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SUCESIONES

Julio 7 / 08

Rogelio Sánchez González. Oficina 524, carrera 52 Nº 50-25, Tel. 513 06 35

Normas jurídicas que regulan o autorizan la trasmisión de los bienes de una


persona fallecida denominada causante a sus herederos denominados
asignatarios. La sucesión por causa de muerte es uno de los modos como se
transfiere el derecho de dominio.

Ley 29 / 82 se da la igualdad sucesoral (hijos legítimos y extramatrimoniales),


en la cual hay igualdad entre los hijos tanto legales, como extramatrimoniales,
como adoptivos; al igual que los nacidos naturalmente o por procreación
asistida. El orden hereditario es muy importante como que los herederos
forzosos son los hijos, luego los padres, luego los hermanos, y a falta de los
dos primeros entra la cónyuge a la sucesión con los hermanos.

Hay asignaciones que son forzosas que se tiene que respetar.

BIBLIOGRAFÍA
• Las sucesiones de Hernando Carrisosa Pardo
• Tomo de sucesiones de Arturo Valencia Zea, Ed. Temis
• Dos tomos de sucesiones, de Pedro Lafónt Planeta, Derecho de
sucesiones I y II, 2006
• Derecho de sucesiones de Roberto Suarez Franco, 2006
• Aguado Montaño Eustorgio Mariano, Derecho de sucesiones, Ed. Leyer
• Roberto Ramírez Fuertes, Las sucesiones, 2003

El derecho sucesoral es un conjunto de normas jurídicas que regulan y


autorizan la transmisión de los bienes de una persona fallecida denominada
causante a sus herederos o causahabientes.

1. Se habla primero de la muerte de una persona denomina causante,


transmitente o de cuyos. Se acredita la muerte del causante con el
registro civil de defunción, de acuerdo con el decreto 1260 / 70.
2. Se habla segundo de un patrimonio, porque si no hay bienes para
transmitir, no hay sentido que haya una sucesión.
3. Tiene que haber unos llamados a recibir herencia llamados herederos,
causahabientes o asignatarios.
4. Esos herederos tienen que existir y ser capaces, y es la capacidad en
derecho sucesoral y no civil (se distingue la capacidad de goce que la
tiene toda persona por el mero hecho de existir; y la capacidad de
ejercicio que es poder comprometerse por si mismo sin necesidad de
otra persona).
5. El heredero debe ser digno para heredar, porque es una condición de
merito
6. No debe haber sido desheredado el llamado a recibir la herencia (opera
solo en las sucesiones testadas, porque el causante lo hace en vida).
7. Tiene que existir una aceptación de la herencia, porque lo que hay es
unas asignaciones forzosas que se tiene que respetar en todas las
sucesiones, pero no hay aceptación de la herencia.

Las normas están ubicadas en la Constitución nacional, Art. 58, que se


garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos, los cuales no pueden
ser desconocidos o vulnerados… También en el art. 42, en el que se aclara la
igualdad sucesoral para todos los hijos, (ya había sido establecida por la ley
29 / 82 porque ya son hijos legítimos y extramatrimoniales, porque antes
heredaba menos el extramatrimonial, como la mitad del legal).

En el Código civil va de los artículos 1008 al 1442, que va en 12 títulos (las


asignaciones forzosas son los alimentos, porción conyugal, las legítimas y las
mejoras, que son limitaciones que tiene el testador, y que no se puede dejar de
responder por ellas). La cuarta de mejoras la puede dejar el testador a
cualquiera de los descendientes y no a los otros.

Toda sucesión se divide en 4 partes: la primera es la de libre disposición que


se le deja a la persona o entidad que uno quiera; la cuarta de mejoras es
únicamente para descendientes. La otra mitad que se llama legitimaria que es
para los hijos.

La apertura de sucesión nos va a decir cual es la norma sustantiva aplicable


como por ejemplo cuando muere alguien el 20 de julio de 1980, que estaba
vigente la ley anterior.

Julio 8 de 2008

Fundamentos e intereses que concurren en toda sucesión

• La propiedad privada, porque sin un patrimonio no hay sucesión; con las


características de que sea transmisible, absoluto y perpetuo, no tendría
fundamento entonces el derecho sucesoral. Se puede usar, gozar y
disponer; en la sociedad primitiva no existía propiedad privada porque
todos los bienes pertenecían al grupo, por lo que no se podía hacer
sucesión; en la socialista existe sociedad privada pero restringida con
las necesidades por lo que no tiene sentido el derecho sucesoral; en la
sociedad capitalista, desde Roma existe la propiedad privada.
• El segundo interés que obra en toda sucesión es la familia, porque toda
persona procede de una familia y tiene una familia, porque la comunidad
familiar constituye para todo ser humano el resorte fundamental de toda
existencia misma.
• La autonomía de la voluntad es el tercer fundamento, porque la ley
permite, en virtud de este principio, celebrar testamentos y desde en
vida disponer como quiera de los bienes que tiene y que se distribuyan
de la manera como le parezca. Éste principio es restringido por las
asignaciones forzosas (una cosa es revocar el testamento que lo hace el
mismo testador con su autonomía de la voluntad porque es un acto
unilateral; opera la revocatoria en todo menos en el reconocimiento de
los hijo en el testamento, porque el estado civil es de derecho público y
no se puede negociar; otra cosa es la reforma del testamento, y otra
cosa es la nulidad del testamento). Art 1226 Art 1240 herederos
forzosos.
• El último fundamento es de orden político y estatal, en que el Estado
interviene en el manejo de la propiedad privada, en la distribución de los
bienes para que no se concentren las riquezas, e intereses de carácter
fiscal. El último orden hereditario es para el Estado, es decir para el
municipio en el que residía el causante (ley 153 de 1887, y lo mismo dijo
la ley 45 de 1936), hasta que la ley 75 de 1968 creó el ICBF, y los
bienes pasarían allí.

Julio 14 de 2008

DERECHOS FUNDAMENTALES E INTRANSMISIBLES

Derechos transmisibles por causa de muerte:


1. Derechos reales art. 665.
2. Derechos personales (dar, hacer y no hacer).
3. Derechos patrimoniales.
• Derechos sobre objetos inmuebles
i. Derechos de autos, Ley 23 / 82.
ii. Derechos de propiedad intelectual, Art. 671 Cod. Civil.
iii. Derechos de industria, propiedad industrial, Art. 534,.
Código De comercio.
• Derecho universales
iv. Derechos sucesorales
v. Derechos sobre patrimonio de personas jurídicas disueltas
vi. Derechos sobre gananciales
• Derechos en formación
o Sobre la posesión, Art. 762 Cod. Civil
o Suma de posesiones, Arts. 778 – 2521 Cod. Civil
o Derecho de acción

Toda persona tiene un patrimonio avaluable y cuantificable económicamente;


es inherente a la persona humana, desde el punto de vista económico. El
patrimonio desde el punto de vista económico se entiende como la base
económica o conjunto de bienes y riquezas con los cuales un sujeto desarrolla
su actividad. Existen 2 concepciones acerca de patrimonio:

• La teoría subjetiva que es una referencia al sujeto, a la persona


natural, objeto de la imputación jurídica a la cual se atribuyen
derechos y obligaciones, por lo que siempre a todo sujeto
corresponde un patrimonio y no existe sino un solo patrimonio
(concepto de unidad de patrimonio ligado a la persona), que puede
estar ligado por varias clases de bienes, pero es un solo patrimonio.
Desde el punto de vista de la teoría subjetiva, “el patrimonio es un
atributo de la personalidad consistente en una universalidad jurídica
constituida por un conjunto de derechos y obligaciones de carácter
económico, vale decir, apreciables en dinero, radicados en una
persona”. Ésta teoría es la que impera en nuestro ordenamiento
jurídico.
• La teoría objetiva o alemana, que denomina patrimonio como a un
conjunto de bienes independientes de la persona humana con una
destinación económica y específica determinada, como las
fundaciones o a ciertas sociedades que son independiente de la
persona.

Según el doctrinante Colombiano Hernán Valencia Retrepo se dice que “el


patrimonio es una universalidad jurídica, formada por el conjunto de derechos y
obligaciones de una persona, apreciables en dinero y que tienen por titular
(sujeto activo y sujeto pasivo) a esa misma persona”.

En una sucesión los bienes que conforman el patrimonio son unos activos y
unos pasivos, y dentro de éstos hay una distinción que es el patrimonio bruto
que es la totalidad de bienes que deja el causante, y el patrimonio neto que es
el patrimonio bruto menos los pasivos (activos menos pasivos) que es el que
finalmente se reparte entre los herederos, Art. 1016 Cod. Civil. Las
deducciones son
• LAS costas del proceso de sucesión,
• Las deudas hereditarias (Art. 600 del Cod. Procedimiento civil) que sean
obligaciones que preste el merito ejecutivo como un pagaré, una letra de
cambio, una sentencia en la cual condenaron a pagar cuotas
alimentarias atrasadas, etc.
• Impuestos fiscales que graven la base hereditaria,
• Las asignaciones alimentarias y
• La porción conyugal

Art. 587 Cod. Procedimiento Civil, hay que incluir los bienes relitos, o bienes
que dejó el causante. Siempre, en toda sucesión hay que hacer dos
liquidaciones: lo primero es liquidar la sociedad conyugal, que es la mitad para
el cónyuge sobreviviente, por ser socio de la sociedad conyugal. La otra mitad
es la herencia que se va a distribuir a los herederos; la cónyuge sobreviviente,
en el primer orden hereditario, nunca es heredera.

El primer orden hereditario son los hijos, el segundo son los padres y concurre
la cónyuge, el tercero son los hermanos y también concurre la cónyuge, el
cuarto son los sobrinos, y el quinto es el ICBF.

Los derechos reales son los que se tienen con respecto a un bien sin
consideración a una persona; son la propiedad

Los derechos personales son las obligaciones de dar, hacer o no hacer, que
para una de las partes es una deuda y para la otra es un crédito.
Los derechos de autor como obras artísticas, científicas, literarias; hay que
distinguir los derechos de autos propiamente que no son transmisibles, y las
regalías que si son transmisibles durante los 80 años siguientes.

Los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad industrial


como las marcas, las patentes, el Good Will, los sellos, que también son
avaluables económicamente y se pueden incluir en la sucesión.

Derechos sobre patrimonio de personas jurídicas disueltas y no disueltas.

Hay derechos en formación como el de la posesión material del Art. 762, Art.
778. La posesión legal es el derecho que tengo sobre los bienes al heredarlos,
aún no sepamos que ya ha muerto. Hay derechos de acción que pueden ser
avaluables económicamente como una promesa de compraventa.

Hay derechos personales (usufructo y el uso de la habitación) que mueren con


el causante, es decir, que no son heredables. Los que son personales como la
personalidad, el derecho de locomoción, etc. Son derechos extrapatrimoniales
y se extinguen de forma absoluta con la muerte de la persona, como los
derechos políticos como el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegido,
los derechos a la ciudadanía.

Hacer un trabajo sobre los atributos de la personalidad y concepto de


personalidad jurídica individual. Es para el 3 de septiembre, mínimo 3
hojas, máximo 8.

• Hernán Valencia Restrepo, Las tres grandes teorías del derecho, señal
editora, 2003.

ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA:

1. CAPACIDAD JURIDICA: se divide en capacidad de GOCE Y DE


EJERCICIO, la capacidad de goce es la se adquiere por el solo hecho
de nacer. La capacidad de ejercicio es la que tienen las personas de
adquirir derechos y contraer obligaciones y poderse comprometer por si
misma sin el mandato o autorización de otra.

2. EL NOMBRE: decreto 1260 de 1970 Art, 3º. Este es para la


individualización, para distinguir el nombre civil, para distinguir a una
persona de otra, es para identificar grafica o verbalmente a una persona
en la vida social y jurídica esto según la doctrina.

3. EL DOMICILIO: es una residencia real o presunta, del animo de


permanecer en ella, siempre que se habla de domicilio tenemos que
vincularlo al municipio. La doctrina dice, el domicilio es la cede o asiento
de una persona en una parte del territorio nacional, donde se le
considera estar siempre presente, para el ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones.
4. LA NACIONALIDAD: es el vinculo jurídico- político que une a la persona
con el estado en el sentido de una sociedad política organizada, con
arreglo a ello las personas son nacionales o extranjeras, esa
nacionalidad la obliga a cumplir una serie de cargas que establece la
constitución.
5. LA CIUDADANIA: estatuto que le confiere a las personas derechos
políticos y que le impone ciertas cargas deacuerdo a la constitución y las
leyes.
6. ESTADO CIVIL: como dice el Art, 1º del decreto 1260 de 1970. Es la
condición de una familia en la sociedad, que le permite contraer
derechos y obligaciones, es indivisible indisponible e imprescriptible y su
asignación le corresponde a la ley.

PERSONA JURÍDICA

No siempre en la historia de la humanidad todo individuo de la especie humana


ha sido persona; la persona es una creación del derecho, porque una cosa es
la persona biológica y otra la persona natural. El término persona nace en
Grecia y significaba la máscara que se ponía en teatro para representar a sus
personajes.

La persona es el objeto de la imputación jurídica (Kellsen), es la persona por la


cual se da el supuesto de hecho, el nexo causal y unas consecuencias; es el
centro de la imputación de las normas jurídicas; esas personas, hablando
desde el punto de vista sustantiva, la persona viene a ser la parte en el
contrato. Las personas vienen a ser las partes dentro del procedimiento o
proceso judicial.

Se trata es de saber cuándo un ser humano es persona, a partir de que


momento existe para la ley, y a partir de que momento adquiere derechos y
obligaciones.

Art. 74 del CC. dice en que momento, en el ordenamiento colombiano, se es


persona. El individuo de la especie humana está dotado de una doble
existencia: la natural o biológica, y la existencia jurídica o legal.

• La natural o biológica se da con la concepción misma


• La persona jurídica o legal: se da cuando se cumplen 2 requisitos de
acuerdo con el art. 90 CC: que ese ser se haya separado de ese vientre
materno, y que al separase totalmente de ese vientre materno haya
sobrevivido un momento siquiera. Hay varios modos para probar que la
persona vivió si quiera un momento al menos , que son pruebas
científicas y se llama docimasia pulmonar y la docimasia óptica, y
consiste en que al cuerpo se le extraen los pulmones y se le hace un
corte transversal y se introducen en agua; si los pulmones flotan quiere
decir que ese ser respiró y que nació vivo (no es lo mismo hacerlo en un
cuerpo que acaba de fallecer que en un cuerpo que ya esta en estado
de descomposición); la docimasia óptica ya es el análisis hecho en el
laboratorio, donde también se observa si esos pulmones tienen o no
aire, para demostrar si ese ser nació vivo. También se toma como
pruebas el testimonio del médico, de las enfermeras presentes al
momento del nacimiento, etc.

En el derecho sucesoral es muy importante demostrar si el ser nació vivo o


nunca ha existido. Ej. María que es casada y está embarazado, y estando en
este estado muere su cónyuge Pedro que tenía un hijo de una relación anterior,
por lo que se trata es de liquidar la sucesión de Pedro, por lo que si el hijo de
María nace muerto toda la herencia de Pedro la tiene el primer hijo de Pedro;
pero si el hijo de maría nace vivo, pero a los minutos muere, la llamada a
sucederlo es María en su parte de la herencia.

NORMAS QUE PROTEGEN AL NACITURUS:

El concebido se entiende por nacido a todo lo que le sea favorable, porque la


ley protege al que está por nacer, porque tiene unos derechos considerados.
Al nasciturus lo protege la ley mediante la madre, pero cuando nace ya
adquiere otros derechos. La convención de los derechos del niño es
fundamental y fue adoptada por la ley 12 de 1991 en Colombia (Convención
sobre los derechos del niño en 1989); el decreto 2737 de 1989 (cod. Del
menor, art. 3º, que consagra la protección del que está por nacer, derogado por
la ley 1098 de 2006). También el Cod, laboral (licencia por maternidad); el
código penal al regular y sancionar el aborto. El código de procedimiento penal
cuando se aplaza la ejecución de la condena a una madre que está por dar a
luz. Art. 43 de la Constitución, cuando dice que se prestará especial atención
y protección del estado a la madre durante la concepción y el parto. Art. 233
del cód. civil. Que dice que la madre tiene derecho que de los bienes que han
de pertenecer al heredero se asigne una suma para su protedcion. Decreto
2737, Art, 133 al hablar de los alimentos. Ley 74 /88, que permite en el Art.
2º el reconocimiento del hijo que está por nacer. Art. 92 CC, consagra una
presunción de legitimidad que se debe tener en cuata cuando se trata de
sucesiones (ya no es una presunción de derecho, sino una presunción legal
sentencia 04 / 98); la ley 721 dice que las pruebas de ADN son suficientes
para la filiación.

Aplicaciones de presunción del art. 92:


1. Permite establecer si los hijos póstumos fueron concebidos o no dentro
de los 180 días hasta los 300 días contados hacia atrás del nacimiento.
Si nace después de los 300 días de la disolución del matrimonio, no
puede tener por padre al esposo de la madre, salvo que las pruebas
científicas demuestren lo contrario.
2. Permite determinar la legitimidad del hijo dentro de la noción del art. 214
del Cod. Civil (nacido después de los 180 días de la celebración del
matrimonio o de la unión marital de hecho, que fue una modificación de
la ley 1060 de 2006 que modificó las causales de impugnación de
maternidad y paternidad).
3. Permite la impugnación de la legitimidad cuando la mujer abandona el
hogar y da a luz 300 días después de su abandono.
4. Permite concretar la investigación de la paternidad extramatrimonial,
dentro de las causales de la ley 75 / 68 (filiación natural que creo el
ICBF)

Julio 15 de 2008

LA MUERTE:

La muerte es la extincion de las personas naturales, es la terminacion de sus


funciones vitales, con estas se deriban consecuencias tales como:
La cesacion o terminacion de la vida.
Detencion funcional del sistema nervioso, circulatorio, respiratorio y de la
temperatura corporal.

La muerte se comprueba de 2 maneras:

Como hecho físico o material:

La muerte encefálica: es un fenómeno biológico cuando en forma irreversible


se presenta en ella ausencia de las funciones del tallo encefálico, comprobada
por examen clínico (muerte cerebral), Decreto 1546 de 1998. Hay otras clases
de muerte como muscular como cuando hay un muerto y mueve la mano por
reacción o contracción muscular; pero la muerte que la ley establece es la
encefálica; el cuerpo es cadáver de la persona que ha fallecido.
Cadaver es el cuerpo de una persona en la cual se ha producido la muerte
encefalica y marca el fin de la persona natural deacuerdo con el articulo 2º del
decreto 1546.
La prueba juridica de la muerte de una persona es el registro de defuncion.

Como hecho jurídico:

La muerte con el decreto 1260 / 70 en sus arts. 78 y siguientes, que habla del
estado civil de las personas nos dice que la muerte tiene que ser acreditada de
dos maneras como hecho jurídico:
• Con el folio de registro de defunción. Art 80 habla de los requisitos del
registro de defuncion El folio es tomar el libro y expedir la copia de ese
folio
• Certificado de defunción. Es que con un formato especial, el notario da
certeza de la defunción

El art. 69 del decreto 1260 de 1970 Art 73 al 87, exige que para la inscripción
de una defunción de una persona por muerte violenta, se necesita autorización
judicial., o para la inscripción de una persona de muerte cierta pero sin cadáver
como que se muere en un derrumbe y no encuentran el cadáver, pero se sabe
que sí estaba allí.

Existen tres clases de muertes:


• Muerte real, que es de la que hemos hablado hasta ahora, puede ser
natural o violenta y puede ser por el hombre o por la naturaleza.
• Muerte presunta por desaparecimiento, es la que regula el código civil
en los artículos 96 a 109 del CC, y el art. 656 y 657 del Código de
Procedimiento civil. Cuando una persona desaparece y no se sabe el
paradero en los 2 primeros años se trata de una ausencia y tiene
curaduría sus bienes; pasados los dos años se inicia el proceso de
muerte presunta por desaparecimiento para efectos de la sucesión, pero
está expuesta a la rescisión en caso de que aparezca el causante.
• Cuando se demanda la declaracion de muerte presunta el competente
es el juez del ultimo domicilio del desaparecido.
• Muerte civil, que es la pérdida total de la condición de ciudadanos, de
toda clase de derechos, pero en nuestro medio no existe, porque lo que
hay es una muerte civil pero en sentido relativo, es decir, no
permanente.

La conmuriencia: Art. 95 que es cuando varias personas han perecido en un


mismo acontecimiento. Se presumen entonces que todos murieron en el
mismo tiempo o momento, lo que da como resultado que ninguno hereda a
otro, lo que es una presunción legal que permite prueba en contrario, (puede
ser con testigos), y todas estas instituciones vienen desde el derecho romano.

Julio_________________

Sucesión: La palabra sucesión viene de successio, que significa reemplazar u


ocupar a otra persona en la titularidad de una relación jurídica (sucesor).

Hay muchas clase se sucesiones


• En la compraventa sucede al vendedor en la propiedad de un inmueble
• El donatario sucede al donante en la posesión de la propiedad de un
bien.

La sucesión por causa de muerte es la sucesión del patrimonio de una persona


que se denomina causante a otras personas denominados herederos
asignatarios (asignatario se refiere tanto a herederos como a legatarios). La
sucesión es una de las formas como se adquiere los bienes y lo regula el art.
673 del Código Civil (ocupación art. 685 del código civil, accesión art. 713,
prescripción art. 2512, la sucesión por causa de muerte arts. 1008 y siguientes
y la tradición art. 740)

La sucesión por causa de muerte, en el que el título es la ley o el testamento


(se dice cuales son los órdenes para la sucesión intestada), y del modo.

• La sucesión entre vivos o intervivos: en cuanto a los efectos se dice que


están llamados a producirlos en vida de las personas como cuando se
hace una compraventa que es para gozar y disponer de la cosa. La
causa es un negocio jurídico, un acuerdo de voluntades, un contrato. En
cuanto a los títulos estos pueden ser múltiples, infinidad de negocios
jurídicos que pueden celebrar las partes. En cuanto a los bienes
siempre se trata de bienes singulares o particulares, cuerpos ciertos,
porque la ley prohíbe disponer en forma universal o general sobre los
bienes de una persona (art. 1867, que es nula la venta de la totalidad de
los bienes de una persona). En cuanto al precio puede ser gratuito u
oneroso, según que haya erogación, gasto, sacrificio, gasto, y cuando es
gratuito como la donación

• La sucesión por causa de muerte: los efectos están llamados a


producirse después de la muerte del causante, nunca en vida, trátese de
sucesión testada o intestada. La causa es un hecho jurídico (el
fallecimiento de una persona), porque cuando fallece la persona se
desatan una serie de consecuencias como la apertura de la sucesión
que es un fenómeno sustancial, que es distinto a la apertura del proceso
de sucesión que es un fenómeno procesal; fallecida la persona nos
damos cuanta inmediatamente quiénes son los herederos, qué bienes
dejó el causante, opera la posesión legal de la herencia y se pueden
celebrar negocios jurídicos, se puede ejercer acciones de protección de
los bienes que dejó el causante y se puede iniciar el proceso de
sucesión. No existen sino dos títulos: la ley en las sucesiones
intestadas, y el testamento en las sucesiones testadas. En cuanto a los
bienes sí se puede disponer de las universalidades de los bienes o de
las cosas singulares (puede vender los derechos de la herencia), y
cuando se hace venta de derechos hereditarios, ese título no hay que
registrarlo, pero tiene tanto los activos como los pasivos; pero cuando se
hace compraventa de derechos hereditarios con vinculación a cuerpo
cierto sí hay que registrar ese título de propiedad (cosas singulares o
particulares). En cuanto al título siempre es gratuito (lo que yo recibo de
mi padre es a título gratuito)

Características de la sucesión por causa de muerte:

1. Es un modo de adquirir el dominio, conjuntamente con todos los que


establece el art. 673 del Código civil.

