteres y efectos q se atribuyen al acto inexistente están captados en la regulación de la nulidad
absoluta.
- La inexistencia matrimonial tiene su ámbito limitado, y no puede expandirse al D patrimonial.
 Teoría de las nulidades:
Nulidad: sanción legal q priva a un acto jurídico de sus efectos propios o normales, por adolecer de defectos
originarios, orgánicos y esenciales, a través de un proceso de impugnación y declaración. Caracteres:
 Es legal, o sea, está establecida en la ley. El juez, sólo declara la nulidad.
 Se refiere sólo a los actos jurídicos. (no a un hecho o a un delito).
 Se basa en efecto originarios, intrínsecos y esenciales
 Se necesita un proceso de impugnación, a pesar de que el código pareciera indicar que no.
 La causa de la nulidad, es decir, el vicio del acto, es contemporánea con al celebración del mismo.
▪ Fundamento: se encuentra en la protección, q mediante la privación de los efectos del acto y la sanción, el
legislador brinda a un interés comprometido o vulnerado en el negocio jurídico defectuoso, q puede ser público
o de privado.
▪ Formas de invocarla: por vía de acción (La parte perjudicada por el negocio nulo, promueve un juicio para
pedirle al juez que declare la nulidad del negocio) o de excepción (La parte que afectada no hace nada y la otra,
le exige judicialmente que cumpla. El demandado puede oponer como defensa que el acto en el cual aquél se
funda es nulo o anulable).
Clasificación:
- Expresas y virtuales: Cod civil: “Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las
que en este Código se establecen”. Una corriente de ideas, ha interpretado estrictamente el Art. y extraído que
sólo hay nulidades expresas: en aquellos casos en que la ley prevé la sanción de nulidad. La mayoría entiende el
Art. en el sentido que la declaración de nulidad deriva siempre de la ley, que los jueces no pueden declararla
sino por causa fluyente de la ley misma. La nulidad debe ser declarada por el juez cuando la nulidad sea
incompatible con las pautas del ordenamiento jurídico y solo quepa esa sanción por su disconformidad con
aquéllas. En esta opinión, si se aceptan nulidades expresas o virtuales. Nulidades virtuales: Fundamento legal:
“los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de
contraversion. Este precepto determina una nulidad implícita correspondiente a cada prohibición legal”. Por una
parte, se cuidan de aclarar q la admisión de las nulidades implícitas no importa reconocer la posibilidad de crear
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judicialmente supuestos de nulidad, sino aceptar la existencia de nulidades q, derivando de la ley, no estén
consagradas por ellas de manera expresa o literal, sino “q puedan imponerse mediante un razonado
sobreentendido de su letra y de su espíritu”. Por otro lado, se añade q se debe dar al precepto un alcance amplio
como si se refiriera tb a las nulidades determinadas en leyes especiales. Ello, sin perjuicio de dejar sentado q la
invalidez tiene carácter excepcional y q la nulidad solo se admite cdo aparezca establecida por el legislador,
debiendo optarse, en la duda, por la validez del acto. .
- Actos nulos y anulables: en los 1° el defecto se presenta manifiesto y rígido (esta prefigurado por la ley). En
los 2° es no manifiesto (el vicio se encuentra oculto) para el juzgador (deberá hacer una investigación judicial)
y graduable (indefinido).
▪ Criterio de distinción: por la forma de presentarse el defecto a los ojos del juzgador.
▪ Coincidencia con la nulidad manifiesta y no manifiesta: C.Civ: la nulidad de un acto es manifiesta cuando la
ley expresamente lo declara por nulo; en los actos anulables, la nulidad es no manifiesta, sino dependiente de
un juzgamiento.
▪ Consecuencias de la diferenciación: Art. 1038: “la nulidad es manifiesta, cdo la ley expresamente lo declara
nulo, o le impone la pena de nulidad. Actos tales son nulos aunq su nulidad no haya sido juzgada”. Art. 1046:
los actos anulables “se reputan validos mientras no sean anulados y solo se tendrán por nulos desde el día de la
sentencia q los anulase”.
- Manifiesta y no manifiesta: coincide con la anterior. El Cód. Civil: la nulidad de un acto es manifiesta cuando
la ley expresamente lo declara nulo; en los actos anulables es dependiente de un juzgamiento.
- Absoluta y relativa: La absoluta, obedece a una razón de orden público, de interés social, se da cuando el
efecto del acto afecta al orden público. La relativa, se da cuando afecta a un interés particular, de las partes
intervenientes.
- Total y parcial: La 1°, afecta a todo el acto. En materia contractual normalmente se da porque la nulidad de 1
cláusula conlleva muchas veces la nulidad del todo. La 2° afecta 1 parte del acto, determinadas cláusulas que se
viciadas. Existe en el caso de las cláusulas separables (Ej.: testamentos). Para que en contratos se de, el acto
debe ser divisible.
▪ Criterio de distinción: según la extensión de la sanción.
▪ Alcance de la nulidad parcial: Art.1039: la posibilidad de invalidar parcialmente un acto depende de q la
cláusula, o parte viciada sea separable. Este tipo de nulidad fue admitida en testamentos pero restringida en
materias de actos bilaterales, contratos. Se ha dicho q los contratos conforman un todo.
▪ Supuestos legales: a veces es la misma ley la q consagra la aplicación de las nulidades parciales. Ejemplos:
- las cláusulas nulas de una sociedad civil no afectan la validez de la sociedad como tal.