2. Es un modo de adquirir el dominio derivativo (los modos son originarios


y derivativos, según que tengan o no un dueño anterior). Así por
ejemplo la ocupación es un modo originario, en cambio la tradición es un
modo derivativo porque se adquiera a través del tradente.

3. Es de carácter patrimonial, porque si no hay patrimonio no existe


sucesión; como se trata de contenido patrimonial, recae sobre la
totalidad de los bienes que dejó el causante.

4. Es de incremento patrimonial, porque los herederos al tramitarse la


adjudicación de los bienes están incrementando el patrimonio, pero de
forma voluntaria y no forzosa, porque nadie está obligado a recibir lo que
no quiere. Fallecida una persona se le hace el llamamiento a los
herederos y éstos, como no es forzosa, pueden tener el derecho de
opción, manifestando si acepta o repudia la herencia.
5. Se adquiere la herencia tanto a título universal (llamados a recibir la
totalidad o universalidad de bienes que dejó el causante, y aquí se habla
de heredero), o a título particular (se habla de que se recibe un bien
específico o determinado, y quien recibe ya es un legatario). El
heredero sucede al causante en todos sus derechos y obligaciones, es
el continuador de todos los bienes. El legatario sucede al causante en
un bien determinada, por lo que allí se habla de sucesiones testadas.
(art. 1155 del Código civil nos dice quiénes son herederos, y el 1162 nos
dice quiénes son legatarios)

Agosto 28 / 07

Sucesión:
Transmisión del bien del causante a los asignatarios, causahabientes.
Asignatarios es genérico.

A título universal: heredero, que generalmente es intestado.


A título singular: legatarios, Art. 1155 del código civil.

La sucesión se abre en el último domicilio, art. 23, Nº 15 de código de


procedimiento civil.
• Se determina los herederos.
• Se determinan los bienes.
• Se determina el patrimonio.
• Se determina el juez competente (juez de familia o promiscuo de familia,
juez municipal o promiscuo de familia). Es un proceso liquidatorio.

Si es trámite de sucesión notarial no hay que tener en cuenta la cuantía. Se


puede administrar los bienes de la sucesión, que lo hacen los herederos
habilitados para enajenar o ceder los derechos sucesorales.

La sucesión era uno de los casos o modos de transmitir el dominio de una


cosa.

CLASE DE SUCESIÓN.

1. Siempre En la sucesión testada se ha tomado como primera en el


tiempo, porque se enriende como la autonomía de la voluntad, porque
así como puede disponer de los bienes, también puede, haciendo uso
de la voluntad, cómo se van a distribuir sus bienes cuando fallezca, art.
1055 del Código Civil. El testador puede disponer de todo o parte de
sus bienes, pero esa autonomía de la libertad no es absoluta sino
limitada, porque hay unas asignaciones llamadas “forzosas” (art. 1226
Cod. Civil), que necesariamente al realizar el testamento, la persona
tiene que respetarlas. Esas asignaciones forzosas son:
• Los alimentos que por ley se deben a determinadas personas.
• Las legítimas (art. 1240), que son llamados legitimarios.
• La cuarta de mejoras, que para los descendientes (hijos, nietos,
bisnietos).
• La porción conyugal.

Si no se respeta, ese testamento no tiene efectos, o tiene efectos parciales, y


está sujeto a la acción de reforma del testamento (art. 1270 a 1274). Por
ejemplo si se hace un testamento y la cónyuge esta muy pobre, y el testador la
borró, entonces la cónyuge puede comparecer iniciando un proceso para que
se revoque la disposición y se le asigne su porción conyugal (art. 1226).

Si no hay hijos, ni padres, quedan en tercer orden hereditario (hermanos), el


testador puede distribuir sus bienes como quiera.

2. Sucesión intestada: Abintestato o legal. Es lo que supone la ley que


sería la voluntad del testador. La establece el art. 1009 del Código Civil.
Los casos en que opera la sucesión intestada.
• Cuando la persona en vida no hizo testamento (ley 29 /82 que
determina el orden hereditario).
• Cuando hizo testamento o hubo testamento, pero no estuvo
conforme a la ley, como por ejemplo cuando se hizo un
testamento teniendo hijo, y le deja todo a un nieto, o cuando se
hace el testamento y no se registra con la escritura pública en la
notaría, etc.
• Cuando hubo testamento pero sus cláusulas no tuvieron
operancia, porque el heredero testamentario o legatario repudió la
herencia .

3. Sucesión mixta: parte testada y parte intestada (art. 1009, inciso final).
La cuarta de libre disposición se la deja a la persona que uno quiera o a
una institución, etc.; la cuarta de mejoras es solo para los descendientes
(hijos, nietos, bisnietos). Art. 1052. La intestada y la mixta son
supletorias. Abintestato quiere decir sin testamento. Primero se cumple
lo testado (cuanta de mejoras y de libre disposición) y lo restante luego.

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS NORMAS SUCESORALES:

Hay normas donde opera legalmente la autonomía de la voluntad para


determinar toda clase de negocios jurídicos,; hay normas que hay que
respetarlas y son de carácter imperativo.

Dentro de la sucesión existen:


• Normas imperativas: son aquellas de orden público, de obligatorio
cumplimiento que tiene que ser respetadas por todos los particulares,
son mandatos de la ley que se deben respetar indefectiblemente, y por
eso se llaman normas imperativas, como por ejemplo el artículo 1009
que dice la clases de testamento, el 1055 y siguientes que hablan del
testamento y las formalidades del testamento, como si para un
testamento público abierto se requiere de escritura pública y tres
testigos, sin estos requisitos no se puede hacer, también las que
establece la ley 29 / 82 cuando designa unos órdenes hereditarios, que
es una norma imperativa de obligatorio cumplimiento; las normas que
hablan de las causales de indignidad (art. 1025) y del desheredamiento
(arts. 1265 y siguientes) también son normas imperativas o de orden
público.
• Normas supletivas: son aquellas que le permite al particular suplir la
voluntad del legislado, lo que dice la ley, son normas en las cuales la ley
concede un margen a la autonomía de la voluntad.
• Normas mixtas: son las que participan de ambas características porque
en parte son imperativas, y en parte son supletorias Ej. Art. 1047.

Septiembre 3 / 07

Para que haya sucesión tiene que haber un causante; el causante es la


persona que fallece y que deja un patrimonio, y tiene que ser necesariamente
una persona natural, y la muerte es real o presunta. El patrimonio es el
conjunto de bienes y obligaciones que deja el causante, porque las deudas
forman parte del patrimonio (patrimonio es el conjunto de bienes, tanto activos
como pasivos).

Hay una serie de bienes patrimoniales que son transmisibles (representado en


obligaciones de dar), los no transmisibles son lo que tienen un contenido
patrimonial pero que la ley llama personalísimos (uso, usufructo).

Tiene que existir unas personas llamadas asignatarios que son los llamados a
recibir la herencia, y esos asignatarios es quien recibe, el heredero,
causahabiente. Los asignatarios de dividen en herederos cuando se recibe a
título universal, y legatarios cuando se recibe a título particular.

En las sucesiones intestadas siempre se habla de herederos, porque la ley lo


estipula; en las sucesiones testadas se habla es de legatarios, porque va sobre
una cosa específica para cada legatario (lo establece la persona en vida con el
testamento). Los asignatarios deben tener capacidad (art. 1019 do Cód. Civil)
dice que para poder ser heredero se necesita existir al momento de la muerte
del causante; debe tener también vocación hereditaria (existir un vínculo de
parentesco, un vínculo civil, etc.); debe ser digno de heredar, porque la
dignidad es una condición de méritos que tiene el heredero frente a la persona
del causante con su trato correcto y adecuado frente al causante, y la dignidad
se presume y lo contrario es la indignidad que es la excepción, y esto hay que
probarlo por medio de las causales de los arts. 1025 y siguientes del Código
Civil; por último tiene que existir una aceptación, porque a uno como heredero
le pueden dejar, pero no está obligado a aceptar, porque no existen herederos
forzosos sino asignaciones forzosas (art. 1226 del Cód. Civil), que son los
alimentos que por ley se le debe a determinadas personas, las legítimas (art.
1240 llama legitimarios); las mejoras o cuartas de mejoras que ordena la ley
que sea siempre para descendientes (no necesariamente hijos, porque puede
ser un nieto o un bisnieto o un tataranieto); la porción conyugal que es aquella
parte de los bienes de una persona difunta que la ley destina para la cónyuge
que no cuenta con lo necesario para su congrua subsistencia. Siempre al
heredero le queda el derecho de opción de aceptar o repudiar la herencia por
medio de la manifestación unilateral de la voluntad libre, espontánea y
consciente.

ASIGNACIONES POR CAUSA DE MUERTE:

Son las que hace la ley o el testamento de una persona para sucederla en sus
bienes una vez que esta persona haya fallecido. La doctrina dice que
“asignaciones por causa de muerte son las disposiciones de bienes que hace el
testador o la ley a favor de determinadas personas de los que ha dejado otra
persona que ha muerto, tal como lo indica el art. 1010 del Código Civil”. Art.
1011 dice que las asignaciones que hace la ley a título universal es el
llamamiento que se hace para que reciba la totalidad de los bienes que deja el
causante, tanto activos como pasivos (solo lo hace la ley); a título singular o
particular es aquella disposición de bienes es aquella hecha con referencia a
una cosa concreta, a un cuerpo cierto, identificándolo. Concretándolo, y no se
hace sino en testamentos (son legatarios y sus derechos se llaman legados, y
es por testamento).

“Las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que
se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones
testamentarias expresas”, por esos se llaman forzosas y limitan la facultad de
testar:
• Porción conyugal.
• Las legítimas.
• La cuarta de mejoras: tiene que ser sólo para los descendientes.
• Alimentos.

Cuando es vinculado a la totalidad del patrimonio de un causante o a una cuota


de bienes del causante, siempre se habla de herencia, y los que reciben las
herencias son los herederos, quienes son los continuadores de la personalidad
jurídica del causante (con activos y pasivos). Cuando hablamos de bienes
particulares, de cosas singulares de cuerpo cierto se habla de legados y los
que reciben los bienes entonces son legatarios; el legatario no tiene que
responder por las demás deudas que dejó el causante sino de la condición
como que cuide a su hermano enfermo, y esto es lo que tiene que cumplir.

La ley nunca establece ni legados ni delegatarios, pues se estaría hablando


aquí de sucesiones testadas.

1. Causante, transmitente, decuyos, es la persona fallecida de cuya


sucesión se trata. Es una persona natural siempre.
2. Quién recibe es el causahabiente, asignatario o sucesor, esta llamado a
recibir la herencia. Puede ser una persona natural o una persona
jurídica (institución, etc.). Ese heredero, para poder heredar tiene que
tener:
• Capacidad: art. 1019, es necesario existir naturalmente al momento
de abrirse la sucesión. Existe capacidad de goce que la tiene toda
persona `por el hecho de existir, y por consiguiente, de ser atributo
de derechos y obligaciones, pero esa capacidad de goce hay que
distinguir la existencia biológica que se da desde el momento de la
concepción misma, y por eso la ley también protege los derechos del
nascitutos (del que está por nacer). La existencia legal es la que se
da por el nacimiento mismo, con el desprendimiento del nuevo ser
del vientre materno y de haber existido siquiera un momento, como lo
dice la ley. La capacidad legal es la que tiene toda persona para
comprometerse por sí misma para realizar negocios sin la necesidad
de otro.

Clases de herederos:
• Herederos abintestato: son los que designa la ley en las sucesiones
intestadas. Herederos testamentarios: son los que designa el
testamento y no la ley. (ley 29 /82 de igualdad sucesoral, que
modificó lo ordenes hereditarios establecidos en los artículos 1047 y
siguientes col Código Civil).
• Herederos universales: son aquellos llamados a recibir la totalidad
de los bienes que deja el causante sin designaciones de cuotas, y se
dan tanto en las sucesiones testadas (por ejemplo cuando el difunto
en vida, al hacer el testamento, dice que dejo mis bienes a Fulano o
a Sutano) como en las intestadas (art. 1155 del Cód civil).
• Herederos de cuota: aquellos a los que se les deja una asignación
referida a una cuota parte de los bienes que deja el causante también
son llamados universales o coherederos.
• Herederos de remanente: son aquellos destinados a recibir el resto o
el remanente después de hechas las asignaciones a los demás
herederos de cuotas.
• Herederos forzosos: son aquellos a los cuales el testado les tiene
que respetar sus asignaciones forzosas Art. 1226, son los que la ley
llama legitimarios (Art. 1240 del Cód. civil).
• Herederos voluntarios: al contrario de los forzosos existen los
herederos voluntarios, que son los que establece la persona en el
testamento, y que pueden inclusive, en un momento dado, desplazar
a los demás herederos que establece la ley en los distintos órdenes
hereditarios. Ej. Una persona que no tiene hijo, ni padres, que solo
tiene hermanos y tiene cónyuge, puede dejarlo todos los bienes a su
cónyuge desconociendo a los hermanos y desconociendo al ICBF
que es ultimo orden hereditario. Cuando el causante muere y sólo
tiene un sobrino como familiar éste recibe la herencia con la figura de
la representación (con el hermano del causante) (art. 1041 y 1043).
Cuando se ha liquidado una succión, por ejemplo con un heredero
voluntario (como la cónyuge), y aparece un hijo reconocido después
éste tiene derecho a solicitar la herencia (perseguirla); si es un hijo
no reconocido tiene que presentar la demanda de filiación y
notificarla dentro de los 2 años siguientes a los herederos de la
sucesión ya liquidada.
Averiguar las diferencias entre herederos y legatarios, para mañana

Septiembre 4 / 07

Rogersg18@hotmail.com, mandar las notas al profesor.

Diferencias entre herederos y legatarios:

• Los herederos son llamados a recibir a título universal, es decir, sobre la


totalidad de los bienes que deja el causante, no son llamados a recibir
un bien específico. Los legatarios reciben particularidades, cuerpos
ciertos, especies.

• Los herederos como son los llamados en forma universal a recibir la


totalidad de la masa son los sucesores (se prolonga la personalidad del
causante), representan al causante porque reciben tanto activos como
pasivos, salvo que reciban la herencia con beneficio de inventario o con
la separación de bienes; beneficio de inventario es la facultad que le
otorga la ley al heredero para no hacerse responsable de las deudas
sino hasta el monto de los bienes que recibe en la herencia. Si el
heredero recibe la herencia en forma pura y simple si queda responsable
de pagar las deudas hasta con su propio patrimonio. (art. 1304 del
Código Civil), el art. 1435 del beneficio de separación. El legatario por el
contrario no es sucesor del causante y no recibe la totalidad de los
bienes, por lo que no responde sino por ese bien recibido o por las
cargas que imponga el testador para ese bien.

• El heredero responde por deudas. El legatario no responde por deudas.

• Los herederos pueden ser establecidos por la ley (ley 29 / 82 modifica


los órdenes hereditarios) (en el primer orden son lo hijos legítimos
(concebidos y nacidos dentro del matrimonio), legitimados (que son los
concebidos antes del matrimonio nacidos dentro del matrimonio; los
concebidos y nacidos antes del matrimonio, pero legitimados por el
posterior matrimonio de los padres (son legitimados en el registro civil
del matrimonio o de escritura pública de legitimación). También
adoptivos. En cambio los legatarios se establecen es por el testamento
(por testamento se pueden establecer tanto herederos cono legatarios)
se establece en testamento herederos cuando no hay parientes en 1º o
2º orden, por lo que establece como herederos universales a los
hermanos o cónyuge.

• Los herederos pueden administrar la herencia. El legatario no


administra porque no es representante no sucesor del causante. El
heredero al administrar puede ejercer actos posesorios (art. 778 unión
de posesiones) o reibindicatorios (reclamar un bien para la sucesión).
• El heredero adquiere mediante la dilación (llamado que hace la ley) para
la herencia, el derecho de ejercer todos los actos anteriores, siempre
actuando a nombre de la sucesión. El legatario no adquiere posesión
legal de la herencia porque no es heredero, simplemente tiene una
expectativa.

• El heredero puede, desde la apertura de la sucesión misma, realizar


negocios jurídicos, ceder su derecho a título gratuito u oneroso (por
permuta, por compraventa, donando). El legatario no puede ejercer esa
clase de actos.

• El heredero puede iniciar, tiene a su favor la reforma del testamento. El


legatario no tiene acción sino solo frente a su legado.

El heredero se acredita dentro de la sucesión con el registro de nacimiento de


acuerdo con el decreto 1260 / 70 para acreditar el parentesco (cuando es hijo
extramatrimonial, el registro civil tiene que llevar nota marginal de
reconocimiento); cuando se trata de sucesión testada hay que aportar la
escritura pública testamentaria donde fue instituida la persona interesada como
legataria, y esa escritura pública tiene que ser registrada en la oficina pública
en un libro que se llama de testamentos.

Título y modo: la sucesión es una de las formas de adquirir el dominio; los


modos son:
• Ocupación, art. 685.
• Accesión, art. 713.
• Tradición, art. 740.
• Prescripción, arts. 2512 y siguientes.
• Sucesión por causa de muerte, art. 1008.

Hay unos modos que son originarios (cunado no existe un causante, o un


dueño anterior, como la ocupación, la prescripción) y otros que son derivativos
(es que exista un propietario y que transmita el derecho real de dominio, como
la sucesión, la accesión, la tradición). Por todos estos modos se adquiere el
dominio de cosas particulares, de cuerpo cierto; pero por la sucesión por causa
de muerte se adquiere a título universal.

El título en la compraventa, es la escritura pública de compraventa, y el modo


es la tradición que se perfecciona con el registro. Tratándose de sucesiones
intestadas el título es la ley, y en las sucesiones testadas, es el testamento.

Tratándose de títulos entre vivos, no se puede transmitir la totalidad o


universalidad de todos los bienes.

El título es el hecho del hombre generador de obligaciones por la sola ley que
lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa; el título es el
contrato, el documento que crea la obligación de dar, hacer o no hacer, como
por ejemplo en la compraventa el título es el contrato, en el caso de bienes
inmuebles debe tener la solemnidad de una escritura pública (en estos casos
anteriores son títulos que emanan de la voluntad del hombre, reglamentadas
por la ley). Hay otros títulos que emanan de la ley como en el caso de la
sucesión por causa de muerte, donde hay que distinguir entonces que en la
sucesión testada el título es el testamento, que emana éste de la voluntad
humana; en el caso de las sucesiones intestadas el título es la ley, la que de
manera supletiva, por ausencia de testamente señala quién o quiénes serán los
herederos, quiénes concurren, de que manera, y cómo se repartirán los bienes;
tratándose de sucesiones, siempre el modo será el mismo.

La sucesión por causa de muerte es de modo derivada, es a título gratito.

Leer la “apertura de la sucesión”, en cualquier libro de sucesiones.

Septiembre 10 / 07

Modo:
Forma jurídica como se adquieren los derechos reales o como se cumplen las
obligaciones.

Un heredero, para otros efectos, por ejemplo para ejercer acciones posesorias,
puede probar su calidad con la providencia de la apertura de la sucesión en
donde se le reconozca como tal.

El modo de la sucesión por causa de muerte se da en varios actos, por ejemplo


en la apertura de la sucesión (acto sustantivo) y en la del proceso
sucesorio (acto procesal), art. 587 del código de procedimiento civil. La ley es
u título supletorio al testamento.

Derechos reales: son los que designa el art. 665 del código civil:
• Dominio.
• Herencia.
• Hipoteca.
• Prenda.
• Servidumbres activas.
• Usufructo.
• Uso o habitación.
Son los derechos que se tiene sobre una cosa sin respecto a una persona.

Derechos personales: son los derechos que se tiene frente a una determinada
persona y que nos faculta a exigir el cumplimiento de hacer, dar o no hacer.
Son los créditos.

Los doctrinantes si la herencia es o no un derecho real, porque estos son frente


a todo el mundo y se ejercita frente a una cosa determinada, y en la sucesión
no es sobre una cosa determinada sino universal.
El derecho de herencia es un derecho universal que tiene una persona, sea
heredero o legatario, a todo o parte del patrimonio del causante, para lo cual
goza de un complejo de poderes debidamente garantizados por la ley. La
doctrina considera el derecho de herencia como un derecho universal, otros lo
consideran como un derecho real, pero sobre una universalidad.

Nuestra legislación considera el derecho de herencia como un derecho real


(Art. 665 del código civil, inc. 2); sin embargo la doctrina moderna, teniendo en
cuenta que aquel derecho no recae sobre una cosa singular (como ocurre con
la noción de derecho real que consagra el inc. 1º del art. 665 del código civil),
sino sobre una universalidad jurídica, ha considerado el derecho de herencia
como un derecho universal, lo cual era totalmente acertado; otros con ánimo
conciliador de los dos aspectos hablan de un derecho real sobre una
universalidad, que sustancialmente no difiere de lo dicho para el derecho
universal. Entonces ¿qué naturaleza tendrá ese derecho?; simplemente se
trata de un derecho universal abstracto, porque así es el objeto sobre el cual
recae (páginas 190 y 191, autor:…).

Los derechos reales gozan de:


• Derecho de persecución (Arts. 1321, 1322 y 1323 del código civil).
• Derecho de preferencia (Art. 1325 del código civil).

Acción reivindicatoria: es la que tiene el propietario desposeído de la posesión


frente al poseedor. Los requisitos son:
• Propiedad o dominio en el demandante.
• Posesión en el derecho.
• Bien inmueble reivindicable.
• Identidad.

Acción de petición de herencia: Le permite al heredero perseguir los bienes en


manos de un tercero.

Derecho de preferencia: es la posibilidad que tiene todo asignatario, en guarda


de su derecho de poder, acudir al proceso de sucesión para ser tenido como
heredero con preferencia a otra persona que hubiese podido obtener un
reconocimiento anterior. El atributo de preferencia faculta al heredero de
excluir a quien no lo es mediante la aportación oportuna de los otros derechos
civiles, tratando de las sucesiones intestadas o de la aportación del testamento
en las sucesiones testadas. Ejemplo: A, quien es soltero en el año 2005, no
tien descendientes, cónyuges ni padres, B, C, D, que son hermanos de A
inician la sucesión; resulta que A había tenido un hijo extramatrimonial,
reconocido en Armenia; éste, en virtud de su derecho de preferencia acude al
proceso de sucesión, para que mediante un incidente solicita que se desplace
a A, B, C y D, y se reconozca como heredero.

Cuando la sucesión se este tramitando ante notario (decreto 902 / 88) se


genera un conflicto de herederos; en este caso el notario tiene que suspender
el trámite devolviendo la documentación porque es el juez de familia quien
tiene que solucionar el conflicto entre herederos legítimos y herederos
putativos.
Si la sucesión ya está terminada y registrada, lo que hay que hacer es iniciar un
proceso ordinario de petición de herencia.

Septiembre 11 / 07

Arts. 1321 (acción de petición de herencia) como el señor que fallece, que no
deja hijos, que no tiene ascendientes, que solo tiene hermanos y le asignan la
herencia, pero luego aparece un hijo extramatrimonial, este puede demandar
para restitución de herencia.
Art. 1322 (extensión de la acción).
Art. 1323 (Restitución de frutos y mejoras).
Art. 1325 (acción reivindicatoria).
Art. 1326 el derecho de acción de petición de la herencia expira en 10 años,
porque de acuerdo con el art. 2512 que es el que habla de la prescripción por
la que se adquiere el derecho de las cosas o de perder el derecho. Por lo que
si pasado ese tiempo el heredero no ejerce la acción de reivindicación, se le
extingue el derecho de reclamar; mientras que para el poseedor de le da el
derecho de adquirir el dominio (antes era de 20 años de acuerdo al art. 1º de la
ley 50 / 36 (la extraordinaria), y ya se convirtió en 10 años de acuerdo a la ley
791 / 02).

El art. 765 y 766 está hablando de la posesión efectiva de la herencia que se


da dentro del proceso de sucesión, en el cual el heredero putativo le solicita al
juez que mediante una providencia se decrete la posesión efectiva de una
herencia que se registrará en la oficina de registros públicos; por lo que lo que
era una acción extraordinaria se vuelve ordinaria porque para esta última se
necesita justo título y buena fe, por lo que es por eso que el heredero putativo
puede oponer la acción de prescripción de 5 años.

Otra forma de defender la herencia es la acción de reforma que se puede


iniciar por dejar por fuera lo legítimo. Otra forma es la nulidad del testamento,
etc.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO REAL DE HERENCIA

• Es real por estar comprendido en los derechos que el art. 665


comprende como derechos reales:
o el dominio,
o la hipoteca,
o la prenda,
o el usufructo,
o el uso o habitación,
o las servidumbres activas,
o la herencia.
El derecho de propiedad y el de herencia son relativamente perpetuos porque
si me descuido y dejo pasar el término se extingue el derecho.

• Es un derecho incorporal: porque los bienes se dividen en:


o toda las cosas materiales e
o incorporales (o derechos y relaciones jurídicas que tenemos de
determinadas personas que son de dar, hacer o no hacer), y
dentro de estas cosas incorporales están:
 los derechos reales y
 los personales o de crédito.

• Es relativamente perpetuo: se dice del señorío que se tiene de una cosa


para usar, gozar y disponer.

• Es de carácter patrimonial: puede ser objeto de toda clase de


negociaciones ya sea a título gratuito o a título oneroso. Ese derecho de
herencia es cisible o enajenable a cualquier título.

CESIÓN DEL DERECHO DE HERENCIA.

Como derecho patrimonial y como derecho real puede ser objeto de toda clase
de negociaciones; y para esto tenemos que tener en cuenta el art. 1502 del
Código civil que habla de las condiciones y características de todo derecho
jurídico. Hay que tener la capacidad legal que para heredar es la parcial de
goce porque vasta con siquiera haber respirado por un momento al menos.

Se puede ceder a título de:


• Compraventa.
• Permuta.
• Dación en pago.
• Donación.
Esa cesión puede ser a título
• Oneroso: cuando hay un sacrificio económico, un desprendimiento como
contraprestación de parte de quien recibe la herencia.
• Gratuito: cuado no hay contraprestación.

Como negocio jurídico, la cesión del derecho de herencia está sujeto a


formalidades, que tratándose de derechos de sucesiones, está sujeto a
escritura pública, acorde con los artículos 1956 y 1857 inciso 2º del Código
Civil, porque nadie vende derechos hereditarios por contrato privado, por lo que
tiene que ser por escritura pública.

Antes del decreto 1250 / 70 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos),


operaba el régimen del código civil para el registro de instrumentos teniendo en
cuenta la serie de actos y negocios jurídicos que se registrabas. El decreto
1250 / 70 que es el estatuto real y actual, dice que a todo bien, como bien real,
se le asigna un folio de matrícula inmobiliaria (tiene que ser referido a un
inmueble y no cualquier cosa), por lo que la escritura de derechos hereditarios
sirve para hacerlo valer dentro del respectivo trámite de cesión; pero esa
cesión se puede hacer:
• Sin vinculación: necesariamente se requiere escritura pública 1906
(permuta y 1807 (venta) Quien cede o enajena es el cedente; quien
adquiere es el cesionario. La escritura pública sirve para que el
cesionario se haga subrogar dentro de la sucesión que era del heredero.
Esta escritura entonces no se registra. Abierta la sucesión con el
fallecimiento del causante, inmediatamente puede hacer la cesión de los
derechos hereditarios. Sin vinculación es en abstracto, en general.

• Con vinculación a cuerpo cierto: Claudia Marcela Uribe, mayor de edad,


etc…, cede al Señor Carlos Dávila los derechos de sucesión de su padre
tal. Se describe el bien que se va a vender, con los linderos, y la
procedencia del bien con la escritura pública correspondiente, en el folio
tal, en la oficina de registro de instrumentos públicos (Medellín zona sur,
o Zona norte). Esta escritura pública de compraventa de derechos
hereditarios con vinculación si hay que registrarlo, pero se registra como
falsa tradición porque yo no vendí el dominio (el heredero no tenía
derecho de propiedad, sino el derecho hereditario con vinculación). Con
vinculación supeditado a que en la sucesión de Carlos Uribe a Claudia
Marcela si corre el riesgo de que se le adjudique el bien.

Para la escritura pública se exige el registro de defunción de la persona que


fallece y a veces también el registro de nacimiento de los que venden los
derechos hereditarios para.

¿En que momento se puede dar la cesión de derechos hereditarios?, desde el


momento de apertura de la sucesión, hasta el cierre o asignación de la
herencia. La ley no permite la venta de herencias futuras o derechos sobre
herencias futuras que se esperen (mera expectativa) art. 1520.

• Debe reunir todos lo requisitos de consentimiento.

Art. 1967 que es la responsabilidad del cedente, que responde solo hasta de su
calidad de heredero o legatario en el caso de que sea venta de derechos
hereditarios sin vinculación; la venta de derechos hereditarios puede ser total o
parcial (la venta en abstracto puede ser de la totalidad de los derechos
hereditarios o una parte porcentaje). Cuando es con vinculación a cuerpo
cierto hay que definir bien la propiedad vendida en el derecho hereditario, por lo
que aquí se puede alegar lesión enorme, por lo que sí tiene que responder por
el inmueble, porque sino responde como una venta de cosa ajena. Cuando es
una venta sin vinculación se puede vender una parte del derecho hereditario.
Arts. 1871 y 1874 que son las normas que se refieren a la venta de cosa ajena.
Con vinculación entonces si responde y se registra como falsa tradición. La
venta de derechos hereditarios no se reputa perfecta mientras no se haya
registrado la escritura pública.

EFECTOS DE LA CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS.


En la venta de los derechos hereditarios el cesionario se subroga en todos los
derechos que tenía el cedente o heredero, acorde con el art. 1666 Código Civil,
que dice que la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a
un tercero que le paga. Tiene las siguientes consecuencias:
1. el cesionario puede pedir la apertura del proceso de sucesión con la
escritura de la compraventa de los derechos hereditarios, de acuerdo
con el art. 587 del Código de procedimiento Civil

Septiembre 17 / 07

CONTINUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CESIÓN DE DERECHOS


HEREDITARIOS.

1. El cesionario se subroga en todos los derechos del cedente (heredero


que vende los bienes);
2. derivado del primero es que toma la posición del heredero y puede pedir
la apertura del proceso de sucesión Art. 586 y 587 del Código de
Procedimiento Civil

Siempre en toda sucesión hay que hacer primero la liquidación de la sociedad


conyugal, que es por gananciales. Si ya estaba disuelta la sociedad y liquidada
hay que aportar la escritura pública. La segunda son los gananciales del
causante y los bienes que dejó que es lo que se va a distribuir.

El cedente entonces puede demanda la apertura del proceso de sucesión.


Cualquiera de los interesados que establece el art. 1312 del Código Civil; la
puede pedir los herederos, el cónyuge sobreviviente, los acreedores, los
legatarios en sucesiones testadas, los socios, y dentro de estos la puede pedir
el cesionario por haber comprado los derechos de uno o de todos los
herederos.

Art. 587. La demanda deberá contener:


• el nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le
asiste para proponerla.
• El nombre y el último domicilio del causante
• Una relación de los bienes de que se tenga conocimiento, relictos o que
forman el haber de la sociedad conyugal.
• Una relación del pasivo que grave la herencia pura o simple o con
beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. En caso de
guardarse silencio sobre este punto se entenderá que se acepta en la
segunda forma.
• La demanda presentada por un asignatario a título singular implica la
aceptación del legado; la del albacea, la de su cargo. En ambos casos,
la petición de medidas cautelares implica dicha aceptación.
Todas las demandas tienen que reunir los del art. 75 más estos requisitos.
Art. 588 habla de los anexos de la demanda.
• El primer anexo de toda sucesión es el registro de defunción
• Si el causante era casado el registro civil de matrimonio
• Se acredita la vocación hereditaria aportando el registro civil de
nacimiento del interesado.
• Si soy un cesionario tengo que aportan copia auténtica de la escritura
pública de compraventa de los derechos hereditarios.
• Si es sucesión testada hay que aportar copia del testamento sea que se
trate de un heredero o de un legatario.
• Si el que demanda es el acreedor tiene que aportar la prueba del crédito
que es el documento que presta mérito ejecutivo en el que está
consignada la obligación del causante.

Todo esto la puede iniciar el cesionario que toma la posición del heredero.

3. El cesionario que se subroga en los derechos del heredero o del


legatario puede intervenir o presentar los inventarios y avalúos de la
sucesión de acuerdo con el art. 600 del Código de Procedimiento Civil.

Siempre en los inventarios o avalúos se coloca el valor del avalúo catastral o


unos pesos más, pero para efectos fiscales no se puede dar el valor por debajo
del avalúo catastral.

4. El cesionario puede ejercer la acción de petición de herencia de acuerdo


con el art. 1321.

5. Art. 1274 y siguientes del código civil. Acción de reforma del


testamento. El art. 1240 del código civil nos dice quiénes son
legitimarios; el cesionario que le compró al legatario. Son legitimarios:
a. Los hijos legítimos, adoptivos a extramatrimoniales
b. Los ascendientes
c. Los padres adoptantes

Un hermano, un sobrino, la cónyuge, etc. no son legitimarios.

6. Puede ejercer orden de adición y legitimación de los bienes

7. Solicitar medidas cautelares para la preservación y cuidado de esos


bienes acorde con los arts. 575 a 580 y siguientes del código de
procedimiento civil

8. Pedir la partición y adjudicación de bienes, y si no está de acuerdo con


esa partición la puede objetar y puede pedir la acción de rescisión por
lesión enorme en la adjudicación de los bienes.

9. Puede hacer citar a otros herederos para que manifiesten si acepta o


repudian la herencia, conforme a los arts. 591 del Código de
procedimiento civil y 1289 y 1290 del código civil.
Lesión enorme en la venta de los derechos hereditarios: la primera teoría
dice que no se puede hablar de lesión enorme porque está comprando un
aleas, una universalidad, un abstracto, porque no es un contrato conmutativo
donde se pueda mirar el valor equitativo, sino que usted compró un aleas, un
azar.

Hay otra segunda que dice que sí puede existir lesión enorme en ciertas
circunstancias: cuando la venta o cesión de derechos hereditarios se hizo una
vez presentados o aprobados los inventarios y avalúos, siempre y cuando
estos inventarios y avalúos se trate de bienes inmuebles porque de acuerdo
con la ley no existe lesión enorme sobre bienes muebles (art. 1947 y 1949 que
habla de la lesión enorme)

La otra posibilidad de que exista lesión enorme es cuando la cesión de esos


derechos hereditarios se hizo con vinculación a cuerpo cierto a aun
determinado inmueble. Es un contrato conmutativo y no aleatorio.

Septiembre 18 / 07

Las mismas facultades, lo mismo que opera frente a los herederos, opera
frente a los delegatarios (Arts. 1967 y 1968 del código civil). Los derechos
hereditarios y las herencias también se pueden adquirir o perder por
prescripción como todos los demás derechos (de herencia reales y personales)
de acuerdo con el arts. 2512 y 2533 del código civil. Los derechos se pierden
por el no uso.

LA POSESIÓN LEGAL DE LA HERENCIA

Art. 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de


señor y dueño, de acuerdo. Al poseedor se presume dueño. Tiene que tener
los dos elementos: el corpus y el ánimus. El corpus es la aprehensión o la
tenencia material del bien, son los actos físicos que se realizan sobre el bien
con los que demuestro mi señorío sobre el predio (sembrar frutos, cultivar, arar
la tierra, recoger los frutos, se da con actos de trabajo); el ánimus es esa
espiritualidad, esa convicción de que estoy ejerciendo esos actos sobre un bien
propio que me pertenece frente a todo el mundo.

Si el propietario es uno y el poseedor es otro, el propietario tiene la posibilidad


de ejercer la acción reivindicatoria, que es la que tiene el propietario que está
despojado de la posesión frente al poseedor que no es propietario y que para
esto se requiere acreditar:
• Derecho de propiedad en el demandante
• Demostrar que la posesión está en el demandado
• Tiene que ser un bien comercial que son los que permiten reivindicarse,
porque un bien embargado o uno fiscal no se puede
• Tiene que haber una identidad entre el bien del cual yo soy propietario y
el bien que está poseído por el demandado.

La posesión legal es la que regula el Art. 783 del código civil. Se adquiere
desde el momento en que es diferida. La posesión de una herencia dice el art.
783 se adquiere desde el momento en que la herencia es diferida aunque el
heredero no lo sepa; es diferida desde el momento de la apertura de una
sucesión. Por eso se llama posesión legal porque es la ley la que lo afirma,
aunque el heredero no lo sepa. Se dice entonces que la posesión legal es una
ficción, la ley lo presume que el heredero automáticamente recibe los bienes
del causante.

El art. 757 (posesión legal y apertura de la herencia) La posesión legal es una


ficción del derecho según la cual la posesión ordinaria que venía ejerciendo el
causante sobre sus bienes, se transmite a sus herederos de manea inmediata
al fallecimiento del causante, sin mediar ninguna formalidad especial, sin
ninguna manifestación por parte de los herederos y sin solución de continuidad
sobre la universalidad que se forma con su patrimonio (hay una mutación de la
posesión, art. 783 y 757); se dice que es una ficción porque la ley supone que
el heredero tiene la voluntad de asumir la posesión de la herencia al momento
de deferirse esta (al momento de la apertura con la muerte del causante). Esta
posesión legal de la herencia no es un hecho como la material de la 762, sino
un mandato de la ley que suponiendo que el heredero o herederos siempre
están presente sal momento de la muerte de su causante, al lado de éste, e
inmediatamente toman bajo su poder de hecho todos los bienes y cosa que
había dejado el muerto haciéndose dueño de ellas.

Alexander Somarriva, mencionado por Roberto Suárez Franco, dice que la


posesión legal se caracteriza porque la otorga el legislador presumiendo la
concurrencia de los elementos que integran la posesión, vale decir, el hecho
material, o sea la tenencia de la cosa o corpus, y el elemento material, esto es
el ánimo de señor y dueño llamado simplemente ánimus. Opera tanto para las
sucesiones testadas, como las intestadas y las mixtas.

Puede ocurrir que concurra en los herederos la posesión legal y la material,


porque los herederos estaban presentes y comienzan a ejercer señorío sobre
los bienes. Coexisten pues las dos posesiones (material y legal) en la misma
persona. Pueden estar separadas como cuando los bienes están en una parte,
el causante en otra y el heredero en otra.

La posesión legal nos sirve para estar legitimado para ejercer el derecho de
opción (si acepta o repudia le herencia), arts. 1783 inciso final, y el 1296 del
código civil. Al aceptarla se entiende que ha sido poseedor siempre; y al
repudiarla se entiende nunca haberla tenido y nunca fue heredero.

Otra consecuencia práctica de la posesión legal de la herencia es que sirve


para ejercer la suma de posesiones al tenor de los arts. 778 y 2521 del código
civil. Como el heredero es el continuador de todos los derechos y bienes del
causante (adquiridos o en continuación), se da la suma de posesiones. Art.
600 del código de procedimiento civil, dice que dentro de los activos hay que
incluir esto. Para que después en la partición o liquidación se adjudique a uno o
varios herederos esta posesión que se tenía sobre este bien, para que pueda el
heredero sumarse a la posesión

Requisitos para la suma de posesiones:


1.. Un título idóneo que sirva de puente o vínculo sustancial ente antecesor y
sucesor

2. Posesiones continuas e ininterrumpidas entre antecesor y sucesor. Esto


lo facilita la posesión legal de la herencia que otorga la norma
3. que haya habido la entrega del bien; que se haya entrado a ocupar el
bien por medios legítimos, que descarten la usurpación.

Hay 2 sentencias de la Corte Suprema: la una de diciembre 14 de 2001 y la


otra de julio 29 de 2004.

Septiembre 24 / 07

Hay tres clases de posesiones con respecto a la sucesión:


• La posesión legal: era una ficción del derecho en la cual la ley presumía
que la posesión que tenía el sucesor, pasaba al heredero ese derecho
real (ese señorío). Es sobre la universalidad de los bienes. Está acorde
con la teoría sucesiva del patrimonio, porque todo patrimonio está
vinculado a una persona por lo que permite que no haya patrimonios
vacantes sino siempre en cabeza de una persona. La posesión legal
habilita al heredero para acciones de protección de los bienes del
causante (como para interdictos), art. 975 del Código de procedimiento
civil. Permite la suma de posesiones, de tal manera que uno no puede
en una sucesión adjudicar más o menos de lo que deja el causante. Si
el causante llevaba 6 años de posesión de un inmueble, le quedaría
faltando al heredero 4 años para la prescripción ordinaria. Hay
herederos putativos como cuando alguien se muere y entran los
hermanos a decir que son los herederos, pero luego aparece luego un
hijo que no se conocía que tiene la posesión legal, y los hermanos
entonces tiene la posesión legal.

• La posesión material: es la posesión que tiene los herederos sobre


todos y cada uno de los bienes o cosas que forma la herencia; esta
posesión material se asimila a la posesión que tiene establecido el art.
762 del código civil, que es la tenencia de una cosa determinada con
ánimo de señor y dueño, sea que el poseedor la tenga por si mismo o a
través de una tercera persona. Tiene que contener el corpus que es la
tenencia de la tierra y su trabajo, y el ánimus que ya es el aspecto,
elemento intelectual. También puede operar la suma de posesiones.

• La posesión efectiva: Art. 607 del código de procedimiento civil que es


un desarrollo legal del art. 757 del código de procedimiento civil. Es
aquella que solo se adquiere por decreto o providencia judicial, y que
trasciende solo a los bienes inmuebles, para poder disponer de los
derechos hereditarios. La posesión de los bienes se da por la entrega
material que se hace de ellos. Esta posesión efectiva de la herencia
tiene distintas características:
o Es un figura eminentemente procesal, por lo que solamente opera
en el proceso de sucesión judicial, y uno notarial porque el notario
no dicta providencias o sentencias.
o Tiene que haberse efectuado los inventarios y avalúos, porque se
trata de un trámite judicial, ya que es un decreto o una
providencia que recae sobre unos bienes determinados, se
requiere que ya estos hayan sido identificados por todas sus
características dentro del proceso de sucesión.
o Recae únicamente sobre bienes inmuebles, para poder facilitar la
tradición de los mismos que se perfecciona con el registro de
dicha providencia en la competente oficina de instrumentos
públicos; no recae sobre bienes muebles porque la tradición de
los bienes muebles se cumple con la entrega material que yo le
hago al adquirente
o Es una figura que opera a petición de uno o todos los herederos,
de manera que si no hay petición de los herederos, el juez no
puede decretar la posesión efectiva de la herencia. Es una figura
de poca operancia
o La posesión tiene que ser registrada, porque se trata de un
decreto de posesión sobre bienes particulares, tiene que ser
registrada en la oficina de instrumentos públicos. Es una
condición o requisito legal necesario para poder los herederos
hacer tradición válida de un inmueble heredado.

Tiene como fin práctico lograr la tradición válida de uno o de varios bienes que
dejó el causante. Habilita a los herederos con un título válido, y permite
también un justo título para lograr la prescripción ordinaria de los bienes,
acorde con el art. 766 numeral 4º del código civil.

Al heredero putativo que inició la sucesión, si pidió dentro del proceso que le
concedieran la posesión efectiva de la herencia, no necesita de 10 años para
una prescripción extraordinaria, sino que necesita de 5 años Art. 1326, ley 791 /
02 que habla de la prescripción ordinaria de dominio. Porque si aparece el
heredero real como el hijo que aparece después y ya el heredero putativo tiene
la posesión de 6 años del bien, por lo que ya no le vale la acción de petición de
herencia.

El art. 2533 que habla de la prescripción, que dice que el derecho de herencia
se adquiere por prescripción extraordinaria en un término de 10 años

Octubre 1 / 07
Apertura de la sucesión (exposición)

Se entiende que es todo el patrimonio del difunto que queda sin titular por
causa de la muerte.

Elementos: art. 1012 del código civil. Concurrencia A y B son dos hermanos y
no tiene padres ni hijos sino simplemente cónyuges.

Apertura: indica que un patrimonio se ha quedado sin sujeto por la muerte de


su titular; en ese momento se extinguen todos los derechos transmisibles y los
derechos instransmisibles; los primeros se unen para formar un todo o un
conjunto dando lugar a la herencia

Elementos de la sucesión:
• Momento de la muerte
• Dónde tiene lugar
• Efectos

• Hecho jurídico consecuente al fallecimiento del causante que justifica la


transmisión de su patrimonio a los herederos (Roberto Suárez Franco)
• La apertura de la sucesión es aquel hecho jurídico (muerte) que origina
a la relación jurídica que va a permitir la transmisión del patrimonio del
causante a sus herederos.

Con la muerte se abre la sucesión.