- la cláusula q fije al contrato de locacion un termino menor q el establecido por ley es de ningún valor.
- las donaciones q comprenden bienes presentes y futuros del donante, son nulas solo respecto de estos últimos.
- en los contratos por adhesión a condiciones generales.
 Efectos de la nulidad.
• La doctrina considera que los Art.1050 y siguientes se aplican a los actos nulos como a los anulables.
• Efectos de la de nulidad entre partes: Principio general: La nulidad pronunciada por los jueces vuelve
las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado (Excepción: a favor de los
3ros de buena fe q hubiesen adquirido D reales o personales a titulo oneroso). Si el acto no fue
ejecutado, declarada la nulidad, no es posible exigir el cumplimiento de las obligaciones que de él
derivan. Si fue parcial o totalmente ejecutado: hay 1 obligación de restituir
- Si la obligación tiene por objeto cosas fungibles no habrá lugar a la restitución de las consumidas de buena fe.
La obligación de restituir no proviene de la nulidad sino del DD preexistente al acto nulo, que ha dejado
inalterado.
Los frutos: 2 teorías:
- La compensación solo se opera si ambos contratantes son de buena o de mala fe, pero si 1 fuera de buena y
otro de mala, no cabría compensación alguna, porque ello importaría premiar al deshonesto. Si ambas partes
son de buena o de mala fe, esta disposición tiene la ventaja de evitar una doble liquidación de frutos con las
complicaciones que ello suele presentar.
- Borda: esta solución es objetable, porque se obliga al poseedor de buena fe, o al que no lo es, a restituir los
frutos desde el momento de la entrega de la cosa, como si fuera de mala fe. (art 88 C.Civ ).
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• Productos: Cód.: nada dice respecto de ellos, se aplica el Art.2444.: Tanto el poseedor de mala fe
como el poseedor de buena fe, deben restituir los productos obtenidos de la cosa, que no entran en la
clase de frutos propiamente dichos.
• Resarcimiento por los daños y perjuicios causados: Se establece la obligación de indemnizar los
perjuicios derivados del acto anulado. No es un efecto de la nulidad: su fundamento es la culpa o dolo.
• Efectos de la sentencia de nulidad en relación a 3ros: Art. 1050 “la nulidad pronunciada por los jueces
vuelve las cosas al mismo o igual edo en q se hallaban antes del acto anulado”. Art. 3270: “nadie puede
transmitir a otro sobre un objeto, un D mejor o mas extenso q el q gozaba; y recíprocamente, nadie
puede adquirir sobre un objeto un D mejor y mas extenso q el q tenia aquel de quien lo adquiría”. Como
regla gral. se reconoce el efecto retroactivo de la sentencia de nulidad, incluso frente a 3ros.
Excepciones: a favor de los 3ros adquirentes de buena fe a titulo oneroso, sea el acto nulo o anulable.
 Confirmación de los actos jurídicos inválidos.
Convalidación: saneamiento de 1 acto imperfecto. La confirmación es la convalidación de los negocios
jurídicos q padecen una causal de nulidad. La convalidación es el género y la confirmación es la especie. Otras
especies de convalidación:
-Ratificación: manifestación de voluntad de 1 persona q asume como propios, hechos o actos jurídicos
otorgados o ejecutados por otro en su nombre, sin mandato o poderes suficientes. La ratificación equivale al
mandato.
-Conversión: cdo un negocio no satisface los recaudos exigidos por la ley para valer como lo han querido las
partes, pero puede valer como un acto de menores recaudos.
-CONFIRMACION: acto jurídico por el cual 1 persona hace desaparecer los vicios de otro acto sujeto a 1
acción de nulidad.
- Expresa: resulta de la manifestación expresa de la voluntad del sujeto legítimo para confirmar, debe ser
escrita. Art.1061: el instrumento de confirmación expresa, debe contener bajo pena de nulidad: la sustancia del
acto q se quiere confirmar; el vicio de q adolecía; la manifestación de la intención de repararlo; Art. 1062: la
forma del instrumento de confirmación debe ser la misma y con las mismas solemnidades q estén
exclusivamente establecidas para el acto q se confirma”.
- Tácita: ejecución voluntaria, total o parcial del acto sujeto a 1 acción de nulidad. Se debe cumplir con Art.
1061 y 1062.
▪ Efectos de la confirmación: tiene efecto retroactivo al día en q tuvo lugar el acto entre vivos, o al día del
fallecimiento del disponente en los actos de última voluntad. Este efecto retroactivo no perjudicara los D de
terceros.
 Prescripción de la acción de nulidad: Medio por el cual en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo
opera para adquirir DD o modificarlos sustancialmente. Bajo el nombre prescripción se reúnen 2instituciones
que son la adquisitiva, y la liberatoria. En ambas el tiempo fundamenta la institución y por ello son reunidas
bajo la misma denominación genérica. La prescripción es siempre legal, es 1 institución de orden público, hace
que se produzca en los DD 1 pérdida o una adquisición a través del transcurso del tiempo. Lo que extingue es la
acción a la que da lugar el D, no extingue el D propiamente dicho.
 Imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta: dado q la nulidad absoluta se funda en la existencia
de un vicio q compromete al interés general, la acción para declararla es imprescriptible.

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