Elementos de los efectos de la apertura de la sucesión:


• Señalar sucesores
• Lugar de apertura: determina la competencia (Art. 1012 de código civil,
como hecho sustancial), (Art. 23 Nº 4 del proceso de sucesión)
• Definirlos

Domicilio, Art. 76 del código civil: residencia más ánimo de permanecer en ella.
Para la doctrina domicilio es “la sede o el asiento de una persona en una parte
del territorio nacional, donde la persona se vincula como ente social para el
ejercicio de sus derechos jurídicos. Es un lugar donde la persona
presuntamente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones; es su cede legal.

Delación: es el actual llamamiento que se hace a quienes tienen vocación


hereditaria para que acepten o repudien la herencia (arts. 1013 y 1014 del
código civil)

Apertura del proceso de sucesión: es el hecho jurídico que origina la relación


jurídica procesal en el cual el proceso debe sustentarse, y si fuere el caso
satisfacer los intereses sucesorales. Hay dos clases:
• Originarias, que es general: es aquella que se produce directa o
autónomamente sin que ella preceda el proceso o actuación procesal y
se da con:
o Demanda
o Con el decreto de apertura (el auto)
• Derivadas, que es cada que se hace un reconocimiento a los herederos:
hace relación básicamente cuando se reconoce un heredero o cónyuge
sobreviviente.

La apertura de la sucesión se da automáticamente, diferente al del proceso de


sucesión que tiene que ser iniciado por quien tenga interés.

La demanda:
1. Interesados (art. 587 del código de procedimiento civil y Art. 1312 del
código civil):
a. Herederos
b. Legatarios
c. Albaceas
d. Acreedores
e. Socios del causante
f. Cónyuge

2. Requisitos (Art. 587 del código de procedimiento civil y Art. 75 del código
de procedimiento civil)
3. Presentación (art. 84 del código de procedimiento civil)
4. Oportunidad (Art. 587 del código de procedimiento civil), desde el
fallecimiento de la persona
5. Anexos

Efectos de la apertura de la sucesión:


1. Se van a determinar quiénes son los herederos, que solo los hay al
fallecimiento de la persona. Con el fallecimiento nos damos cuenta
quiénes tienen vocación hereditaria (ley 29 / 82, Art. 1240 del código
civil); cuando se acepta la herencia se tiene el carácter definitivo de
heredero.
2. Surge la universalidad jurídica de los que deja el causante y es
solamente al momento de fallecer que no damos cuenta qué bienes son
transmisibles. Hay bienes que tiene que ser relacionados en tres
momentos dentro del proceso:
a. En la demanda (art. 587 del código de procedimiento civil): de
bienes propios del causante y de los bienes sociales, cuando
haya que liquidar la sociedad conyugal (basta nombrarlos y no
hay que determinarlos). El valor que se les da en el catastro es
para efectos fiscales, de registro y notariales.
b. Inventarios y avalúos /art. 600 del código de procedimiento civil):
relación detallada de los bienes propios y de la sociedad
conyugal.
c. Partición
3. Domicilio del causante
4. Cuál es el juez competente
a. Juez municipal (mínima – menor cuantía)
b. Juez de familia o promiscuo (mayor cuantía)
5. Cuál es la ley aplicable al proceso de sucesión que tendrá sus
consecuencias en las asignaciones a los herederos. Antes del 18 de
marzo de 1982 es la ley 45/36, y después del 19 de marzo de 1982 se
da la ley 29 / 82. también señala las normas de procedimiento la ley 153
/ 87 en su art. 40.
6. A partir de la apertura de la sucesión operan los fenómenos de la
representación y la transmisión de la representación: un heredero toma
el puesto del causante y por consiguiente los derechos que tenía este en
caso que no pudiere o no quisiere heredar (art. 1041 del código civil).

Octubre 2 / 07

Repaso de la clase pasada:


La apertura de la sucesión es el hecho jurídico (la muerte de una persona), que
genera derechos para sus herederos. Tiene muchos efectos que se derivan de
la apertura de la sucesión:
• Determina quiénes don los herederos, arts. 1240 que nos dice quienes
son los legitimarios y el 1296 que habla de la aceptación de la herencia
• Existe la discusión doctrinaria de que si se es herederos desde el
momento en que ya se dio o se ejerció el derecho de opción que es la
manifestación de voluntad unilateral que hace el heredero y el legatario
de aceptar o repudiar la herencia o el legado, o si se es heredero desde
el momento en que se cause la sucesión (la muerte del causante). La
aceptación o repudiación de la herencia tiene efectos retroactivos
porque si la repudia se entiende que no es heredero, pero el que la
acepta se entiende que se es heredero desde el momento de
• Se forma una universalidad jurídica de los bienes dejados por el
causante, ya es una masa de bienes activos y pasivos; y al formarse una
unidad de bienes se forma una comunidad entre los distintos herederos,
que se rompe o termina cuando se hace la partición de los bienes.
• Se determina cual es domicilio, y de acuerdo a esto cuál es el juez
competente para conocer del proceso sucesoral. Una es la definición
legal y otra la doctrinaria en el sentido que se entiende por la ley que es
el lugar donde esta siempre la persona para ejercer sus derechos y
contraer sus obligaciones. Se determina entonces cuál es el juez
competente.
o Si se trata de sucesiones de mínima o menor cuantía es el civil o
promiscuo municipal
o Sucesiones de mayor cuantía es el juez de familia o promiscuo de
familia Art. 23, Nº 14 del Código de procedimiento civil; y es el
juez competente también para conocer de los demás asuntos de
los herederos por el fuero de atracción, al igual que si se quiere
decretar nulidad, indignidad de algunos de los herederos, etc.,
porque se tramita como un ordinario de mayor cuantía.
• Con la apertura de la sucesión se determina la ley aplicable para la
sucesión, antes de marzo 9 de 1982 se le aplicaba la ley 45 de 1936, y
después de marzo 9 de 1982 se le aplica la ley 29 / 82, para efectos de
los hijos legítimos y extramatrimoniales.
• Entra a operar la figura de la representación (art. 1041) y la transmisión
(art. 1014). La transmisión es cuando el heredero muere después que el
causante, porque fallece primero el causante, por lo que muere sin
haber aceptado o repudiado la herencia, por lo que sus herederos
pueden hacerlo por él. La representación es para el heredero que no
pudo o no quiso; no puede cuando es incapaz o no existe, o no puede
porque él murió antes.
• Otro de los efectos de la apretura de la sucesión es la vigencia que entra
a operar el testamento y tiene vigencia las cláusulas testamentarias,
porque empiezan a correr los términos establecido en el testamento.
• Otra de las consecuencias es que ya el heredero puede ejercer actos de
administración, conservación y protección de los bienes sucesorales;
puede ser cobrando los cánones de arrendamiento, sacando el ganado
de la finca, quitando o estableciendo una servidumbre, etc.
• Se puede dar la sesión de los derechos hereditarios que se puede hacer
por negocio jurídico por compraventa, permita, donación, etc., por lo que
tiene que tener todos los requisitos como el consentimiento, objeto lícito,
causa lícita, formalidades especiales como escritura pública, porque los
derechos hereditarios siempre se venden por escritura pública. El
cesionario toma el lugar del cedente y puede hacer todo lo que hace el
heredero (citar a otros herederos para que ejerzan el derecho de acción,
pedir la apertura de la sucesión, etc.). La escritura solo se registra
cuando se trata de venta de derechos hereditarios con vinculación a
cuerpo cierto o derechos hereditarios.
• Se puede dar comienzo a la apertura del proceso de sucesión Arts. 586,
587 y 589 del código de procedimiento civil. Hay que tener en cuenta el
art. 588 del código de procedimiento civil.

Requisitos para aportar para la apertura de la sucesión, art. 588 del


código de procedimiento civil:
1. Registro de defunción para acreditar la muerte.
2. Si se va a liquidar la sociedad conyugal hay que aportar el registro de
matrimonio.
3. Registro de nacimiento de los herederos, o los que pidieron la apertura
de la sucesión, porque siempre no hay que esperar que todos concurra
sino que basta que sea uno solo para abrir la sucesión, tratándose del
trámite judicial, porque tratándose del trámite notarial todos los
interesados tiene que estar de acuerdo y que sean capaces o
debidamente representados.
4. Cuando se trata de sucesiones testadas hay que aportar el testamento,
porque habiendo testamento hay que aplicar las cláusulas
testamentarias y luego las otras normas.
5. Al aportar el registro de nacimiento de los herederos, si se trata de un
hijo extramatrimonial tiene que tener la nota marginal de reconocimiento.
Si la apertura de la sucesión la pidió un acreedor hay que aportar el
documento que sustente el crédito (letra de cambio, pagaré, letra, etc.).
Hijo extramatrimonial:
Cuando se trata de sucesiones sobre todo en el primer orden hereditarios se
sabe que existen hijos:
• Legítimos: concebidos y nacidos dentro del matrimonio
• Legitimados: concebidos antes del matrimonio, pero que nacieron dentro
del matrimonio. También los concebidos antes y nacidos antes, pero
legitimados por el matrimonio posterior de los padres mediante la
anotación respectiva en el registro de matrimonio o mediante escritura
pública
• Adoptivos: simple o plena que ahora ya casi siempre es plena
• Extramatrimoniales: ley 45 de 1936 y el código en el antiguo sistema los
llamaba hijos naturales. El código en un principio le negaba todo
derecho patrimonial a los hijos naturales. La ley 45 de 1936 les empezó
a reconocer o a otorgar la mitad de lo que le tocaba a un hijo legítimo.
La ley 29 de 1982 los empezó a llamar hijos extramatrimoniales y les
reconocía pleno derecho patrimoniales, y se llama ley de igualdad
sucesoral; pero para que ese hijo extramatrimonial tenga vocación
hereditaria, tiene que haber sido reconocido; y ese reconocimiento se da
por la ley 75 de 1968 en el art. 1º que reformo la ley 45 / 36, que se
llama la ley Cecilia. Creó el ICBF para cuidar la familia, y se creó
también un proceso especial de filiación natural cuando se trataba de
demandar la filiación y el interesado era un hijo menor de edad. Hay 4
formas de reconocimiento:
o Cuando en el registro de nacimiento el padre manifiesta ese
reconocimiento
o Por escritura pública, que hay que asentarla como nota marginal
en el registro de nacimiento
o Por confesión hecha por el presunto padre o por el padre
extramatrimonial ante cualquier juez de la república, así el
reconocimiento no haya sido en virtud de ese tema en especial.
o Por citación que es una confesión provocada hecha a instancias
de cualquier interesado, por lo que dice la ley que puede ser la
madre, los abuelos, las personas que tiene bajo su cuidado el
menor, el defensor de familia, el comisario de famlia, etc, para
que lio citen para que manifieste ser o no el padre de ese hijo
para el cual se demanda el reconocimiento.
o Por testamento

En caso de que fallezca el padre, el hijo extramatrimonial, como el


reconocimiento es un acto personal, irrevocable, intransferibles,
imprescriptibles, todas las cláusulas son revocables menos esa cláusula de
reconocimiento. Fallecido el padre toda realizar el proceso de filiación, en el
cual el juez competente es el juez del domicilio del menor, en aras de la
protección de los derechos del menor de acuerdo con la ley 75 de 1968. Si
quien demanda la filiación extramatrimonial es un hijo mayor de edad el juez
competente es el del domicilio del causante.

Si muere el padre y el hijo no ha sido reconocido se inicia un proceso de


filiación en el que el juez competente es el del domicilio del menor; pero si el
hijo no es menor lo conoce el juez del domicilio de los demandados. Si ya hay
apertura de la sucesión, el proceso de filiación para un mayor de edad lo
conoce el que está conociendo de la sucesión por fuero de atracción, pero si es
un menor de edad ese fuero se rompe y lo conoce el del domicilio del menor.
Art. 23 Numerales 1º y 3º, que habla de que si son dos o más los demandados
y tiene varios domicilios lo resolverá el juez que elija el demandante.

La prueba de ADN que la puso la ley 721 / 01 ha dignificado a la mujer, porque


de acuerdo con la ley 75 había libertad probatoria. En su art. 7º, como es un
proceso especial el término para contestarla es de 8 días

Octubre 8 / 07

Elementos para hacer el trabajo:


• Referente normativo
• Referente doctrinario
• Jurisprudencia
• Normas de ICONTEC
• Introducción
• Conclusiones
• Bibliografía
• Índice

Este proceso de filiación es cuando muere el causante o estaba en curso el


proceso de filiación, o no se había iniciado el proceso del reconocimiento del
hijo extramatrimonial.

Derechos del hijo extramatrimonial: con la apertura de la sucesión se da la


dilación de la herencia que es el llamamiento que hace la ley a los que tiene
.vocación hereditaria para que ejerzan el derecho de acción. Con la apertura
entonces se da la dilación. Tratándose de las sucesiones testadas, la dilación
se da en el momento mismo de la apertura; pero tratándose de sucesiones
testadas, los derechos del legatario pueden estar sujetos a condición, plazo y
modo. Los derechos de los hijos extramatrimoniales están deferidos o
condicionados a que se tenga una sentencia que lo declare hijo del causante.
Con la ley 721 / 01, que es una prueba científica (ADN) se da la sentencia de
filiación.

La ley 75 / 68, art. 10, inciso final dice que para que la sentencia de filiación
tenga efectos patrimoniales tiene que ser notificada a los demandados
(herederos del presunto padre fallecido), dentro de los 2 años siguientes a la
muerte, pero esta norma, en lo personal, es inconstitucional porque se está
violando el derecho a la igualdad que lo consagra el art. 13 de la constitución
nacional, y también el art. 42 de la constitución que regula la familia. El hijo
matrimonial tiene hasta 10 años para reclamar la herencia. Aquí también se
está violando el derecho a tener un patrimonio, también se vulneran todos los
derechos del niño (ley 1098), también se vulnera la ley de igualdad sucesoral
(ley 29 / 82).

Delación de la herencia:
Con la apertura de la sucesión se dan infinidad de efectos (se sabía cuales
eran los herederos, cuál el patrimonio del causante, se da la posesión de la
herencia, ceder los derechos sucesorales, etc.) y uno de estos efectos es la
delación de la herencia que es el llamamiento que hace la ley al heredero o al
legatario para que acepte o repudie la herencia dejada por el causante.
Existen herederos forzosos, pero no asignaciones forzosas que lo regula el art.
1013 del código civil.

Al momento de fallecer la persona cuando se trata de sucesiones intestadas.


En las intestadas el llamamiento es puro y simple. En las sucesiones testadas,
cuando, el testador no deja condiciones, se da un llamamiento puro y simple;
pero cuando se deja condición, se somete a un derecho condicionado (Fildaris
no recibe su derecho hasta que no se gradúe de abogada por lo que es una
condición suspensiva). Esto se relaciona con el art. 1282 que habla de
aceptación o repudio de la herencia o legado.

La caución es una garantía que puede hacerse mediante prenda, hipoteca y


en dinero efectivo; se hace ante un juez y no ante un notario, esto es para las
sucesiones judiciales en las que hay condiciones suspensivas en la que esta
condición dependa solo de la voluntas del asignatario.

La apertura de la sucesión es un hecho jurídico que es la muerte de una


persona (causante), de donde emanan una serie de derechos. En cambio la
dilación de la herencia es una situación jurídica y se mira es directamente al
heredero en la que el heredero ejerce el derecho de acción de aceptar o
repudiar la herencia. La delación siempre es una consecuencia de la apertura.

La dilación de la herencia es un efecto de la apretura de la sucesión, no es la


apertura misma. Abierta la sucesión, la ley formula a los asignatarios en
llamamiento a aceptar o a repudiar la asignación, a fin de que con su
aceptación se entienda que han sucedido al difunto en el momento mismo de
su muerte, o que por el contrario, que no ha sido asignatario jamás. Arturo
Valencia Zea dice “por el hecho de la delación se convierte al heredero o
legatario, en heredero o legatario provisional; posteriormente puede aceptar,
entonces, su posesión provisional se torna definitiva; también puede repudiar y
se supone que jamás tuvo la señalada calidad”. Esta misma es la posición de
la Corte Suprema (es indispensable poder y querer para ser heredero)

Octubre 9 / 07

Derecho de opción: oportunidad


Roberto Suárez Franco “el derecho de opción consiste en el derecho radicado
en cabeza del heredero o de su representante legal para que una vez ocurrida
la delación de la herencia pueda escoger entre una de dos situaciones: aceptar
o repudiar la herencia”.

El derecho de opción es una manifestación unilateral de la voluntad que tiene el


heredero o legatario de aceptar o repudiar la herencia (art. 1822 del código
civil) y tiene que reunir los requisitos del negocio jurídico (art. 1502 del código
civil)

Capacidad: es la capacidad de ejercicio la que se necesita para esa


manifestación de voluntad, salvo aquellos que se declaren incapaces, quienes
actuarán por medio de representante (demente, menor de edad, interdicto),
quienes deben aceptar la herencia con beneficio de inventario.

Este derecho de opción de manifestarse para aceptar o repudiar la herencia


tiene varias características:
1. Es transmisibles: porque es un derecho patrimonial. De acuerdo con el
art. 1014. Como por ejemplo cundo hay una persona que muere en el
2000, pero tenía un hijo que muere en el 2004 sin haber aceptado o
repudiado la herencia (ejercido el derecho de opción), por lo que
transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar la herencia
(porque le queda un hijo que viene a ser nieto del causante).

2. Se acepta pura y simple, porque el derecho de opción se da en forma


pura y simple, porque el heredero no puede dejar una condición ni a
plazos ni a modos (art. 1284).

3. Es indivisible: como derecho patrimonial que el heredero no puede decir


que acepta una parte de la herencia y que repudia la otra, porque es una
universalidad de bienes que se conforma de activos y pasivos; pero
tiene 2 excepciones que son:
a. Cuando tienen cosas jurídicas distintas. Por ejemplo en una
sucesión mixta donde se es heredero por legítimas que es la
mitad que la puede aceptar, pero que por ejemplo el papá le deja
la cuarta de mejoras en el testamento pero se la deja grabada con
la condición de que cuide a un niño enfermo por lo que esta cuata
la puede repudiar. Esto de da porque se tiene causas jurídicas
distintas. Esta es la primera excepción a la indivisibilidad.
b. Cuando opera el derecho de transmisión: Muere Pedro Pérez en
el 2000, y deja un hijo (Carlos Pérez), que muere sin ejercer el
derecho de opción en el 2004, y deja 3 herederos, que cada uno
es libre de aceptar o repudiar la herencia que es por transmisión.

4. Tiene que ser manifiesta y expresa: cuando se acepta o repudia; se da


la aceptación cuando otorgo poder, cuando vendo mis derechos
hereditarios o parte de ellos, también cuando manifiesto con hechos,
conductas, documentos, etc., cuando cojo dineros de la sucesión y pago
deudas (que es una forma tácita porque me porto como heredero). Art.
1290
5. Es irrevocable: una vez que se ha aceptado o repudiado la herencia es
con carácter definitivo, salvo que existieren vicios del consentimiento,
porque si yo fui engañado para que repudiar ala herencia (haciéndome
creer que no era bueno aceptar la herencia).

6. Tanto la aceptación como la repudiación tiene efectos retroactivos. Se


retrotraen al momento mismo en que se dio la apertura de la sucesión;
de igual manera, quien repudia la herencia se entiende que nunca fue
heredero (art. 1296)

Término para ejercer el derecho de acción: que es de 10 años para ejercer el


derecho de opción sin que hubiere existido requerimiento de ninguna clase, de
acuerdo con la ley 721 / 02. De acuerdo con el art. 590 del código de
procedimiento civil dice que estando en curso la sucesión, el heredero o
legatario ejerce el derecho de opción hasta antes de que se dicte la sentencia
aprobatoria de partición y adjudicación de bienes (esto cuando no hay
requerimiento judicial). Cuando ya hay requerimiento el término es diferente,
porque todo interesado en un proceso de sucesión (diferencias entre los
hermanos), se inicia el proceso de sucesión y no se ha podido terminar porque
el hermano peleador no ha aparecido, o porque pierde el usufructo, por lo que
el artículo dice que el interesado lo puede requerir, siempre y cuando aporte la
prueba de la calidad del que desea que se cite. Los interesados pueden ser los
herederos, los acreedores, los legatarios, un socio, el cónyuge sobreviviente
(art. 1289 y 1290 del código civil y 591 del código de procedimiento civil).
Cualquiera de estos interesados puede requerir a otro para que manifieste si
acepta o repudia la herencia en un término de 40 días siguientes a la
notificación (se cuentan a partir de la notificación judicial), pero si no se sabe
donde se encuentra el requerido se le nombra un curador hasta que aparezca o
termine la sucesión (art. 1289). El término de 40 días de puede ampliar en tres
casos: cuando hay ausencia del requerido que se hace por un término no
mayor de 1 año (art. 518 del código de procedimiento civil). También cuando
los bienes que dejó el causante están en lugares distantes para que el
heredero requerido pueda ejercer sus derechos de opción, que también se
puede ampliar en el término hasta por un año. También por motivo grave que
es a juicio del juez, por lo que son situaciones transitorias o circunstanciales.

El art. 1290 dice que el asignatario constituido en mora de declarar si acepta o


repudia, se entenderá que repudia.

El término que da el juez se llama término para deliberar donde el asignatario


que ha sido requerido puede ejercer ciertas facultades:
1. Inspeccionar los bienes de la sucesión
2. Puede ejercer medidas de conservación (medidas conservativas y
cautelares), como embargo de bienes.
3. Inspeccionar los libros de contabilidad para mirar las condiciones de los
bienes que dejó el causante; y puede mirar los títulos de esos bienes
(arts. 575 a 578 del código de procedimiento civil).
Octubre 22 / 07

El término para manifestar si acepta o repudia la herencia es de 40 días a partir


de la notificación, que se extiende hasta en 1 año cuando:
• Cuando la persona está ausente y no se conoce el paradero y hay que
emplazarlo y nombrarle un curador para que lo represente
• Cuando los bienes se encuentran distantes
• Por causa grave como enfermedad.

Ese término se llama “término de deliberación o término para deliberar), y


durante ese tiempo pueden solicitar medidas conservativas de los bienes y
ejercer algunos veces acciones sin significar que ejerza el derecho de acción.
En este término se entiende que repudia la herencia.

Si el heredero mantiene una actitud pasiva tiene 10 años para ejercer el


derecho de acción, mientras un tercero no ejerza los derechos.

La consecuencia de guardar silencio cuando se notifica a una persona es que


se entiende que repudia la herencia.

Se llama es para que la actitud pasiva de uno de los herederos no atrofie el


derecho de los otros, y se hace el llamado para impulsar el proceso.

Los interesados para realizar ese requerimiento judicial puede ser los acreedor,
los hijos (herederos), la cónyuge, que puede ser en representación de los hijos
menor de edad o por la porción conyugal o la liquidación de la sociedad;
también los ascendientes, los legatarios, los socios, los albaceas con la
administración de bienes, Art. 1312 de código civil.

Requerimiento de asignatario presente: Art. 591 del código de procedimiento


civil habla del momento en que se puede requerir a los herederos para que
manifiesten si aceptan o repudian la herencia, podrá pedir antes o después de
iniciado el curso del proceso de sucesión. Iniciado el proceso de sucesión,
hasta antes de la aprobación del trabajo de adjudicación y partición. Esto se
llama provocar o requerir al heredero y tienen varias características:
• Es facultativas: podrá requerir
• Es individual: cualquiera de los herederos puede tomar la iniciativa para
requerir a los otros.
• Es solemne: hay que acero ante un funcionario competente (juez), y es
por escrito. Esto no puede ser particular a privada

Puede ser: para asignatarios que están presentes, que se sabe dónde está el
domicilio, pero que se ha negado a comparecer; esto es antes del proceso de
sucesión
• Antes del proceso que es toda clase de citación que se hace a los
herederos como se hace en un proceso de presunción. Podrá citar al
presunto demandado porque es una medidad de prevención de acuerdo
con el art. 18 del código de procedimiento civil y
• Competencia: los jueces municipales son los competentes, o promiscuo
municipal.(de familia, civil, agrario) que es por el fuero funcional. Por el
fuero territorial es competente el juez del domicilio de la persona, art. 23,
numeral20 del código de procedimiento civil
• Acredita: el registro de defunción del causante, la vocación hereditaria
del requerido (registro civil de nacimiento), el interés del acreedor (título
valor). Copia del testamento
• Solicitud de copias auténticas de todas las actuaciones como el albacea
que administra los bienes, por lo que hay que aportar la calidad de
albacea (título escriturario).

Dentro del proceso, estando en curso el proceso se rige por el art. 591 del
código de procedimiento civil y 1289 y 1290 del código civil

El requerimiento de asignatarios ausentes: Art. 656 del código de


procedimiento civil. Fueron emplazados y se les nombró un curador de bienes,
se le hace el requerimiento a esta persona:
• Relación de los bienes de la herencia del ausente
• Acepta la herencia con beneficio de inventarios.

Requerimiento para el ausente pleno: porque se desconoce domicilio,


paradero, ubicación, y no tiene quién lo represente. No obstante ser ausente
pleno tiene vocación hereditaria ya sea sucesión testada o intestada. Hay que
• Emplazarlo: hay 2 clases:
o El emplazamiento general: lo establece la ley como requisito a
todos lo proceso de sucesión a todos los que se crean con interés
o derecho de intervenir en la sucesión. Art. 589 del código de
procedimiento civil
o El emplazamiento especial: es dando nombre Emplazando al
señor Carlos Pérez, como heredero de Cesar Pérez para que
comparezca a la sucesión, arts. 31o y siguientes del código de
procedimiento civil

Esta manifestación del derecho de opción tiene efectos retroactivos a partir del
momento de apertura de la sucesión como dice el art. 1289. En Colombia no
existen herederos forzosos, porque es libre de ejercer el derecho de acción en
virtud de la autonomía de la voluntas que tiene que ser libre, consciente, exenta
de vicios (error, fuerza, dolo), sino asignaciones forzosas que son las que
necesariamente el testador tienen que respetar en el testamento y si no lo
respeta, la ley las asigna.

Todos los dementes, los incapaces, los interdictos, el recién nacido, como
personas tienen el atributo de adquirir derechos y contraer obligaciones
(capacidad de goce), pero se necesita capacidad de ejercicio Art. 1502 del
código civil para poder aceptar o repudiar la herencia art. 1282. Las
excepciones a la regla de aceptar libremente son:
• Los incapaces como
o el menor de edad que los representan los padres
o Los dementes
o Los interdictos que hacen la aceptación de la herencia los
curadores o representantes legales, pero con beneficio de
inventario para todos.
• Cuando el asignatario sustrae bienes de la sucesión, Art. 1288 del
código civil., no es libre de ejercer el derecho de acción, sino que la ley
lo obliga aceptar la herencia pero no tendrá derecho sobre os bienes
hurtados o sustraídos (herederos como también legatarios)

Octubre 30 / 07

Derecho de opción: no hay en Colombia herederos forzosos sino asignaciones


forzosas que determina la ley (art. 1540 del código civil); si el testador no las
respeta se puede dar la impugnación o la reforma del testamento. Las mejoras
son para los herederos.

A los incapaces los representa el representante legal siempre y aceptan la


herencia con beneficio de inventario, y repudian la herencia con autorización
judicial (los incapaces son los menores de edad, los dementes y los interdictos,
art. 1282 del código civil)

El art. 1288 habla de la aceptación forzosa: cuando el heredero o asignatario


sustrae bienes de la herencia no le es permitido repudiar, pero no tendrá
participación sobre los bienes que ha sustraído. Lo mismo sucede con el
legatario que está obligado a aceptar y no tendrá participación sobre el bien
sustraído, y si dispone de él tendrá que reponerlo pagando el doble (es una
excepción al derecho de opción)

1. Aceptación: una manifestación unilateral de la voluntad por la cual el


heredero y el legatario aceptan o no la herencia y esto puede ser
expreso o tácito.
a. Expresa: (poder escrito, demanda) por instrumento escrito o
memorial donde se le expresa al juez que acepta la herencia y
pide que sea reconocido como heredero (es judicial). Es notarial
para que el abogado firme el escrito de aceptación de herencia
(ley 902 / 88).
b. Tácita: es cuando el asignatario realiza actos de heredero;
intención que tiene el heredero de vender o transferir derechos
hereditarios, pagar deudas hereditarias, iniciar un proceso
posesorio para recuperar un bien para la masa herencial (art.
1287 del código civil)
c. Pura y simple: el heredero recibe la herencia, todos los activos y
pasivos, con todas sus deudas; se confunde el patrimonio del
heredero con el causante, es decir que reemplaza el heredero al
causante, responde por la totalidad de las deudas. Es riesgoso
aceptar la herencia pura y simple porque la masa herencial puede
tener más deudas

Los actos puramente conservativos: son medidas cautelares y no implican


aceptación de la herencia, Art. 1300. En el poder se puede decir que acepta la
herencia pura y simple.

Con beneficio de inventario: el derecho que concede la ley al heredero de no


asumir las deudas o cargas que deja el causante, sino hasta el monto de los
bienes que recibe (art. 1304 del código civil) como por ejemplo cuando heredo
un carro de $100.000.000 y mi papá debe $150.000.000 y yo recibí con
beneficio, por lo que respondo solo hasta lo que mi papá debía, el resto no.
Siempre debe aceptarse con beneficio de inventario.

En el poder se pone a salvo el patrimonio particular de una persona; y en la


demanda cuando el heredero no hace ninguna manifestación de que acepta,
pura y simple o con beneficio, la ley lo salvaguarda con beneficio de inventario
(art. 587 del código de procedimiento civil)

Respuestas al examen:
1. Sucesión entre vivos:
• Hay infinidad de títulos: compraventa, donación, permuta, como infinidad
de negocios jurídicos.
• Efectos: se dan en vida por la celebración del negocio jurídico
• Origen: negocio jurídico
• Modo: tradición y registro
• No se puede vender: universalidades
• Onerosidad: por un contrato

Sucesión por causa de muerte:


• Título: la ley o testamento
• Efectos: después del fallecimiento del causante
• Origen: el hecho jurídico es la muerte del sujeto
• Modo: sucesión por causa de muerte
• Hablamos: de una universalidad
• Gratuidad: por ser heredero

2. Todo lo que sucede desde la apertura de la sucesión:


• Se da automáticamente la apertura de la sucesión por la muerte del
causante: hecho de carácter sustancial
o De inmediato se sabe cuáles son los herederos
o Se forma la universalidad de masa herencial
o Al morirse el causahabiente se sabe cuál es la competencia:
el último domicilio del causante
o Se sabe cuál es la ley aplicable
o Fallecido el causante, automáticamente se da la delación de la
herencia: llamamiento a los herederos para ejercer el derecho
de acción
o Se ejerce el derecho de opción
o Representación y transmisión ,. Arts. 1041 y 1014 del código
civil. Cuando el causante muere en el 2000, y su hijo muere
en 1999, el nieto (hijo del hijo), tiene derecho a actuar por
representación de su padre para aceptar o repudiar la
herencia.
o Cláusulas testamentarias
o Se da la posesión legal de la herencia
o Se da la cesión de derechos herenciales
o Medidas cautelares para preservar los bienes
o Los herederos quedan facultados para tramitar la sucesión.

3. Cesión de derechos gerenciales:


Lesión enorme

Universalidad jurídica: sin ser breves específicos, es un aleas, al azar no


cabe la lesión enorme.

Cuerpo cierto: el bien es determinado económicamente, es un bien que


tiene valor cuantificable y sí hay lesión enorme.

Cuando se hace la venta de derechos hereditarios en que se efectúa y que


se efectúa y aprueba los inventarios y avalúos, y venden después de esto,
si hay lesión enorme, y que venden ya sabiendo qué bienes hay y que
deudas pueden haber.

4. Posesión material de la herencia: es la que tienen los herederos sobre


cada uno de los bienes de la herencia (art. 762 del código civil) en que
se predica ánimus y corpus.

Posesión legal: se da en los herederos aún sin que lo sepan; es una ficción
legal de derecho, según la cual la posesión ordinaria que ejercía el causante,
contraída por sus herederos; para eso no se necesita ni corpus ni ánimus; es la
ley que lo faculta

5. Interesados en solicitar el proceso de sucesión: si acepta o no, hijos,


cónyuge, legatario, albaceas, socios.

Procedimiento: que estando en curso la sucesión y no han querido


comparecer: se hace un escrito al juez para que cite o requiera a los herederos
para que acepten o repudien la herencia.

Los términos: 40 días para que acepte o repudie; si no dice nada se entiende
que repudia, y hasta un año si el asignatario está ausente o los bienes en
lugares distantes.

Noviembre 6 / 07
La aceptación
Manifestación unilateral de la voluntad por la cual el heredero o legatario
acepta la herencia o legado. Tiene que tener capacidad, tiene que ser exenta
de vicios, tiene que tener objeto y cauda lícita. Puede ser manifiesta a través
de un escrito por documento, poder, o escroto ante notario, y tiene que ser
inequívoca (los doctrinarios insisten en que tiene que ser escrita. Esta
manifestación expresa puede ser en el proceso judicial arts 587 y siguientes, y
puede ser material por el decreto 908/88.

Puede ser tácita cuando ejerzo mis derechos de heredero, cuando los cedo, los
dono, los permuto, también cuando pargo deudas de la sucesión, cundo cobro
deudas.

Cada que se otorga un poder hay que manifestar que se acepta la herencia
pero con beneficio de inventario.

La aceptación puede ser pura y simple o también con beneficio de inventario.


Cuando es pura y simple se confunden los bienes con los del heredero,
haciéndose responsable hasta con sus propios bienes. Cuando es con
beneficio de inventario se hace responsable solo hasta el monto de las
obligaciones que recibe; todos los incapaces tienen que aceptar con beneficio
de inventario (menores, dementes declarados interdictos, de los ausentes y de
las personas jurídicas de derecho público).

La aceptación de la herencia de acuerdo con el art. 1296, tiene efectos


retroactivos, por lo que se entiende que así haya muerto el causante en el 2005
y la aceptación fue en el 2007 se entiende que ha habido solución de
continuidad, porque siempre el patrimonio tiene que estar vinculado a una
persona, por lo que se entiende que los herederos siguen con esa continuidad
inmediatamente.

Existe una aceptación forzosa de la herencia cuando se trata de herederos que


sustrajeron bienes hereditarios o de legatarios que dispusieron de bienes de la
sucesión, es decir que se les obliga a aceptar (art. 1288), y no tiene el heredero
parte sobre los bienes sustraídos, y el legatario tiene la obligación de
devolverlos dobles y pierde el dominio sobre esos bienes.

Repudiación de la herencia:
No es simplemente renunciar a algo, sino que es rechazar algo que se nos
brinda, despojarme de un derecho patrimonial que se ha radicado en cabeza
mía como heredero, y al herederos repudiar la herencia se está
empobreciendo.

Al igual que la aceptación es un acto irrevocable. Es una manifestación de la


voluntad y debe reunir todos los requisitos del negocio jurídico que son que
tiene que ser capaz, con capacidad de ejercicio, de obrar y no de goce,
consentimiento, causa lícita y objeto lícito.
La repudiación es una manifestación de la voluntad expresa o tácita, por la cual
el heredero o legatario repudia a los que le ha sido asignado.

“La repudiación es aquel negocio jurídico unilateral por el cual un asignatario se


despoja o libera de la titularidad de la asignación que le ha sido deferida, la
cual tiene efecto de la delación”.

De acuerdo con el art. 1293, los que no tienen la libre administración de sus
bienes, para poder repudiar, necesitan de la autorización judicial con
conocimiento de causa. El representante legal necesita autorización judicial
(del juez) para poder repudiar, y con conocimiento de causa significa que hay
que darle a conocer al juez las causas por las que se repudia. Esta
repudiación, al igual que la aceptación puede ser expresa.

Cuando en escritura pública o privada, o en cualquier otro escrito, se le


manifiesta expresamente al juez o al notario que conozca de la sucesión para
hacer el repudio de la herencia o el legado

La repudiación es tácita cuando fue citado Art. 591 del código de procedimiento
civil y 1289 del código civil, y no asiste o no se manifiesta, Art. 1290 porque el
asignatario que se encuentra en mora de manifestar si acepta o repudia, se
entenderá que repudia.

Efectos de la repudiación:
• Se da un empobrecimiento voluntario para el heredero o legatario que
así lo hace, porque ya había entrado al patrimonio y éste lo rechaza.

• La repudiación abre el camino a la representación, porque al repudiar el


primeramente llamado a heredar, puede entrar el hijo de éste a aceptar
(art. 1041), porque la persona tiene el derecho que tendría se padre o su
madre en caso de que no pudiesen o no quisiesen heredar. No pueden
cuando muere el heredero primeramente llamado (premuerte), por lo
que sus hijos pueden reclamar por representación; no quiere cuando
repudia.

• Opera la sustitución testamentaria, de manera que esta sustitución solo


opera en las sucesiones testadas (art. 1215 del código civil). La
sustitución es aquella que se nombra un asignatario en caso de que el
otro no aparezca por cláusula testamentaria, faltando porque repudia y
no porque fallece.

• Opera el acrecimiento, porque si un bien hereditario que vale


$75.000.000 y se va a repartir entre los tres ($25.000.000), por lo que si
uno repudia o renuncia, entonces opera la figura del acrecimiento par los
otros herederos.

• Cuando se trata de heredero único puede quedar vacante el orden


hereditario, por lo que se pasa entonces al segundo orden hereditario
Rescisión de la aceptación o la repudiación:
Art. 1291 esa aceptación cuando fue obtenida por fuerza o por dolo, o cuando
por esa aceptación incurre en lesión grave, puede haber lesión grave cuando al
momento de aceptar no se conocía de deudas que superen la herencia.

También en la repudiación puede haber rescisión cuando hubo un vicio en el


trámite judicial en el cual se citó a un asignatario y al notificársele no se le
hicieron todas las advertencias. Se puede pedir la nulidad de ese proceso y
toca repetir la actuación, y así ya podrá el heredero aceptar o repudiar la
herencia.

Hay una acción pauliana o especial (art. 2491 del código civil), porque el
patrimonio es la prenda general de los acreedores. Se puede pedir la acción
pauliana cuando los negocios andan mal y decide en concordancia con un
tercero traspasar los bienes a favor de ese tercero para poder defraudar a sus
acreedores. Esto se hace para dejar sin efecto ese negocio jurídico y poder
cobrar sus acreencias. En sucesiones se da cuando el heredero, consciente
de sus muchas deudas, éste se pone de acuerdo con los demás herederos,
repudiando su derecho en la sucesión, para qua bajo cuerda los otros
herederos le pasen la herencia por debajo y defraudar a los acreedores. Los
acreedores del heredero pueden pedirle al juez que sean reconocidos dentro
de la sucesión en reemplazo del heredero que renunció, pero únicamente hasta
el monto de sus acreencias; es decir que se rescinden la repudiación, pero
únicamente hasta el monto de esas acreencias.

Consiste la acción pauliana cuando se dala disminución de un patrimonio de


una persona, con maniobras fraudulentas, a fin de causar perjuicio a los
acreedores en la sucesión, y se da cuado un heredero o legatario cargado de
deudas, tiene la seguridad de que al aceptar la herencia o el legado, sus
acreedores, inmediatamente tomarán esos bienes para garantizar el pago de
sus créditos, entonces el heredero, fraudulentamente, opta por repudiar, previo
pacto secreto con los demás herederos o beneficiarios para que una vez hecha
la partición los demás herederos le reconozcan el valor o le devuelva la parte
de los bienes gerenciales que le correspondan. Art. 592 del código de
procedimiento civil se da la autorización para aceptar por el heredero que
concurrió, pero hasta el monto de sus créditos, demostrando que la acción del
heredero les cause perjuicios, y mostrando los créditos, sean o no exigibles.

Enero 22 / 08

TEXTOS
• El alma de la toga: de Ángel Osorio (es sobre ética profesional
• Abogacía y abogados: de José María Martínez

Enero 28 / 08
BENEFICIO DE INVENTARIO

Art. 1304: Es un beneficio de inventario que concede la ley de que el heredero


no puede hacerse responsable de las obligaciones hereditarias o
testamentarias hasta el monto del valor total de los bienes. Esta figura procede
del derecho romano. El beneficio de inventario trastorna con el concepto de
que el heredero es continuador de todos los derechos y obligaciones dejados
por el causante. En el beneficio de inventario opera el principio de equidad.

Rubén Velásquez “el beneficio de inventario es una facultad legal que se le


ofrece al heredero para limitar su responsabilidad en cuanto a las deudas
pendientes dejadas por el difunto hasta el monto de los bienes que él reciba, y
que produce automáticamente el beneficio de separación de patrimonio (el del
causante y el del heredero, entendiéndose entendiéndose esto como un
conjunto de obligaciones concretamente caracterizadas independientes, cada
una con un fin determinado”.

El beneficio de inventario tiene un claro fundamento en la equidad, no será


justo que el heredero se viera perjudicado por la aceptación de la herencia, no
tuviera como eximirse de esta responsabilidad para que no vea comprometido
su patrimonio con la aceptación

A los acreedores testamentarios la aceptación de la herencia con beneficio de


inventarios no les hace perder ningún derecho cuando ellos contrataron con el
causante, y no podrán esperar pagarse sus créditos con el patrimonio de los
herederos.

Características
1. Es una norma de orden público; no puede ser modificada por voluntad
de los particulares, art. 1306 CC
2. Es una institución establecida a favor del herederos y no de los
legatarios porque son los herederos los continuadores de la obligación
del causante
3. Es una institución de libre esceción del heredero. Procedencia y
oportunidad para aceptar con el beneficio de inventario y es la misma
que tiene para ejercer el derecho de opción el heredero.

¿están obligados a aceptar con beneficio de inventario?


• Todas las personas jurídicas de derecho público, art. 1307 CC
• Todos los incapaces, impúberes, dementes, menores interdictos,
aquellos que no tienen libre ejercicio de sus funciones, art.
1502CC
• También están obligados a aceptar con beneficio de inventario el
heredero fiduciario, art. 1308 en concordancia con el 795 y 794
CC
• También cuando hay desacuerdo de los herederos, unos aceptan
con beneficio de inventario y otro no. Por ministerio de la ley
todos ellos están obligados a aceptar con beneficio de inventario
¿quiénes pierden a heredar con beneficio de inventario?
• Aquellas personas que sin haber celebrado inventario de bienes hacen
actos de inventarios, art. 1302 CC. Pierde el beneficio de inventario
ejecutar ciertos actos que exteriorizan la voluntad de aceptar la herencia,
vender derechos sucesorales.
• El que admite bienes, deudas, o pierde el beneficio de inventario, art.
1313 CC.

Enero 29 / 08

El art. 587 del CPC nos dice los requisitos adicionales para la demanda de
sucesión y tiene que reunir los arts. 75, 76 y 77 del código civil. La
manifestación que se acepta la herencia con o si beneficio de inventario y si se
queda en silencio se entiende con beneficio de inventario; es una norma
posterior al art. 1309 del código civil.

Efectos del beneficio de inventario


• Limita la responsabilidad del heredero: de tal manera que solo tiene que
responder hasta el monto de los bienes que deja el causantes, es decir
que recibe. No es un engaño con los acreedores (art. 2488 del código
civil.
• Evita la condición de los patrimonios : el patrimonio del causante con el
patrimonio del heredero, que es una garantía tanto para los acreedores
del causante o de la herencia como para los acreedores particulares que
tiene el heredero. Art. 1724 del código civil, y el 1728.
• Es una excepción que puede proponer el heredero beneficiario a los
acreedores del causante de acuerdo con el art. 1320 del código civil.
• También el beneficio de inventario da lugar al derecho de abandono: el
heredero, como es natural, al haber entrado en posesión legal de los
bienes, tiene el deber de cuidar y administrar eses bienes, porque
también constituye la prenda general de los acreedores y constituye
bienes para los demás herederos. Como tiene el debe de administrar
los bienes puede entregarlo a los acreedores para que los administren
ellos porque los pasivos son mayores que los activos y así exonerarse
de la administración de los bienes. Los regula el art. 1318 del CC.
• La separación de patrimonios del causante y del heredero: ya saben
entonces lo acreedores del causante qué bienes persigue y los
acreedores del heredero qué otros bienes persigue. El heredero se
viene a convertir en un tercero absoluto frente a la sucesión, es decir
que puede pagar deudas hereditarias que tenía la sucesión y subrogarse
en los derechos que tenía el acreedor. Esto de conformidad con el art.
1668 numeral 4º del CC.
• El heredero también puede hacer uso del beneficio de consumación (art.
1319 del CC). Se puede hacer dentro del mismo proceso de sucesión,
en el cual se le dice al juez que todos los bienes que existían ya se
fueron en pagar deudas y se demostrará el estado de las cuentas y
documentalmente se prueba que se pagaron las deudas con todos los
bienes. También puede ser en el proceso ejecutivo aparte y se propone
mediante un incidente para demostrar que no existen ninguna clase de
bienes y con esto se liberan los hederos de tener que administrar y de
tener que rendir más cuentas tanto al juzgado como a los acreedores de
la sucesión.
• El heredero, si es acreedor de la sucesión, puede comparecer como un
tercero a reclamar su crédito dentro de la sucesión, aportando el título
respectivo y la vigencia de la misma. A su vez, si el heredero le debe
plata a la sucesión, la misma sucesión puede comparecer a cobrarle
porque el heredero se porta como si fuera un tercero.

Responsabilidad del heredero beneficiario:


• Tiene que administrar y cuidar los bienes de la herencia que es la
prenda general de todos los acreedores y puede ejercer las acciones en
aras a la preservación a los bienes de la sucesión (posesoria, acciones
reivindicatorias, etc.).
• El heredero responde hasta de la culpa leve que la define el art. 63 del
CC que es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombre
emplean en su negocio propio. Le toca responder, cuando se trata de
cuerpo cierto y se da su pérdida, por una causa ajena, por fuerza mayor
o caso fortuito, es decir que suple la pérdida el acreedor, porque la regla
general para el cuerpo cierto es que la cosa perece para su dueño. El
heredero tiene que responder por el valor y los perjuicios
• Cuando se trata de bienes de género, éstos no perecen y si hay
responsabilidad del heredero, como que tiene que responder por 10
semovientes o por $10.000.000, etc.

Bienes de una sucesión: para hacer la relación de los bienes ralictos, art.
587 CPC
• Apertura de la sucesión: la puede pedir cualquiera de los herederos, la
cónyuge sobreviviente, el albacea con la administración de bienes en las
sucesiones testadas, los acreedores del causante, los socios de
comercio, los legatarios. Dentro de la apertura de la sucesión, de
acuerdo con el art. 587 numeral 5º hay que hacer una relación de los
bienes de la sucesión que son los activos y los pasivos. En la demanda
no hay que entrar a detallar los bienes sino que basta con ponerles un
valor global que en los inmuebles no puede ser inferior al del avalúo
catastral
• Diligencia de inventarios y avalúos: como éstos tiene que estar en
concordancia con lo que se tiene que partir y liquidar y adjudicar, ya
tiene que estar descrito con precisión para su identificación, datos de
adquisición y registro, la escritura inmobiliaria, el folio de matrícula
inmobiliaria, porque tiene que estar en concordancia la diligencia de
inventarios y avalúos con la adjudicación, porque son los que más tarde
van a ser los bienes que persiguen los acreedores. Los pasivos también
hay que relacionarlos totalmente.
• En la partición y adjudicación

Febrero 4 / 08

Diligencias de inventario arts. 586, 587 y 600 del CPC

1. Art. 586 CPC


• Lo primero es liquidar la sociedad conyugal. Siempre en toda sucesión
hay que liquidar (ley 54 / 90) conyugal o de socios, pero si la persona
tenía unión marital de hecho o la sociedad conyugal.
• Lo segundo que hay que liquidar es la herencia que la conforma los
gananciales del causante más los bies propios.

2. Art. 587 CPC, y Art. 1312 CC. Para montar la demanda


• Nombre y vecindad del demandante e indicaciones del interés que le
asiste para proponerla.
• El nombre y el último domicilio del causante.
• Una relación de bienes de que se tenga conocimiento, relictos o que
formen el haber de la sociedad conyugal.
o Encabezamiento
o Hechos
o Peticiones en donde se pide que se abra la sucesión, luego que
se reconozca a la cónyuge para que pida gananciales o la porción
conyugal, luego que se reconozcan los herederos
o Derecho que se tiene y se ponen los artículos correspondientes
o Competencia
o Cuantía
o Relación de bienes relictos que son los bienes sociales (se hace
una relación de éstos y son los de la sociedad conyugal y no se le
pueden asignar valores por debajo del avalúo catastral) y los
bienes propios del causante (que son los que tenía antes de la
sociedad conyugal).
o Trámites
o Pruebas y anexos
o Dirección.

4. Art. 600 CPC que habla del inventario definitivo, y se fija la fecha para la
diligencia de inventarios y avalúos. Aquí hay que determinar y
diferenciar con toda precisión los bienes sociales porque siempre hay
que liquidar primero la sociedad conyugal, y los bienes propios. Aquí
hay que tener en cuenta que tiene que estar bien delimitados y descritos
cada bien como apartamentos, fincas, carros, etc. (con la descripción,
registros, nombres, etc.). Cuando hay desacuerdo entre los interesados
por el valor total o parcial de alguno de los bienes, el juez resolverá
previo dictamen pericial. En el pasivo de la sucesión solo se tomarán
obligaciones que prestan mérito ejecutivo que son las expresas y
exigibles, siempre que en la audiencia no se objeten; puede ocurrir que
los herederos acepten que la deuda existe aunque no haya documento o
no esté bien hecho que no preste mérito ejecutivo y que entonces todos
los herederos acepten. Los acreedores cuyos créditos no sean
inventariados podrán hacerlos valer en procesos separados.

Febrero 5 / 08

Beneficio de separación

• Concepto
• Quiénes pueden solicitarlo
• Finalidad
• Oportunidad
• Requisitos
1. Incidente
2. Solicitud formal del interesado
3. Decreto judicial
4. Inscripción registro de instrumentos públicos cuando se trata de
bienes inmuebles
• Pasos de pérdida del beneficio

Ya no es desde la orilla de los herederos sino desde la de los acreedores,


porque los bienes del deudor se constituyen en la prenda general de los
acreedores, y los primeros llamados o legitimados para cobrar al patrimonio del
causante son los acreedores del causante, para que no se confunda os bienes
del causante con los de los herederos y evitar que se de la confusión. Este
concepto lo trae el art. 606 del CC y las normas las contiene los arts. 1435 al
1442 del CC.

Art. 1435 del CC. El beneficio de separación de bienes resulta ser una facultad
legal conferida a los acreedores testamentarios y hereditarios para que no se
confundan los bienes dejados por el causante con los propios del heredero, en
orden a que el destino legal de cada patrimonio continúe cumpliéndose hasta
tanto las relaciones jurídicas obligacionales de esos acreedores sean
satisfechas y solucionadas plenamente, o por lo menos hasta el monto de los
activos dejados por el difunto. Y efectuada esta separación de patrimonios los
acreedores del fallecido tiene y asumen el privilegio de que en el pago de sus
créditos no soportarán la concurrencia de los acreedores personales del
heredero, en lo que atañe a la persecución de los bienes de la herencia.

El beneficio de separación cumple el mismo objetivo que el beneficio de


inventario, no confundiendo los bienes del causante con los del herederos y la
diferencia es que uno es en beneficio del heredero y el otro en beneficio del
acreedor del causante.
Los pueden solicitar dentro de la sucesión todos los acreedores del causante
tanto testamentarios como hereditarios, sean o no exigibles sus créditos a ese
momento.

La oportunidad se da en el curso de la sucesión, hasta antes de la partición y


adjudicación de bienes, siempre y cuando el crédito del acreedor no haya
prescrito de acuerdo con el art. 1437 del CC.

Los casos de pérdida de ese beneficio los regula el art. 1437, que dice que se
pierde el derecho cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor y
ha aceptado de éste un prenda o ganaría o fianza o hipoteca, es decir que ha
operado una novación (art. 1697 del CC). El segundo caso lo trae el art. 1437
numeral 2º que dice que pierde el derecho cuando los bienes de la sucesión ha
salido de manos del heredero para defraudar a los acreedores y se aplica
entonces la acción pauliana, o se ha confundido con bienes de éste.

Los requisitos son que tiene que ser un trámite de sucesión judicial (no
notarial), y dice la ley en el art. 606 del CC que es mediante un trámite
incidental, es decir que la solicitud se tramitará como un incidente (Arts. 135,
136 y 137 del CPC); al ser incidente tiene que haber un escrito dentro de la
demanda. También hay que hacer una relación de bienes del activo herencial
que quiere que esté supeditado a esa relación. En este incidente cumplidos los
requisitos, la relación de los bienes , etc., hay que inscribirlo en la competente
oficina de registro donde está matriculado los bienes de la sucesión

El art. 1439 y 1442 del CC

Febrero 11 / 08

LA TRANSMISIÓN Art. 1014 del CC

Por lo general siempre se hereda de un padre a un hijo en forma directa, pero


también hay formas indirectas de heredar. Al darse la apertura de la sucesión
se pueden dar las siguientes situaciones

Situaciones:
• Asignatario acepta la herencia y fallece Art. 1378 del CC y 621 del CPC:
ya se esta tramitando la sucesión se Pedro Pérez que murió en el 2006
y Carlos Pérez aceptó la herencia (era hijo), y como ya la aceptó
entonces nada transmite. Cuando muere el heredero estando en curso
la sucesión y ya ha aceptado se da una sucesión procesal porque ya
había sido reconocido; entonces puede concurrir los hijos de ese
heredero que falleció pero simplemente para hacer que se active, pero la
hijuela se hace a nombre de quien ya ha fallecido como heredero.
• Cuando se da la apertura de la sucesión y el heredero repudia: al
repudiar la herencia se retrotrae al momento mismo de la sucesión; nada
transmitió entonces a sus herederos, porque la repudiación y la
aceptación se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión
• Una vez dada la apertura de la sucesión se muere el asignatario sin
ejercer el derecho de opción: por lo que transmite a sus propios
herederos la facultad de ejercer el derecho de opción

En la transmisión hay dos sucesiones porque hay que hacer primero la del
padre, luego la del hijo, que en últimas la recibe el hijo (art. 1014 CC) Se da el
nombre de derecho de transmisión al derecho que tiene los herederos de un
heredero o legatario fallecido de aceptar o repudiar la herencia o legado que se
le había diferido y que él no había aceptado ni repudiado.

En la figura de la transmisión siempre ha 3 personas: Primer causante (abuelo)


que se llama transmitente y da lugar a la primera herencia. Un segundo
causante que sería el inicial heredero del primero que se llama transmisor
quién dejó pasar el tiempo sin ejercer el derecho de opción. Hay una tercera
persona quien ya es el heredero o transmitido quien es quien finalmente va a
recibir las dos herencias.

Características del derecho de transmisión:


• Opera tanto en sucesiones testadas como intestadas y solo hasta que
se tenga la calidad de heredero o legatario y así lo dice expresamente el
art. 1014 CC.
• El transmisor debe ser titular de la asignación deferida al momento de la
muerte. Esto significa que no opera en aquellas sucesiones
condicionadas; cuando se trata se asignaciones sometidas a plazo o
condiciones entonces no opera.
• La causa de la transmisión ha de ser la posterior muerte del transmisor,
por consiguiente no opera en los casos de incapacidad, de indignidad,
de repudiación, de desheredamiento o de conmuriencia (art. 95 del CC)
• Es indispensable que el transmisor muera sin haber aceptado o
repudiado la herencia
• El transmitido debe aceptar la herencia del transmisor para poder
aceptar la herencia del transmitente por aquello de que la aceptación o
la repudiación es indivisible, salvo que tenga cosas distintas. No puede
aceptar la herencia del abuelo sin haber aceptado antes la del papá,
pero si puede aceptar la del papá y no la del abuelo.
• El heredero por transmisión no es heredero del transmitente sino del
transmisor.

Requisitos que debe reunir el transmisor:


• Debe haber fallecido sin aceptar o repudiar la herencia, porque si aceptó
ya radicó en cabeza de él ese derecho.
• Debe ser heredero o legatario (art. 1014 CC)
• Que ese derecho que tenía el transmisor no haya prescrito Ley 791 de
2002 que es de 10 años
• El transmisor debe haber sido capaz de suceder al causante
• La causa de la transmisión debe ser la pos-muerte del transmisor
Características del heredero o transmitido
• Siempre es a heredero, porque no hay legado de legado
• El transmitido debe haber aceptado la herencia del transmisor
• El heredero o transmitido debe ser capaz y digno de heredar al
transmisor

Febrero 12 / 08

DERECHO DE REPRESENTACION SUCESORAL

ART. 1041 del CC

La representación sucesoral es la facultad que tiene un representante del


heredero que no quiso o no pudo recibir la herencia para ocupar en lugar de su
padre en la sucesión del causante y recibir por este lo que a él le hubiese
correspondido. Ejemplo Pedro muere en el 2000 y heredaban Felipe y Juan
(este último murió en 1999) por este no puedo heredar para ocupar el lugar de
su padre o de su madre o su padre y entra Diego que era hijo de Juan

Fundamento de la representación: Según la doctrina tiene dos fundamentos


a) Parentesco: por los órdenes hereditarios
b) Equidad

En el ejemplo, Juan tiene parentesco con Pedro, y Diego tiene parentesco con
Juan, y Pedro es lo justo. La representación es la imagen presente de la
persona ausente.

Concepto: Con la representación en el parentesco se aminora el rigorismo de


la norma que dice que entre parientes correspondientes de un mismo orden
susesoral, el más próximo en grado excluye al mas remoto, o que el primer
grado excluye a los demás de la herencia.

Que un padre prive a sus hijos de recibir una herencia, permite reafirmar que
la herencia debe quedar, ante todo, en la descendencia familiar, este es el
fundamento de la representación que trae la norma

Casos en que hay lugar a la representación


- En caso de incapacidad; se da cuando la persona no puede heredar por
muerte. Si muere primero opera la ficción legal de que Pedro ocupa el
lugar de Juan.
- Repudiación: cuando el heredero rechazo la herencia, repudia, no quiso
o no pudo heredar.
- Indignidad: es una cuestión de merito que reúne unas condiciones para
que una persona pueda heredar y puede ser alegada por cualquiera de
los herederos.
- Cuando hubo desheredamiento
Causales de desheredamiento Art. 1266 CC

Requisitos para que opere el derecho de representación

1. debe tratarse de una representación intestada.


2. solo tiene vigencia en la línea descendiente.
3. solo opera en algunos órdenes hereditarios (1 y 3 orden
hereditario que son los órdenes de los descendientes).
4. es necesario que falte el representado, bien sea porque
no pudo o no quiso suceder.
5. que el representante sea capaz y digno de suceder al
causante.

En la representación siempre hay 3 personas:


1. la persona del causante
2. el representado (primeramente llamado a heredar).
3. el representante.

Requisitos de la representación
1. El primer requisito es que opera solo en sucesiones intestadas (porque la
ley lo determina expresamente. El Art. 1043 del CC dice que solo opera la
representación en las sucesiones intestadas. De acuerdo con el art. 1041 y
1043. Excepciones: Art. 1122 del CC, Art. 1241 del CC

2.Solo opera en línea descendiente:


- hijos legítimos
- extramatrimoniales
- adoptivos (la ley 140 de 1960 excluía a los hijos adoptivos de recibir por
representación y esta fue subrogada por la ley 5 de 1975 que trae el
derecho de representación para los hijos adoptivos) y la ley 29 de 1982
da igualdad de derechos a los legítimos, extramatrimoniales con los
adoptivos

3. Es necesario que falte el representado, bien sea porque no quiso o no pudo


heredar

Efectos de la representación
• Art. 1042 del CC. Es por estirpes más no por cabezas.

Febrero 18 / 08

TRABAJO DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE SUCESION


• Guarda y aposición de sellos.
• Embargo y secuestro provisionales.
• Secuestro definitivo.
• Terminación de las medidas cautelares
Fecha de entrega Marzo 10 de 2008, Valor 15%, Mínimo 3 cuartillas Máximo 8

Diferencias entre Representación y Transmisión


• solo hay una sucesión
• representación es heredero del causante
• Herederos – Herederos y legatarios
• La representación solo opera para descendientes en 1º y 3º orden
hereditario de acuerdo con el art. 1943 del CC y la transmisión en
todos los órdenes hereditarios.
• Únicamente descendientes
• En la representación el heredero falta por distintas causas: la
primera por pre-muerte, muere antes que el causante, que es la
más común, pero también puede faltar por indignidad por
desheredamiento o por repudio; en cambio en la transmisión solo
es una causa, la posmuerte, porque el representante muere
después del causante.
• En la representación el heredero no recibe nada del representado
sino que ocupa el lugar del representado en la transmisión el
heredero o transmitido esta llamado a recibir doble herencia la del
abuelo y la del padre, debe de aceptar la del padre para poder
recibir la del abuelo.
• En la representación hay una sola sucesión y en la transmisión
hay dos sucesiones. Ejemplo: de transmisión
Manuel muere en julio del 2000, tiene dos hijos A y B; B murió en
septiembre de 2000 sin aceptar ni repudiar la herencia de Manuel, y
a su vez deja dos hijos que son C y D, los cuales están vivos, la
masa herencial está conformada por $100.000.000, si estuvieran
vivos A y B cada uno recibiría 50 pero como falta B, les toca así:
A=$50.000.000, y C y D reciben por representación de a $25.000.000
cada uno por ser hijos de B.

En el mismo ejemplo pero muere primero B que su padre es el típico


ejemplo de la representación.

Otro ejemplo. Manuel muere en el 2000 tiene dos hijos A y B. B


muere en el año 1999 dejando dos hijos C y D, D Muere en 1998
dejando a sus vez dos hijos E y F los cuales están vivos y reciben los
dos E y F de a $12.500.000, y C recibe 25 de D que se reparten
entre E y F.

CAPACIDAD SUCESORIA ART. 1018 Y 1019 DEL CC

Para poder heredar se requiere ser capaz, existir naturalmente al


tiempo de abrirse la sucesión, sino se existe no se es capaz, la ley
divide la capacidad en capacidad de:
-Capacidad de goce art. 1502 CC, es la actitud para ser sujeto de
derechos y obligaciones, los incapaces son los impúberes,
sordomudos, interdictos, dementes, todos los demás son capaces,
pero esta es una capacidad de ejercicio.
-Capacidad de ejercicio art. 1503 CC, es la que tienen las personas
para defender sus derechos, obligarsen, contraer obligaciones sin el
mandato.

La capacidad requerida para heredad es la capacidad de goce. Art.


1019, basta con existir.

La capacidad para suceder por causa de muerte es la actitud legal


para suceder a un difunto en todo o en parte de la herencia, es la
actitud para poder ser heredero o legatario. Esa actitud legal
(capacidad) constituye la norma general es decir que la capacidad
para suceder es la regla general, la excepción es la incapacidad, por
eso el art. 1018 consagra que puede heredar toda persona a quien la
ley no haya declarado incapaz, esta es la capacidad de goce
aplicada al derecho sucesoral; el art. 93 CC consagra quien es
nacido es la personalidad anticipada del nacituro sujeto a la
condición de que nazca vivo. Y así sus derechos están suspendidos
en el tiempo hasta que nazca.

Los art. 1018 y 1019 CC consagran la capacidad general y a raíz de


ellos la incapacidad es la excepción, pero para heredar se tiene en
cuenta es la capacidad de goce y está porque no se existe o no se
ha concebido todavía. Los incapaces del 1503 y 1504 CC como
impares para ejercer sus derechos son incapaces de ejercicio pero
capaces para heredar, todos pueden heredar.

¿Que es incapacidad hereditaria?

Debe entenderse como la carencia de la aptitud para suceder, esta


incapacidad puede ser absoluta o relativa
- Absoluta: imposibilita para suceder a toda persona, no ha nacido.
- Relativa: es la que imposibilita para suceder a determinada persona o
determinado causante y son dos
a. la falta de existencia natural. Es la muerte, quien ha
dejado de existir antes que el causante
b. La falta de personalidad jurídica.

Art. 1019 del CC consagra: pueden heredar los hijos póstumos de


acuerdo al art. 93 del CC; es decir el naciturus es capaz de heredar
pero su derecho esta en suspenso y supeditado a la condición de
que nazca vivo, para esto es necesario la capacidad de los arts. 213,
214 y 220 del CC.

El art. 213 CC, dice que el hijo concebido durante el matrimonio se


presume hijo del matrimonio a no ser que se demuestre lo contrario.
¿Quién representa al naciturus = quien no ha nacido?. De acuerdo
con el Código Civil como solo el padre tenia la patria potestad
entonces si habría sucesión en curso y para defender los derechos
del que esta por nacer se requeriría nombrarle curador de bienes al
concebido y no nacido al naciturus, esto hasta el año 1936 a partir
de la ley 45 de 1936 que dijo que a faltar el padre, la patria potestad
la tenia la madre y no hay necesidad de nombrarle curador, la madre
lo representa. Y se corrobora en el decreto 2820 de 1974, que se le
da la patria potestad a los padres y al tener la patria potestad se tiene
la representación legal, que puede hacer el representante del
concebido respecto al derecho como representante puede aparecer
en la sucesión demostrando su estado de embarazo para que se
tenga en cuenta el futuro heredero y se suspenda el trabajo de
sucesión y adjudicación de bienes hasta que ese hijo nazca, también
para tomar medidas que se preserven los bienes, impedir que le
adjudiquen esos derechos a un heredero putativo (hermano) 3er
orden. Entrando a desplazar a los herederos putativos así:

Art. 233 CC, indica que de la misma maza de bienes sucesorales se


le de alimentos al que está por nacer, que se tendrán de la misma
masa sucesoral.

“para que goce la presunción de legitimidad será necesario que el


nacimiento se presente dentro de los 300 días subsiguientes al
fallecimiento del marido (art. 220 CC), si nace en época posterior a
este plazo, se presumirá conforme al art. 92 del CC haber sido
concebido después de la disolución del matrimonio, y por tanto, no
podrán gozar de aquella presunción de legitimidad y el padre no
podrá ser el causante” copia neta.

Marzo 3 / 08

• La indignidad se purga por 10 años de posesión de la herencia Art. 1032


CC.
• La indignidad pasa a los herederos del indigno Art. 1034 CC, por lo que
reciben la herencia con los mismos vicios de indignidad del autor, por
todo el tiempo que falte para completar los 10 años.
• Se puede iniciar el proceso de indignidad antes o después de haber
comenzado la sucesión
• La acción de indignidad la puede emprender cualquier persona
interesada en la sucesión y llamada a recoger la asignación del indigno
o a incrementar la suya (coherederos frente a otros herederos; en las
testadas la puede emprender el heredero sustituto; los herederos contra
el legatario para no tener que pagar el legado; los herederos contra la
cónyuge sobreviviente).
• Se trata de un proceso ordinario y permite medidas cautelares art. 690
CPC (inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria y
permite el secuestro de los bienes inmuebles).
Consecuencias:
• Como consecuencia de la indignidad, el declarado indigno obligado a la
restitución de la herencia o legado con sus hurtos, art. 1031 CC, porque
si ya el indigno había dispuesto de los bienes hay que indemnizar a los
de buena fe que habían adquirido el bien.
• La indignidad no pasa contra terceros de buena fe, art. 1033 CC, por
consecuencia el indigno tiene que responder por el equivalente.
• El indigno, para efectos de restituciones mutuas se considera de la fe,
en consecuencia hay que tener en cuanta los arts. 963, 964 y 965.

Causales de indignidad art. 1025 CC


• El que ha cometido el crimen puede ser autor, auxiliar, cómplice,
partícipe; todas estas personas pueden ser declaradas indignas; debe
tratarse de homicidio doloso y queda excluido el homicidio en legítima
defensa, el culposo (accidente de tránsito), el homicidio por error, por
orden de autoridad competente. Tiene que ser mediante el debido
proceso, se acredita con sentencia, opera para cualquier heredero, sea
heredero o abintestato.
• El numeral 2º, que habla de que el que atentó contra la vida, el honor o
bienes del causante, su cónyuge, descendientes y ascendientes. Se
requiere investigación penal con sentencia debidamente ejecutoriada
(como tentativa de homicidio, homicidio frustrado, lesiones personales
graves, etc.). el honor es considerado como la valoración subjetiva que
cada quien tiene de si mismo; fama es la valoración externa u objetiva
que los demás tienen de uno. Aquí hay que tener en cuenta el rango, la
ecuación, las costumbres en los medios imperantes. Puede acontecer
que algunas de esa conductas que no sean atentados penales contra el
honor como por ejemplo la infidelidad, pero se acredita en un proceso
civil por sentencia (contra el honor: calumnia, injuria, delitos contra la
libertad y el honor sexuales, abusos deshonestos y corrupción de
menores; también la ley 25 / 92, como también las agresiones verbales).
Se atenta contra los bienes y hay que tener en cuanta qué clase de
bienes, la cuantía, el perjuicios que se le causa a la persona afectada.
• El numeral 3º habla de consanguíneo hasta en el 6º grado que en
estado de destitución o demencia no lo socorrió pudiendo hacerlo
(ayuda económica), tiene que ser necesariamente que tenga capacidad
para socorrerlo. Están los hijos (matrimoniales y extramatrimoniales),
nietos, bisnietos, padres, abuelos. Esto se acredita con el registro civil y
hay que acreditar luego la necesidad de socorro y luego la capacidad del
que debió socorrerlo. Es cuando carece de los bienes necesarios para
su subsistencia. Este socorro tiene que ver mayormente con los arts.
411 y 414 CC que es la obligación de prestar alimento. Esa falta de
socorro tiene que ser decretada por el juez competente.
• El numeral 4º el que por fuerza o dolo obtuvo una disposición
testamentaria del difunto o le impidió testar, art. 1513, 1514 y 1515 CC
que regulan la fuerza y el dolo como vicios de consentimiento. Fuerza
es aquella coacción con violencia de una persona para mover la
voluntad del testador y buscar una cláusula en su favor o a favor de una
tercera persona; esa fuerza tiene que ser determinante y no el simple
temor reverencial de que habla la ley, teniendo en cuenta la edad, el
sexo y la condición de la persona por lo que tiene que ser una fuerza
grave. El dolo es la intención positiva de inferir injuria o daño a la
persona o propiedad de otro, y para que ese dolo vicie el consentimiento
se requiere que sea obra de una de las partes, y que sin ese dolo no se
hubiere originado esa cláusula testamentaria (vicio de conocimiento).
Cuando se elabora un documento con fuerza o violencia se genera
nulidad absoluta; el dolo puede dar lugar a una nulidad total o parcial
(puede ser nula una cláusula parcialmente). Aquí quien induce tiene que
ser un heredero testamentario o intestado. La nulidad que se declare
afecta tanto a sucesiones testadas como a las intestadas; ese dolo o
fuerza puede ser para beneficiar a la propia persona o a una tercera
persona.
• El numeral 5º, el que dolosamente detiene el testamento y también la
ocultación del testamento porque uno de los consanguíneos que es
llamado a heredar no quiere que otro de los parientes resulte
beneficiario. Quiere decir que tiene o detiene el testamento, y si es
testamento público hay manera de conseguir copia. Ocultarla es saber
dónde están los bienes y el testamento, pero ocultarlo para obligar o
inducir a una distribución de los bienes en forma diferente a la de la
voluntad testamentaria del difunto. Hay una presunción legal en este
numeral porque el mero hecho de detener u ocultar la existencia del
testamento.
• Art. 1026, es indigno de suceder por el hecho de omitir denunciar el
delito de homicidio cometido en la persona del causante (los que tiene
vocación hereditaria); y de acuerdo con el art. 33 del a Constitución
nadie está obligado a declarar en su contra ni en la de su familia hasta
cierto grado.
• Art. 1027 CC por omisión de solicitud de guardador, es indigno de
suceder al impúber, al demente o al sordomudo el ascendiente o
descendiente que siendo llamado a sucederle abintestato no pidió que
se le nombrara un curador. Debe ser una sucesión intestada como dice
la ley. Restringe la causal de indignidad únicamente a los ascendientes
y descendientes, y que deja por fura a personas llamadas a heredar,
como hermanos, cónyuges, etc. Y lo que busca la ley es que ninguna
persona quede desprotegida; no opera cuando el incapaz, sordomudo o
demente tiene representante legal.
• Art. 1028 CC en contra de los tutores o curadores nombrados por el
testador y que se excusaren por causa legítima.
• Art. 1029 CC indignidad por promesa de pasar bienes a incapaz.
• Otras como el art. 124 CC que establece la indignidad por concebir
matrimonio sin autorización debida.
• Art. 172 CC por administrar en forma irregular los bienes del hijo.
• Art. 1357 CC por el ejercicio irregular del cargo de albacea.
• Art. 1386 CC prevaricato del partidor en las sucesiones.
• Art. 1384 CC por rechazo injustificado del cargo de partidor.
Marzo 4 / 08

El desheredamiento arts. 1265 a 1269 del CC

1. Características
2. Causales de desheredamiento
3. Efectos del desheredamiento
4. Diferencias con la indignidad

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SUCESIÓN INTESTADA

Hay tres clases de sucesiones en el ordenamiento jurídico que la primera es la


sucesión testada creada en el derecho romano, y se regula primero la testada
para respetar la voluntad del testador para que pueda disponer en vida cuál va
a ser el destino de sus bienes cuando fallezca; pero esto tiene limitaciones
porque la ley pone las asignaciones forzosas que se cumplen aún contra la
voluntad del testador como los alimentos que se deben a determinada
personas, la porción conyugal, las mejoras que son siempre para
descendientes, y las legítimas que la ley dice que es para los legitimarios es
decir hijos legítimos, legitimarios y legitimados, también los hijos
extramatrimoniales; también los ascendientes los descendientes, los
adoptantes y adoptivos, etc.

La sucesión intestada o abintestato opera en tres casos o circunstancias Art.


1037 del CC:
• Cuando el causante no dispuso de bienes, es decir que no hubo
testamento y por lo tanto supone el legislador que la persona está
conforme con lo que la ley dice cómo se deben distribuir sus bienes.
Puede ser que el causante hizo un testamento pero para reconocer un
hijo extramatrimonial, es decir que es con otros fines y que no dispuso
de los bienes. Puede haber celebrado testamento pero puede haber
revocado este testamento y no lo sustituyó por otro.
• Hizo testamento pero éste no estaba conforme a derecho de acuerdo
con el art. 1037 del CC. Cuando el testamento no se ciñe a las formas
es anulable; o cuando no respeta la asignaciones forzosas por lo que el
testamento no esta hecho conforme a derecho.
• Cuando se efectuó testamento pero no tuvieron efecto las cláusulas
testamentarias. Por ejemplo el testador que no tenía herederos puso un
heredero a título universal y éste falleció, o no aceptó. Tampoco tiene
efecto cuando existe una condición y ésta condición falla
• También opera la sucesión intestada en parte cuando se hizo
testamento pero se hizo disposición parcial de bienes Arts. 1009 y 1052
del CC. (Arts. 1045 y siguientes del CC, modificado por la ley 29 /82).
Primero opera lo dispuesto en el testamente y el resto opera según las
normas que regulan la sucesión abintestato
Principios que gobiernan la sucesión intestada

• Principio de la unidad de patrimonio: de acuerdo con nuestro régimen


legal solamente existe un patrimonio conformado con la totalidad de los
activos y pasivos que deja el causante que se distribuye en igualdad de
condiciones para todos los herederos, de acuerdo con el art. 1038 del
CC. La ley no atiende el origen de los bienes para gravarla con
restituciones y reservas.
• El segundo principio es el de la igualdad sucesoral que lo consigna el
art. 1039 CC. No se atiende al sexo, ni a la edad, ni a la primogenitura.
En cambio en las sucesiones testadas si es posible distinguir y distribuir
los bienes de acuerdo con el sexo, la edad y la primogenitura

En todo patrimonio o en toda sucesión intestada o testada hay que tener en


cuanta las bajas sucesorales o cargas o gravámenes de la sucesión:
• Costas de publicación del testamento y demás costas o gastos anexos a
la apertura de la sucesión como los edictos, los honorarios del abogado.
Hay que deducirlo del activo patrimonial bruto para que quede el activo
patrimonial líquido.
• La segunda baja son las deudas hereditarias, es decir los pasivos,
distintas obligaciones que tenía el causante, porque el heredero es el
continuador de las obligaciones que tenía el causante. Estas deudas
tienen que ser consignadas también en las diligencias de inventarios y
avalúos Art. 600 del CPC. Tiene que ser obligaciones que presten
mérito ejecutivo y que no se objeten en la audiencia; en los pasivos
pueden existir deudas dejadas por el causante que no están contenidas
en un documento que preste mérito ejecutivo pero que son aceptadas
por todos los herederos
• La tercera baja son los impuestos que gravan la herencia, tales como:
tratándose de inmuebles el predial, un gravamen de valorización;
tratándose de vehículos impuesto de rodamiento; y los impuestos
fiscales como paso previo para pagar la sucesión que son de renta y hay
que pagarlo antes de registrar la sucesión para poder que nos den el
paz y salvo.
• La cuarta baja son las asignaciones alimentarias forzosas, arts. 1226 y
1227 del CC que son aquellos señalados en una sentencia o que si eran
debidos
• La última baja es la porción conyugal, Art. 1230 del CC. Es aquella
parte de los bienes del patrimonio de la persona difunta que la ley asigna
para el cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para la
congrua subsistencia.

Marzo 10 / 08

Las asignaciones forzosas


Son aquellas que limitan la libertad de testar que tienen las personas y están
en el art. 1226 CC que las define que son aquellas que el testador está
obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de
sus disposiciones testamentarias expresas. Limitan la autonomía de la
voluntas. Características:
1. Son asignaciones de carácter público y por ende no se pueden
desconocer.
2. Están establecidas por a ley en protección a la familia del difunto, porque
las asignaciones forzosas son:
a. Los alimentos que por ley se deben a determinadas personas, art.
1226 y siguientes del CC
b. Las legítimas para los descendientes, art. 1239 CC
c. Las legítimas que son siempre para los legitimarios que son todas
aquellas personas señaladas en el art. 1240 CC
d. La cuarta de mejoras que es para los descendientes art. 1242 CC
e. La porción conyugal que es aquella parte de los bienes del
patrimonio de un difunto que la ley destina para el cónyuge
sobreviviente que no dispone de lo necesario para su
supervivencia, art. 1230 y siguientes del CC.
3. Existen en toda clase de sucesiones, tanto en las testadas, como en las
intestadas y en las mixtas.

La ley se refirió en las testamentarias porque es allí donde se puede violar las
asignaciones forzosas. Se llaman forzosas porque su pago es obligatorio, así
se desconozcan en el testamento.

La ley protege las asignaciones forzosas estableciendo la acción de reforma


del testamento que consagra el art. 1274 del CC; esta acción corresponde a los
legitimarios y al cónyuge sobreviviente, si el testador no les ha respetado las
legítimas, las mejoras y la porción conyugal (art. 1278 CC), y estos pueden
iniciar la acción para la reforma del testamento.

Los únicos casos en los cuales el testador no está obligado a respetar las
asignaciones forzosas:
1. Cuando el legitimario ha sido desheredado, art. 1265 CC, aclarando que
el desheredamiento es únicamente por las causales contempladas en la
ley en el art. 1266 CC, que son muy parecidas a las mismas causales de
indignidad que están establecidas en el art. 1025, y de acuerdo con ese
desheredamiento el heredero solo perderá su derecho a la legítima.
2. Frente a la porción conyugal solo tiene derecho el cónyuge, siempre y
cuando no se haya dado divorcio o cesación de los efectos civiles del
matrimonio; y dice el art. 1231 CC, que tendrá derecho a la porción
conyugal el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya se haya
dado lugar al divorcio, pero hay que entender este artículo que cuando
se expidió no existía el divorcio vincular y prácticamente se llamaba
divorcio a una simple separación de cuerpos, por lo que el vínculo
matrimonial se mantenía intacto. Es obvio que al existir separación de
cuerpos si hay lugar a la porción conyugal, o también cuando exista
separación de bienes porque puede ser que el cónyuge sobreviviente es
pobre.
3. Los alimentos debidos por ley a ciertas personas, cuando no está
obligado, o la persona (alimentario) perdió derecho a alimentos, cuando
ha habido perjuria atroz de acuerdo con el art. 414 CC que dice que es
toda clase de delitos graves y leves que entrañen ataque a la persona
que le debe alimentos. Puede ser causal de indignidad, de proceso de
desheredamiento o de perder los derechos alimentarios.

Las asignaciones alimentarias que por ley se deben a determinadas


personas

La ley no tiene un concepto claro o una definición de qué se entiende por


alimentos. El decreto 2737 / 89 (código del menor), en el art. 133 nos dice que
aspectos o elementos conforman los alimentos:
• La comida
• La vivienda o habitación
• El vestido
• La salud
• La educación
• La recreación, es decir todo lo que necesita una persona para su
desarrollo integral constituye alimentos.
• El suministro de alimentación y todo lo necesario del para el embarazo
de la madre. Sentencia C156 de febrero 25 de 2003 que la Corte
Constitucional nos da un concepto de qué es alimentos.

La Corte Constitucional dice: “El derecho de alimentos es aquel que le asiste a


una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo
necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela
por sus propios medio. La obligación alimentaria está entonces en cabeza de
la persona que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el
fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos”.

De este concepto podemos definir cuál es el fundamento del derecho de


alimentos:
• La misma Constitución Nacional que garantiza la protección a la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, que consagra la igualdad para
todas las personas (art. 113 CN); consagra la igualdad entre los hijos
(art. 42 CN).
• El principio de solidaridad que debe imperar en el grupo familiar, en la
cual los miembros de la familia están obligados unos a otros de
brindarse los medios de protección y subsistencia adecuados para que
el grupo familiar crezca y se desarrolle en una forma armónica.
• El principio de equidad.

Características de los alimentos:


1. Es personal, porque ese derecho de alimentos es un derecho que
se predica de una persona frente a determinadas personas.
Además es personal porque se extingue con la persona misma y
no se transmite a los herederos; las deudas si se trasmiten a los
herederos pero por activa.
2. Es intransferible: no es susceptible de ninguna clase de
negociación entre vivos, tales como vender, permutar, de acuerdo
con el art. 133 de la ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y del
adolescente). Puede ser objeto de negociación las cuotas ya
causadas, el objeto mismo, pero no el derecho mismo.
3. Es imprescriptible: El derecho a los alimentos es por la vida de la
persona y siempre existe ese derecho y no se puede decir que
prescribe porque en determinado tiempo no se reclame; lo que
puede prescribir son las cuotas atrasadas.
4. Es variable: porque está sujeto a las circunstancias cambiantes
tanto del alimentario que es quien recibe los alimentos, como el
alimentante que es quien da los alimentos.
5. Los créditos por alimentos tienen prelación, sentencia 1033 / 02
6. Es vitalicio, mientras exista la persona acreedora está latente el
derecho de reclamar alimentos. Siempre está vigente la
oportunidad de pedir alimentos.
7. Es una relación recíproca: siempre los miembros del grupo
familiar está abocados en otras situaciones. Siempre es una
relación en doble vía.

Presupuestos para exigir el derecho de alimentos:


• Tiene que existir una legitimación en la causa, un nexo jurídico que tiene
que ver con el parentesco, las obligaciones de familia, el art. 411 CC que
nos determina quiénes están obligados a prestar alimentos, quién puede
pedir y quién no puede pedir alimentos; esta norma es taxativa es decir
a aquellas personas que el legislador señaló, no por analogía, y tampoco
por excepción. Jurisprudencialmente ya se ha dicho que tiene derecho
de alimentos el compañero(a) permanente.
• La necesidad alimentaria: tiene que ser una necesidad real y actual, por
lo que en ese momento las circunstancias reales y familiares no le
permiten mantenerse por sí mismo; esa necesidad es relativa a cada
persona en un momento dado y en un tiempo concreto; esa necesidad
tiene que ser probada. De acuerdo con el decreto 2737 si se trata de
menor de edad no hay que probar que se requiere los alimentos
simplemente basta con pedirlos.
• La capacidad del alimentante debe ser real y probada para poder que se
fijen los alimentos reales y definitivos; se demuestra con certificados de
ingreso, rentas por arrendamiento, etc. Si es trabajador independiente,
de acuerdo con el decreto 2737 art. 155 se presume que ese trabajador
independiente devenga como mínimo 1 SMMLV.

Clases de procesos por alimentos:


• Si es alimentos para menores el proceso es el especial establecido en
los arts. 133 a 159 del decreto 2737 / 89 que dejó vigentes la ley 1098
de 2006 complementados con los arts. 129, 130, 131, 132, 134 y 135 de
la misma ley 1098 / 06.
• Si es alimento para mayores es un proceso verbal sumario, de acuerdo
con los art. 435 Nº 3º y el 448 que son las normas especiales para el
proceso por alimentos.

Clasificación de los alimentos:


• Atendiendo a la cuantía: esos alientos son:
o Cóngruos: son aquellos que le permiten a la persona poder vivir
de acuerdo con el status social en el que vive la persona. Son
aquellos que habilitan al alimentando para vivir modestamente de
acuerdo a su posición social. Casi todos los que fija el código son
alimentos cóngruos
o Necesarios: son los que bastan para vivir a persona de una
forma muy limitada
• Atendiendo al origen esos alimentos pueden ser:
o Legales: los que establece la ley arts. 411 al 426 CC, que son los
que operan en las sucesiones, y son los que hay que tenerlos
como cargas o bajas hereditaria, de acuerdo con el art. 1016 CC
o Voluntarios: son aquellos que voluntariamente da o concede la
persona atendiendo a cualquier solidaridad o voluntad humana y
pueden ser establecidos en el testamento o en cualquier otro
documento.
• Atendiendo a la oportunidad en que se conceden o reconocen:
o Provisionales: son aquellos que se producen en la secuela del
proceso de alimentos que se pueden señalar aún desde el auto
admisorio de la demanda o en cualquier momento posterior, que
se cobran en el mismo expediente pero en escrito aparte cuando
no se cumple con esa cuota alimentaria.
o Definitivos: son los señalados en la sentencia o en cualquier otro
documento que preste mérito ejecutivo como un acta de
conciliación suscrito ante un juez de familia, ante un procurador
delegado en familia, ante el defensor del pueblo, ante un
comisario de familia, y aún ante un inspector de policía de los
municipios donde no se han creado las comisarías de familia, de
acuerdo con el decreto 4840 de 2007.
• Otra clasificación es:
o Alimentos atrasados: son causados y no pagados
o Alimentos pagados
Esta clasificación es importante para el momento de que el obligado a pagar
estos alimentos muere y no los ha cubierto esas cuotas alimentarias que están
contenidas en el documento que contiene mérito ejecutivo se puede incluir
como un pasivo de la sucesión o asignación forzosa de acuerdo con los arts.
1016 y 1226 del CC.

Puede que existan también alimentos futuros por ejemplo a menores de edad y
que se deben seguir cubriendo con los productos de la masa sucesoral a favor
de ese alimentario mientras subsistan las circunstancias que obligaron a la
fijación de esa cuota, mientras existan bienes de la sucesión o mientras se
hace las correspondientes adjudicaciones en el proceso de sucesión al
alimentario

Marzo 11 / 08

Examen martes 1 de abril

Esta obligación de pagar alimentos se da frente a los alimentos atrasados


cuando el causante en vida dejó de pagarlos y se genera para la sucesión la
obligación de cubrirlos; y frente a los alimentos futuros que tenía la obligación
de pagar el causante al momento de su fallecimiento, si el alimentante u
obligado muere antes que el alimentario, entonces la sucesión queda gravada
con la obligación de seguir prestando esos alimentos. Ese crédito a favor del
alimentario es lo que constituye la asignación forzosa de que habla el art. 1226
CC.

Esa obligación de prestar alimentos se mantiene en el tiempo mientras las


condiciones del alimentario no varíen, es decir mientras subsistan las causas
que justificaron su demanda de acuerdo con el art. 422 CC, porque si esas
circunstancias harían se puede pedir la disminución o la exoneración de esa
obligación por alimentos. Esas circunstancias pueden variar cuando por
ejemplo el alimentario es adjudicatario en la sucesión, por lo que ya al tener
bienes no justifica que reclame por alimentos; pero si el alimentario no es
adjudicatario por ejemplo porque no es un descendiente o heredero forzoso,
por ejemplo un padre o un hermano, y la sucesión es de primer orden
hereditario, ese alimentario puede acudir con su sentencia a reclamar los
alimentos para que se le paguen las cuotas atrasadas y las futuras.

Cómo se pagan esos alimentos:


De acuerdo con el art. 423 CC se pagan con los réditos o frutos de un capital
que se constituye parta tal efecto (capital de la sucesión), o se afecta o se
grava un inmueble, para que con sus frutos se le pague el alimento al
beneficiario (obviamente que es un inmueble de la sucesión), que una vez
terminada la obligación alimentaria se le adjudica a los herederos.

Esa obligación alimentaria se extingue también como todas las obligaciones


alimentarias porque:
• El alimentario llegó a la mayoría de edad
• Adquirió recursos
• Porque todos los bienes se agotaron en el pago de deudas hereditarias

Pero la ley también permite de acuerdo con el art. 1228 CC rebajar la cuota
alimentaria de alimentos futuros obviamente cuando dicha cuota aparezca
desproporcionada al monto de los bienes patrimoniales que dejó el causante,
rebaja que puede hacerse a petición de los herederos que son los afectados.
Según el art. 1016 CC Nº 4º del CC asignaciones alimentarias son una baja
hereditaria o que forman el pasivo de la sucesión de carácter obligatorio.

Loa alimentos voluntario otorgados por la persona en vida no son asignaciones


forzosas, ni es una deuda o baja hereditaria del art. 1016 CC, por consiguiente
si existe, se paga con la cuarta de libre disposición, art. 427 CC.

PORCIÓN CONYUGAL

Art. 1230 CC nos define la porción conyugal como aquella parte del patrimonio
de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece
de lo necesario para su congrua subsistencia. “O que teniendo bienes éstos no
son de tanto valor como la porción misma”.

La porción conyugal no se conocía en el antiguo derecho romano sino que


solamente se concibió a partir del emperador Justiniano (año 430 o 50 AC) que
la estableció y llamó “cuanta marital” que se entiende que es de los bienes del
marido para la mujer o viuda, por aquello del pater familis, porque siempre el
patrimonio siempre estaba en cabeza del hombre. El derecho español
posterior también estableció esa cuarta marital, es decir que la siguió
manteniendo), y solamente fue Andrés Bello quien le dio el nombre de porción
conyugal y hizo extensiva al hombre como cónyuge sobreviviente.

Como naturaleza jurídica de la porción conyugal, tanto la doctrina como la


jurisprudencia le dan un doble sentido y que tiene un doble carácter,
alimentario e indemnizatorio.
• Alimentario porque se deriva de las obligaciones mismas que se
generan entre los cónyuges e incluye el matrimonio y la separación de la
sociedad conyugal. Los cónyuges tienen el deber de socorrerse (aporte
material y económico), y de ayudarse (respaldo en las circunstancias de
la vida), entonces derivado de la solidaridad y la ayuda mutua se ha
establecido la porción conyugal como ese carácter alimentario para que
de ese patrimonio se siga prestando ayuda al cónyuge pobre para
ayudarle a su cóngrua subsistencia
• Tiene carácter de indemnizatorio o compensatorio para el cónyuge que
se ve privado del compañero o del otro cónyuge por la muerte de éste.

Se determina que se es cónyuge pobre al momento de abrirse la sucesión de


acuerdo con el art. 1232 CC. El estado de riqueza o de pobreza se califica en
una forma objetiva comparando los bienes que pueda tener el cónyuge
sobreviviente, frente a los bienes que dejó el causante, y frente a los bienes
sociales, de tal manera que la pobreza no se refiere a que el cónyuge no
disponga de bienes (puede tenerlos y bastante), sino frente a la totalidad de
bienes que dejó el causante.

La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del causante en todos los
ordenes hereditarios, menos en el primero (que es el de los descendientes),
porque en éste equivale a una legítima rigurosa, y la legítima rigurosa resulta
de dividir la mitad legitimaria entre todos los herederos contando entre esos
herederos a la cónyuge, art. 1236 y 1242 CC. Si el patrimonio de la
sobreviviente es de $500.000.000, pero los bienes del que muere es de
$4.000.000.000 entonces ya no es cónyuge pobre, pero cuando los bienes
sociales son por ejemplo $40.000.000 entonces le toca la mitad de esto y es
cónyuge pobre.

• La porción conyugal puede ser íntegra cuando no hay descendientes en


primero orden por lo que le tocará una carta de la totalidad de los bienes
• La porción conyugal complementaria es cuando hay descendiente y se
coge la mitad del acerbo líquido y se reparte ente los herederos forzosos
y la cónyuge sobreviviente por partes iguales que se llama la legítima
rigurosa. Puede renunciar a los gananciales o puede entonces
aceptarlos y quedar como cónyuge pobre por lo que también tiene
derecho a la porción conyugal. Esto hay que manifestarlo antes de
iniciar el procedimiento de inventarios y avalúos, porque de lo contrario
se entenderá que acepta solo los gananciales.

Marzo 25 / 08

La pobreza de la persona se deduce en el momento de la apertura de la


sucesión, no ates ni después. La pobreza es objetiva porque se tiene en
cuenta el patrimonio que dejó el causante, y es relativa porque para que el
cónyuge se considere pobre no quiere decir que esté en la ruina, sino que es
pobre en cuanto a la relación de los bienes que dejó el causante art. 1232 CC.

Si tenía bienes y posteriormente al fallecimiento del causante tiene fracaso en


sus negocios, es decir que en ese momento no tiene derecho a la porción
conyugal por ser posterior a la apertura de la sucesión.

El art. 594 CPC dice que hay que ejercer el derecho de opción por parte del
cónyuge sobreviviente, antes de la apertura de la sucesión.

Cómo se saca la porción conyugal? Es la cuarta parte de los bienes que deja
el difunto en todos los ordenes hereditarios, menos en el primero que es el de
los descendientes.

No es cónyuge pobre cuando:


• Cuando tiene bienes propios que puede superar la porción conyugal
teórica (confrontar por el uno o por el otro)
• Cuando va a recibir bienes suficientes por gananciales
• Cuando también recibe bienes suficientes por concepto de herencia.

Requisitos para poder tener derecho a porción conyugal:


• Que no tenga bienes en igual o mayor cantidad a los que le
correspondería por porción conyugal teórica
• Que el vínculo matrimonial este vigente, puede darse casos en que haya
separación de cuerpo o de bienes pero el vínculo matrimonial está
vigente, art. 1231CC, sin su culpa (art. 154 CC, modificado por la ley 25 /
92, art. 6º)
• Algunos agregan que otro de los requisitos es que el cónyuge
sobreviviente no sea indigno de suceder al causante y que no hay sido
desheredado Art. 1025, 1266 CC. Pero algunos cuestionan y dicen que
no operan porque la ley se refiere en el art. 1025 al heredero o legatario.

Clases de porción conyugal:


• Integra, completa o total: cuando el cónyuge es totalmente pobre, no
tiene bienes propios, ni recibe por herencia, ni por concepto de
gananciales, es decir que no posee bienes de ninguna índole. También
el cónyuge tiene derecho a porción conyugal íntegra o completa cuando
abandona sus bienes propios de acuerdo con el art. 1235 del CC, es
decir que abandona sus bienes para recibirla íntegra. En estas
circunstancias el cónyuge es pobre y recibe la porción conyugal
completa.
• Porción conyugal complementaria: es cuando el cónyuge posee
bienes pero no en la cantidad suficiente que le correspondería por
porción conyugal, entonces tiene derecho a recibir el complemento con
la diferencia. Ejemplo un patrimonio de 200 millones de pesos como
bienes propios del causante; bienes sociales un apartamento por $80’.
Lo primero es liquidar la sociedad conyugal, es decir que son $40’ para
los cónyuges por gananciales, por lo que a los $200’ que eran los bienes
propios más los $40’ de gananciales, es decir $240’, por lo que en el 2º,
3º y 4º orden hereditario se da es la cuarta parte, por lo que $240’ se
dividen entre 4 y da $60’, por lo que para que al cónyuge sobreviviente
se iguales a los $60’, entonces la porción conyugal complementaria
sería $20’. Los $220’ que quedan son la herencia.

Estudiar más incapacidad e indignidad

Abril 7 / 08

Falté a clase, tengo que desatracarme

Abril 8 / 08

ORDENES HEREDITARIOS

Concepto: son aquellos grupos de personas debidamente organizados y


graduados a quienes la ley llama u otorga vocación hereditaria, es decir que los
llama a suceder. Implica un conjunto de personas que en determinadas
circunstancias gozan del privilegio de heredar frente a otras, en razón de tener
un vínculo de parentesco más cercano que los otros con el causante.
Fundamento de los órdenes hereditarios:
• El parentesco de consanguinidad: los vínculos son más fuertes con el
grupo familiar, y aquí especialmente con los hijos (consanguíneo).
Primero desciende (hijos), luego desciende, luego de extiende
(hermanos), y luego sigue el Estado).
• El parentesco civil: como la adopción (ley 140 / 60, ley 5 / 65, decreto
2737 / 89, ley 1098 / 06). Estos hijos adoptivos y padres adoptantes
entran en el primer orden hereditario
• La institución del matrimonio: fuera de unos gananciales le pueden
conceder porción conyugal, y puede hacer heredero al cónyuge cuando
no hay hijos ni padres.
• La ley:

El llamamiento de carácter general lo da la ley y nos dice cuáles son las


personas que en un momento dado y eventualmente podrían heredar conforme
a ese llamamiento: Art. 1040 CC
• los descendiente que son todos los hijos legítimos y legitimados
(concebidos antes del matrimonio y nacidos en el matrimonio de los
padres) y legitimarios que se reconocen después.
• Los hijos adoptivos,
• los ascendientes
• Padres adoptantes
• Los hermanos, los hijos de éstos (sobrinos)
• Cónyuge supéstite o sobreviviente
• ICBF; la ley 75 / 68 (ley Cecilia)

Hay otro llamamiento de carácter particular que dice excluyente y


graduadamente, y lo dice :
• los arts.:1045 CC y siguientes que habla del primer orden hereditario.
• El art. 1046 habla del segundo orden hereditario que son los
ascendientes más próximos (ascendiente y cónyuge) Aquí se reparte
por partes iguales.
• El art. 1047 nos dice cuál es el tercer orden hereditario (hermanos y
cónyuge); aquí la mitad es para la cónyuge y el resto para sus hermanos
por partes iguales.
• El art. 1051 nos dice cuáles son los 4º y 5º ordenes hereditarios (hijos de
los hermanos (sobrinos)), y a falta de los sobrinos recibe el ICBF

Características de esos ordenes hereditarios:


• Son de creación legal, es la ley la que establece esos ordenes
hereditarios, que es la ley 45 / 36 que creó 6 órdenes hereditarios. Ley
26 / 82 que rebajó la ley de 6 órdenes hereditarios a 5. La autonomía de
la voluntad no pueden interferir en ellos.
• Externamente son grupos señalados en abstracto y debidamente
graduados y ordenados. Internamente se dividen en:
o herederos tipos: son aquellos que están señalando y marcan la
existencia del orden hereditario, determinan la existencia del
orden: son lo9s que van a decir en qué orden y de qué manera
se va a distribuir la herencia, como por ejemplo los descendientes
(hijos)
o herederos concurrentes: solo son llamados a heredar siempre y
cuando exista un heredero tipo con el cual concurren y participan,
como por ejemplo los cónyuges que concurre con los
ascendientes o con los hermanos
• Los ordenes son limitados: como son de creación legal son únicamente
los que dice la ley.
• Son excluyentes, porque no se pasa de un orden a otro hasta que no se
agoten todas las personas llamadas a heredar en el orden anterior

Postulados que sobre los cuales descansan esos ordenes hereditarios


• Se incluyen como herederos abintestato a los consanguíneos en línea
recta sin tener en cuanta diferencias de legitimidad, porque antes si
había diferencia con los hijos legítimos o no.
• Se mejora la condición del cónyuge al tenerlo como heredero a partir del
2º orden hereditario en el cual es heredero concurrente, y 3º orden en el
cual es heredero tipo
• Se limita la vocación hereditaria de los colaterales hasta los sobrinos,
porque antes con la ley 45 / 36 era más amplia porque los tíos también
heredaban.
• Se confieren derechos herenciales a los hijos adoptivos en condiciones
semejantes a los demás hijos. La ley 140 / 60 le asignaba derechos
gerenciales a los hijos adoptivos, pero la mitad de lo que recibe un hijo
legítimo, pero luego la ley 5 / 75 que da la diferencia entre adopción
plena y la simple (plena es todo y simple es la mitad de los que
heredaba un hijo normalmente). Luego el decreto 2737 / 89 Código del
menor desaparece la adopción simple y queda únicamente la adopción
plena, que lo conserva la ley de la infancia y del adolescente
• Se llama a heredar a los padres adoptante a quienes se les asigna el
carácter de herederos
• Se coloca en plano de igualdad herencial a todos los hermanos sin
distinciones de hermanos legítimos o extramatrimoniales.
• Siempre un orden hereditario es subsidiario de los anteriores porque no
se pasa a un segundo orden hereditario mientras no se haya agotado el
anterior.

Clases de herederos:
• Herederos tipo, principales o cabeza: son los dueños del orden y tienen
la misión de determinar en qué orden y de que manera se distribuyen los
bienes en una herencia
• Herederos concurrentes: se les da la vocación para heredar pero
siempre en concurrencia con los heredero tipo

1º orden hereditario: lo determina el art. 1045 CC. Hijos legítimos, adoptivos,


extramatrimoniales, directamente o por representación. La sucesión personal
consiste en la potestad de ejercer la vocación hereditaria y, en consecuencia,
suceder al causante en sus bienes en forma inmediata y directa activando a
nombre propio y personalmente; se hereda también por representación y es la
excepción, cuando el llamado a heredar personalmente no pudo o no quiso
heredar ¿art. 1041, 1042 y 1043 CC? Que opera en los descendientes y en los
hijos de los hermanos. Cuando se sucede personalmente se hereda por
cabeza, y cuando se trata de representación de hereda por estirpe.

La representación pera para tonto para hijos matrimoniales como


extramatrimoniales y adoptivos ¿ley 5’ ¡ 75?.

La situación del hijo extramatrimonial: todos los hijos tienen vocación


hereditaria, pero no tienen vocación hereditaria frente a la ley aquellos hijos
extramatrimoniales cuyo reconocimiento se da por una sentencia judicial que
carece de efectos patrimoniales de acuerdo con el inciso final del art. 10 de la
ley 75 ¡ 68 no tienen vocación hereditaria porque para que tenga efectos
patrimoniales la sentencia de filiación natural se requiere que la demanda de
filiación le hayan sido notificada a los herederos del presunto padre dentro de
los 2 años siguientes a la muerte de éste. Luego ese hijo no tiene vocación
hereditaria. El hijo extramatrimonial mientras no haya sido reconocido como tal
en una sentencia tiene una vocación y unos derechos en suspenso.

El hijo extramatrimonial es aquel que no es nacido dentro de un matrimonio


pero que tiene la situación de hijo ya definida ya sea por un reconocimiento
voluntario o por una sentencia judicial. Cuando se trata de un hijo
extramatrimonial la ley 75 ¡ 69 establece varios mecanismos de
reconocimiento:
• Acta de nacimiento
• Mediante escritura pública, de acuerdo con el art. 1’, ley 75 ¡ 68
• Testamento, para reconocer al hijo extramatrimonial. El testamento
puede ser revocado en todo menos en el reconocimiento de un hijo
extramatrimonial porque es un derecho personal y no se puede disponer
de él, de acuerdo con el art. 1’ del decreto 1260 ¡ 70 ¿es intransferible,
irrenunciable, imprescriptible?
• Por confesión hecha ante un juez de la República, aunque el
reconocimiento no haya sido el objeto principal de la diligencia
o Esa confesión es solemne y se tiene que someter a ciertas
formalidades.
o Es irrevocable
o Es personal porque la confesión no la puede hacer cualquiera de
la familia
o Es individual porque lo reconoce el padre y nada más que el
padre
o Es declarativa no constitutiva.

Abril 14 / 08

No vine a clase, tengo que desatracarme.


Abril 15 / 08

Situación del cónyuge en el primer orden hereditario

El cónyuge no tiene la calidad de heredero en el primero orden hereditario pero


conserva se derecho a la porción conyugal. La ley le conserva al cónyuge la
porción de lo equivalente a la legítima rigurosa de cualquier hijo (art. 1236CC);
en este caso se cuenta al cónyuge sobreviviente como un hijo. Pero es muy
importante mirar la situación patrimonial de ese cónyuge o sea que no tiene
bienes propios ni gananciales (aquellos bienes que le correspondería producto
de la liquidación de la sociedad conyugal), recibe la porción conyugal completa,
y ésta equivale a la legítima rigurosa de un hijo, es decir que ella se cuenta
como un hijo más al momento de la liquidación de la masa herencial, pero si el
cónyuge tiene bienes propios o gananciales puede ocurrir:
• Que no reciba nada por porción conyugal porque sus bienes son
superiores al monto teórico que le corresponde por porción conyugal.
• Que la reciba complementaria porque tiene bienes propios pero no de
tanto valor como le corresponde por porción conyugal, y en este caso
recibirá el complemento.
• Que teniendo bienes propios por gananciales, el cónyuge renuncia a
ellos, los cuales pasarán a formar parte del haber herencial y en este
caso recibirá porción conyugal completa.

En toda sucesión hay que hacer dos liquidaciones, la primera es la liquidación


de la sociedad conyugal (que la mitad viene a ser los gananciales del cónyuge
sobreviviente y la otra mitad para el causante). La segunda es la liquidación de
la herencia que es para los hijos.

Cuando por ejemplo no se dan gananciales sino que es cónyuge pobre


entonces entra la cónyuge a ser como otro hijo en el primer orden hereditario;
se da de la masa herencial la mitad legitimaria que se divide por partes iguales
entre los hijos más la cónyuge; sacando entonces la legítima rigurosa que es la
porción conyugal que le correspondió a la cónyuge sobreviviente (pobre). El
resto de lo que queda se divide entre los hijos, en la proporción
correspondiente según lo dispuesto por el testador o si no hay testamento
según lo dispuesto por la ley.

El día 20 de marzo de 1983 fallece Jorge Rojas, dejando a Clarita su cónyuge y


a Mario como hijo legítimo. El causante deja una casa avaluada en
$100.000.000 adquiridos por herencia; y la cónyuge Clarita tiene bienes propios
por $10.000.000 producto de una donación; en este caso los bienes son
propios de cada uno de los cónyuges. La conducta que puede asumir la
cónyuge puede ser:
• Retiene los $10.000.000 y pide porción conyugal complementaria. En
este caso la mitad de legítima rigurosa corresponde a $50.000.000, y
como solo tiene un hijo esta legítima rigurosa se divide en dos, la cual
teóricamente viene a ser de $25.000.000. Tanto Mario como la cónyuge
reciben $25.000.000, pero como resulta que como la cónyuge tiene
bienes propios por $10.000.000 y pidió porción conyugal
complementaria s ele asigna la suma de $15.000.000, para poder
completar la porción conyugal teórica que son $25.000.000; por lo que a
Mario se le aumenta su legítima rigurosa en $10.000.000 y recibe
entonces $35.000.000 y la cónyuge $15.000.000 porque ya tenía
$10.000.000. Es decir que Mario en últimas viene a recibir $85.000.000,
porque los otros $50.000.000 que son la cuarta de mejoras y la de libre
disposición corresponden a Mario.
• La cónyuge abandona los bienes propios y solicita porción conyugal
completa porque quedó absolutamente pobre; en este caso el activo de
la masa herencial estaría conformado por $110.000.000, formados por
los $100.000.000 que tenía en causante de bienes propios y los
$10.000.000 de bienes propios de la cónyuge a los cuales renuncia para
pedir porción conyugal completa. Por lo tanto serían para la cónyuge
$27.500.000 y para Mario serían $82.5000.000.

El art. 1781 y siguientes nos habla de los bienes que conforman o no el haber
de la sociedad conyugal

Abril 22 / 08

FALTÉ A CLASE Y TENGO QUE DESATRASARME

Abril 28 / 08

SUCESIÓN TESTADA

Opera en un 95% de los procesos en las sucesiones intestadas. El


fundamento del testamento es: la noción: art. 1055 CC, que dice que el
testamento es un acto más o menos solemne y que una persona dispone de
todo o parte de sus bienes para que tenga efectos después de sus días,
conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en el mismo
mientras viva.

Su fundamento es desde Roma en el pater familia, y la libertad de testar era


absoluta, en América también Andrés Bello proponía la libertad absoluta pero
las costumbres lo limitaban; en la actualidad la facultad de testar en nuestro
medio es muy limitada sobre todo en el primer orden hereditario.

El fundamento del testamento es ante todo


• La autonomía de la voluntad, que le permita a la persona en vida
disponer de sus bienes, también lo autorice para que anticipadamente
disponga de esos bienes y pueda decir cómo se distribuirán estos
después de su vida.
• Quién tiene el derecho de propiedad para disponer de ellos, de acurdo
con el art. 58 de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad
privada y su libre disposición.

El testamento viene de la expresión de la voluntad autónoma en que dice cómo


va a disponer de sus bienes cuando fallezca.

El testador puede:
• Distribuir bienes
• Mejorar algunos herederos
• Puede desheredar
• Puede hacer reconocimiento de hijos
• Puede nombrar albaceas
• Puede instituir herederos y legatarios.
• Puede afectar las asignaciones con modalidades, como por ejemplo
puede dejarle la cuarta de mejoras a un descendiente, pero sujetas a un
plazo o una condición
• Puede disponer libremente de la cuarta de libre disposición

Características del testamento:


• Es un acto jurídico unilateral que tiene como fin producir consecuencias
jurídicas, basado principalmente en la autonomía de la voluntad y tiene
por lo general unas consecuencias patrimoniales.
• Es un acto de una sola persona (unilateral), y como acto unilateral tiene
que reunir todos los requisitos de todo acto jurídico como la capacidad,
el consentimiento libre de vicios, el testamento tiene que ser leído única
y exclusivamente por el notario, que sea exento de error, fuerza o dolo,
tiene que ser objeto y causa lícita, art. 1059 CC. El art. 1117 CC dice
que no puede comparecer simultáneamente varias personas a otorgar
un testamento que sea en beneficio recíproco, que son las disposiciones
captatorias, en las cuales un testador establece cláusulas a favor de otra
persona, a condición de que ésta a su vez otorgue un testamento
estableciendo cláusulas a su favor.
• Es un acto personal o personalísimo, es decir que el testamento siempre
tiene que otorgarlo el testador directa y personalmente; no puede existir
delegación por lo que es indelegable, porque no se puede delegar ni
legalmente ni contractualmente
• Es un acto más o menos solemne porque la ley condiciona la validez del
testamento al cumplimiento de unas formas o unas solemnidades que
necesariamente hay que cumplirlas, así por ejemplo el testamento
abierto necesariamente hay que celebrarlo ante tres testigos hábiles y
por escritura pública, en cambio el testamento militar no requiere de
escritura pública (art. 1087 CC habla de los testamentos privilegiados
que son el verbal, el militar y el marítimo)
• Es un acto para disponer de bienes, que puede ser total o parcial. Total
cuando no hay herederos forzosos aún teniendo cónyuge sobreviviente
que puede ser desheredada; puede ser parcial cuando hay legitimarios o
hay descendientes en que solo se puede suponer de la cuarta de libre
disposición. También se puede hacer un testamento únicamente para
reconocer un hijo extramatrimonial
• Es un acto mortis causa por cuanto sus efectos solamente empiezan a
producirse al tiempo de la muerte del testador, salvo dos excepciones
que son el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, y donaciones
revocables arts. 1198 y 1201 CC
• Es un acto netamente gratuito, por eso se prohíben las disposiciones
captatorias como lo dice el art. 1117 CC.
• Es un acto esencialmente revocable, según los arts. 1270 a 1273 CC.
Revocar un acto es dejarlo sin efectos y consecuencias por voluntad del
mimo autor, pactanetes o contratantes. Esa revocatoria puede ser
expresa cuando mediante otro segundo documento escriturario se
manifiesta expresamente que se deja sin efecto el testamento anterior
que se había otorgado mediante tal escritura en tal notaría y en tal
fecha; o tácita cuando el testador regula de manera totalmente diferente
la distribución de bienes que había hecho en el testamento anterior. Esa
revocatoria también puede ser total cuando se revoca íntegramente el
testamento anterior, o parcial cuando solo se revoca en parte o
solamente una cláusula del testamente anterior.

Condiciones de existencia y validez del acto jurídico llamado testamento. Tiene


que tener unos requisitos internos y unos requisitos externos:

Internos: son las condiciones que debe tener el sujeto que celebra el
testamento, que son aquellos requisitos internos que debe reunir el art. 1502
del CC:
• Tiene que ser persona natural, porque las personas jurídicas no pueden
otorgar testamento. Tiene que tener capacidad, consentimiento, objeto y
causa lícita.
o Capacidad para celebrar testamento es la de ejercicio. Todo
mayor de 14 años puede celebrar testamento, porque el
patrimonio de la persona no se afecta, además de que ese acto
es revocable. Son incapaces para celebrar testamente son
entonces los impúberes (menores de 14 años), los interdictos por
demencia, de acuerdo con los arts. 649 (jurisdicción voluntaria) y
659 (proceso de interdicción) CPC; el que actualmente no se
hallare en su pleno juicio por ebriedad o por otra causa, y toda
otra persona que de palabra o por escrito no pueda expresar
libremente su voluntad, y aquí cabían los sordos y mudos, pero la
Corte Constitucional mediante sentencia 983 del 13 de noviembre
de 2002 y la sentencia 065 del 4 de febrero de 2003 dijo que el
sordo o el mudo, o el sordomudo, que se hiciera entender no era
incapaz.

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